Legea
571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind
CODUL
FISCAL
CU
NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE
Text
valabil pentru anul 2015, actualizat prin mijloace informatice. Aceasta nu este
o republicare.
Ultima actualizare: Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 6 din 7 aprilie 2015
(modificările intră în vigoare din 1 iunie
2015)
CUPRINS SUMAR
Titlul Denumirea
IV *** ABROGAT
IV^1 IMPOZITUL PE VENITURILE
MICROÎNTREPRINDERILOR
VII ACCIZE ŞI ALTE TAXE SPECIALE
VIII MĂSURI SPECIALE PRIVIND
SUPRAVEGHEREA PRODUCŢIEI, IMPORTULUI ŞI CIRCULAŢIEI UNOR PRODUSE
ACCIZABILE
IX^1 INFRACŢIUNI
IX^2 CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII
CUPRINS DETALIAT
CAP. 1 SCOPUL ŞI SFERA DE CUPRINDERE A
CODULUI FISCAL
ART. 1 Scopul şi sfera de cuprindere
a Codului fiscal
ART. 2 Impozitele, taxele şi
contribuţiile sociale reglementate de Codul fiscal
CAP. 2 INTERPRETAREA ŞI MODIFICAREA CODULUI
FISCAL
ART. 3 Principiile fiscalităţii
ART. 4 Modificarea şi completarea
Codului fiscal
ART. 5 Norme metodologice,
instrucţiuni şi ordine
ART. 6 Înfiinţarea şi
funcţionarea Comisiei fiscale centrale
ART. 7 Definiţii ale termenilor
comuni
ART. 8 Definiţia sediului permanent
CAP. 4 REGULI DE APLICARE GENERALĂ
ART. 9 Moneda de plată şi de
calcul a impozitelor şi taxelor
ART. 11 Prevederi speciale pentru
aplicarea Codului fiscal
ART. 12 Venituri obţinute din
România
ART. 12^1 Prevederi speciale privind
schimbul de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene
ART. 14 Sfera de cuprindere a impozitului
CAP. 2 CALCULUL PROFITULUI IMPOZABIL
ART. 19^1 Deduceri pentru cheltuielile de
cercetare-dezvoltare
ART. 19^2 *** Abrogat.
ART. 19^4 Scutirea de impozit a
profitului reinvestit (se
aplică din 1 iulie 2014)
ART. 20^1 Regimul fiscal al dividendelor
primite din statele membre ale Uniunii Europene
ART. 22 Provizioane şi rezerve
ART. 23 Cheltuieli cu dobânzile şi
diferenţe de curs valutar
ART. 25^1 Contracte de fiducie
ART. 27 Reorganizări, lichidări
şi alte transferuri de active şi titluri de participare
ART. 28 Asocieri fără
personalitate juridică
ART. 28^2 Asocieri cu personalitate
juridică înfiinţate potrivit legislaţiei unui alt stat
CAP. 3 ASPECTE FISCALE INTERNAŢIONALE
ART. 29 Veniturile unui sediu permanent
ART. 32 Pierderi fiscale externe
CAP. 5 PLATA IMPOZITULUI ŞI DEPUNEREA
DECLARAŢIILOR FISCALE
ART. 34 Declararea şi plata
impozitului pe profit
ART. 35 Depunerea
declaraţiei de impozit pe profit
ART. 36 Declararea, reţinerea
şi plata impozitului pe dividende
CAP. 7 DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI
FINALE
ART. 37 Pierderi fiscale din perioadele
de scutire
ART. 37^1 Pierderi realizate printr-un
sediu permanent din străinătate
ART. 38 Dispoziţii tranzitorii
ART. 40 Sfera de cuprindere a impozitului
ART. 41 Categorii de venituri supuse
impozitului pe venit
ART. 42^1 Reguli generale aplicabile
veniturilor realizate din operaţiunea de fiducie
ART. 45 Stabilirea deducerilor personale
şi a sumelor fixe
CAP. 2 VENITURI DIN ACTIVITĂŢI
INDEPENDENTE
ART. 46 Definirea veniturilor din
activităţi independente
ART. 49 Stabilirea venitului net anual pe
baza normelor de venit
ART. 50 Stabilirea venitului net anual
din drepturile de proprietate intelectuală
ART. 51 Opţiunea de a stabili
venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitate
ART. 53 Plăţi anticipate ale
impozitului pe veniturile din activităţi independente
ART. 54 Impozitarea venitului net din
activităţi independente
ART. 55 Definirea veniturilor din salarii
ART. 56^1 Deducere specială pentru
credite restructurate
ART. 57 Determinarea impozitului pe
venitul din salarii
ART. 58 Termenul de plată a
impozitului
ART. 59 Obligaţii declarative ale
plătitorilor de venituri din salarii
ART. 60 Plata impozitului pentru anumite
venituri salariale
CAP. 4 VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI
BUNURILOR
ART. 61 Definirea veniturilor impozabile
din cedarea folosinţei bunurilor
ART. 62 Stabilirea venitului net anual
din cedarea folosinţei bunurilor
ART. 62^1 Reguli privind stabilirea
impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit
ART 63 Plăţi anticipate de
impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor
ART. 64 Impozitarea venitului net din
cedarea folosinţei bunurilor
ART. 64^1 Recalcularea venitului realizat
din cedarea folosinţei bunurilor
CAP. 5 VENITURI DIN INVESTIŢII
ART. 65 Definirea veniturilor din
investiţii
ART. 66 Stabilirea venitului din
investiţii
ART. 67 Reţinerea impozitului din
veniturile din investiţii
ART. 67^2 Impozitarea câştigului net
anual impozabil/câştigului net anual
ART. 68 Definirea veniturilor din pensii
ART. 69 Stabilirea venitului impozabil
lunar din pensii
ART. 70 Reţinerea impozitului din
venitul din pensii
ART. 70^1 *** Abrogat
CAP. 7 VENITURI DIN ACTIVITĂŢI
AGRICOLE, SILVICULTURĂ ŞI PISCICULTURĂ
ART. 73 Stabilirea venitului
anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit
ART. 74 Calculul şi plata
impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole
CAP. 8 VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE
NOROC
ART. 75 Definirea veniturilor din premii
şi din jocuri de noroc
ART. 76 Stabilirea venitului net din
premii şi din jocuri de noroc
ART. 77 Reţinerea impozitului
aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc
CAP. 8^1 VENITURI DIN TRANSFERUL
PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL
ART. 77^1 Definirea venitului din
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
ART. 77^2 Rectificarea impozitului
CAP. 9 VENITURI DIN ALTE SURSE
ART. 78 Definirea veniturilor din alte
surse
ART. 79 Calculul impozitului şi
termenul de plată
ART. 79^1 Definirea şi impozitarea
veniturilor a căror sursă nu a fost identificată
CAP. 10 VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL
ART. 80 Stabilirea venitului net anual
impozabil
ART. 80^1 Stabilirea câştigului net
anual impozabil
ART. 81 Declaraţii privind venit
estimat/norma de venit
ART. 82 Stabilirea plăţilor
anticipate de impozit
ART. 83 Declaraţia privind venitul
realizat
ART. 84 Stabilirea şi plata
impozitului anual datorat
ART. 84^1 Termenul scadent al obligaţiei de plată
stabilită în urma verificărilor
CAP. 11 PROPRIETATEA COMUNĂ ŞI
ASOCIAŢIILE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ
ART. 85 Venituri din bunuri sau drepturi
care sunt deţinute în comun
ART. 86 Reguli privind asocierile
fără personalitate juridică
CAP. 12 ASPECTE FISCALE INTERNAŢIONALE
ART. 87 Venituri ale persoanelor fizice
nerezidente din activităţi independente
ART. 88 Venituri ale persoanelor fizice
nerezidente din activităţi dependente
ART. 89 Alte venituri ale persoanelor
fizice nerezidente
ART. 90 Venituri obţinute din
străinătate
ART. 91 Creditul fiscal extern
CAP. 13 OBLIGAŢII DECLARATIVE ALE
PLĂTITORILOR DE VENITURI CU REŢINERE LA SURSĂ
ART. 93 Obligaţii declarative ale
plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă
CAP. 14 DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI
FINALE
ART. 94 Dispoziţii tranzitorii
ART. 95 Definitivarea impunerii pe anul
fiscal
ART. 112^1 Definiţia
microîntreprinderii
ART. 112^2 Reguli de aplicare a
sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
ART. 112^3 Aria de cuprindere a
impozitului
ART. 112^6 Impunerea
microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau
venituri din consultanţă şi management
ART. 112^8 Termenele de declarare a menţiunilor
ART. 112^9 Plata impozitului şi
depunerea declaraţiilor fiscale
ART. 112^10 Impozitarea persoanelor
fizice asociate cu o microîntreprindere
ART. 112^11 Prevederi fiscale referitoare
la amortizare
CAP. 1 IMPOZITUL PE VENITURILE OBŢINUTE DIN
ROMÂNIA DE NEREZIDENŢI
ART. 114 Sfera de cuprindere a
impozitului
ART. 115 Venituri impozabile
obţinute din România
ART. 116 Reţinerea impozitului din
veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi
ART. 117 Scutiri de la impozitul
prevăzut în prezentul capitol
ART. 119 Declaraţii anuale privind
reţinerea la sursă
ART. 120 Certificatele de atestare a
impozitului plătit de nerezidenţi
ART. 121 Dispoziţii tranzitorii
CAP. 2 IMPOZITUL PE REPREZENTANŢE
ART. 123 Stabilirea impozitului
ART. 124 Plata impozitului şi
depunerea declaraţiei fiscale
CAP. 3 MODUL DE IMPOZITARE A VENITURILOR DIN
ECONOMII OBŢINUTE DIN ROMÂNIA DE PERSOANE FIZICE REZIDENTE ÎN STATE MEMBRE
ŞI APLICAREA SCHIMBULUI DE INFORMAŢII ÎN LEGĂTURĂ CU
ACEASTĂ CATEGORIE DE VENITURI
ART. 124^1 Definiţia beneficiarului
efectiv
ART. 124^2 Identitatea şi
determinarea locului de rezidenţă a beneficiarilor efectivi
ART. 124^3 Definiţia agentului
plătitor
ART. 124^4 Definiţia
autorităţii competente
ART. 124^5 Definiţia
plăţii dobânzilor
ART. 124^7 Informaţiile comunicate
de un agent plătitor
ART. 124^8 Schimbul automat de
informaţii
ART. 124^9 Perioada de tranziţie
pentru trei state membre
ART. 124^10 Reţinerea la sursă
ART. 124^11 Distribuirea venitului
ART. 124^12 Excepţii de la sistemul
de reţinere la sursă
ART. 124^14 Eliminarea dublei impuneri
ART. 124^15 Titluri de creanţe
negociabile
ART. 124^16 Anexa referitoare la lista
entităţilor asimilate la care se face referire la art. 124^15
CAP. 4 REDEVENŢE ŞI DOBÂNZI LA
ÎNTREPRINDERI ASOCIATE
ART. 124^18 Sfera de aplicare şi
procedura
ART. 124^19 Definiţia dobânzii
şi a redevenţelor
ART. 124^20 Definiţia
întreprinderii, întreprinderii asociate şi a sediului permanent
ART. 124^21 Exceptarea plăţilor
de dobânzi sau de redevenţe
ART. 124^24 Clauza de delimitare
ART. 124^25 Măsuri luate de România
ART. 124^26 Lista societăţilor
acoperite de prevederile art. 124^20 lit. a) pct. (iii)
CAP. 5 SCHIMB DE INFORMAŢII ÎN DOMENIUL
IMPOZITELOR DIRECTE
ART. 124^28 Prevederi generale
ART. 124^30 Schimbul automat de
informaţii
ART. 124^31 Schimbul spontan de
informaţii
ART. 124^32 Limita de timp pentru
transmiterea informaţiei
ART. 124^33 Colaborarea dintre oficialii
statului vizat
ART. 124^34 Prevederi privind secretul
ART. 124^35 Limitări la schimbul de
informaţii
ART. 124^37 Verificări simultane
ART. 124^39 Schimb de
experienţă
ART. 124^40 Aplicabilitatea unor
prevederi lărgite referitoare la asistenţă
ART. 125 Definiţia taxei pe valoarea
adăugată
ART. 125^1 Semnificaţia unor termeni
şi expresii
ART. 125^2 Aplicare teritorială
ART. 126 Operaţiuni impozabile
ART. 127 Persoane impozabile şi
activitatea economică
CAP. 4 OPERAŢIUNI CUPRINSE ÎN SFERA DE
APLICARE A TAXEI
ART. 129 Prestarea de servicii
ART. 130 Schimbul de bunuri sau servicii
ART. 130^1 Achiziţiile
intracomunitare de bunuri
CAP. 5 LOCUL OPERAŢIUNILOR CUPRINSE ÎN
SFERA DE APLICARE A TAXEI
ART. 132 Locul livrării de bunuri
ART. 132^1 Locul achiziţiei intracomunitare de
bunuri
ART. 132^2 Locul importului de bunuri
ART. 133 Locul prestării de servicii
CAP. 6 FAPTUL GENERATOR ŞI EXIGIBILITATEA
TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ
ART. 134 Faptul generator şi
exigibilitatea - definiţii
ART. 134^1 Faptul generator pentru
livrări de bunuri şi prestări de servicii
ART. 134^2 Exigibilitatea pentru
livrări de bunuri şi prestări de servicii
ART. 134^3 Exigibilitatea pentru
livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă
ART. 135 Faptul generator şi
exigibilitatea pentru achiziţii intracomunitare de bunuri
ART. 136 Faptul generator şi
exigibilitatea pentru importul de bunuri
ART. 138 Ajustarea bazei de impozitare
ART. 138^1 Baza de impozitare pentru
achiziţiile intracomunitare
ART. 139 Baza de impozitare pentru import
ART. 139^1 Cursul de schimb valutar
CAP. 9 OPERAŢIUNI SCUTITE DE TAXĂ
ART. 141 Scutiri pentru operaţiuni
din interiorul ţării
ART. 142 Scutiri pentru importuri de
bunuri şi pentru achiziţii intracomunitare
ART. 144 Scutiri speciale legate de
traficul internaţional de bunuri
ART. 144^1 Scutiri pentru intermediari
ART. 145 Sfera de aplicare a dreptului de
deducere
ART. 145^1 Limitări speciale ale
dreptului de deducere
ART. 146 Condiţii de exercitare a
dreptului de deducere
ART. 147 Deducerea taxei pentru persoana
impozabilă cu regim mixt şi persoana parţial impozabilă
ART. 147^1 Dreptul de deducere exercitat
prin decontul de taxă
ART. 149 Ajustarea taxei deductibile în
cazul bunurilor de capital
CAP. 11 PERSOANELE OBLIGATE LA PLATA TAXEI
ART. 150 Persoana obligată la plata
taxei pentru operaţiunile taxabile din România
ART. 150^1 Persoana obligată la plata taxei pentru
achiziţii intracomunitare
ART. 151^1 Persoana obligată la
plata taxei pentru importul de bunuri
ART. 151^2 Răspunderea
individuală şi în solidar pentru plata taxei
ART. 152 Regimul special de scutire
pentru întreprinderile mici
ART. 152^1 Regimul special pentru
agenţiile de turism
ART. 152^3 Regimul special pentru aurul
de investiţii
ART. 153 Înregistrarea persoanelor
impozabile în scopuri de TVA
ART. 154 Prevederi generale referitoare
la înregistrare
ART. 156 Evidenţa operaţiunilor
ART. 156^3 Decontul special de taxă
şi alte declaraţii
ART. 156^4 Declaraţia
recapitulativă
ART. 158 Responsabilitatea
plătitorilor şi a organelor fiscale
ART. 158^1 Baza de date privind
operaţiunile intracomunitare
ART. 158^2 Registrul operatorilor intracomunitari
ART. 159 Corectarea documentelor
ART. 160 Măsuri de simplificare
CAP. 15 DISPOZIŢII TRANZITORII
ART. 161 Dispoziţii tranzitorii
ART. 161^1 Operaţiuni efectuate
înainte şi de la data aderării
ART. 161^2 Directive transpuse
ART. 162 -175^4 ***
Abrogate
ART. 177 Calculul accizei pentru
ţigarete
CAP. 1^1 REGIMUL ACCIZELOR ARMONIZATE
ART. 206^4 Alte teritorii de aplicare
ART. 206^7 Eliberarea pentru consum
ART. 206^9 Plătitori de accize
SECŢIUNEA A 2-A ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE
ART. 206^12 Băuturi fermentate,
altele decât bere şi vinuri
ART. 206^13 Produse intermediare
SECŢIUNEA A 3-A TUTUN PRELUCRAT
ART. 206^15 TUTUN PRELUCRAT
SECŢIUNEA A 4-A PRODUSE ENERGETICE
ART. 206^16 Produse energetice
ART. 206^18 Cărbune, cocs şi
lignit
SECŢIUNEA A 5-A ENERGIE ELECTRICĂ
SECŢIUNEA A 6-A EXCEPŢII DE LA REGIMUL DE ACCIZARE
PENTRU PRODUSE ENERGETICE ŞI ENERGIE ELECTRICĂ
SECŢIUNEA A 7-A REGIMUL DE ANTREPOZITARE
ART. 206^22 Cererea de autorizare ca
antrepozit fiscal
ART. 206^23 Condiţii de autorizare
ART. 206^24 Autorizarea ca antrepozit
fiscal
ART. 206^25 Respingerea cererii de
autorizare
ART. 206^26 Obligaţiile
antrepozitarului autorizat
ART. 206^27 Regimul de transfer al
autorizaţiei
ART. 206^28 Anularea, revocarea şi
suspendarea autorizaţiei
SECŢIUNEA A 8-A DESTINATARUL ÎNREGISTRAT
ART. 206^29 Destinatarul înregistrat
SECŢIUNEA A 9-A DEPLASAREA ŞI PRIMIREA PRODUSELOR
ACCIZABILE AFLATE ÎN REGIM SUSPENSIV DE ACCIZE
ART. 206^30 Deplasarea produselor
accizabile aflate în regim suspensiv de accize
ART. 206^31 Documentul administrativ
electronic
ART. 206^32 Divizarea deplasării
produselor energetice în regim suspensiv de accize
ART. 206^33 Primirea produselor
accizabile în regim suspensiv de accize
ART. 206^34 Raportul de export
ART. 206^35 Proceduri în cazul în care
sistemul informatizat este indisponibil la expediţie
ART. 206^36 Proceduri în cazul în care
sistemul informatizat este indisponibil la destinaţie
ART. 206^37 Încheierea deplasării
produselor accizabile în regim suspensiv de accize
ART. 206^38 Structura şi
conţinutul mesajelor
ART. 206^39 Proceduri simplificate
ART. 206^41 Nereguli şi abateri
SECŢIUNEA A 10-A RESTITUIRI DE ACCIZE
ART. 206^42 Restituiri de accize
SECŢIUNEA A 11-A DEPLASAREA INTRACOMUNITARĂ ŞI
IMPOZITAREA PRODUSELOR ACCIZABILE DUPĂ ELIBERAREA PENTRU CONSUM
ART. 206^44 Produse cu accize
plătite, deţinute în scopuri comerciale în România
ART. 206^45 Deplasarea
intracomunitară a produselor cu accize plătite
ART. 206^46 Documentul de însoţire
ART. 206^47 Vânzarea la
distanţă
ART. 206^48 Distrugeri şi pierderi
ART. 206^49 Nereguli apărute pe
parcursul deplasării produselor accizabile
ART. 206^50 Declaraţii privind
achiziţii şi livrări intracomunitare
SECŢIUNEA A 12-A OBLIGAŢIILE PLĂTITORILOR DE
ACCIZE
ART. 206^51 Plata accizelor la bugetul de
stat
ART. 206^52 Depunerea declaraţiilor
de accize
ART. 206^55 Responsabilităţile
plătitorilor de accize
SECŢIUNEA A 13-A SCUTIRI LA PLATA ACCIZELOR
ART. 206^58 Scutiri pentru alcool etilic
şi alte produse alcoolice
ART. 206^60 Scutiri pentru produse
energetice şi energie electrică
SECŢIUNEA A 14-A MARCAREA PRODUSELOR ALCOOLICE ŞI A
TUTUNULUI PRELUCRAT
ART. 206^62 Responsabilitatea
marcării
ART. 206^63 Proceduri de marcare
ART. 206^64 Eliberarea marcajelor
SECŢIUNEA A 15-A ALTE OBLIGAŢII PENTRU OPERATORII
ECONOMICI CU PRODUSE ACCIZABILE
ART. 206^65 Confiscarea tutunului
prelucrat
ART. 206^67 Întârzieri la plata accizelor
ART. 206^68 Procedura de import pentru
produse energetice
ART. 206^69 Condiţii de
distribuţie şi comercializare
ART. 206^71 Scutiri pentru tutun
prelucrat
CAP. 2 ALTE PRODUSE ACCIZABILE
ART. 208 Nivelul şi calculul accizei
ART. 212 Exigibilitatea accizei în cazul
procedurii vamale simplificate
ART. 213 Plata accizelor la bugetul de
stat
ART. 214 Declaraţiile de accize
CAP. 2^1 TAXE SPECIALE PENTRU AUTOTURISME ŞI
AUTOVEHICULE
ART. 214^1 - 214^3 *** Abrogat
CAP. 3 IMPOZITUL LA ŢIŢEIUL DIN
PRODUCŢIA INTERNĂ
ART. 217 Declaraţiile de impozit
ART. 219 Obligaţiile
plătitorilor
ART. 220 Decontările între
operatorii economici
CAP. 5 DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI
DEROGĂRI
ART. 220^2 Acciza minimă pentru
ţigarete
ART. 221 *** Abrogat
ART. 221^1 Derogare pentru autoturisme
ART. 221^2 *** ABROGAT
CAP. 6 CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI
ART. 221^3 Contravenţii şi
sancţiuni
ART. 221^4 Constatarea
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
ART. 221^5 Dispoziţii aplicabile
ART. 248 Impozite şi taxe locale
CAP. 2 IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
ART. 251 Calculul impozitului pentru
persoane fizice
ART. 252 Majorarea impozitului datorat de
persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri
ART. 253 Calculul impozitului datorat de
persoanele juridice
ART. 254 Dobândirea, înstrăinarea
şi modificarea clădirilor
CAP. 3 IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
ART. 259 Dobândiri şi transferuri de
teren, precum şi alte modificări aduse terenului
CAP. 4 TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
ART. 264 Dobândiri şi transferuri
ale mijloacelor de transport
CAP. 5 TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
CAP. 6 TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE
RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
ART. 270 Taxa pentru serviciile de
reclamă şi publicitate
ART. 271 Taxa pentru afişaj în scop
de reclamă şi publicitate
CAP. 7 IMPOZITUL PE SPECTACOLE
ART. 275 Reguli speciale pentru videoteci
şi discoteci
ART. 283^1 Contracte de fiducie
ART. 284 Facilităţi pentru
persoane fizice
ART. 285 Facilităţi pentru
persoanele juridice
ART. 285^1 Scutiri şi facilităţi
pentru persoanele juridice
ART. 286 Scutiri şi
facilităţi stabilite de consiliile locale
CAP. 12 ALTE DISPOZIŢII COMUNE
ART. 287 Majorarea impozitelor şi
taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene
ART. 288 Hotărârile consiliilor
locale şi judeţene privind impozitele şi taxele locale
ART. 289 Accesul la informaţii
privind impozitele şi taxele locale
ART. 291 Controlul şi colectarea
impozitelor şi taxelor locale
ART. 292 Indexarea impozitelor şi
taxelor locale
ART. 295 Implicaţii bugetare ale
impozitelor şi taxelor locale
ART. 295^1 Implicaţii bugetare ale
impozitelor şi taxelor locale
ART. 296 Dispoziţii tranzitorii
ART. 296^2 Sfera contribuţiilor
sociale
ART. 296^3 Contribuabilii sistemelor de
asigurări sociale
ART. 296^4 Baza de calcul al
contribuţiilor sociale individuale
ART. 296^16 Excepţii specifice
ART. 296^18 Calculul, reţinerea
şi virarea contribuţiilor sociale
ART. 296^19 Depunerea declaraţiilor
CAPITOLUL
I^1 CATEGORII DE PERSOANE FIZICE EXCEPTATE DE LA PLATA CONTRIBUTIEI DE
ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
ART. 296^20 Prevederi speciale
ART. 296^23 Excepţii specifice
ART. 296^24 Plăţi anticipate cu
titlu de contribuţii sociale
ART. 296^25 Declararea, definitivarea
şi plata contribuţiilor sociale
ART. 296^26 Cotele de contribuţie
ART. 296^28 Stabilirea contribuţiei
ART. 296^30 Calculul contribuţiei
ART. 296^31 Plata contribuţiei
ART. 296^34 Definiţia
construcţiilor
ART. 296^35 Cota de impozitare şi
baza impozabilă
ART. 296^36 Plata impozitului şi
depunerea declaraţiei fiscale
ART. 297 Data intrării în vigoare a
Codului fiscal
ART. 298 Abrogarea actelor normative
ART. 1 Scopul şi sfera de
cuprindere a Codului fiscal
(1) Prezentul
cod stabileşte cadrul legal pentru impozitele, taxele şi
contribuţiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2, care
constituie venituri la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru
şomaj şi fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale,
precizează contribuabilii care au obligaţia să
plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale,
precum şi modul de calcul şi de plată al acestora. Prezentul cod
cuprinde procedura de modificare a acestor impozite, taxe şi
contribuţii sociale. De asemenea, autorizează Ministerul
Finanţelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucţiuni
şi ordine în aplicarea prezentului cod şi a convenţiilor de
evitare a dublei impuneri.
(2) Cadrul
legal de administrare a impozitelor şi taxelor reglementate de prezentul
cod este stabilit prin legislaţia privind procedurile fiscale.
(3) În materie
fiscală, dispoziţiile prezentului cod prevalează asupra oricăror
prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea
aplicându-se dispoziţiile Codului fiscal.
(4) Dacă
orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la
care România este parte, se aplică prevederea acelui tratat.
(5) Orice
măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se
acordă potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul
ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 137/2007.
ART. 2 Impozitele, taxele
şi contribuţiile sociale reglementate de Codul fiscal
(1) Impozitele
şi taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:
a) impozitul
pe profit;
b) impozitul
pe venit;
c) impozitul
pe veniturile microîntreprinderilor;
d) impozitul
pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;
e) impozitul
pe reprezentanţe;
f) taxa pe
valoarea adăugată;
g) accizele;
h) impozitele
şi taxele locale;
i) impozitul
pe construcţii.
(2) Contribuțiile
sociale reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:
a) contribuțiile
de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) contribuțiile
de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate;
c) contribuția
pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de
sănătate datorată de angajator bugetului Fondului național
unic de asigurări sociale de sănătate;
d) contribuțiile
asigurărilor pentru șomaj datorate bugetului asigurărilor pentru
șomaj;
e)
contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli
profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat;
f) contribuția
la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, datorată de
persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator potrivit art.
4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare
pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare.
ART. 3 Principiile
fiscalităţii
Impozitele şi taxele
reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii:
a) neutralitatea
măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi
capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiţii egale
investitorilor, capitalului român şi străin;
b) certitudinea
impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu
conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi
sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor,
respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege
sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina
influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor
fiscale;
c) echitatea
fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferită a
veniturilor, în funcţie de mărimea acestora;
d) eficienţa
impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor
Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte
retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice, în raport cu
impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor
decizii investiţionale majore.
ART. 4
Modificarea şi completarea Codului fiscal
(1) Prezentul
cod se modifică şi se completează numai prin lege,
promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în
vigoare a acesteia.
(2) Orice
modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere
din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin
lege.
ART. 5
Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine
(1) Ministerul
Finanţelor Publice are atribuţia elaborării normelor necesare
pentru aplicarea unitară a prezentului cod.
(2) În
înţelesul prezentului cod, prin norme se înţelege norme metodologice,
instrucţiuni şi ordine.
(3) Normele
metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotărâre, şi sunt
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Ordinele
şi instrucţiunile pentru aplicarea unitară a prezentului cod se
emit de ministrul finanţelor publice şi se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I. Ordinele şi instrucţiunile referitoare
la proceduri de administrare a impozitelor şi taxelor reglementate de
prezentul cod, datorate bugetului general consolidat, se emit de
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Instituţiile
publice din subordinea Guvernului, altele decât Ministerul Finanţelor
Publice, nu pot elabora şi emite norme care să aibă
legătură cu prevederile prezentului cod, cu excepţia celor
prevăzute în prezentul cod.
(6) Anual,
Ministerul Finanţelor Publice colectează şi sistematizează
toate normele în vigoare având legătură cu prevederile prezentului
cod şi pune această colecţie oficială la dispoziţia
altor persoane, spre publicare.
ART. 6 Înfiinţarea
şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale
(1) Ministerul
Finanţelor Publice înfiinţează o Comisie fiscală
centrală, care are responsabilităţi de elaborare a deciziilor cu
privire la aplicarea unitară a prezentului cod.
(2) Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale se
aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(3) Comisia
fiscală centrală este coordonată de secretarul de stat din
Ministerul Finanţelor Publice care răspunde de politicile şi
legislaţia fiscală.
(4) Deciziile
Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului
finanţelor publice.
(5) ***
Abrogat
(6) ***
Abrogat
(7) ***
Abrogat
(8) ***
Abrogat
ART. 7 Definiţii ale
termenilor comuni
(1) În
înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlului VI, termenii şi
expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1. activitate - orice activitate
desfăşurată de către o persoană în scopul
obţinerii de venit;
2. activitate
dependentă - orice
activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o
relaţie de angajare;
2.1. Orice activitate poate fi
reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte
cel puţin unul dintre următoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se
află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul
de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit,
şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar
fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul
desfăşurării activităţii, programul de lucru;
b) în prestarea
activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza
materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu
înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de
protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu
prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu
capitalul propriu;
c) plătitorul de venit
suportă în interesul desfăşurării activităţii
cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi
indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în
străinătate, precum şi alte cheltuieli de această
natură;
d) plătitorul de venit
suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi
indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul
beneficiarului de venit.
2.2. În cazul
reconsiderării unei activităţi ca activitate dependentă,
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, stabilite
potrivit legii, vor fi recalculate și virate, fiind datorate solidar de
către plătitorul şi beneficiarul de venit. În acest caz se
aplică regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii
realizate în afara funcţiei de bază
3. activitate
dependentă la funcţia de bază - orice activitate
desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a
unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca
funcţie de bază de către angajat; în cazul în care activitatea
se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este
obligat să declare fiecăruia locul unde exercită funcţia pe
care o consideră de bază ;
4. activitate
independentă - orice
activitate desfăşurată cu regularitate de către o
persoană fizică, alta decât o activitate dependentă;
5. asociere,
fără personalitate juridică - orice asociere în
participaţiune, grup de interes economic, societate civilă sau
altă entitate care nu este o persoană impozabilă distinctă,
în înţelesul impozitului pe venit şi pe profit, conform normelor
emise în aplicare;
5^1. autoritate
fiscală centrală -
Ministerul Finanţelor Publice, instituţie cu rolul de a
coordona aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei fiscale.
6. autoritate
fiscală competentă -
organul fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi
serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei
publice locale, după caz, care au responsabilităţi fiscale;
7. contract
de leasing financiar - orice
contract de leasing care îndeplineşte cel puţin una dintre
următoarele condiţii:
a) riscurile
şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul
leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de
leasing produce efecte;
b) contractul
de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce
face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării
contractului;
c) utilizatorul are opţiunea de a cumpăra bunul la
momentul expirării contractului, iar valoarea reziduală
exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferenţa
dintre durata normală de funcţionare maximă şi durata
contractului de leasing, raportată la durata normală de
funcţionare maximă, exprimată în procente;
d) perioada
de leasing depăşeşte 80% din durata normală de
funcţionare maximă a bunului care face obiectul leasingului; în
înţelesul acestei definiţii, perioada de leasing include orice
perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
e) valoarea
totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este
mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului;
8. contract
de leasing operaţional -
orice contract de leasing încheiat între locator şi locatar, care
transferă locatarului riscurile şi beneficiile dreptului de
proprietate, mai puţin riscul de valorificare a bunului la valoarea
reziduală, şi care nu îndeplineşte niciuna dintre
condiţiile prevăzute la pct. 7 lit. b) - e); riscul de valorificare a
bunului la valoarea reziduală există atunci când opţiunea de
cumpărare nu este exercitată la începutul contractului sau când
contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul
expirării contractului;
9. comision - orice plată în bani sau în
natură efectuată către un broker, un agent comisionar general
sau către orice persoană asimilată unui broker sau unui agent
comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate în
legătură cu o operaţiune comercială;
10. contribuţii
sociale obligatorii - orice
contribuţii care trebuie plătite, în conformitate cu legislaţia
în vigoare, pentru protecţia şomerilor, asigurări de
sănătate sau asigurări sociale;
11. credit
fiscal - o diminuare a
impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat în
străinătate, conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri
sau aşa cum se stabileşte în prezentul cod;
12. dividend - o distribuire în bani sau în
natură, efectuată de o persoană juridică unui participant
la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor
titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând
următoarele:
a) o distribuire de titluri de
participare suplimentare care nu modifică procentul de deţinere a
titlurilor de participare ale oricărui participant la persoana
juridică;
b) o distribuire efectuată
în legătură cu dobândirea/răscumpărarea titlurilor de
participare proprii de către persoana juridică, ce nu modifică
pentru participanţii la persoana juridică respectivă procentul de
deţinere a titlurilor de participare;
c) o distribuire în bani sau în
natură, efectuată în legătură cu lichidarea unei persoane
juridice;
d) o distribuire în bani sau în
natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social constituit
efectiv de către participanţi;
e) o distribuire de prime de
emisiune, proporţional cu partea ce îi revine fiecărui participant.
Se consideră dividend din
punct de vedere fiscal şi se supune aceluiaşi regim fiscal ca
veniturile din dividende:
- suma plătită de o
persoană juridică pentru bunurile sau serviciile achiziţionate
de la un participant la persoana juridică peste preţul pieţei
pentru astfel de bunuri şi/sau servicii, dacă suma respectivă nu
a făcut obiectul impunerii la primitor cu impozitul pe venit sau pe
profit;
- suma plătită de o
persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în
favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este
făcută de către persoana juridică în folosul personal al
acestuia.
13. dobânda - orice sumă ce trebuie
plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent
dacă trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei
datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un contract
de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata
amânată;
13^1. dreptul
de autor şi drepturile conexe —
constituie obiect al acestora operele originale de creaţie
intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific,
oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi
independent de valoarea şi destinaţia lor, operele derivate care au
fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, precum şi
drepturile conexe dreptului de autor şi drepturile sui-generis, potrivit
prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
14. franciza - sistem de comercializare bazat pe o
colaborare continuă între persoane fizice sau juridice, independente din
punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor,
acordă unei alte persoane, denumită beneficiar, dreptul de a exploata
sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;
14^1. impozitul
pe profit amânat— impozitul plătibil/recuperabil în perioadele
viitoare în legătură cu diferențele temporare
impozabile/deductibile dintre valoarea contabilă a unui activ sau a unei
datorii și valoarea fiscală a acestora;
15. know-how - orice informaţie cu privire la
o experienţă industrială, comercială sau
ştiinţifică care este necesară pentru fabricarea unui
produs sau pentru aplicarea unui proces existent şi a cărei
dezvăluire către alte persoane nu este permisă fără
autorizaţia persoanei care a furnizat această informaţie; în
măsura în care provine din experienţă, know-how-ul
reprezintă ceea ce un producător nu poate şti din simpla
examinare a produsului şi din simpla cunoaştere a progresului
tehnicii;
16. mijloc
fix - orice imobilizare
corporală, care este deţinută pentru a fi utilizată în
producţia sau livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi
închiriată terţilor sau în scopuri administrative, dacă are o durată
normală de utilizare mai mare de un an şi o valoare mai mare decât
limita stabilită prin hotărâre a Guvernului;
17. nerezident - orice
persoană juridică străină, orice persoană fizică
nerezidentă şi orice alte entităţi străine, inclusiv
organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără
personalitate juridică, care nu sunt înregistrate în România, potrivit
legii;
18. organizaţie
nonprofit - orice
asociaţie, fundaţie sau federaţie înfiinţată în
România, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar numai dacă
veniturile şi activele asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei
sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau
nonpatrimonial;
19. participant - orice persoană care este
proprietarul unui titlu de participare;
20. persoană - orice persoană fizică sau
juridică;
21. persoane
afiliate - o persoană
este afiliată cu altă persoană dacă relaţia dintre ele
este definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri:
a) o
persoană fizică este afiliată cu altă persoană
fizică, dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude până la
gradul al III-lea inclusiv. Între persoanele afiliate, preţul la care se
transferă bunurile corporale sau necorporale ori se prestează
servicii reprezintă preţ de transfer;
b) o
persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică
dacă persoana fizică deţine, în mod direct sau indirect,
inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din
valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot
deţinute la persoana juridică ori dacă controlează în mod
efectiv persoana juridică;
c) o
persoană juridică este afiliată cu altă persoană
juridică dacă cel puţin:
(i) prima persoană
juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile
persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de
participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană
juridică ori dacă controlează persoana juridică;
(ii) a doua persoană
juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile
persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de
participare sau al drepturilor de vot la prima persoană juridică;
(iii) o persoană
juridică terţă deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv
deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul
titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoană
juridică, cât şi la cea de-a doua.
22. persoană
fizică nerezidentă -
orice persoană fizică care nu este persoană fizică
rezidentă;
23. persoană
fizică rezidentă -
orice persoană fizică ce îndeplineşte cel puţin una dintre
următoarele condiţii:
a) are
domiciliul în România;
b) centrul
intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;
c) este
prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce
depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de
12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;
d) este
cetăţean român care lucrează în străinătate, ca
funcţionar sau angajat al României într-un stat străin.
Prin excepţie de la
prevederile lit. a) - d), nu este persoană fizică rezidentă un
cetăţean străin cu statut diplomatic sau consular în România, un
cetăţean străin care este funcţionar ori angajat al unui
organism internaţional şi interguvernamental înregistrat în România,
un cetăţean străin care este funcţionar sau angajat al unui
stat străin în România şi nici membrii familiilor acestora;
24. persoană
juridică română -
orice persoană juridică care a fost înfiinţată în
conformitate cu legislaţia României
24^1. persoană
juridică înfiinţată potrivit legislaţiei europene - orice persoană juridică
constituită în condiţiile şi prin mecanismele prevăzute de
reglementările europene;
25. persoană
juridică străină -
orice persoană juridică care nu este persoană juridică
română şi orice persoană juridică înfiinţată
potrivit legislaţiei europene care nu are sediul social în România;
26. preţ
de piaţă - suma
care ar fi plătită de un client independent unui furnizor independent
în acelaşi moment şi în acelaşi loc, pentru acelaşi bun sau
serviciu ori pentru unul similar, în condiţii de concurenţă
loială;
27. proprietate
imobiliară - orice
teren, clădire sau altă construcţie ridicată ori
încorporată într-un teren;
28. redevenţă - orice sumă ce trebuie
plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de
folosinţă al oricăruia dintre următoarele:
a) drept de
autor asupra unei lucrări literare, artistice sau ştiinţifice,
inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de
televiziune, precum şi efectuarea de înregistrări audio, video;
b) orice
brevet, invenţie, inovaţie, licenţă, marcă de
comerţ sau de fabrică, franciză, proiect, desen, model, plan,
schiţă, formulă secretă sau procedeu de fabricaţie ori
software.
Nu se consideră
redevenţă, în sensul prezentei legi, remuneraţia în bani sau în
natură plătită pentru achiziţiile de software destinate
exclusiv operării respectivului software, fără alte modificări
decât cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea
acestuia. De asemenea, nu va fi considerată redevenţă, în sensul
prezentei legi, remuneraţia în bani sau în natură plătită
pentru achiziţia în întregime a drepturilor de autor asupra unui program
pentru calculator;
c) orice
transmisiuni, inclusiv către public, directe sau indirecte, prin cablu,
satelit, fibre optice sau tehnologii similare;
d) orice
echipament industrial, comercial sau ştiinţific, orice bun mobil,
mijloc de transport ori container;
e) orice
know-how;
f) numele sau
imaginea oricărei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare
la o persoană fizică.
În plus, redevenţa
cuprinde orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în
natură pentru dreptul de a înregistra sau transmite sub orice formă
spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activităţi
similare;
29. rezident - orice persoană juridică
română, orice persoană juridică străină având locul de
exercitare a conducerii efective în România, orice persoană juridică
cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei
europene, şi orice persoană fizică rezidentă;
30. România - teritoriul de stat al României,
inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra
teritoriului şi mării teritoriale, asupra cărora România
îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă,
platoul continental şi zona economică exclusivă, asupra
cărora România îşi exercită drepturile suverane şi
jurisdicţia în conformitate cu legislaţia sa şi potrivit
normelor şi principiilor dreptului internaţional;
31. titlu
de participare - orice
acţiune sau altă parte socială într-o societate în nume
colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni,
societate în comandită pe acţiuni, societate cu răspundere
limitată sau într-o altă persoană juridică sau la un fond
deschis de investiţii;
31^1. titlu
de valoare - orice valori
mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investiţii sau alt
instrument financiar, calificat astfel de către Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare
derivate, precum şi părţile sociale;
32. transfer - orice vânzare, cesiune sau
înstrăinare a dreptului de proprietate, schimbul unui drept de proprietate
cu servicii ori cu un alt drept de proprietate, precum şi transferul masei
patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie potrivit Codului
civil. (în vigoare la data intrării în vigoare a L 287/2009
privind Codul civil).
33. valoarea
fiscală reprezintă:
a)
pentru active şi pasive, altele decât cele menţionate la lit. b)
şi c) - valoarea de înregistrare în patrimoniu, potrivit
reglementărilor contabile;
b) pentru titlurile de participare/valoare - valoarea de
achiziţie sau de aport, utilizată pentru calculul câştigului sau
al pierderii, în înţelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe
profit;
c) pentru
mijloace fixe amortizabile şi terenuri - costul de achiziţie, de
producţie sau valoarea de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu
titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul
contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale,
după caz. În valoarea fiscală se includ şi reevaluările
contabile efectuate potrivit legii. În cazul în care se efectuează
reevaluări ale mijloacelor fixe amortizabile care determină o
descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie, de producţie
sau al valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit
ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală rămasă
neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile se recalculează
până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziţie, de
producţie sau a valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu
titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz. În situaţia
reevaluării terenurilor care determină o descreştere a valorii
acestora sub costul de achiziţie sau sub valoarea de piaţă a
celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz,
valoarea fiscală este costul de achiziţie sau valoarea de
piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport,
după caz;
d) pentru
provizioane şi rezerve - valoarea deductibilă la calculul profitului
impozabil.
34. Contribuabilii care
aplică reglementările contabile conforme cu Standardele
internaționale de raportare financiară pentru determinarea valorii
fiscale vor avea în vedere și următoarele reguli:
a) pentru
imobilizările necorporale, în valoarea fiscală se includ și
reevaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile. În cazul
în care se efectuează reevaluări ale imobilizărilor necorporale
care determină o descreștere a valorii acestora, subvaloarea
rămasă neamortizată stabilită în baza valorii de
înregistrare în patrimoniu, valoarea fiscală rămasă
neamortizată a imobilizărilor necorporale se recalculează
până la nivelul celei stabilite pe baza valorii de înregistrare în
patrimoniu;
b) în cazul
în care se trece de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, în
valoarea fiscală a activelor și pasivelor stabilită potrivit
regulilor prevăzute la pct. 33, cu excepția mijloacelor fixe
amortizabile și a terenurilor, nu se include actualizarea cu rata
inflației;
c) în cazul
în care se trece de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, din
valoarea fiscală a mijloacelor fixe amortizabile și a terenurilor se
scad reevaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile
și se include actualizarea cu rata inflației;
d) pentru
proprietățile imobiliare clasificate ca investiții imobiliare,
valoarea fiscală este reprezentată de costul de achiziție, de
producție sau de valoarea de piață a investițiilor
imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data
intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul
amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ
și evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile. În
cazul în care se efectuează evaluări ale investițiilor imobiliare
care determină o descreștere a valorii acestora sub valoarea
rămasă neamortizată stabilită în baza costului de
achiziție/producție sau valorii de piață a
investițiilor imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca
aport, valoarea fiscală rămasă neamortizată a
investițiilor imobiliare se recalculează până la nivelul celei
stabilite pe baza costului de achiziție/producție sau valorii de
piață, după caz, a investițiilor imobiliare.
e) pentru
mijloacele fixe amortizabile clasificate ca active biologice, valoarea
fiscală este reprezentată de costul de achiziţie, de
producţie sau de valoarea de piaţă în cazul celor dobândite cu
titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrării în patrimoniul
contribuabilului, după caz, utilizată pentru calculul
amortizării fiscale. În valoarea fiscală se includ şi
evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile. În cazul în
care se efectuează evaluări ale activelor biologice care
determină o descreştere a valorii acestora sub valoarea
rămasă neamortizată stabilită în baza costului de
achiziţie/producţie sau valorii de piaţă în cazul celor
dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscală
rămasă neamortizată a activelor biologice se recalculează
până la nivelul celei stabilite pe baza costului de
achiziţie/producţie sau a valorii de piaţă, după
caz."
(2) Criteriile
care stabilesc dacă o activitate desfăşurată de o
persoană fizică reprezintă o activitate dependentă sau
independentă sunt prevăzute în norme.
ART. 8 Definiţia sediului
permanent
(1) În
înţelesul prezentului cod, sediul permanent este un loc prin care se
desfăşoară integral sau parţial activitatea unui
nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent.
(2) Un sediu
permanent presupune un loc de conducere, sucursală, birou, fabrică,
magazin, atelier, precum şi o mină, un puţ de ţiţei
sau gaze, o carieră sau alte locuri de extracţie a resurselor
naturale, precum şi locul în care continuă să se
desfăşoare o activitate cu activele şi pasivele unei persoane
juridice române care intră într-un proces de reorganizare prevăzut la art. 27^1;
(3) Un sediu
permanent presupune un şantier de construcţii, un proiect de
construcţie, ansamblu sau montaj sau activităţi de supervizare
legate de acestea, numai dacă şantierul, proiectul sau
activităţile durează mai mult de 6 luni.
(4) Prin
derogare de la prevederile alin. (1) - (3), un sediu permanent nu presupune
următoarele:
a) folosirea
unei instalaţii numai în scopul depozitării sau al expunerii
produselor ori bunurilor ce aparţin nerezidentului;
b) menţinerea
unui stoc de produse sau bunuri ce aparţin unui nerezident numai în scopul
de a fi depozitate sau expuse;
c) menţinerea
unui stoc de produse sau bunuri ce aparţin unui nerezident numai în scopul
de a fi procesate de către o altă persoană;
d) vânzarea
de produse sau bunuri ce aparţin unui nerezident, care au fost expuse în
cadrul unor expoziţii sau târguri fără caracter permanent ori
ocazionale, dacă produsele ori bunurile sunt vândute nu mai târziu de o
lună după încheierea târgului sau a expoziţiei;
e) păstrarea
unui loc fix de activitate numai în scopul achiziţionării de produse
sau bunuri ori culegerii de informaţii pentru un nerezident;
f) păstrarea
unui loc fix de activitate numai în scopul desfăşurării de
activităţi cu caracter pregătitor sau auxiliar de către un
nerezident;
g) păstrarea
unui loc fix de activitate numai pentru o combinaţie a
activităţilor prevăzute la lit. a) - f), cu condiţia ca
întreaga activitate desfăşurată în locul fix să fie de
natură preparatorie sau auxiliară.
(5) Prin
derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), un nerezident este considerat
a avea un sediu permanent în România, în ceea ce priveşte
activităţile pe care o persoană, alta decât un agent cu statut
independent, le întreprinde în numele nerezidentului, dacă persoana
acţionează în România în numele nerezidentului şi dacă este
îndeplinită una din următoarele condiţii:
a) persoana
este autorizată şi exercită în România autoritatea de a încheia
contracte în numele nerezidentului, cu excepţia cazurilor în care
activităţile respective sunt limitate la cele prevăzute la alin.
(4) lit. a) - f);
b) persoana
menţine în România un stoc de produse sau bunuri din care livrează
produse sau bunuri în numele nerezidentului.
(6) Un
nerezident nu se consideră că are un sediu permanent în România
dacă doar desfăşoară activitate în România prin intermediul
unui broker, agent, comisionar general sau al unui agent intermediar având un
statut independent, în cazul în care această activitate este activitatea
obişnuită a agentului, conform descrierii din documentele
constitutive. Dacă activităţile unui astfel de agent sunt
desfăşurate integral sau aproape integral în numele nerezidentului,
iar în relaţiile comerciale şi financiare dintre nerezident şi
agent există condiţii diferite de acelea care ar exista între
persoane independente, agentul nu se consideră ca fiind agent cu statut
independent.
(7) Un
nerezident nu se consideră că are un sediu permanent în România numai
dacă acesta controlează sau este controlat de un rezident ori de o
persoană ce desfăşoară o activitate în România prin
intermediul unui sediu permanent sau altfel.
(7^1) Persoanele
juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediul
permanent/sediul permanent desemnat din România aparţinând persoanelor
juridice străine beneficiare ale unor prestări de servicii de natura
activităţilor de lucrări de construcţii, montaj,
supraveghere, consultanţă, asistenţă tehnică şi
orice alte activităţi, executate de persoane juridice străine
sau fizice nerezidente pe teritoriul României, au obligaţia să
înregistreze contractele încheiate cu aceşti parteneri la organele fiscale
competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Contractele
încheiate pentru activităţi desfăşurate în afara
teritoriului României nu fac obiectul înregistrării potrivit prezentelor
dispoziţii. Pentru încadrarea ca sediu permanent a unui şantier de
construcţii sau a unui proiect de construcţie, ansamblu ori montaj
sau a activităţilor de supraveghere legate de acestea şi a altor
activităţi similare se va avea în vedere data de începere a
activităţii din contractele încheiate sau orice alte informaţii
ce probează începerea activităţii. Perioadele consumate pentru
realizarea unor contracte conexe care sunt legate în mod direct cu primul
contract ce a fost executat se adaugă la perioada care s-a consumat la
realizarea contractului de bază.
(8) În
înţelesul prezentului cod, sediul permanent al unei persoane fizice se
consideră a fi baza fixă.
ART. 9 Moneda de plată
şi de calcul a impozitelor şi taxelor
(1) Impozitele
şi taxele se plătesc în moneda naţională a României.
(2) Sumele
înscrise pe o declaraţie fiscală se exprimă în moneda
naţională a României.
(3) Sumele
exprimate într-o monedă străină se convertesc în moneda
naţională a României, după cum urmează:
a) în cazul
unei persoane care desfăşoară o activitate într-un stat
străin şi îşi ţine contabilitatea acestei
activităţi în moneda statului străin, profitul impozabil sau
venitul net din activităţi independente şi impozitul plătit
statului străin se convertesc în moneda naţională a României
prin utilizarea unei medii a cursurilor de schimb valutar pentru perioada căreia
îi este aferent profitul impozabil sau venitul net;
b) în oricare
alt caz, sumele se convertesc în moneda naţională a României prin
utilizarea cursului de schimb valutar la data la care se primesc sau se
plătesc sumele respective ori la altă dată prevăzută
în norme.
(4) În
înţelesul prevederilor alin. (3), cursul de schimb valutar, folosit pentru
a converti în moneda naţională a României sumele exprimate în moneda
străină, este cursul de schimb comunicat de Banca Naţională
a României, exceptând cazurile prevăzute expres în norme.
(1) În
înţelesul prezentului cod, veniturile impozabile cuprind veniturile în
numerar şi/sau în natură.
(2) În cazul
venitului în natură, valoarea acestuia se stabileşte pe baza
cantităţii şi a preţului de piaţă pentru bunurile
sau serviciile respective.
ART. 11 Prevederi speciale
pentru aplicarea Codului fiscal
(1) La
stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în înţelesul prezentului
cod, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o
tranzacţie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei
tranzacţii pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei.
În cazul în care tranzacţiile sau o serie de tranzacţii sunt
calificate ca fiind artificiale, ele nu vor fi considerate ca făcând parte
din domeniul de aplicare al convenţiilor de evitare a dublei impuneri.
Prin tranzacţii artificiale se înţelege tranzacţiile sau seriile
de tranzacţii care nu au un conţinut economic şi care nu pot fi
utilizate în mod normal în cadrul unor practici economice obişnuite, scopul
esenţial al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a
obţine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate.
(1^1) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite în România,
declaraţi inactivi conform art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, care
desfăşoară activităţi economice în perioada de
inactivitate, sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor
şi taxelor prevăzute de prezenta lege, dar, în perioada
respectivă, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor
şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor
efectuate. Pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în
perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate
operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data
înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit
titlului VI, se ajustează în favoarea persoanei impozabile, prin
înscrierea în primul decont de taxă prevăzut la art. 156^2 depus de
persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA, sau,
după caz, într-un decont ulterior, taxa aferentă:
a) bunurilor aflate în stoc şi serviciilor
neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în momentul
înregistrării;
b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de
capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum
şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe
bază de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul
înregistrării. În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de
capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate
la momentul înregistrării. În cazul bunurilor de capital se aplică
prevederile art. 149;
c) achiziţiilor de bunuri şi servicii care
urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de
taxă a intervenit conform art. 134^2 alin. (2)
lit. a) şi b) înainte de data înregistrării şi al căror
fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după
această dată.
(1^2) Beneficiarii care achiziţionează bunuri
şi/sau servicii de la contribuabili persoane impozabile stabilite în România,
după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor
inactivi/reactivaţi conform art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi
a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective,
cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de
executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri/servicii de la
persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei, cu modificările şi
completările ulterioare.
(1^3) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite în
România, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform
prevederilor art. 153 alin. (9)
lit. b) - e) şi h), nu beneficiază, în perioada respectivă, de
dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente
achiziţiilor efectuate, dar sunt supuşi obligaţiei de plată
a TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VI, aferentă
operaţiunilor taxabile desfăşurate în perioada respectivă.
Pentru achiziţiile de bunuri şi/sau de servicii efectuate în perioada
în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaţiunilor
care urmează a fi efectuate după data înregistrării în scopuri
de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajustează în
favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxă
prevăzut la art. 156^2 depus de
persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA sau,
după caz, într-un decont ulterior, taxa aferentă:
a) bunurilor aflate în stoc şi serviciilor
neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în momentul
înregistrării;
b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de
capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum
şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe
bază de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul
înregistrării. În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de
capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate
la momentul înregistrării. În cazul bunurilor de capital se aplică
prevederile art. 149;
c) achiziţiilor de bunuri şi servicii care
urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de
taxă a intervenit conform art. 134^2 alin. (2)
lit. a) şi b) înainte de data înregistrării şi al căror
fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după
această dată.
(1^4) Beneficiarii care achiziţionează bunuri
şi/sau servicii de la contribuabilii persoane impozabile stabilite în
România, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform
prevederilor art. 153 alin. (9)
lit. b) - e) şi h) şi au fost înscrişi în Registrul persoanelor
impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost
anulată, nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea
adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia
achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare
silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri de la persoane impozabile
aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
(2) În cadrul
unei tranzacţii între persoane române şi persoane nerezidente
afiliate, precum şi între persoane române afiliate, autorităţile
fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricăreia dintre
persoane, după cum este necesar, pentru a reflecta preţul de
piaţă al bunurilor sau al serviciilor furnizate în cadrul
tranzacţiei. La stabilirea preţului de piaţă al
tranzacţiilor între persoane afiliate se foloseşte cea mai
adecvată dintre următoarele metode:
a) metoda
comparării preţurilor, prin care preţul de piaţă se
stabileşte pe baza preţurilor plătite altor persoane care vând
bunuri sau servicii comparabile către persoane independente;
b) metoda
cost-plus, prin care preţul de piaţă se stabileşte pe baza
costurilor bunului sau serviciului asigurat prin tranzacţie, majorat cu
marja de profit corespunzătoare;
c) metoda
preţului de revânzare, prin care preţul de piaţă se
stabileşte pe baza preţului de revânzare al bunului sau serviciului
vândut unei persoane independente, diminuat cu cheltuiala cu vânzarea, alte
cheltuieli ale contribuabilului şi o marjă de profit;
d) orice
altă metodă recunoscută în liniile directoare privind
preţurile de transfer emise de Organizaţia pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică.
ART. 12 Venituri obţinute
din România
Următoarele venituri sunt
considerate ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt
primite în România sau în străinătate, sub formă de:
a) venituri
atribuibile unui sediu permanent în România;
b) venituri
din activităţile dependente desfăşurate în România;
c) dividende
de la o persoană juridică română;
d) dobânzi de
la un rezident;
e) dobânzi de
la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este
o cheltuială a sediului permanent;
f) redevenţe
de la un rezident;
g) redevenţe
de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă
redevenţa este o cheltuială a sediului permanent;
h) venituri
din proprietăţi imobiliare situate în România, inclusiv veniturile
din exploatarea resurselor naturale situate în România, venituri din folosirea
proprietăţii imobiliare situate în România şi venituri din
transferul dreptului de proprietate asupra proprietăţilor imobiliare
situate în România;
i) venituri
din transferul titlurilor de participare, aşa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, la o persoană juridică, dacă aceasta
este persoană juridică română sau dacă cea mai mare parte a
valorii mijloacelor fixe ale persoanei juridice, direct sau prin una ori mai
multe persoane juridice, reprezintă proprietăţi imobiliare
situate în România, precum şi veniturile din transferul titlurilor de
valoare, aşa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), emise de rezidenţi români;
j) venituri
din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de
stat;
k) venituri
din servicii prestate în România de orice natură şi în afara României
de natura serviciilor de management, de consultanţă în orice domeniu,
de marketing, de asistenţă tehnică, de cercetare şi
proiectare în orice domeniu, de reclamă şi publicitate indiferent de
forma în care sunt realizate şi celor prestate de avocaţi, ingineri,
arhitecţi, notari publici, contabili, auditori; nu reprezintă
venituri impozabile în România veniturile din transportul internaţional
şi prestările de servicii accesorii acestui transport;
l) ***
Abrogat;
m) venituri
reprezentând remuneraţii primite de nerezidenţii ce au calitatea de
administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei
persoane juridice române;
n) comisioane
de la un rezident;
o) comisioane
de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă
comisionul este o cheltuială a sediului permanent;
p) venituri
din activităţi sportive şi de divertisment desfăşurate
în România, indiferent dacă veniturile sunt primite de către
persoanele care participă efectiv la asemenea activităţi sau de
către alte persoane;
q) ***
Abrogat
r) venituri
din premii acordate la concursuri organizate în România;
s) venituri
obţinute la jocurile de noroc practicate în România;
t) orice alte
venituri obţinute dintr-o activitate desfăşurată în
România;
ţ) venituri
realizate din lichidarea unei persoane juridice române;
u) venituri
realizate din transferul masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul
nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie.
ART. 12^1 Prevederi speciale
privind schimbul de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene
Ministrul finanţelor
publice va dispune prin ordin măsurile necesare pentru implementarea
sistemului de cooperare administrativă şi schimb de informaţii
cu statele membre ale Uniunii Europene în domeniul taxei pe valoarea adăugată,
accizelor şi impozitului pe venit.
4.
Sunt obligate la plata
impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane,
denumite în continuare contribuabili:
a) persoanele
juridice române; Norme metodologice
b) persoanele
juridice străine care desfăşoară activitate prin
intermediul unui sediu/mai multor sedii permanente în România; Norme metodologice
c) persoanele
juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care
desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau
fără personalitate juridică;
d) persoanele
juridice străine care realizează venituri din/sau în
legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau
din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o
persoană juridică română;
e) persoanele
fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile
realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri
fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de
persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă
de către persoana juridică română.
f) persoanele
juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei
europene.
ART.
14 Sfera de cuprindere a impozitului
Impozitul pe profit se
aplică după cum urmează:
a) în cazul
persoanelor juridice române şi al persoanelor juridice cu sediul social în
România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene, asupra profitului
impozabil obţinut din orice sursă, atât din România, cât şi din
străinătate;
b) în cazul
persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate
prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România,
asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, respectiv asupra
profitului impozabil determinat la nivelul sediului permanent desemnat să
îndeplinească obligaţiile fiscale;
c) în cazul
persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice nerezidente care
desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau
fără personalitate juridică, asupra părţii din
profitul impozabil al asocierii care se atribuie fiecărei persoane;
d) în cazul
persoanelor juridice străine care realizează venituri din/sau în
legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau
din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o
persoană juridică română, asupra profitului impozabil aferent
acestor venituri;
e) în cazul
persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice române care
realizează venituri atât în România, cât şi în străinătate,
din asocieri fără personalitate juridică, asupra
părţii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei
fizice rezidente.
(1) Sunt
scutiţi de la plata impozitului pe profit următorii contribuabili:
a) trezoreria
statului;
b) instituţiile
publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii şi
disponibilităţile realizate şi utilizate potrivit Legii nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,
şi Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, dacă legea nu
prevede altfel;
b^1) persoanele
juridice române care plătesc impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor, în conformitate cu prevederile cuprinse în titlul IV^1;
c) ***
Abrogat;
d) fundaţiile
române constituite ca urmare a unui legat; Norme metodologice
e) ***
Abrogat.
f) cultele religioase, pentru: venituri obţinute din
producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii
de cult, potrivit legii, venituri obţinute din chirii, alte venituri
obţinute din activităţi economice, venituri din despăgubiri
în formă bănească, obţinute ca urmare a măsurilor
reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate,
cu condiţia ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent
şi/sau în anii următori, pentru întreţinerea şi
funcţionarea unităţilor de cult, pentru lucrări de
construcţie, de reparaţie şi de consolidare a
lăcaşurilor de cult şi a clădirilor ecleziastice, pentru
învăţământ, pentru furnizarea, în nume propriu şi/sau în
parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condiţiile legii, pentru
acţiuni specifice şi alte activităţi nonprofit ale cultelor
religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă
şi regimul general al cultelor;
g) instituţiile
de învăţământ particular acreditate, precum şi cele
autorizate, pentru veniturile utilizate, în anul curent sau în anii
următori, potrivit Legii
învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 174/2001*) privind unele măsuri pentru
îmbunătăţirea finanţării învăţământului
superior, cu modificările ulterioare; Norme metodologice
h) asociaţiile
de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de
locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru veniturile obţinute din activităţi economice şi care
sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea
utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru
întreţinerea şi repararea proprietăţii comune;
i) Fondul de
garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
j) Fondul de
compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;
k) Banca
Naţională a României;
l) Fondul de
garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii.
(2) Organizaţiile
nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale
sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri
de venituri:
a) cotizaţiile
şi taxele de înscriere ale membrilor;
b) contribuţiile
băneşti sau în natură ale membrilor şi
simpatizanţilor;
c) taxele de
înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
d) veniturile
obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din
participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;
e) donaţiile
şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
f) dividendele
şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor
rezultate din venituri scutite;
g) veniturile
pentru care se datorează impozit pe spectacole;
h) resursele
obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile;
i) veniturile
realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de
fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferinţe,
utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
j) veniturile
excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în
proprietatea organizaţiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au
fost folosite într-o activitate economică;
k) veniturile
obţinute din reclamă şi publicitate, realizate de
organizaţiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de
organizare şi funcţionare, din domeniul culturii, cercetării
ştiinţifice, învăţământului, sportului,
sănătăţii, precum şi de camerele de comerţ
şi industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile
patronale. Norme metodologice
l) sumele
primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut
donaţia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective
să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit, în anul
curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului şi
obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după
caz;
m) veniturile
realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru
pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt
utilizate în activitatea economică;
n) sumele
primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit
prevederilor titlului III.
(3) Organizaţiile
nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale
sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din
activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în
lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile
totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevăzută la alin.
(2). Organizaţiile prevăzute în prezentul alineat datorează
impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde
veniturilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2) sau în prezentul
alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 alin. (1)
sau art. 18,
după caz.
(4) Prevederile
alin. (2) şi (3) sunt aplicabile şi persoanelor juridice care sunt
constituite şi funcţionează potrivit Legii nr.1/2000 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările şi
completările ulterioare.
(1) Anul
fiscal este anul calendaristic.
(2) Când un
contribuabil se înfiinţează sau încetează să mai existe în
cursul unui an fiscal, perioada impozabilă este perioada din anul
calendaristic pentru care contribuabilul a existat.
(3) Prin
excepţie de la prevederile alin. (1), contribuabilii care au optat, în
conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un
exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal
să corespundă exerciţiului financiar. Primul an fiscal modificat
include şi perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă
între 1 ianuarie şi ziua anterioară primei zi a anului fiscal modificat,
acesta reprezentând un singur an fiscal. Contribuabilii comunică organelor
fiscale teritoriale modificarea anului fiscal, cu cel puţin 30 de zile
calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat.
Cota de impozit pe profit care se aplică asupra
profitului impozabil este de 16%, cu excepţiile prevăzute la art. 38.
(1) Contribuabilii
care desfăşoară activităţi de natura barurilor de
noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor
sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în
baza unui contract de asociere, şi în cazul cărora impozitul pe
profit datorat pentru activităţile prevăzute în acest articol
este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaţi la plata
unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.
2) –
7) *** Abrogat
(1) Profitul
impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate
din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării
de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile
şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea
profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare
veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. Norme metodologice
(2) Metodele
contabile, stabilite prin reglementări legale în vigoare, privind
ieşirea din gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul profitului
impozabil, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (3). Metodele
contabile de evaluare a stocurilor nu se modifică în cursul anului fiscal.
(3) Contribuabilii
care au optat până la data de 30 aprilie
2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor
aferente contractelor de vânzare cu plata în rate, pe măsură ce
ratele devin scadente, beneficiază în continuare de această
facilitate pe durata derulării contractelor respective; cheltuielile
corespunzătoare sunt deductibile la aceleaşi termene scadente,
proporţional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totală a
contractului. Norme metodologice
(4) În cazul
contribuabililor care desfăşoară activităţi de
servicii internaţionale, în baza convenţiilor la care România este
parte, veniturile şi cheltuielile efectuate în scopul realizării
acestora sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit
unor norme speciale stabilite în conformitate cu reglementările din aceste
convenţii. Norme metodologice
(5) Tranzacţiile
între persoane afiliate se realizează conform principiului preţului
pieţei libere, potrivit căruia tranzacţiile între persoanele
afiliate se efectuează în condiţiile stabilite sau impuse care nu
trebuie să difere de relaţiile comerciale sau financiare stabilite
între întreprinderi independente. La stabilirea profiturilor persoanelor
afiliate se au în vedere principiile privind preţurile de transfer.
(6) În scopul
determinării profitului impozabil, contribuabilii sunt obligaţi
să evidenţieze în registrul de evidenţă fiscală
veniturile impozabile realizate din orice sursă, într-un an fiscal,
potrivit alin. (1), precum şi cheltuielile efectuate în scopul realizării
acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art. 21.
ART. 19^1 Deduceri pentru
cheltuielile de cercetare-dezvoltare
(1) La
calculul profitului impozabil, pentru activităţile de
cercetare-dezvoltare se acordă următoarele stimulente fiscale:
a) deducerea
suplimentară la calculul profitului impozabil, în proporţie de 50%, a
cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi; deducerea
suplimentară se calculează trimestrial/anual; în cazul în care se
realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit
dispoziţiilor art. 26;
b) aplicarea
metodei de amortizare accelerată şi în cazul aparaturii şi
echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare.
(2) În
aplicarea prevederilor prezentului articol se elaborează norme privind
deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, aprobate prin ordin
comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului
educaţiei, cercetării şi inovării.
(3) Stimulentele
fiscale se acordă pentru activităţile de cercetare-dezvoltare
care conduc la obţinerea de rezultate ale cercetării, valorificabile
de către contribuabili, efectuate atât pe teritoriul naţional, cât
şi în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele care aparţin
Spaţiului Economic European.
(4) Activităţile
de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la
determinarea profitului impozabil trebuie să fie din categoriile
activităţilor de cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare
tehnologică, relevante pentru activitatea industrială sau
comercială desfăşurată de către contribuabili.
(5) Stimulentele
fiscale se acordă separat pentru activităţile de
cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desfăşurat.
ART. 19^3 Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică
reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de
raportare financiară
Contribuabilii care aplică
reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de
raportare financiară pentru determinarea profitului impozabil vor avea în
vedere și următoarele reguli:
a) pentru sumele înregistrate
în rezultatul reportat din provizioane specifice, ca urmare a
implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele
internaționale de raportare financiară ca bază a
contabilității, se aplică următorul tratament fiscal:
1. sumele înregistrate în soldul creditor al contului
«Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentând diferențele
dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie
2011 potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/2009
privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și
constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc
de credit, cu modificările și completările ulterioare, și
ajustările pentru depreciere, evidențiate la data de 1 ianuarie 2012
potrivit Standardelor internaționale de raportare financiară,
aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice,
sunt tratate ca rezerve, acestea urmând să fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5);
2. sumele înregistrate în
soldul debitor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice»,
reprezentând diferențele dintre valoarea provizioanelor specifice
determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Băncii
Naționale a României nr. 3/2009, cu modificările și
completările ulterioare, și ajustările pentru depreciere,
evidențiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor
internaționale de raportare financiară, aferente elementelor pentru
care au fost constituite respectivele provizioane specifice, reprezintă
elemente similare cheltuielilor, în mod eșalonat, în tranșe egale, pe
o perioadă de 3 ani;
b) pentru sumele înregistrate
în rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflației, ca
urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu
Standardele internaționale de raportare financiară ca bază a
contabilității, se aplică următorul tratament fiscal:
1. sumele brute înregistrate în creditul contului
rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a
mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve
şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5),
cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic
distinct;
1^1. În situaţia în care
sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite
din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi
a terenurilor, nu sunt menţinute în soldul creditor al acestuia, analitic
distinct, sumele respective se impozitează astfel:
a) sumele care au fost anterior deduse se
impozitează la momentul utilizării potrivit art. 22 alin. (5);
diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic
distinct, în care sunt înregistrate sumele din actualizarea cu rata
inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor cu sumele
rezultate din actualizarea cu rata inflaţiei a amortizării
mijloacelor fixe, se consideră utilizare a rezervei;
b) sumele care sunt deduse
ulterior prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind
activele cedate şi/sau casate se impozitează concomitent cu deducerea
amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a
mijloacelor fixe şi terenurilor, după caz;
2. sumele înregistrate în
creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflației a
activelor, cu excepția actualizării cu rata inflației a
mijloacelor fixe amortizabile și a terenurilor, nu reprezintă
elemente similare veniturilor;
3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul
reportat din actualizarea cu rata inflației a pasivelor, cu excepția
actualizării cu rata inflației a amortizării mijloacelor fixe,
nu reprezintă elemente similare cheltuielilor; Norme metodologice
c) pentru sumele înregistrate
în rezultatul reportat provenit din alte ajustări, ca urmare a
implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele
internaționale de raportare financiară ca bază a
contabilității, cu excepția sumelor care provin din provizioane
specifice și a sumelor care provin din actualizarea cu rata inflației,
se aplică următorul tratament fiscal:
1. sumele care provin din
anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezintă
elemente similare veniturilor;
2. sumele care reprezintă
elemente de natura veniturilor înregistrate suplimentar, potrivit
reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de
raportare financiară, reprezintă elemente similare veniturilor;
3. sumele care reprezintă elemente de natura
cheltuielilor înregistrate suplimentar, potrivit reglementărilor contabile
conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, sunt
considerate elemente similare cheltuielilor numai dacă acestea sunt
deductibile în conformitate cu prevederile art. 21;
4. sumele care provin din
anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezintă
elemente similare veniturilor;
5. sumele care provin din
anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu
reprezintă elemente similare cheltuielilor;
d) în cazul în care în
rezultatul reportat provenit din alte ajustări, ca urmare a
implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele
internaționale de raportare financiară ca bază a contabilității,
se înregistrează sume care provin din retratarea unor provizioane, altele
decât cele prevăzute la lit. a), sumele care provin din anularea
provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezintă
elemente similare veniturilor, iar sumele rezultate din introducerea
provizioanelor conform reglementărilor contabile conforme cu Standardele
internaționale de raportare financiară nu reprezintă elemente
similare cheltuielilor.
ART. 19^4 Scutirea de impozit a profitului reinvestit
(1) Profitul investit în echipamente tehnologice -
maşini, utilaje şi instalaţii de lucru - astfel cum sunt
prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul
desfăşurării activităţii economice, este scutit de
impozit.
(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezintă
soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil brut
cumulat de la începutul anului, în anul punerii în funcţiune a
echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferentă
investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit
datorat pentru perioada respectivă.
(3) Pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2014, în aplicarea
facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat
începând cu data de 1 iulie 2014 şi investit în activele menţionate
la alin. (1) produse şi/sau achiziţionate şi puse în
funcţiune după aceeaşi dată.
(4) Pentru contribuabilii care au obligaţia de a
plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se
efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul
contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit
anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.
(5) În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 112^1 care
devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 112^6,
pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil
brut cumulat de la începutul anului investit în echipamentele tehnologice
menţionate la alin. (1), puse în funcţiune începând cu trimestrul în
care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit.
(6) Scutirea se calculează trimestrial sau anual,
după caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de
impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se
repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu prioritate
pentru constituirea rezervelor, până la concurenţa profitului
contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar. În cazul în
care la sfârşitul exerciţiului financiar se realizează pierdere
contabilă nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent
profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma
profitului investit.
(7) Pentru echipamentele tehnologice prevăzute la alin.
(1), care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi,
facilitatea se acordă pentru investiţiile puse în funcţiune
parţial în anul respectiv, în baza unor situaţii parţiale de
lucrări.
(8) Prevederile alin. (1) se aplică pentru echipamentele
tehnologice considerate noi, potrivit normelor de aplicare.
(9) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin.
(1) au obligaţia de a păstra în patrimoniu echipamentele tehnologice
respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din
durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor
contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespectării
acestei condiţii, pentru sumele respective se recalculează impozitul
pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit Codului de
procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii,
potrivit legii. În acest caz, contribuabilul are obligaţia depunerii
declaraţiei fiscale rectificative. Nu intră sub incidenţa
acestor prevederi echipamentele tehnologice care se înscriu în oricare dintre
următoarele situaţii:
a) sunt transferate în cadrul operaţiunilor de
reorganizare, efectuate potrivit legii;
b) sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment,
potrivit legii;
c) sunt distruse, pierdute sau furate, în condiţiile în
care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod
corespunzător de contribuabil. În cazul echipamentelor tehnologice furate,
contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de
organele judiciare.
(10) Prin excepţie de la prevederile art. 24 alin.
(6) lit. b), contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) nu
pot opta pentru metoda de amortizare accelerată pentru echipamentele
tehnologice respective.
(11) Contribuabilii care intră sub incidenţa
prevederilor art. 16 alin.
(3) aplică prevederile prezentului articol în mod corespunzător
pentru anul fiscal modificat.
(12) Rezerva constituită potrivit alin. (6) nu
intră sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (6), urmând să se
impoziteze la momentul utilizării sub orice formă, precum şi în
cazul operaţiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii, dacă
societatea beneficiară nu preia această rezervă.
(13) Prevederile prezentului articol se aplică pentru
profitul reinvestit în echipamentele tehnologice produse şi/sau
achiziţionate după 1 iulie 2014 şi puse în funcţiune
până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.
Următoarele venituri sunt
neimpozabile la calculul profitului impozabil:
a) dividendele
primite de la o persoană juridică română sau de la o
persoană juridică străină plătitoare de impozit pe
profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un
stat terţ, astfel cum acesta este definit la art. 20^1 alin. (3)
lit. c), cu care România are încheiată o convenţie de evitare a
dublei impuneri, dacă persoana juridică română care
primeşte dividendele deţine, la persoana juridică română
sau la persoana juridică străină din statul terţ, la data
înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o
perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al
persoanei juridice care distribuie dividende;
b) diferenţele
favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporării
rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la
care se deţin titluri de participare. Acestea sunt impozabile la data
cesionării, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social
sau lichidării persoanei juridice la care se deţin titlurile de
participare, cu excepţia celor aferente titlurilor de participare pentru
care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la lit. e) şi h);
c) veniturile
din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din
reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere,
veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile din
restituirea ori anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de
întârziere pentru care nu s-a acordat deducere, precum şi veniturile
reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare a participării în
natură la capitalul altor persoane juridice; Norme metodologice
d) veniturile
neimpozabile, prevăzute expres în acorduri şi memorandumuri aprobate
prin acte normative; Norme metodologice
e) veniturile
din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o
persoană juridică română sau la o persoană juridică
străină situată într-un stat cu care România are încheiată
o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data
vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deţine pe o
perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al
persoanei juridice la care are titlurile de participare. Nu intră sub
incidenţa acestor prevederi veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor
de participare deţinute la o persoană juridică română de o
persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România nu are
încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri;
f) veniturile
din impozitul pe profit amânat determinat și înregistrat de către
contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu
Standardele internaționale de raportare financiară;
g) veniturile
reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor
imobiliare/activelor biologice, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând
modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care
aplică reglementările contabile conforme cu Standardele
internaţionale de raportare financiară. Aceste sume sunt impozabile
concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul
scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare/active
biologice, după caz;
h) veniturile
din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice
străine situate într-un stat cu care România are încheiată o
convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii
operaţiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul deţine pe o
perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al
persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare.
ART.
20^1 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii
Europene
(1) După
data aderării României la Uniunea Europeană sunt, de asemenea,
neimpozabile şi:
a) dividendele
primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de
la o filială a sa situată într-un stat membru, dacă persoana
juridică română întruneşte cumulativ următoarele
condiţii:
1. plăteşte impozit
pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fără posibilitatea unei
opţiuni sau exceptări;
2. deţine minimum 10% din
capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care
distribuie dividendele;
3. la data înregistrării venitului din dividende
deţine participaţia minimă prevăzută la pct. 2, pe o
perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an. (se aplică pentru dividendele înregistrate de
persoana juridică română/sediul permanent din România al persoanei
juridice străine distribuite de o filială situată într-un stat
membru, respectiv pentru dividendele plătite de o persoană
juridică română unei alte persoane juridice română, după
data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă nr.
102/2013.)
Sunt, de asemenea, neimpozabile
şi dividendele primite de persoana juridică română prin
intermediul sediului său permanent situat într-un stat membru, în cazul în
care persoana juridică română îndeplineşte cumulativ
condiţiile prevăzute la pct. 1 - 3;
b) dividendele
primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice
străine din alte state membre, societăţi-mamă, care sunt
distribuite de filialele acestora situate în state membre, dacă persoana
juridică străină întruneşte, cumulativ, următoarele
condiţii:
1. are una dintre formele de
organizare prevăzute la alin. (4);
2. în conformitate cu
legislaţia fiscală a statului membru, este considerată a fi
rezident al statului membru respectiv şi, în temeiul unei convenţii
privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terţ, nu se
consideră că are sediul fiscal în afara Uniunii Europene;
3. plăteşte, în
conformitate cu legislaţia fiscală a unui stat membru, fără
posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, impozit pe profit sau un
impozit similar acestuia;
4. deţine minimum 10% din
capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care
distribuie dividendele;
5. la data înregistrării venitului din dividende de
către sediul permanent din România, persoana juridică
străină deţine participaţia minimă prevăzută
la pct. 4, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an. (se aplică pentru dividendele înregistrate de
persoana juridică română/sediul permanent din România al persoanei
juridice străine distribuite de o filială situată într-un stat
membru, respectiv pentru dividendele plătite de o persoană
juridică română unei alte persoane juridice română, după
data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă nr.
102/2013.)
(2) Prevederile
alin. (1) lit. a) şi b) nu se aplică profiturilor repartizate
persoanelor juridice române, respectiv sediilor permanente din România ale unor
persoane juridice străine dintr-un stat membru, în legătură cu
lichidarea unei filiale dintr-un stat membru.
(3) În
aplicarea prevederilor prezentului articol, termenii şi expresiile de mai
jos au următoarele semnificaţii:
a) stat
membru - stat al Uniunii Europene;
b) filială
dintr-un stat membru - persoana juridică străină al cărei
capital social include şi participaţia minimă
prevăzută la alin. (1) lit. a) pct. 2 şi lit. b) pct. 4,
deţinută de o persoană juridică română, respectiv de
un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine dintr-un
stat membru;
c) stat
terţ - oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene.
(4) Pentru
aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. 1, formele de organizare pentru
persoanele juridice străine sunt:
a) societăţile
înfiinţate în baza legii belgiene, cunoscute ca "société
anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite
par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen",
"société privée a responsabilite limitee"/"besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid", "société cooperative a
responsabilite limitee"/"cooperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid", "société cooperative a responsabilite
illimitee"/"cooperatieve vennootschap met onbeperkte
aansprakelijkheid", "société en nom
collectif"/"vennootschap onder firma", "société en
commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap",
întreprinderi publice ce au adoptat una dintre formele juridice menţionate
mai sus, şi alte societăţi constituite conform legii belgiene,
supuse impozitului pe profit belgian;
a^1) societăţi
înfiinţate în baza legii bulgare, cunoscute ca
„събирателно
дружество”,
„командитно
дружество”,
„дружество с
ограничена отговорност”,
„акционерно
дружество”,
„командитно
дружество с
акции”,
„неперсонифицирано
дружество”,
„кооперации”,
„кооперативни
съюзи”,
„държавни
предприятия”
şi care desfăşoară activităţi comerciale;
a^2) societăţi
aflate sub incidenţa legislaţiei croate, denumite "dionicko
drustvo", "drustvo s ogranicenom odgovornoscu" şi alte
societăţi constituite în conformitate cu legislaţia croată
şi care sunt supuse impozitului pe profit în Croaţia;".
b) societăţile
înfiinţate în baza legii daneze, cunoscute ca "aktieselskab"
şi "anpartsselskab"; alte societăţi supuse
impozitării, conform legii impozitului pe profit, în măsura în care
venitul lor impozabil este calculat şi impozitat în conformitate cu
regulile generale ale legislaţiei fiscale aplicabile la
"aktieselskaber";
c) societăţile
înfiinţate în baza legii germane, cunoscute ca
"Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien",
"Gesellschaft mit beschrankter Haftung", "Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft",
"Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des offentlichen
Rechts", şi alte societăţi constituite conform legii
germane, supuse impozitului pe profit german;
d) societăţile
înfiinţate în baza legii greceşti, cunoscute ca "anonume
etaireia", "etaireia periorismenes eutunes (E.P.E.)", şi
alte societăţi constituite conform legii greceşti, supuse
impozitului pe profit grec;
e) societăţile
înfiinţate în baza legii spaniole, cunoscute ca "sociedad
anonima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad
de responsabilidad limitada", organisme de drept public care
funcţionează în baza legii private; alte entităţi
constituite conform legii spaniole, supuse impozitului pe profit spaniol
("Impuesto sobre Sociedades");
f) societăţile
înfiinţate în baza legii franceze, cunoscute ca "société
anonyme", "société en commandite par actions", "société a
responsabilite limitee", "sociétés par actions simplifiees",
"sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'epargne et de
prevoyance", "sociétés civiles", care sunt automat supuse
impozitului pe profit, "cooperatives", "unions de
cooperatives", întreprinderi publice industriale şi comerciale,
precum şi alte societăţi constituite conform legii franceze,
supuse impozitului pe profit francez;
g) societăţile
înfiinţate sau existente în baza legii irlandeze, organisme
înfiinţate în baza Legii asociaţiilor industriale şi de
aprovizionare, societăţi de construcţii înfiinţate în baza
Legii asociaţiilor de construcţii şi trusturi bancare de
economii, înfiinţate în baza Legii trusturilor bancare de economii, 1989;
h) societăţile
înfiinţate în baza legii italiene, cunoscute ca "societa per
azioni", "societa in accomandita per azioni", "societa a
responsabilita limitata", "societa cooperative", "societa
di mutua assicurazione", şi entităţi publice şi
private a căror activitate este în întregime sau în principal
comercială;
i) societăţile
înfiinţate în baza legii statului Luxemburg, cunoscute ca "société
anonyme", "société en commandite par actions", "société a
responsabilite limitee", "société cooperative", "société
cooperative organisee comme une société anonyme", "association
d'assurances mutuelles", "association d'epargne-pension",
"entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l'Etat, des
communes, des syndicats de communes, des etablissements publics et des autres
personnes morales de droit public", şi alte societăţi
constituite în baza legii luxemburgheze, supuse impozitului pe profit
luxemburghez;
j) societăţile
înfiinţate în baza legii olandeze, cunoscute ca "naamloze vennootschap",
"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "Open
commanditaire vennootschap", "Cooperatie", "onderlinge
waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening",
"vereniging op cooperatieve grondslag", "vereniging welke op
onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt",
şi alte societăţi constituite în baza legii olandeze şi
supuse impozitului pe profit olandez;
k) societăţile
înfiinţate în baza legii austriece, cunoscute ca
"Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschrankter
Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit",
"Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe
gewerblicher Art von Korperschaften des offentlichen Rechts",
"Sparkassen", şi alte societăţi constituite în baza
legii austriece şi supuse impozitului pe profit austriac;
l) societăţile
comerciale sau societăţile de drept civil ce au o formă
comercială şi întreprinderile publice înfiinţate în conformitate
cu legea portugheză;
m) societăţile
înfiinţate în baza legii finlandeze, cunoscute ca "osakeyhtyio/aktiebolag",
"osuuskunta/andelslag", "saastopankki/sparbank" and
"vakuutusyhtio/forsakringsbolag";
n) societăţile
înfiinţate în baza legii suedeze, cunoscute ca "aktiebolag",
"forsakringsaktiebolag", "ekonomiska foreningar",
"sparbanker", "omsesidiga forsakringsbolag";
o) societăţile
înfiinţate în baza legii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord;
p) societăţile
înfiinţate în baza Reglementării Consiliului nr. 2.157/2001/CE, din 8
octombrie 2001, privind Statutul societăţii europene (SE) şi a
Directivei 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001, de completare a
Statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea
lucrătorilor şi asociaţiile cooperatiste înfiinţate în baza
Reglementării Consiliului (CE) nr. 1.435/2003, din 22 iulie 2003, privind
Statutul Societăţii Cooperative Europene (SCE) şi a Directivei
Consiliului 2003/72/CE, din 22 iulie 2003, de completare a Statutului
Societăţii Cooperative Europene cu privire la implicarea
angajaţilor;
q) societăţile
înfiinţate în baza legislaţiei cehe, cunoscute ca "akciova
spolecnost", "spolecnost s rucenim omezenym";
r) societăţile
înfiinţate în baza legii estoniene, cunoscute ca "taisuhing",
"usaldusuhing", "osauhing", "aktsiaselts",
"tulundusuhistu";
s) societăţile
înfiinţate în baza legii cipriote, cunoscute ca "etaireies",
supuse impozitului pe profit cipriot;
ş) societăţile
înfiinţate în baza legii letone, cunoscute ca "akciju
sabiedriba", "sabiedriba ar ierobezotu atbildibu";
t) societăţile
înfiinţate în baza legii lituaniene;
ţ) societăţile
înfiinţate în baza legii ungare, cunoscute ca "kozkereseti
tarsasag", "beteti tarsasag", "kozos vallalat",
"korlatolt felelossegu tarsasag", "reszvenytarsasag",
"egyesules", "kozhasznu tarsasag", "szovetkezet";
u) societăţile
înfiinţate în baza legii malteze, cunoscute ca "Kumpaniji ta"
"Responsabilita Limitata", "Socjetajiet en commandite li
l-kapital taghhom maqsum f'azzjonijiet";
v) societăţile
înfiinţate în baza legii poloneze, cunoscute ca "spolka
akcyjna", "spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia";
w) societăţile
înfiinţate în baza legii slovene, cunoscute ca "delniska
druzba", "komanditna druzba", "druzba z omejeno
odgovornostjo";
x) societăţile
înfiinţate în baza legislaţiei slovace, cunoscute ca "akciova
spolocnost", "spolocnost's rucenim obmedzenym", "komanditna
spolocnost".
(5) Dispoziţiile
prezentului articol transpun prevederile Directivei 2011/96/UE a Consiliului
din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică
societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state
membre.
(1) Pentru
determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai
cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile,
inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. Norme metodologice
(2) Sunt
cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:
a) cheltuielile
cu achiziţionarea ambalajelor, pe durata de viaţă stabilită
de către contribuabil;
b) cheltuielile
efectuate, potrivit legii, pentru protecţia muncii şi cheltuielile
efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor
profesionale; Norme metodologice
c) cheltuielile
reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de accidente de muncă
şi boli profesionale, potrivit legii, şi cheltuielile cu primele de
asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale; Norme metodologice
d) cheltuielile
de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării
firmei, produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, precum şi
costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor
publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă şi
publicitate şi bunurile care se acordă în cadrul unor campanii
publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor şi demonstraţii
la punctele de vânzare, precum şi alte bunuri şi servicii acordate cu
scopul stimulării vânzărilor;
e) cheltuielile
de transport şi de cazare în ţară şi în
străinătate, efectuate pentru salariaţi şi administratori,
precum şi pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin
norme; Norme metodologice
f) contribuţia
la rezerva mutuală de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit; Norme metodologice
g) taxele de
înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile obligatorii,
reglementate de actele normative în vigoare, precum şi contribuţiile
pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă; Norme metodologice
h) cheltuielile
pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului
angajat;
i) cheltuielile
pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau
noi, participarea la târguri şi expoziţii, la misiuni de afaceri,
editarea de materiale informative proprii;
j) cheltuielile
de cercetare, precum şi cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc
condiţiile de a fi recunoscute ca imobilizări necorporale din punct
de vedere contabil;
k) cheltuielile
pentru perfecţionarea managementului, a sistemelor informatice,
introducerea, întreţinerea şi perfecţionarea sistemelor de
management al calităţii, obţinerea atestării conform cu
standardele de calitate;
l) cheltuielile
pentru protejarea mediului şi conservarea resurselor;
m) taxele de
înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către
camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi
organizaţiile patronale;
n) pierderile
înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate,
în următoarele cazuri:
1. procedura de faliment a
debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoreşti;
2. debitorul a decedat şi
creanţa nu poate fi recuperată de la moştenitori;
3. debitorul este dizolvat, în
cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic,
sau lichidat, fără succesor;
4. debitorul înregistrează dificultăţi
financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul. Norme metodologice
o) cheltuielile
efectuate de operatorii economici cu evaluarea/reevaluarea activelor fixe
corporale care aparţin domeniului public al statului sau al
unităţilor administrativ-teritoriale, primite în
administrare/concesiune, după caz, cheltuieli efectuate la solicitarea
conducătorului instituţiei titulare a dreptului de proprietate;
p) cheltuielile
efectuate de operatorii economici cu înscrierea în cărţile funciare
sau cărţile de publicitate imobiliară, după caz, a
dreptului de proprietate a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale asupra bunurilor publice primite în administrare/concesiune,
după caz, cheltuieli efectuate la solicitarea conducătorului
instituţiei titulare a dreptului de proprietate.
r) cheltuielile
înregistrate ca urmare a restituirii subvențiilor primite, potrivit legii,
de la Guvern, agenții guvernamentale și alte instituții
naționale și internaționale;
s) cheltuielile
cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu
decontare în numerar la momentul acordării efective a beneficiilor,
dacă acestea sunt impozitate conform titlului III.
(3) Următoarele
cheltuieli au deductibilitate limitată:
a) cheltuielile
de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei
rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor
aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi
cheltuielile cu impozitul pe profit; Norme metodologice
b) ***
Abrogat;
c) cheltuielile
sociale, în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra valorii
cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Intră
sub incidenţa acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru
naştere, ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau
incurabile şi protezele, precum şi cheltuielile pentru
funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi ori
unităţi aflate în administrarea contribuabililor: grădiniţe,
creşe, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor
profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea
într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive,
cluburi, cămine de nefamilişti, pentru şcolile pe care le au sub
patronaj, precum şi alte cheltuieli efectuate în baza contractului
colectiv de muncă. În cadrul acestei limite, pot fi deduse şi
cheltuielile reprezentând: tichete de creşă acordate de angajator în
conformitate cu legislaţia în vigoare, cadouri în bani sau în natură
oferite copiilor minori şi salariaţilor, cadouri în bani sau în
natură acordate salariatelor, costul prestaţiilor pentru tratament
şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii
şi pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariaţii
care au suferit pierderi în gospodărie şi contribuţia la
fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale a minerilor,
ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament; Norme metodologice
d) perisabilităţile,
în limitele stabilite de organele de specialitate ale administraţiei
centrale, împreună cu instituţiile de specialitate, cu avizul
Ministerului Finanţelor Publice; Norme metodologice
e) cheltuielile
reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;
f) ***
Abrogat
g) cheltuielile
cu provizioane şi rezerve, în limita prevăzută la art. 22;
h) cheltuielile
cu dobânda şi diferenţele de curs valutar, în limita
prevăzută la art. 23;
i) amortizarea,
în limita prevăzută la art. 24;
j) cheltuielile
efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita
unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal, pentru
fiecare participant;
k) cheltuielile
cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei
sume reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal, pentru
fiecare participant;Norme metodologice
l) cheltuielile
pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea locuinţelor
de serviciu situate în localitatea unde se află sediul social sau unde
societatea are sedii secundare, deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor
construite prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
care se majorează din punct de vedere fiscal cu 10%; Norme metodologice
m) cheltuielile
de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui
sediu aflat în locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice,
folosită şi în scop personal, deductibile în limita
corespunzătoare suprafeţelor puse la dispoziţia
societăţii în baza contractelor încheiate între părţi, în
acest scop; Norme metodologice
n) cheltuielile
de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente
autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de
administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat potrivit art. 21 alin.
(4) lit. t), la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu
astfel de atribuţii.
(4) Următoarele
cheltuieli nu sunt deductibile:
a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe
profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferențe din anii
precedenți sau din anul curent, precum și impozitele pe profit sau pe
venit plătite în străinătate. Sunt nedeductibile și
cheltuielile cu impozitele nereținute la sursă în numele persoanelor
fizice și juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România,
precum și cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrat de
către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme
cu Standardele internaționale de raportare financiară; Norme metodologice
b) dobânzile/majorările
de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile,
datorate către autorităţile române/străine, potrivit
prevederilor legale; Norme metodologice
c) cheltuielile
privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate
lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost
încheiate contracte de asigurare, precum şi taxa pe valoarea
adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit
prevederilor titlului VI. Nu
intră sub incidenţa acestor prevederi stocurile şi mijloacele
fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau
a altor cauze de forţă majoră, în condiţiile stabilite prin
norme; Norme metodologice
d) cheltuielile
cu taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor acordate
salariaţilor sub forma unor avantaje în natură, dacă valoarea
acestora nu a fost impozitată prin reţinere la sursă;
e) cheltuielile
făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, altele decât
cele generate de plăţi pentru bunurile livrate sau serviciile
prestate contribuabilului, la preţul de piaţă pentru aceste
bunuri sau servicii; Norme metodologice
f) cheltuielile
înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document
justificativ, potrivit legii, prin care să se facă dovada
efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune, după caz,
potrivit normelor; Norme metodologice
g) cheltuielile
înregistrate de societăţile agricole, constituite în baza legii,
pentru dreptul de folosinţă al terenului agricol adus de membrii
asociaţi, peste cota de distribuţie din producţia realizată
din folosinţa acestuia, prevăzută în contractul de societate sau
asociere;
h) ***
Abrogat.
i) cheltuielile
aferente veniturilor neimpozabile, cu excepţia celor prevăzute la art. 20 lit. c) Norme metodologice
j) cheltuielile
cu contribuţiile plătite peste limitele stabilite sau care nu sunt
reglementate prin acte normative;
k) cheltuielile
cu primele de asigurare plătite de angajator, în numele angajatului, care
nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III;
l) alte
cheltuieli salariale şi/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la
angajat, cu excepţia prevederilor titlului III;
m) cheltuielile
cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau
alte prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica
necesitatea prestării acestora în scopul activităţilor
desfăşurate şi pentru care nu sunt încheiate contracte; Norme metodologice
n) cheltuielile
cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, precum
şi cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu excepţia
celor care privesc bunurile reprezentând garanţie bancară pentru
creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care
este autorizat contribuabilul sau utilizate în cadrul unor contracte de
închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;
o) pierderile
înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau
în litigiu, neîncasate, pentru partea neacoperită de provizion, potrivit art. 22, precum
şi pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a
creanţelor incerte sau în litigiu, neîncasate, în alte situaţii decât
cele prevăzute la art. 21 alin. (2)
lit. n). În această situaţie, contribuabilii care scot din
evidenţă clienţii neîncasaţi sunt obligaţi să
comunice în scris acestora scoaterea din evidenţă a creanţelor
respective, în vederea recalculării profitului impozabil la persoana
debitoare, după caz;
p) cheltuielile
de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele
private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează
sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr.
32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care
acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat
sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:
1. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situaţiile
în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul «cifra
de afaceri» această limită se determină potrivit normelor;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit,
potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7
ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea
înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen
de plată a impozitului pe profit.
r) cheltuielile
înregistrate în evidenţa contabilă, care au la bază un document
emis de un contribuabil inactiv al cărui certificat de înregistrare
fiscală a fost suspendat în baza ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
s) cheltuielile
cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile
neguvernamentale sau asociaţiile profesionale care au legătură
cu activitatea desfăşurată de contribuabili şi care
depăşesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual, altele decât cele
prevăzute la alin. (2) lit. g) şi m).
ş) cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor
mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei
reevaluări, se înregistrează o descreştere a valorii acestora.
ș^1) cheltuielile
din reevaluarea imobilizărilor necorporale, în cazul în care, ca urmare a
efectuării unei reevaluări de către contribuabilii care
aplică reglementările contabile conforme cu Standardele
internaționale de raportare financiară, se înregistrează o
descreștere a valorii acestora;
ș^2) cheltuielile
din reevaluarea mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării
unei reevaluări de către contribuabilii care aplică
reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de
raportare financiară, se înregistrează o descreștere a valorii
acestora;
ș^3) cheltuielile
reprezentând modificarea valorii juste a investițiilor imobiliare, în
cazul în care, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe
valoarea justă de către contribuabilii care aplică
reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de
raportare financiară, se înregistrează o descreștere a valorii
acestora;
ș^4) cheltuielile
reprezentând deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe, înregistrate de
către contribuabilii care aplică reglementările contabile
conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, la
momentul transferului din categoria activelor imobilizate deținute în
vederea vânzării în categoria activelor imobilizate deținute pentru
activitatea proprie;
ş^5) cheltuielile
din evaluarea activelor biologice în cazul în care, ca urmare a efectuării
unei evaluări utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către
contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu
Standardele internaţionale de raportare financiară, se
înregistrează o descreştere a valorii acestora;
ş^6) cheltuielile
cu dobânzile, stabilite în conformitate cu reglementările contabile
conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, în
cazul în care mijloacele fixe/imobilizările necorporale/stocurile sunt
achiziţionate în baza unor contracte cu plată amânată.
t) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere
motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii
economice, cu o masă totală maximă autorizată care să
nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă
mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului,
aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. Aceste
cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele
respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
1. vehiculele utilizate
exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi
protecţie şi servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de
agenţii de vânzări şi de achiziţii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul
de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru
prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către
alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
5. vehiculele utilizate ca
mărfuri în scop comercial.
Cheltuielile care intră
sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind
amortizarea.
Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se
stabileşte prin norme;
ț) cheltuielile
cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu
decontare în acțiuni. Acestea reprezintă elemente similare
cheltuielilor la momentul acordării efective a beneficiilor dacă
acestea sunt impozitate conform titlului III;
u) cheltuielile
înregistrate în evidenţa contabilă, indiferent de natura lor,
dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupţie, potrivit legii.
(5) Regia
Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
deduce la calculul profitului impozabil următoarele cheltuieli:
a) cheltuielile
reprezentând diferenţa dintre sumele cuvenite pe bază de contract de
prestări de servicii cu Senatul, Camera Deputaţilor,
Administraţia Prezidenţială, Guvernul României şi Curtea
Constituţională pentru plata activităţii de reprezentare
şi protocol şi cheltuielile înregistrate efectiv de regie;
b) cheltuielile
efectuate, în condiţiile legii, pentru asigurarea administrării,
păstrării integrităţii şi protejării imobilului
"Palat Elisabeta" din domeniul public al statului;
c) ***
Abrogat.
(6) Compania
Naţională "Imprimeria Naţională - S.A." deduce la
calculul profitului impozabil:
a) cheltuielile aferente
producerii şi emiterii permiselor de şedere
temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, în
condiţiile reglementărilor legale;
b) cheltuielile aferente
producerii şi eliberării cărţii electronice de identitate,
a cărţii de identitate, a cărţii de alegător aferente
şi a cărţii de identitate provizorii, în condiţiile
prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002
privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) cheltuielile aferente
producerii şi eliberării cărţii electronice de
rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă în
condiţiile prevăzute de art. 10 alin. (3) din Ordonanţa
Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 22 Provizioane şi
rezerve
(1) Contribuabilul
are dreptul la deducerea rezervelor şi provizioanelor, numai în
conformitate cu prezentul articol, astfel:
a) rezerva
legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată
asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din
care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile
aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea
parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din patrimoniu,
după caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare. În
cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este
distribuită sub orice formă, reconstituirea ulterioară a
rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil. Prin
excepţie, rezerva constituită de persoanele juridice care
furnizează utilităţi societăţilor comerciale care se
restructurează, se reorganizează sau se privatizează poate fi
folosită pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de
acţiuni obţinut în urma procedurii de conversie a creanţelor,
iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la
calculul profitului impozabil; Norme metodologice
b) provizioanele
pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor; Norme metodologice
c) provizioanele
constituite în limita unui procent de 20% începând cu data
de 1 ianuarie 2004, 25% începând cu data
de 1 ianuarie 2005, 30% începând cu data
de 1 ianuarie 2006, din valoarea creanţelor asupra
clienţilor, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele
prevăzute la lit. d), f), g) şi i), care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
1. sunt înregistrate după data
de 1 ianuarie 2004;
2. sunt neîncasate într-o
perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data
scadenţei;
3. nu sunt garantate de
altă persoană;
4. sunt datorate de o
persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;
5. au fost incluse în veniturile impozabile ale
contribuabilului; Norme metodologice
d) provizioanele
specifice, constituite de instituțiile financiare nebancare înscrise în
Registrul general ținut de Banca Națională a României, de
instituțiile de plată persoane juridice române care acordă
credite legate de serviciile de plată, de instituțiile emitente de
monedă electronică, persoane juridice române, care acordă
credite legate de serviciile de plată, precum și provizioanele
specifice constituite de alte persoane juridice, potrivit legilor de organizare
și funcționare; Norme metodologice
d^1) ajustările
pentru depreciere aferente activelor pentru care, potrivit reglementărilor
prudențiale ale Băncii Naționale a României, se determină
ajustări prudențiale de valoare sau, după caz, valori ale
pierderilor așteptate, înregistrate de către instituțiile de
credit persoane juridice române și sucursalele din România ale
instituțiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii
Europene sau din state care nu aparțin Spațiului Economic European,
potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele
internaționale de raportare financiară, și filtrele
prudențiale potrivit reglementărilor emise de Banca
Națională a României. Sumele reprezentând reducerea sau anularea
filtrelor prudențiale sunt elemente similare veniturilor; Norme metodologice
d^2) ajustările
pentru depreciere înregistrate de către sucursalele din România ale
instituțiilor de credit din state membre ale Uniunii Europene și
state aparținând Spațiului Economic European, potrivit
reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de
raportare financiară, aferente creditelor și plasamentelor care
intră în sfera de aplicare a reglementărilor prudențiale ale
Băncii Naționale a României referitoare la ajustările
prudențiale de valoare aplicabile instituțiilor de credit persoane
juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de
credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state
care nu aparțin Spațiului Economic European;
e) ***
Abrogat
f) ***
Abrogat
g) ***
Abrogat
h) rezervele
tehnice constituite de societăţile de asigurare şi reasigurare,
potrivit prevederilor legale de organizare şi funcţionare, cu
excepţia rezervei de egalizare. Pentru contractele de asigurare cedate în
reasigurare, rezervele se diminuează astfel încât nivelul acestora să
acopere partea de risc care rămâne în sarcina asigurătorului,
după deducerea reasigurării; Norme metodologice
i) provizioanele
de risc pentru operaţiunile pe pieţele financiare, constituite
potrivit reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
j) provizioanele
constituite în limita unei procent de 100% din valoarea creanţelor asupra
clienţilor, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele
prevăzute la lit. d), f), g) şi i), care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
1. sunt înregistrate după data
de 1 ianuarie 2007;
2. creanţa este
deţinută la o persoană juridică asupra căreia este
declarată procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotărârii
judecătoreşti prin care se atestă această situaţie;
3. nu sunt garantate de
altă persoană;
4. sunt datorate de o
persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;
5. au fost incluse în
veniturile impozabile ale contribuabilului.
k) provizioanele
pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitelor de
deşeuri, constituite de contribuabilii care desfăşoară
activităţi de depozitare a deşeurilor, potrivit legii, în limita
sumei stabilite prin proiectul pentru închiderea şi urmărirea
postînchidere a depozitului, corespunzătoare cotei-părţi din
tarifele de depozitare percepute;
l) provizioanele
constituite de companiile aeriene din România pentru acoperirea cheltuielilor
de întreţinere şi reparare a parcului de aeronave şi a
componentelor aferente, potrivit programelor de întreţinere a aeronavelor,
aprobate corespunzător de către Autoritatea Aeronautică
Civilă Română. Norme metodologice
m) provizioanele/ajustările
pentru deprecierea creanţelor preluate de la instituţiile de credit
în vederea recuperării acestora, în limita diferenţei dintre valoarea
creanţei preluate prin cesionare şi suma de achitat cedentului,
pentru creanţele care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:
1. sunt cesionate şi
înregistrate în contabilitatea cesionarului după data de 1 iulie 2012
inclusiv;
2. sunt transferate de la o
persoană sau datorate de o persoană care nu este afiliată
contribuabilului cesionar;
3. au fost incluse în veniturile impozabile ale
contribuabilului cesionar. Norme metodologice
(2) Contribuabilii
autorizaţi să desfăşoare activitate în domeniul
exploatării zăcămintelor naturale sunt obligaţi să
înregistreze în evidenţa contabilă şi să deducă
provizioane pentru refacerea terenurilor afectate şi pentru redarea
acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, în limita unei cote de 1%
aplicate asupra diferenţei dintre veniturile înregistrate în
legătură cu realizarea şi vânzarea zăcămintelor
naturale şi cheltuielile efectuate cu extracţia, prelucrarea şi
livrarea acestora, pe toată durata de funcţionare a exploatării
zăcămintelor naturale.
(3) Pentru
titularii de acorduri petroliere, care desfăşoară
operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de
apă mai mare de 100 m, cota provizionului constituit pentru dezafectarea
sondelor, demobilizarea instalaţiilor, a dependinţelor şi
anexelor, precum şi pentru reabilitarea mediului este de 10%,
aplicată asupra diferenţei dintre veniturile şi cheltuielile
înregistrate, pe toată perioada exploatării petroliere.
(4) Regia
Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic
Aerian" - ROMATSA constituie trimestrial un provizion, potrivit
prevederilor legale, pentru diferenţa dintre veniturile din exploatare
realizate efectiv din activitatea de rută aeriană şi costurile
efective ale activităţii de rută aeriană, care este
utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare care depăşesc
tarifele stabilite anual de EUROCONTROL.
(5) Reducerea
sau anularea oricărui provizion ori a rezervei care a fost anterior
dedusă se include în veniturile impozabile, indiferent dacă reducerea
sau anularea este datorată modificării destinaţiei provizionului
sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei către
participanţi sub orice formă, lichidării, divizării,
fuziunii contribuabilului sau oricărui alt motiv. Prevederile prezentului
alineat nu se aplică dacă un alt contribuabil preia un provizion sau
o rezervă în legătură cu o divizare sau fuziune,
reglementările acestui articol aplicându-se în continuare acelui provizion
sau rezervă. Norme metodologice
(5^1) Prin
excepţie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea
mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data
de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului
impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor
privind activele cedate şi/sau casate, se impozitează concomitent cu
deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din
gestiune a acestor mijloace fixe, după caz. Norme metodologice
(5^2) Prin
excepție de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea imobilizărilor
necorporale, efectuată de către contribuabilii care aplică
reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de
raportare financiară, care sunt deduse la calculul profitului impozabil
prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea
imobilizărilor necorporale, se impozitează concomitent cu deducerea
amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a
acestor imobilizări necorporale, după caz.
(6) Sumele
înregistrate în conturi de rezerve legale şi rezerve reprezentând
facilităţi fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului
social sau pentru acoperirea pierderilor. În cazul în care nu sunt respectate
prevederile prezentului alineat, asupra acestor sume se recalculează
impozitul pe profit şi se stabilesc dobânzi şi penalităţi
de întârziere, de la data aplicării facilităţii respective,
potrivit legii. Nu se supun impozitării rezervele de influenţe de
curs valutar aferente aprecierii disponibilităţilor în valută,
constituite potrivit legii, înregistrate de societăţi comerciale
bancare - persoane juridice române şi sucursalele băncilor
străine, care îşi desfăşoară activitatea în România.Norme metodologice
(7) În
înţelesul prezentului articol, prin constituirea unui provizion sau a unei
rezerve se înţelege şi majorarea unui provizion sau a unei rezerve.
(8) Provizioanele
constituite pentru creanţele asupra clienţilor, înregistrate de
către contribuabili înainte de 1 ianuarie 2004, sunt deductibile în
limitele prevăzute la alin. (1) lit. c), în situaţia în care
creanţele respective îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) nu sunt
garantate de altă persoană;
b) sunt
datorate de o persoană care nu este persoană afiliată
contribuabilului;
c) au fost
incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului;
d) creanţa
este deţinută asupra unei persoane juridice pentru care a fost
deschisă procedura falimentului, pe baza hotărârii
judecătoreşti prin care se atestă această situaţie;
e) nu au mai
fost constituite provizioane deductibile fiscal pentru creanţa respectivă.
ART. 23 Cheltuieli cu
dobânzile şi diferenţe de curs valutar
(1) Cheltuielile
cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a
capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul de îndatorare a capitalului
se determină ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare
peste un an şi capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la
începutul anului şi sfârşitul perioadei pentru care se determină
impozitul pe profit. Prin capital împrumutat se înţelege totalul
creditelor şi împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit
clauzelor contractuale.
(1^1) În
înţelesul alin. (1), prin credit/împrumut se înţelege orice
convenţie încheiată între părţi care generează în
sarcina uneia dintre părţi obligaţia de a plăti dobânzi
şi de a restitui capitalul împrumutat.
(2) În
condiţiile în care gradul de îndatorare a capitalului este peste trei,
cheltuielile cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele
de curs valutar, aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea
gradului de îndatorare, sunt nedeductibile. Acestea se reportează în
perioada următoare, în condiţiile alin. (1), până la
deductibilitatea integrală a acestora. Dreptul de reportare a
cheltuielilor cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele
de curs valutar al contribuabililor care îşi încetează existenţa
ca efect al unei operaţiuni de fuziune sau divizare se transferă
contribuabililor nou-înfiinţaţi, respectiv celor care preiau
patrimoniul societăţii absorbite sau divizate, după caz, proporţional
cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare,
potrivit proiectului de fuziune/divizare. Dreptul de reportare a cheltuielilor
cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de curs
valutar al contribuabililor care nu îşi încetează existenţa ca
efect al unei operaţiuni de desprindere a unei părţi din
patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se împarte între aceşti
contribuabili şi cei care preiau parţial patrimoniul
societăţii cedente, după caz, proporţional cu activele
şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit
proiectului de divizare, respectiv cu cele menţinute de persoana
juridică cedentă.
(3) În cazul
în care cheltuielile din diferenţele de curs valutar ale contribuabilului
depăşesc veniturile din diferenţele de curs valutar,
diferenţa va fi tratată ca o cheltuială cu dobânda, potrivit
alin. (1), deductibilitatea acestei diferenţe fiind supusă limitei
prevăzute la alin. (1). Cheltuielile din diferenţele de curs valutar,
care se limitează potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente
împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare a
capitalului.
(4) Dobânzile
şi pierderile din diferenţe de curs valutar, în legătură cu
împrumuturile obţinute direct sau indirect de la bănci
internaţionale de dezvoltare şi organizaţii similare,
menţionate în norme, şi cele care sunt garantate de stat, cele
aferente împrumuturilor obţinute de la instituţiile de credit române
sau străine, instituţiile financiare nebancare, de la persoanele
juridice care acordă credite potrivit legii, precum şi cele
obţinute în baza obligaţiunilor admise la tranzacţionare pe o
piaţă reglementată nu intră sub incidenţa prevederilor
prezentului articol.
(5) În cazul
împrumuturilor obţinute de la alte entităţi, cu excepţia
celor prevăzute la alin. (4), dobânzile deductibile sunt limitate la:
a) nivelul
ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României,
corespunzătoare ultimei luni din trimestru, pentru împrumuturile în lei;
şi
b) nivelul
ratei dobânzii anuale de 9%, pentru împrumuturile în valută. Acest nivel
al ratei dobânzii se aplică la determinarea profitului impozabil aferent
anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută
se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
(6) Limita
prevăzută la alin. (5) se aplică separat pentru fiecare
împrumut, înainte de aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2).
(7) Prevederile
alin. (1) - (3) nu se aplică societăţilor comerciale bancare,
persoane juridice române, sucursalelor băncilor străine care îşi
desfăşoară activitatea în România, societăţilor de
leasing pentru operaţiunile de leasing, societăţilor de credit
ipotecar, instituţiilor de credit, precum şi instituţiilor
financiare nebancare.
(8) În cazul
unei persoane juridice străine care îşi desfăşoară
activitatea printr-un sediu permanent în România, prevederile prezentului
articol se aplică prin luarea în considerare a capitalului propriu. Norme metodologice
(1) Cheltuielile
aferente achiziţionării, producerii, construirii, asamblării,
instalării sau îmbunătăţirii mijloacelor fixe amortizabile
se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării
potrivit prevederilor prezentului articol.
(2) Mijlocul
fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:
a) este
deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în
prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau în scopuri
administrative;
b) are o
valoare fiscală mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a
Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;
c) are o
durată normală de utilizare mai mare de un an.
Pentru imobilizările
corporale care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur
corp, lot sau set, la determinarea amortizării se are în vedere valoarea
întregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intră în structura
unui activ corporal, a căror durată normală de utilizare
diferă de cea a activului rezultat, amortizarea se determină pentru
fiecare componentă în parte.
(3) Sunt, de
asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:
a) investiţiile
efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere,
concesiune, locaţie de gestiune, asociere în participaţiune şi
altele asemenea;
b) mijloacele
fixe puse în funcţiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele
de înregistrare ca imobilizare corporală; acestea se cuprind în grupele în
care urmează a se înregistra, la valoarea rezultată prin însumarea
cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;
c) investiţiile
efectuate pentru descopertă în vederea valorificării de
substanţe minerale utile, precum şi pentru lucrările de
deschidere şi pregătire a extracţiei în subteran şi la
suprafaţă;
d) investiţiile
efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare
realizate în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici
iniţiali şi care conduc la obţinerea de beneficii economice
viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;
e) investiţiile
efectuate din surse proprii, concretizate în bunuri noi, de natura celor
aparţinând domeniului public, precum şi în dezvoltări şi
modernizări ale bunurilor aflate în proprietate publică;
f) amenajările
de terenuri;
g) activele
biologice, înregistrate de către contribuabilii care aplică
reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de
raportare financiară.
(4) Nu
reprezintă active amortizabile:
a) terenurile,
inclusiv cele împădurite;
b) tablourile
şi operele de artă;
c) fondul
comercial;
d) lacurile,
bălţile şi iazurile care nu sunt rezultatul unei
investiţii;
e) bunurile
din domeniul public finanţate din surse bugetare;
f) orice
mijloc fix care nu îşi pierde valoarea în timp datorită folosirii,
potrivit normelor;
g) casele de
odihnă proprii, locuinţele de protocol, navele, aeronavele, vasele de
croazieră, altele decât cele utilizate în scopul realizării
veniturilor;
h) imobilizările
necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată,
încadrate astfel potrivit reglementărilor contabile.
(5) ***
Abrogat
(6) Regimul de
amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determină conform
următoarelor reguli:
a) în cazul
construcţiilor, se aplică metoda de amortizare liniară;
b) în cazul
echipamentelor tehnologice, respectiv al maşinilor, uneltelor şi
instalaţiilor, precum şi pentru computere şi echipamente
periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare
liniară, degresivă sau accelerată;
c) în cazul
oricărui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru
metoda de amortizare liniară sau degresivă.
(7) În cazul
metodei de amortizare liniară, amortizarea se stabileşte prin
aplicarea cotei de amortizare liniară la valoarea fiscală de la data
intrării în patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix amortizabil.
(8) În cazul
metodei de amortizare degresivă, amortizarea se calculează prin
multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu unul dintre
coeficienţii următori:
a) 1,5,
dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este
între 2 şi 5 ani;
b) 2,0, dacă
durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 5
şi 10 ani;
c) 2,5,
dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este
mai mare de 10 ani. Norme metodologice
(9) În cazul
metodei de amortizare accelerată, amortizarea se calculează după
cum urmează:
a) pentru
primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăşi 50% din valoarea
fiscală de la data intrării în patrimoniul contribuabilului a
mijlocului fix;
b) pentru
următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea
valorii rămase de amortizare a mijlocului fix la durata normală de
utilizare rămasă a acestuia.
(10) Cheltuielile
aferente achiziţionării de brevete, drepturi de autor, licenţe,
mărci de comerţ sau fabrică şi alte imobilizări
necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu excepţia
cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, a imobilizărilor
necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată,
încadrate astfel potrivit reglementărilor contabile, precum şi
cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezintă
imobilizări necorporale, se recuperează prin intermediul deducerilor
de amortizare liniară pe perioada contractului sau pe durata de utilizare,
după caz. Cheltuielile aferente achiziţionării sau producerii
programelor informatice se recuperează prin intermediul deducerilor de
amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani. Pentru brevetele de
invenţie se poate utiliza şi metoda de amortizare degresivă sau
accelerată. Norme
metodologice
(11) Amortizarea
fiscală se calculează după cum urmează:
a) începând
cu luna următoare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune în
funcţiune;
b) pentru
cheltuielile cu investiţiile efectuate din surse proprii la mijloacele
fixe din domeniul public, pe durata normală de utilizare, pe durata
normală de utilizare rămasă sau pe perioada contractului de
concesionare sau închiriere, după caz;
c) pentru
cheltuielile cu investiţiile efectuate la mijloacele fixe concesionate,
închiriate sau luate în locaţie de gestiune de cel care a efectuat
investiţia, pe perioada contractului sau pe durata normală de
utilizare, după caz;
d) pentru
cheltuielile cu investiţiile efectuate pentru amenajarea terenurilor,
liniar, pe o perioadă de 10 ani;
e) amortizarea
clădirilor şi a construcţiilor minelor, salinelor cu
extracţie în soluţie prin sonde, carierelor, exploatărilor la
zi, pentru substanţe minerale solide şi cele din industria
extractivă de petrol, a căror durată de folosire este
limitată de durata rezervelor şi care nu pot primi alte
utilizări după epuizarea rezervelor, precum şi a
investiţiilor pentru descopertă se calculează pe unitate de
produs, în funcţie de rezerva exploatabilă de substanţă
minerală utilă.
Amortizarea pe unitatea de
produs se recalculează:
1. din 5 în 5 ani la mine,
cariere, extracţii petroliere, precum şi la cheltuielile de
investiţii pentru descopertă;
2. din 10 în 10 ani la saline;
e^1) În cazul
contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu
Standardele internaţionale de raportare financiară şi care
stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe specifice activităţii
de explorare şi producţie a resurselor de petrol şi gaze şi
alte substanţe minerale politici contabile specifice domeniului de
activitate, în concordanţă cu cele mai recente norme ale altor
organisme de normalizare care utilizează un cadru general conceptual
similar pentru a elabora standarde de contabilitate, alte documente contabile
şi practicile acceptate ale domeniului de activitate, valoarea
fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe casate se
deduce prin utilizarea metodei de amortizare fiscală utilizate înainte de
casarea acestora, pe perioada rămasă. Aceste prevederi se aplică
şi pentru valoarea fiscală rămasă neamortizată la
momentul retratării mijloacelor fixe specifice activităţii de
explorare şi producţie a resurselor de petrol şi gaze şi
alte substanţe minerale;
f) mijloacele
de transport pot fi amortizate şi în funcţie de numărul de
kilometri sau numărul de ore de funcţionare prevăzut în
cărţile tehnice, pentru cele achiziţionate după data
de 1 ianuarie 2004;
g) pentru
locuinţele de serviciu, amortizarea este deductibilă fiscal până
la nivelul corespunzător suprafeţei construite prevăzute de
legea locuinţei;
h) numai
pentru autoturismele folosite în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (3)
lit. n). Norme metodologice
(11^1) Prin
derogare de la prevederile art. 7 alin. (1)
pct. 33 şi 34, pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult
9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, din categoria
M1, astfel cum sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip
şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum
şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate
prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi
locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în
limita a 1.500 lei/lună. Pentru aceste mijloace de transport nu se
aplică prevederile alin. (11) lit. f). Sunt exceptate situaţiile în
care mijloacele de transport respective se înscriu în oricare dintre
următoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de
urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi
servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări
şi de achiziţii, precum şi pentru test drive şi pentru
demonstraţii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu
plată, inclusiv pentru închiriere către alte persoane, transmiterea
dreptului de folosinţă, în cadrul contractelor de leasing
operaţional sau pentru instruire de către şcolile de
şoferi.
(11^2) Alin.
(11^1) se aplică inclusiv pentru mijloacele de transport persoane care au
cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului,
achiziţionate/produse anterior datei de 1 februarie 2013, pentru
cheltuielile cu amortizarea stabilite în baza valorii fiscale rămase
neamortizate la această dată.
(12) Contribuabilii
care au investit în mijloace fixe amortizabile sau în brevete de invenţie
amortizabile şi care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentând 20%
din valoarea de intrare a acestora conform prevederilor legale, la data punerii
în funcţiune a mijlocului fix sau a brevetului de invenţie, până
la data de 30 aprilie
2005 inclusiv, au obligaţia să păstreze în patrimoniu aceste
mijloace fixe amortizabile cel puţin o perioadă egală cu
jumătate din durata lor normală de utilizare. În cazul în care nu
sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit se
recalculează şi se stabilesc dobânzi şi penalităţi de
întârziere de la data aplicării facilităţii respective, potrivit
legii. Norme metodologice
(13) Pentru
investiţiile realizate în parcurile industriale până la data
de 31 decembrie 2006 se acordă o deducere
suplimentară din profitul impozabil, în cotă de 20% din valoarea
investiţiilor în construcţii sau a reabilitărilor de
construcţii, infrastructură internă şi de conexiune la
reţeaua publică de utilităţi, ţinând seama de
prevederile legale în vigoare privind clasificarea şi duratele normate de
utilizare a mijloacelor fixe amortizabile. Contribuabilii care beneficiază
de facilităţile prevăzute la alin. (12) nu pot beneficia de
facilităţile prevăzute în prezentul alineat.
(14) Cheltuielile
aferente localizării, explorării, dezvoltării sau oricărei
activităţi pregătitoare pentru exploatarea resurselor naturale
se recuperează în rate egale pe o perioadă de 5 ani, începând cu luna
în care sunt efectuate cheltuielile. Cheltuielile aferente achiziţionării
oricărui drept de exploatare a resurselor naturale se recuperează pe
măsură ce resursele naturale sunt exploatate, proporţional cu
valoarea recuperată raportată la valoarea totală estimată a
resurselor.
(15) Pentru
mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determină fără
a lua în calcul amortizarea contabilă. Câştigurile sau pierderile
rezultate din vânzarea ori din scoaterea din funcţiune a acestor mijloace
fixe se calculează pe baza valorii fiscale a acestora, diminuată cu
amortizarea fiscală. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabilă
evidenţiată în sold la data de 31
decembrie 2003, amortizarea se calculează în baza valorii rămase
neamortizată, pe durata normală de utilizare rămasă,
folosindu-se metodele de amortizare aplicate până la această
dată. Norme metodologice
(15^1) În cazul
în care se înlocuiesc părţi componente ale mijloacelor fixe
amortizabile/imobilizărilor necorporale cu valoare fiscală
rămasă neamortizată, cheltuielile reprezentând valoarea
fiscală rămasă neamortizată aferentă
părţilor înlocuite reprezintă cheltuieli deductibile la calculul
profitului impozabil. Valoarea fiscală rămasă neamortizată
a mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale se
recalculează în mod corespunzător, prin diminuarea acesteia cu
valoarea fiscală rămasă neamortizată aferentă
părţilor înlocuite şi majorarea cu valoarea fiscală
aferentă părţilor noi înlocuite, pe durata normală de
utilizare rămasă.
(15^2) În cazul
în care se înlocuiesc părţi componente ale mijloacelor fixe
amortizabile/imobilizărilor necorporale după expirarea duratei
normale de utilizare, pentru determinarea amortizării fiscale se va
stabili o nouă durată normală de utilizare de către o comisie
tehnică sau un expert tehnic independent.
(16) Contribuabilii
care investesc în mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă
şi bolilor profesionale, precum şi înfiinţării şi
funcţionării cabinetelor medicale, pot deduce integral valoarea
acestora la calculul profitului impozabil la data punerii în funcţiune sau
pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit
prevederilor prezentului articol.
(17) În cazul
unei imobilizări corporale care la data intrării în patrimoniu are o
valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin
hotărâre a Guvernului, contribuabilul poate opta pentru deducerea
cheltuielilor aferente imobilizării sau pentru recuperarea acestor
cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului
articol .
(18) Cheltuielile
aferente achiziţionării sau producerii de containere sau ambalaje,
care circulă între contribuabil şi clienţi, se recuperează
prin deduceri de amortizare, prin metoda liniară, pe durata normală
de utilizare stabilită de contribuabilul care îşi menţine
dreptul de proprietate asupra containerelor sau a ambalajelor.
(19) Ministerul
Finanţelor Publice elaborează normele privind clasificaţia
şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
(20) ***
Abrogat.
(21) Pentru
titularii de acorduri petroliere şi subcontractanţii acestora, care
desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre marine ce
includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri, se calculează
amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale aferente
operaţiunilor petroliere, a căror durată de folosire este limitată
de durata rezervelor, pe unitatea de produs, cu un grad de utilizare de 100%,
în funcţie de rezerva exploatabilă de substanţă
minerală utilă, pe durata acordului petrolier. Cheltuielile aferente
investiţiilor în curs, imobilizărilor corporale şi necorporale
efectuate pentru operaţiunile petroliere vor fi reflectate în
contabilitate atât în lei, cât şi în euro; aceste cheltuieli, înregistrate
în contabilitate în lei, vor fi reevaluate la sfârşitul fiecărui
exerciţiu financiar pe baza valorilor înregistrate în contabilitate în
euro, la cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca Naţională a
României pentru ultima zi a fiecărui exerciţiu financiar.
(22) Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, nu se aplică la
calculul profitului impozabil, cu excepţia prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) şi ale art. 8 din aceeaşi lege.
(23) În cazul
contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu
Standardele internaționale de raportare financiară, pentru activele
imobilizate deținute pentru activitatea proprie, transferate în categoria
activelor imobilizate deținute în vederea vânzării și reclasificate
în categoria activelor imobilizate deținute pentru activitatea proprie,
valoarea fiscală rămasă neamortizată este valoarea
fiscală dinaintea reclasificării ca active imobilizate deținute
în vederea vânzării. Durata de amortizare este durata normală de
utilizare rămasă determinată în baza duratei normale de
utilizare inițiale, din care se scade durata în care a fost clasificat în
categoria activelor imobilizate deținute în vederea vânzării.
Amortizarea fiscală se calculează începând cu luna următoare celei
în care a fost reclasificat în categoria activelor imobilizate deținute
pentru activitatea proprie, prin recalcularea cotei de amortizare fiscală.
(1) În cazul
leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca
proprietar, în timp ce în cazul leasingului operaţional, locatorul are
această calitate.
Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de
leasing se face de către utilizator, în cazul leasingului financiar,
şi de către locator, în cazul leasingului operaţional,
cheltuielile fiind deductibile, potrivit art. 24.
(2) În cazul
leasingului financiar utilizatorul deduce dobânda, iar în cazul leasingului
operaţional locatarul deduce chiria (rata de leasing). Norme metodologice
ART. 25^1 Contracte de fiducie (în
vigoare de la data intrării în vigoare a L287/2009 privind Codul civil)
(1) În cazul
contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care constituitorul
are şi calitatea de beneficiar, se aplică următoarele reguli:
a) transferul
masei patrimoniale fiduciare de la constituitor către fiduciar nu este
transfer impozabil în înţelesul prezentului titlu;
b) fiduciarul
va conduce o evidenţă contabilă separată pentru masa
patrimonială fiduciară şi va transmite trimestrial către
constituitor, pe bază de decont, veniturile şi cheltuielile rezultate
din administrarea patrimoniului conform contractului;
c) valoarea
fiscală a activelor cuprinse în masa patrimonială fiduciară,
preluată de fiduciar, este egală cu valoarea fiscală pe care
acestea au avut-o la constituitor;
d) amortizarea
fiscală pentru orice activ amortizabil prevăzut în masa
patrimonială fiduciară se determină în continuare în
conformitate cu regulile prevăzute la art. 24,care s-ar
fi aplicat la persoana care a transferat activul, dacă transferul nu ar fi
avut loc.
(2) În cazul
contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care calitatea de
beneficiar o are fiduciarul sau o terţă persoană, cheltuielile
înregistrate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor
către fiduciar sunt considerate cheltuieli nedeductibile.
(1) Pierderea
anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează
din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi.
Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora,
la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor
legale în vigoare din anul înregistrării acestora.
(2) Pierderea
fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează
existenţa ca efect al unei operațiuni de fuziune sau divizare se
recuperează de către contribuabilii nou-înfiinţaţi ori de
către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite sau
divizate, după caz, proporțional cu activele şi pasivele
transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de
fuziune/divizare. Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii
care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operațiuni
de desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora,
transferată ca întreg, se recuperează de acești contribuabili
şi de cei care preiau parțial patrimoniul societăţii
cedente, după caz, proporțional cu activele şi pasivele
transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare,
respectiv cu cele menținute de persoana juridică cedentă.
(3) În cazul
persoanelor juridice străine, prevederile alin. (1), respectiv alin. (5)
se aplică luându-se în considerare numai veniturile şi cheltuielile
atribuibile sediului permanent, respectiv veniturile şi cheltuielile
atribuibile fiecărui sediu permanent cumulate la nivelul sediului
permanent desemnat în România. Pierderile fiscale înregistrate până la
data de 30 iunie 2013 de sediile permanente care aparţin aceleiaşi
persoane juridice străine, care aplică prevederile art. 29^1,
nerecuperate până la această dată, se transmit sediului
permanent desemnat şi se recuperează în funcţie de perioada în
care acestea au fost înregistrate, astfel:
a) pierderea fiscală înregistrată în perioada 1
ianuarie - 30 iunie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea
profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 iulie - 31 decembrie 2013
inclusiv, înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii
precedenţi anului 2013, perioada 1 iulie - 31 decembrie 2013 inclusiv
nefiind considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi;
b) pierderea fiscală înregistrată în anii
anteriori anului 2013, rămasă nerecuperată la data de 30 iunie
2013, se recuperează, la fiecare termen de plată a impozitului pe
profit care urmează acestei date, pe perioada de recuperare
rămasă din perioada iniţială de 5 ani, respectiv 7 ani, în
ordinea înregistrării acesteia; anul 2013 este considerat un singur an
fiscal în sensul celor 5 ani, respectiv 7 ani consecutivi.
(4) Contribuabilii
care au fost plătitori de impozit pe venit şi care anterior au
realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa prevederilor alin.
(1), respectiv alin. (5), de la data la care au revenit la sistemul de
impozitare reglementat de prezentul titlu. Această pierdere se
recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării
pierderii fiscale şi limita celor 5 ani, respectiv 7 ani, după caz.
(5) Prin
excepţie de la prevederile alin. (1), pierderea fiscală anuală
realizată începând cu anul 2009, stabilită prin declaraţia de
impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute
în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în
ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a
impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul
înregistrării acestora. Norme metodologice
ART.
27 Reorganizări, lichidări şi alte transferuri de active şi
titluri de participare
(1) În cazul
contribuţiilor cu active la capitalul unei persoane juridice în schimbul
unor titluri de participare la această persoană juridică se
aplică următoarele reguli:
a) contribuţiile
nu sunt transferuri impozabile în înţelesul prevederilor prezentului
titlu;
b) valoarea
fiscală a activelor primite de persoana juridică este egală cu
valoarea fiscală a acelor active la persoana care contribuie cu activul;
c) valoarea
fiscală a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu
activele este egală cu valoarea fiscală a activelor aduse drept
contribuţie de către persoana respectivă. Norme metodologice
(2) Distribuirea
de active de către o persoană juridică română către
participanţii săi, fie sub formă de dividend, fie ca urmare a
operaţiunii de lichidare, se tratează ca transfer impozabil,
exceptându-se cazurile prevăzute la alin. (3). Norme metodologice
(3) Prevederile
prezentului articol se aplică următoarelor operaţiuni de
reorganizare, dacă acestea nu au ca principal obiectiv evaziunea
fiscală sau evitarea plăţii impozitelor:
a) fuziunea
între două sau mai multe persoane juridice române, în cazul în care participanţii
la oricare persoană juridică care fuzionează primesc titluri de
participare la persoana juridică succesoare; Norme metodologice
b) divizarea
unei persoane juridice române în două sau mai multe persoane juridice
române, în cazul în care participanţii la persoana juridică
iniţială beneficiază de o distribuire proporţională a
titlurilor de participare la persoanele juridice succesoare;
c) achiziţionarea
de către o persoană juridică română a tuturor activelor
şi pasivelor aparţinând uneia sau mai multor activităţi
economice ale altei persoane juridice române, numai în schimbul unor titluri de
participare; Norme metodologice
d) achiziţionarea
de către o persoană juridică română a minimum 50% din
titlurile de participare la altă persoană juridică română,
în schimbul unor titluri de participare la persoana juridică achizitoare
şi, dacă este cazul, a unei plăţi în numerar care nu
depăşeşte 10% din valoarea nominală a titlurilor de
participare emise în schimb.
(4) În cazul
operaţiunilor de reorganizare prevăzute la alin. (3) se aplică
următoarele reguli:
a) transferul
activelor şi pasivelor nu se tratează ca un transfer impozabil în
înţelesul prezentului titlu;
b) schimbul
unor titluri de participare deţinute la o persoană juridică
română cu titluri de participare la o altă persoană
juridică română nu se tratează ca transfer impozabil în
înţelesul prezentului titlu şi al titlului III;
c) distribuirea
de titluri de participare în legătură cu divizarea unei persoane
juridice române nu se tratează ca dividend;
d) valoarea
fiscală a unui activ sau pasiv, aşa cum este prevăzut la lit.
a), este egală, pentru persoana care primeşte un astfel de activ, cu
valoarea fiscală pe care respectivul activ a avut-o la persoana care l-a
transferat;
e) amortizarea
fiscală pentru orice activ prevăzut la lit. a) se determină în
continuare în conformitate cu regulile prevăzute la art. 24, care
s-ar fi aplicat de persoana care a transferat activul, dacă transferul nu
ar fi avut loc;
f) transferul
unui provizion sau al unei rezerve nu se consideră o reducere sau anulare
a provizionului sau rezervei, potrivit art. 22 alin. (5),
dacă un alt contribuabil le preia şi le menţine la valoarea
avută înainte de transfer;
g) valoarea
fiscală a titlurilor de participare prevăzute la lit. b), care sunt
primite de o persoană, trebuie să fie egală cu valoarea
fiscală a titlurilor de participare care sunt transferate de către
această persoană;
h) valoarea
fiscală a titlurilor de participare prevăzute la lit. c), care au
fost deţinute înainte de a fi distribuite, se alocă între aceste
titluri de participare şi titlurile de participare distribuite,
proporţional cu preţul de piaţă al titlurilor de
participare, imediat după distribuire.
(5) Dacă
o persoană juridică română deţine minimum 15%, respectiv
10%, începând cu anul 2009, din titlurile de participare la o altă
persoană juridică română care transferă active şi
pasive către prima persoană juridică, printr-o operaţiune
prevăzută la alin. (3), anularea acestor titluri de participare nu se
consideră transfer impozabil.
(6) ***
Abrogat
(7) În
înţelesul prezentului articol, valoarea fiscală a unui activ, a unui
pasiv sau a unui titlu de participare este valoarea utilizată pentru
calculul amortizării şi al câştigului sau pierderii, în
înţelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit.
ART.
27^1 Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor,
divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor
de acţiuni între societăţile din diferite state membre ale
Uniunii Europene
(1) Prevederile
prezentului articol se aplică după data aderării României la
Uniunea Europeană.
(2) Prevederile
prezentului articol se aplică:
a) operaţiunilor
de fuziune, divizare, divizare parţială, transferurilor de active
şi schimburilor de acţiuni în care sunt implicate societăţi
din două sau mai multe state membre;
b) transferului
sediului social al unei societăţi europene din România în alt stat
membru, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din
8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE), în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie
2003 privind statutul societăţii cooperative europene (SCE).
(3) În sensul
prezentului articol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
1. fuziune -
operaţiunea prin care:
a) una sau
mai multe societăţi, în momentul şi ca efect al dizolvării
fără lichidare, îşi transferă totalitatea activelor şi
pasivelor către o altă societate existentă, în schimbul emiterii
către participanţii lor a titlurilor de participare reprezentând
capitalul celeilalte societăţi şi, dacă este cazul, al
plăţii în numerar a maximum 10% din valoarea nominală ori, în
absenţa valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a
titlurilor respective;
b) două
sau mai multe societăţi, în momentul şi ca efect al
dizolvării fără lichidare, îşi transferă totalitatea
activelor şi pasivelor unei alte societăţi care se
înfiinţează, în schimbul emiterii către participanţii lor a
unor titluri de participare reprezentând capitalul noii societăţi
şi, dacă este cazul, a plăţii în numerar a maximum 10% din
valoarea nominală ori, în absenţa valorii nominale, a valorii
nominale contabile echivalente a titlurilor respective;
c) o
societate, în momentul dizolvării fără lichidare, îşi
transferă totalitatea activelor şi pasivelor către societatea
care deţine toate titlurile de participare ce reprezintă capitalul
său;
2. divizare -
operaţiunea prin care o societate, în momentul şi ca efect al
dizolvării fără lichidare, îşi transferă totalitatea
activelor şi pasivelor către două sau mai multe
societăţi existente ori nou-înfiinţate, în schimbul emiterii către
participanţii săi, pe bază de proporţionalitate, de titluri
de participare reprezentând capitalul societăţilor beneficiare
şi, dacă este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea
nominală sau, în absenţa valorii nominale, a valorii nominale
contabile echivalente a titlurilor;
3. divizare parţială - operaţiunea prin care o societate transferă,
fără a fi dizolvată, una sau mai multe ramuri de activitate,
către una sau mai multe societăţi existente ori
nou-înfiinţate, lăsând cel puţin o ramură de activitate în
compania cedentă, în schimbul emiterii către participanţii
săi, pe bază de proporţionalitate, titlurile de participare
reprezentând capitalul societăţilor beneficiare şi, dacă
este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominală sau,
în absenţa valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a
titlurilor;
4. active şi pasive transferate - activele şi pasivele societăţii cedente
care, în urma fuziunii, divizării sau divizării parţiale, sunt
integrate unui sediu permanent al societăţii beneficiare, situat în
statul membru al societăţii cedente, şi care contribuie la
generarea profiturilor sau pierderilor luate în calcul la stabilirea bazei de
impozitare;
5. transfer de active - operaţiunea prin care o societate transferă,
fără a fi dizolvată, totalitatea sau una ori mai multe ramuri
ale activităţii sale către altă societate, în schimbul
transferării titlurilor de participare reprezentând capitalul
societăţii beneficiare;
6. schimb de acţiuni - operaţiunea prin care o societate dobândeşte
o participaţie în capitalul altei societăţi în aşa fel
încât dobândeşte majoritatea drepturilor de vot sau majoritatea titlurilor
de participare în societatea respectivă sau, deţinând această majoritate,
achiziţionează încă o participaţie, în schimbul emiterii
către participanţii acesteia din urmă, în schimbul titlurilor
lor, a titlurilor reprezentând capitalul societăţii iniţiale
şi, dacă este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea
nominală sau, în absenţa valorii nominale, a valorii nominale
contabile echivalente a titlurilor emise ca valoare de schimb;
7. societate cedentă - societatea care îşi transferă activele
şi pasivele ori care transferă totalitatea sau una ori mai multe dintre
ramurile activităţii sale;
8. societate beneficiară - societatea care primeşte activele şi pasivele
sau totalitatea ori una sau mai multe dintre ramurile de activitate ale
societăţii cedente;
9. societate achiziţionată - societatea în care altă societate deţine o
participaţie, în urma unui schimb de titluri de participare;
10. societate achizitoare - societatea care achiziţionează o
participaţie, din acţiunile unei societăţi, în urma unui
schimb de titluri de participare;
11. ramură de activitate - totalitatea activului şi pasivului unei diviziuni
dintr-o societate care, din punct de vedere organizatoric, constituie o
activitate independentă, adică o entitate capabilă să
funcţioneze prin propriile mijloace; Norme metodologice
12. societate dintr-un stat membru - orice societate care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:
a) are una
dintre formele de organizare prezentate în anexa care face
parte integrantă din prezentul titlu;
b) în
conformitate cu legislaţia fiscală a statului membru, este
considerată ca avându-şi sediul fiscal în statul membru şi, în
temeiul convenţiei încheiate cu un stat terţ privind evitarea dublei
impuneri, nu se consideră că are sediul fiscal în afara Uniunii
Europene;
c) plăteşte
impozit pe profit sau un impozit similar impozitului pe profit, fără
posibilitatea unei opţiuni ori exceptări. Norme metodologice
13. Transferul sediului social înseamnă o operaţiune prin care o societate
europeană sau o societate cooperativă europeană, fără
să se lichideze ori fără să creeze o societate nouă,
îşi transferă sediul social din România într-un alt stat membru.
(4) Operaţiunile
de fuziune sau de divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferenţa
dintre preţul de piaţă al elementelor din activ şi pasiv
transferate şi valoarea lor fiscală.
(5) Dispoziţiile
alin. (4) se aplică numai dacă compania beneficiară calculează
amortizarea şi orice câştig sau pierdere, aferente activelor şi
pasivelor transferate, în concordanţă cu dispoziţiile care ar fi
fost aplicate companiei cedente dacă fuziunea, divizarea sau divizarea
parţială nu ar fi avut loc.
(6) În cazul
în care provizioanele sau rezervele constituite au fost anterior deduse din
baza impozabilă de către societatea cedentă şi nu provin de
la sediile permanente din străinătate, aceste provizioane sau rezerve
pot fi preluate, în aceleaşi condiţii de deducere, de către sediul
permanent al societăţii beneficiare situat în România, societatea
beneficiară asumându-şi astfel drepturile şi obligaţiile
societăţii cedente.
(7) Referitor
la operațiunile menţionate la alin. (2) lit. a), în situaţia în
care societatea cedentă înregistrează pierdere fiscală,
determinată potrivit prezentului titlu, aceasta se recuperează de
către sediul permanent al societăţii beneficiare situat în
România.
(8) Atunci
când o societate beneficiară deţine o participaţie la capitalul
societăţii cedente, veniturile societăţii beneficiare
provenite din anularea participaţiei sale nu se impozitează în cazul
în care participaţia societăţii beneficiare la capitalul societăţii
cedente este mai mare de 15%, respectiv 10%, începând cu data
de 1 ianuarie 2009.
(9) În cazul
schimbului de acţiuni se aplică următoarele:
a) atribuirea,
în cazul fuziunii, divizării sau al unui schimb de acţiuni, a
titlurilor de participare reprezentând capitalul societăţii
beneficiare ori achizitoare unui participant al societăţii cedente
sau achiziţionate, în schimbul unor titluri reprezentând capitalul acestei
societăţi, nu reprezintă transferuri impozabile potrivit
prezentului titlu şi titlului III;
b) atribuirea,
în cazul divizării parţiale, a titlurilor de participare ale
societăţii cedente, reprezentând capitalul societăţii
beneficiare, nu reprezintă transferuri impozabile potrivit prezentului
titlu şi titlului III;
c) dispoziţiile
lit. a) se aplică numai dacă acţionarul nu atribuie titlurilor
de participare primite o valoare fiscală mai mare decât valoarea pe care
acestea o aveau înainte de fuziune, divizare sau schimb de acţiuni;
d) dispoziţiile
lit. b) se aplică numai dacă acţionarul nu atribuie titlurilor
de participare primite şi celor deţinute în compania cedentă o
valoare fiscală mai mare decât valoarea titlurilor deţinute la
societatea cedentă înainte de divizarea parţială;
e) profitul
sau venitul provenit din cesionarea ulterioară a titlurilor de participare
se impozitează potrivit prevederilor prezentului titlu sau ale titlului
III, după caz;
f) expresia
valoare fiscală reprezintă valoarea ce este utilizată pentru
calcularea veniturilor sau pierderilor, în scopul determinării venitului impozabil
ori aportului de capital al unui participant al societăţii;
(10) Dispoziţiile
alin. (4) - (9) se aplică şi transferului de active.
(10^1) În cazul
în care activele şi pasivele societăţii cedente din România
transferate într-o operaţiune de fuziune, divizare, divizare
parţială sau transfer de active includ şi activele şi
pasivele unui sediu permanent situat într-un alt stat membru, inclusiv în
statul membru în care este rezidentă societatea beneficiară, dreptul
de impozitare a sediului permanent respectiv revine statului membru în care
este situată societatea beneficiară.
(10^2) Reguli
aplicabile în cazul transferului sediului social al unei societăţi
europene sau al unei societăţi cooperative europene:
a) atunci
când o societate europeană sau o societate cooperativă europeană
transferă sediul social din România într-un alt stat membru, acest
transfer al sediului social nu reprezintă transfer impozabil pentru
plusvaloarea calculată ca diferenţă între preţul de
piaţă al elementelor din activ şi pasiv transferate şi
valoarea lor fiscală, pentru acele active şi pasive ale
societăţii europene ori societăţii cooperative europene,
care rămân efectiv integrate unui sediu permanent al societăţii
europene sau al societăţii cooperative europene în România şi care
contribuie la generarea profitului ori pierderii luate în calcul din punct de
vedere fiscal;
b) transferul
este neimpozabil numai dacă societăţile europene sau
societăţile cooperative europene calculează amortizarea şi
orice câştiguri sau pierderi aferente activelor şi pasivelor care
rămân efectiv integrate unui sediu permanent ca şi cum transferul
sediului social nu ar fi avut loc;
c) provizioanele
sau rezervele care anterior transferului sediului social au fost deduse din
baza impozabilă de către societăţile europene ori
societăţile cooperative europene şi care nu provin de la sediile
permanente din străinătate pot fi preluate, în aceleaşi
condiţii de deducere, de către sediul permanent din România al societăţii
europene sau al societăţii cooperative europene;
d) referitor
la operațiunile menţionate la alin. (2) lit. b), în situaţia în
care o societate europeană sau o societate cooperativă europeană
înregistrează pierdere fiscală, determinată potrivit prezentului
titlu, aceasta se recuperează de către sediul permanent al
societăţii europene ori al societăţii cooperative europene
situat în România;
e) transferul
sediului social al societăţilor europene sau al
societăţilor cooperative europene nu trebuie să dea naştere
impozitării venitului, profitului sau plusvalorii acţionarilor.
(11) Prevederile
prezentului articol nu se aplică atunci când fuziunea, divizarea,
divizarea parţială, transferul de active sau schimbul de
acţiuni:
a) are ca
obiectiv principal sau ca unul dintre principalele obiective frauda şi
evaziunea fiscală. Faptul că una dintre operaţiunile
prevăzute la alin. (2) nu este îndeplinită din motive economice
valabile, cum ar fi restructurarea sau raţionalizarea
activităţilor societăţilor participante la operaţiune,
poate constitui o prezumţie că operaţiunea are ca obiectiv
principal sau ca unul dintre obiectivele principale frauda şi evaziunea
fiscală;
b) are drept
efect faptul că o societate, implicată sau nu în operaţiune, nu
mai îndeplineşte condiţiile necesare reprezentării
angajaţilor în organele de conducere ale societăţii, în
conformitate cu acordurile în vigoare înainte de operaţiunea respectivă.
Această prevedere se aplică în măsura în care în
societăţile la care face referire prezentul articol nu se aplică
dispoziţiile comunitare care conţin norme echivalente privind
reprezentarea angajaţilor în organele de conducere ale
societăţii.
(12) Dispoziţiile
prezentului articol transpun prevederile Directivei 2009/133/CE a Consiliului
din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplică
fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, cesionării
de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din
state membre diferite şi transferului sediului social al unei
societăţi europene sau societăţi cooperative europene între
statele membre.
ART.
28 Asocieri fără personalitate juridică
(1) În cazul
unei asocieri fără personalitate juridică, veniturile şi
cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, corespunzător
cotei de participare în asociere.
(2) Orice
asociere fără personalitate juridică dintre persoane juridice
străine, care îşi desfăşoară activitatea în România,
trebuie să desemneze una din părţi care să
îndeplinească obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat potrivit
prezentului titlu. Persoana desemnată este responsabilă pentru:
a) înregistrarea
asocierii la autoritatea fiscală competentă, înainte ca aceasta
să înceapă să desfăşoare activitate;
b) conducerea
evidenţelor contabile ale asocierii;
c) plata
impozitului în numele asociaţilor, potrivit dispoziţiilor art. 34 alin. (5);
d) depunerea
unei declaraţii fiscale trimestriale la autoritatea fiscală
competentă, care să conţină informaţii cu privire la
partea din veniturile şi cheltuielile asocierii care este atribuibilă
fiecărui asociat, precum şi impozitul care a fost plătit la
buget în numele fiecărui asociat;
e) furnizarea
de informaţii în scris, către fiecare asociat, cu privire la partea
din veniturile şi cheltuielile asocierii care îi este atribuibilă
acestuia, precum şi la impozitul care a fost plătit la buget în
numele acestui asociat.
(3) Într-o
asociere fără personalitate juridică între două sau mai
multe persoane juridice române, veniturile şi cheltuielile înregistrate se
atribuie fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare din
asociere.
(4) Într-o asociere
fără personalitate juridică cu o persoană juridică
străină şi/sau cu persoane fizice nerezidente, precum şi cu
persoane fizice române, persoana juridică română trebuie să
îndeplinească obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat, potrivit
prezentului titlu.
ART. 28^1 Reguli generale
aplicabile persoanelor juridice cu sediul în România, înfiinţate potrivit
legislaţiei europene
Prevederile referitoare la persoana juridică
română ale art. 13 lit. d)
şi e), art. 14 lit. d)
şi e), art. 20 lit. a), art. 20^1 alin. (1)
- (3), art. 23 alin. (7), art. 27 alin. (2)
- (5),art. 28 alin. (3)
şi (4), art. 30 alin. (1),
(1^1), (3) şi (4), art. 31 alin. (1)
şi (3), precum şi ale art. 36 se
aplică, în aceleaşi condiţii şi situaţii, şi
persoanelor juridice cu sediul în România, înfiinţate potrivit
legislaţiei europene.
ART.
28^2 Asocieri cu personalitate juridică înfiinţate potrivit
legislaţiei unui alt stat
(1) În cazul unei asocieri cu personalitate juridică
înregistrate într-un alt stat, dintre persoane juridice străine
şi/sau persoane fizice nerezidente şi/sau persoane fizice rezidente
şi/sau persoane juridice române, care desfăşoară activitate
în România, sunt aplicabile prevederile art. 28.
(2) În cazul în care o persoană juridică
română este participant într-o asociere cu personalitate juridică
înregistrată într-un alt stat, aceasta determină profitul impozabil
luând în calcul veniturile şi cheltuielile atribuite corespunzător
cotei de participare în asociere. Norme metodologice
ART. 29 Veniturile unui sediu
permanent
(1) Persoanele
juridice străine care desfăşoară activitate prin
intermediul unui sediu permanent în România au obligaţia de a plăti
impozitul pe profit pentru profitul impozabil care este atribuibil sediului
permanent.
(2) Profitul
impozabil se determină în conformitate cu regulile stabilite în cap. 2 al
prezentului titlu, în următoarele condiţii:
a) numai
veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se includ în veniturile
impozabile;
b) numai
cheltuielile efectuate în scopul obţinerii acestor venituri se includ în
cheltuielile deductibile.
(3) Profitul
impozabil al sediului permanent se determină prin tratarea acestuia ca
persoană separată şi prin utilizarea regulilor preţurilor
de transfer la stabilirea preţului de piaţă al unui transfer
făcut între persoana juridică străină şi sediul
său permanent. Atunci când sediul permanent nu deţine o factură
pentru cheltuielile alocate lui de către sediul său principal,
celelalte documente justificative trebuie să includă dovezi privind
suportarea efectivă a costurilor şi alocarea rezonabilă a
acestor costuri către sediul permanent utilizând regulile preţurilor
de transfer.
(4) În
situaţia în care persoana juridică străină îşi
desfăşoară activitatea în România printr-un singur sediu
permanent, acesta este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea
obligaţiilor care revin potrivit prezentului titlu. Norme metodologice
ART. 29^1 Profitul impozabil al persoanei juridice
străine care îşi desfăşoară activitatea prin
intermediul mai multor sedii permanente în România
(1) Începând
cu data de 1 iulie 2013, persoana juridică străină care
desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii
permanente în România are obligaţia să stabilească unul dintre
aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor
care îi revin potrivit prezentului titlu. La nivelul sediului permanent
desemnat se cumulează veniturile, respectiv cheltuielile sediilor
permanente aparţinând aceleiaşi persoane juridice străine.
(2) Sediile
permanente care aplică dispoziţiile alin. (1) închid perioada
impozabilă potrivit legislaţiei în vigoare până la data de 30
iunie 2013 inclusiv. Calculul, plata şi declararea impozitului pe profit
datorat pentru profitul impozabil obţinut de fiecare sediu permanent în
perioada 1 ianuarie 2013 - 30 iunie 2013 se efectuează până la 25
iulie 2013 inclusiv, prin excepţie de la prevederile art. 34 şi
35.
(3) Profitul
impozabil al persoanei juridice străine care îşi
desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii
permanente se determină la nivelul sediului permanent desemnat să
îndeplinească obligaţiile care îi revin potrivit prezentului titlu,
în conformitate cu regulile stabilite în cap. II, în următoarele
condiţii:
a) numai
veniturile ce sunt atribuibile fiecărui sediu permanent se transmit spre a
fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a îndeplini obligaţiile
fiscale;
b) numai
cheltuielile efectuate în scopul obţinerii veniturilor fiecărui sediu
permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a
îndeplini obligaţiile fiscale.
(4) Profitul
impozabil la nivelul sediului permanent desemnat se determină pe baza
veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de fiecare sediu permanent
aparţinând aceleiaşi persoane juridice străine, cu respectarea
prevederilor alin. (3) şi prin utilizarea regulilor preţurilor de
transfer la stabilirea preţului de piaţă al unui transfer
făcut între persoana juridică străină şi sediul
său permanent. Atunci când sediul permanent nu deţine o factură
pentru cheltuielile alocate lui de către sediul său principal,
celelalte documente justificative trebuie să includă dovezi privind
suportarea efectivă a costurilor şi alocarea rezonabilă a
acestor costuri către sediul permanent utilizând regulile preţurilor
de transfer.
(5) Sediul
permanent desemnat în România calculează, declară şi
plăteşte obligaţiile ce revin potrivit titlului II pe baza
veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de toate sediile permanente care
aparţin aceleiaşi persoane juridice străine.
(6) În
situaţia în care sediul fix care îndeplineşte obligaţiile
fiscale potrivit titlului VI constituie şi sediu permanent în sensul art.
8, sediul fix este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea
obligaţiilor care revin potrivit prezentului titlu
ART.
30 Venituri obţinute de persoanele juridice străine din
proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de
participare
(1) Persoanele
juridice străine care obţin venituri din proprietăţi
imobiliare situate în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de
participare deţinute la o persoană juridică română au
obligaţia de a plăti impozit pe profit pentru profitul impozabil
aferent acestor venituri.
(1^1) În
perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, nu se impozitează
profitul obţinut de persoanele juridice străine din
tranzacţionarea pe piaţa autorizată şi supravegheată
de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a titlurilor de
participare deţinute la o persoană juridică română.
(2) Veniturile
din proprietăţile imobiliare situate în România includ
următoarele:
a) veniturile
din închirierea sau cedarea folosinţei proprietăţii imobiliare
situate în România;
b) câştigul
din vânzarea-cesionarea drepturilor de proprietate sau al oricăror drepturi
legate de proprietatea imobiliară situată în România;
c) câştigul
din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o
persoană juridică, dacă minimum 50% din valoarea mijloacelor
fixe ale persoanei juridice sunt, fie direct, fie prin intermediul mai multor
persoane juridice, proprietăţi imobiliare situate în România;
d) veniturile
obţinute din exploatarea resurselor naturale situate în România, inclusiv
câştigul din vânzarea-cesionarea oricărui drept aferent acestor
resurse naturale.
(3) Orice
persoană juridică străină care obţine venituri dintr-o
proprietate imobiliară situată în România sau din vânzarea-cesionarea
titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică
română are obligaţia de a declara şi plăti impozit pe
profit, potrivit art. 34 şi 35. Orice persoană
juridică străină poate desemna un împuternicit pentru a
îndeplini aceste obligaţii.
(4) În cazul
veniturilor prevăzute la alin. (1) obţinute de persoanele juridice
străine, obligaţia de a calcula, reţine, declara şi vira
impozitul pe profit revine cumpărătorului atunci când
cumpărătorul este o persoană juridică română sau o
persoană juridică străină care are un sediu permanent
înregistrat fiscal în România la momentul tranzacţiei, urmând ca persoana
juridică străină să declare şi să
plătească impozit pe profit potrivit art. 35. Norme metodologice
(5) ***
Abrogat
(6) Prevederile art. 119 se
aplică oricărei persoane care are obligaţia să
reţină impozit, în conformitate cu prezentul articol.
(1) Dacă
o persoană juridică română obţine venituri dintr-un stat
străin prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse
impozitului cu reţinere la sursă şi veniturile sunt impozitate
atât în România cât şi în statul străin, atunci impozitul plătit
către statul străin, fie direct, fie indirect prin reţinerea
şi virarea de o altă persoană, se deduce din impozitul pe profit
ce se determină potrivit prevederilor prezentului titlu.
(1^1) Dacă
o persoană juridică străină rezidentă într-un stat
membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European
îşi desfăşoară activitatea în România printr-un sediu
permanent şi acel sediu permanent obţine venituri dintr-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat din Spaţiul Economic European,
iar acele venituri sunt impozitate atât în România, cât şi în statul unde
au fost obţinute veniturile, atunci impozitul plătit în statul de
unde au fost obţinute veniturile, fie direct, fie indirect prin
reţinerea şi virarea de o altă persoană, se deduce din
impozitul pe profit ce se determină potrivit prevederilor prezentului
titlu.
(2) Deducerea
pentru impozitele plătite către un stat străin într-un an fiscal
nu poate depăşi impozitul pe profit, calculat prin aplicarea cotei de
impozit pe profit prevăzute la art. 17 alin. (1)
la profitul impozabil obţinut în statul străin, determinat în
conformitate cu regulile prevăzute în prezentul titlu sau la venitul
obţinut din statul străin.
(2^1) Deducerea
prevăzută la alin. (2) se acordă doar din impozitul pe profit
calculat pentru anul în care impozitul a fost plătit statului străin.
(3) Impozitul
plătit unui stat străin este dedus, dacă se aplică
prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între
România şi statul străin şi dacă persoana juridică
română prezintă documentaţia corespunzătoare, conform
prevederilor legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost
plătit statului străin.
(3^1) Prin
excepţie de la prevederile alin. (3), impozitul plătit de un sediu
permanent din România pentru veniturile obţinute dintr-un stat membru al
Uniunii Europene sau dintr-un stat din Spaţiul Economic European este
dedus în România, dacă:
a) venitul a fost obţinut de sediul permanent din
România al unei persoane juridice străine rezidente într-un stat membru al
Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European; şi
b) venitul a fost obţinut dintr-un alt stat membru
al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat din Spaţiul Economic European;
şi
c) se prezintă documentaţia
corespunzătoare, conform prevederilor legale, din care să rezulte
faptul că impozitul a fost plătit în acel stat membru al Uniunii
Europene sau în acel stat din Spaţiul Economic European.
(3^2) Prevederile alin. (1^1) şi (3^1) nu se
aplică sediilor permanente din România ale persoanelor juridice
străine rezidente într-un stat din Spaţiul Economic European, altul
decât un stat membru al Uniunii Europene, cu care România nu are încheiat un
instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de
informaţii.
(4) ***
Abrogat
(5) ***
Abrogat
ART. 32 Pierderi fiscale
externe
Orice pierdere realizată printr-un sediu permanent
situat într-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al
Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau situat într-un stat cu care
România nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri
este deductibilă doar din veniturile obţinute de sediul permanent
respectiv. În acest caz, pierderile realizate printr-un sediu permanent se
deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursă de venit.
Pierderile neacoperite se reportează şi se recuperează în
următorii 5 ani fiscali consecutivi . Norme metodologice
ART.
34 Declararea şi plata impozitului pe profit
(1) Declararea
şi plata impozitului pe profit, cu excepţiile prevăzute de
prezentul articol, se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare
încheierii trimestrelor I - III. Definitivarea şi plata impozitului pe
profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul
de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit prevăzut la art. 35.
(2) Începând
cu data de 1 ianuarie 2013, contribuabilii, alţii decât cei
prevăzuţi la alin. (4) şi (5), pot opta pentru declararea
şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate,
efectuate trimestrial. Termenul până la care se efectuează plata
impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind
impozitul pe profit, prevăzut laart. 35.
(3) Opţiunea
pentru sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit
se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită
aplicarea prevederilor alin. (2). Opţiunea efectuată este obligatorie
pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi. Ieşirea din sistemul
anual de declarare şi plată a impozitului se efectuează la
începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea prevederilor
alin. (1). Contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale modificarea
sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe
profit, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până
la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv. Contribuabilii care
intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (3)
comunică organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului
anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, în
termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat.
(4) Contribuabilii
societăţi comerciale bancare - persoane juridice române şi
sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine au
obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual, cu
plăţi anticipate efectuate trimestrial. Termenul până la care se
efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a
declaraţiei privind impozitul pe profit, prevăzut la art. 35.
(5) Următorii
contribuabili au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe
profit, astfel:
a) organizaţiile
nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe
profit, anual, până la data de 25
februarie inclusiv a anului
următor celui pentru care se calculează impozitul;
b) contribuabilii
care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice
şi a cartofului, pomicultură şi viticultură au
obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit anual,
până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui
pentru care se calculează impozitul;
c) contribuabilii
prevăzuţi la art. 13 lit. c) -
e) au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit
trimestrial, conform alin. (1).
(6) Contribuabilii,
alţii decât cei prevăzuţi la alin. (4) şi (5), care, în
anul precedent, se aflau în una dintre următoarele situaţii:
a) nou-înfiinţaţi;
b) înregistrează
pierdere fiscală la sfârşitul anului fiscal precedent;
c) s-au aflat
în inactivitate temporară sau au declarat pe propria răspundere
că nu desfăşoară activităţi la sediul
social/sediile secundare, situaţii înscrise, potrivit prevederilor legale,
în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele
judecătoreşti competente, după caz;
d) au fost
plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în anul pentru
care se datorează impozitul pe profit aplică sistemul de declarare
şi plată prevăzut la alin. (1). În sensul prezentului alineat nu
sunt consideraţi contribuabili nou-înfiinţaţi cei care se
înregistrează ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate
potrivit legii.
(7) Prin
excepţie de la prevederile alin. (8), contribuabilii prevăzuţi
la alin. (4) nou-înfiinţaţi, înfiinţaţi în cursul anului
precedent sau care la sfârşitul anului fiscal precedent înregistrează
pierdere fiscală efectuează plăţi anticipate în contul
impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit
asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata
anticipată.
(8) Contribuabilii
care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe
profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial,
determină plăţile anticipate trimestriale în sumă de o
pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat
cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării
bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează
plăţile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare trimestrului pentru care se efectuează plata. Impozitul pe
profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină
plăţile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat
conform declaraţiei privind impozitul pe profit, fără a lua în
calcul plăţile anticipate efectuate în acel an.
(8^1) În cazul
contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu
Standardele internaționale de raportare financiară, plățile
anticipate trimestriale se efectuează în sumă de o pătrime din
impozitul pe profit aferent anului precedent determinat potrivit alin. (8),
fără a lua în calcul influența ce provine din aplicarea
prevederilorart. 19^3, inclusiv
pentru anii fiscali în care se deduc sumele evidențiate în soldul debitor
al contului rezultatul reportat din provizioane specifice.
(9) Prin
excepţie de la prevederile alin. (8), contribuabilii care aplică
sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut
la alin. (2) şi care, în primul an al perioadei obligatorii prevăzute
de alin. (3), înregistrează pierdere fiscală efectuează
plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei
rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al
perioadei pentru care se efectuează plata anticipată.
(10) În cazul
contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a
impozitului pe profit prevăzut la alin. (2) şi care, în anul
precedent, au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform
legii, iar în anul pentru care se calculează şi se efectuează plăţile
anticipate nu mai beneficiază de facilităţile fiscale
respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se
determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit
determinat conform declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul
precedent, luându-se în calcul şi impozitul pe profit scutit.
(11) În cazul
următoarelor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii,
contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a
impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate
trimestrial, stabilesc impozitul pe profit pentru anul precedent, ca bază
de determinare a plăţilor anticipate, potrivit următoarelor
reguli:
a) contribuabilii
care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice române, începând
cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte, potrivit
legii, însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul
precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte
societăţi cedente;
b) contribuabilii
înfiinţaţi prin fuziunea a două sau mai multe persoane juridice
române însumează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de
societăţile cedente. În situaţia în care toate
societăţile cedente înregistrează pierdere fiscală în anul
precedent, contribuabilii nou-înfiinţaţi determină
plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) şi (9);
c) contribuabilii
înfiinţaţi prin divizarea unei persoane juridice române împart
impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă
proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate, conform
proiectului întocmit potrivit legii. În situaţia în care societatea
cedentă înregistrează pierdere fiscală în anul precedent,
contribuabilii nou-înfiinţaţi determină plăţile
anticipate potrivit prevederilor alin. (7) şi (9);
d) contribuabilii
care primesc active şi pasive prin operaţiuni de divizare a unei
persoane juridice române, începând cu trimestrul în care operaţiunile
respective produc efecte, potrivit legii, însumează impozitul pe profit
datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat
pentru anul precedent de societatea cedentă, recalculat proporţional
cu valoarea activelor şi pasivelor transferate, conform proiectului
întocmit potrivit legii;
e) contribuabilii
care transferă, potrivit legii, o parte din patrimoniu uneia sau mai
multor societăţi beneficiare, începând cu trimestrul în care
operaţiunile respective produc efecte, potrivit legii, recalculează
impozitul pe profit datorat pentru anul precedent proporţional cu valoarea
activelor şi pasivelor menţinute de către persoana juridică
care transferă activele.
(12) În cazul
contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a
impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate
trimestrial, şi care în cursul anului devin sedii permanente ale
persoanelor juridice străine ca urmare a operaţiunilor prevăzute
la art. 27^1, începând
cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte, potrivit
legii, aplică următoarele reguli pentru determinarea
plăţilor anticipate datorate:
a) în cazul
fuziunii prin absorbţie, sediul permanent determină plăţile
anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de
către societatea cedentă;
b) în cazul
divizării, divizării parţiale şi transferului de active,
sediile permanente determină plăţile anticipate în baza
impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă,
recalculat pentru fiecare sediu permanent, proporţional cu valoarea
activelor şi pasivelor transferate, potrivit legii. Societăţile
cedente care nu încetează să existe în urma efectuării unei
astfel de operaţiuni, începând cu trimestrul în care operaţiunile
respective produc efecte, potrivit legii, ajustează plăţile
anticipate datorate potrivit regulilor prevăzute la alin. (11) lit. e).
(13) Contribuabilii
care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe
profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial,
implicaţi în operaţiuni transfrontaliere, altele decât cele
prevăzute la alin. (12), aplică următoarele reguli în vederea
determinării impozitului pe profit pentru anul precedent, în baza
căruia se determină plăţile anticipate:
a) în cazul
contribuabililor care absorb una sau mai multe persoane juridice străine,
începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte,
potrivit legii, impozitul pe profit pentru anul precedent, în baza căruia
se determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit
datorat de societatea absorbantă în anul fiscal precedent celui în care se
realizează operaţiunea;
b) contribuabilii
care absorb cel puţin o persoană juridică română şi
cel puţin o persoană juridică străină, începând cu
trimestrul în care operaţiunea respectivă produce efecte, potrivit
legii, însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul
precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte
societăţi române cedente;
c) contribuabilii
înfiinţaţi prin fuziunea uneia sau mai multor persoane juridice
române cu una sau mai multe persoane juridice străine însumează
impozitul pe profit datorat de societăţile române cedente. În
situaţia în care toate societăţile cedente române
înregistrează pierdere fiscală în anul precedent, contribuabilul
nou-înfiinţat determină plăţile anticipate potrivit
prevederilor alin. (7) şi (9).
(13^1) Contribuabilii
care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (3), pentru
primul an fiscal modificat, aplică şi următoarele reguli de
declarare şi plată a impozitului pe profit:
a) contribuabilii
care declară şi plătesc impozitul pe profit trimestrial şi
pentru care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia
lună a trimestrului calendaristic, prima lună, respectiv primele
două luni ale trimestrului calendaristic respectiv, vor constitui un
trimestru, pentru care contribuabilul are obligaţia declarării
şi plăţii impozitului pe profit, până la data de 25 inclusiv
a primei luni următoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv.
Aceste prevederi se aplică şi în cazul în care anul fiscal modificat
începe în a doua, respectiv în a treia lună a trimestrului IV al anului
calendaristic;
b) contribuabilii
care declară şi plătesc impozitul pe profit anual, cu
plăţi anticipate efectuate trimestrial, pentru anul fiscal modificat
continuă efectuarea plăţilor anticipate la nivelul celor
stabilite înainte de modificare; în cazul în care anul fiscal modificat începe
în a doua, respectiv în a treia lună a trimestrului calendaristic, prima
lună, respectiv primele două luni ale trimestrului calendaristic
respectiv, vor constitui un trimestru pentru care contribuabilul are
obligaţia declarării şi efectuării plăţilor
anticipate, în sumă de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul
precedent, pentru fiecare lună a trimestrului, până la data de 25
inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului calendaristic
respectiv. Aceste prevederi se aplică şi în cazul în care anul fiscal
modificat începe în a doua, respectiv în a treia lună a trimestrului IV al
anului calendaristic. Norme metodologice
(14) Persoanele
juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit
legii, au obligația să depună declarația anuală de
impozit pe profit și să plătească impozitul până la
data depunerii situațiilor financiare la organul fiscal competent din
subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
(15) Persoanele
juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără
lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de
impozit pe profit şi să plătească impozitul până la
închiderea perioadei impozabile.
(16) Obligaţiile
fiscale reglementate de prezentul titlu sunt venituri ale bugetului de stat.
(17) Prin
excepţie de la prevederile alin. (16), impozitul pe profit,
dobânzile/majorările de întârziere şi amenzile datorate de regiile
autonome din subordinea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene,
precum şi cele datorate de societăţile comerciale în care
consiliile locale şi/sau judeţene sunt acţionari majoritari,
care realizează proiecte cu asistenţă financiară din partea
Uniunii Europene sau a altor organisme internaţionale, în baza unor
acorduri/contracte de împrumut ratificate, respectiv aprobate prin acte
normative, sunt venituri ale bugetelor locale respective până la
sfârşitul anului fiscal în care se încheie proiectul care face obiectul
acordului/contractului de împrumut. Norme metodologice
(18) Pentru
aplicarea sistemului de declarare şi plată a impozitului pe profit
anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, indicele
preţurilor de consum necesar pentru actualizarea plăţilor
anticipate se comunică, prin ordin al ministrului finanţelor publice,
până la data de 15 aprilie a anului fiscal pentru care se efectuează
plăţile anticipate. Norme metodologice
ART.
35 Depunerea declaraţiei de impozit pe profit
(1) Contribuabilii
au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit
pe profit până la data de 25
martie inclusiv a anului
următor, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 34 alin. (5)
lit. a) şi b), alin. (14) şi (15), care depun declaraţia
anuală de impozit pe profit până la termenele prevăzute în
cadrul acestor alineate.
(2) Contribuabilii
prevăzuţi la art. 13 lit. c)
şi e) au obligaţia de a depune şi declaraţia privind
distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor. Norme metodologice
(3) Contribuabilii
care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (3)
au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit
pe profit şi să plătească impozitul pe profit aferent
anului fiscal respectiv, până la data de 25 a celei de-a treia luni
inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat.
ART.
36 Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende
(1) O
persoană juridică română care distribuie/plăteşte
dividende către o persoană juridică română are
obligaţia să reţină, să declare şi să
plătească impozitul pe dividende reţinut către bugetul de
stat, astfel cum se prevede în prezentul articol.
(2) Impozitul
pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 16%
asupra dividendului brut distribuit/plătit unei persoane juridice române.
(3) Impozitul
pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat
până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care se distribuie/plăteşte
dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite
până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile
financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte
până la data de25
ianuarie a anului următor.
(4) Prevederile
prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o
persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă
beneficiarul dividendelor deţine, la data plăţii dividendelor,
minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o
perioadă neîntreruptă de un an împlinit până la data
plăţii acestora inclusiv. (se aplică pentru dividendele înregistrate de
persoana juridică română/sediul permanent din România al persoanei
juridice străine distribuite de o filială situată într-un stat
membru, respectiv pentru dividendele plătite de o persoană
juridică română unei alte persoane juridice română, după
data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă nr.
102/2013.)
(4^1) Prevederile
prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor
distribuite/plătite de o persoană juridică română:
a) fondurilor
de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;
b) organelor
administraţiei publice care exercită, prin lege, drepturile şi
obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului la acele
persoane juridice române.
(5) Cota de
impozit pe dividende prevăzută la alin. (2) se aplică şi
asupra sumelor distribuite/plătite fondurilor deschise de investiţii,
încadrate astfel, potrivit reglementărilor privind piaţa de capital. Norme metodologice
ART. 37 Pierderi fiscale din
perioadele de scutire
Orice pierdere fiscală netă care apare în
perioada în care contribuabilul a fost scutit de impozitul pe profit poate fi
recuperată din profiturile impozabile viitoare, potrivitart. 26.
Pierderea fiscală netă este diferenţa dintre pierderile fiscale
totale pe perioada de scutire şi profitul impozabil total în aceeaşi
perioadă.
ART.
37^1 Pierderi realizate printr-un sediu permanent din străinătate
(1) Pierderile
realizate printr-un sediu permanent din străinătate, înregistrate
până la data de 31
decembrie 2009 inclusiv, se recuperează potrivit prevederilor în vigoare
până la această dată.
(2) Pentru
anul 2010, pierderile realizate printr-un sediu permanent situat într-un stat
membru al Uniunii Europene, al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau
într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a
dublei impuneri se determină luând în calcul veniturile şi
cheltuielile înregistrate de la începutul anului fiscal.
ART.
38 Dispoziţii tranzitorii
(1) În cazul
persoanelor juridice care au obţinut, înainte de 1 iulie 2003,
certificatul permanent de investitor în zonă defavorizată, scutirea
de impozit pe profitul aferent investiţiilor noi se aplică în
continuare pe perioada existenţei zonei defavorizate. Norme metodologice
(2) Contribuabilii
care au efectuat cheltuieli cu investiţii înainte de 1 iulie 2002,
potrivit Ordonanţei
Guvernului nr. 27/1996 privind
acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau
lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în
Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu
modificările ulterioare, şi care continuă investiţiile
conform ordonanţei menţionate, beneficiază în continuare de
deducerea din profitul impozabil a cheltuielilor distinct evidenţiate,
făcute cu investiţiile respective, fără a depăşidata de 31
decembrie 2006.
(3) Contribuabilii
care îşi desfăşoară activitatea în zona liberă pe
bază de licenţă şi care până la data
de 1 iulie 2002 au realizat investiţii în zona
liberă, în active corporale amortizabile utilizate în industria
prelucrătoare, în valoare de cel puţin 1.000.000 dolari S.U.A.,
beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit, în continuare,
până ladata de 31 decembrie 2006. Dispoziţiile prezentului alineat
nu se mai aplică în situaţia în care survin modificări în
structura acţionariatului contribuabilului. În înţelesul prezentului
alineat, modificare de acţionariat în cazul societăţilor cotate
se consideră a fi o modificare a acţionariatului în proporţie de
mai mult de 25% din numărul acţiunilor, pe parcursul unui an
calendaristic.
(4) Cu
excepţia prevederilor alin. (3), contribuabilii care obţin venituri
din activităţi desfăşurate pe bază de
licenţă într-o zonă liberă au obligaţia de a
plăti impozit pe profit în cotă de 5% pentru profitul impozabil care
corespunde acestor venituri, până la data de 31
decembrie 2004. Norme metodologice
(5) Contribuabilii
care beneficiază de facilităţile prevăzute la alin. (1) -
(4) nu pot beneficia de amortizarea accelerată sau de deducerea
prevăzută la art. 24 alin.
(12).
(6) Unităţile
protejate destinate persoanelor cu handicap, definite prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 102/1999 privind
protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu
handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu
modificările ulterioare, sunt scutite de la plata impozitului pe profit
dacă minimum 75% din sumele obţinute prin scutire se reinvestesc în
vederea achiziţiei de echipament tehnologic, maşini, utilaje, instalaţii
şi/sau pentru amenajarea locurilor de muncă protejate. Scutirea de la
plata impozitului pe profit se aplică până la data
de 31 decembrie 2006.
(7) Contribuabilii
direct implicaţi în producţia de filme cinematografice, înscrişi
ca atare în Registrul cinematografic, beneficiază, până la data
de 31 decembrie 2006, de:
a) scutirea
de la plata impozitului pe profit a cotei-părţi din profitul brut
reinvestit în domeniul cinematografiei;
b) reducerea
impozitului pe profit în proporţie de 20%, în cazul în care se
creează noi locuri de muncă şi se asigură creşterea
numărului scriptic de angajaţi, cu cel puţin 10% faţă
de anul financiar precedent.
(8) Societatea
Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. beneficiază de
scutire de la plata impozitului pe profit până la data
de 31 decembrie 2010, în condiţiile în care profitul
este utilizat exclusiv pentru finanţarea lucrărilor de
investiţii la obiectivul Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă -
Unitatea 2, potrivit legii.
(9) Societatea
Comercială "Automobile Dacia" - S.A. beneficiază de scutire
de la plata impozitului pe profit până la data
de 31 decembrie 2006.
(10) Societatea
Comercială "Sidex" - S.A. beneficiază de scutire de la
plata impozitului pe profit până la data de 31
decembrie 2004.
(11) Compania
Naţională "Aeroportul Internaţional Henri Coandă -
Otopeni" - S.A. beneficiază de scutire de la plata impozitului pe
profit până la data de 31
decembrie 2006.
(12) La
calculul profitului impozabil, următoarele venituri sunt neimpozabile
până la data de 31
decembrie 2006:
a) veniturile
realizate din activităţile desfăşurate pentru obiectivul
Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - Unitatea 2, până la
punerea în funcţiune a acestuia;
b) veniturile
realizate din aplicarea unei invenţii brevetate în România, inclusiv din
fabricarea produsului sau aplicarea procesului, pe o perioadă de 5 ani de
la prima aplicare, calculaţi de la data începerii aplicării şi
cuprinşi în perioada de valabilitate a brevetului, potrivit legii; Norme metodologice
c) veniturile
realizate din practicarea apiculturii.
(13) Pentru
investiţiile directe cu impact semnificativ în economie, realizate
până la data de 31
decembrie 2006, potrivit legii, contribuabilii pot deduce o cotă
suplimentară de 20% din valoarea acestora. Deducerea se calculează în
luna în care se realizează investiţia. În situaţia în care se
realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit
dispoziţiilor art. 26. Pentru
investiţiile realizate se poate calcula amortizare accelerată, cu
excepţia investiţiilor în clădiri. Contribuabilii care
beneficiază de facilităţile prevăzute la prezentul alineat
nu pot aplica prevederile art. 24 alin.
(12).
(14) Facilităţile
fiscale privind impozitul pe profit din actele normative menţionate în
prezentul articol, precum şi cele care decurg din alte acte normative date
în aplicarea acestora rămân în vigoare până la termenele şi în
condiţiile stipulate de acestea.
LISTA
SOCIETĂŢILOR
la care se face referire în art. 27^1 alin. (3) pct. 12 lit. a)
a) societăţile
înfiinţate în baza Reglementării Consiliului nr. 2.157/2001/CE, din 8
octombrie 2001, privind statutul societăţii europene (SE) şi a
Directivei 2001/86/CE a Consiliului, din 8 octombrie 2001, de completare a
Statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea
lucrătorilor şi asociaţiile cooperatiste înfiinţate în baza
Reglementării Consiliului (CE) nr. 1.435/2003, din 22 iulie 2003, privind
Statutul Societăţii Cooperative Europene (SCE) şi a Directivei
Consiliului 2003/72/CE, din 22 iulie 2003, de completare a Statutului
Societăţii Cooperative Europene cu privire la implicarea
angajaţilor;
b) societăţile
înfiinţate în baza legii belgiene, cunoscute ca "société
anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite
par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen",
"société privée a responsabilite limitee"/"besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid", "société cooperative ŕ
responsabilité limitée"/"cooperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid", "société cooperative ŕ responsabilité
illimitée"/"cooperatieve vennootschap met onbeperkte
aansprakelijkheid", "société en nom
collectif"/"vennootschap onder firma", "société en
commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap",
întreprinderi publice ce au adoptat una dintre formele juridice menţionate
mai sus, şi alte societăţi constituite conform legii belgiene,
supuse impozitului pe profit belgian;
c) societăţile
înfiinţate în baza legislaţiei cehe, cunoscute ca "akciova
spolecnost", "spolecnost s rucenim omezenym";
c^1) societăţile
înfiinţate în baza legii croate, cunoscute ca "dionicko
drustvo", "drustvo s ogranicenom odgovornoscu" şi alte
societăţi constituite în conformitate cu legislaţia croată
şi care sunt supuse impozitului pe profit în Croaţia;
d) societăţile
înfiinţate în baza legii daneze, cunoscute ca "aktieselskab"
şi "anpartsselskab"; alte societăţi supuse
impozitării conform legii impozitului pe profit, în măsura în care
venitul lor impozabil este calculat şi impozitat în conformitate cu
regulile generale ale legislaţiei fiscale aplicabile la
"aktieselskaber";
e) societăţile
înfiinţate în baza legii germane, cunoscute ca
"Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien",
"Gesellschaft mit beschrankter Haftung", "Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft",
"Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des offentlichen
Rechts", şi alte societăţi constituite conform legii
germane, supuse impozitului pe profit german;
f) societăţile
înfiinţate în baza legii estoniene ca "taisuhing",
"usaldusuhing", "osauhing", "aktsiaselts",
"tulundusuhistu";
g) societăţile
înfiinţate în baza legii greceşti, cunoscute ca "anonume
etaireia", "etaireia periorismenes eutuns (E.P.E.)";
h) societăţile
înfiinţate în baza legii spaniole, cunoscute ca "sociedad
anonima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad
de responsabilidad limitada", organisme de drept public care
funcţionează în baza legii private;
i) societăţile
înfiinţate în baza legii franceze, cunoscute ca "société anonyme",
" société en commandite par actions", " société ŕ responsabilité
limitée", " sociétés par actions simplifiées", " sociétés
d'assurances mutuelles", "caisses d'epargne et de prévoyance",
" sociétés civiles", care sunt automat supuse impozitului pe profit,
"cooperatives", "unions de cooperatives", întreprinderi
publice industriale şi comerciale şi alte societăţi
constituite conform legii franceze, supuse impozitului pe profit francez;
j) societăţile
înfiinţate sau existente în baza legii irlandeze, organisme
înfiinţate pe baza legii asociaţiilor industriale şi de
aprovizionare, societăţi de construcţii, înfiinţate pe baza
legii asociaţiilor de construcţii, şi trusturile bancare de
economii, înfiinţate pe baza legii trusturilor bancare de economii, 1989;
k) societăţile
înfiinţate în baza legii italiene, cunoscute ca "societa per
azioni", "societa in accomandita per azioni", "societa a
responsibilita limitata", "societa cooperative", "societa
di mutua assircurazione" şi entităţi publice şi
private a căror activitate este în întregime sau în principal
comercială;
l) societăţile
înfiinţate în baza legii cipriote ca "etaireies", supuse
impozitului pe profit;
m) societăţile
înfiinţate în baza legii letone, cunoscute ca "akciju
sabiedriba", "sabiedriba ar ierobezotu atbildibu";
n) societăţile
înfiinţate în baza legii lituaniene;
o) societăţile
înfiinţate în baza legii statului Luxemburg, cunoscute ca " société
anonyme", " société en commandite par actions", " société a
responsabilite limitee", " société cooperative", " société
cooperative organisee comme une société anonyme", "association
d'assurances mutuelles", "association d'epargne-pension",
"entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l'Etat, des
communes, des syndicats de communes, des etablissements publics et des autres
personnes morales de droit public", şi alte societăţi
constituite în baza legii luxemburgheze, supuse impozitului pe profit
luxemburghez;
p) societăţile
înfiinţate în baza legii ungare, cunoscute ca "kozkereseti
tarsasag", "beteti tarsasag", "kozos vallalat",
"korlatolt felelossegu tarsasag", "reszvenytarsasag",
"egyesules", "kozhasznu tarsasag", "szovetkezet";
q) societăţile
înfiinţate în baza legii malteze, cunoscute ca "Kumpaniji ta'
Responsabilita Limitata", "Socjetajiet en commandite li l-kapital
taghhom maqsum f'azzjonijiet";
r) societăţile
înfiinţate în baza legii olandeze, cunoscute ca "naamloze
vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid", "Open commanditaire vennootschap",
"Cooperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij",
"Fonds voor gemene rekening", "Vereniging op cooperatieve
grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar
of kredietinstelling optreedt", şi alte societăţi
constituite în baza legii olandeze şi supuse impozitului pe profit
olandez;
s) societăţile
înfiinţate în baza legii austriece, cunoscute ca
"Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschrankter
Haftung", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften";
ş) societăţile
înfiinţate în baza legii poloneze, cunoscute ca "spolka
akcyjna", "spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia";
t) societăţile
comerciale sau societăţile de drept civil ce au formă
comercială, precum şi alte entităţi a căror activitate
este de natură comercială sau industrială, înregistrate potrivit
legii portugheze;
ţ) societăţile
înfiinţate în baza legii slovene, cunoscute ca "delniska
druzba", "komanditna druzba', "druzba z omejeno
odgovornostjo";
u) societăţile
înfiinţate în baza legislaţiei slovace, cunoscute ca "akciova
spolocnost", "spolocnost' s rucenim obmedzenym",
"komanditna spolocnost";
v) societăţile
înfiinţate în baza legii finlandeze, cunoscute ca
"osakeyhtio/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag",
"saastopankki/sparbank' and 'vakuutusyhtio/forsakringsbolag";
w) societăţile
înfiinţate în baza legii suedeze, cunoscute ca "aktiebolag",
"forsakringsaktiebolag", "ekonomiska foreningar",
"sparbanker", "omsesidiga forsakringsbolag";
x) societăţile
înfiinţate în baza legii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord.
Extras din OUG 109/2009: ART. V. Declararea, stabilirea
şi plata impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice înainte
de 1 ianuarie 2010 se face în conformitate cu legislaţia în vigoare pânăla această dată.
Următoarele persoane
datorează plata impozitului conform prezentului titlu şi sunt numite
în continuare contribuabili:
a) persoanele
fizice rezidente;
b) persoanele
fizice nerezidente care desfăşoară o activitate
independentă prin intermediul unui sediu permanent în România;
c) persoanele
fizice nerezidente care desfăşoară activităţi
dependente în România;
d) persoanele
fizice nerezidente care obţin venituri prevăzute la art. 89.
ART. 40 Sfera de cuprindere a
impozitului
(1) Impozitul
prevăzut în prezentul titlu, denumit în continuare impozit pe venit, se aplică
următoarelor venituri:
a) în cazul
persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor
obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara
României;
b) în cazul
persoanelor fizice rezidente, altele decât cele prevăzute la lit. a),
veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi
din afara României, începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic
următor anului în care aceştia devin rezidenţi în România;
c) în cazul
persoanelor fizice nerezidente, care desfăşoară activitate
independentă prin intermediul unui sediu permanent în România, venitului
net atribuibil sediului permanent;
d) în cazul
persoanelor fizice nerezidente, care desfăşoară activitate
dependentă în România, venitului salarial net din această activitate
dependentă;
e) în cazul
persoanelor fizice nerezidente, care obţin veniturile prevăzute la art. 39 lit. d),
venitului determinat conform regulilor prevăzute în prezentul titlu, ce
corespund categoriei respective de venit.
(2) Persoanele
fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă
prevăzute la art. 7 alin. (1)
pct. 23 lit. b) sau c) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile
obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara
României, începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor
anului în care aceştia devin rezidenţi în România.
(3) Fac
excepţie de la prevederile alin. (2) persoanele fizice care dovedesc
că sunt rezidenţi ai unor state cu care România are încheiate
convenţii de evitare a dublei impuneri, cărora le sunt aplicabile
prevederile convenţiilor.
(4) În cursul
anului calendaristic în care persoanele fizice nerezidente, cu excepţia
celor menţionate la art. 40 alin. (3),
îndeplinesc condiţiile de rezidenţă prevăzute laart. 7 alin. (1)
pct. 23 lit. b) sau c) sunt supuse impozitului numai pentru veniturile
obţinute din România.
(5) O
persoană este considerată rezident sau nerezident pentru întregul an
calendaristic, nefiind permisă schimbarea rezidenţei pe parcursul
anului calendaristic.
(6) Rezidenţii
statelor cu care România are încheiate convenţii de evitare a dublei
impuneri trebuie să îşi dovedească rezidenţa fiscală
printr-un certificat de rezidenţă emis de către autoritatea
fiscală competentă din statul străin sau printr-un alt document
eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are
atribuţii în domeniul certificării rezidenţei conform
legislaţiei interne a acelui stat. Acest certificat/document este valabil
pentru anul/anii pentru care este emis.
(7) Persoana
fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care
dovedeşte schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România nu are
încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, este obligată
în continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice
sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru anul
calendaristic în care are loc schimbarea rezidenţei, precum şi în
următorii 3 ani calendaristici.
ART. 41 Categorii de venituri
supuse impozitului pe venit
Categoriile de venituri supuse
impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt
următoarele:
a) venituri
din activităţi independente, definite conform art. 46;
b) venituri
din salarii, definite conform art. 55;
c) venituri
din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 61;
d) venituri
din investiţii, definite conform art. 65;
e) venituri
din pensii, definite conform art. 68;
f) venituri
din activităţi agricole, silvicultură
şi piscicultură, definite
conform art. 71;
g) venituri
din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 75;
h) venituri
din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 77^1;
i) venituri
din alte surse, definite conform art. 78 şi art. 79^1.
În înţelesul impozitului
pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile:
a) ajutoarele,
indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie
specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale
de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri
publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele
de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia
indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Nu sunt
venituri impozabile indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate,
creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii; Norme metodologice
a^1) veniturile
realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor prin
centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul
programelor naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte
fonduri publice;
b) sumele
încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri, sume
asigurate, precum şi orice alte drepturi, cu excepţia
câştigurilor primite de la societăţile de asigurări ca
urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi, cu ocazia
tragerilor de amortizare. Nu sunt venituri impozabile despăgubirile în
bani sau în natură primite de către o persoană fizică ca
urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv
despăgubirile reprezentând daunele morale; Norme metodologice
b^1) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză
de utilitate publică, conform legii;
c) sumele
primite drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a
calamităţilor naturale, precum şi pentru cazurile de
invaliditate sau deces, conform legii;Norme metodologice
d) pensiile
pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de
război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi
în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, altele decât pensiile
plătite din fonduri constituite prin contribuţii obligatorii la un
sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii
facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat;
e) ***
Abrogat;
f) sumele sau
bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat;
g) veniturile
primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor
imobile şi mobile din patrimoniul personal, altele decât câştigurile
din transferul titlurilor de valoare, precum şi altele decât cele definite
la cap. VIII^1. Sunt considerate bunuri mobile la momentul
înstrăinării şi bunurile valorificate prin centrele de
colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul Programelor naţionale
finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice; Norme metodologice
h) drepturile
în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu
termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de
învăţământ din sectorul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională şi
persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi
soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
i) bursele
primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare
sau perfecţionare în cadru instituţionalizat; Norme metodologice
j) sumele sau
bunurile primite cu titlu de moştenire ori donaţie. Pentru
proprietăţile imobiliare, în cazul moştenirilor şi
donaţiilor se aplică reglementările prevăzute la art. 77^1 alin. (2)
şi (3);
k) ***
Abrogat.
l) veniturile
primite de membrii misiunilor diplomatice şi ai posturilor consulare
pentru activităţile desfăşurate în România în calitatea lor
oficială, în condiţii de reciprocitate, în virtutea regulilor
generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor unor acorduri
speciale la care România este parte;
m) veniturile
nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor
consulare şi institutelor culturale ale României amplasate în
străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
n) veniturile
primite de oficialii organismelor şi organizaţiilor
internaţionale din activităţile desfăşurate în România
în calitatea lor oficială, cu condiţia ca poziţia acestora, de
oficial, să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe;
o) veniturile
primite de cetăţeni străini pentru activitatea de
consultanţă desfăşurată în România, în conformitate cu
acordurile de finanţare nerambursabilă încheiate de România cu alte
state, cu organisme internaţionale şi organizaţii
neguvernamentale;
p) veniturile
primite de cetăţeni străini pentru activităţi
desfăşurate în România, în calitate de corespondenţi de
presă, cu condiţia reciprocităţii acordate
cetăţenilor români pentru venituri din astfel de activităţi
şi cu condiţia ca poziţia acestor persoane să fie confirmată
de Ministerul Afacerilor Externe;
q) sumele
reprezentând diferenţa de dobândă subvenţionată pentru
creditele primite în conformitate cu legislaţia în vigoare;
r) subvenţiile
primite pentru achiziţionarea de bunuri, dacă subvenţiile sunt
acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
s) veniturile
reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură primite de persoanele
cu handicap, veteranii de război, invalizii şi văduvele de
război, accidentaţii de război în afara serviciului ordonat,
persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, cele deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, urmaşii eroilor-martiri, răniţilor,
luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, precum
şi persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945; Norme metodologice
t) premiile
obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele mondiale, europene
şi la jocurile olimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele
şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor,
tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi în
legislaţia în materie, în vederea realizării obiectivelor de
înaltă performanţă: clasarea pe podiumul de premiere la
campionatele europene, campionatele mondiale şi jocurile olimpice, precum
şi calificarea şi participarea la turneele finale ale campionatelor
mondiale şi europene, prima grupă valorică, precum şi la
jocurile olimpice, în cazul jocurilor sportive. Nu sunt venituri impozabile
primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor,
antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi
de legislaţia în materie, în vederea pregătirii şi
participării la competiţiile internaţionale oficiale ale
loturilor reprezentative ale României; Norme metodologice
u) premiile
şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport şi
altele asemenea, obţinute de elevi şi studenţi în cadrul
competiţiilor interne şi internaţionale, inclusiv elevi şi
studenţi nerezidenţi în cadrul competiţiilor desfăşurate
în România; Norme metodologice
v) prima de
stat acordată pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv
pentru domeniul locativ, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit
şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 227/2007;
x) alte
venituri care nu sunt impozabile, aşa cum sunt precizate la fiecare
categorie de venit.
ART.
42^1 Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operaţiunea de
fiducie (în
vigoare de la data intrării în vigoare a L287/2009 privind codul civil)
(1) Transferul
de la constituitor la fiduciar al masei patrimoniale fiduciare nu
generează venituri impozabile, în înţelesul prezentului titlu, la
momentul transferului, pentru părţile implicate, respectiv
constituitor şi fiduciar, în cazul în care părţile respective
sunt contribuabili potrivit titlului III.
(2) Remuneraţia
fiduciarului contribuabil potrivit titlului III, notar public sau avocat,
primită pentru administrarea masei patrimoniale constituie, în
înţelesul prezentului titlu, venit din activitatea adiacentă şi
se supune impunerii cumulat cu veniturile din activitatea
desfăşurată de notar sau avocat, potrivit prevederilor cap. II
«Venituri din activităţi independente».
(3) Tratamentul
fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de
către fiduciar, altele decât remuneraţia fiduciarului, se
stabileşte în funcţie de natura venitului respectiv şi se supune
impunerii potrivit regulilor proprii fiecărei categorii de venituri. La
determinarea venitului impozabil nu se deduc pierderile fiscale ale
constituitorului, acestea reprezentând pierderi definitive. În cazul în care
constituitorul este contribuabil potrivit titlului III, obligaţiile
fiscale ale acestuia în legătură cu masa patrimonială
administrată vor fi îndeplinite de fiduciar.
(4) Venitul
realizat în bani şi în natură de beneficiarul persoană
fizică la transferul masei patrimoniale de la fiduciar se supune impunerii
potrivit prevederilor cap. IX «Venituri din alte surse». Fac excepţie
veniturile realizate de beneficiar din transferul masei patrimoniale în
situaţia în care acesta este constituitorul, caz în care veniturile
respective sunt neimpozabile. Obligaţia evaluării veniturilor
realizate, la preţul stabilit prin expertiză tehnică, la locul şi
la data primirii acestora, revine fiduciarului. Pierderile fiscale înregistrate
din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar reprezintă
pierderi definitive şi nu se deduc la determinarea venitului impozabil
pentru beneficiar ulterior transferului masei patrimoniale de la fiduciar la
beneficiarul persoană fizică.
(1) Cota de
impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil
corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru
determinarea impozitului pe veniturile din:
a) activităţi
independente;
b) salarii;
c) cedarea
folosinţei bunurilor;
d) investiţii;
e) pensii;
f) activităţi
agricole, silvicultură şi piscicultură;
g) premii;
h) alte
surse.
(2) Fac
excepţie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute
expres pentru categoriile de venituri cuprinse în titlul III.
(1) Perioada
impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.
(2) Prin
excepţie de la prevederile alin. (1), perioada impozabilă este
inferioară anului calendaristic, în situaţia în care decesul
contribuabilului survine în cursul anului.
ART. 45 Stabilirea deducerilor
personale şi a sumelor fixe
(1) Deducerea
personală, precum şi celelalte sume fixe, exprimate în lei, se
stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(2) Sumele
sunt calculate prin rotunjire la zece lei, în sensul că fracţiunile
sub 10 lei se majorează la 10 lei.
ART. 46 Definirea veniturilor
din activităţi independente
(1) Veniturile
din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile
din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate
intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de
asociere, inclusiv din activităţi adiacente.
(2) Sunt
considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale
contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele
prevăzute la alin. (3), precum şi din practicarea unei meserii.
(3) Constituie
venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea
profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal,
expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori
mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în
mod independent, în condiţiile legii.
(4) Veniturile
din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate
intelectuală provin din brevete de invenţie, desene şi modele,
mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice,
know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor
şi altele asemenea.
Veniturile din activităţi independente, realizate în mod
individual şi/sau într-o formă de asociere, de către persoanele
fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.
ART. 48 Reguli generale de
stabilire a venitului net anual din activităţi independente,
determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
(1) Venitul
net anual din activităţi independente se determină în sistem
real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul
brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de
venituri cu excepţia situaţiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 49 şi 50.
(2) Venitul
brut cuprinde:
a) sumele
încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din
desfăşurarea activităţii;
b) veniturile
sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe
utilizate în legătură cu o activitate independentă;
c) câştigurile
din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate
independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după
încetarea definitivă a activităţii;
d) veniturile
din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau
de a nu concura cu o altă persoană;
e) veniturile
din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în
legătură cu o activitate independentă;
f) veniturile
înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate
de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.
(3) Nu sunt
considerate venituri brute:
a) aporturile
în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la
începerea unei activităţi sau în cursul desfăşurării
acesteia;
b) sumele
primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane
fizice sau juridice;
c) sumele
primite ca despăgubiri;
d) sumele sau
bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii.
(4) Condiţiile
generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente
veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:
a) să
fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul
realizării venitului, justificate prin documente;
b) să
fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul
căruia au fost plătite;
c) să
respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II,
după caz;
c^1) să
respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii
în mijloace fixe pentru cabinetele medicale, în conformitate cu prevederile art. 24 alin.
(16).
d) cheltuielile
cu primele de asigurare să fie efectuate pentru:
1. active corporale sau
necorporale din patrimoniul afacerii;
2. activele ce servesc ca
garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea
activităţii pentru care este autorizat contribuabilul;
3. prime de asigurare pentru
asigurarea de risc profesional;
4. persoane care obţin venituri din salarii,
potrivit prevederilor capitolului 3 din
prezentul titlu, cu condiţia impozitării sumei reprezentând prima de
asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plăţii de către
suportator.
e) să
fie efectuate pentru salariaţi pe perioada delegării şi
detaşării în altă localitate, în ţară şi în
străinătate, în interesul serviciului, reprezentând
indemnizaţiile plătite acestora, precum şi cheltuielile de
transport şi cazare.
(5) Următoarele
cheltuieli sunt deductibile limitat:
a) cheltuielile
de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private,
efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul
determinată conform alin. (6);
b) cheltuielile
de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată
conform alin. (6);
c) ***
Abrogat;
d) cheltuielile
sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la
2% la fondul de salarii realizat anual;
e) pierderile
privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în
materie;
f) cheltuielile
reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;
f^1) cheltuielile
reprezentând tichetele de vacanţă acordate de angajatori, potrivit
legii;
g) contribuţiile
efectuate în numele angajaţilor la fondurile de pensii facultative, în
conformitate cu legislaţia în materie, precum şi cele la schemele de
pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind
pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,
efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre
ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în
limita echivalentului în lei a 400 de euro pentru fiecare participant, într-un
an fiscal;
h) prima de
asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita
echivalentului în lei a 250 euro anual pentru o persoană;
i) cheltuielile
efectuate pentru activitatea independentă, cât şi în scopul personal
al contribuabilului sau asociaţilor sunt deductibile numai pentru partea
de cheltuială care este aferentă activităţii independente;
j) cheltuielile
reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi
contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă
şi boli profesionale, potrivit legii;
k) dobânzi
aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decât
instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu
titlu profesional, utilizate în desfăşurarea activităţii,
pe baza contractului încheiat între părţi, în limita nivelului
dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, pentru
împrumuturile în lei, în vigoare la data restituirii împrumutului, şi,
respectiv, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută,
prevăzută la art. 23 alin. (5)
lit. b);
l) cheltuielile
efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing - în cazul
contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea
şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în
conformitate cu prevederile privind operaţiunile de leasing şi
societăţile de leasing;
m) cotizaţii
plătite la asociaţiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul
determinată conform alin. (6);
n) cheltuielile
reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit
legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în
limita a 5% din venitul brut realizat.
(6) Baza de
calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi
cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat,
pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaţiile
plătite la asociaţiile profesionale.
(7) Nu sunt
cheltuieli deductibile:
a) sumele sau
bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
b) cheltuielile
corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află
pe teritoriul României sau în străinătate;
c) impozitul
pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul
realizat în străinătate;
d) cheltuielile
cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. d)
şi la alin. (5) lit. h);
e) donaţii
de orice fel;
f) amenzile,
confiscările, dobânzile, penalităţile de întârziere şi
penalităţile datorate autorităţilor române şi
străine, potrivit prevederilor legale, altele decât cele plătite
conform clauzelor din contractele comerciale;
g) ratele
aferente creditelor angajate;
h) ***
Abrogat.
i) cheltuielile
de achiziţionare sau de fabricare a bunurilor şi a drepturilor
amortizabile din Registrul-inventar;
j) cheltuielile
privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate şi
neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliţă de
asigurare;
k) sumele sau
valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării
dispoziţiilor legale în vigoare;
l) impozitul
pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de
venit;
l^1) 50% din
cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate
exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a
căror masă totală maximă autorizată nu
depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de 9 scaune de
pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau
în folosinţă. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru
situațiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre
următoarele categorii:
1. vehiculele utilizate
exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi
protecţie şi servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de
agenţii de vânzări şi de achiziţii;
3. vehiculele utilizate
pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de
taximetrie;
4. vehiculele utilizate
pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea
către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de
şoferi;
5. vehiculele utilizate ca
mărfuri în scop comercial.
Cheltuielile care intră
sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind
amortizarea.
În cazul vehiculelor rutiere
motorizate, aflate în proprietate sau în folosinţă, care nu fac
obiectul limitării deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile
generale de deducere.
Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte
prin norme;
m) alte sume prevăzute prin legislaţia în vigoare.
(8) Contribuabilii
pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au
obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală,
în vederea stabilirii venitului net anual.
(9) Modelul
şi conţinutul Registrului de evidenţă fiscală vor fi
aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
ART. 49 Stabilirea venitului
net anual pe baza normelor de venit
(1) În cazul
contribuabililor care realizează venituri comerciale definite la art. 46 alin.(2)
venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul
desfăşurării activităţii.
(2) Ministerul
Finanțelor Publice elaborează nomenclatorul activităților
pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit,
care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în
conformitate cu activitățile din Clasificarea activităților
din economia națională — CAEN, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Direcțiile
generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului
București au următoarele obligații:
a) stabilirea
nivelului normelor de venit;
b) publicarea
acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care
urmează a se aplica.
(2^1) Norma de
venit pentru fiecare activitate independentă desfăşurată de
contribuabil care generează venit comercial nu poate fi mai mică
decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în
plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12.
Prevederile prezentului
alineat se aplică şi în cazul în care activitatea se
desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate
juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru
asociat.
(3) La
stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin
înmulţirea cu 12 a salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, reprezintă venitul net anual înainte de aplicarea
criteriilor.
Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de
către direcţiile generale regionale ale finanţelor
publice sunt cele prevăzute în normele metodologice.
(4) În cazul
în care un contribuabil desfăşoară o activitate
independentă, care generează venituri comerciale, pe perioade mai
mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi
se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic
în care a fost desfăşurată activitatea respectivă.
(5) Dacă
un contribuabil desfăşoară două sau mai multe
activităţi care generează venituri comerciale, venitul net din
aceste activităţi se stabileşte prin însumarea nivelului
normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi.
(6) În cazul
în care un contribuabil desfăşoară o activitate desemnată
conform alin. (2) şi o altă activitate independentă, venitul net
anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate,
potrivit prevederilor art. 48.
(7) ***
Abrogat.
(8) Contribuabilii
care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se
determină pe bază de norme de venit au obligaţia să
completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de
evidenţă fiscală şi nu au obligaţii privind
evidenţa contabilă.
(9) Contribuabilii
pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit
și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai
mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul
fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în
sistem real. Această categorie de contribuabili are obligația să
completeze corespunzător și să depună declarația
privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie
inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului
în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de
Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal.Norme metodologice
ART. 50 Stabilirea venitului
net anual din drepturile de proprietate intelectuală
(1) Venitul
net din drepturile de proprietate intelectuală se stabileşte prin
scăderea din venitul brut a următoarelor cheltuieli:
a) o cheltuială
deductibilă egală cu 20% din venitul brut;
b) contribuţiile
sociale obligatorii plătite.
(2) În cazul
veniturilor provenind din crearea unor lucrări de artă
monumentală, venitul net se stabileşte prin deducerea din venitul
brut a următoarelor cheltuieli:
a) o
cheltuială deductibilă egală cu 25% din venitul brut;
b) contribuţiile
sociale obligatorii plătite.
(3) În cazul
exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate
intelectuală, precum şi în cazul remuneraţiei reprezentând
dreptul de suită şi al remuneraţiei compensatorii pentru copia
privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut
a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor
plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea
cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la alin. (1) şi (2). . Norme metodologice
(4) Pentru
determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală,
contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul
de evidenţă fiscală sau îşi îndeplinesc obligaţiile
declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit.
Contribuabilii care îşi îndeplinesc obligaţiile declarative direct pe
baza documentelor emise de plătitorul de venit au obligaţia să
arhiveze şi să păstreze documentele justificative cel puţin
în limita termenului de prescripţie prevăzut de lege şi nu au
obligaţii privind evidenţa contabilă. Norme metodologice
ART. 51 Opţiunea de a
stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitate
(1) Contribuabilii
care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe
bază de norme de venit, precum şi cei care obţin venituri din
drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru
determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 48.
(2) Opţiunea
de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate,
potrivit prevederilor art. 48, este obligatorie pentru contribuabil pe o
perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră
reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu
solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea
corespunzătoare a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit
şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de
31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani.
(3) Opțiunea
pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin
completarea declarației privind venitul estimat/norma de venit cu
informații privind determinarea venitului net anual în sistem real și
depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31
ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfășurat activitate
în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea
activității, în cazul contribuabililor care încep activitatea în
cursul anului fiscal. Norme metodologice
ART. 52 Reţinerea la
sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele
venituri din activităţi independente
(1) Pentru
următoarele venituri, plătitorii persoane juridice sau alte
entități care au obligația de a conduce evidență
contabilă au obligația de a calcula, de a reține și de a
vira impozit prin reținere la sursă, reprezentând plăți
anticipate, din veniturile plătite:
a) venituri
din drepturi de proprietate intelectuală;
b) venituri
din activităţi desfăşurate în baza
contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum
şi a contractelor de agent. Fac excepție veniturile din
activităţi desfăşurate în baza
contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil
obţinute de contribuabilii care desfășoară
activităţi economice în mod independent sau exercită profesii
libere şi sunt înregistrați fiscal potrivit legislaţiei în
materie;
c) venituri
din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară
și extrajudiciară;
d) venitul
obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană
juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o
persoană juridică.
(2) Impozitul
ce trebuie reținut se stabilește după cum urmează:
a) în cazul
veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a)—c), aplicând o cotă de
impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contribuțiile sociale
obligatorii reținute la sursă potrivit titlului IX^2;
b) în cazul
veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d), aplicând cota de impunere
prevăzută pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la
veniturile ce revin persoanei fizice din asociere.
(3) Impozitul
ce trebuie reținut se virează la bugetul de stat până la data de
25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu
excepția impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit.
d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV^1.
(4) Plătitorii
de venituri prevăzuți la alin. (1) nu au obligaţia
calculării, reținerii la sursă şi virării impozitului
reprezentând plata anticipată din veniturile plăţite dacă
efectuează plăţi către:
a) asocierile
fără personalitate juridică, precum şi persoanele juridice
care organizează şi conduc contabilitate proprie, potrivit legii,
pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat,
pentru venitul său propriu;
b) persoanele
fizice, plăţile efectuate de plătitorii de venituri de la alin.
(1) reprezentând venituri realizate de persoanele fizice din cedarea
folosinței bunurilor din patrimoniul afacerii.
ART.
52^1 Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri
din activităţi independente
(1) Contribuabilii
care realizează venituri din activitățile menționate la art. 52 alin.
(1) lit. a) - c) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit
final. Opțiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în
momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract și este
aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activității
desfășurate pe baza acestuia.
(2) Impozitul
pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul
plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin
aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.
(3) Impozitul
calculat şi reţinut reprezintă impozit final.
(4) Impozitul
astfel reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
ART.
53 Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi
independente
(1) Contribuabilii
care realizează venituri din activități independente au
obligația să efectueze plăți anticipate în contul
impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu
excepția veniturilor prevăzute la art. 52, pentru
care plata anticipată se efectuează prin reținere la sursă
sau pentru care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 52^1.
(2) Impozitul
reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile
obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din
patrimoniul afacerii, prevăzute laart. 78 alin. (1)
lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat
de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o
formă de asociere, venituri din activităţi independente
determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit
prevederilor art. 48. Plăţile anticipate vor fi luate în calcul la
definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent.
ART. 54 Impozitarea venitului
net din activităţi independente
Venitul net din activităţi independente se
impozitează potrivit prevederilor capitolul 10 din
prezentul titlu.
ART. 55 Definirea veniturilor
din salarii
(1) Sunt
considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în
natură obţinute de o persoană fizică ce
desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de
muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de
perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care
ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate
temporară de muncă.
(2) Regulile
de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi
următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:
a) indemnizaţiile
din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de
demnitate publică, stabilite potrivit legii;
b) indemnizaţii
din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii
alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
c) drepturile
de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile
şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;
d) indemnizaţia
lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite
administratorilor la companii/societăţi naţionale,
societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a
administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi
la regiile autonome;
d^1) remuneraţia
obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform
prevederilor legii societăţilor comerciale;
d^2) remuneraţia
primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte
persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari;
e) sumele
primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite
prin subscripţie publică;
f) sumele
primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor,
în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai
consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori;
g) sumele
primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
h) indemnizaţia
lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia
de asigurări sociale;
i) indemnizaţia
şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi
pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate,
în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru
partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit
prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile
publice. Aceste prevederi se aplică şi în cazul salariaţilor
reprezentanţelor din România ale persoanelor juridice străine;
i^1) indemnizaţiile
şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii
care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe
perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul
serviciului, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit
prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a
angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile
publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;
j) indemnizaţia
administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite
administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului
constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor;
j^1) sume
reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate în
legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de
inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile;
j^2) indemnizaţiile
lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de
neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă;
k) orice alte
sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în
vederea impunerii.
(3) Avantajele,
cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în
legătură cu o activitate menţionată la alin. (1) şi
(2) includ, însă nu sunt limitate la:
a) utilizarea
oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul
afacerii, în scop personal, cu excepţia deplasării pe
distanţă dus-întors de la domiciliu la locul de muncă;
b) cazare,
hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum
şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un preţ mai mic
decât preţul pieţei;
c) împrumuturi
nerambursabile;
d) anularea
unei creanţe a angajatorului asupra angajatului;
e) abonamentele
şi costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop
personal;
f) permise de
călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul
personal;
g) primele de
asigurare plătite de către suportator pentru salariaţii proprii
sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul plăţii primei
respective, altele decât cele obligatorii;
h) tichete-cadou
acordate potrivit legii.
(4) Următoarele
sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în
înţelesul impozitului pe venit:
a) ajutoarele
de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile
proprii ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoarele pentru bolile
grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, veniturile
reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile
oferite salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul de
muncă al salariatului, costul prestaţiilor pentru tratament şi
odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi membrii
de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii
sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.
Cadourile oferite de angajatori
în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui,
zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare
ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu
ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea
cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu
depăşeşte 150 lei.
Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt
impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de
persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi
speciale şi finanţate din buget; Norme metodologice
a^1) ***
Abrogat;
a^2) ***
Abrogat;
b) drepturile
de hrană acordate de angajatori angajaţilor, în conformitate cu
legislaţia în vigoare; Norme metodologice
c) contravaloarea
folosinţei locuinţei de serviciu sau a locuinţei din incinta
unităţii, potrivit repartiţiei de serviciu, numirii conform
legii sau specificităţii activităţii prin cadrul normativ
specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională, precum şi compensarea
diferenţei de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor
speciale; Norme metodologice
d) cazarea
şi contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la dispoziţia
oficialităţilor publice, a angajaţilor consulari şi
diplomatici care lucrează în afara ţării, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
e) contravaloarea
echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi
de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi
materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii,
precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament,
ce se acordă potrivit legislaţiei în vigoare; Norme metodologice
f) contravaloarea
cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care
angajaţii îşi au domiciliul şi localitatea unde se află
locul de muncă al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru
situaţiile în care nu se asigură locuinţă sau nu se suportă
contravaloarea chiriei, conform legii;
g) indemnizaţiile
şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi,
pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate,
în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului,
în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru
personalul din instituţiile publice, precum şi cele primite pentru
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare; Norme metodologice
g^1) indemnizaţiile
şi orice alte sume de aceeaşi natură primite de persoanele
fizice care desfăşoară o activitate în baza unui statut special
prevăzut de lege pe perioada deplasării, respectiv delegării
şi detaşării, în altă localitate, în ţară şi
în străinătate, în limitele prevăzute de actele normative
speciale aplicabile acestora, precum şi cele primite pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare;
g^2) indemnizaţiile
şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii
care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe
perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul
serviciului, în limita nivelului legal stabilit prin hotărâre a Guvernului
pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar
beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar
deplasa în ţara respectivă, precum şi cele primite pentru
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;
h) sumele
primite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de
mutare în interesul serviciului; Norme metodologice
i) indemnizaţiile
de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o
unitate situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în
primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui salariu
de bază la angajare, precum şi indemnizaţiile de instalare
şi mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din
instituţiile publice şi celor care îşi stabilesc domiciliul în
localităţi din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care
îşi au locul de muncă; Norme metodologice
j) ***
Abrogat;
k) ***
Abrogat;
k^1) ***
Abrogat;
l) veniturile
din salarii, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru
calculator; încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru
calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei, al ministrului comunicaţiilor
şi tehnologiei informaţiei şi al ministrului finanţelor
publice;
m) sumele sau
avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente
desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul
fiscal din statul respectiv. Fac excepţie veniturile salariale
plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în
România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România
numai în situaţia în care România are drept de impunere; Norme metodologice
n) cheltuielile
efectuate de angajator pentru pregătirea profesională şi
perfecţionarea angajatului legată de activitatea
desfăşurată de acesta pentru angajator;
o) costul
abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice, inclusiv
cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
p) avantajele
sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării şi
la momentul exercitării acestora;
r) diferenţa
favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin
negociere şi dobânda practicată pe piaţă, pentru credite
şi depozite.
(5) Avantajele
primite în bani şi în natură şi imputate salariatului în
cauză nu se impozitează.
(6) Pentru
indemnizaţii şi orice alte sume de aceeaşi natură
impozabile primite pe perioada delegării şi detaşării, în
altă localitate, în România şi în străinătate, impozitul se
calculează şi se reţine la fiecare plată, iar virarea
impozitului la bugetul de stat se efectuează lunar sau trimestrial
potrivit prevederilor art. 58 şi 60, după caz.
Veniturile din salarii prevăzute la art. 55 alin.
(1) - (3) realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau
accentuat sunt scutite de impozit pe venit.
(1) Persoanele
fizice prevăzute la art. 40 alin. (1)
lit. a) şi alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din
salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată
pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din
salarii la locul unde se află funcţia de bază.
(2) Deducerea
personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar
brut de până la 1.000 lei inclusiv, astfel:
- pentru contribuabilii care nu
au persoane în întreţinere - 250 lei;
- pentru contribuabilii care au
o persoană în întreţinere - 350 lei;
- pentru contribuabilii care au
două persoane în întreţinere - 450 lei;
- pentru contribuabilii care au
trei persoane în întreţinere - 550 lei;
- pentru contribuabilii care au
patru sau mai multe persoane în întreţinere - 650 lei.
Pentru contribuabilii care
realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.000,01 lei
şi 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă
de cele de mai sus şi se stabilesc prin ordin al ministrului
finanţelor publice.
Pentru contribuabilii care
realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se
acordă deducerea personală.
(3) Persoana
în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri
de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia
până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile
şi neimpozabile, nu depăşesc 250 lei lunar.
(4) În cazul
în care o persoană este întreţinută de mai mulţi
contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui
singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi.
(5) Copiii
minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai
contribuabilului sunt consideraţi întreţinuţi.
(6) Suma
reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate
în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă
impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute.
Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.
(7) Nu sunt
considerate persoane aflate în întreţinere:
a) persoanele
fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă
de peste 10.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de peste
20.000 mp în zonele montane;
b) ***
Abrogat.
(8) Deducerea
personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă
personalului trimis în misiune permanentă în străinătate,
potrivit legii.
ART. 56^1 Deducere specială pentru credite restructurate
Notă: Conform OUG 46/2014,
prevederile referitoare la deducerea specială pentru credite
restructurate se aplică pentru drepturile reprezentând venituri din
salarii sau pensii aferente lunilor cuprinse în perioada ianuarie
2016-decembrie 2017.
(1) Deducerea
specială pentru credite se acordă dacă restructurarea
creditelor, care semnifică modificarea condiţiilor de rambursare a
acestora, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) să
fie acordată pentru credite care nu înregistrează întârzieri la
plată sau care au întârzieri la plată de cel mult 90 de zile;
b) să
conducă la diminuarea cu cel mult 35% a obligaţiilor lunare de
plată ale debitorului, aferente creditului supus restructurării, dar
nu cu mai mult de 900 lei sau echivalent, indiferent dacă împrumutul
respectiv a fost acordat în lei sau în valută, pentru o perioadă de
maximum 2 ani. Pentru creditele în valută şi cele exprimate în lei, a
căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, cursul de
schimb utilizat este cel comunicat de Banca Naţională a României în
vigoare la data depunerii cererii prin care se solicită restructurarea;
c) să
asigure prelungirea duratei iniţiale a creditului cu perioada pentru care
se diminuează obligaţiile de plată conform lit. b);
d) sumele
reprezentând diminuările ratelor lunare de plată prevăzute la
lit. b), inclusiv costul suportat de debitor pentru amânarea la plată a
acestora, să fie distribuite pe o durată egală cu cea pentru
care a fost acordată diminuarea obligaţiilor de plată, începând
cu data de la care nu mai operează diminuarea respectivă;
e) împrumutătorul
nu poate majora rata dobânzii sau, după caz, marja de dobândă, pentru
creditele cu dobândă variabilă, sau alte costuri aferente creditului
şi nici nu poate impune alte costuri, altfel decât era prevăzut în
contract la data restructurării;
f) împrumutătorul
pune la dispoziţia debitorilor, înainte ca aceştia să intre în
procedura de restructurare a creditelor, scadenţarul aferent întregii
durate de viaţă a mecanismului de restructurare.
(2) Deducerea
specială reglementată de prevederile alin. (1) poate fi acordată
pentru o singură restructurare aprobată unei persoane fizice, la unul
sau mai multe credite, cu condiţia ca suma totală amânată la
plată să se încadreze în limita valorică determinată
potrivit alin. (1) lit. b).
(3) Deducerea
specială reglementată de prevederile alin. (1) poate fi aplicată
în cazul creditelor acordate de instituţiile de credit atât persoane
juridice române, cât şi sucursale ale instituţiilor de credit
persoane juridice străine şi de instituţiile financiare
nebancare persoane juridice române, înscrise în Registrul general al
Băncii Naţionale a României, denumite în continuare
împrumutători, care optează pentru restructurarea creditelor,
potrivit condiţiilor stabilite în normele interne şi cu respectarea
cerinţelor prevăzute la alin. (1).
(4) Persoanele
fizice prevăzute la art. 40 alin.
(1) lit. a) şi alin. (2), care sunt titulare ale unor contracte de credite
supuse restructurării conform alin. (1), au dreptul la deducerea din
venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere
specială pentru credite, acordată pentru fiecare lună a
perioadei impozabile, numai pentru veniturile din salarii realizate la locul
unde se află funcţia de bază. Acelaşi regim fiscal se
aplică şi în cazul moştenitorilor care au preluat contractele de
credite restructurate, precum şi garanţilor care au preluat prin
novaţie credite restructurate, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile de acordare a facilităţii.
(5) Condiţiile
pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ persoanele fizice
prevăzute la alin. (4) pentru acordarea deducerii speciale pentru credite
sunt următoarele:
a) să
fie titulară a unui contract de credit aflat în derulare la data de 31 mai
2014, indiferent de data acordării creditului;
b) creditul
primit de persoana fizică să fi fost supus restructurării,
potrivit prevederilor alin. (1) până la data de 1 ianuarie 2016;
c) persoana
fizică să realizeze venituri brute din salarii prevăzute la art. 55, cu
excepţia veniturilor prevăzute la alin. (2)-(4), la funcţia de
bază, de până la 2.200 lei, inclusiv, în fiecare lună a
perioadei impozabile în care se acordă deducerea.
(6) Deducerea
specială pentru credite nu se mai acordă începând cu luna în care
contribuabilul realizează venituri brute din salarii prevăzute la art. 55,
cu excepţia veniturilor prevăzute la alin. (2)-(4), la funcţia
de bază, mai mari de 2.200 lei/lună, pe parcursul derulării
contractului supus restructurării, pentru perioada respectivă sau
pentru perioada în care plăţile nu au fost efectuate conform
graficului stabilit de împrumutător după restructurarea creditului.
(7) Deducerea
specială pentru credite se acordă lunar la locul unde se acordă
şi deducerea personală pentru contribuabilii care obţin venituri
din salarii la funcţia de bază. În cazul în care contribuabilul se
mută în cursul unei luni la un alt angajator, deducerea specială
pentru credite se acordă numai la primul angajator pentru luna
respectivă, iar în cazul celui detaşat pentru care plata veniturilor
din salarii se efectuează de entitatea la care a fost detaşat,
deducerea respectivă se acordă la această entitate.
(8) Deducerea
se acordă lunar, după încheierea perioadei de diminuare a ratei, în
perioada prevăzută la alin. (1) lit. d), şi reprezintă rata
din această perioadă, dar nu mai mult de 900 lei/lună.
(9) În
cazul creditelor în valută echivalentul în lei a deducerii acordate se
stabileşte utilizând cursul de schimb al Băncii Naţionale a
României pentru ziua în care s-a efectuat plata, comunicat de Banca
Naţională a României în cursul zilei anterioare.
(10) Obligaţia
acordării deducerii speciale pentru credite revine angajatorului, iar
procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(11) În
vederea acordării facilităţii fiscale, contribuabilul va
prezenta angajatorului următoarele documente justificative emise de
împrumutător:
a) la
solicitarea acordării deducerii, documentul emis de împrumutător din
care să rezulte: titularul creditului, rata creditului de după
încheierea perioadei de diminuare a ratei, prevăzută la alin. (1)
lit. d), graficul plăţilor stabilit în urma restructurării;
b) lunar,
documentul emis de împrumutător, care atestă plata ratelor conform
graficului stabilit în urma restructurării.
(12) Documentele
se păstrează la angajator în vederea acordării
facilităţii fiscale.
ART. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii
(1) Beneficiarii
de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se
calculează şi se reţine la sursă de către
plătitorii de venituri.
(2) Impozitul
lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:
a) la locul
unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra
bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din
salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale
obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea
prevederilor Uniunii Europene sau ale convenţiilor/acordurilor privind
coordonarea sistemelor de securitate socială în care România este parte,
şi următoarele:
- deducerea
personală acordată pentru luna respectivă;
- deducerea
specială pentru credite;
- cotizaţia
sindicală plătită în luna respectivă;
- contribuţiile
la fondurile de pensii facultative, în conformitate cu legislaţia în
materie, la schemele de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu
legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi
autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând
Spaţiului Economic European, astfel încât la nivelul anului să nu se
depăşească echivalentul în lei a 400 de euro;
b) pentru
veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16%
asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut
şi contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate
potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale
convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate
socială în care România este parte, pe fiecare loc de realizare a
acestora.
(2^1) În cazul
veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din
salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se
calculează şi se reţine la data efectuării
plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare
privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la data
plăţii, şi se virează până la data
de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit.
(2^2) În cazul
veniturilor reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate
în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele
de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile, impozitul se calculează
şi se reţine la data efectuării plăţii, în
conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii
pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază, şi se
virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au
fost plătite.
(3) Plătitorul
este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe
veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.
(4) Contribuabilii
pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din
impozitul stabilit la alin. (3), pentru susţinerea entităţilor
nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în
condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru
acordarea de burse private, conform legii.
(5) Obligaţia
calculării, reţinerii şi virării acestei sume
prevăzute la alin. (4) revine organului fiscal competent.
(6) Procedura
de aplicare a prevederilor alin. (4) şi (5) se stabileşte prin ordin
al ministrului finanţelor publice.
ART.
58 Termenul de plată a impozitului
(1) Plătitorii
de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a
calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei
luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi
de a-l vira la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.
(2) Prin
excepţie de la prevederile alin. (1), impozitul aferent veniturilor
fiecărei luni, calculat şi reţinut la data efectuării
plăţii acestor venituri, se virează, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, de
către următorii plătitori de venituri din salarii şi
venituri asimilate salariilor:
a) asociaţii,
fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial,
persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul
anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
b) persoanele
juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au
înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un
număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
c) persoanele
juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care,
în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi
exclusiv;
d) persoanele
fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi
persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile
fără personalitate juridică constituite între persoane fizice,
care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual
de muncă.
(3) Numărul
mediu de salariaţi şi veniturile totale se stabilesc potrivit
prevederilor art. 296^19 alin.
(1^3) şi (1^4).
ART. 59 Obligaţii
declarative ale plătitorilor de venituri din salarii
(1) Plătitorii
de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului au
obligaţia să completeze şi să depună declaraţia
privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar
de venit în termenul prevăzut la art.
93 alin.
(2).
(2) Plătitorul
de venituri este obligat să elibereze contribuabilului, la cererea
acestuia, un document care să cuprindă cel puţin informaţii
privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat în
cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat şi
reţinut. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu
reprezintă un formular tipizat.
ART.
60 Plata impozitului pentru anumite venituri salariale
(1) Contribuabililor
care îşi desfăşoară activitatea în România şi care
obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum
şi persoanelor fizice române care obţin venituri din salarii, ca
urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice
şi posturile consulare acreditate în România, le sunt aplicabile prevederile
prezentului articol.
(2) Orice
contribuabil prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a declara şi
de a plăti impozit lunar la bugetul de stat, până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat
venitul, direct sau printr-un reprezentant fiscal. Impozitul aferent unei luni
se stabileşte potrivit art. 57.
(2^1) Deducerea
specială pentru credite va fi luată în calcul la stabilirea bazei
impozabile şi în cazul contribuabililor pentru care obligaţiile
declarative şi de plată ale impozitului lunar la bugetul de stat sunt
stabilite potrivit alin. (2). Prevederile art. 56^1 se
aplică în mod corespunzător cu excepţia alin. (10)-(12), pe baza
documentelor justificative emise de împrumutător.
(3) Misiunile
diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi
reprezentanţele organismelor internaţionale ori reprezentanţele
societăţilor comerciale şi ale organizaţiilor economice
străine, autorizate potrivit legii să îşi desfăşoare
activitatea în România, pot opta ca pentru angajaţii acestora, care
realizează venituri din salarii impozabile în România, să
îndeplinească obligaţiile privind calculul, reţinerea şi
virarea impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile alin. (2) nu se aplică
contribuabililor, în cazul în care opţiunea de mai sus este formulată
şi comunicată organului fiscal competent.
(4) Persoana
fizică, juridică sau orice altă entitate la care contribuabilul
îşi desfăşoară activitatea, potrivit alin. (1), este
obligată să ofere informaţii organului fiscal competent
referitoare la data începerii desfăşurării activităţii
de către contribuabil şi, respectiv, a încetării acesteia, în
termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, cu excepţia
situaţiei în care îndeplineşte obligaţia privind calculul,
reţinerea şi virarea impozitului pe veniturile din salarii, potrivit
alin. (3).
Art. 60^1 Acordarea deducerii speciale pentru credite în cazul
contribuabililor care obţin venituri din salarii la funcţia de
bază şi din pensii
(1) În
cazul în care contribuabilul realizează venituri atât din salarii, cât
şi din pensii, deducerea specială pentru credite se acordă la
stabilirea bazei impozabile pentru venitul realizat de la o singură
sursă desemnată de contribuabil.
(2) Contribuabilii
au obligaţia să înştiinţeze angajatorul la care au
funcţia de bază, desemnat în vederea acordării deducerii
speciale pentru credite, prin depunerea unei declaraţii pe propria
răspundere că nu beneficiază de deducerea respectivă la
determinarea bazei impozabile pentru alte venituri realizate din salarii sau
pensii.
ART. 61 Definirea veniturilor
impozabile din cedarea folosinţei bunurilor
(1) Veniturile
din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în
natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi
imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt
deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente.
(2) Persoanele
fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din
derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la
sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor
califică aceste venituri în categoria venituri din activităţi
independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru
această categorie. În aplicarea acestei reglementări se va emite
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
(3) Sunt
considerate venituri din cedarea folosinței bunurilor și veniturile
obținute de către proprietar din închirierea camerelor situate în
locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop
turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv.
(4) În
categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor se cuprind și
cele realizate de contribuabilii prevăzuți la alin. (3) care, în
cursul anului fiscal, obțin venituri din închirierea în scop turistic a
unui număr mai mare de 5 camere de închiriat, situate în locuințe
proprietate personală. De la data producerii evenimentului, respectiv de
la data depășirii numărului de 5 camere de închiriat, și
până la sfârșitul anului fiscal, determinarea venitului net se
realizează în sistem real potrivit regulilor de stabilire prevăzute în
categoria venituri din activități independente.
(5) Veniturile
obținute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în
locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare
de 5 camere de închiriat, sunt calificate ca venituri din activități
independente pentru care venitul net anual se determină pe bază de
normă de venit sau în sistem real și se supun impunerii potrivit
prevederilor cap. II din prezentul titlu.
ART.
62 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor
(1) Venitul
brut din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele
decât veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezintă totalitatea
sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură
stabilite potrivit contractului încheiat între părți, pentru fiecare
an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora. Venitul brut se
majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor
legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui
deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte
contractantă.
(1^1) În cazul
veniturilor obținute din închirierea bunurilor mobile și imobile din
patrimoniul personal, venitul brut se stabilește pe baza chiriei
prevăzute în contractul încheiat între părți pentru fiecare an
fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei.
(2) Venitul
net din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte prin deducerea din
venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra
venitului brut.
(2^1) În cazul
veniturilor obținute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul
personal, venitul brut se stabilește pe baza raportului
juridic/contractului încheiat între părți și reprezintă
totalitatea sumelor în bani încasate și/sau echivalentul în lei al
veniturilor în natură primite.
(2^2) În cazul
în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe
baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin
hotărâri ale consiliilor județene și, respectiv, ale Consiliului
General al Municipiului București, ca urmare a propunerilor
direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise
înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit în cadrul
aceluiași termen direcțiilor generale ale finanțelor publice
județene și a municipiului București, pentru a fi comunicate
unităților fiscale din subordine.
(2^2.1) În cazul
în care preţurile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit
prevederilor alin. (2^2), au fost modificate în cursul anului fiscal de
realizare a venitului, potrivit procedurii de la alin. (2^2) noile preţuri
pentru evaluarea în lei a veniturilor din arendă exprimate în natură,
pentru determinarea bazei impozabile, se aplică începând cu data de 1 a
lunii următoare comunicării acestora către direcţiile generale regionale ale
finanţelor publice.
(2^3) Venitul
net din arendă se stabilește la fiecare plată prin deducerea din
venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra
venitului brut.
(2^4) Impozitul
pe veniturile din arendă se calculează prin reținere la
sursă de către plătitorii de venit la momentul plății
venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind
final.
(2^5) Impozitul
astfel calculat și reținut pentru veniturile din arendă se
virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei în care a fost reținut.
(2^6) ***
Abrogat.
(3) Prin
excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), contribuabilii pot opta
pentru determinarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor în
sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Contribuabilii
care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi nu
determină venitul net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem
real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, nu au
obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală
şi de conducere a evidenţei contabile.
(4) Dispoziţiile
privind opţiunea prevăzută la art. 51 alin. (2)
şi (3) se aplică şi în cazul contribuabililor
menţionaţi la alin. (3).
ART. 62^1 Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul
determinat pe baza normei anuale de venit
(1) Contribuabilii
care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor
situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de
cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, datorează un
impozit pe venitul stabilit ca normă anuală de venit.
(2) Norma
anuală de venit corespunzătoare unei camere de închiriat se
determină de direcțiile generale ale finanțelor publice
județene și a
municipiului București, după caz, pe baza criteriilor stabilite prin
ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului finanțelor
publice și a propunerilor
Ministerului Dezvoltării Regionale și
Turismului privind nivelul normelor anuale de venit. Propunerile privind
nivelul normelor anuale de venit se transmit anual de către Ministerul
Dezvoltării Regionale și
Turismului, în cursul trimestrului IV, dar nu mai târziu de data de 30
noiembrie a anului anterior celui în care urmează a se aplica normele
anuale de venit, Ministerului Finanțelor Publice.
(3) Direcțiile
generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București,
după caz, au obligația publicării anuale a normelor anuale de
venit, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează
a se aplica.
(4) Contribuabilii
prevăzuți la alin. (1) au obligația să depună la organul
fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie
inclusiv, declarația privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în
curs. În cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului,
după data de 31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivitart. 61 alin.
(3), în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului aceștia au
obligația completării și
depunerii declarației privind venitul estimat/norma de venit pentru anul
fiscal în curs.
(5) Organul
fiscal competent stabilește impozitul anual datorat pe baza
declarației privind venitul estimat/norma de venit și emite decizia de impunere la
termenul și potrivit procedurii stabilite prin ordin al
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
(6) Impozitul
anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra normei
anuale de venit, impozitul fiind final.
(7) Impozitul
anual datorat se virează integral la bugetul de stat.
(8) Plata
impozitului se efectuează în cursul anului către bugetul de stat, în
contul impozitului anual datorat, în două rate egale, astfel: 50% din
impozit până la data de 25 iulie inclusiv și 50% din impozit până la
data 25 noiembrie inclusiv. Pentru declarațiile privind venitul
estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie, impozitul anual
datorat se stabilește prin decizie de impunere anuală, pe baza
declarației privind venitul estimat/norma de venit și se plătește în
termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.
(9) Contribuabilii
care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au
obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală
şi de conducere a evidenţei contabile.
ART. 62^2 Reguli privind stabilirea impozitului în cazul
opțiunii pentru determinarea venitului net în sistem real
(1) Contribuabilii
care realizează venituri definite la art. 61 alin.
(3) au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net anual în sistem
real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48,
iar în cazul în care îşi exprimă această opţiune au
obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală.
(2) Opțiunea
se exercită pentru fiecare an fiscal, prin completarea declarației
privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs și depunerea
formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie
inclusiv. În cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul
anului, după data de31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 61 alin.
(3), opțiunea se exercită pentru anul fiscal în curs, în termen de
15zile de la data producerii evenimentului, prin completarea și depunerea
declarației privind venitul estimat/norma de venit.
(3) În
cursul anului fiscal contribuabilii sunt obligați să efectueze
plăți anticipate cu titlu de impozit către bugetul de stat, în
contul impozitului anual datorat, în două rate egale, astfel: 50% din
impozit până la data de 25 iulie inclusiv și 50% din impozit
până la data 25 noiembrie inclusiv. În cazul în care decizia de impunere
pentru anul fiscal în curs nu a fost emisă până la data de 1
noiembrie, precum și în cazul contribuabililor care realizează
venituri definite la art. 61 alin.
(3) după data de 1 noiembrie a anului fiscal în curs, nu se mai stabilesc
plăți anticipate, venitul net anual urmând să fie supus
impunerii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declarației privind
venitul realizat.
(4) Organul
fiscal competent stabilește plățile anticipate prin aplicarea
cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declarația privind
venitul estimat/norma de venit și emite decizia de impunere, care se
comunică contribuabililor, potrivit procedurii stabilite prin ordin al
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Pentru declarațiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna
noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plăți anticipate, venitul
net aferent perioadei până la sfârșitul anului urmând să fie
supus impozitării potrivit deciziei de impunere emise pe baza
declarației privind venitul realizat.
(5) Contribuabilii
prevăzuți la alin. (1) au obligația de a depune declarația
privind venitul realizat la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal,
până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a
venitului.
(6) Impozitul
anual datorat se calculează de organul fiscal competent, pe baza
declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra
venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate, potrivit prevederilor art. 48,
impozitul fiind final.
(7) Organul
fiscal stabilește impozitul anual datorat și emite decizia de
impunere, la termenul și în forma stabilite prin ordin al
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
(8) Diferențele
de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere anuale se
plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării
deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează și
nu se datorează obligații fiscale accesorii conform Codului de
procedură fiscală.
(9) Impozitul
anual datorat se virează integral la bugetul de stat.
ART. 62^3 Reguli de stabilire a impozitului final pentru
veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul
depășirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal.
(1) În
cazul în care, în cursul anului fiscal, contribuabilii prevăzuți la art. 61 alin.
(4) realizează venituri din închirierea unui număr mai mare de 5
camere, aceștia sunt obligați să notifice evenimentul, respectiv
depășirea numărului de 5 camere de închiriat, organului fiscal
competent, în termen de 15 zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada
din anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de venit, conform
prevederilor art. 62^1,
organul fiscal va recalcula norma de venit și plățile stabilite
în contul impozitului anual datorat.
(2) Procedura
de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilește prin ordin al
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
(3) Pentru
perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabileşte în
sistem real, potrivit prevederilor art. 48,
contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de
evidenţă fiscală. Contribuabilii respectivi sunt obligaţi
să completeze şi să depună declaraţia privind venitul
estimat/norma de venit, în termen de 15 zile de la data producerii
evenimentului, la organul fiscal competent, în vederea stabilirii
plăţilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei rămase
până la sfârşitul anului fiscal. Regulile de impunere aplicabile
pentru venitul realizat în perioada rămasă sunt cele prevăzute
la art. 62^2 alin.
(3) - (9).
ART.
63 Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din cedarea
folosinţei bunurilor
(1) Contribuabilii
care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pe
parcursul unui an, cu excepţia veniturilor din arendare, datorează
plăţi anticipate în contul impozitului pe venit către bugetul de
stat, potrivit prevederilor art. 82.
(2) Fac
excepţie contribuabilii care realizează venituri din cedarea
folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul
încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru
determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului
anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în
categoria veniturilor din activităţi independente pentru care
plăţile anticipate de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat,
şi impozitul este final.
(3) Prin
excepție de la prevederile alin. (1), pentru contribuabilii care
realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuințe
proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic
cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, stabilite pe bază de
normă anuală de venit sau care optează pentru determinarea
venitului în sistem real, precum și pentru cei care închiriază în
scop turistic, în cursul anului, un număr mai mare de 5 camere de
închiriat în locuințe proprietate personală sunt aplicabile
prevederile art. 62^1 alin. (8), art. 62^2 alin.
(3)—(4) și art. 62^3 alin. (3).
(4) Impozitul
reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile
obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din
patrimoniul afacerii, prevăzute laart. 78 alin. (1)
lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat
de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea
folosinţei bunurilor determinate în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate, potrivit prevederilor art. 48.
Plăţile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea
impozitului anual de către organul fiscal competent.
ART. 64 Impozitarea venitului
net din cedarea folosinţei bunurilor
(1) Venitul
net din cedarea folosinței bunurilor se impune potrivit prevederilor cap.
X din prezentul titlu.
(2) Pentru
veniturile din cedarea folosinței bunurilor prevăzute la art. 61 alin. (3)
și (4) nu sunt aplicabile reglementările cap. X «Venitul net
anual impozabil» din prezentul titlu.
ART. 64^1 Recalcularea venitului realizat din cedarea
folosinţei bunurilor
(1) Organul
fiscal competent are obligaţia determinării, pe categoria venituri
din cedarea folosinţei bunurilor, a venitului anual realizat, sumă de
venituri nete anuale, în vederea aplicării prevederilor referitoare la
verificarea încadrării în plafonul corespunzător anului fiscal
respectiv pentru contribuţia de asigurări sociale de
sănătate prevăzută la titlul IX^2 - «Contribuţii
sociale obligatorii».
(2) Contribuţiile
de asigurări sociale de sănătate prevăzute la titlul IX^2 -
«Contribuţii sociale obligatorii» datorate în cursul anului se deduc din
veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosinţei
bunurilor numai de organul fiscal competent la stabilirea obligaţiilor
fiscale anuale.
(3) Organul
fiscal competent are obligaţia recalculării bazei impozabile în
vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate prevăzută la titlul IX^2
- «Contribuţii sociale obligatorii» şi determinarea impozitului pe
venit anual datorat.
(3^1) Din
veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosinţei
bunurilor, indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează
în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare
de cheltuieli, se deduc contribuţiile de asigurări sociale de
sănătate prevăzute la titlul IX^2 datorate pentru anul fiscal.
(4) Procedura
de aplicare a prevederilor de la alin. (1) - (3) se stabileşte prin ordin
al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
ART. 65 Definirea veniturilor
din investiţii
(1) Veniturile
din investiţii cuprind:
a) dividende;
b) venituri
impozabile din dobânzi;
c) câştiguri
din transferul titlurilor de valoare definite potrivit prevederilor art. 7;
d) venituri
din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe
bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare;
e) venituri
din lichidarea unei persoane juridice.
(2) Sunt
neimpozabile următoarele venituri din dobânzi:
a) ***
Abrogat
b) ***
Abrogat
c) *** Abrogat
c^1) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc
în funcţie de fondul social deţinut.
(3) Nu sunt
venituri impozabile veniturile realizate la prima tranzacţionare a
acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea" de către
persoanele fizice cărora le-au fost emise aceste acţiuni, în
condiţiile titlurilor I
şi VII din Legea nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu
modificările şi completările ulterioare.
(4) Nu sunt
venituri impozabile veniturile realizate din deţinerea şi
tranzacţionarea titlurilor de stat şi/sau a obligaţiunilor emise
de către unităţile administrativ-teritoriale.
NOTĂ: Conform art. 5 lit.
b) din Legea nr. 247/2005:
"ART. 5
(1) Titlurile de
despăgubire au următorul regim juridic şi caracteristici:
[...]
b) prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, veniturile aferente
titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite
potrivit legii, titularii iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei
Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, sau moştenitorii legali ai
acestora, nu sunt venituri impozabile;"
ART. 66 Stabilirea venitului
din investiţii
(1) Câştigul/pierderea
din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la
fondurile deschise de investiţii şi părţile sociale,
reprezintă diferenţa pozitivă/negativă dintre preţul de
vânzare şi preţul de cumpărare pe tipuri de titluri de valori,
diminuată, după caz, cu costurile aferente tranzacţiei. În cazul
tranzacţiilor cu acţiuni primite de persoanele fizice cu titlu
gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă, preţul de
cumpărare la prima tranzacţionare va fi asimilat cu valoarea
nominală a acestora. În cazul tranzacţiilor cu acţiuni
cumpărate la preţ preferenţial, în cadrul sistemului stock
options plan, câştigul se determină ca diferenţă între
preţul de vânzare şi preţul de cumpărare preferenţial,
diminuat cu costurile aferente tranzacţiei.
(2) În cazul
transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la
fondurile deschise de investiţii, câştigul se determină ca
diferenţă pozitivă între preţul de răscumpărare
şi preţul de cumpărare/subscriere. Preţul de
răscumpărare este preţul care i se cuvine investitorului la
retragerea din fond. Preţul de cumpărare/subscriere este preţul
plătit de investitorul persoană fizică pentru
achiziţionarea titlului de participare. Norme metodologice
(3) În cazul
transferului dreptului de proprietate asupra părţilor sociale,
câştigul din înstrăinarea părţilor sociale se
determină ca diferenţă pozitivă între preţul de
vânzare şi valoarea nominală/preţul de cumpărare. Începând
cu a doua tranzacţie, valoarea nominală va fi înlocuită cu
preţul de cumpărare, care include şi cheltuielile privind
comisioanele, taxele aferente tranzacţiei şi alte cheltuieli similare
justificate cu documente.
(4) Determinarea
câştigului potrivit alin. (1) - (3) se efectuează la data încheierii
tranzacţiei, pe baza contractului încheiat între părţi.
(4^1) ***
Abrogat
(4^2) Determinarea
câştigului/pierderii potrivit alin. (1)—(3) revine fiecărui
intermediar, societate de administrare a investiţiilor, în cazul
răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de
investiţii, sau plătitor de venit, după caz, la fiecare
tranzacţie.
(5) ***
Abrogat
5^1) Câştigul
net anual/Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare,
altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul
societăţilor închise, se determină ca diferenţă între
câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului respectiv.
Câştigul net anual/ Pierderea netă anuală se determină de
către contribuabil, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, depusă
conform prevederilor art. 83. Câştigul net anual impozabil se determină de
organul fiscal competent.
(6) Pentru
tranzacţiile cu titlurile de valoare, altele decât părţile
sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise,
efectuate în cursul anului fiscal, fiecare intermediar, societate de
administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de
titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alt
plătitor de venit, după caz, are următoarele obligaţii:
a) calcularea
câştigului/pierderii la fiecare tranzacţie, efectuată pentru
contribuabil;
b) calcularea totalului
câştigurilor/pierderilor pentru tranzacţiile efectuate în cursul
anului pentru fiecare contribuabil;
c) transmiterea în formă
scrisă către fiecare contribuabil a informaţiilor privind
totalul câştigurilor/pierderilor, pentru tranzacţiile efectuate în
cursul anului, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru
anul expirat.
d) depunerea la organul
fiscal competent a declaraţiei informative privind totalul
câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil, până în ultima
zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.
(6^1) Procedura
de aplicare a prevederii alin. (6) se stabileşte prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
(7) Veniturile
obţinute sub forma câştigurilor din operaţiuni de
vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract,
precum şi orice alte operaţiuni de acest gen reprezintă
diferenţele de curs favorabile rezultate din aceste operaţiuni, în
momentul încheierii operaţiunii şi evidenţierii în contul
clientului. Câştigul net anual se determină ca diferenţă
între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului
respectiv din astfel de operaţiuni. Câştigul net anual se
determină de către contribuabil pe baza declaraţiei privind
venitul realizat, depusă potrivit prevederilor art. 83. Pentru
tranzacţiile din anul fiscal, fiecare intermediar sau plătitor de
venit, după caz, are următoarele obligaţii:
a) calcularea
câştigului anual/pierderii anuale pentru tranzacţiile efectuate în
cursul anului pentru fiecare contribuabil;
b) transmiterea
informaţiilor privind câştigul anual/pierderea anuală, precum
şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată,
în formă scrisă către acesta, până în ultima zi a lunii
februarie a anului următor celui pentru care se face calculul.
(8) Venitul
impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezintă
excedentul distribuţiilor în bani sau în natură peste aportul la
capitalul social al persoanei fizice beneficiare. Norme metodologice
ART.
67 Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii
(1) Veniturile
sub formă de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a deţinerii
de titluri de participare la fondurile închise de investiţii, se impun cu
o cotă de 16% din suma acestora. Obligaţia calculării şi reţinerii
impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor
juridice, odată cu plata dividendelor către acţionari sau
asociaţi. Termenul de virare a impozitului este până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face
plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite
acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în
care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se
plăteşte până la data de 25
ianuarie inclusiv a anului următor.
(1^1.1) Regimul
fiscal aplicabil veniturilor din dividende prevăzut la alin. (1) se
aplică şi pentru veniturile considerate dividende, reprezentând sume
plătite de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile
furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă
plata este făcută de către persoana juridică în folosul
personal al acestuia.
(1^1) Veniturile
sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum
şi cele la depozitele clienţilor, constituite în baza
legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv
pentru domeniul locativ, realizate începând cu 1 iulie 2010, se impun cu o
cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data
constituirii raportului juridic. Impozitul se calculează şi se
reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul
înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului.
Virarea impozitului se face lunar, până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării în
cont.
(2) Veniturile
sub formă de dobânzi realizate începând cu 1 iulie 2010 pentru depozitele
la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele
civile încheiate se impun cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul
fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Pentru
veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează şi se
reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul
înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului,
respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente
de economisire. În situaţia sumelor primite sub formă de dobândă
pentru împrumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului
datorat de către plătitorii de venit se efectuează la momentul
plăţii dobânzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se
face lunar, până la data de25
inclusiv a lunii următoare
înregistrării/răscumpărării, în cazul unor instrumente de
economisire, respectiv la momentul plăţii dobânzii, pentru venituri de
această natură, pe baza contractelor civile.
(2^1) ***
Abrogat.
(3) Calculul,
reţinerea şi virarea impozitului pe veniturile din investiţii,
altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2) se efectuează
astfel:
a) impozitul
anual datorat de contribuabil pentru câştigul net anual impozabil se
stabileşte de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 84, pe baza
declaraţiei privind venitul realizat.
Pentru
câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare altele decât
părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul
societăţilor închise, realizate începând cu data de 1 ianuarie 2013
inclusiv, nu se efectuează plăţi anticipate în cursul anului
fiscal, în contul impozitului anual datorat
a1) ***
Abrogat.
b) în cazul
câştigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare, în cazul
societăţilor închise, şi din transferul părţilor
sociale, obligaţia calculării, reţinerii şi virării
impozitului revine dobânditorului. Calculul şi reţinerea impozitului
de către dobânditor se efectuează la momentul încheierii
tranzacţiei, pe baza contractului încheiat între părţi.
Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra
câştigului, la fiecare tranzacţie, impozitul fiind final.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sau a
părţilor sociale trebuie înscrisă în registrul comerţului
şi/sau în registrul asociaţilor/acţionarilor, după caz,
operaţiune care nu se poate efectua fără justificarea
virării impozitului la bugetul de stat. Termenul de virare a impozitului
este până la data la care se depun documentele pentru transcrierea
dreptului de proprietate asupra părţilor sociale sau a valorilor
mobiliare la registrul comerţului ori în registrul acţionarilor,
după caz, indiferent dacă plata titlurilor respective se face sau nu
eşalonat; Norme metodologice
c) câştigul
din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe
bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest
gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe
pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare, se impune cu o cotă de 16% la fiecare
tranzacţie, impozitul reţinut constituind plată anticipată
în contul impozitului anual datorat.
Obligaţia
calculării, reţinerii şi virării impozitului revine
intermediarilor sau altor plătitori de venit, după caz. Impozitul
calculat şi reţinut, reprezentând plată anticipată, se virează
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost
reţinut.
d) venitul
impozabil obţinut din lichidarea unei persoane juridice de către
acţionari/asociaţi persoane fizice se impune cu o cotă de 16%,
impozitul fiind final. Obligaţia calculării, reţinerii şi
virării impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat şi
reţinut la sursă se virează până la data depunerii situaţiei financiare finale la oficiul
registrului comerţului, întocmită de lichidatori. Norme metodologice
(4) Pierderile
rezultate din tranzacţiile cu părţi sociale şi valori
mobiliare, în cazul societăţilor închise, nu sunt recunoscute din
punct de vedere fiscal, nu se compensează şi nu se reportează.
(5) ***
Abrogat.
(6) Pierderile
rezultate din operaţiuni de vânzare/cumpărare de valută la
termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest
gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe
pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare, înregistrate în cursul anului fiscal, se compensează
la sfârşitul anului fiscal cu câştigurile de aceeaşi natură
realizate în cursul anului respectiv. Dacă în urma acestei compensări
rezultă o pierdere anuală, aceasta nu se reportează.
(7) ***
Abrogat.
(8) În
aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizează norme privind
determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de
capital din transferul titlurilor de valoare obţinut de persoanele fizice,
aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al
preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
(9) ***
Abrogat.
(10) ***
Abrogat.
ART.
67^2 Impozitarea câştigului net anual impozabil/câştigului net anual
Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de
valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în
cazul societăţilor închise, şi câştigul net anual din
operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază
de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen se
impozitează potrivit prevederilor capitolul X din prezentul titlu.
ART. 68 Definirea veniturilor
din pensii
Veniturile din pensii
reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din
contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de
asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi
cele finanţate de la bugetul de stat.
Veniturile
din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau
accentuat sunt scutite de impozit pe venit.
ART. 69 Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
(1) Venitul
impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din
pensie, în ordine, a următoarelor:
a) contribuţii
sociale obligatorii calculate, reţinute şi suportate de persoana
fizică;
b) suma
neimpozabilă lunară de 1.000 lei;
c) deducerea
specială pentru credite.
(2) Deducerea
specială pentru credite se acordă şi în cazul
moştenitorilor care au preluat contractele de credite restructurate,
precum şi garanţilor care au preluat prin novaţie credite
restructurate şi care realizează venituri din pensii, în
situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare a
facilităţii.
Art. 69^1 Acordarea deducerii speciale pentru credite în
cazul contribuabililor care obţin venituri din pensii
(1) Deducerea specială pentru
credite se acordă pentru persoanele fizice care realizează un venit
brut lunar din pensii la locul desemnat pentru acordarea deducerii speciale
pentru credite, de până la 2.200 lei, inclusiv, în fiecare lună a
perioadei impozabile în care se acordă deducerea şi care îndeplinesc
cumulativ condiţiile de la art. 56^1 alin.
(5) lit. a) şi b).
(2) Deducerea specială pentru
credite nu se mai acordă începând cu luna în care contribuabilul
realizează venituri brute din pensii, mai mari de 2.200 lei/lună, la
locul desemnat pe parcursul derulării contractului supus
restructurării, pentru perioada respectivă sau pentru perioada în
care plăţile nu au fost efectuate conform graficului stabilit de
împrumutător după restructurarea creditului.
(3) Deducerea se acordă lunar,
după încheierea perioadei de diminuare a ratei, în perioada
prevăzută la art. 56^1 alin.
(1) lit. d), şi reprezintă rata din această perioadă, dar
nu mai mult de 900 lei/lună.
(4) Prevederile art. 56^1 alin.
(9) se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor
care realizează venituri din pensii.
(5) Obligaţiile privind acordarea
deducerii speciale pentru credite prevăzute la art. 56^1 alin.
(10)-(12) stabilite în sarcina angajatorilor revin plătitorilor de
venituri din pensii.
Art. 69^2 Acordarea deducerii speciale pentru credite în
cazul contribuabililor care obţin venituri din pensii şi din salarii
(1) În cazul în care contribuabilul
realizează venituri atât din pensii, cât şi din salarii, deducerea
specială pentru credite se acordă la stabilirea bazei impozabile
pentru venitul realizat de la o singură sursă desemnată de
contribuabil.
(2) În cazul în care contribuabilul
realizează venituri din pensii din mai multe surse de venit, deducerea
specială pentru credite se acordă la stabilirea bazei impozabile
pentru venitul realizat de la o singură sursă desemnată de
contribuabil.
(3) Contribuabilii au obligaţia
să înştiinţeze plătitorul de venit desemnat în vederea
acordării deducerii speciale pentru credite, prin depunerea unei
declaraţii pe propria răspundere, că nu beneficiază de
deducerea respectivă la determinarea bazei impozabile pentru alte venituri
realizate din salarii sau pensii.
ART. 70 Reţinerea impozitului din venitul din pensii
(1) Orice
plătitor de venituri din pensii are obligaţia de a calcula lunar
impozitul aferent acestui venit, de a-l reţine şi de a-l vira la
bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol.
(2) Impozitul
se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului
impozabil lunar din pensii.
(3) Impozitul
calculat se reţine la data efectuării plăţii pensiei
şi se virează la bugetul de stat până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se
face plata pensiei.
(4) Impozitul
reţinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din
pensii.
(5) În cazul
unei pensii care nu este plătită lunar, impozitul ce trebuie
reţinut se stabileşte prin împărţirea pensiei plătite
la fiecare din lunile cărora le este aferentă pensia.
(6) Drepturile
de pensie restante se defalchează pe lunile la care se referă, în
vederea calculării impozitului datorat, reţinerii şi
virării acestuia.
(7) Veniturile
din pensiile de urmaş vor fi individualizate în funcţie de
numărul acestora, iar impozitarea se va face în raport cu drepturile
cuvenite fiecărui urmaş.
(8) În cazul
veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii
stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se
calculează asupra venitului impozabil lunar şi se reţine la data
efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale
în vigoare la data plăţii şi se virează până la data
de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit.
(9) Impozitul
pe veniturile din pensii se reţine şi se virează integral la
bugetul de stat.
9.
Notă: art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2014
prevede următoarele:
(1) Se anulează, proporţional cu gradul de calamitate
al producţiei agricole, impozitul pe venitul din activităţi
agricole datorat pentru anul fiscal 2013 de contribuabilii care au desfăşurat
activităţi agricole individual sau în asociere, dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) impozitul a fost stabilit pe bază de norme de venit;
b) pentru producţia agricolă nu au fost încheiate
poliţe de asigurare;
c) producţia a fost calamitată în proporţie de
peste 30%. Gradul de calamitate se dovedeşte cu procesele-verbale de
constatare a pagubelor, pentru fiecare producător agricol şi
unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, întocmite de către
comisiile locale pentru situaţii de urgenţă constituite prin
ordin al prefectului, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) În scopul prevăzut la alin. (1), organul fiscal emite
decizie de anulare a impozitului şi, după caz, a obligaţiilor
fiscale accesorii aferente acestuia, chiar dacă împotriva actelor
administrative fiscale prin care au fost stabilite s-au exercitat ori nu
căi de atac.
(3) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1), care au
efectuat plata creanţelor fiscale anulate potrivit prezentului articol, au
dreptul la restituirea sumelor achitate. Prevederile art. 117 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.
(4) Procedura de anulare a impozitului pe venitul din
activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, inclusiv a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia,
se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, la
propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(1) Veniturile
din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual
sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică,
din:
a) cultivarea
produselor agricole vegetale;
b) exploatarea
plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele
asemenea;
c) creşterea
şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de
origine animală, în stare naturală.
(2) Veniturile
din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile
obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice
fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi
nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor
piscicole.
(3) Veniturile
din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit
prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul
net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate,
potrivit prevederilor art. 48,
contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de
evidenţă fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile
regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente
pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor
din contabilitate. Pentru veniturile din silvicultură calificate drept
venituri din alte surse se aplică prevederile cap. IX.
(4) Veniturile
obţinute din valorificarea produselor prevăzute la alin. (1) în
altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din
activităţi independente şi se supun regulilor de impunere
proprii categoriei respective.
(5) Veniturile
definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt
venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II
«Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind
determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48,
contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de
evidenţă fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile
regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente
pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor
din contabilitate.
Veniturile din activităţi agricole, silvicultură
şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 72,
realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere
fără personalitate juridică de către persoanele fizice cu
handicap grav ori accentuat, sunt scutite de impozit pe venit.
(1) Nu sunt
venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii
asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în
stare naturală a următoarelor:
a) produse
culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul
masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din
exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din
pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate;
b) produse
capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din
activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II
«Venituri din activităţi independente».
(2) Veniturile
definite la art. 71 alin. (1)
sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului
următor:
Produse vegetale |
Suprafaţă |
Cereale |
până la 2 ha |
Plante oleaginoase |
până la 2 ha |
Cartof |
până la 2 ha |
Sfecla de zahăr |
până la 2 ha |
Tutun |
până la 1 ha |
Hamei pe rod |
până la 2 ha |
Legume în câmp |
până la 0,5 ha |
Legume în spaţii protejate |
până la 0,2 ha |
Leguminoase pentru boabe |
până la 1,5 ha |
Pomi pe rod |
până la 1,5 ha |
Vie pe rod |
până la 1 ha |
Arbuşti fructiferi |
până la 1 ha |
Flori şi plante ornamentale |
până la 0,3 ha |
Animale |
Nr. de capete/ Nr. de familii de albine |
Vaci |
până la 2 |
Bivoliţe |
până la 2 |
Oi |
până la 50 |
Capre |
până la 25 |
Porci pentru îngrăşat |
până la 6 |
Albine |
până la 75 de familii |
Păsări de curte |
până la 100 |
(3) Nu sunt
venituri impozabile veniturile obţinute din exploatarea
păşunilor şi fâneţelor naturale.
(4) În
cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fără personalitate
juridică, cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi
leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării
animalelor deţinute de contribuabilii respectivi pentru care venitul se
determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 72 alin.
(2) nu generează venit impozabil.
ART.
73 Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de
norme de venit
(1) Venitul
dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de
venit.
(2) Normele de
venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de
animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale şi
animalele prevăzute la art. 72alin. (2).
(3) ***
Abrogat.
(4) Începând
cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de către
entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a
Guvernului, se aprobă şi se publică de către
direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15
februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.
(5) În cazul
contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a
două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se
determină pe bază de normă de venit, organul fiscal competent
stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare
fiecărei activităţi.
(6) Contribuabilii
care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au
obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală
şi de conducere a evidenţei contabile.
(7) În cadrul anului fiscal curent pentru
veniturile realizate de persoanele fizice, individual sau într-o formă de
asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene
meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum
îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă,
seceta, precum şi a celor produse de animalele sălbatice, care
afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei
agricole vegetale/animale deţinute, norma de venit se reduce
proporţional cu pierderea respectivă.
(8) Constatarea pagubelor prevăzute la
alin. (7) şi evaluarea pierderilor se face la cererea persoanelor
fizice/asocierilor fără personalitate juridică, care
desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul
anual se stabileşte pe bază de norme de venit de o comisie
numită prin ordin al prefectului judeţului/municipiului
Bucureşti, la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole
judeţene/municipiului Bucureşti, comisie formată pe plan local
dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist al Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, un
reprezentant al direcţiei agricole judeţene/municipiului
Bucureşti şi un reprezentant al direcţiei generale regionale a
finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
(9) Procedura de aplicare a prevederilor alin.
(7) şi (8) se stabileşte prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu avizul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
ART. 74 Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor
din activităţi agricole
(1) Impozitul
pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul
fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din
activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit,
impozitul fiind final.
(2) Contribuabilul
care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută
la art. 71 alin. (1)
pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are
obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent,
până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În
cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri
fără personalitate juridică, obligaţia depunerii
declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care
răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei
faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi
termen. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde
şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul
impozabil calculat la nivelul asocierii.
(2^1) Contribuabilii/Asocierile
fără personalitate juridică care desfăşoară
activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe
bază de norme de venit şi deţin suprafeţe destinate
producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite vor
opta pentru stabilirea localităţii sau localităţilor unde
vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute
pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 72 alin. (2).
Opţiunea se exercită prin completarea corespunzătoare a
«Declaraţiei privind veniturile din activităţi agricole impuse
pe norme de venit».
(3) Declaraţia
prevăzută la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute
la art. 72.
(4) Organul
fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia
de impunere, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(5) Plata
impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se
efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:
a) 50% din
impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;
b) 50% din
impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.
(6) Impozitul
se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote
defalcate către bugetele locale.
ART. 75 Definirea veniturilor
din premii şi din jocuri de noroc
(1) Veniturile
din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute
la art. 42, precum
şi cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor
comerciale.
(1^1) Nu sunt
venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele
bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor.
(2) Veniturile
din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate ca urmare a participării
la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor
metodologice
ART.
76 Stabilirea venitului net din premii
Venitul net este diferenţa dintre
venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil.
ART. 77 Reţinerea
impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc
(1) Veniturile
sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o
cotă de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare
premiu.
(2) Veniturile
din jocuri de noroc se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă
de 1% aplicată asupra tuturor sumelor încasate de un participant de la un
organizator de jocuri de noroc. Veniturile din jocuri de noroc care
depăşesc echivalentul a 15.000 euro se impozitează cu 16%, iar
veniturile care depăşesc echivalentul a 100.000 euro se
impozitează cu 25%.
(3) Obligaţia
calculării, reţinerii şi virării impozitului revine
plătitorilor de venituri.
(4) Nu sunt
impozabile veniturile obţinute din premii, în bani şi/sau în
natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei,
realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.
(5) Impozitul
calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final.
(6) Impozitul
pe venit astfel calculat şi reţinut se virează la bugetul de
stat până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
(7) Nu sunt
impozabile la sursă veniturile realizate de către persoanele fizice
ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă
(on-line), slot-machine, lozuri şi festivaluri de poker.
(8) Persoanele
fizice care obţin venituri din jocurile de noroc prevăzute la
alineatul (7) au obligaţia de a depune declaraţia privind venitul
realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la
data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
Organul fiscal competent are obligaţia de a stabili impozitul datorat,
aferent venitului încasat din jocurile de noroc, pe baza declaraţiei
privind venitul realizat din jocuri de noroc, prin emiterea deciziei de
impunere.
(9) Cota de
impunere pentru veniturile din jocuri de noroc prevăzute la alineatul (7)
este de 1% pentru sumele de până la echivalentul a 14.999 euro, 16% pentru
sumele cuprinse între 15.000 - 99.999 euro şi 25% pentru sumele care
depăşesc echivalentul a 100.000 euro. Organizatorul de jocuri de
noroc prevăzute la alineatul (7) are obligativitatea de a păstra o
evidenţă nominală a persoanelor fizice care au obţinut
venituri din jocuri de noroc mai mari de 15.000 euro şi a le declara
organului fiscal competent, până la 25 mai inclusiv a anului următor,
celui de realizare a venitului.
ART. 77^1 Definirea venitului
din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
(1) La
transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia,
prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a
terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel
fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care
se calculează astfel:
a) pentru
construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi
pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite
într-un termen de până la 3 ani inclusiv:
- 3% până la valoarea de
200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 6.000 lei
+ 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv;
b) pentru
imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dată mai mare de 3 ani:
- 2% până la valoarea de
200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea
ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv. Norme metodologice
(2) Impozitul
prevăzut la alin. (1) nu se datorează în următoarele cazuri:
a) la
dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi
construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate
în temeiul legilor speciale;
b) la
dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude
şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între
soţi. Norme metodologice
(3) Pentru
transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor
acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozitul
prevăzut la alin. (1), dacă succesiunea este dezbătută
şi finalizată în termen de 2 ani de la data
decesului autorului succesiunii. În cazul
nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus,
moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei
succesorale. Norme metodologice
(4) Impozitul
prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează la valoarea
declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul
de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea
declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin
expertiza întocmită de camera notarilor publici, impozitul se va calcula
la nivelul valorii stabilite prin expertiză, cu excepţia
tranzacţiilor încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea
inclusiv, precum şi între soţi, caz în care impozitul se
calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin
care se transferă dreptul de proprietate. Norme metodologice
(5) Camerele
notarilor publici vor actualiza cel puţin o dată pe an expertizele
privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile, care vor fi comunicate
la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Norme metodologice
(6) Impozitul prevăzut la
alin. (1) şi la alin. (3) teza a doua se calculează şi se
încasează de notarul public înainte de autentificarea actului sau,
după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul
calculat şi încasat se plăteşte până la data de 25 inclusiv
a lunii următoare celei în care a fost încasat. În cazul în care
transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia,
pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), se
realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă
procedură, impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se
calculează şi se încasează de către organul fiscal
competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data
comunicării deciziei. Instanţele judecătoreşti care
pronunţă hotărâri judecătoreşti rămase definitive
şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi
executorii comunică organului fiscal competent hotărârea şi
documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data
rămânerii definitive şi irevocabile/definitive şi executorii a
hotărârii. Pentru alte proceduri decât cea notarială sau
judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul
obţinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal
competent, în vederea calculării impozitului. În cazul transferului prin
executare silită impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul
căruia a fost transferată proprietatea imobiliară se calculează
şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza
deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării
deciziei.
(7) Impozitul
stabilit în condiţiile alin. (1) şi (3) se distribuie astfel:
a) o
cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat;
b) o
cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor
administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile
imobile ce au făcut obiectul înstrăinării.
(8) Procedura
de calculare, încasare şi virare a impozitului perceput în condiţiile
alin. (1) şi (3), precum şi obligaţiile declarative se vor
stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului
finanţelor publice şi ministrului justiţiei, cu consultarea
Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
ART. 77^2 Rectificarea
impozitului
În cazul în care, după autentificarea actului sau
întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către
notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea şi
încasarea impozitului prevăzut la art. 77^1 alin. (1)
şi (3), notarul public va comunica organului fiscal competent această
situaţie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea.
Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii
desemnaţi la art. 77^1 alin. (1)
şi (3), în vederea încasării impozitului. Răspunderea notarului
public pentru neîncasarea sau calcularea eronată a impozitului
prevăzut la art. 77^1 alin. (1)
şi (3) este angajată numai în cazul în care se dovedeşte că
neîncasarea integrală sau parţială este imputabilă
notarului public care, cu intenţie, nu şi-a îndeplinit această
obligaţie.
ART.
77^3 Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la
transferul proprietăţilor imobiliare
Notarii publici au obligaţia
să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie
informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare,
cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie:
a) părţile
contractante;
b) valoarea
înscrisă în documentul de transfer;
c) impozitul
pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul
personal;
d) taxele
notariale aferente transferului.
ART. 78 Definirea veniturilor
din alte surse
(1) În
această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele
venituri:
a) prime de
asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau
de orice altă entitate, în cadrul unei activităţi pentru o persoană
fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie
generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. 3 din
prezentul titlu;
b) câştiguri
primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a contractului
de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare;
c) venituri,
sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri, servicii
şi alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foşti
salariaţi, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor
legi speciale;
d) venituri
primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj
comercial;
e) ***
Abrogat.
f) venituri
obținute din valorificarea prin centrele de colectarea deșeurilor de
metal, hârtie, sticlă și altele asemenea. Nu sunt impozabile
veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de
colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul Programelor
naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice,
în conformitate cu prevederile art. 42 lit. a^1)
și lit. g).
g) venituri
obţinute de persoana fizică în baza contractului de administrare
încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu
modificările şi completările ulterioare. Fac excepţie
veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea masei lemnoase,
definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care
contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, care sunt
neimpozabile;
h) veniturile
distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate -
persoane juridice, prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, altele decât veniturile
neimpozabile realizate din:
1. exploatarea şi
valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie,
din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an,
pentru fiecare membru asociat;
2. exploatarea masei lemnoase,
definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care le au
în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, acordată fiecărui
membru asociat.
(2) Venituri
din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se
încadrează în categoriile prevăzute la art. 41 lit. a) -
h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu,
precum şi cele enumerate prin normele metodologice elaborate în aplicarea
prezentului articol.
(3) Contribuabilii
care obţin venituri din alte surse nu au obligaţii de completare a
Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a
evidenţei contabile.
ART. 79 Calculul impozitului
şi termenul de plată
(1) Impozitul
pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul
plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin
aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut.
(2) Impozitul
calculat şi reţinut reprezintă impozit final.
(3) Impozitul
astfel reţinut se virează la bugetul de stat până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost
reţinut.
ART.
79^1 Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a
fost identificată
Orice venituri constatate de
organele fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală, a
căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de
16% aplicată asupra bazei impozabile ajustate pe baza procedurilor şi
metodelor indirecte de reconstituite a veniturilor sau cheltuielilor. Prin
decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului şi
al accesoriilor.
ART.
80 Stabilirea venitului net anual impozabil
(1) Venitul
net anual impozabil se stabileşte pe fiecare sursă din categoriile de
venituri menţionate la art. 41 lit. a),
c) şi f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale
reportate.
(2) Veniturile
din categoriile prevăzute la art. 41 lit. a),
c) şi f), ce se realizează într-o fracţiune de an sau în
perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi an, se
consideră venit anual. Norme metodologice
(3) Pierderea
fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din
activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi
din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
se reportează şi se compensează cu venituri obţinute din
aceeaşi sursă de venit din următorii 5 ani fiscali. Norme metodologice
(3^1) Pierderile
din categoriile de venituri menţionate la art. 41 lit. a),
c) şi f) provenind din străinătate se reportează şi se
compensează cu veniturile de aceeaşi natură şi sursă,
realizate în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în
următorii 5 ani fiscali.
(4) Regulile
de reportare a pierderilor sunt următoarele:
a) reportul
se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în
următorii 5 ani consecutivi;
b) dreptul la
report este personal şi netransmisibil;
c) pierderea
reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute
la lit. a), reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului. Norme metodologice
(5) Prevederile
alin. (1) - (4) nu se aplică în cazul veniturilor din activităţi
agricole definite la art. 71 alin. (1)
pentru care sunt stabilite norme de venit.
ART.
80^1 Stabilirea câştigului net anual impozabil
(1) Câştigul
net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât
părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul
societăţilor închise, se determină ca diferenţă între
câştigul net anual şi pierderile reportate din anii fiscali
anteriori.
(2) Pierderea
netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât
părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul
societăţilor închise, stabilită prin declaraţia privind
venitul realizat, se recuperează din câştigurile nete anuale
obţinute în următorii 7 ani fiscali consecutivi.
(3) Regulile
de reportare a pierderilor sunt următoarele:
a) reportul
se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în
următorii 7 ani consecutivi;
b) dreptul
la report este personal şi netransmisibil;
c) pierderea
reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute
la lit. a), reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.
(4) Pierderile
nete anuale din transferul titlurilor de valoare, altele decât
părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul
societăţilor închise provenind din străinătate se
reportează şi se compensează cu veniturile de aceeaşi
natură şi sursă, realizate în străinătate, pe fiecare
ţară, înregistrate în următorii 7 ani fiscali.
ART. 81 Declarații
privind venitul estimat/norma de venit
(1) Contribuabilii,
precum şi asociaţiile fără personalitate juridică,
care încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obligaţi să
depună la organul fiscal competent o declaraţie referitoare la
veniturile şi cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, în
termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac excepţie de la
prevederile prezentului alineat contribuabilii care realizează venituri
pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursă.
(2) Contribuabilii
care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul
personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este
finală, au obligația să depună o declarație privind
venitul estimat/norma de venit, în termen de 15 zile de la încheierea contractului
între părți. Declarația privind venitul estimat/norma de venit
se depune odată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului încheiat
între părți. Contribuabilii care obțin venituri din arendarea
bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligația
înregistrării contractului încheiat între părți, precum și
a modificărilor survenite ulterior, în termen de 15 zile de la
încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.
(3) Contribuabilii
care în anul anterior au realizat pierderi și cei care au realizat
venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și cei care, din
motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă
cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior depun, odată
cu declarația privind venitul realizat, și declarația privind
venitul estimat/norma de venit.
(4) Contribuabilii
care determină venitul net pe bază de norme de venit, precum și
cei pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar și care
au optat pentru determinarea venitului net în sistem real depun declarația
privind venitul estimat/ norma de venit completată corespunzător.
ART.
82 Stabilirea plăţilor anticipate de impozit
(1) Contribuabilii
care realizează venituri din activităţi independente, cedarea
folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real,
prevăzute la art. 71 alin. (5),
precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu
excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în
cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se
cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin
reţinere la sursă.
(1^1) Nu se
datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor, persoane
fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din
activităţi independente, din activităţi agricole,
silvicultură şi piscicultură, prevăzute la cap II şi
VII, scutite de impozit pe venit.
(2) Plățile
anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de
venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net
realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se
comunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate
după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3),
contribuabilii au obligația efectuării plăților anticipate
la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului
precedent. Diferența dintre impozitul anual calculat asupra venitului net
realizat în anul precedent și suma reprezentând plăți anticipate
datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se
repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului
fiscal. Pentru declarațiile privind venitul estimat/norma de venit depuse
în luna decembrie nu se mai stabilesc plăți anticipate, venitul net
aferent perioadei până la sfârșitul anului urmând să fie supus
impozitării potrivit deciziei de impunere emise pe baza declarației
privind venitul realizat. Plățile anticipate pentru veniturile din
cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din
arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel:
a) pe baza contractului
încheiat între părți; sau
b) pe baza veniturilor determinate în sistem real, pe
baza datelor din contabilitate, în conformitate cu prevederile art. 48,
potrivit opţiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale,
venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în
lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se
efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat
de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care
se efectuează impunerea.
În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale,
venitul din cedarea folosinței bunurilor reprezintă echivalentul în
lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se
efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de
Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se
efectuează impunerea.
(3) Plăţile
anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv
a ultimei luni din fiecare trimestru, iar plata impozitului anual se
efectuează potrivit deciziei de impunere.
(4) Termenele
şi procedura de emitere a deciziilor de plăţi anticipate vor fi
stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.
(5) Pentru
stabilirea plăților anticipate, organul fiscal va lua ca bază de
calcul venitul anual estimat, în toate situațiile în care a fost
depusă o declarație privind venitul estimat/ norma de venit pentru
anul curent, sau venitul net din declarația privind venitul realizat
pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăților
anticipate se utilizează cota de impozit de 16% prevăzută la art. 43 alin.
(1).
(5^1) Impozitul
reținut la sursă de către plătitori pentru veniturile
prevăzute la art. 78 alin. (1)
lit. f) se stabilește prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut
și reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual
datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau
într-o formă de asociere, venituri din activități independente,
venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din
activități agricole, determinate în sistem real.
(6) Plăţile
anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între părţi în
care chiria este exprimată în lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2),
precum şi pentru veniturile din activităţi independente, impuse
pe baza normelor de venit, reprezintă impozit final.
(7) În
situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate
între părţi în care chiria este exprimată în lei,
plăţile anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 63alin. (2)
vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe
bază de documente justificative.
(7^1) În
situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate
între părţi, pentru care determinarea venitului brut se
efectuează potrivit prevederilor art. 62 alin. (1^1) şi în care
chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, plăţile
anticipate stabilite potrivit prevederilor alin. (1) vor fi recalculate de
organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente
justificative. Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului
de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a
României, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere,
impozitul fiind final.
(8) Contribuabilii
care realizează venituri din activităţi independente şi/sau
din activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură
şi piscicultură şi care în cursul anului fiscal îşi
încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare
temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie,
au obligaţia de a depune la organul fiscal competent o declaraţie,
însoţită de documente justificative, în termen de 15 zile de la data
producerii evenimentului, în vederea recalculării plăţilor
anticipate.
(9) Procedura
de aplicare a prevederilor alin. (8) se stabileşte prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART.
83 Declaraţia privind venitul realizat
(1) Contribuabilii
care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri
din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei
bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură
şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a
depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent,
pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului
următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind venitul
realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de
venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul
declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.
(1^1) Declaraţia
privind venitul realizat se completează şi pentru contribuabilii
prevăzuţi la art. 63 alin.
(2), caz în care plăţile anticipate de impozit vor fi luate în calcul
la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situaţiile în care
intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia art. 82 alin.
(7).
(2) Declaraţia
privind venitul realizat se completează şi se depune la organul
fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui
de realizare a câştigului net anual/pierderii nete anuale,
generat/generată de:
a) transferuri
de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile
mobiliare, în cazul societăţilor închise;
b) operaţiuni
de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract,
şi orice alte operaţiuni de acest gen.
(2^1) ***
Abrogat.
(3) Nu se
depun declaraţii privind venitul realizat pentru următoarele
categorii de venituri:
a) venituri
nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepția
contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/ norma
de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți
anticipate, conform legii;
b) venituri
din activități menționate la art. 52 alin.
(1) lit. a)—c), a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 52^1;
b^1) venituri
din cedarea folosinței bunurilor sub formă de arendă, a
căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62 alin.
(2^1);
c) venituri din cedarea
folosinţei bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2) şi la art. 82 alin. (7^1)
a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care
au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna
decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate,
conform legii;
d) venituri
sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care
informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi
reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau
declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60;
e) venituri
din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), precum
şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere
este finală;
f) venituri
din pensii;
g) veniturile
din activităţi agricole a căror impunere este finală,
potrivit prevederilor art. 74 alin.
(1);
h) venituri
din transferul proprietăţilor imobiliare;
i) venituri
din alte surse.
ART.
84 Stabilirea şi plata impozitului anual datorat
(1) Impozitul
anual datorat se stabileşte de organul fiscal competent pe baza
declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra
fiecăruia din următoarele:
a) venitul
net anual impozabil;
b) câştigul
net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât
părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul
societăţilor închise;
c) câştigul
net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la
termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest
gen.
(1^1) *** Abrogat.
(2) Contribuabilii
pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din
impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual
impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile
sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise,
câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de
valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte
operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor
nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în
condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru
acordarea de burse private, conform legii.
(3) Organul
fiscal competent are obligaţia calculării, reţinerii şi
virării sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe:
a) venitul
net anual impozabil;
b) câştigul
net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât
părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul
societăţilor închise;
c) câştigul
net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la
termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest
gen.
(4) Procedura
de aplicare a prevederilor alin. (1), (2) şi (3) se stabileşte prin
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(5) ***
Abrogat.
(6) ***
Abrogat.
(7) Organul
fiscal stabileşte impozitul anual datorat pe baza declaraţiei privind
venitul realizat şi emite decizia de impunere, la termenul şi în
forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală.
(7^1) Prin
excepţie de la prevederile alin. (7), organul fiscal stabileşte
impozitul anual datorat pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor
având în vedere prevederile art. 64^1 şi
emite decizia de impunere, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(8) Diferenţele
de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere anuale se
plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării
deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi
nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie
privind colectarea creanţelor bugetare.
ART. 84^1 Termenul scadent al obligaţiei de plată
stabilită în urma verificărilor
În cazul în care în perioada de prescripţie a
obligaţiilor fiscale organele de inspecţie fiscală constată
nedepunerea declaraţiei de venit, termenul scadent al obligaţiei de
plată stabilite în urma verificărilor este termenul-limită
prevăzut pentru emiterea deciziilor anuale de impunere stabilit prin ordin
al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală. (se aplică începând cu obligaţiile declarative
aferente anului 2014.)
ART. 85 Venituri din bunuri
sau drepturi care sunt deţinute în comun
Venitul net obţinut din
exploatarea bunurilor şi drepturilor de orice fel, deţinute în comun,
este considerat ca fiind obţinut de proprietari, uzufructuari sau de
alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial,
şi se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care
aceştia le deţin în acea proprietate sau în mod egal, în
situaţia în care acestea nu se cunosc.
ART. 86 Reguli privind
asocierile fără personalitate juridică
(1) Prevederile
prezentului articol nu se aplică:
- pentru asocierile fără personalitate
juridică prevăzute la art. 28;
- fondurilor de investiţii
constituite ca asociaţii fără personalitate juridică;
- asocierilor cu o persoană juridică
plătitoare de impozit pe profit, caz în care sunt aplicabile numai
reglementările fiscale din titlul II;
- fondurilor de pensii
administrat privat şi fondurilor de pensii facultative constituite conform
prevederilor legislaţiei specifice în materie;
- asocierilor fără personalitate juridică
în cazul în care membrii asociaţi realizează venituri stabilite
potrivit art. 49.
(2) În cadrul
fiecărei asocieri fără personalitate juridică,
constituită potrivit legii, asociaţii au obligaţia să
încheie contracte de asociere în formă scrisă, la începerea
activităţii, care să cuprindă inclusiv date referitoare la:
a) părţile
contractante;
b) obiectul
de activitate şi sediul asociaţiei;
c) contribuţia
asociaţilor în bunuri şi drepturi;
d) cota
procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau
pierderile din cadrul asocierii corespunzătoare contribuţiei
fiecăruia;
e) desemnarea
asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea
obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile
publice;
f) condiţiile
de încetare a asocierii. Contribuţiile asociaţilor conform
contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociaţie.
Contractul de asociere se înregistrează la organul fiscal competent, în
termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul
să refuze înregistrarea contractelor, în cazul în care acestea nu cuprind
datele solicitate conform prezentului alineat. Norme metodologice
(3) În cazul
în care între membrii asociaţi există legături de rudenie
până la gradul al patrulea inclusiv, părţile sunt obligate
să facă dovada că participă la realizarea venitului cu
bunuri sau drepturi asupra cărora au drept de proprietate. Pot fi membri
asociaţi şi persoanele fizice care au dobândit capacitate de
exerciţiu restrânsă. Norme metodologice
(4) Asocierile,
cu excepţia celor care realizează venituri din activităţi
agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligaţia să
depună la organul fiscal competent, până la data de 15 martie a
anului următor, declaraţii anuale de venit, conform modelului
stabilit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care
vor cuprinde şi distribuţia venitului net/pierderii pe asociaţi.
(5) Venitul/pierderea
anual/anuală, realizate în cadrul asocierii, se distribuie
asociaţilor, proporţional cu cota procentuală de participare
corespunzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere. Norme metodologice
(6) Tratamentul
fiscal al venitului realizat din asociere, în alte cazuri decât asocierea cu o
persoană juridică, va fi stabilit în aceeaşi manieră ca
şi pentru categoria de venituri în care este încadrat.
(7) ***
Abrogat.
(8) ***
Abrogat.
(9) Venitul
cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoană juridică
română, microîntreprindere care nu generează o persoană
juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV^1,
este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din
activităţi independente, din care se deduc contribuţiile
obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.
(10) Impozitul
reţinut de persoana juridică în contul persoanei fizice, pentru
veniturile realizate dintr-o asociere cu o persoană juridică
română care nu generează o persoană juridică,
reprezintă plata anticipată în contul impozitului anual pe venit.
Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului,
determinat conform metodologiei stabilite în legislaţia privind impozitul
pe veniturile microîntreprinderilor, revine persoanei juridice române.
ART.
87 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi
independente
(1) Persoanele
fizice nerezidente, care desfăşoară o activitate
independentă, prin intermediul unui sediu permanent în România, sunt
impozitate, potrivit prezentului titlu, la venitul net anual impozabil din
activitatea independentă, ce este atribuibil sediului permanent.
(2) Venitul
net dintr-o activitate independentă ce este atribuibil unui sediu
permanent se determină conform art. 48, în
următoarele condiţii:
a) în
veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt atribuibile sediului
permanent;
b) în
cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente realizării
acestor venituri. Norme metodologice
ART. 88 Venituri ale
persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente
Persoanele fizice nerezidente
care desfăşoară activităţi dependente în România sunt
impozitate potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu. Norme
metodologice
ART. 88^1 Reguli de stabilire a bazei de calcul a veniturilor
impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii
Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European
(1) Persoana fizică rezidentă într-un stat membru
al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European
beneficiază de aceleaşi deduceri ca şi persoana fizică
rezidentă la stabilirea bazei de calcul pentru veniturile impozabile
obţinute din România. Baza de calcul se determină după regulile proprii
fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia, potrivit
prezentului titlu.
(2) Deducerile
prevăzute la alin. (1) se acordă în limita stabilită prin
legislaţia română în vigoare pentru persoana fizică
rezidentă, dacă persoana fizică rezidentă într-un stat
membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European
prezintă documente justificative şi dacă acestea nu sunt deduse
în statul de rezidenţă al persoanei fizice.
(3) Prevederile
alin. (1) şi (2) nu se aplică persoanelor fizice rezidente într-un
stat din Spaţiul Economic European, altul decât un stat membru al Uniunii
Europene, cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza
căruia să se realizeze schimbul de informaţii.
ART. 89 Alte venituri ale
persoanelor fizice nerezidente
(1) Persoanele
fizice nerezidente, care obţin alte venituri decât cele prevăzute la art. 87, 88 şi la titlul V,
datorează impozit potrivit reglementărilor prezentului titlu.
(2) Veniturile
supuse impunerii, din categoriile prevăzute la alin. (1), se
determină pe fiecare sursă, potrivit regulilor specifice
fiecărei categorii de venit, impozitul fiind final.
(3) Cu
excepţia plăţii impozitului pe venit prin reţinere la
sursă, contribuabilii persoane fizice nerezidente, care realizează
venituri din România, potrivit prezentului titlu, au obligaţia să
declare şi să plătească impozitul corespunzător
fiecărei surse de venit, direct sau printr-un împuternicit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Norme metodologice
ART.
90 Venituri obţinute din străinătate
(1) Persoanele
fizice prevăzute la art. 40 alin. (1)
lit. a) şi cele care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2)
datorează impozit pentru veniturile obţinute din
străinătate.
(2) Veniturile
realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea
cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile
proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia.
(2^1) Pentru
veniturile obţinute din străinătate de natura celor
obţinute din România şi neimpozabile în conformitate cu prevederile
prezentului titlu se aplică acelaşi tratament fiscal ca şi
pentru cele obţinute din România.
(3) Contribuabilii
care obţin venituri din străinătate conform alin. (1) au obligaţia
să le declare, potrivit declaraţiei specifice, până la data de 25 mai a anului următor celui de
realizare a venitului.
(4) ***
Abrogat.
(5) *** Abrogat.
(6) Organul
fiscal stabileşte impozitul anual datorat şi emite o decizie de
impunere, în intervalul şi în forma stabilite prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(7) Diferenţele
de impozit rămase de achitat, conform deciziei de impunere anuală, se
plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării
deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi
nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie,
privind colectarea creanţelor bugetare.
ART. 91 Creditul fiscal extern
(1) Contribuabilii
persoane fizice rezidente care, pentru acelaşi venit şi în decursul
aceleiaşi perioade impozabile, sunt supuşi impozitului pe venit atât
pe teritoriul României, cât şi în străinătate, au dreptul la
deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit
în străinătate, denumit în continuare credit fiscal extern, în
limitele prevăzute în prezentul articol.
(2) Creditul
fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ,
următoarele condiţii:
a) se
aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate
între România şi statul străin în care s-a plătit impozitul;
b) impozitul
plătit în străinătate, pentru venitul obţinut în
străinătate, a fost efectiv plătit în mod direct de persoana
fizică sau de reprezentantul său legal ori prin reţinere la
sursă de către plătitorul venitului. Plata impozitului în
străinătate se dovedeşte printr-un document justificativ,
eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv;
c) venitul
pentru care se acordă credit fiscal face parte din una dintre categoriile
de venituri prevăzute la art. 41.
(3) Creditul
fiscal extern se acordă la nivelul impozitului plătit în
străinătate, aferent venitului din sursa din străinătate,
dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România,
aferentă venitului impozabil din străinătate. În situaţia
în care contribuabilul în cauză obţine venituri din
străinătate din mai multe state, creditul fiscal extern admis a fi
dedus din impozitul datorat în România se va calcula, potrivit procedurii de
mai sus, pentru fiecare ţară şi pe fiecare natură de venit.
(3^1) După
data aderării României la Uniunea Europeană, pentru veniturile din
economii, definite la art. 124^5,
obţinute de persoanele fizice rezidente din acele state membre care au
perioada de tranziţie specificată la art. 124^9, se
aplică metoda de eliminare a dublei impuneri, prevăzută la art. 124^14 alin. (2).
(4) ***
Abrogat
(5) În vederea
calculului creditului fiscal extern, sumele în valută se transformă
la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca
Naţională a României, din anul de realizare a venitului. Veniturile
din străinătate realizate de persoanele fizice rezidente, precum
şi impozitul aferent, exprimate în unităţi monetare proprii
statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Naţională a
României, se vor transforma astfel:
a) din moneda
statului de sursă într-o valută de circulaţie
internaţională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul
de schimb din ţara de sursă;
b) din valuta
de circulaţie internaţională în lei, folosindu-se cursul de
schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Naţională a
României, din anul de realizare a venitului respectiv. Norme metodologice
ART.
93 Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu
reţinere la sursă
(1) Plătitorii
de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, sunt
obligaţi să calculeze, să reţină, să vireze
şi să declare impozitul reţinut la sursă, până la
termenul de virare a acestuia inclusiv, cu excepţiile prevăzute în
prezentul titlu.
(2) Plătitorii
de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, au
obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi
reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal
competent, până în ultima zi
a lunii februarie inclusiv a
anului curent pentru anul expirat.
(3) Prin
excepţie de la prevederile alineatului (2), plătitorii de venituri
din jocuri de noroc cu reţinere la sursă au obligaţia de a
depune, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent
pentru anul precedent, o declaraţie centralizatoare privind veniturile
totale plătite, precum şi impozitele totale calculate, reţinute
şi virate la bugetul general consolidat al statului, fără a
menţiona datele de identificare a beneficiarilor de venit.
ART. 94 Dispoziţii
tranzitorii
(1) Scutirile
de la plata impozitului pe venit prevăzute în actele normative privind
unele măsuri de protecţie ca urmare a concedierilor colective, pentru
personalul disponibilizat, rămân valabile până la data expirării
lor.
(2) Pierderile
înregistrate în perioada de scutire de contribuabili nu se compensează cu
veniturile obţinute din celelalte categorii de venituri în anii respectivi
şi nu se reportează, reprezentând pierderi definitive ale
contribuabililor.
(3) Prevederile
privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 40 alin. (2)
se aplică începând cu data de 1 ianuarie
2004.
(4) Prevederile art. 49 alin.
(2^1), art. 50 alin. (1)
lit. a) şi alin. (2) lit. a) se vor aplica în mod corespunzător
începând cu 1 iulie 2010.
(5) Prevederile art. 55 alin. (3)
lit. h) se aplică începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010.
Veniturile reprezentând:
— tichetele de creşă, acordate potrivit legii;
— tichetele de vacanţă, acordate potrivit legii;
— sumele reprezentând plăţile compensatorii
calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale
căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare
a concedierilor colective, conform legii, precum şi sumele reprezentând
plăţile compensatorii calculate pe baza salariului mediu net pe
economie, primite de personalul civil din sectorul de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă
naţională la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, ca
urmare a nevoilor de reducere şi de restructurare, acordate potrivit
legii;
— sumele reprezentând plăţile compensatorii
calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în
rezervă sau al cărui contract încetează ca urmare a nevoilor de
reducere şi de restructurare, precum şi ajutoarele stabilite în
raport cu solda lunară netă, acordate acestuia la trecerea în
rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu
îndeplinesc condiţiile de pensie, precum şi ajutoare sau
plăţi compensatorii primite de poliţişti aflaţi în
situaţii similare, al căror cuantum se determină în raport cu
salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislaţiei în materie,
devin impozabile începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010.
(6) Procedura
de aplicare a prevederii alin. (4) se stabileşte prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(7) Venitul
net anual impozabil, câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de
valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în
cazul societăţilor închise, precum şi câştigul net anual
din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe
bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, realizate
de persoanele fizice în anul 2010, se declară în declaraţia privind
venitul realizat, iar stabilirea şi plata impozitului se efectuează
pe baza deciziei de impunere.
(8) Contribuabilii
care desfăşoară activitate de transport de persoane şi de
bunuri în regim de taxi şi obţin venituri din activităţi
independente pentru care venitul net a fost determinat în sistem real în anul
2011, în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea
nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de
închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, au
dreptul să opteze începând cu anul 2012 pentru determinarea venitului net
anual pe bază de norme de venit.
(9) Opțiunea
se exercită prin completarea declarației privind venitul
estimat/norma de venit cu informații privind stabilirea venitului net
anual pe baza normelor de venit și depunerea la organul fiscal competent
până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au
desfășurat activitate în anul 2011.
(10) Fişele
fiscale care cuprind informaţii referitoare la calculul impozitului pe
veniturile din salarii aferente anului 2011 vor fi depuse până în ultima
zi a lunii februarie a anului 2012.
(11)
Dispoziţiile art. 59 şi art. 93 alin. (2)
se aplică începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2012 pentru veniturile
din salarii şi asimilate salariilor.
(12) Prevederile art. 48 alin. (4)
lit. c^1) se aplică numai pentru mijloacele fixe achiziţionate
începând cu 1 ianuarie 2012.
(13) Pentru
veniturile realizate în baza contractelor aflate în derulare la data de 1
octombrie 2011, pentru care la data respectivă erau aplicabile prevederile art. 52,
obligațiile privind calculul, reținerea și virarea impozitului
reprezentând plăți anticipate sunt cele în vigoare la data
plății veniturilor.
(14) În cazul
veniturilor din arendare realizate în anul 2013 pentru care determinarea
venitului net anual a fost efectuată în sistem real, obligaţiile
fiscale sunt cele prevăzute în legislaţia în vigoare la data
realizării acestora.
(15) Propunerile
Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru anul 2012
privind nivelul normelor anuale de venit corespunzătoare unei camere de
închiriat în cazul veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor
situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de
cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, se transmit Ministerului
Finanțelor Publice până la data de 10 ianuarie 2012. Direcțiile
generale ale finanțelor publice județene și a municipiului
București, după caz, au obligația determinării și
publicării anuale a normelor anuale de venit până la data de 15
ianuarie 2012, pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului
dezvoltării regionale și turismului și al ministrului
finanțelor publice și a propunerilor Ministerului Dezvoltării
Regionale și Turismului.
(16) Pentru
câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât
părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul
societăţilor închise, realizate până la data de 1 ianuarie 2013,
obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora. Norme metodologice
(17) Pentru
veniturile din activităţi agricole realizate până la 1 februarie
2013, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării
acestora.
(18) Pentru
veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme
de venit obţinute în perioada 1 ianuarie 2013 şi până la 1
februarie 2013, normele de venit se stabilesc de către direcţiile
teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale şi se aprobă de către direcţiile
generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizează şi
se publică până cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se
aplică aceste norme de venit. Norma anuală de venit se
corectează astfel încât să corespundă perioadei impozabile
cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013. Obligaţiile
fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.
(19) Pentru
veniturile obţinute din activităţi agricole pentru care venitul
net anual se determină în sistem real între 1 ianuarie 2013 şi 1
februarie 2013 nu se mai stabilesc plăţi anticipate, iar venitul net
anual se declară până la data de 25 mai 2014.
(20) Pentru
veniturile prevăzute la cap II, III, VI şi VII, realizate de
persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat până la data de 1
februarie 2015, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data
realizării acestora.
(21) Pentru
veniturile prevăzute la cap. II şi VII, realizate de persoanele
fizice cu handicap grav sau accentuat, obţinute în perioada 1 ianuarie
2015 şi până la 1 februarie 2015, se aplică următoarele
reguli:
a) normele
anuale de venit se corectează astfel încât să corespundă perioadei
impozabile;
b) în cazul
veniturilor pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe
baza datelor din contabilitate, nu se mai stabilesc şi nu se
efectuează plăţi anticipate, iar venitul net anual se
declară până la data de 25 mai 2016.
(22) În cazul rezilierii, în
cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, în care
chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, organul
fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative
recalculează plăţile anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 82 alin. (1), începând cu 1 iunie 2015.
(23) Pentru
înregistrarea la birourile de carte funciară a drepturilor dobândite în
baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de
moştenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti
şi a altor documente în celelalte cazuri, anterior datei de 1 iunie 2015 şi
neînregistrate până la data respectivă, registratorii nu au
obligaţia de a verifica achitarea impozitului pe veniturile din transferul
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
ART. 95 Definitivarea
impunerii pe anul fiscal
(1) Pentru
definitivarea impozitului aferent venitului realizat în anul fiscal 2006 se va
elabora formularistica necesară, ce va fi aprobată prin ordin al
ministrului finanţelor publice.
(2) Pentru
definitivarea impozitului aferent venitului realizat într-un an fiscal se va
elabora formularistica necesară, ce va fi aprobată prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
ART.
112^1 Definiţia microîntreprinderii
În sensul prezentului titlu,
o microîntreprindere este o persoană juridică română care
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31
decembrie a anului fiscal precedent:
a) realizează
venituri, altele decât cele prevăzute la art. 112^2 alin.
(6);
a^1) realizează
venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în
proporţie de peste 80% din veniturile totale;
b) ***
Abrogat;
c) a
realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000
euro;
d) capitalul
social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi
autorităţile locale.
e) nu se
află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul
comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.
ART. 112^2 Reguli
de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
(1) Impozitul
reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.
(2) Microîntreprinderile
plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului
reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1.
(3) Pentru
anul 2013, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care
la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1 sunt
obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1
februarie 2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea
sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedură
fiscală, până la data de 25 martie 2013 inclusiv. Până la acest
termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat
pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013 - 31
ianuarie 2013, prin excepţie de la prevederile art. 34 şi 35.
(4) O
persoană juridică română care este nou-înfiinţată este
obligată să plătească impozit pe veniturile
microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia
prevăzută la art. 112^1 lit. d)
este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului.
(4^1) Prin
excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română
nou-înfiinţată care, începând cu data înregistrării în registrul
comerţului, intenţionează să desfăşoare
activităţile prevăzute la alin. (6) nu intră sub
incidenţa prezentului titlu.
(4^2) Prin
excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română
nou-înfiinţată care, la data înregistrării în registrul
comerţului, are subscris un capital social reprezentând cel puţin
echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice
prevederile titlului II. Opţiunea este definitivă, cu condiţia
menţinerii valorii capitalului social de la data înregistrării,
pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice
respective. În cazul în care această condiţie nu este
respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului
titlu, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este
redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de
la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de art. 112^1. Cursul
de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma de
25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca
Naţională a României la data înregistrării persoanei juridice.
(5) Microîntreprinderile
nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal
următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile
prevăzute la art. 112^1.
(6) Nu
intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu persoanele
juridice române care:
a) desfăşoară
activităţi în domeniul bancar;
b) desfăşoară
activităţi în domeniile asigurărilor şi
reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor
juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în
aceste domenii;
c) desfăşoară
activităţi în domeniul jocurilor de noroc.
(7) Persoanele
juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit
reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013
păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013.
ART.
112^3 Aria de cuprindere a impozitului
Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit
pe veniturile microîntreprinderilor, se aplică asupra veniturilor din
orice sursă, cu excepţia celor prevăzute la art. 112^7.
(1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul
calendaristic.
(2) În cazul unei microîntreprinderi care se
înfiinţează sau îşi încetează existenţa, anul fiscal
este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.
Cota de impozitare pe
veniturile microîntreprinderilor este 3%.
ART.
112^6 Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de
65.000 euro sau venituri din consultanţă şi management
Dacă în cursul unui an
fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro
sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management
în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plăti impozit
pe profit. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează
începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele
prevăzute în prezentul articol, luând în considerare veniturile şi
cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Impozitul pe profit
datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de
la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare
şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului
respectiv.
(1) Baza
impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie
veniturile din orice sursă, din care se scad:
a) veniturile
aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile
aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
c) veniturile
din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
d) veniturile
din subvenţii;
e) veniturile
din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de
valoare;
f) veniturile
rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau
penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la
calculul profitului impozabil ;
g) veniturile
realizate din despăgubiri, de la societăţile de
asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor
sau a activelor corporale proprii;
h) veniturile
din diferenţe de curs valutar;
i) veniturile
financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi
datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au
fost înregistrate iniţial;
j) valoarea
reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.
(1^1) Pentru
determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza
impozabilă determinată potrivit alin. (1) se adaugă următoarele:
a) valoarea
reducerilor comerciale primite ulterior facturării;
b) în
trimestrul IV, diferenţa favorabilă dintre veniturile din
diferenţe de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a
decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un
curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial şi
cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare
aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului.
(2) În cazul
în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea
de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în
conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în
funcţiune, potrivit legii.
ART.
112^8 Termenele de declarare a
menţiunilor
(1) Persoanele
juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor
fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură
fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se
plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
(2) Persoanele
juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu
menţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului.
(3) În cazul
în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este
îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale
teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură
fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal
respectiv.
(4) Microîntreprinderile
care intră sub incidenţa prevederilor art. 112^6 comunică
organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe
veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului respectiv, potrivit
prevederilor Codului de procedură fiscală.
ART.
112^9 Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
(1) Calculul
şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se
efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
(2) Microîntreprinderile
au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a
impozitului, declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
(3) Obligaţia
fiscală reglementată de prezentul titlu reprezintă venit al
bugetului de stat.
ART.
112^10 Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere
În cazul unei asocieri
fără personalitate juridică între o microîntreprindere şi o
persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă,
microîntreprinderea are obligaţia de a calcula, reţine, declara
şi plăti la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei
de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează
impozitul.
ART.
112^11 Prevederi fiscale referitoare la amortizare
Microîntreprinderile sunt obligate să ţină
evidenţa amortizării fiscale, conform art. 24 al
Titlului II.
Nerezidenţii care
obţin venituri impozabile din România au obligaţia de a plăti
impozit conform prezentului capitol şi sunt denumiţi în continuare
contribuabili.
ART. 114 Sfera de cuprindere a
impozitului
Impozitul stabilit prin
prezentul capitol, denumit în continuare impozit pe veniturile obţinute
din România de nerezidenţi, se aplică asupra veniturilor brute
impozabile obţinute din România.
ART.
115 Venituri impozabile obţinute din România
(1) Veniturile
impozabile obţinute din România, indiferent dacă veniturile sunt
primite în România sau în străinătate, sunt:
a)
dividende de la un rezident;
b) dobânzi de
la un rezident;
c) dobânzi de
la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este
o cheltuială a sediului permanent /a sediului permanent desemnat; Norme metodologice
d) redevenţe
de la un rezident; Norme metodologice
e) redevenţe
de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevenţa
este o cheltuială a sediului permanent /a sediului permanent desemnat;
f) comisioane
de la un rezident;
g) comisioane
de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă
comisionul este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent
desemnat;
h) venituri
din activităţi sportive şi de divertisment desfăşurate
în România, indiferent dacă veniturile sunt primite de către
persoanele care participă efectiv la asemenea activităţi sau de
către alte persoane;
i) ***
Abrogat;
j) venituri reprezentând
remuneraţii primite de nerezidenţi ce au calitatea de administrator,
fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane
juridice române;
k) venituri
din servicii prestate în România de orice natură şi în afara României
de natura serviciilor de management, de consultanţă în orice domeniu,
de marketing, de asistenţă tehnică, de cercetare şi
proiectare în orice domeniu, de reclamă şi publicitate indiferent de
forma în care sunt realizate şi celor prestate de avocaţi, ingineri,
arhitecţi, notari publici, contabili, auditori; nu reprezintă
venituri impozabile în România veniturile din transportul internaţional
şi prestările de servicii accesorii acestui transport; Norme metodologice
l) venituri
din profesii independente desfăşurate în România - doctor, avocat,
inginer, dentist, arhitect, auditor şi alte profesii similare -, în cazul
când sunt obţinute în alte condiţii decât prin intermediul unui sediu
permanent sau într-o perioadă sau în mai multe perioade care nu
depăşesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de
12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat;
m) veniturile
din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de
stat, în măsura în care pensia lunară depăşeşte
plafonul prevăzut la art. 69;
n) ***
Abrogat
o) venituri
din premii acordate la concursuri organizate în România; Norme metodologice
p) venituri
obţinute la jocurile de noroc practicate în România, pentru toate sumele
încasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc.
q) venituri
realizate de nerezidenţi din lichidarea unei persoane juridice române.
Venitul brut realizat din lichidarea unei persoane juridice române
reprezintă suma excedentului distribuţiilor în bani sau în
natură care depăşeşte aportul la capitalul social al
persoanei fizice/juridice beneficiare;
r) venituri
realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la
beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie. (în vigoare de la data intrării în vigoare a
L287/2009 privind Codul civil)
(2) Următoarele
venituri impozabile obţinute din România nu sunt impozitate potrivit
prezentului capitol şi se impozitează conform titlului II , III sau
IV^1, după caz:
a) veniturile
unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent/sediu permanent
desemnat în România;
b) veniturile
unei persoane juridice străine obţinute din proprietăţi
imobiliare situate în România sau din transferul titlurilor de participare,
aşa cum sunt definite la art. 7alin. (1)
pct. 31, deţinute într-o persoană juridică română;
c) venituri
ale unei persoane fizice nerezidente, obţinute dintr-o activitate
dependentă desfăşurată în România;
d) veniturile
unei persoane fizice nerezidente obţinute din închirierea sau din
altă formă de cedare a dreptului de folosinţă a unei
proprietăţi imobiliare situate în România, din transferul
proprietăţilor imobiliare situate în România, din transferul titlurilor
de participare, aşa cum sunt definite la art. 7 alin.
(1) pct. 31, deţinute la o persoana juridică română, şi din
transferul titlurilor de valoare, aşa cum sunt definite la art. 65 alin. (1)
lit. c); Norme metodologice
e) veniturile
obţinute de nerezidenţi dintr-o asociere constituită în România,
inclusiv dintr-o asociere a unei persoane fizice nerezidente cu o
microîntreprindere.
(2^1) Tratamentul
fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de
către fiduciar, altele decât remuneraţia acestuia, este stabilit în
funcţie de natura venitului respectiv şi supus impunerii conform
prezentului titlu, respectiv titlului II şi III, după caz.
Obligaţiile fiscale ale constituitorului nerezident vor fi îndeplinite de
fiduciar.(în vigoare de la data intrării în
vigoare a L287/2009 privind Codul civil) Norme metodologice
(3) Veniturile
obţinute de organismele nerezidente de plasament colectiv fără
personalitate juridică din transferul titlurilor de valoare, aşa cum
sunt definite la art. 65alin. (1)
lit. c), respectiv al titlurilor de participare, aşa cum sunt definite la art. 7 alin. (1)
pct. 31, deţinute direct sau indirect într-o persoană juridică
română, nu reprezintă venituri impozabile în România.
(4) ***
Abrogat.
(5) Veniturile
obţinute de nerezidenţi pe pieţe de capital străine din
transferul titlurilor de participare, aşa cum sunt definite la art. 7 alin. (1)
pct. 31, deţinute la o persoană juridică română, precum
şi din transferul titlurilor de valoare, aşa cum sunt definite la art. 65 alin. (1)
lit. c), emise de rezidenţi români, nu reprezintă venituri impozabile
în România.
(6) Venitul
obţinut de la un fiduciar rezident de către un beneficiar nerezident
atunci când acesta este constituitor nerezident, din transferul masei
patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie, reprezintă
venit neimpozabil. (în
vigoare de la data intrării în vigoare a L287/2009 privind Codul civil)
ART.
116 Reţinerea impozitului din veniturile impozabile obţinute din
România de nerezidenţi
(1) Impozitul
datorat de nerezidenţi pentru veniturile impozabile obţinute din
România se calculează, se reţine şi se plăteşte la
bugetul de stat de către plătitorii de venituri.
(2) Impozitul
datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra
veniturilor brute:
a) ***
Abrogat.
b) ***
Abrogat.
c) 1% pentru
veniturile obţinute din jocuri de noroc, prevăzute la art. 115 alin.
(1) lit. p), cu excepţia jocurilor de noroc prevăzute la art. 77
alin. (7).
c^1) 50% pentru
veniturile prevăzute la art. 115 alin. (1)
lit. a) - g), k) şi l), dacă veniturile sunt plătite într-un
stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia
să se realizeze schimbul de informaţii. Aceste prevederi se
aplică numai în situaţia în care veniturile de natura celor
prevăzute la art. 115 alin. (1) lit.
a) - g), k) şi l) sunt plătite ca urmare a unor tranzacţii
calificate ca fiind artificiale conform art. 11 alin. (1).
d) 16% în
cazul oricăror altor venituri impozabile obţinute din România,
aşa cum sunt enumerate la art. 115.
(3) Prin
derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie reţinut se calculează
după cum urmează:
a) pentru
veniturile ce reprezintă remuneraţii primite de nerezidenţi care
au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de
administraţie al unei persoane juridice române, potrivit art. 57; Norme metodologice
b) pentru
veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la
bugetul de stat, potrivit art. 70.
(4) Impozitul
se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii
venitului şi se plăteşte la bugetul de stat până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a
plătit venitul. Impozitul se calculează, se reţine şi se
plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al
pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil
în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi. În cazul
dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor
sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile
financiare anuale, impozitul pe dividende se declară şi se
plăteşte până la data de 25
ianuarie a anului următor.
(5) Pentru
veniturile sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente,
la depozitele la termen, certificate de depozit şi alte instrumente de
economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate
şi situate în România, impozitul se calculează şi se reţine
de către plătitorii de astfel de venituri la momentul
înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului,
respectiv la momentul răscumpărării, în cazul certificatelor de depozit
şi al instrumentelor de economisire. Virarea impozitului pentru veniturile
din dobânzi se face lunar, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare
înregistrării/răscumpărării. Norme metodologice
(6) Reînnoirea
depozitelor/instrumentelor de economisire va fi asimilată cu constituirea
unui nou depozit/achiziţionarea unui nou instrument de economisire.
(7) Impozitul
asupra dobânzilor capitalizate se calculează de plătitorul acestor
venituri în momentul înregistrării în contul curent sau în contul de
depozit al titularului, respectiv în momentul răscumpărării în
cazul unor instrumente de economisire sau în momentul în care dobânda se
transformă în împrumut ori în capital, după caz.
(8) Modul de
determinare şi/sau de declarare a veniturilor obţinute din transferul
titlurilor de participare la o persoană juridică română va fi
stabilit prin norme.
(9) Pentru
orice venit impozitul ce trebuie reţinut, în conformitate cu prezentul
capitol, este impozit final.
ART. 116^1 Tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi
obţinute din România de persoane juridice rezidente într-un stat membru al
Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European
(1) Veniturile reprezentând dobânzi
obţinute din România de o persoană juridică rezidentă
într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic
European, stat cu care România are încheiată o convenţie pentru evitarea
dublei impuneri, cu excepţia dobânzilor care intră sub incidenţa
prevederilor cap. IV din prezentul titlu, se impun cu cota şi în
condiţiile prevăzute de convenţia aplicabilă, dacă
persoana juridică prezintă un certificat de rezidenţă
fiscală valabil.
(2) Persoana juridică rezidentă într-un
stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care
obţine venituri reprezentând dobânzi în condiţiile prevăzute la
alin. (1), poate opta pentru regularizarea impozitului plătit conform
alin. (1) prin declararea şi plata impozitului pe profit pentru profitul
impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul II.
Impozitul reţinut la sursă potrivit alin. (1) constituie plată
anticipată în contul impozitului pe profit şi se scade din impozitul
pe profit datorat.
(3) Constituie plată anticipată în
contul impozitului pe profit şi se scade din impozitul pe profit datorat
şi impozitul reţinut la sursă conform prevederilor art. 116 în condiţiile în care persoana
juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al
Spaţiului Economic European, stat cu care România are încheiată o
convenţie pentru evitarea dublei impuneri, prezintă certificatul de
rezidenţă fiscală ulterior realizării venitului.
(4) Veniturile reprezentând dobânzi
obţinute din România de o persoană juridică rezidentă
într-un stat al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European cu
care România nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei
impuneri se impun conform prevederilor art. 116. Dacă persoana
juridică prevăzută în prezentul alineat este rezidentă a
unui stat din Uniunea Europeană sau din Spaţiul Economic European cu
care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se
realizeze schimbul de informaţii, această persoană poate opta
pentru regularizarea impozitului plătit conform prevederilor art. 116 prin declararea şi plata
impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri,
conform regulilor stabilite în titlul II. Impozitul reţinut la sursă
conform prevederilor art. 116 constituie plată anticipată
în contul impozitului pe profit şi se scade din impozitul pe profit
datorat.
ART. 116^2 Tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din
activităţi independente impozabile în România obţinute de
persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al
Spaţiului Economic European
(1) Veniturile din activităţi
independente care sunt obţinute din România de o persoană fizică
rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului
Economic European, stat cu care România are încheiată o convenţie de
evitare a dublei impuneri şi care prezintă un certificat de
rezidenţă fiscală, se vor impune cu cota şi/sau în
condiţiile prevăzute de convenţia aplicabilă.
(2) Persoana fizică
rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului
Economic European, stat cu care România are încheiată o convenţie de
evitare a dublei impuneri care obţine venituri din activităţi independente
în condiţiile prevăzute la alin. (1), poate opta pentru regularizarea
impozitului plătit conform alin. (1) prin declararea şi plata
impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, conform
regulilor stabilite în titlul III. Impozitul reţinut la sursă
potrivit alin. (1) constituie plată anticipată în contul impozitului
pe venit şi se scade din impozitul pe venit datorat.
(3) Pentru a beneficia de prevederile
aplicabile rezidenţilor români constituie plată anticipată în
contul impozitului pe venit şi se scade din impozitul pe venit datorat
şi impozitul reţinut la sursă conform prevederilor art. 116 în condiţiile în care persoana
fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al
Spaţiului Economic European, stat cu care România are încheiată o
convenţie pentru evitarea dublei impuneri, prezintă certificatul de
rezidenţă fiscală ulterior realizării venitului.
(4) Veniturile din activităţi
independente obţinute din România de o persoană fizică
rezidentă într-un stat al Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic
European, stat cu care România nu are încheiată o convenţie de
evitare a dublei impuneri, se impun conform prevederilor art. 116. Dacă persoana
fizică prevăzută în prezentul alineat este rezidentă a unui
stat al Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic European cu care este
încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze
schimbul de informaţii, această persoană poate opta pentru
regularizarea impozitului plătit conform art. 116 prin declararea şi plata
impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, conform
regulilor stabilite în titlul III. Impozitul reţinut la sursă
potrivit art. 116 constituie plată anticipată
în contul impozitului pe venit.
ART.
117 Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol
Sunt scutite de impozitul pe
veniturile obţinute din România de nerezidenţi următoarele
venituri:
a) ***
Abrogat;
b) dobânda
aferentă instrumentelor de datorie publică în lei și în
valută, veniturile obținute din tranzacțiile cu instrumente
financiare derivate utilizate pentru realizarea operațiunilor de
administrare a riscurilor asociate obligațiilor de natura datoriei publice
guvernamentale și veniturile obținute din tranzacționarea
titlurilor de stat și a obligațiunilor emise de către
unitățile administrativ-teritoriale, în lei și în valută,
pe piața internă și/sau pe piețele financiare
internaționale, precum și dobânda aferentă instrumentelor emise
de către Banca Națională a României în scopul atingerii
obiectivelor de politică monetară și veniturile obținute
din tranzacționarea valorilor mobiliare emise de către Banca
Națională a României;
c) *** Abrogat
d) premiile
unei persoane fizice nerezidente obţinute din România, ca urmare a
participării la festivalurile naţionale şi internaţionale
artistice, culturale şi sportive finanţate din fonduri publice;
e) premiile
acordate elevilor şi studenţilor nerezidenţi la concursurile
finanţate din fonduri publice; Norme metodologice
f) ***
Abrogat;
g) veniturile
persoanelor juridice străine care desfăşoară în România
activităţi de consultanţă în cadrul unor acorduri de
finanţare gratuită, încheiate de Guvernul
României/autorităţi publice cu alte guverne/autorităţi
publice sau organizaţii internaţionale guvernamentale sau
neguvernamentale;
h) dividendele
plătite de o persoană juridică română sau persoană
juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit
legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat
membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei întreprinderi
dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat într-un alt stat membru al
Uniunii Europene, sunt scutite de impozit, dacă persoana juridică
străină beneficiară a dividendelor întruneşte cumulativ
următoarele condiţii:
1. persoana juridică rezidentă într-un stat membru
al Uniunii Europene are una dintre formele de organizare prevăzute la art. 20^1 alin. (4);
2. în conformitate cu legislaţia fiscală a
statului membru al Uniunii Europene, este considerată a fi rezidentă
a statului respectiv şi, în temeiul unei convenţii privind evitarea
dublei impuneri încheiate cu un stat terţ, nu se consideră că
este rezident în scopul impunerii în afara Uniunii Europene;
3. plăteşte, în conformitate cu legislaţia
fiscală a unui stat membru al Uniunii Europene, impozit pe profit sau un
impozit similar acestuia, fără posibilitatea unei opţiuni sau
exceptări;
4. deţine minimum 10% din capitalul social al
întreprinderii persoană juridică română pe o perioadă
neîntreruptă de cel puţin 1 an, care se încheie la data
plăţii dividendului.
Dacă beneficiarul dividendelor este un sediu
permanent al unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii
Europene situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene, pentru acordarea
acestei scutiri persoana juridică străină pentru care sediul
permanent îşi desfăşoară activitatea trebuie să
întrunească cumulativ condiţiile prevăzute la pct. 1 - 4.
Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridică
română care plăteşte dividendul trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. este o societate înfiinţată în baza legii
române şi are una dintre următoarele forme de organizare: «societate
pe acţiuni», «societate în comandită pe acţiuni», «societate cu
răspundere limitată»;
2. plăteşte impozit pe profit, potrivit
prevederilor titlului II, fără posibilitatea unei opţiuni sau
exceptări.
Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridică
cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei
europene, care plăteşte dividendul, trebuie să
plătească impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II,
fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări. Norme metodologice
i) ***
Abrogat.
j) veniturile
din dobânzi şi redevenţe, care intră sub incidenţa cap. IV
din prezentul titlu; Norme metodologice
k) ***
Abrogat.
l) dobânzile
şi/sau dividendele plătite către fonduri de pensii, astfel cum
sunt ele definite în legislaţia statului membru al Uniunii Europene sau în
unul dintre statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.
m) veniturile
obţinute de persoane fizice nerezidente ca urmare a participării în
alt stat la un joc de noroc, ale cărui fonduri de câştiguri provin
şi din România.
ART. 118 Coroborarea
prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei
impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene
(1) În
înţelesul art. 116,
dacă un contribuabil este rezident al unei ţări cu care România
a încheiat o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit
care se aplică venitului impozabil obţinut de către acel
contribuabil din România nu poate depăşi cota de impozit prevăzută
în convenţie care se aplică asupra acelui venit. În situaţia în
care sunt cote diferite de impozitare în legislaţia internă sau în
convenţiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de
impozitare mai favorabile. Dacă un contribuabil este rezident al unei
ţări din Uniunea Europeană, cota de impozit care se aplică
venitului impozabil obţinut de acel contribuabil din România este cota mai
favorabilă prevăzută în legislaţia internă,
legislaţia Uniunii Europene sau în convenţiile de evitare a dublei
impuneri. Legislaţia Uniunii Europene se aplică în relaţia
României cu statele membre ale Uniunii Europene, respectiv cu statele cu care
Uniunea Europeană are încheiate acorduri de stabilire a unor măsuri
echivalente. Norme metodologice
(2) Pentru
aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri şi a
legislaţiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligaţia de a
prezenta plătitorului de venit, în momentul realizării venitului,
certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de către
autoritatea competentă din statul său de rezidenţă, precum
şi, după caz, o declaraţie pe propria răspundere în care se
indică îndeplinirea condiţiei de beneficiar în situaţia
aplicării legislaţiei Uniunii Europene. Dacă certificatul de
rezidenţă fiscală, respectiv declaraţia ce va indica
calitatea de beneficiar nu se prezintă în acest termen, se aplică
prevederile titlului V. În momentul prezentării certificatului de rezidenţă
fiscală şi, după caz, a declaraţiei prin care se
indică calitatea de beneficiar se aplică prevederile convenţiei
de evitare a dublei impuneri sau ale legislaţiei Uniunii Europene şi
se face regularizarea impozitului în cadrul termenului legal de prescripţie.
În acest sens, certificatul de rezidenţă fiscală trebuie să
menţioneze că beneficiarul venitului a avut, în termenul de
prescripţie, rezidenţa fiscală în statul contractant cu care
este încheiată convenţia de evitare a dublei impuneri, într-un stat
al Uniunii Europene sau într-un stat cu care Uniunea Europeană are
încheiat un acord de stabilire a unor măsuri echivalente pentru toată
perioada în care s-au realizat veniturile din România. Calitatea de beneficiar
în scopul aplicării legislaţiei Uniunii Europene va fi dovedită
prin certificatul de rezidenţă fiscală şi, după caz,
declaraţia pe propria răspundere a acestuia de îndeplinire
cumulativă a condiţiilor referitoare la: perioada minimă de
deţinere, condiţia de participare minimă în capitalul persoanei
juridice române, încadrarea în una dintre formele de organizare prevăzute
în titlul II sau titlul V, după caz, calitatea de contribuabil
plătitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia,
fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări. Certificatul
de rezidenţă fiscală prezentat în cursul anului pentru care se
fac plăţile este valabil şi în primele 60 de zile calendaristice
din anul următor, cu excepţia situaţiei în care se schimbă
condiţiile de rezidenţă. Norme metodologice
(3) În
cazul în care s-au făcut reţineri de impozit ce depăşesc
cotele din convenţiile de evitare a dublei impuneri, respectiv din
legislaţia Uniunii Europene, suma impozitului reţinut în plus se
restituie potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. Norme metodologice
(4) Macheta
certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane rezidente în
România, precum şi termenul de depunere de către nerezidenţi a
documentelor de rezidenţă fiscală, emise de autoritatea din
statul de rezidenţă al acestora, se stabilesc prin norme. Norme metodologice
(5) Machetele
«Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la
sosirea în România» și «Chestionar pentru stabilirea rezidenței
fiscale a persoanei fizice la plecarea din România» se stabilesc prin
norme.
ART.
119 Declaraţii anuale privind reţinerea la sursă
(1) Plătitorii
de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu
excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului
titlu, au obligaţia să depună o declaraţie privind
calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de
venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie
inclusiv a anului curent pentru anul expirat.
(1^1) După
data aderării României la Uniunea Europeană, plătitorii de
venituri sub forma dobânzilor au obligaţia să depună o
declaraţie informativă referitoare la plăţile de astfel de
venituri făcute către persoane fizice rezidente în statele membre ale
Uniunii Europene. Declaraţia se depune până la data
de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului curent,
pentru informaţii referitoare la plăţile de dobânzi făcute
în cursul anului precedent. Modelul şi conţinutul declaraţiei
informative, precum şi procedura de declarare a veniturilor din dobânzile
realizate din România de către persoane fizice rezidente în statele membre
ale Uniunii Europene se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor
publice, de către Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, potrivit Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. Norme metodologice
(2) ***
Abrogat
ART. 120 Certificatele de
atestare a impozitului plătit de nerezidenţi
(1) Orice
nerezident poate depune, personal sau printr-un împuternicit, o cerere la
autoritatea fiscală competentă, prin care va solicita eliberarea
certificatului de atestare a impozitului plătit către bugetul de stat
de el însuşi sau de o altă persoană, în numele său. Norme metodologice
(2) Autoritatea
fiscală competentă are obligaţia de a elibera certificatul de
atestare a impozitului plătit de nerezidenţi.
(3) Forma
cererii şi a certificatului de atestare a impozitului plătit de
nerezident, precum şi condiţiile de depunere, respectiv de eliberare
se stabilesc prin norme. Norme metodologice
ART. 121 Dispoziţii
tranzitorii
Veniturile obţinute de
partenerii contractuali externi, persoane fizice şi juridice nerezidente
şi de contractorii independenţi ai acestora, din activităţi
desfăşurate de aceştia pentru realizarea obiectivului de
investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - Unitatea
2", sunt scutite de impozitul prevăzut în prezentul capitol până
la punerea în funcţiune a obiectivului de mai sus.
Orice persoană juridică străină, care
are o reprezentanţă autorizată să funcţioneze în
România, potrivit legii, are obligaţia de a plăti un impozit anual,
conform prezentului capitol. Norme metodologice
ART. 123 Stabilirea
impozitului
(1) Impozitul
pe reprezentanţă pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei
al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb
al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României,
valabil în ziua în care se efectuează plata impozitului către bugetul
de stat.
(2) În cazul
unei persoane juridice străine, care în cursul unui an fiscal
înfiinţează sau desfiinţează o reprezentanţă în
România, impozitul datorat pentru acest an se calculează proporţional
cu numărul de luni de existenţă a reprezentanţei în anul
fiscal respectiv. Norme metodologice
ART.
124 Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale
(1) Orice
persoană juridică străină are obligaţia de a
plăti impozitul pe reprezentanţă la bugetul de stat, în
două tranşe egale, până la datele de 25 iunie şi 25
decembrie inclusiv. Norme metodologice
(2) Orice
persoană juridică străină care datorează impozitul pe
reprezentanţă are obligaţia de a depune o declaraţie
anuală la autoritatea fiscală competentă, până ladata de 28,
respectiv 29 februarie a anului de impunere. Norme metodologice
(3) Orice
persoană juridică străină, care înfiinţează sau
desfiinţează o reprezentanţă în cursul anului fiscal, are
obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la autoritatea
fiscală competentă, în termen de 30 de zile de la data la care
reprezentanţa a fost înfiinţată sau desfiinţată. Norme metodologice
(4) Reprezentanţele
sunt obligate să conducă evidenţa contabilă
prevăzută de legislaţia în vigoare din România. Norme metodologice
ART.
124^1 Definiţia beneficiarului efectiv
(1) În sensul
prezentului capitol, prin beneficiar efectiv se înţelege orice
persoană fizică ce primeşte o plată de dobândă sau
orice persoană fizică pentru care o plată de dobândă este
garantată, cu excepţia cazului când această persoană
dovedeşte că plata nu a fost primită sau garantată pentru
beneficiul său propriu, respectiv atunci când:
a) acţionează
ca un agent plătitor, în înţelesul art. 124^3 alin. (1);
sau
b) acţionează
în numele unei persoane juridice, al unei entităţi care este
impozitată pe profit, conform regimului general pentru impozitarea
profiturilor, al unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare,
autorizat conform Directivei Consiliului nr. 85/611/CEE, din 20 decembrie 1985,
privind coordonarea dispoziţiilor legale, de reglementare şi
administrare privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
(OPCVM), sau în numele unei entităţi la care se face referire la art. 124^3 alin. (2),
iar în acest din urmă caz, dezvăluie numele şi adresa acelei
entităţi operatorului economic care efectuează plata dobânzii
şi operatorul transmite aceste informaţii autorităţii
competente a statului membru în care este stabilită entitatea; sau
c) acţionează
în numele altei persoane fizice care este beneficiarul efectiv şi
dezvăluie agentului plătitor identitatea acelui beneficiar efectiv,
în conformitate cu art. 124^2alin. (2).
(2) Atunci
când un agent plătitor are informaţii care arată că
persoana fizică ce primeşte o plată de dobândă sau pentru
care o plată de dobândă este garantată, poate să nu fie
beneficiarul efectiv, iar atunci când nici prevederile alin. (1) lit. a), nici
cele ale alin. (1) lit. b) nu se aplică acelei persoane fizice, se vor lua
măsuri rezonabile pentru stabilirea identităţii beneficiarului
efectiv, conform prevederilor art. 124^2 alin. (2).
Dacă agentul plătitor nu poate identifica beneficiarul efectiv, va
considera persoana fizică în discuţie drept beneficiar efectiv.
ART.
124^2 Identitatea şi determinarea locului de rezidenţă a
beneficiarilor efectivi
(1) România va
adopta şi va asigura aplicarea pe teritoriul său a procedurilor
necesare, care să permită agentului plătitor să identifice
beneficiarii efectivi şi locul lor de rezidenţă, în scopul
aplicării prevederilor art. 124^7 - 124^11.
Aceste proceduri trebuie să fie în conformitate cu cerinţele minime
prevăzute la alin. (2) şi (3).
(2) Agentul
plătitor va stabili identitatea beneficiarului efectiv în funcţie de
cerinţele minime care sunt conforme cu relaţiile dintre agentul plătitor
şi primitorul dobânzii, la data începerii relaţiei, astfel:
a) pentru
relaţiile contractuale încheiate înainte de data
de 1 ianuarie 2004, agentul plătitor va stabili
identitatea beneficiarului efectiv, respectiv numele şi adresa sa, prin
utilizarea informaţiilor de care dispune, în special conform
reglementărilor în vigoare din statul său de stabilire şi
dispoziţiilor Directivei 91/308/CEE, din 10 iunie 1991, privind prevenirea
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor;
b) în cazul relaţiilor
contractuale încheiate sau al tranzacţiilor efectuate în absenţa
relaţiilor contractuale, începând cu data de 1 ianuarie
2004, agentul plătitor va stabili identitatea beneficiarului efectiv,
constând în nume, adresă şi, dacă există, numărul fiscal
de identificare, atribuit de către statul membru de rezidenţă
pentru scopurile fiscale. Aceste detalii vor fi stabilite pe baza
paşaportului sau a cardului de identitate oficial, prezentat de
beneficiarul efectiv. Dacă adresa nu apare nici în paşaport, nici în
cardul de identitate oficial, atunci va fi stabilită pe baza oricărui
alt document doveditor de identitate prezentat de beneficiarul efectiv.
Dacă numărul fiscal de identificare nu este menţionat în
paşaport, în cardul de identitate oficial sau în oricare alt document
doveditor de identitate, incluzând, posibil, certificatul de
rezidenţă fiscală eliberat pentru scopuri fiscale, prezentate de
beneficiarul efectiv, identitatea sa se va completa prin menţionarea datei
şi a locului naşterii, stabilite pe baza paşaportului sau a
cardului de identitate oficial.
(3) Agentul
plătitor stabileşte rezidenţa beneficiarului efectiv, pe baza
cerinţelor minime care sunt conforme cu relaţiile dintre agentul
plătitor şi primitorul dobânzii la data începerii relaţiei. Sub
rezerva prevederilor de mai jos, se consideră că rezidenţa se
află în ţara în care beneficiarul efectiv îşi are adresa
permanentă:
a) în cazul
relaţiilor contractuale încheiate înainte de data
de 1 ianuarie 2004, agentul plătitor va stabili
rezidenţa beneficiarului efectiv pe baza informaţiilor de care
dispune, în special ca urmare a reglementărilor în vigoare în statul
său de stabilire şi a prevederilor Directivei nr. 91/308/CEE;
b) în cazul
relaţiilor contractuale încheiate sau al tranzacţiilor efectuate în
absenţa relaţiilor contractuale, începând cu data
de 1 ianuarie 2004, agentul plătitor va stabili
rezidenţa beneficiarului efectiv pe baza adresei menţionate în
paşaport, în cardul de identitate oficial sau, dacă este necesar, pe
baza oricărui alt document doveditor de identitate, prezentat de
beneficiarul efectiv, şi în concordanţă cu următoarea
procedură: pentru persoanele fizice care prezintă paşaportul sau
cardul de identitate oficial emis de către un stat membru şi care
declară ele însele că sunt rezidente într-o ţară
terţă, rezidenţa lor va fi stabilită prin intermediul unui
certificat de rezidenţă fiscală, emis de o autoritate
competentă a ţării terţe în care persoana fizică a
declarat că este rezident. În lipsa prezentării acestui certificat,
se consideră că rezidenţa este situată în statul membru
care a emis paşaportul sau un alt document de identitate oficial.
ART.
124^3 Definiţia agentului plătitor
(1) În sensul
prezentului capitol, se înţelege prin agent plătitor orice operator
economic care plăteşte dobânda sau garantează plata dobânzii
pentru beneficiul imediat al beneficiarului efectiv, indiferent dacă
operatorul este debitorul creanţei care produce dobândă sau
operatorul însărcinat de către debitor sau de către beneficiarul
efectiv cu plata dobânzii sau cu garantarea plăţii de dobândă.
(2) Orice
entitate stabilită într-un stat membru către care se
plăteşte dobândă sau pentru care plata este garantată în
beneficiul beneficiarului efectiv va fi, de asemenea, considerată agent
plătitor, la momentul plăţii sau garantării unei astfel de
plăţi. Prezenta prevedere nu se va aplica dacă operatorul
economic are motive să creadă, pe baza dovezilor oficiale prezentate
de acea entitate, că:
a) este o
persoană juridică, cu excepţia celor prevăzute la alin.
(5); sau
b) profitul
său este impozitat prin aplicarea regimului general referitor la
impozitarea profiturilor; sau
c) este un
organism de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizat conform
Directivei nr. 85/611/CEE. Un operator economic care plăteşte
dobândă sau garantează plata dobânzii pentru o astfel de entitate
stabilită în alt stat membru şi care este considerată agent
plătitor, în temeiul prezentului alineat, va comunica numele şi
adresa entităţii şi suma totală a dobânzii plătite sau
garantate entităţii autorităţii competente a statului
membru unde este stabilit, care va transmite mai departe aceste informaţii
autorităţii competente din statul membru unde este stabilită
entitatea.
(3) Entitatea
prevăzută la alin. (2) poate totuşi să aleagă să
fie tratată, în scopul aplicării prezentului capitol, ca un organism
de plasament colectiv în valori mobiliare, aşa cum acesta este
prevăzut la alin. (2) lit. c). Exercitarea acestei posibilităţi
face obiectul unui certificat emis de statul membru în care entitatea este
stabilită, certificat care este prezentat operatorului economic de
către entitate. România va elabora norme în ceea ce priveşte
această opţiune ce poate fi exercitată de entităţile
stabilite pe teritoriul său.
(4) Atunci
când operatorul economic şi entitatea vizate la alin. (2) sunt
stabiliţi în România, România va lua măsurile necesare pentru a da
asigurări că acea entitate îndeplineşte prevederile prezentului
capitol atunci când acţionează ca agent plătitor.
(5) Persoanele
juridice exceptate de la prevederile alin. (2) lit. a) sunt:
a) în
Finlanda: avoinyhtio (y) şi kommandiittiyhtio (ky)/oppet bolag şi
kommanditbolag;
b) în Suedia:
handelsbolag (HB) şi kommanditbolag (KB).
ART.
124^4 Definiţia autorităţii competente
În sensul prezentului capitol,
se înţelege prin autoritate competentă:
a) pentru
România - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
b) pentru
ţările terţe - autoritatea competentă definită pentru
scopul convenţiilor bilaterale sau multilaterale de evitare a dublei
impuneri sau, în lipsa acestora, oricare altă autoritate competentă
pentru emiterea certificatelor de rezidenţă fiscală.
ART.
124^5 Definiţia plăţii dobânzilor
(1) În sensul
prezentului capitol, prin plata dobânzii se înţelege:
a) dobânda
plătită sau înregistrată în cont, referitoare la creanţele
de orice natură, fie că este garantată sau nu de o ipotecă
ori de o clauză de participare la beneficiile debitorului, şi, în
special, veniturile din obligaţiuni guvernamentale şi veniturile din
obligaţiuni de stat, inclusiv primele şi premiile legate de astfel de
titluri de valoare, obligaţiuni sau titluri de creanţă; penalităţile
pentru plata cu întârziere nu sunt considerate plăţi de dobânzi;
b) dobânzile
capitalizate sau capitalizarea prin cesiunea, rambursarea sau
răscumpărarea creanţelor, prevăzute la lit. a);
c) venitul
provenit din plăţile dobânzilor fie direct, fie prin intermediul unei
entităţi prevăzute la art. 124^3 alin. (2),
distribuit prin:
- organisme de plasament
colectiv în valori mobiliare, autorizate în conformitate cu Directiva nr.
85/611/CEE;
- entităţi care beneficiază de
opţiunea prevăzută la art. 124^3 alin. (3);
- organisme de plasament colectiv stabilite în afara
sferei teritoriale prevăzute la art. 124^6;
d) venitul
realizat din cesiunea, rambursarea sau răscumpărarea acţiunilor
ori unităţilor în următoarele organisme şi
entităţi, dacă aceste organisme şi entităţi
investesc direct sau indirect, prin intermediul altor organisme de plasament
colectiv sau entităţi la care se face referire mai jos, mai mult de
40% din activele lor în creanţe de natura celor prevăzute la lit. a),
cu condiţia ca acest venit să corespundă câştigurilor care,
direct sau indirect, provin din plăţile dobânzilor care sunt definite
la lit. a) şi b). Entităţile la care se face referire sunt:
- organisme de plasament
colectiv în valori mobiliare, autorizate în conformitate cu Directiva nr.
85/611/CEE;
- entităţi care beneficiază de
opţiunea prevăzută la art. 124^3 alin. (3);
- organisme de plasament colectiv stabilite în afara
sferei teritoriale prevăzute la art. 124^6.
(2) În ceea ce
priveşte alin. (1) lit. c) şi d), atunci când un agent plătitor
nu dispune de nicio informaţie cu privire la proporţia veniturilor
care provin din plăţi de dobânzi, suma totală a venitului va fi
considerată plată de dobândă.
(3) În ceea ce
priveşte alin. (1) lit. d), atunci când un agent plătitor nu dispune
de nicio informaţie privind procentul activelor investite în creanţe,
în acţiuni sau în unităţi, acest procent este considerat a fi
superior celui de 40% . Atunci când nu se poate determina suma venitului
realizat de beneficiarul efectiv, venitul este considerat ca fiind rezultatul
cesiunii, rambursării sau răscumpărării acţiunii ori
unităţilor.
(4) Atunci
când dobânda, aşa cum este prevăzută la alin. (1), este
plătită sau creditată într-un cont deţinut de o entitate
prevăzută la art. 124^3 alin. (2),
această entitate nefiind beneficiara opţiunii prevăzute la art. 124^3 alin. (3),
dobânda respectivă va fi considerată ca plată de dobândă de
către această entitate.
(5) În ceea ce
priveşte alin. (1) lit. b) şi d), România cere agenţilor
plătitori situaţi pe teritoriul ei să anualizeze dobânda peste o
anumită perioadă de timp, care nu poate depăşi un an,
şi să trateze aceste dobânzi anualizate ca plăţi de
dobândă, chiar dacă nicio cesiune, răscumpărare sau
rambursare nu intervine în decursul acestei perioade.
(6) Prin
derogare de la prevederile alin. (1) lit. c) şi d), România va exclude din
definiţia plăţii dobânzii orice venit menţionat în
prevederile legate de organisme sau entităţi stabilite pe teritoriul
lor, unde investiţia acestor entităţi în creanţele
prevăzute la alin. (1) lit. a) nu depăşeşte 15% din
activele lor. În acelaşi fel, prin derogare de la alin. (4), România va
exclude din definiţia plăţii dobânzii prevăzute la alin.
(1) plata dobânzii sau creditarea într-un cont al unei entităţi
prevăzute la art. 124^3 alin. (2),
care nu beneficiază de opţiunea prevăzută la art. 124^3 alin. (3)
şi este stabilită pe teritoriul României, în cazul în care
investiţia acestei entităţi în creanţele prevăzute la
alin. (1) lit. a) nu depăşeşte 15% din activele sale.
Exercitarea acestei opţiuni de către România implică
legătura cu alte state membre.
(7) Începând
cu data de 1 ianuarie
2011, procentul prevăzut la alin. (1) lit. d) şi la alin. (3) va fi
de 25% .
(8) Procentele
prevăzute la alin. (1) lit. d) şi la alin. (6) sunt determinate în
funcţie de politica de investiţii, aşa cum este definită în
regulile de finanţare sau în documentele constitutive ale organismelor ori
entităţilor, iar în lipsa acestora, în funcţie de componenta reală
a activelor acestor organisme sau entităţi.
Prevederile acestui capitol se
aplică dobânzilor plătite de către un agent plătitor
stabilit în teritoriul în care Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene se aplică pe baza art. 299.
ART.
124^7 Informaţiile comunicate de un agent plătitor
(1) Atunci când
beneficiarul efectiv este rezident într-un stat membru, altul decât România,
unde este agentul plătitor, informaţiile minime pe care agentul
plătitor trebuie să le comunice autorităţii competente din
România sunt următoarele:
a) identitatea
şi rezidenţa beneficiarului efectiv, stabilite conform art. 124^2;
b) numele
şi adresa agentului plătitor;
c) numărul
de cont al beneficiarului efectiv sau, în lipsa acestuia, identificarea
creanţei generatoare de dobândă;
d) informaţii
referitoare la plata dobânzii, în conformitate cu alin. (2).
(2) Conţinutul
minim de informaţii referitoare la plata dobânzii, pe care agentul
plătitor trebuie să le comunice, va face distincţia dintre
următoarele categorii de dobândă şi va indica:
a) în cazul
unei plăţi de dobândă, în înţelesul art. 124^5 alin. (1)
lit. a): suma dobânzii plătite sau creditate;
b) în cazul
unei plăţi de dobândă, în înţelesul art. 124^5 alin. (1)
lit. b) şi d): fie suma dobânzii sau a venitului prevăzut la
respectivul alineat, fie suma totală a venitului din cesiune,
răscumpărare sau rambursare;
c) în cazul
unei plăţi de dobândă, în înţelesul art. 124^5 alin. (1)
lit. c): fie suma venitului prevăzut la respectivul alineat, fie suma
totală a distribuţiei;
d) în cazul
unei plăţi de dobândă, în înţelesul art. 124^5 alin. (4):
suma dobânzii care revine fiecărui membru din entitatea
prevăzută la art. 124^3 alin. (2),
care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 124^1 alin. (1);
e) în cazul
unei plăţi de dobândă, în înţelesul art. 124^5 alin. (5):
suma dobânzii anualizate.
(3) România va
limita informaţiile care privesc plăţile de dobânzi ce
urmează a fi raportate de către agentul plătitor la
informaţia referitoare la suma totală a dobânzii sau a venitului
şi la suma totală a veniturilor obţinute din cesiune,
răscumpărare sau rambursare.
ART.
124^8 Schimbul automat de informaţii
(1) Autoritatea
competentă din România va comunica autorităţii competente din
statul membru de rezidenţă al beneficiarului efectiv
informaţiile prevăzute la art. 124^7.
(2) Comunicarea
de informaţii are un caracter automat şi trebuie să aibă
loc cel puţin o dată pe an, în decursul a 6 luni următoare
sfârşitului anului fiscal, pentru toate plăţile de dobândă
efectuate în cursul acestui an.
(3) Dispoziţiile
prezentului capitol se completează cu cele ale cap. 5 din
prezentul titlu, cu excepţia prevederilor art. 124^35.
ART.
124^9 Perioada de tranziţie pentru trei state membre
(1) În cursul
unei perioade de tranziţie, începând cu data la care se face referire la
alin. (2) şi (3), Belgia, Luxemburg şi Austria nu sunt obligate
să aplice prevederile privind schimbul automat de informaţii în ceea
ce priveşte veniturile din economii. Totuşi, aceste ţări au
dreptul să primească informaţii de la celelalte state membre. În
cursul perioadei de tranziţie, scopul prezentului capitol este de a
garanta un minimum de impozitare efectivă a veniturilor din economii sub
forma plăţilor de dobândă efectuate într-un stat membru în
favoarea beneficiarilor efectivi, care sunt persoane fizice rezidente fiscal în
alt stat membru.
(2) Perioada
de tranziţie se va termina la sfârşitul primului an fiscal încheiat
care urmează după definitivarea ultimului dintre următoarele
evenimente:
a) data de intrare în vigoare a acordului dintre Comunitatea
Europeană, după decizia în unanimitate a Consiliului, şi
Confederaţia Elveţiană, Principatul Liechtenstein, Republica San
Marino, Principatul Monaco şi Principatul Andorra, care prevede schimbul
de informaţii la cerere, aşa cum este definit în Modelul Acordului
OECD privind schimbul de informaţii în materie fiscală, publicat la data
de 18 aprilie 2002, denumit în continuare Modelul Acordului
OECD, în ceea ce priveşte plăţile de dobândă, aşa cum
sunt definite în prezentul capitol, efectuate de agenţii plătitori
stabiliţi pe teritoriul acestor ţări către beneficiarii
efectivi rezidenţi pe teritoriul pentru care se aplică prezentul
capitol, în plus faţă de aplicarea simultană de către
aceste ţări a unei reţineri la sursă cu o cotă
definită pentru perioadele corespunzătoare prevăzute la art. 124^10;
b) data la
care Consiliul se învoieşte, în unanimitate, ca Statele Unite ale Americii
să schimbe informaţii, la cerere, în conformitate cu Modelul
Acordului OECD, în ceea ce priveşte plăţile de dobânzi efectuate
de agenţii plătitori stabiliţi pe teritoriul lor către beneficiarii
efectivi rezidenţi pe teritoriul în care se aplică prevederile
referitoare la efectuarea schimbului automat de informaţii privind
veniturile din economii.
(3) La
sfârşitul perioadei de tranziţie, Belgia, Luxemburg şi Austria
sunt obligate să aplice prevederile privind efectuarea schimbului automat
de informaţii privind veniturile din economii, prevăzute la art. 124^7 şi 124^8, şi
să înceteze aplicarea perceperii unei reţineri la sursă şi
a venitului distribuit, reglementate la art. 124^10 şi 124^11.
Dacă, în decursul perioadei de tranziţie, Belgia, Luxemburg şi
Austria aleg aplicarea prevederilor privind efectuarea schimbului automat de
informaţii privind veniturile din economii, prevăzut la art. 124^7 şi 124^8, atunci
nu se vor mai aplica nici reţinerea la sursă, nici partajarea
venitului, prevăzute la art. 124^10 şi 124^11.
ART. 124^10 Reţinerea la
sursă
(1) În
decursul perioadei de tranziţie prevăzute la art. 124^9, atunci
când beneficiarul efectiv al dobânzii este rezident într-un stat membru, altul
decât cel în care agentul plătitor este stabilit, Belgia, Luxemburg
şi Austria vor percepe o reţinere la sursă de 15% în primii 3
ani ai perioadei de tranziţie (1 iulie 2005 - 30 iunie 2008), de 20% în
timpul următorilor 3 ani (1 iulie 2008 - 30 iunie 2011) şi de 35%
pentru următorii ani (începând cu 1 iulie 2011).
(2) Agentul
plătitor va percepe o reţinere la sursă după cum
urmează:
a) în cazul
unei plăţi de dobândă, în înţelesul art. 124^5 alin. (1)
lit. a): la suma dobânzii plătite sau creditate;
b) în cazul
unei plăţi de dobândă, în înţelesul art. 124^5 alin. (1)
lit. b) sau d): la suma dobânzii sau venitului prevăzute/prevăzut la
aceste litere sau prin perceperea unui efect echivalent care să fie
suportat de primitor pe suma totală a venitului din cesiune,
răscumpărare şi rambursare;
c) în cazul
plăţii de dobândă, în înţelesul art. 124^5 alin. (1)
lit. c): pe suma venitului prevăzut la respectivul alineat;
d) în cazul
plăţii de dobândă, în înţelesul art. 124^5 alin. (4):
pe suma dobânzii care revine fiecărui membru al entităţii la
care s-a făcut referire la art. 124^3 alin. (2),
care îndeplineşte condiţiile art. 124^1 alin. (1);
e) atunci
când un stat membru exercită opţiunea prevăzută la art. 124^5 alin. (5):
pe suma dobânzii anualizate.
(3) În scopul
aplicării prevederilor alin. (2) lit. a) şi b), reţinerea la
sursă este percepută la pro-rata pentru perioada de deţinere a
creanţei de către beneficiarul efectiv. Dacă agentul
plătitor nu este în măsură să determine perioada de
deţinere pe baza informaţiilor de care dispune, se consideră
că beneficiarul efectiv a deţinut creanţa pe toată perioada
de existenţă, dacă beneficiarul nu furnizează o dovadă
a datei de achiziţie.
(4) Perceperea
unei reţineri la sursă de statul membru al agentului plătitor nu
împiedică statul membru de rezidenţă fiscală a
beneficiarului efectiv să impoziteze venitul, conform legii sale
naţionale, prin respectarea prevederilor Tratatului de instituire a
Comunităţii Europene.
(5) În
decursul perioadei de tranziţie, statele membre care percep reţinerea
la sursă pot prevedea ca un agent operator care plăteşte
dobândă sau garantează dobânda pentru o entitate prevăzută
la art. 124^3 alin. (2)
lit. c) stabilită în alt stat membru să fie considerat ca fiind agent
plătitor în locul entităţii şi va percepe reţinerea la
sursă pentru această dobândă, dacă entitatea nu a acceptat
formal numele şi adresa sa şi suma totală a dobânzii care îi
este plătită sau garantată, care să fie comunicată
conform ultimului paragraf al art. 124^3 alin. (2)
lit. c).
ART.
124^11 Distribuirea venitului
(1) Statele
membre care aplică o reţinere la sursă, conform art. 124^10 alin. (1),
vor reţine 25% din venitul lor şi vor transfera 75% din venit
statului membru de rezidenţă al beneficiarului efectiv al dobânzii.
(2) Statele
membre care aplică o reţinere la sursă, conform art. 124^10 alin. (5),
vor reţine 25% din venitul lor şi vor transfera 75% altor state
membre, proporţional cu transferurile efectuate ca urmare a aplicării
prevederilor alin. (1).
(3) Aceste
transferuri vor avea loc nu mai târziu de 6 luni de la sfârşitul anului
fiscal al statului membru al agentului plătitor, în cazul alin. (1), sau
al statului membru al operatorului economic, în cazul alin. (2).
ART. 124^12 Excepţii de
la sistemul de reţinere la sursă
(1) Statele
membre care percep o reţinere la sursă, conform art. 124^10,
prevăd una sau două dintre următoarele proceduri, permiţând
beneficiarului efectiv să ceară ca o asemenea reţinere să
nu fie aplicată:
a) o
procedură care permite beneficiarului efectiv să autorizeze în mod
expres agentul plătitor să comunice informaţiile, în
conformitate cu art. 124^7 şi 124^8. Această
autorizaţie acoperă toate dobânzile plătite beneficiarului
efectiv de către respectivul agent plătitor. În acest caz se
aplică prevederile art. 124^8;
b) o
procedură care garantează că reţinerea la sursă nu va
fi percepută atunci când beneficiarul efectiv prezintă agentului
său plătitor un certificat emis în numele sau de autoritatea
competentă a statului său de rezidenţă fiscală, în
concordanţă cu prevederile alin. (2).
(2) La cererea
beneficiarului efectiv, autoritatea competentă a statului membru de
rezidenţă fiscală va emite un certificat care indică:
a) numele,
adresa şi numărul de identificare fiscală sau alt număr
ori, în lipsa acestuia, data şi locul naşterii beneficiarului
efectiv;
b) numele
şi adresa agentului plătitor;
c) numărul
de cont al beneficiarului efectiv sau, în lipsa acestuia, identificarea
garanţiei.
(3) Acest
certificat este valabil pentru o perioadă care nu depăşeşte
3 ani. Certificatul va fi emis fiecărui beneficiar efectiv care îl
solicită, în termen de două luni de la solicitare.
ART. 124^13 Măsuri luate
de România pentru efectuarea schimbului de informaţii cu statele care au
perioadă de tranziţie la impunerea economiilor
Procedura administrării
acestui capitol în relaţia cu cele 3 state care au perioadă de
tranziţie în aplicarea prevederilor acestui capitol se va stabili prin
hotărâre a Guvernului, elaborată în comun de Ministerul Finanţelor
Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
cu avizul Ministerului Integrării Europene şi al Ministerului
Afacerilor Externe.
ART.
124^14 Eliminarea dublei impuneri
(1) România
asigură pentru beneficiarii efectivi rezidenţi eliminarea
oricărei duble impuneri care ar putea rezulta din perceperea
reţinerii la sursă în ţările care au perioadă de
tranziţie, prevăzute la art. 124^9, în
concordanţă cu prevederile alin. (2).
(2) România
restituie beneficiarului efectiv rezident în România impozitul reţinut
conform art. 124^10.
ART.
124^15 Titluri de creanţe negociabile
(1) Pe
parcursul perioadei de tranziţie, prevăzută la art. 124^9, dar nu
mai târziu de data de 31
decembrie 2010, obligaţiunile naţionale şi internaţionale
şi alte titluri de creanţe negociabile, a căror primă
emisiune este anterioară datei de 1 martie 2001 sau pentru care
prospectele emisiunii de origine au fost aprobate înainte de această
dată de autorităţile competente, în înţelesul Directivei
nr. 80/390/CEE privind cerinţele de redactare, verificare şi
distribuire a informaţiilor necesare listării ce trebuie publicate
pentru admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a bursei, sau de
către autorităţile competente ale ţărilor terţe,
nu sunt considerate creanţe, în înţelesul art. 124^5 alin. (1)
lit. a), cu condiţia ca niciun fel de emisiuni noi ale acestor titluri de
creanţe negociabile să nu fi fost realizate începând cu data
de 1 martie 2002. Totuşi, dacă perioada de
tranziţie se prelungeşte după data de 31
decembrie 2010, prevederile prezentului alineat vor continua să se aplice
doar în ceea ce priveşte aceste titluri de creanţe negociabile:
a) care
conţin clauzele de sumă brută şi de restituire
anticipată; şi
b) atunci
când agentul plătitor, aşa cum este definit la art. 124^3 alin. (1)
şi (2), este stabilit în unul dintre cele trei state membre care
aplică reţinerea la sursă şi atunci când agentul
plătitor plăteşte dobânda sau garantează dobânda pentru
beneficiul imediat al beneficiarului efectiv rezident în România. Dacă o
nouă emisiune pentru titlurile de creanţe negociabile menţionate
mai sus, emise de un guvern sau de o entitate asimilată, care
acţionează ca autoritate publică sau al cărei rol este
recunoscut de un tratat internaţional, în înţelesul art. 124^16, este
realizată începând cu data de 1 martie
2002, ansamblul acestor titluri emise, constând în emisiunea de origine şi
în oricare alta ulterioară, este considerat ca fiind o creanţă,
în înţelesul art. 124^5 alin. (1)
lit. a).
(2) Prevederile
alin. (1) nu împiedică în niciun fel România de a impozita veniturile obţinute
din titlurile de creanţe negociabile la care se face referire în alin.
(1), în conformitate cu legislaţia fiscală naţională.
ART. 124^16 Anexa referitoare
la lista entităţilor asimilate la care se face referire la art. 124^15
Pentru scopurile art. 124^15, următoarele
entităţi sunt considerate ca fiind entităţi care
acţionează ca autoritate publică sau al căror rol este
recunoscut de un tratat internaţional:
1. entităţi
din Uniunea Europeană:
Belgia
- Vlaams Gewest (Regiunea
Flamandă);
- Region wallonne (Regiunea
Valonă);
- Region bruxelloise/Brussels
Gewest (Regiunea Bruxelles);
- Communauté française
(Comunitatea Franceză);
- Vlaamse Gemeenschap
(Comunitatea Flamandă);
- Deutschsprachige Gemeinschaft
(Comunitatea vorbitoare de limbă germană);
Bulgaria
- municipalităţi;
Spania
- Xunta de Galicia (Executivul
Regional al Galiciei);
- Junta de Andalucia
(Executivul Regional al Andaluziei);
- Junta de Extremadura
(Executivul Regional Extremadura);
- Junta de Castilla - La Mancha
(Executivul Regional Castilla - La Mancha);
- Junta de Castilla - Leon
(Executivul Regional Castilla - Leon);
- Gobierno Foral de Navarra
(Guvernul Regional al Navarrei);
- Govern de les Illes Balears
(Guvernul Insulelor Baleare);
- Generalitat de Catalunya
(Guvernul Autonom al Cataloniei);
- Generalitat de Valencia
(Guvernul Autonom al Valenciei);
- Diputacion General de Aragon
(Consiliul Regional al Aragonului);
- Gobierno de las Islas
Canarias (Guvernul Insulelor Canare);
- Gobierno de Murcia (Guvernul
Murciei);
- Gobierno de Madrid (Guvernul
Madridului);
- Gobierno de la Comunidad
Autonoma del Pais Vasco/Euzkadi (Guvernul Comunităţii Autonome a
Ţărilor Bascilor);
- Diputacion Foral de Guipuzcoa
(Consiliul Regional Guipuzcoa);
- Diputacion Foral de
Vizcaya/Bizkaia (Consiliul Regional Vizcaya);
- Diputacion Foral de Alava
(Consiliul Regional Alava);
- Ayuntamiento de Madrid
(Consiliul Orăşenesc al Madridului);
- Ayuntamiento de Barcelona
(Consiliul Orăşenesc al Barcelonei);
- Cabildo Insular de Gran
Canaria (Consiliul Insulei Gran Canaria);
- Cabildo Insular de Tenerife
(Consiliul Insulei Tenerife);
- Instituto de Credito Oficial
(Instituţia Creditului Public);
- Instituto Catalan de Finanzas
(Instituţia Financiară a Cataloniei);
- Instituto Valenciano de
Finanzas (Instituţia Financiară a Valenciei);
Grecia
- Organismos Tegepikoinonion
Ellados (Organizaţia Naţională de Telecomunicaţii);
- Organismos Siderodromon
Ellados (Organizaţia Naţională a Căilor Ferate);
- Demosia Epikeirese
Elektrismou (Compania Publică de Electricitate);
Franţa
- La Caisse d'amortissement de
la dette sociale (CADES) (Fondul de Răscumpărare a Datoriei Publice);
- L'Agence française de
développement (AFD) (Agenţia Franceză de Dezvoltare);
- Réseau Ferré de France (RFF)
(Reţeaua Franceză de Căi Ferate);
- Caisse Nationale des
Autoroutes (CAN) (Fondul Naţional al Autostrăzilor);
- Assistance publique Hôpitaux
de Paris (APHP) (Asistenţa Publică a Spitalelor din Paris);
- Charbonnages de France (CDF)
(Consiliul Francez al Cărbunelui);
- Entreprise miničre et
chimique (EMC) (Compania Minieră şi Chimică);
Italia
- regiuni;
- provincii;
- municipalităţi;
- Cassa Depositi e Prestiti
(Fondul de Depozite şi Împrumuturi);
Letonia
- Pasvaldibas (guvernele
locale);
Polonia
- gminy (comune);
- powiaty (districte);
- wojewodztwa (provincii);
- zwiazki gmîn (asociaţii
de comune);
- powiatow (asociaţii de
districte);
- wojewodztw (asociaţii de
provincii);
- miasto stoleczne Warszawa
(capitala Varşovia);
- Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (Agenţia pentru Restructurare şi Modernizare a
Agriculturii);
- Agencja Nieruchomosci Rolnych
(Agenţia Proprietăţilor Agricole);
Portugalia
- Regiao Autonoma da Madeira
(Regiunea Autonomă a Madeirei);
- Regiao Autonoma dos Acores
(Regiunea Autonomă a Azorelor);
- municipalităţi;
România
- autorităţile
administraţiei publice locale;
Slovacia
- mesta a obce
(municipalităţi);
- Zeleznice Slovenskej
Republiky (Compania Slovacă de Căi Ferate);
- Statny fond cestneho
hospodarstva (Fondul de Stat pentru Gestionarea Drumurilor);
- Slovenske elektrarne
(Companiile Slovace de Energie);
- Vodohospodarska vystavba
(Compania de Economie a Apei).
2. entităţi
internaţionale;
- Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare;
- Banca Europeană de
Investiţii;
- Banca Asiatică de
Dezvoltare;
- Banca Africană de
Dezvoltare;
- Banca Mondială - Banca
Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare - Fondul
Monetar Internaţional;
- Corporaţia
Financiară Internaţională;
- Banca InterAmericană de
Dezvoltare;
- Fondul Social de Dezvoltare
al Consiliului Europei;
- Euratom;
- Comunitatea Europeană;
- Corporaţia Andină
de Dezvoltare (CAF);
- Eurofima;
- Comunitatea Economică a
Cărbunelui şi Oţelului;
- Banca Nordică de
Investiţii;
- Banca Caraibiană de
Dezvoltare.
Prevederile art. 124^15 nu aduc
atingere nici uneia dintre obligaţiile internaţionale pe care România
şi le-a asumat în relaţiile cu entităţile
internaţionale menţionate mai sus.
3. entităţi
din state terţe:
- acele entităţi care
îndeplinesc următoarele criterii:
a) entitatea
care este considerată în mod cert ca fiind o entitate publică,
conform criteriilor naţionale;
b) o astfel
de entitate publică este un producător din afara
Comunităţii, care administrează şi finanţează un
grup de activităţi, furnizând în principal bunuri şi servicii
din afara Comunităţii, destinate beneficiului Comunităţii
şi care sunt efectiv controlate de guvernul central;
c) respectiva
entitate publică este un emitent de datorii de mari dimensiuni şi cu
regularitate;
d) statul
vizat poate să garanteze că o asemenea entitate publică nu va
exercita o răscumpărare înainte de termen, în cazul clauzelor de
reîntregire a sumei brute.
Prevederile prezentului
capitol, reprezentând transpunerea Directivei nr. 2003/48/CE a Consiliului, din
3 iunie 2003, privind impunerea veniturilor din economii sub forma
plăţilor de dobânzi, cu amendamentele ulterioare, se aplică
începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.
ART. 124^18 Sfera de aplicare
şi procedura
(1) Plăţile
de dobânzi şi redevenţe ce provin din România sunt exceptate de la
orice impozite aplicate asupra acelor plăţi în România, fie prin
reţinere la sursă, fie prin declarare, cu condiţia ca
beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevenţelor să fie o
întreprindere din alt stat membru sau un sediu permanent al unei întreprinderi
dintr-un stat membru situat în alt stat membru.
(2) O
plată făcută de o întreprindere rezidentă în România sau de
către un sediu permanent situat în România trebuie să fie
considerată ca provenind din România, denumită în continuare stat
sursă.
(3) Un sediu
permanent este tratat ca plătitor al dobânzilor sau redevenţelor doar
în măsura în care acele plăţi reprezintă cheltuieli
deductibile fiscal pentru sediul permanent din România.
(4) O
întreprindere a unui stat membru va fi tratată ca beneficiar efectiv al
dobânzilor şi redevenţelor doar dacă primeşte acele
plăţi pentru beneficiul său propriu, şi nu ca un
intermediar pentru o altă persoană, cum ar fi un agent, un mandatar
sau semnatar autorizat.
(5) Un sediu
permanent trebuie să fie tratat ca beneficiar efectiv al dobânzilor sau
redevenţelor:
a) dacă
creanţa sau dreptul de utilizare a informaţiei, în privinţa
căreia plăţile de dobânzi sau redevenţe iau naştere,
este efectiv legată de acel sediu permanent; şi
b) dacă
plăţile de dobânzi sau redevenţe reprezintă venituri cu
privire la care acel sediu permanent este supus, în statul membru în care este
situat, unuia dintre impozitele menţionate la art. 124^20 lit. a)
pct. (iii) sau, în cazul Belgiei, "impozitului
nerezidenţilor/belasting der niet-verblijfhouders" ori, în cazul
Spaniei, "impozitului asupra venitului nerezidenţilor" sau unui
impozit care este identic sau în mod substanţial similar şi care este
aplicat după data de intrare în
vigoare a prezentului capitol, suplimentar sau în locul acelor impozite
existente.
(6) Dacă
un sediu permanent al unei întreprinderi a unui stat membru este considerat ca
plătitor sau ca beneficiar efectiv al dobânzilor ori redevenţelor,
nicio altă parte a întreprinderii nu va fi tratată ca plătitor
sau ca beneficiar efectiv al acelor dobânzi ori redevenţe, în sensul
prezentului articol.
(7) Prezentul
articol trebuie să se aplice numai în cazul în care întreprinderea care
este plătitor sau întreprinderea al cărei sediu permanent este
considerat plătitor al dobânzilor ori redevenţelor este o
întreprindere asociată a întreprinderii care este beneficiarul efectiv sau
al cărei sediu permanent este tratat ca beneficiarul efectiv al acelor
dobânzi ori al acelor redevenţe.
(8) Prevederile
prezentului articol nu se aplică dacă dobânzile sau redevenţele
sunt plătite de către ori către un sediu permanent situat
într-un stat terţ al unei întreprinderi dintr-un stat membru şi
activitatea întreprinderii este, în întregime sau parţial,
desfăşurată prin acel sediu permanent.
(9) Prevederile
prezentului articol nu împiedică România să ia în considerare, la
determinarea impozitului pe profit, atunci când aplică legislaţia sa
fiscală, dobânzile sau redevenţele primite de către
întreprinderile rezidente, de sediile permanente ale întreprinderilor rezidente
în România sau de către sediile permanente situate în România.
(10) Prevederile
prezentului capitol nu se vor aplica unei întreprinderi a altui stat membru sau
unui sediu permanent al unei întreprinderi a altui stat membru, atunci când
condiţiile stabilite la art. 124^20 lit. b) nu
au fost menţinute pentru o perioadă neîntreruptă de cel
puţin 2 ani.
(11) Îndeplinirea
cerinţelor stabilite de prezentul articol şi de art. 124^20 va fi
dovedită la data plăţii dobânzilor sau redevenţelor
printr-o atestare. Dacă îndeplinirea cerinţelor stabilite în
prezentul articol nu a fost atestată la data plăţii, se va
aplica reţinerea impozitului la sursă.
(12) ***
Abrogat.
(13) În sensul
alin. (11), atestarea care va fi prezentată în legătură cu
fiecare contract de plată trebuie să fie valabilă pentru un an
de la data emiterii acestei atestări şi va conţine
următoarele informaţii:
a) dovada
rezidenţei, în scopul impozitării, pentru întreprinderea care
primeşte dobânzi sau redevenţe din România şi, când este
necesar, dovada existenţei unui sediu permanent atestat de autoritatea
fiscală a statului membru în care întreprinderea care primeşte
dobânzi sau redevenţe este rezidentă pentru scopuri fiscale sau în
care este situat sediul permanent;
b) deţinerea
dreptului de beneficiar efectiv al dobânzilor sau redevenţelor de
către întreprinderea care primeşte astfel de plăţi, în
conformitate cu prevederile alin. (4), sau existenţa condiţiilor în
conformitate cu prevederile alin. (5), când un sediu permanent este
beneficiarul plăţii;
c) îndeplinirea
cerinţelor, în conformitate cu prevederile art. 124^20 lit. a)
pct. (iii), în cazul întreprinderii primitoare;
d) o
deţinere minimă, în conformitate cu prevederile art. 124^20 lit. b);
e) perioada
pentru care deţinerea la care se face referire la lit. d) a existat.
Se poate solicita în plus
justificarea legală pentru plăţile din cadrul contractului, de
exemplu se poate solicita contractul de împrumut sau contractul de
licenţă.
(14) Dacă
cerinţele pentru acordarea scutirii încetează să fie
îndeplinite, întreprinderea primitoare sau sediul permanent va informa imediat
întreprinderea plătitoare sau sediul permanent plătitor.
(15) Dacă
respectiva întreprindere plătitoare sau sediul permanent a reţinut
impozitul la sursă asupra venitului ce urma să fie scutit de impozit,
conform prezentului articol, aceasta poate face o cerere pentru restituirea
acestui impozit reţinut la sursă. În acest sens se va solicita informaţia
specificată la alin. (13). Cererea pentru restituirea impozitului trebuie
să fie transmisă în cadrul termenului legal de prescripţie.
(16) Impozitul
reţinut la sursă în plus va fi restituit într-un interval de un an de
la primirea cererii de restituire a impozitului şi a informaţiilor
doveditoare pe care le poate solicita în mod rezonabil. Dacă impozitul
reţinut la sursă nu a fost restituit în perioada
menţionată, întreprinderea primitoare sau sediul permanent va fi
îndreptăţit, la expirarea anului în cauză, să solicite
dobânda asupra sumei reprezentând impozitul care trebuie restituit. Dobânda
solicitată se va calcula corespunzător prevederilor Codului de
procedură fiscală.
ART.
124^19 Definiţia dobânzii şi a redevenţelor
În sensul prezentului capitol:
a) termenul
dobândă înseamnă venitul din creanţe de orice fel, însoţite
sau nu de garanţii ipotecare ori de o clauză de participare la
profiturile debitorului şi, în special, venitul din efecte publice,
titluri de creanţă sau obligaţiuni, inclusiv primele şi
premiile legate de asemenea efecte, titluri de creanţă sau
obligaţiuni; penalităţile pentru plata cu întârziere nu vor fi
considerate dobânzi;
b) termenul
redevenţe înseamnă plăţile de orice fel primite pentru
folosirea sau concesionarea oricărui drept de autor asupra unei opere
literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv asupra filmelor de
cinematograf şi software, orice patent, marcă de comerţ, desen
ori model, plan, formulă secretă sau procedeu de fabricaţie, ori
pentru informaţii referitoare la experienţa în domeniul industrial,
comercial ori ştiinţific; plăţile pentru folosirea sau
dreptul de folosire a echipamentului industrial, comercial ori
ştiinţific vor fi considerate redevenţe.
ART.
124^20 Definiţia întreprinderii, întreprinderii asociate şi a
sediului permanent
În sensul prezentului capitol:
a) termenul
întreprindere a unui stat membru înseamnă orice întreprindere:
(i) care îmbracă una dintre formele enumerate în
această privinţă în lista prevăzută la art. 124^26; şi
(ii) care, în conformitate cu
legislaţia fiscală a unui stat membru, este considerată ca fiind
rezidentă în acel stat membru şi nu este considerată, în
înţelesul unei convenţii de evitare a dublei impuneri pe venit
şi pe capital încheiată cu un stat terţ, ca fiind rezident în
scopul impozitării în afara Comunităţii; şi
(iii) care este supusă unuia dintre următoarele
impozite, fără a fi scutită de impozit, sau unui impozit care
este identic ori, în esenţă, similar şi care este stabilit
după data de intrare în
vigoare a prezentului articol, în plus sau în locul acelor impozite existente:
- impozitul
societăţilor/vennootschapsbelasting, în Belgia;
- korporativen danăk în
Bulgaria
- selskabsskat, în Danemarca;
- Korperschaftsteuer, în
Germania;
- phdros eisodematos uomikou
prosopon, în Grecia;
- impuesto sobre sociedades, în
Spania;
- impôt sur les sociétés, în
Franţa;
- corporation tax, în Irlanda;
- imposta sul reddito delle
persone giuridiche, în Italia;
- impôt sur le révenu des
collectivités, în Luxemburg;
- vennootschapsbelasting, în
Olanda;
- Korperschaftsteuer, în
Austria;
- imposto sobre o rendimento da
pessoas colectivas, în Portugalia;
- vhteisoien tulovero/in
komstskatten, în Finlanda;
- statling in komstskatt, în
Suedia;
- Corporation tax, în Regatul
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;
- dan z prijmu pravnickych
osob, în Republica Cehă;
- tulumaks, în Estonia;
- phdros eisodematos, în Cipru;
- uznemumu ienakuma nodoklis,
în Letonia;
- pelno mokestis, în Lituania;
- tarsasagi ado, în Ungaria;
- taxxa fuq l-income, în Malta;
- todatek dochodowy od osob
prawnych, în Polonia;
- davek od dobicka praznih
oseb, în Slovenia;
- dan z prijmov pravnickych
osob, în Slovacia;
- impozitul pe profit, în
România;
- korporativen danăk, în
Bulgaria;
- porez na dobit, în
Croaţia;.
b) o
întreprindere este o întreprindere asociată a unei alte întreprinderi
dacă, cel puţin:
(i) prima întreprindere are o
participare minimă directă de 25% în capitalul celei de-a doua
întreprinderi; sau
(ii) cea de-a doua
întreprindere are o participare minimă directă de 25% în capitalul
primei întreprinderi; sau
(iii) o întreprindere
terţă are o participare minimă directă de 25% atât în
capitalul primei companii, cât şi în al celei de-a doua.
Participările în capitalul
social trebuie să fie deţinute numai la întreprinderile rezidente pe
teritoriul Comunităţii Europene;
c) termenul
sediu permanent înseamnă un loc fix de afaceri situat într-un stat membru,
prin care se desfăşoară în întregime sau în parte activitatea
unei întreprinderi rezidente într-un alt stat membru.
ART. 124^21 Exceptarea
plăţilor de dobânzi sau de redevenţe
(1) Nu se vor
acorda beneficiile prezentului capitol în următoarele cazuri:
a) atunci
când plăţile sunt tratate ca o distribuire de beneficii sau ca o
restituire de capital, conform legislaţiei române;
b) pentru
plăţile rezultate din creanţe care dau dreptul de participare la
profiturile debitorului;
c) pentru
plăţile rezultate din creanţe care dau dreptul creditorului
să îşi schimbe dreptul de a primi dobânda contra unui drept de
participare în profiturile debitorului;
d) pentru
plăţile rezultate din creanţe care nu conţin niciun fel de
prevederi referitoare la restituirea datoriei principale sau dacă
restituirea este datorată pentru o perioadă mai mare de 50 de ani
după data emisiunii.
(2) Când
datorită relaţiilor speciale existente între debitor şi
beneficiarul efectiv al dobânzii sau redevenţelor ori între unul dintre ei
şi o altă persoană, suma dobânzilor sau redevenţelor
depăşeşte suma care s-ar fi convenit între debitor şi
beneficiarul efectiv, în lipsa unor astfel de relaţii, prevederile
prezentului articol se aplică numai în această ultimă sumă
menţionată, dacă există o astfel de sumă.
(1) Prevederile
prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislaţiei
naţionale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care
sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului.
(2) România
poate, în cazul tranzacţiilor pentru care motivul principal sau unul
dintre motivele principale este frauda, evaziunea fiscală sau abuzul,
să retragă beneficiile stabilite prin prezentul capitol sau poate
să refuze aplicarea lui.
ART. 124^23 Reguli tranzitorii
pentru Republica Cehă, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia,
Portugalia şi Slovacia
(1) Grecia,
Letonia, Polonia şi Portugalia sunt autorizate să nu aplice
prevederile privind scutirea plăţilor de dobânzi şi
redevenţe între întreprinderi asociate până la data
de 1 iulie 2005, iar pe durata perioadei de tranziţie
de 8 ani, începând cu data de 1 iulie
2005, cota impozitului aplicată în aceste ţări
plăţilor de dobândă sau redevenţe, care se fac către o
întreprindere asociată rezidentă în alt stat membru sau către un
sediu permanent al unei întreprinderi asociate a unui stat membru, situat în
alt stat membru, nu trebuie să depăşească 10% în timpul
primilor 4 ani şi 5% în timpul următorilor 4 ani.
Lituania este autorizată să nu aplice prevederile
privind scutirea plăţilor de dobânzi şi redevenţe între
întreprinderi asociate, până la data de 1 iulie
2005. Pe durata unei perioade de tranziţie de 6 ani, începând de la 1
iulie 2005, cota de impozit aplicată în această ţară asupra
plăţilor de redevenţe făcute către o întreprindere
asociată rezidentă în alt stat membru sau către un sediu
permanent al unei întreprinderi asociate a unui stat membru, situat în alt stat
membru, nu trebuie să depăşească 10% . În timpul primilor 4
ani din perioada de tranziţie de 6 ani, cota de impozit aplicată
asupra plăţilor de dobânzi făcute unei întreprinderi asociate
din alt stat membru sau unui sediu permanent situat în alt stat membru nu va
depăşi 10%; pentru următorii 2 ani, cota de impozit
aplicată asupra unor astfel de plăţi de dobânzi nu va
depăşi 5% .
Spania şi Republica Cehă sunt autorizate, doar
pentru plăţile de redevenţe, să nu aplice prevederile
privind scutirea plăţilor de redevenţe între întreprinderi
asociate, până la data de 1 iulie
2005. În timpul unei perioade de tranziţie de 6 ani, începând cu data
de 1 iulie 2005, cota impozitului aplicată în aceste
ţări plăţilor de redevenţă făcute către
o întreprindere asociată din alt stat membru sau către un sediu
permanent al unei întreprinderi asociate a unui stat membru, situat în alt stat
membru, nu va depăşi 10% . Slovacia este autorizată, numai
pentru plăţile de redevenţe, să nu aplice prevederile
privind scutirea de impozit pentru o perioadă de tranziţie de doi ani,
începând cu data de1 mai
2004.
Totuşi, aceste reguli
tranzitorii sunt supuse aplicării permanente a oricăror cote de
impozit, mai scăzute decât cele la care se face referire mai sus, în
condiţiile unor acorduri bilaterale încheiate între Republica Cehă,
Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia sau Slovacia şi
alte state membre.
(2) Când o
întreprindere rezidentă în România sau un sediu permanent al unei
întreprinderi a unui stat membru, situat în România:
a) primeşte
dobânzi sau redevenţe din partea unei întreprinderi asociate din Grecia,
Letonia, Lituania, Polonia sau Portugalia;
b) primeşte
redevenţe din partea unei întreprinderi asociate din Republica Cehă,
Spania sau Slovacia;
c) primeşte
dobânzi sau redevenţe din partea unui sediu permanent situat în Grecia,
Letonia, Lituania, Polonia sau Portugalia, al unei întreprinderi asociate a
unui stat membru; sau
d) primeşte
redevenţe de la un sediu permanent situat în Republica Cehă, Spania
sau Slovacia al unei întreprinderi asociate a unui stat membru.
România acordă la calculul
impozitului pe profit o sumă egală cu impozitul plătit în
Republica Cehă, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia sau
Slovacia, în conformitate cu alin. (1), stabilită asupra acelui venit.
Suma se acordă ca o deducere din impozitul pe profitul obţinut de
întreprinderea sau de sediul permanent care a primit acel venit.
(3) Deducerea
prevăzută la alin. (2) nu poate să depăşească
acea sumă mai mică:
a) faţă
de impozitul de plată din Republica Cehă, Grecia, Spania, Letonia,
Lituania, Polonia, Portugalia sau Slovacia, pentru un astfel de venit, pe baza
alin. (1); sau
b) a
părţii de impozit pe profitul întreprinderii sau al sediului
permanent care primeşte dobânda sau redevenţele, astfel cum este
calculată înainte ca deducerea să fie acordată, care este
atribuibilă acelor plăţi, conform legislaţiei
naţionale a României.
ART. 124^24 Clauza de
delimitare
Prevederile prezentului capitol
nu exclud aplicarea prevederilor naţionale sau celor bazate pe tratatele
la care România este parte şi ale căror prevederi au în vedere
eliminarea sau evitarea dublei impozitări a dobânzilor şi a
redevenţelor.
ART. 124^25 Măsuri luate
de România
Procedura administrării
acestui capitol se va stabili prin hotărâre a Guvernului, elaborată
în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală, cu avizul Ministerului
Integrării Europene şi al Ministerului Afacerilor Externe.
ART.
124^26 Lista societăţilor acoperite de prevederile art. 124^20 lit.
a) pct. (iii)
Societăţile acoperite de prevederile art. 124^20 lit. a)
pct. (iii) sunt următoarele:
a) societăţi
cunoscute în legislaţia belgiană ca: "naamloze
vennootschap/société anonyme, commanditaire vennootschap op aandelen/société en
commandite par actions, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société
privée a responsabilite limitee" şi acele entităţi publice
legislative care desfăşoară activitate conform dreptului privat;
b) societăţi
cunoscute în legislaţia daneză ca: "aktieselskab" şi
"anpartsselskab";
c) societăţi
cunoscute în legislaţia germană ca: "Aktiengesellschaft,
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschrankter Haftung"
şi "bergrechtliche Gewerkschaft";
d) societăţi
cunoscute în legislaţia grecească ca: "anonume etairia";
e) societăţi
cunoscute în legislaţia spaniolă ca: "sociedad anonima, sociedad
comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada" şi
acele entităţi publice legale care desfăşoară
activitate conform dreptului privat;
f) societăţi
cunoscute în legislaţia franceză ca: "société anonyme, société
en commandite par actions, société ŕ responsabilité limitée" şi
entităţi publice şi întreprinderi industriale şi
comerciale;
g) societăţi
cunoscute în legislaţia irlandeză ca societăţi pe
acţiuni sau pe garanţii, societăţi private pe acţiuni
sau pe garanţii, entităţi înregistrate conform legislaţiei
societăţilor industriale şi prudenţiale sau
societăţi de construcţii înregistrate conform legii societăţilor
de construcţii;
h) societăţi
cunoscute în legislaţia italiană ca: "societa per azioni,
societa în accomandita per azioni, societa a responsabilita limitata"
şi entităţi publice şi private care
desfăşoară activităţi industriale şi comerciale;
i) societăţi
cunoscute în legislaţia luxemburgheză ca: "société anonyme,
société en commandite par actions şi société a responsabilite
limitee";
j) societăţi
cunoscute în legislaţia olandeză ca: "noomloze
vennootschap" şi "besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid";
k) societăţi
cunoscute în legislaţia austriacă ca: "Aktiengesellschaft"
şi "Gesellschaft mit beschrankter Haftung";
l) societăţi
comerciale sau societăţi înfiinţate conform legii civile, având
formă comercială, şi cooperative şi entităţi
publice înregistrate conform legii portugheze;
m) societăţi
cunoscute în legislaţia finlandeză ca: "osakeyhtio/aktiebolag,
osuuskunta/andelslag, saastopankki/sparbank" şi
"vakuutusyhtio/forsakrîn gsbolag";
n) societăţi
cunoscute în legislaţia suedeză ca: "aktiebolag" şi
"forsakrin gsaktiebolag";
o) societăţi
înregistrate conform legislaţiei Marii Britanii;
p) societăţi
cunoscute în legislaţia cehă ca: "akciova spolecnost",
"spolecnost s rucenim omezenym", "verejna obchodni
spolecnnost", "komanditni spolecnost", "druzstvo";
q) societăţi
cunoscute în legislaţia estoniană ca: "taisuhin g",
"usaldusuhin g", "osauhin g", "aktsiaselts",
"tulundusuhistu";
r) societăţi
cunoscute în legislaţia cipriotă ca societăţi înregistrate
în conformitate cu legea companiilor, entităţi publice corporatiste,
precum şi alte entităţi care sunt considerate
societăţi, conform legii impozitului pe venit;
s) societăţi
cunoscute în legislaţia letonă ca: "akciju sabiedriba",
"sabiedriba ar ierobezotu atbildibu";
ş) societăţi
înregistrate conform legislaţiei lituaniene;
t) societăţi
cunoscute în legislaţia ungară ca: "kozkereseti tarsasag",
"beteti tarsasag", "kozos vallalat", "korlatolt
felelossegu tarsasag", "reszvenytarsasag",
"egyesules", "kozhasznu tarsasag", "szovetkezet";
ţ) societăţi
cunoscute în legislaţia malteză ca: "Kumpaniji ta'
Responsabilita'Limitata", "Socjetajiet în akkomandita li l-kapital
taghhom maqsum f'azzjonitjiet";
u) societăţi
cunoscute în legislaţia poloneză ca: "spolka akcyjna",
"spolka z ofraniczona odpowiedzialnoscia";
v) societăţi
cunoscute în legislaţia slovenă ca: "delniska druzba",
"komanditna delniska druzba", "komanditna druzba",
"druzba z omejeno odgovornostjo", "druzba z neomejeno
odgovomostjo";
w) societăţi
cunoscute în legislaţia slovacă ca: "akciova spolocnos",
"spolocnost's rucenim obmedzenym", "komanditna spolocnos",
"verejna obchodna spolocnos", "druzstvo".
x) societăţi
cunoscute în legislaţia română ca: “societăţi în nume
colectiv”, “societăţi în comandită simplă”,
“societăţi pe acţiuni”, “societăţi în comandită
pe acţiuni”, “societăţi cu răspundere limitată”;
y) societăţi
cunoscute în legislaţia bulgară ca: “Akţionerno drujestvo”,
“Komanditno drujestvo s akţii”, “Drujestvo s ogranicena
otgovornost”."
z) societăţi
aflate sub incidenţa legislaţiei croate, denumite "dionicko
drustvo", "drustvo s ogranicenom odgovornoscu" şi alte
societăţi constituite în conformitate cu legislaţia croată
şi care sunt supuse impozitului pe profit în Croaţia.
Prevederile prezentului capitol, reprezentând
transpunerea Directivei 2003/49/CE a Consiliului, din 3 iunie 2003, privind un
sistem comun de impozitare aplicabil plăţilor de dobânzi şi
redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre
diferite, cu amendamentele ulterioare, se aplică începând cu data
de 1 ianuarie 2011.
6.
*** Abrogate
9.
ART. 125 Definiţia taxei
pe valoarea adăugată
Taxa pe valoarea
adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului şi
care este colectat conform prevederilor prezentului titlu.
ART.
125^1 Semnificaţia unor termeni şi expresii
(1) În sensul
prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
1. achiziţie reprezintă bunurile şi
serviciile obţinute sau care urmează a fi obţinute de o
persoană impozabilă, prin următoarele operaţiuni:
livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii, efectuate sau
care urmează a fi efectuate de altă persoană către
această persoană impozabilă, achiziţii intracomunitare
şi importuri de bunuri;
2. achiziţie
intracomunitară are
înţelesul art. 130^1;
3. active
corporale fixe reprezintă
orice activ deţinut pentru a fi utilizat în producţia sau livrarea de
bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau
pentru scopuri administrative, dacă acest activ are durata normală de
utilizare mai mare de un an şi valoare mai mare decât limita
prevăzută prin hotărâre a Guvernului sau prin prezentul titlu;
4. activitate
economică are
înţelesul prevăzut la art. 127 alin. (2).
Atunci când o persoană desfăşoară mai multe
activităţi economice, prin activitate economică se înţelege
toate activităţile economice desfăşurate de aceasta;
5. baza
de impozitare reprezintă
contravaloarea unei livrări de bunuri sau prestări de servicii impozabile,
a unui import impozabil sau a unei achiziţii intracomunitare impozabile,
stabilită conform cap. 7;
6. bunuri reprezintă bunuri corporale
mobile şi imobile, prin natura lor sau prin destinaţie. Energia
electrică, energia termică, gazele naturale, agentul frigorific
şi altele de această natură se consideră bunuri corporale
mobile;
7. produse
accizabile sunt produsele energetice, alcoolul şi
băuturile alcoolice, precum şi tutunul prelucrat, astfel cum sunt
definite la titlul VII din prezenta lege, cu excepţia gazului livrat
prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul
Comunităţii sau prin orice reţea conectată la un astfel de
sistem;
8. codul
de înregistrare în scopuri de TVA reprezintă
codul prevăzut la art. 154 alin. (1),
atribuit de către autorităţile competente din România
persoanelor care au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 sau 153^1, sau un
cod de înregistrare similar, atribuit de autorităţile competente
dintr-un alt stat membru;
9. data
aderării este data la
care România aderă la Uniunea Europeană;
10. decont
de taxă reprezintă
decontul care se întocmeşte şi se depune conform art. 156^2;
11. Directiva
112 este Directiva
2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006 privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, publicată în
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 347 din 11
decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Referirile din facturile transmise de furnizori/prestatori din alte state
membre la articolele din Directiva a 6-a, respectiv Directiva 77/388/CE a
Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislaţiilor statelor
membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind
taxa pe valoarea adăugată: baza unitară de stabilire,
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE)
nr. L 145 din 3 iunie 1977, vor fi considerate referiri la articolele
corespunzătoare din Directiva 112, conform tabelului de corelări din
anexa XII la această directivă;
12. factura reprezintă documentul
prevăzut la art. 155;
13. importator reprezintă persoana pe numele
căreia sunt declarate bunurile, în momentul în care taxa la import devine
exigibilă, conform art. 136, şi
care în cazul importurilor taxabile este obligată la plata taxei conform art. 151^1;
14. întreprindere
mică reprezintă o
persoană impozabilă care aplică regimul special de scutire
prevăzut la art. 152 sau,
după caz, un regim de scutire echivalent, în conformitate cu prevederile
legale ale statului membru în care persoana este stabilită, potrivit art.
281 - 292 din Directiva 112;
15. livrare
intracomunitară are
înţelesul prevăzut la art. 128 alin. (9);
16. livrare
către sine are
înţelesul prevăzut la art. 128 alin. (4);
17. perioada
fiscală este perioada
prevăzută la art. 156^1;
18. persoană
impozabilă are
înţelesul art. 127 alin. (1)
şi reprezintă persoana fizică, grupul de persoane,
instituţia publică, persoana juridică, precum şi orice
entitate capabilă să desfăşoare o activitate
economică;
19. persoană
juridică neimpozabilă reprezintă
persoana, alta decât persoana fizică, care nu este persoană
impozabilă, în sensul art. 127 alin. (1);
20. persoană
neimpozabilă reprezintă
persoana care nu îndeplineşte condiţiile art. 127 alin. (1)
pentru a fi considerată persoană impozabilă;
21. persoană reprezintă o persoană
impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă sau o
persoană neimpozabilă;
22. plafon
pentru achiziţii intracomunitare reprezintă
plafonul stabilit conform art. 126 alin. (4)
lit. b);
23. plafon
pentru vânzări la distanţă reprezintă
plafonul stabilit conform art. 132 alin. (2)
lit. a);
24. prestarea
către sine are
înţelesul prevăzut la art. 129 alin. (4);
25. regim
vamal suspensiv reprezintă,
din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată, regimurile
şi destinaţiile vamale prevăzute la art. 144 alin. (1)
lit. a) pct. 1 - 7;
26. servicii
furnizate pe cale electronică sunt:
furnizarea şi conceperea de site-uri informatice, mentenanţa la
distanţă a programelor şi echipamentelor, furnizarea de programe
informatice - software - şi actualizarea acestora, furnizarea de imagini,
de texte şi de informaţii şi punerea la dispoziţie de baze
de date, furnizarea de muzică, de filme şi de jocuri, inclusiv jocuri
de noroc, transmiterea şi difuzarea de emisiuni şi evenimente
politice, culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, de
divertisment şi furnizarea de servicii de învăţământ la
distanţă. Atunci când furnizorul de servicii şi clientul
său comunică prin curier electronic, aceasta nu înseamnă în sine
că serviciul furnizat este un serviciu electronic;
26^1. servicii de telecomunicaţii sunt serviciile având ca obiect
transmiterea, emiterea şi recepţia de semnale, înscrisuri, imagini
şi sunete sau informaţii de orice natură, prin cablu, radio,
mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului
de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau
recepţii. Serviciile de telecomunicaţii cuprind, de asemenea, şi
furnizarea accesului la reţeaua mondială de informaţii. (se
aplică din 1 ianuarie 2015)
26^2. servicii
de radiodifuziune şi televiziune sunt
serviciile prevăzute la art. 6b alin. (1) din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce priveşte locul prestării
serviciilor, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 1.042/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013;
27. taxă înseamnă taxa pe valoarea
adăugată, aplicabilă conform prezentului titlu;
28. taxă
colectată reprezintă
taxa aferentă livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de
servicii taxabile, efectuate de persoana impozabilă, precum şi taxa aferentă
operaţiunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei,
conform art. 150 - 151^1;
29. taxă
deductibilă reprezintă
suma totală a taxei datorate sau achitate de către o persoană
impozabilă pentru achiziţiile efectuate;
30. taxă
de dedus reprezintă taxa
aferentă achiziţiilor, care poate fi dedusă conform art. 145 alin. (2)
- (4);
31. taxă
dedusă reprezintă
taxa deductibilă, care a fost efectiv dedusă;
32. vânzarea
la distanţă reprezintă
o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru
în alt stat membru de către furnizor sau de altă persoană în
numele acestuia către un cumpărător persoană
impozabilă sau persoană juridică neimpozabilă, care
beneficiază de derogarea prevăzută la art. 126 alin. (4),
sau către orice altă persoană neimpozabilă, în
condiţiile prevăzute la art. 132 alin. (2)
- (7).
(2) În
înţelesul prezentului titlu:
a) o
persoană impozabilă care are sediul activităţii economice
în România este considerată a fi stabilită în România;
b) o
persoană impozabilă care are sediul activităţii economice
în afara României se consideră că este stabilită în România
dacă are un sediu fix în România, respectiv dacă dispune în România
de suficiente resurse tehnice şi umane pentru a efectua regulat
livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii impozabile;
c) o
persoană impozabilă care are sediul activităţii economice
în afara României şi care are un sediu fix în România conform lit. b) este
considerată persoană impozabilă care nu este stabilită în
România pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii
realizate la care sediul fix de pe teritoriul României nu participă.
(3) Mijloacele
de transport noi la care se face referire la art. 126 alin. (3)
lit. b) şi la art. 143 alin. (2)
lit. b) sunt cele prevăzute la lit. a) şi care îndeplinesc
condiţiile de la lit. b), respectiv:
a) mijloacele
de transport reprezintă o navă care depăşeşte 7,5 m
lungime, o aeronavă a cărei greutate la decolare
depăşeşte 1.550 kg sau un vehicul terestru cu motor a cărui
capacitate depăşeşte 48 cmc sau a cărui putere
depăşeşte 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau
bunuri, cu excepţia:
1. navelor destinate
navigaţiei maritime, utilizate pentru transportul internaţional de
persoane şi/sau de bunuri, pentru pescuit ori altă activitate
economică sau pentru salvare ori asistenţă pe mare; şi
2. aeronavelor utilizate de
companiile aeriene care realizează în principal transport
internaţional de persoane şi/sau de bunuri cu plată;
b) condiţiile
care trebuie îndeplinite sunt:
1. în cazul unui vehicul
terestru, acesta să nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data
intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări care
depăşesc 6.000 km;
2. în cazul unei nave, aceasta
să nu fi fost livrată cu mai mult de 3 luni de la data intrării
în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări a căror
durată totală depăşeşte 100 de ore;
3. în cazul unei aeronave,
aceasta să nu fi fost livrată cu mai mult de 3 luni de la data
intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat zboruri a căror
durată totală depăşeşte 40 de ore.
ART. 125^2 Aplicare
teritorială
(1) În
sensul prezentului titlu:
a) Comunitate
şi teritoriu comunitar înseamnă teritoriile statelor membre, astfel
cum sunt definite în prezentul articol;
b) stat
membru şi teritoriul statului membru înseamnă teritoriul
fiecărui stat membru al Comunităţii pentru care se aplică
Tratatul de înfiinţare a Comunităţii Europene, în conformitate
cu art. 299 din acesta, cu excepţia teritoriilor prevăzute la alin.
(2) şi (3);
c) teritorii
terţe sunt teritoriile prevăzute la alin. (2) şi (3);
d) ţară
terţă înseamnă orice stat sau teritoriu pentru care nu se
aplică prevederile Tratatului de înfiinţare a Comunităţii
Europene.
(2) Următoarele
teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunităţii se
exclud din teritoriul comunitar din punct de vedere al taxei:
a) Republica
Federală Germania:
1. Insula Heligoland;
2. teritoriul Busingen;
b) Regatul
Spaniei:
1. Ceuta;
2. Melilla;
c) Republica
Italiană:
1. Livigno;
2. Campione d'Italia;
3. apele italiene ale Lacului
Lugano.
(3) Următoarele
teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Comunităţii se
exclud din teritoriul comunitar din punct de vedere al taxei:
a) Insulele
Canare;
b) teritoriile
franceze menţionate la art. 349 şi art. 355 alin. (1) din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene;
c) Muntele
Athos;
d) Insulele
Aland;
e) Insulele
Channel.
(4) Se
consideră ca fiind incluse în teritoriile următoarelor state membre
teritoriile menţionate mai jos:
a) Republica
Franceză: Principatul Monaco;
b) Regatul
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord: Insula Man;
c) Republica
Cipru: zonele Akrotiri şi Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului Unit
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.
ART.
126 Operaţiuni impozabile
(1) Din punct
de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) operaţiunile
care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt
asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei,
efectuate cu plată;
b) locul de
livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în
România, în conformitate cu prevederile art. 132 şi 133;
c) livrarea
bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană
impozabilă, astfel cum este definită la art. 127 alin. (1),
acţionând ca atare;
d) livrarea
bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre
activităţile economice prevăzute la art. 127 alin. (2).
(2) Este, de
asemenea, operaţiune impozabilă şi importul de bunuri efectuat
în România de orice persoană, dacă locul importului este în România,
potrivit art. 132^2.
(3) Sunt, de
asemenea, operaţiuni impozabile şi următoarele operaţiuni
efectuate cu plată, pentru care locul este considerat a fi în România,
potrivit art. 132^1:
a) o
achiziţie intracomunitară de bunuri, altele decât mijloace de
transport noi sau produse accizabile, efectuată de o persoană
impozabilă ce acţionează ca atare sau de o persoană
juridică neimpozabilă, care nu beneficiază de derogarea
prevăzută la alin. (4), care urmează unei livrări
intracomunitare efectuate în afara României de către o persoană
impozabilă ce acţionează ca atare şi care nu este
considerată întreprindere mică în statul său membru, şi
căreia nu i se aplică prevederile art. 132 alin. (1)
lit. b) cu privire la livrările de bunuri care fac obiectul unei
instalări sau unui montaj sau ale art. 132 alin. 2)
cu privire la vânzările la distanţă;
b) o
achiziţie intracomunitară de mijloace de transport noi,
efectuată de orice persoană;
c) o
achiziţie intracomunitară de produse accizabile, efectuată de o
persoană impozabilă, care acţionează ca atare, sau de o
persoană juridică neimpozabilă.
(4) Prin
derogare de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate
operaţiuni impozabile în România achiziţiile intracomunitare de
bunuri care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt
efectuate de o persoană impozabilă care efectuează numai
livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este
deductibilă sau de o persoană juridică neimpozabilă;
b) valoarea
totală a acestor achiziţii intracomunitare nu
depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a
depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000
euro, al cărui echivalent în lei este stabilit prin norme.
(5) Plafonul
pentru achiziţii intracomunitare prevăzut la alin. (4) lit. b) este
constituit din valoarea totală, exclusiv taxa pe valoarea
adăugată, datorată sau achitată în statul membru din care
se expediază sau se transportă bunurile, a achiziţiilor
intracomunitare de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau bunuri
supuse accizelor.
(6) Persoanele
impozabile şi persoanele juridice neimpozabile, eligibile pentru derogarea
prevăzută la alin. (4), au dreptul să opteze pentru regimul
general prevăzut la alin. (3) lit. a). Opţiunea se aplică pentru
cel puţin doi ani calendaristici.
(7) Regulile
aplicabile în cazul depăşirii plafonului pentru achiziţii
intracomunitare, prevăzut la alin. (4) lit. b), sau al exercitării
opţiunii sunt stabilite prin norme.
(8) Nu sunt
considerate operaţiuni impozabile în România:
a) achiziţiile
intracomunitare de bunuri a căror livrare în România ar fi scutită
conform art. 143 alin. (1)
lit. h) - m);
b) achiziţia
intracomunitară de bunuri, efectuată în cadrul unei operaţiuni
triunghiulare, pentru care locul este în România în conformitate cu prevederile art. 132^1 alin. (1),
atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:
1. achiziţia de bunuri
este efectuată de către o persoană impozabilă,
denumită cumpărător revânzător, care nu este stabilită
în România, dar este înregistrată în scopuri de TVA în alt stat membru;
2. achiziţia de bunuri
este efectuată în scopul unei livrări ulterioare a bunurilor
respective, în România, de către cumpărătorul revânzător
prevăzut la pct. 1;
3. bunurile astfel
achiziţionate de către cumpărătorul revânzător
prevăzut la pct. 1 sunt expediate sau transportate direct în România,
dintr-un alt stat membru decât cel în care cumpărătorul
revânzător este înregistrat în scopuri de TVA, către persoana
căreia urmează să îi efectueze livrarea ulterioară,
denumită beneficiarul livrării ulterioare;
4. beneficiarul livrării
ulterioare este o altă persoană impozabilă sau o persoană
juridică neimpozabilă, înregistrată în scopuri de TVA în
România;
5. beneficiarul livrării ulterioare a fost desemnat
în conformitate cu art. 150 alin. (4)
ca persoană obligată la plata taxei pentru livrarea efectuată de
cumpărătorul revânzător prevăzut la pct. 1;
c) achiziţiile
intracomunitare de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de
colecţie şi de antichităţi, în sensul prevederilor art. 152^2, atunci
când vânzătorul este o persoană impozabilă revânzătoare,
care acţionează în această calitate, iar bunurile au fost taxate
în statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special pentru
intermediarii persoane impozabile, în sensul art. 313 şi 326 din Directiva
112, sau vânzătorul este organizator de vânzări prin licitaţie
publică, care acţionează în această calitate, iar bunurile
au fost taxate în statul membru furnizor, conform regimului special, în sensul
art. 333 din Directiva 112;
d) achiziţia
intracomunitară de bunuri care urmează unei livrări de bunuri
aflate în regim vamal suspensiv sau sub o procedură de tranzit intern,
dacă pe teritoriul României se încheie aceste regimuri sau această
procedură pentru respectivele bunuri.
(9) Operaţiunile
impozabile pot fi:
a) operaţiuni
taxabile, pentru care se aplică cotele prevăzute la art. 140;
b) operaţiuni
scutite de taxă cu drept de deducere, pentru care nu se datorează
taxa, dar este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru
achiziţii. În prezentul titlu aceste operaţiuni sunt prevăzute
la art. 143 - 144^1;
c) operaţiuni
scutite de taxă fără drept de deducere, pentru care nu se
datorează taxa şi nu este permisă deducerea taxei datorate sau
achitate pentru achiziţii. În prezentul titlu aceste operaţiuni sunt
prevăzute la art. 141;
d) importuri
şi achiziţii intracomunitare, scutite de taxă, conform art. 142;
e) operaţiuni
prevăzute la lit. a) - c), care sunt scutite fără drept de
deducere, fiind efectuate de întreprinderile mici care aplică regimul
special de scutire prevăzut la art. 152, pentru
care nu se datorează taxa şi nu este permisă deducerea taxei
datorate sau achitate pentru achiziţii.
ART.
127 Persoane impozabile şi activitatea economică
(1) Este
considerată persoană impozabilă orice persoană care
desfăşoară, de o manieră independentă şi
indiferent de loc, activităţi economice de natura celor
prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei
activităţi.
(2) În sensul
prezentului titlu, activităţile economice cuprind
activităţile producătorilor, comercianţilor sau
prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole
şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora. De
asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale
sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de
continuitate. Norme metodologice
(2^1) Situaţiile
în care persoanele fizice care efectuează livrări de bunuri imobile
devin persoane impozabile sunt explicitate prin norme.
(3) Nu
acţionează de o manieră independentă angajaţii sau
oricare alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de
muncă sau prin orice alte instrumente juridice care creează un raport
angajator/angajat în ceea ce priveşte condiţiile de muncă,
remunerarea sau alte obligaţii ale angajatorului.
(4) Instituţiile
publice nu sunt persoane impozabile pentru activităţile care sunt
desfăşurate în calitate de autorităţi publice, chiar
dacă pentru desfăşurarea acestor activităţi se percep
cotizaţii, onorarii, redevenţe, taxe sau alte plăţi, cu
excepţia acelor activităţi care ar produce distorsiuni
concurenţiale dacă instituţiile publice ar fi tratate ca
persoane neimpozabile, precum şi a celor prevăzute la alin. (5)
şi (6). Norme metodologice
(5) Instituţiile
publice sunt persoane impozabile pentru activităţile
desfăşurate în calitate de autorităţi publice, dar care
sunt scutite de taxă, conform art. 141.
(6) Instituţiile
publice sunt, de asemenea, persoane impozabile pentru următoarele
activităţi:
a) telecomunicaţii;
b) furnizarea
de apă, gaze, energie electrică, energie termică, agent
frigorific şi altele de aceeaşi natură;
c) transport
de bunuri şi de persoane;
d) servicii
prestate în porturi şi aeroporturi;
e) livrarea
de bunuri noi, produse pentru vânzare;
f) activitatea
târgurilor şi expoziţiilor comerciale;
g) depozitarea;
h) activităţile
organismelor de publicitate comercială;
i) activităţile
agenţiilor de călătorie;
j) activităţile
magazinelor pentru personal, cantine, restaurante şi alte localuri
asemănătoare;
k) operaţiunile
posturilor publice de radio şi televiziune.
(7) Prin
excepţie de la prevederile alin. (1), orice persoană care
efectuează ocazional o livrare intracomunitară de mijloace de
transport noi va fi considerată persoană impozabilă pentru orice
astfel de livrare. Norme metodologice
(8) În
condiţiile şi în limitele prevăzute în norme, este considerat
drept grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite în România
care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii
strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi
economic. Norme metodologice
(9) Orice
asociat sau partener al unei asocieri sau organizaţii fără
personalitate juridică este considerat persoană impozabilă
separată pentru acele activităţi economice care nu sunt
desfăşurate în numele asocierii sau organizaţiei respective.
(10) Asocierile
în participaţiune nu dau naştere unei persoane impozabile separate.
Asocierile de tip joint
venture, consortium sau alte forme de asociere în scopuri
comerciale, care nu au personalitate juridică şi sunt constituite în
temeiul legii, sunt tratate drept asocieri în participaţiune. Norme metodologice
(1) Este
considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri
ca şi un proprietar. Norme metodologice
(2) Se
consideră că o persoană impozabilă, care
acţionează în nume propriu, dar în contul altei persoane, în calitate
de intermediar, într-o livrare de bunuri, a achiziţionat şi livrat
bunurile respective ea însăşi, în condiţiile stabilite prin
norme. Norme metodologice
(3) Următoarele
operaţiuni sunt considerate, de asemenea, livrări de bunuri, în
sensul alin. (1):
a) predarea
efectivă a bunurilor către o altă persoană, ca urmare a
unui contract care prevede că plata se efectuează în rate sau a
oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este
atribuită cel mai târziu în momentul plăţii ultimei sume
scadente, cu excepţia contractelor de leasing;
b) transferul
dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite; Norme metodologice
c) trecerea
în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, în
condiţiile prevăzute de legislaţia referitoare la proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, în schimbul unei
despăgubiri.
(4) Sunt
asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată următoarele
operaţiuni:
a) preluarea
de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile
achiziţionate sau produse de către aceasta pentru a fi utilizate în
scopuri care nu au legătură cu activitatea economică
desfăşurată, dacă taxa aferentă bunurilor respective
sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau
parţial;
b) preluarea
de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile
achiziţionate sau produse de către aceasta pentru a fi puse la
dispoziţie altor persoane în mod gratuit, dacă taxa aferentă
bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă
total sau parţial;
c) preluarea
de către o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale
achiziţionate sau produse de către aceasta, altele decât bunurile de
capital prevăzute la art. 149alin. (1)
lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor operaţiuni care nu dau drept
integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor respective a fost
dedusă total sau parţial la data achiziţiei;
d) ***
Abrogat
(5) Orice
distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile către
asociaţii sau acţionarii săi, inclusiv o distribuire de bunuri
legată de lichidarea sau de dizolvarea fără lichidare a
persoanei impozabile, cu excepţia transferului prevăzut la alin. (7),
constituie livrare de bunuri efectuată cu plată, dacă taxa
aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost
dedusă total sau parţial.
(6) În cazul a
două sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate
asupra unui bun, fiecare transfer este considerat o livrare separată a
bunului, chiar dacă bunul este transportat direct beneficiarului final.
(7) Transferul
tuturor activelor sau al unei părţi a acestora, efectuat cu ocazia
transferului de active sau, după caz, şi de pasive, indiferent
dacă este realizat ca urmare a vânzării sau ca urmare a unor
operaţiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport în natură la
capitalul unei societăţi, nu constituie livrare de bunuri dacă
primitorul activelor este o persoană impozabilă. Primitorul activelor
este considerat a fi succesorul cedentului în ceea ce priveşte ajustarea
dreptului de deducere prevăzută de lege. Norme metodologice
(8) Nu
constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1):
a) *** Abrogat
b) ***
Abrogat
c) ***
Abrogat
d) bunurile
acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;
e) acordarea
în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în scopul stimulării
vânzărilor sau, mai general, în scopuri legate de desfăşurarea
activităţii economice, în condiţiile stabilite prin norme;
f) acordarea
de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acţiunilor de
sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condiţiile
stabilite prin norme.Norme metodologice
(9) Livrarea
intracomunitară reprezintă o livrare de bunuri, în înţelesul
alin. (1), care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt
stat membru de către furnizor sau de persoana către care se
efectuează livrarea ori de altă persoană în contul acestora.
(10) Este
asimilat cu livrarea intracomunitară cu plată transferul de
către o persoană impozabilă de bunuri aparţinând
activităţii sale economice din România într-un alt stat membru, cu
excepţia nontransferurilor prevăzute la alin. (12). Norme metodologice
(11) Transferul
prevăzut la alin. (10) reprezintă expedierea sau transportul
oricăror bunuri mobile corporale din România către alt stat membru,
de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul său,
pentru a fi utilizate în scopul desfăşurării
activităţii sale economice.
(12) În sensul
prezentului titlu, nontransferul reprezintă expedierea sau transportul
unui bun din România în alt stat membru, de persoana impozabilă sau de
altă persoană în contul său, pentru a fi utilizat în scopul
uneia din următoarele operaţiuni:
a) livrarea
bunului respectiv realizată de persoana impozabilă pe teritoriul
statului membru de destinaţie a bunului expediat sau transportat în
condiţiile prevăzute la art. 132 alin. (5)
şi (6) privind vânzarea la distanţă;
b) livrarea
bunului respectiv, realizată de persoana impozabilă pe teritoriul
statului membru de destinaţie a bunului expediat sau transportat, în
condiţiile prevăzute laart. 132 alin. (1)
lit. b) privind livrările cu instalare sau asamblare, efectuate de
către furnizor sau în numele acestuia;
c) livrarea
bunului respectiv, realizată de persoana impozabilă la bordul
navelor, aeronavelor sau trenurilor, pe parcursul transportului de persoane
efectuat în teritoriul Comunităţii, în condiţiile prevăzute
la art. 132 alin. (1)
lit. d);
d) livrarea
bunului respectiv, realizată de persoana impozabilă, în
condiţiile prevăzute la art. 143 alin. (2)
cu privire la livrările intracomunitare scutite, la art. 143 alin. (1)
lit. a) şi b) cu privire la scutirile pentru livrările la export
şi la art. 143 alin. (1)
lit. h), i), j), k) şi m) cu privire la scutirile pentru livrările
destinate navelor, aeronavelor, misiunilor diplomatice şi oficiilor
consulare, precum şi organizaţiilor internaţionale şi
forţelor NATO;
e) livrarea
de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul
Comunităţii sau prin orice reţea conectată la un astfel de
sistem, livrarea de electricitate, livrarea de energie termică sau agent
frigorific prin intermediul reţelelor de încălzire ori de
răcire, în conformitate cu condiţiile prevăzute la art. 132 alin.
(1) lit. e) şi f) privind locul livrării acestor bunuri;
f) prestarea
de servicii în beneficiul persoanei impozabile, care implică evaluarea
bunurilor mobile corporale sau lucrări asupra bunurilor mobile corporale
efectuate în statul membru în care se termină expedierea ori transportul
bunului, cu condiția ca bunurile, după prelucrare, să fie
reexpediate persoanei impozabile din România de la care fuseseră expediate
sau transportate inițial
g) utilizarea
temporară a bunului respectiv pe teritoriul statului membru de
destinaţie a bunului expediat sau transportat, în scopul prestării de
servicii în statul membru de destinaţie, de către persoana
impozabilă stabilită în România;
h) utilizarea
temporară a bunului respectiv, pentru o perioadă care nu
depăşeşte 24 de luni, pe teritoriul unui alt stat membru, în
condiţiile în care importul aceluiaşi bun dintr-un stat terţ, în
vederea utilizării temporare, ar beneficia de regimul vamal de admitere
temporară cu scutire integrală de drepturi de import.
(13) În cazul
în care nu mai este îndeplinită una din condiţiile prevăzute la
alin. (12), expedierea sau transportul bunului respectiv este considerat ca un
transfer din România în alt stat membru. În acest caz, transferul se
consideră efectuat în momentul în care condiţia nu mai este
îndeplinită.
(14) Prin ordin
al ministrului finanţelor publice, se pot introduce măsuri de
simplificare cu privire la aplicarea alin. (10) - (13).
ART.
129 Prestarea de servicii
(1) Se
consideră prestare de servicii orice operaţiune care nu constituie
livrare de bunuri, aşa cum este definită la art. 128.
(2) Atunci
când o persoană impozabilă care acţionează în nume propriu,
dar în contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se
consideră că a primit şi a prestat ea însăşi
serviciile respective.
(3) Prestările
de servicii cuprind operaţiuni cum sunt:
a) închirierea
de bunuri sau transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de
leasing;
b) cesiunea
bunurilor necorporale, indiferent dacă acestea fac sau nu obiectul unui
drept de proprietate, cum sunt: transferul şi/sau cesiunea drepturilor de
autor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi a altor
drepturi similare;
c) angajamentul
de a nu desfăşura o activitate economică, de a nu concura cu
altă persoană sau de a tolera o acţiune ori o situaţie;
d) prestările
de servicii efectuate pe baza unui ordin emis de/sau în numele unei
autorităţi publice sau potrivit legii;
e) servicii
de intermediere efectuate de persoane care acţionează în numele
şi în contul altei persoane, atunci când intervin într-o livrare de bunuri
sau o prestare de servicii.
(4) Sunt asimilate prestării de servicii efectuate cu
plată următoarele:
a) utilizarea
bunurilor, altele decât bunurile de capital, care fac parte din activele
folosite în cadrul activității economice a persoanei impozabile în
folosul propriu sau de către personalul acesteia ori pentru a fi puse la
dispoziție în vederea utilizării în mod gratuit altor persoane,
pentru alte scopuri decât desfășurarea activității sale
economice, dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total
sau parțial, cu excepția bunurilor a căror achiziție face
obiectul limitării la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 145^1;
b) serviciile
prestate în mod gratuit de către o persoană impozabilă pentru
uzul propriu ori al personalului acesteia, ori pentru uzul altor persoane,
pentru alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale
economice.
(5) Nu
constituie prestare de servicii efectuată cu plată în sensul alin
(4), fără a se limita la acestea, operaţiuni precum:
a) utilizarea
bunurilor care fac parte din activele folosite în cadrul
activităţii economice a persoanei impozabile sau prestarea de
servicii în mod gratuit, în cadrul acţiunilor de sponsorizare, mecenat sau
protocol, în condiţiile stabilite prin norme;
b) serviciile
care fac parte din activitatea economică a persoanei impozabile, prestate
în mod gratuit în scop de reclamă sau în scopul stimulării
vânzărilor;
c) serviciile
prestate în mod gratuit în cadrul perioadei de garanţie de către
persoana care a efectuat iniţial livrarea de bunuri sau prestarea de
servicii.
(6) ***
Abrogat.
(7) Prevederile art. 128 alin. (5)
şi (7) se aplică în mod corespunzător şi prestărilor
de servicii.
ART.
130 Schimbul de bunuri sau servicii
În cazul unei operaţiuni
care implică o livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii în
schimbul unei livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii,
fiecare persoană impozabilă se consideră că a efectuat o
livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii cu plată.
ART.
130^1 Achiziţiile intracomunitare de bunuri
(1) Se
consideră achiziţie intracomunitară de bunuri obţinerea
dreptului de a dispune, ca şi un proprietar, de bunuri mobile corporale
expediate sau transportate la destinaţia indicată de
cumpărător, de către furnizor, de către cumpărător
sau de către altă persoană, în contul furnizorului sau al
cumpărătorului, către un stat membru, altul decât cel de plecare
a transportului sau de expediere a bunurilor.
(2) Sunt
asimilate unei achiziţii intracomunitare cu plată următoarele:
a) utilizarea
în România, de către o persoană impozabilă, în scopul
desfăşurării activităţii economice proprii, a unor
bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de altă persoană, în
numele acesteia, din statul membru pe teritoriul căruia aceste bunuri au
fost produse, extrase, achiziţionate, dobândite ori importate de
către aceasta, în scopul desfăşurării activităţii
economice proprii, dacă transportul sau expedierea acestor bunuri, în
cazul în care ar fi fost efectuat din România în alt stat membru, ar fi fost
tratat ca transfer de bunuri în alt stat membru, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (10)
şi (11);
b) preluarea
de către forţele armatei române, pentru uzul acestora sau pentru
personalul civil din cadrul forţelor armate, de bunuri pe care le-au
dobândit în alt stat membru, care este parte a Tratatului Atlanticului de Nord,
semnat la Washington la 4 aprilie 1949, şi la a căror achiziţie nu
s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel alt stat membru, în
situaţia în care importul bunurilor respective nu a putut beneficia de
scutirea prevăzută la art. 142 alin. (1)
lit. g).
(3) Se
consideră, de asemenea, că este efectuată cu plată
achiziţia intracomunitară de bunuri a căror livrare, dacă
ar fi fost realizată în România, ar fi fost tratată drept o livrare
de bunuri efectuată cu plată.
(4) Este
asimilată unei achiziţii intracomunitare şi achiziţionarea
de către o persoană juridică neimpozabilă a unor bunuri
importate de acea persoană în Comunitate şi transportate sau
expediate într-un alt stat membru decât cel în care s-a efectuat importul.
Persoana juridică neimpozabilă va beneficia de rambursarea taxei
plătite în România pentru importul bunurilor, dacă dovedeşte
că achiziţia sa intracomunitară a fost supusă taxei în
statul membru de destinaţie a bunurilor expediate sau transportate.
(5) Prin ordin
al ministrului finanţelor publice se pot reglementa măsuri de
simplificare cu privire la aplicarea alin. (2) lit. a). Norme metodologice
Importul de bunuri
reprezintă:
a) intrarea
pe teritoriul Comunităţii de bunuri care nu se află în
liberă circulaţie în înţelesul art. 24 din Tratatul de
înfiinţare a Comunităţii Europene;
b) pe
lângă operaţiunile prevăzute la lit. a), intrarea în Comunitate
a bunurilor care se află în liberă circulaţie, provenite
dintr-un teritoriu terţ, care face parte din teritoriul vamal al
Comunităţii .
ART.
132 Locul livrării de bunuri
(1) Se
consideră a fi locul livrării de bunuri:
a) locul unde
se găsesc bunurile în momentul când începe expedierea sau transportul, în
cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumpărător
sau de un terţ. Dacă locul livrării, stabilit conform prezentei
prevederi, se situează în afara teritoriului comunitar, locul
livrării realizate de către importator şi locul oricărei
livrări ulterioare se consideră în statul membru de import al bunurilor,
iar bunurile se consideră a fi transportate sau expediate din statul
membru de import;
b) locul unde
se efectuează instalarea sau montajul, de către furnizor sau de
către altă persoană în numele furnizorului, în cazul bunurilor
care fac obiectul unei instalări sau unui montaj;
c) locul unde
se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziţia
cumpărătorului, în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau
transportate;
d) locul de
plecare a transportului de pasageri, în cazul în care livrările de bunuri
sunt efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren, pentru partea din
transportul de pasageri efectuată în interiorul Comunităţii,
dacă:
1. partea transportului de
pasageri efectuată în interiorul Comunităţii reprezintă
partea transportului, efectuată fără nici o oprire în afara
Comunităţii, între locul de plecare şi locul de sosire ale
transportului de pasageri;
2. locul de plecare a
transportului de pasageri reprezintă primul punct de îmbarcare a
pasagerilor în interiorul Comunităţii, eventual după o oprire în
afara Comunităţii;
3. locul de sosire a
transportului de pasageri reprezintă ultimul punct de debarcare
prevăzut în interiorul Comunităţii pentru pasagerii care s-au îmbarcat
în interiorul Comunităţii, eventual înainte de o oprire în afara
Comunităţii;
e) în cazul
livrării de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe
teritoriul Comunităţii sau prin orice reţea conectată la un
astfel de sistem, al livrării de energie electrică ori al
livrării de energie termică sau agent frigorific prin intermediul
reţelelor de încălzire ori de răcire, către un comerciant
persoană impozabilă, locul livrării se consideră a fi locul
în care acel comerciant persoană impozabilă îşi are sediul
activităţii economice sau un sediu fix pentru care se livrează
bunurile ori, în absenţa unui astfel de sediu, locul în care acesta are
domiciliul stabil sau reşedinţa sa obişnuită. Comerciantul
persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a
cărei activitate principală, în ceea ce priveşte
cumpărările de gaz, de energie electrică şi de energie
termică sau agent frigorific, o reprezintă revânzarea de astfel de
produse şi al cărei consum propriu de astfel de produse este
neglijabil;
f) în cazul
livrării de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul
Comunităţii sau prin orice reţea conectată la un astfel de
sistem, al livrării de energie electrică ori al livrării de
energie termică sau agent frigorific prin intermediul reţelelor de
încălzire ori de răcire, în situaţia în care unei astfel de
livrări nu i se aplică lit. e), locul livrării reprezintă
locul în care cumpărătorul utilizează şi consumă
efectiv bunurile. Atunci când cumpărătorul nu consumă efectiv
gazul, energia electrică, energia termică sau agentul frigorific ori
le consumă doar parţial, se consideră că bunurile în
cauză neconsumate au fost utilizate şi consumate în locul în care
cumpărătorul îşi are sediul activităţii economice ori
un sediu fix pentru care se livrează bunurile. În absenţa unui astfel
de sediu, se consideră că acesta a utilizat şi a consumat
bunurile în locul în care îşi are domiciliul sau reşedinţa
obişnuită.
(2) Prin
derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), în cazul unei vânzări la
distanţă care se efectuează dintr-un stat membru spre România,
locul livrării se consideră în România dacă livrarea este
efectuată către un cumpărător persoană impozabilă
sau persoană juridică neimpozabilă, care beneficiază de
derogarea de la art. 126 alin. (4),
sau către orice altă persoană neimpozabilă şi
dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) valoarea
totală a vânzărilor la distanţă al căror transport sau
expediere în România se realizează de către un furnizor, în anul
calendaristic în care are loc o anumită vânzare la distanţă,
inclusiv valoarea respectivei vânzări la distanţă, sau în anul
calendaristic precedent, depăşeşte plafonul pentru vânzări
la distanţă de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se
stabileşte prin norme; sau
b) furnizorul
a optat în statul membru din care se transportă bunurile pentru
considerarea vânzărilor sale la distanţă, care presupun
transportul bunurilor din acel stat membru în România, ca având loc în România.
(3) Locul
livrării este întotdeauna în România, în cazul vânzărilor la
distanţă de produse accizabile, efectuate dintr-un stat membru
către persoane neimpozabile din România, altele decât persoanele juridice
neimpozabile, fără să se aplice plafonul prevăzut la alin.
(2) lit. a).
(4) Derogarea
prevăzută la alin. (2) nu se aplică vânzărilor la
distanţă efectuate din alt stat membru în România:
a) de
mijloace de transport noi;
b) de
bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau în numele acestuia;
c) de bunuri
taxate în statul membru de plecare, conform regimului special prevăzut la
art. 313, 326 sau 333 din Directiva 112, privind bunurile second-hand, operele
de artă, obiectele de colecţie şi antichităţile,
astfel cum sunt definite la art. 152^2 alin. (1);
d) de gaz
printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunităţii
sau prin orice reţea conectată la un astfel de sistem, de energie
electrică, de energie termică sau agent frigorific prin intermediul
reţelelor de încălzire ori de răcire;
e) de produse
accizabile, livrate către persoane impozabile şi persoane juridice
neimpozabile.
(5) Prin
derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), locul livrării pentru
vânzările la distanţă efectuate din România către alt stat
membru se consideră în acest alt stat membru, în cazul în care livrarea
este efectuată către o persoană care nu îi comunică
furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de statul
membru în care se încheie transportul sau expedierea, dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii:
a) valoarea
totală a vânzărilor la distanţă, efectuate de furnizor
şi care presupun transportul sau expedierea bunurilor din România
către un anumit stat membru, în anul calendaristic în care are loc o
anumită vânzare la distanţă, inclusiv valoarea respectivei
vânzări la distanţă, sau în anul calendaristic precedent,
depăşeşte plafonul pentru vânzări la distanţă,
stabilit conform legislaţiei privind taxa pe valoarea adăugată
din statul membru respectiv, astfel de vânzări având locul livrării
în statul respectiv; sau
b) furnizorul
a optat în România pentru considerarea tuturor vânzărilor sale la
distanţă, care presupun transportul bunurilor din România într-un
anumit stat membru, ca având loc în respectivul stat membru. Opţiunea se
exercită în condiţiile stabilite prin norme şi se aplică
tuturor vânzărilor la distanţă, efectuate către respectivul
stat membru, în anul calendaristic în care se exercită opţiunea
şi în următorii doi ani calendaristici.
(6) În cazul
vânzărilor la distanţă de produse accizabile efectuate din
România către persoane neimpozabile din alt stat membru, altele decât
persoanele juridice neimpozabile, locul livrării este întotdeauna în
celălalt stat membru.
(7) Derogarea
prevăzută la alin. (5) nu se aplică vânzărilor la
distanţă efectuate din România către un alt stat membru:
a) de
mijloace de transport noi;
b) de bunuri
instalate sau asamblate de furnizor sau de altă persoană în numele
acestuia;
c) de bunuri
taxate în România, conform regimului special pentru bunuri second-hand, opere de
artă, obiecte de colecţie şi antichităţi,
prevăzut la art. 152^2;
d) de gaz
printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunităţii
sau prin orice reţea conectată la un astfel de sistem, de energie
electrică, de energie termică sau agent frigorific prin intermediul
reţelelor de încălzire sau de răcire;
e) de produse
accizabile, livrate către persoane juridice neimpozabile şi persoane
impozabile.
(8) În
aplicarea alin. (2) - (7), atunci când o vânzare la distanţă
presupune expedierea sau transportul bunurilor vândute dintr-un teritoriu
terţ şi importul de către furnizor într-un stat membru, altul
decât statul membru în care se expediază sau se transportă în vederea
livrării acestora către client, se va considera că bunurile au
fost expediate sau transportate din statul membru în care se efectuează
importul.
ART. 132^1 Locul
achiziţiei intracomunitare de bunuri
(1) Locul
achiziţiei intracomunitare de bunuri se consideră a fi locul unde se
găsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul
bunurilor.
(2) În cazul
achiziţiei intracomunitare de bunuri, prevăzută la art. 126
alin. (3) lit. a), dacă cumpărătorul îi comunică
furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA valabil, emis de
autorităţile unui stat membru, altul decât cel în care are loc
achiziţia intracomunitară, conform alin. (1), locul respectivei
achiziţii intracomunitare se consideră în statul membru care a emis
codul de înregistrare în scopuri de TVA.
(3) Dacă
o achiziţie intracomunitară a fost supusă la plata taxei în alt
stat membru, conform alin. (1), şi în România, conform alin. (2), baza de
impozitare se reduce în mod corespunzător în România.
(4) Prevederile
alin. (2) nu se aplică dacă cumpărătorul face dovada
că achiziţia intracomunitară a fost supusă la plata taxei
pe valoarea adăugată în statul membru în care are loc achiziţia
intracomunitară, conform alin. (1).
(5) Prevederile
alin. (2) nu se vor aplica în cazul operaţiunilor triunghiulare, atunci
când cumpărătorul revânzător înregistrat în scopuri de TVA în
România în conformitate cu art. 153 face
dovada că a efectuat o achiziţie intracomunitară
neimpozabilă pe teritoriul altui stat membru, în condiţii similare
celor prevăzute la art. 126 alin. (8)
lit. b), în vederea efectuării unei livrări ulterioare în acel alt
stat membru. Obligaţiile persoanelor implicate în operaţiuni
triunghiulare sunt prevăzute în norme.
ART.
132^2 Locul importului de bunuri
(1) Locul
importului de bunuri se consideră pe teritoriul statului membru în care se
află bunurile când intră pe teritoriul comunitar.
(2) Prin
excepţie de la prevederile alin. (1), atunci când bunurile la care se face
referire la art. 131 lit. a),
care nu se află în liberă circulaţie, sunt plasate, la intrarea
în Comunitate, în unul dintre regimurile sau situaţiile la care se face
referire la art. 144 alin. (1)
lit. a) pct. 1 - 7, locul importului pentru aceste bunuri se consideră a
fi pe teritoriul statului membru în care bunurile încetează să mai
fie plasate în astfel de regimuri sau situaţii.
(3) Atunci
când bunurile la care se face referire în art. 131 lit. b),
care se află în liberă circulaţie la intrarea în Comunitate,
sunt în una dintre situaţiile care le-ar permite, dacă ar fi fost
importate în Comunitate, în sensul art. 131 lit. a),
să beneficieze de unul dintre regimurile prevăzute la art. 144 alin. (1)
lit. a) pct. 1 - 7 sau sunt sub o procedură de tranzit intern, locul
importului este considerat a fi statul membru pe teritoriul căruia se
încheie aceste regimuri sau această procedură.
ART.
133 Locul prestării de servicii
(1) În vederea
aplicării regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor:
a) o
persoană impozabilă care desfăşoară şi
activităţi sau operaţiuni care nu sunt considerate impozabile în
conformitate cu art. 126 alin. (1)
- (4) este considerată persoană impozabilă pentru toate
serviciile care i-au fost prestate;
b) o
persoană juridică neimpozabilă care este înregistrată în
scopuri de TVA este considerată persoană impozabilă.
(2) Locul de
prestare a serviciilor către o persoană impozabilă care
acţionează ca atare este locul unde respectiva persoană care
primeşte serviciile îşi are stabilit sediul activităţii
sale economice. Dacă serviciile sunt furnizate către un sediu fix al
persoanei impozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana îşi are
sediul activităţii sale economice, locul de prestare a serviciilor
este locul unde se află respectivul sediu fix al persoanei care
primeşte serviciile. În absenţa unui astfel de loc sau sediu fix,
locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabilă care
primeşte aceste servicii îşi are domiciliul stabil sau
reşedinţa obişnuită.
(3) Locul de
prestare a serviciilor către o persoană neimpozabilă este locul
unde prestatorul îşi are stabilit sediul activităţii sale
economice. Dacă serviciile sunt prestate de la un sediu fix al
prestatorului, aflat în alt loc decât locul în care persoana impozabilă
şi-a stabilit sediul activităţii economice, locul de prestare a
serviciilor este locul unde se află respectivul sediu fix. În absenţa
unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul
unde prestatorul îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa
obişnuită.
(4) Prin
excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3), pentru următoarele
prestări de servicii, locul prestării este considerat a fi:
a) locul unde
sunt situate bunurile imobile, pentru prestările de servicii efectuate în
legătură cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de
experţi şi agenţi imobiliari, de cazare în sectorul hotelier sau
în sectoare cu funcţie similară, precum tabere de vacanţă
sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a
bunurilor imobile, pentru servicii de pregătire şi coordonare a
lucrărilor de construcţii, precum serviciile prestate de
arhitecţi şi de societăţile care asigură supravegherea
pe şantier;
b) locul unde
se efectuează transportul, în funcţie de distanţele parcurse, în
cazul serviciilor de transport de călători;
c) ***
Abrogat;
d) locul
prestării efective, pentru serviciile de restaurant şi catering, cu
excepţia celor prestate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al
trenurilor pe parcursul unei părţi a unei operaţiuni de
transport de călători efectuate în cadrul Comunităţii;
e) locul unde
mijlocul de transport este pus efectiv la dispoziţia clientului, în cazul
închirierii pe termen scurt a unui mijloc de transport. Prin termen scurt se
înţelege posesia sau utilizarea continuă a mijlocului de transport pe
o perioadă de maximum 30 de zile şi, în cazul ambarcaţiunilor
maritime, pe o perioadă de maximum 90 de zile;
f) locul de
plecare a transportului de călători, pentru serviciile de restaurant
şi catering furnizate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al
trenurilor în timpul unei părţi a unei operaţiuni de transport
de călători efectuată în Comunitate. Parte a unei
operaţiuni de transport de călători efectuată în Comunitate
înseamnă acea parte a operaţiunii efectuate, fără
escală în afara Comunităţii, între punctul de plecare şi
punctul de sosire a transportului de călători. Punctul de plecare a
unui transport de călători înseamnă primul punct stabilit pentru
îmbarcarea călătorilor în interiorul Comunităţii, dacă
este cazul, după o oprire în afara Comunităţii. Punctul de
sosire a unui transport de călători înseamnă ultimul punct
stabilit pentru debarcarea în interiorul Comunităţii a
călătorilor care s-au îmbarcat în Comunitate, dacă este cazul
înaintea unei opriri în afara Comunităţii. În cazul unei
călătorii dus-întors, traseul de retur este considerat o
operaţiune de transport separată.
(5) Prin
excepţie de la prevederile alin. (3), locul următoarelor servicii
este considerat a fi:
a) locul în
care este efectuată operaţiunea principală în conformitate cu
prevederile prezentului titlu, în cazul serviciilor prestate de un intermediar
care acţionează în numele şi în contul altei persoane şi
beneficiarul este o persoană neimpozabilă;
b) locul unde
are loc transportul, proporţional cu distanţele parcurse, în cazul
serviciilor de transport de bunuri, altul decât transportul intracomunitar de
bunuri, către persoane neimpozabile;
c) locul de
plecare a unui transport intracomunitar de bunuri, pentru serviciile de
transport intracomunitar de bunuri prestate către persoane neimpozabile.
Prin transport intracomunitar de bunuri se înţelege orice transport de
bunuri ale cărui loc de plecare şi loc de sosire sunt situate pe
teritoriile a două state membre diferite. Loc de plecare înseamnă
locul unde începe efectiv transportul de bunuri, indiferent de distanţele
parcurse pentru a ajunge la locul unde se găsesc bunurile, iar loc de
sosire înseamnă locul unde se încheie efectiv transportul de bunuri;
d) locul în
care se prestează efectiv serviciile către persoane neimpozabile, în
cazul următoarelor:
1. servicii constând în
activităţi accesorii transportului, precum încărcarea,
descărcarea, manipularea şi servicii similare acestora;
2. servicii constând în
lucrări asupra bunurilor mobile corporale;
3. evaluări ale bunurilor
mobile corporale;
e) locul unde
beneficiarul este stabilit sau îşi are domiciliul stabil sau
reşedinţa obişnuită, dacă respectivul beneficiar este
o persoană neimpozabilă care este stabilită sau îşi are
domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în afara
Comunităţii, în cazul următoarelor servicii:
1. închirierea bunurilor mobile
corporale, cu excepţia tuturor mijloacelor de transport;
2. operaţiunile de leasing
având ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu excepţia tuturor
mijloacelor de transport;
3. transferul şi/sau
cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licenţelor, mărcilor
comerciale şi a altor drepturi similare;
4. serviciile de publicitate;
5. serviciile
consultanţilor, inginerilor, juriştilor şi avocaţilor,
contabililor şi experţilor contabili, ale birourilor de studii
şi alte servicii similare, precum şi prelucrarea de date şi
furnizarea de informaţii;
6. operaţiunile de
natură financiar-bancară şi de asigurări, inclusiv
reasigurări, cu excepţia închirierii de seifuri;
7. punerea la dispoziţie
de personal;
8. acordarea accesului la un sistem de gaze naturale situat
pe teritoriul Comunităţii sau la o reţea conectată la un
astfel de sistem, la reţeaua de energie electrică ori la
reţelele de încălzire sau de răcire, transportul şi
distribuţia prin intermediul acestor sisteme ori reţele, precum
şi alte prestări de servicii legate direct de acestea;
9. serviciile de telecomunicaţii. Sunt considerate
servicii de telecomunicaţii serviciile având ca obiect transmiterea,
emiterea şi recepţia de semnale, înscrisuri, imagini şi sunete
sau informaţii de orice natură, prin cablu, radio, mijloace optice
sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a
mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau recepţii. Serviciile
de telecomunicaţii cuprind, de asemenea, şi furnizarea accesului la
reţeaua mondială de informaţii. În cazul în care serviciile de
telecomunicaţii sunt prestate de către o persoană care îşi
are stabilit sediul activităţii economice în afara
Comunităţii sau care are un sediu fix în afara Comunităţii
de la care serviciile sunt prestate sau care, în absenţa unui sediu al
activităţii economice sau a unui sediu fix, îşi are domiciliul
stabil sau reşedinţa obişnuită în afara
Comunităţii, către o persoană neimpozabilă care este
stabilită, are domiciliul stabil sau reşedinţa
obişnuită în Comunitate, se consideră că locul
prestării este în România, dacă serviciile au fost efectiv utilizate
în România; (se abrogă din 1 ianuarie 2015)
10. serviciile de radiodifuziune şi televiziune. În
cazul în care serviciile de radiodifuziune şi de televiziune sunt prestate
de către o persoană care îşi are stabilit sediul
activităţii sale economice în afara Comunităţii sau care
are un sediu fix în afara Comunităţii de la care serviciile sunt
prestate sau care, în absenţa unui sediu al activităţii
economice sau a unui sediu fix, îşi are domiciliul stabil sau
reşedinţa obişnuită în afara Comunităţii,
către o persoană neimpozabilă care este stabilită, are
domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în Comunitate, se
consideră că locul prestării este în România, dacă serviciile
au fost efectiv utilizate în România; (se abrogă din 1 ianuarie 2015)
11. serviciile furnizate pe cale electronică. În
cazul serviciilor furnizate pe cale electronică, prestate de o
persoană care îşi are sediul activităţii economice în afara
Comunităţii sau care deţine un sediu fix în afara
Comunităţii de la care serviciile sunt prestate sau care, în
absenţa unui sediu al activităţii economice sau a unui sediu
fix, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită
în afara Comunităţii, către o persoană neimpozabilă
care este stabilită, are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită
în România, se consideră că locul prestării este în România; (se abrogă din 1 ianuarie 2015)
12. obligaţia de a se
abţine de la realizarea sau exercitarea, total sau parţial, a unei
activităţi economice sau a unui drept prevăzut la prezenta
literă;
f) locul în
care activităţile se desfăşoară efectiv, în cazul
serviciilor principale şi auxiliare legate de activităţi
culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale, de
divertisment sau de activităţi similare, cum ar fi târgurile şi
expoziţiile, inclusiv în cazul serviciilor prestate de organizatorii
acestor activităţi, prestate către persoane neimpozabile.
g) locul de
închiriere, cu excepția închirierii pe termen scurt, a unui mijloc de
transport unei persoane neimpozabile este locul în care clientul este stabilit,
îşi are domiciliul stabil sau reședința obișnuită.
Prin închiriere se înțeleg inclusiv serviciile de
leasing de mijloace de transport. Prin excepție, locul de închiriere a
unei ambarcațiuni de agrement unei persoane neimpozabile, cu excepția
închirierii pe termen scurt, este locul unde ambarcaţiunea de agrement
este pusa efectiv la dispoziția clientului, în cazul în care serviciul
respectiv este prestat efectiv de către prestator din locul în care este
situat sediul activităţii sale economice sau sediul sau fix. Prin termen scurt se înțelege deținerea sau
utilizarea continuă a mijlocului de transport pe o perioadă de
maximum 30 de zile şi, în cazul ambarcațiunilor maritime, pe o
perioadă de maximum 90 de zile);
h) locul
unde beneficiarul este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau
reşedinţa obişnuită, în cazul următoarelor servicii
prestate către o persoană neimpozabilă:
1. serviciile de
telecomunicaţii;
2. serviciile de
radiodifuziune şi televiziune;
3. serviciile furnizate pe cale electronică. (se aplică din
1 ianuarie 2015)
(6) ***
Abrogat
(7) Prin
excepţie de la prevederile alin. (2), locul următoarelor servicii
este considerat a fi:
a) în
România, pentru serviciile constând în activităţi accesorii
transportului, precum încărcarea, descărcarea, manipularea şi
servicii similare acestora, servicii constând în lucrări asupra bunurilor
mobile corporale şi evaluări ale bunurilor mobile corporale, servicii
de transport de bunuri efectuate în România, când aceste servicii sunt prestate
către o persoană impozabilă nestabilită pe teritoriul
Comunităţii, dacă utilizarea şi exploatarea efectivă a
serviciilor au loc în România;
b) locul în
care evenimentele se desfăşoară efectiv, pentru serviciile
legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive,
ştiinţifice, educaţionale, de divertisment sau alte evenimente similare,
cum ar fi târgurile şi expoziţiile, precum şi pentru serviciile
auxiliare legate de acordarea acestui acces, prestate unei persoane impozabile.
(8) Prin
excepţie de la prevederile alin. (2), pentru serviciile de transport de
bunuri efectuate în afara Comunităţii, când aceste servicii sunt
prestate către o persoană impozabilă stabilită în România,
locul prestării se consideră a fi în afara Comunităţi, dacă
utilizarea şi exploatarea efectivă a serviciilor au loc în afara
Comunităţii. În aplicarea prezentului alineat serviciile de transport
de bunuri efectuate în afara Comunităţii sunt serviciile de transport
al cărui punct de plecare şi punct de sosire se află în afara
Comunităţii, acestea fiind considerate efectiv utilizate şi
exploatate în afara Comunităţii.
ART. 133^1 Locul operaţiunilor legate de podul de
frontieră peste fluviul Dunărea între Calafat şi Vidin
(1) Prin
excepţie de la prevederile art. 132 - 133, pentru
operaţiunile legate de podul de frontieră peste fluviul Dunărea
între Calafat şi Vidin, se aplică prevederile alin. (2) şi (3).
(2) Pentru a
determina locul operaţiunilor impozabile în ceea ce priveşte
întreţinerea sau repararea podului de frontieră, frontiera
teritorială este considerată ca fiind la mijlocul podului, pentru
livrările de bunuri, prestările de servicii, achiziţiile intracomunitare
şi importurile de bunuri, destinate întreţinerii sau reparării
podului.
(3) Pentru a
determina locul operaţiunii impozabile în ceea ce priveşte perceperea
taxei de trecere a podului, se consideră toată lungimea podului ca
fiind:
a) parte a
teritoriului României, pentru călătoriile dinspre România spre
Bulgaria;
b) parte a
teritoriului Bulgariei, pentru călătoriile dinspre Bulgaria spre
România.
ART.
134 Faptul generator şi exigibilitatea - definiţii
(1) Faptul
generator reprezintă faptul prin care sunt realizate condiţiile
legale necesare pentru exigibilitatea taxei.
(2) Exigibilitatea
taxei reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptăţită,
în baza legii, să solicite plata de către persoanele obligate la
plata taxei, chiar dacă plata acestei taxe poate fi amânată.
(3) Exigibilitatea
plăţii taxei reprezintă data la care o persoană are
obligaţia de a plăti taxa la bugetul statului, conform prevederilor art. 157 alin. (1).
Această dată determină şi momentul de la care se
datorează majorări de întârziere pentru neplata taxei.
(4) Regimul de
impozitare aplicabil pentru operaţiunile impozabile este regimul în
vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia cazurilor
prevăzute la art. 134^2 alin. (2),
pentru care se aplică regimul de impozitare în vigoare la data
exigibilităţii taxei.
(4^1) În cazul
operațiunilor pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare
prevăzut la art. 134^2 alin. (3),
regimul de impozitare aplicabil este regimul în vigoare la data la care
intervine faptul generator, cu excepția situaţiilor în care se emite
o factură sau se încasează un avans, înainte de data la care
intervine faptul generator. În aceste situații se aplică regimul de
impozitare în vigoare la data emiterii facturii sau la data încasării
avansului, după caz.
(5) În cazul
schimbării regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a
se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri sau
prestării de servicii pentru cazurile prevăzute la art. 134^2 alin. (2)
lit. a), numai dacă factura este emisă pentru contravaloarea
parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii,
şi laart. 134^2 alin. (2)
lit. b), dacă a fost încasat un avans pentru valoarea parţială a
livrării de bunuri sau a prestării de servicii, mai puţin în
cazul operațiunilor pentru care se aplică sistemul TVA la încasare
pentru care se aplică regulile stabilite la art. 134^2 alin.
(7). Prevederile acestui alineat nu se aplică pentru micile întreprinderi
prevăzute la art. 152, care se
înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153, pentru
facturile emise înainte de trecerea la regimul de taxare.)
(6) Prin
excepție de la prevederile alin. (4) - (5), în cazul modificărilor de
cote se aplică prevederile art. 140 alin. (3)
şi (4), iar pentru operațiunile prevăzute la art. 160regimul
aplicabil este cel de la data la care intervine exigibilitatea taxei conform art. 134^2 alin. (1)
şi (2).)
(7) În cazul
prestărilor de servicii pentru care au fost încasate avansuri pentru
valoarea parţială a prestării de servicii şi/sau au fost
emise facturi pentru valoarea parţială a prestării de servicii
până la data de 31
decembrie 2009 inclusiv, dar faptul generator de taxă intervine după
această dată, se aplică prevederile alin. (4) şi (5).
ART.
134^1 Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de
servicii
(1) Faptul
generator intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării
serviciilor, cu excepţiile prevăzute în prezentul capitol.
(2) Pentru
bunurile livrate în baza unui contract de consignaţie, se consideră
că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la
care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor săi.
(3) Pentru
bunurile transmise în vederea testării sau a verificării
conformităţii, se consideră că livrarea bunurilor are loc
la data acceptării bunurilor de către beneficiar.
(4) Pentru
stocurile la dispoziţia clientului, se consideră că livrarea
bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din stoc în vederea
utilizării, în principal pentru activitatea de producţie.
(5) Prin norme
sunt definite contractele de consignaţie, stocurile la dispoziţia
clientului, bunurile livrate în vederea testării sau a verificării
conformităţii.
(6) Pentru
livrările de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data
livrării este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de
bunuri ca şi un proprietar. Prin excepţie, în cazul contractelor care
prevăd că plata se efectuează în rate sau al oricărui alt
tip de contract care prevede că proprietatea este atribuită cel mai
târziu în momentul plăţii ultimei sume scadente, cu excepţia
contractelor de leasing, data livrării este data la care bunul este predat
beneficiarului.
(7) Prestările
de servicii care determină decontări sau plăţi succesive,
cum sunt serviciile de construcţii-montaj, consultanţă,
cercetare, expertiză şi alte servicii similare, sunt considerate
efectuate la data la care sunt emise situaţii de lucrări, rapoarte de
lucru, alte documente similare pe baza cărora se stabilesc serviciile
efectuate sau, după caz, în funcţie de prevederile contractuale, la
data acceptării acestora de către beneficiari.
(8) În cazul
livrărilor de bunuri şi al prestărilor de servicii care se
efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la alin. (7), cum
sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de telefonie,
livrările de energie electrică şi altele asemenea, se
consideră că livrarea/prestarea este efectuată la datele
specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor
prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate
depăşi un an.
(9) În cazul
operaţiunilor de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri,
acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale,
precum dreptul de uzufruct şi superficia, asupra unui bun imobil,
serviciul se consideră efectuat la fiecare dată specificată în
contract pentru efectuarea plăţii.
(10) Pentru
prestările de servicii pentru care taxa este datorată de către
beneficiarul serviciilor în conformitate cu art. 150 alin. (2),
care sunt prestate continuu pe o perioadă mai mare de un an şi care
nu determină decontări sau plăţi în cursul acestei
perioade, se consideră efectuate la expirarea fiecărui an
calendaristic, atât timp cât prestarea de servicii nu a încetat.
(11) Prin
excepție de la prevederile alin. (8), livrarea continuă de bunuri,
altele decât cele prevăzute la art. 132 alin. (1)
lit. e) şi f), pe o perioadă care depăşeşte o
lună calendaristică, care sunt expediate sau transportate într-un alt
stat membru decât cel în care începe expedierea ori transportul bunurilor
şi care sunt livrate în regim de scutire de TVA sau care sunt transferate
în regim de scutire de TVA într-un alt stat membru de către o
persoană impozabilă în scopul desfășurării
activităţii sale economice, în conformitate cu condițiile
stabilite la art. 143 alin (2),
se consideră ca fiind efectuată în momentul încheierii fiecărei
luni calendaristice, atât timp cât livrarea de bunuri nu a încetat.
(12) Prestările
de servicii care nu se regăsesc la alin. (7) - (10) se consideră
efectuate la data finalizării prestării serviciului respectiv.
ART.
134^2 Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de
servicii
(1) Exigibilitatea
taxei intervine la data la care are loc faptul generator.
(2) Prin
excepție de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:
a) la data
emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;
b) la data la
care se încasează avansul, pentru plăţile în avans efectuate
înainte de data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezintă plata
parţială sau integrală a contravalorii bunurilor şi
serviciilor, efectuată înainte de data livrării ori prestării
acestora;
c) la data
extragerii numerarului, pentru livrările de bunuri sau prestările de
servicii realizate prin mașini automate de vânzare, de jocuri sau alte
mașini similare.
(3) Prin
excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. a), exigibilitatea
taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau
parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, în
cazul persoanelor impozabile care optează în acest sens, denumite în
continuare persoane care aplică sistemul TVA la încasare. Sunt eligibile
pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:
a) persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au
sediul activităţii economice în România conform art. 125^1 alin.
(2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent
nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabilă care
în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei
cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de
2.250.000 lei, şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la
încasare aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a
doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a
depăşit plafonul, cu condiţia ca la data exercitării
opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs.
Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este
constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a
prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite de TVA, precum
şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice
pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în
străinătate, conform art. 132 şi 133, realizate în cursul
anului calendaristic;
b) persoanele
impozabile, care au sediul activităţii economice în România conform art. 125^1 alin.
(2) lit. a), care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul
anului şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare
începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.
(4) Nu
sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:
a) persoanele
impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8);
b) persoanele
impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 125^1 alin.
(2) lit. a);
c) persoanele
impozabile care în anul precedent au depăşit plafonul de 2.250.000
lei prevăzut la alin. (3) lit. a);
d) persoanele
impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul
anului şi care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei
prevăzut la alin. (3) lit. a) în anul precedent sau în anul calendaristic
în curs, calculat în funcţie de operaţiunile realizate în perioada în
care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA conform art. 153.
(5) Persoana
impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare
este obligată să aplice sistemul respectiv cel puţin până
la sfârşitul anului calendaristic în care a optat pentru aplicarea
sistemului, cu excepţia situaţiei în care în cursul aceluiaşi an
cifra de afaceri depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, caz în
care sistemul se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale
următoare celei în care plafonul a fost depăşit. Dacă în
primul an de aplicare a sistemului TVA la încasare persoana impozabilă nu
depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, poate aplica sistemul TVA
la încasare până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei
în care plafonul de 2.250.000 lei, calculat pentru fiecare an calendaristic în
parte, a fost depăşit pe parcursul unui an calendaristic. Orice
persoană impozabilă care a optat pentru aplicarea sistemului TVA la
încasare şi care nu depăşeşte în cursul unui an plafonul de
2.250.000 lei poate renunţa la aplicarea sistemului respectiv oricând în
cursul anului, prin depunerea unei notificări la organul fiscal competent
între data de 1 şi 25 ale lunii, cu excepţia primului an în care a
optat pentru aplicarea sistemului. Radierea persoanei respective din Registrul
persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se operează de
organele fiscale competente începând cu prima zi a perioadei fiscale
următoare celei în care a fost depusă notificarea.
(6) Persoanele
impozabile care optează pentru aplicarea sistemul TVA la încasare aplică
sistemul respectiv numai pentru operaţiuni pentru care locul
livrării, conform prevederilor art. 132, sau
locul prestării, conform prevederilor art. 133, se
consideră a fi în România, dar nu aplică sistemul respectiv pentru
următoarele operaţiuni care intră sub incidenţa regulilor
generale privind exigibilitatea TVA:
a) livrările
de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este persoana
obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (2)
- (6), art. 152^3 alin.
(10) sau art. 160;
b) livrările
de bunuri/prestările de servicii care sunt scutite de TVA;
c) operaţiunile
supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 152^1 -152^3 ;
d) livrările
de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este o
persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1)
pct. 21.
(7) În cazul
facturilor emise de persoanele impozabile înainte de intrarea sau ieșirea
în/din sistemul de TVA la încasare se aplică următoarele reguli:
a) în cazul
facturilor pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri ori a
prestării de servicii emise înainte de data intrării în sistemul de
TVA la încasare, indiferent dacă acestea sunt sau nu încasate, pentru care
faptul generator de taxă intervine după intrarea în sistemul TVA la
încasare, nu se aplică prevederile alin. (3) şi (5). În cazul
facturilor pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri
sau a prestării de servicii emise înainte de data intrării în
sistemul de TVA la încasare, care au fost ori nu încasate, pentru care faptul
generator de taxă intervine după data intrării persoanei
impozabile în sistem, se vor aplica prevederile alin. (3) şi (5) pentru
diferențele care vor fi facturate după data intrării în sistemul
de TVA la încasare al persoanei impozabile;
b) în cazul
facturilor pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri sau a
prestării de servicii emise înainte de data ieșirii din sistemul de
TVA la încasare, indiferent dacă acestea sunt ori nu încasate, pentru care
faptul generator de taxă intervine după ieșirea din sistemul TVA
la încasare, se continuă aplicarea sistemului, respectiv exigibilitatea
taxei intervine conform alin. (3) şi (5). În cazul facturilor pentru
contravaloarea parţială a livrării de bunuri sau a
prestării de servicii emise înainte de data ieșirii din sistemul de
TVA la încasare, pentru care faptul generator de taxă intervine după
data ieșirii persoanei impozabile din sistemul TVA la încasare, se vor
aplica prevederile alin. (3) şi (5) numai pentru taxa aferentă
contravalorii parțiale a livrărilor/prestărilor facturate
înainte de ieșirea din sistem a persoanei impozabile.
(8) Pentru
determinarea taxei aferente încasării contravalorii integrale sau
parțiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, care
devine exigibilă potrivit prevederilor alin. (3), fiecare încasare
totală sau parţială se consideră că include şi
taxa aferentă aplicându-se următorul mecanism de calcul pentru
determinarea sumei taxei, respectiv 24 x 100/124, în cazul cotei standard,
şi 9 x 100/109 ori 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse. Aceleași
prevederi se aplică corespunzător şi pentru situațiile
prevăzute la alin. (5).
(9) În cazul
evenimentelor menţionate la art. 138, taxa
este exigibilă la data la care intervine oricare dintre evenimente, iar
regimul de impozitare, cotele aplicabile şi cursul de schimb valutar sunt
aceleași ca şi ale operațiunii de bază care a generat
aceste evenimente.
(10) În
situaţia livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru se
aplică sistemul TVA la încasare, în cazul evenimentelor menţionate la art. 138, regimul
de impozitare, cotele aplicabile şi cursul de schimb valutar sunt
aceleași ca şi ale operațiunii de bază care a generat
aceste evenimente, dar pentru stabilirea exigibilităţii taxei se
aplică următoarele prevederi:
a) pentru
situaţia prevăzută la art. 138 lit. a):
1. în cazul în care
operaţiunea este anulată total înainte de livrare/prestare,
exigibilitatea taxei intervine la data anulării operațiunii, pentru
contravaloarea pentru care a intervenit exigibilitatea taxei. Pentru
contravaloarea pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei se
operează anularea taxei neexigibile aferente;
2. în cazul în care
operaţiunea este anulată parțial înainte de livrare/prestare, se
operează reducerea taxei neexigibile aferente contravalorii pentru care nu
a intervenit exigibilitatea taxei, iar în situaţia în care cuantumul taxei
aferente anulării depăşeşte taxa neexigibilă, pentru
diferență exigibilitatea taxei intervine la data anulării
operațiunii;
b) pentru
situaţia prevăzută la art. 138 lit. b) se
aplică corespunzător prevederile lit. a);
c) pentru
situaţia prevăzută la art. 138 lit. c) se
aplică corespunzător prevederile lit. a) pct. 2;
d) pentru
situaţia prevăzută la art. 138 lit. d) se
operează anularea taxei neexigibile aferente;
e) pentru
situaţia prevăzută la art. 138 lit. e) se
aplică corespunzător prevederile lit. a).
(11) ***
Abrogat.
ART.
134^3 Exigibilitatea pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite de
taxă
(1) Prin
excepție de la prevederile art. 134^2, în cazul
unei livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă conform art. 143 alin. (2),
exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevăzute la art. 155 alin. (14)
sau, după caz, la emiterea autofacturii prevăzute la art. 155 alin. (8)
ori în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul
generator, dacă nu a fost emisă nicio factură/autofactură
până la data respectivă.
(2) Prevederile art. 134^2 alin.
(2) lit. b) nu se aplică în ceea ce privește livrările şi
transferurile de bunuri prevăzute la alin. (1).
ART.
135 Faptul generator şi exigibilitatea pentru achiziţii
intracomunitare de bunuri
(1) În cazul
unei achiziții intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la
data la care ar interveni faptul generator pentru livrări de bunuri
similare, în statul membru în care se face achiziția.
(2) În cazul
unei achiziții intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine
la data emiterii facturii prevăzute în legislaţia altui stat membru
la articolul echivalentart. 155 alin. (14)
sau, după caz, la data emiterii autofacturii prevăzute la art. 155 alin. (8)
ori în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit
faptul generator, dacă nu a fost emisă nicio
factură/autofactură până la data respectivă. Norme metodologice
ART.
136 Faptul generator şi exigibilitatea pentru importul de bunuri
(1) În cazul
în care, la import, bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau
altor taxe comunitare similare, stabilite ca urmare a unei politici comune,
faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
intervin la data la care intervin faptul generator şi exigibilitatea
respectivelor taxe comunitare.
(2) În cazul
în care, la import, bunurile nu sunt supuse taxelor comunitare prevăzute
la alin. (1), faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea
adăugată intervin la data la care ar interveni faptul generator
şi exigibilitatea acelor taxe comunitare dacă bunurile importate ar
fi fost supuse unor astfel de taxe.
(3) În cazul în
care, la import, bunurile sunt plasate într-un regim vamal special,
prevăzut la art. 144 alin.
(1) lit. a) şi d), faptul generator şi exigibilitatea taxei intervin
la data la care acestea încetează a mai fi plasate într-un astfel de
regim.
ART.
137 Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de
servicii efectuate în interiorul ţării
(1) Baza de
impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din:
a) pentru
livrări de bunuri şi prestări de servicii, altele decât cele
prevăzute la lit. b) şi c), din tot ceea ce constituie contrapartida
obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor
ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui
terţ, inclusiv subvenţiile direct legate de preţul acestor
operaţiuni;
b) pentru
operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (3)
lit. c), compensaţia aferentă;
c) pentru
operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (4)
şi (5), pentru transferul prevăzut la art. 128 alin. (10)
şi pentru achiziţiile intracomunitare considerate ca fiind cu
plată şi prevăzute la art. 130^1 alin. (2)
şi (3), preţul de cumpărare al bunurilor respective sau al unor
bunuri similare ori, în absenţa unor astfel de preţuri de
cumpărare, preţul de cost, stabilit la data livrării. În cazul
în care bunurile reprezintă active corporale fixe, baza de impozitare se
stabileşte conform procedurii stabilite prin norme;
d) pentru
operaţiunile prevăzute la art. 129 alin.
(4), suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabilă pentru realizarea
prestării de servicii;
e) pentru
livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru care beneficiarul este o
persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit prevederilor art. 7 alin. (1)
pct. 21, baza de impozitare este considerată valoarea de piaţă
în următoarele situaţii:
1. atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea
de piaţă, iar beneficiarul livrării sau al prestării nu are
drept complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 145, 145^1 şi 147;
2. atunci când contrapartida este mai mică decât
valoarea de piaţă, iar furnizorul sau prestatorul nu are un drept
complet de deducere în conformitate cu prevederileart. 145 şi 147 şi
livrarea sau prestarea este scutită conform art. 141;
3. atunci când contrapartida este mai mare decât valoarea
de piaţă, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de
deducere în conformitate cu prevederile art. 145 şi 147.
(1^1) În sensul
alin. (1) lit. e), valoare de piaţă înseamnă suma totală pe
care, pentru obţinerea bunurilor ori serviciilor în cauză la momentul
respectiv, un client aflat în aceeaşi etapă de comercializare la care
are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ar trebui să o
plătească în condiţii de concurenţă loială unui
furnizor ori prestator independent de pe teritoriul statului membru în care
livrarea sau prestarea este supusă taxei. Atunci când nu poate fi
stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabilă,
valoare de piaţă înseamnă:
1. pentru bunuri, o sumă
care nu este mai mică decât preţul de cumpărare al bunurilor sau
al unor bunuri similare ori, în absenţa unui preţ de cumpărare,
preţul de cost, stabilit la momentul livrării;
2. pentru servicii, o sumă
care nu este mai mică decât costurile complete ale persoanei impozabile
pentru prestarea serviciului.
(2) Baza de
impozitare cuprinde următoarele:
a) impozitele
şi taxele, dacă prin lege nu se prevede altfel, cu excepţia
taxei pe valoarea adăugată;
b) cheltuielile
accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport şi
asigurare, solicitate de către furnizor/prestator cumpărătorului
sau beneficiarului. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de
prestatorul de servicii cumpărătorului, care fac obiectul unui
contract separat şi care sunt legate de livrările de bunuri sau de
prestările de servicii în cauză, se consideră cheltuieli
accesorii. Norme metodologice
(3) Baza de
impozitare nu cuprinde următoarele:
a) rabaturile,
remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de preţ, acordate
de furnizori direct clienţilor la data exigibilităţii taxei;
b) sumele
reprezentând daune-interese, stabilite prin hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă,
penalizările şi orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea
totală sau parţială a obligaţiilor contractuale, dacă
sunt percepute peste preţurile şi/sau tarifele negociate;
c) dobânzile,
percepute după data livrării sau prestării, pentru
plăţi cu întârziere;
d) valoarea
ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă şi
clienţi, prin schimb, fără facturare;
e) sumele
achitate de o persoană impozabilă în numele şi în contul altei
persoane şi care apoi se decontează acesteia, inclusiv atunci când
locatorul asigură el însuşi bunul care face obiectul unui contract de
leasing şi refacturează locatarului costul exact al asigurării,
astfel cum s-a pronunţat Curtea Europeană de Justiţie în Cauza
C-224/11 BGZ Leasing sp. z o.o., precum şi sumele încasate de o
persoană impozabilă în numele şi în contul unei alte persoane.
ART.
138 Ajustarea bazei de impozitare
Baza de impozitare se reduce în
următoarele situaţii:
a) în cazul
desfiinţării totale sau parţiale a contractului pentru livrarea
de bunuri sau prestarea de servicii, înainte de efectuarea acestora, dar pentru
care au fost emise facturi în avans;
b) în cazul
refuzurilor totale sau parţiale privind cantitatea, calitatea ori
preţurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum şi
în cazul desfiinţării totale ori parţiale a contractului pentru
livrarea sau prestarea în cauză ca urmare a unui acord scris între
părţi sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti
definitive şi irevocabile sau în urma unui arbitraj;
c) în cazul
în care rabaturile, remizele, risturnele şi celelalte reduceri de
preţ prevăzute la art. 137 alin. (3)
lit. a) sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
d) în cazul
în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate
încasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisă
începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti
de închidere a procedurii prevăzute de Legea
nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, hotărâre rămasă definitivă şi
irevocabilă;
e) în cazul
în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat
marfa, pentru ambalajele care circulă prin facturare.
ART. 138^1 Baza de impozitare
pentru achiziţiile intracomunitare
(1) Pentru
achiziţiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se
stabileşte pe baza aceloraşi elemente utilizate conform art. 137 pentru
determinarea bazei de impozitare în cazul livrării aceloraşi bunuri
în interiorul ţării. În cazul unei achiziţii intracomunitare de
bunuri, conform art. 130^1 alin. (2)
lit. a), baza de impozitare se determină în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1)
lit. c) şi ale art. 137 alin. (2).
(2) Baza
de impozitare cuprinde şi accizele datorate sau achitate în România de
persoana care efectuează achiziţia intracomunitară a unui produs
supus accizelor. Atunci când după efectuarea achiziţiei
intracomunitare de bunuri, persoana care a achiziţionat bunurile
obţine o rambursare a accizelor achitate în statul membru în care a
început expedierea sau transportul bunurilor, baza de impozitare a achiziţiei
intracomunitare efectuate în România se reduce corespunzător.
ART.
139 Baza de impozitare pentru import
(1) Baza de
impozitare pentru importul de bunuri este valoarea în vamă a bunurilor,
stabilită conform legislaţiei vamale în vigoare, la care se
adaugă orice taxe, impozite, comisioane şi alte taxe datorate în
afara României, precum şi cele datorate ca urmare a importului bunurilor
în România, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată care
urmează a fi percepută.
(2) Baza de
impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele, cheltuielile
de ambalare, transport şi asigurare, care intervin până la primul loc
de destinaţie a bunurilor în România, în măsura în care aceste
cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilită conform
alin. (1), precum şi cele care decurg din transportul către alt loc
de destinaţie din Comunitate, în cazul în care locul respectiv este
cunoscut la momentul la care intervine faptul generator. Primul loc de
destinaţie a bunurilor îl reprezintă destinaţia indicată în
documentul de transport sau în orice alt document în baza căruia bunurile
sunt importate în România ori, în absenţa unei astfel de menţiuni,
primul loc de descărcare a bunurilor în România.
(3) Baza de
impozitare nu cuprinde elementele prevăzute la art. 137 alin. (3)
lit. a) - d).
ART. 139^1 Cursul de schimb
valutar
(1) Dacă
elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri
se exprimă în valută, cursul de schimb valutar se stabileşte
conform prevederilor comunitare care reglementează calculul valorii în
vamă.
(2)
Dacă elementele folosite pentru stabilirea bazei de
impozitare a unei operațiuni, alta decât importul de bunuri, se
exprimă în valută, cursul de schimb care se aplică este ultimul
curs de schimb comunicat de Banca Naţională a României sau ultimul
curs de schimb publicat de Banca Centrală Europeană ori cursul de
schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, valabil
la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în
cauză, iar, în cazul operațiunilor supuse sistemului TVA la încasare
prevăzut la art. 134^2 alin.
(3) - (8), la data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei pentru
operaţiunea în cauză dacă nu ar fi fost supusă sistemului
TVA la încasare. În situaţia în care se utilizează cursul de schimb
publicat de Banca Centrală Europeană, conversia între monede, altele
decât moneda euro, se realizează prin intermediul cursului de schimb al
monedei euro pentru fiecare dintre monede. În contractele încheiate între
părți trebuie menţionat dacă pentru decontări va fi
utilizat cursul de schimb al unei bănci comerciale, în caz contrar
aplicându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României
sau cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană.) Norme metodologice
(1) Cota
standard este de 24% şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru
operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt
supuse cotelor reduse.
(2) Cota
redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru
următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:
a) serviciile
constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente
istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini
zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente
culturale, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 141 alin. (1)
lit. m);
b) livrarea
de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu
excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii;
c) livrarea
de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare;
d) livrarea
de produse ortopedice;
e) livrarea
de medicamente de uz uman şi veterinar;
f) cazarea în
cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară,
inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
g) livrarea
următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia
băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale
şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi
ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a
completa sau înlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc
codurile NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din
23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică
şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16
octombrie 2014, corespunzătoare acestor bunuri;
h) serviciile de restaurant şi de
catering, cu excepţia băuturilor alcoolice.
(2^1) Cota
redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea
locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care
sunt construite. Terenul pe care este construită locuinţa include
şi amprenta la sol a locuinţei. În sensul prezentului titlu, prin
locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege:
a) livrarea
de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi
utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari;
b) livrarea
de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi
utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare
pentru minori cu handicap;
c) livrarea
de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp,
exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a
terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 380.000
lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de orice
persoană necăsătorită sau familie. Suprafaţa
utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei
nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul
locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare şi
dacă terenul pe care este construită locuinţa nu
depăşeşte suprafaţa de 250 mp, inclusiv amprenta la sol a
locuinţei, în cazul caselor de locuit individuale. În cazul imobilelor
care au mai mult de două locuinţe, cota indiviză a terenului
aferent fiecărei locuinţe nu poate depăşi suprafaţa de
250 mp, inclusiv amprenta la sol aferentă fiecărei locuinţe.
Orice persoană necăsătorită sau familie poate
achiziţiona o singură locuinţă cu cota redusă de 5%,
respectiv:
1. în cazul persoanelor
necăsătorite, să nu fi deţinut şi să nu
deţină nicio locuinţă în proprietate pe care au
achiziţionat-o cu cota de 5%;
2. în cazul familiilor,
soţul sau soţia să nu fi deţinut şi să nu
deţină, fiecare sau împreună, nicio locuinţă în
proprietate pe care a/au achiziţionat-o cu cota de 5%;
d) livrarea
de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către
primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie
subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie
economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau
închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.
(3) Cota
aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator,
cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 134^2 alin. (2),
pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilităţii
taxei.
(3^1) În cazul
operațiunilor supuse sistemului TVA la încasare, cota aplicabilă este
cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepția
situaţiilor în care este emisă o factură sau este încasat un
avans, înainte de data livrării/prestării, pentru care se aplică
cota în vigoare la data la care a fost emisă factura ori la data la care a
fost încasat avansul.
(4) În cazul
schimbării cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota în
vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii, pentru
cazurile prevăzute laart. 134^2 alin.
(2), precum şi în situaţia prevăzută la alin. (3^1).
(5) Cota
aplicabilă pentru importul de bunuri este cota aplicabilă pe
teritoriul României pentru livrarea aceluiaşi bun.
(6) Cota
aplicabilă pentru achiziţii intracomunitare de bunuri este cota
aplicată pe teritoriul României pentru livrarea aceluiaşi bun şi
care este în vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei.
ART.
141 Scutiri pentru operaţiuni din interiorul ţării
(1) Următoarele
operaţiuni de interes general sunt scutite de taxă:
a) spitalizarea,
îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate de acestea,
desfăşurate de unităţi autorizate pentru astfel de
activităţi, indiferent de forma de organizare, precum: spitale,
sanatorii, centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare, cabinete
şi laboratoare medicale, centre de îngrijire medicală şi de
diagnostic, baze de tratament şi recuperare, staţii de salvare
şi alte unităţi autorizate să desfăşoare astfel
de activităţi; Norme metodologice
b) prestările
de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de către stomatologi
şi tehnicieni dentari, precum şi livrarea de proteze dentare
efectuată de stomatologi şi de tehnicieni dentari;
c) prestările
de îngrijire şi supraveghere efectuate de personal medical şi
paramedical, conform prevederilor legale aplicabile în materie;
d) transportul
bolnavilor şi al persoanelor accidentate, în vehicule special amenajate în
acest scop, de către entităţi autorizate în acest sens; Norme metodologice
e) livrările
de organe, sânge şi lapte, de provenienţă umană;
f) activitatea
de învăţământ prevăzută în Legea învăţământului
nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, formarea profesională a adulţilor, precum şi
prestările de servicii şi livrările de bunuri strâns legate de
aceste activităţi, efectuate de instituţiile publice sau de alte
entităţi autorizate; Norme metodologice
g) livrările
de bunuri sau prestările de servicii realizate de căminele şi
cantinele organizate pe lângă instituţiile publice şi
entităţile autorizate prevăzute la lit. f), în folosul exclusiv
al persoanelor direct implicate în activităţile scutite conform lit.
f);
h) meditaţiile
acordate în particular de cadre didactice din domeniul
învăţământului şcolar, preuniversitar şi universitar;
i) prestările
de servicii şi/sau livrările de bunuri strâns legate de
asistenţa şi/sau protecţia socială, efectuate de instituţiile
publice sau de alte entităţi recunoscute ca având caracter social,
inclusiv cele livrate de căminele de bătrâni; Norme metodologice
j) prestările
de servicii şi/sau livrările de bunuri strâns legate de
protecţia copiilor şi a tinerilor, efectuate de instituţiile
publice sau de alte entităţi recunoscute ca având caracter social; Norme metodologice
k) prestările
de servicii şi/sau livrările de bunuri furnizate membrilor în
interesul lor colectiv, în schimbul unei cotizaţii fixate conform
statutului, de organizaţii fără scop patrimonial care au
obiective de natură politică, sindicală, religioasă,
patriotică, filozofică, filantropică, patronală,
profesională sau civică, precum şi obiective de reprezentare a
intereselor membrilor lor, în condiţiile în care această scutire nu
provoacă distorsiuni de concurenţă; Norme metodologice
l) prestările
de servicii strâns legate de practicarea sportului sau a educaţiei fizice,
efectuate de organizaţii fără scop patrimonial pentru persoanele
care practică sportul sau educaţia fizică; Norme metodologice
m) prestările
de servicii culturale şi/sau livrările de bunuri strâns legate de
acestea, efectuate de instituţiile publice sau de alte organisme culturale
fără scop patrimonial, recunoscute ca atare de către Ministerul
Culturii şi Cultelor; Norme metodologice
n) prestările
de servicii şi/sau livrările de bunuri efectuate de persoane ale
căror operaţiuni sunt scutite, potrivit lit. a), f) şi i) - m),
cu ocazia manifestărilor destinate să le aducă sprijin financiar
şi organizate în profitul lor exclusiv, cu condiţia ca aceste scutiri
să nu producă distorsiuni concurenţiale; Norme metodologice
o) activităţile
specifice posturilor publice de radio şi televiziune, altele decât
activităţile de natură comercială; Norme metodologice
p) serviciile
publice poştale, precum şi livrarea de bunuri aferentă acestora; Norme metodologice
q) prestările
de servicii efectuate de către grupuri independente de persoane, ale
căror operaţiuni sunt scutite sau nu intră în sfera de aplicare
a taxei, grupuri create în scopul prestării către membrii lor de
servicii direct legate de exercitarea activităţilor acestora, în
cazul în care aceste grupuri solicită membrilor lor numai rambursarea
cotei-părţi de cheltuieli comune, în limitele şi în
condiţiile stabilite prin norme şi în condiţiile în care
această scutire nu este de natură a produce distorsiuni concurenţiale; Norme metodologice
r) furnizarea de personal de către instituţiile
religioase sau filozofice în scopul activităţilor prevăzute la
lit. a), f), i) şi j).
(2) Următoarele
operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:
a) prestările
următoarelor servicii de natură financiar-bancară:
1. acordarea şi negocierea
de credite, precum şi administrarea creditelor de către persoana care
le acordă;
2. negocierea garanţiilor
de credit ori a altor garanţii sau orice operaţiuni cu astfel de
garanţii, precum şi administrarea garanţiilor de credit de
către persoana care acordă creditul;
3. tranzacţii, inclusiv
negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente,
plăţi, viramente, creanţe, cecuri şi alte instrumente
negociabile, exceptând recuperarea creanţelor;
4. tranzacţii, inclusiv
negocierea, privind valuta, bancnotele şi monedele utilizate ca mijloc
legal de plată, cu excepţia obiectelor de colecţie, şi
anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt
utilizate în mod normal ca mijloc legal de plată sau monede de interes
numismatic;
5. tranzacţii, inclusiv
negocierea, dar exceptând administrarea sau păstrarea în siguranţă,
cu acţiuni, părţi sociale în societăţi comerciale sau
asociaţii, obligaţiuni garantate şi alte instrumente financiare,
cu excepţia documentelor care stabilesc drepturi asupra bunurilor;
6. administrarea de fonduri
speciale de investiţii;
b) operaţiunile de asigurare şi/sau de
reasigurare, precum şi prestările de servicii în legătură
cu operaţiunile de asigurare şi/sau de reasigurare efectuate de
persoanele impozabile care intermediază astfel de operaţiuni; Norme metodologice
c) pariuri, loterii şi alte forme de jocuri de noroc
efectuate de persoanele autorizate, conform legii, să desfăşoare
astfel de activităţi;
d) livrarea
la valoarea nominală de timbre poştale utilizabile pentru serviciile
poştale, de timbre fiscale şi alte timbre similare;
e) arendarea,
concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, acordarea unor
drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct şi
superficia, cu plată, pe o anumită perioadă. Fac excepţie
următoarele operaţiuni:
1. operaţiunile de cazare
care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu
funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru
camping;
2. închirierea de spaţii
sau locaţii pentru parcarea autovehiculelor;
3. închirierea utilajelor
şi a maşinilor fixate definitiv în bunuri imobile;
4. închirierea seifurilor;
f) livrarea
de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor
pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri. Prin
excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii
noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile. În
sensul prezentului articol, se definesc următoarele:
1. teren
construibil reprezintă
orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa construcţii,
conform legislaţiei în vigoare;
2. construcţie înseamnă orice structură
fixată în sau pe pământ;
3. livrarea unei construcţii noi sau a unei părţi din
aceasta înseamnă livrarea efectuată cel târziu până la data
de 31 decembrie a anului următor anului primei
ocupări ori utilizări a construcţiei sau a unei părţi
a acesteia, după caz, în urma transformării;
4. o
construcție nouă cuprinde
și orice construcție transformată sau parte
transformată a unei construcții, dacă costul transformării,
exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din valoarea de piață a
construcției sau a părții din construcție, astfel cum
aceasta este stabilită printr-un raport de expertiză, exclusiv
valoarea terenului, ulterior transformării; Norme metodologice
g) livrările
de bunuri care au fost afectate unei activități scutite, în temeiul
prezentului articol, dacă taxa aferentă bunurilor respective nu a
fost dedusă, precum și livrările de bunuri a căror
achiziție a făcut obiectul excluderii dreptului de deducere conform art. 145 alin. (5)
lit. b) sau al limitării totale a dreptului de deducere conform art. 145^1. Norme metodologice
(3) Orice
persoană impozabilă poate opta pentru taxarea operaţiunilor
prevăzute la alin. (2) lit. e) şi f), în condiţiile stabilite
prin norme. Norme metodologice
ART.
142 Scutiri pentru importuri de bunuri şi pentru achiziţii intracomunitare
(1) Sunt
scutite de taxă:
a) importul
şi achiziţia intracomunitară de bunuri a căror livrare în
România este în orice situaţie scutită de taxă în interiorul
ţării;
b) achiziţia
intracomunitară de bunuri al căror import în România este în orice
situaţie scutit de taxă, conform prezentului articol;
c) achiziţia
intracomunitară de bunuri atunci când persoana care
achiziţionează bunurile în orice situaţie ar avea dreptul la
rambursarea integrală a taxei care s-ar datora, conform prevederilor art. 147^2;
d) importul
definitiv de bunuri care îndeplinesc condiţiile pentru scutire
prevăzute de: Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 ce
determină domeniul art. 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind
scutirea de plată a taxei pe valoarea adăugată la importul final
al anumitor mărfuri, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu
modificările şi completările ulterioare, Directiva 2007/74/CE a
Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxă pe valoarea
adăugată şi de accize pentru bunurile importate de către
persoanele care călătoresc din ţări terţe,
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE)
nr. L 346 din 29 decembrie 2007, şi Directiva 79/2006/CE a Consiliului din
5 octombrie 2006 privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de
bunuri cu caracter necomercial din ţările terţe, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 2006;
e) importul, în regim diplomatic sau consular, al bunurilor
scutite de taxe vamale;
e^1) importul
de bunuri de către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană
a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de
Investiţii sau de către organismele instituite de
Comunităţi cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie
1965 privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor
Europene, în limitele şi în condiţiile stabilite de protocolul
respectiv şi de acordurile de punere în aplicare a respectivului protocol
sau de acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea
concurenţei; Norme metodologice
f) importul de bunuri efectuat în România de organismele
internaţionale, altele decât cele menţionate la lit. e^1), recunoscute
ca atare de autorităţile publice din România, precum şi de
către membrii acestora, în limitele şi în condiţiile stabilite
de convenţiile internaţionale de instituire a acestor organisme sau
de acordurile de sediu;Norme metodologice
g) importul de bunuri efectuat în România de către
forţele armate ale statelor străine membre NATO, pentru uzul acestora
sau al personalului civil însoţitor ori pentru aprovizionarea popotelor
sau cantinelor, în cazul în care aceste forţe iau parte la efortul comun
de apărare. Acesta include importul realizat de forţele Marii
Britanii şi ale Irlandei de Nord stabilite în insula Cipru, conform
Tratatului de înfiinţare a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru
uzul forţelor armate sau al personalului civil care însoţeşte
forţele armate ori pentru aprovizionarea cantinelor lor;
h) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana
care a exportat bunurile în afara Comunităţii, dacă bunurile se
află în aceeaşi stare în care se aflau la momentul exportului şi
dacă importul respectiv beneficiază de scutire de taxe vamale; Norme metodologice
i) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana
care a exportat bunurile în afara Comunităţii, pentru a fi supuse
unor reparaţii, transformări, adaptări, asamblări sau altor
lucrări asupra bunurilor mobile corporale, cu condiţia ca
această scutire să fie limitată la valoarea bunurilor în
momentul exportului acestora în afara Comunităţii; Norme metodologice
j) importul, efectuat în porturi de către întreprinderi
de pescuit maritim, de produse piscicole pescuite, neprelucrate sau după
ce au fost conservate în vederea comercializării, dar înainte de
livrare ;
k) importul
de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale sau prin orice
reţea conectată la un astfel de sistem ori importul de gaz introdus
de pe o navă care transportă gaz într-un sistem de gaze naturale sau
într-o reţea de conducte cu alimentare din amonte, importul de energie
electrică, importul de energie termică ori agent frigorific prin
intermediul reţelelor de încălzire sau de răcire;
l) importul
în România de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu terţ sau
o ţară terţă, atunci când livrarea acestor bunuri de
către importator constituie o livrare scutită conform art. 143 alin. (2); Norme metodologice
m) importul
de aur efectuat de Banca Naţională a României.
(2) Prin norme
se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica
scutirea de taxă pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1)
şi, după caz, procedura şi condiţiile care trebuie
îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxă.
ART.
143 Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru
livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional
şi intracomunitar
(1) Sunt
scutite de taxă:
a) livrările
de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii de
către furnizor sau de altă persoană în contul său;
b) livrările
de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii de
către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de
altă persoană în contul său, cu excepţia bunurilor
transportate de cumpărătorul însuşi şi care sunt folosite
la echiparea ori alimentarea ambarcaţiunilor şi a avioanelor de
agrement sau a oricărui alt mijloc de transport de uz privat. Este
scutită, de asemenea, şi livrarea de bunuri care sunt transportate în
bagajul personal al călătorilor care nu sunt stabiliţi în
Comunitate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
- călătorul nu este
stabilit în Comunitate, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este în
interiorul Comunităţii. Adresa sau domiciliul permanent înseamnă
locul specificat astfel în paşaport, carte de identitate sau în alt
document recunoscut ca document de identitate de către Ministerul
Internelor şi Reformei Administrative;
- bunurile sunt transportate în
afara Comunităţii înainte de sfârşitul celei de-a treia luni ce
urmează lunii în care are loc livrarea;
- valoarea totală a livrării, plus TVA, este
mai mare decât echivalentul în lei a 175 euro, stabilit anual prin aplicarea
cursului de schimb obţinut în prima zi lucrătoare din luna octombrie
şi valabil de la data de 1 ianuarie
a anului următor;
- dovada exportului se va face
prin factură sau alt document care ţine locul acesteia, purtând
avizul biroului vamal la ieşirea din Comunitate;
c) prestările de servicii, inclusiv transportul şi
serviciile accesorii transportului, altele decât cele prevăzute la art. 141, legate
direct de exportul de bunuri;
d) prestările de servicii, inclusiv transportul şi
serviciile accesorii transportului, altele decât cele prevăzute la art. 141, dacă
acestea sunt direct legate de importul de bunuri şi valoarea acestora este
inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139;
e) prestările de servicii efectuate în România asupra
bunurilor mobile achiziţionate sau importate în vederea prelucrării
în România şi care ulterior sunt transportate în afara
Comunităţii de către prestatorul serviciilor sau de către
client, dacă acesta nu este stabilit în România, ori de altă
persoană în numele oricăruia dintre aceştia;
f) transportul
intracomunitar de bunuri, efectuat din şi în insulele care formează
regiunile autonome Azore şi Madeira, precum şi serviciile accesorii
acestuia;
g) transportul
internaţional de persoane;
h) în cazul
navelor atribuite navigaţiei în largul mării şi care sunt
utilizate pentru transportul de călători/bunuri cu plată sau
pentru activităţi comerciale, industriale sau de pescuit, precum
şi în cazul navelor utilizate pentru salvare ori asistenţă pe
mare sau pentru pescuitul de coastă, următoarele operaţiuni:
1. livrarea, modificarea,
repararea, întreţinerea, navlosirea, leasingul şi închirierea de
nave, precum şi livrarea, leasingul, închirierea, repararea şi întreţinerea
de echipamente încorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de
pescuit;
2. livrarea de carburanţi
şi provizii destinate a fi utilizate pe nave, inclusiv pentru navele de
război încadrate în Nomenclatura Combinată (NC) cod 8906 10 00 care
părăsesc ţara şi se îndreaptă spre porturi
străine unde vor fi ancorate, cu excepţia proviziilor în cazul
navelor folosite pentru pescuitul de coastă;
3. prestările de servicii,
altele decât cele prevăzute la pct. 1, efectuate pentru nevoile directe ale
navelor şi/sau pentru încărcătura acestora;
i) în cazul
aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizează în principal
transport internaţional de persoane şi/sau de bunuri cu plată,
următoarele operaţiuni:
1. livrarea, modificarea,
repararea, întreţinerea, leasingul şi închirierea aeronavelor, precum
şi livrarea, leasingul, închirierea, repararea şi întreţinerea
echipamentelor încorporate sau utilizate pe aeronave;
2. livrarea de carburanţi
şi provizii destinate utilizării pe aeronave;
3. prestarea de servicii, altele decât cele
prevăzute la pct. 1 sau la art. 144^1,
efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor şi/sau pentru
încărcătura acestora;
j) livrările
de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor
diplomatice şi oficiilor consulare, a personalului acestora, precum
şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular
în România ori într-un alt stat membru, în condiţii de reciprocitate;
j^1) livrările
de bunuri şi prestările de servicii către Comunitatea
Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca
Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau
către organismele cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie
1965 privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor
Europene, în limitele şi în condiţiile stabilite de protocolul
respectiv şi de acordurile de punere în aplicare ale respectivului
protocol sau de acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la
denaturarea concurenţei;
k) livrările de bunuri şi prestările de
servicii în favoarea organismelor internaţionale, altele decât cele
menţionate la lit. j^1), recunoscute ca atare de autorităţile
publice din România, precum şi a membrilor acestora, în limitele
şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale
de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu;
l) livrările de bunuri netransportate în afara României
şi/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate fie
forţelor armate ale celorlalte state membre NATO pentru utilizarea
de către forţele în cauză ori de către personalul civil
care le însoţeşte, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor
acestora atunci când forţele respective participă la o acţiune
comună de apărare;
m) livrările
de bunuri şi/sau prestările de servicii către un alt stat membru
decât România, destinate forţelor armate ale unui stat membru NATO, altul
decât statul membru de destinaţie, pentru utilizarea de către
forţele în cauză ori de către personalul civil care le
însoţeşte sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor lor
atunci când forţele respective participă la o acţiune
comună de apărare; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor
către forţele armate ale Regatului Unit staţionate în insula
Cipru ca urmare a Tratatului de înfiinţare a Republicii Cipru, datat 16
august 1960, care sunt destinate utilizării de către aceste
forţe sau personalului civil care le însoţeşte ori pentru
aprovizionarea popotelor sau cantinelor;
n) livrările
de aur către Banca Naţională a României;
o) livrările
de bunuri către organismele recunoscute care transportă sau
expediază aceste bunuri în afara Comunităţii, ca parte a activităţilor
umanitare, caritabile sau de instruire; scutirea se acordă prin
restituirea taxei potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului
finanţelor publice.
(2) Sunt, de
asemenea, scutite de taxă următoarele:
a) livrările
intracomunitare de bunuri către o persoană care îi comunică
furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de
autorităţile fiscale din alt stat membru, cu excepţia:
1. livrărilor
intracomunitare efectuate de o întreprindere mică, altele decât
livrările intracomunitare de mijloace de transport noi;
2. livrărilor intracomunitare care au fost supuse
regimului special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de
colecţie şi antichităţi, conform prevederilorart. 152^2;
b) livrările
intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător
care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri
de TVA;
c) livrările
intracomunitare de produse accizabile către o persoană
impozabilă sau către o persoană juridică neimpozabilă
care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri
de TVA, în cazul în care transportul de bunuri este efectuat conform art. 7
alin. (4) şi (5) sau art. 16 din Directiva 92/12/CEE a Consiliului, din 25
februarie 1992, privind regimul general, depozitarea, circulaţia şi
controlul produselor supuse accizelor, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 76 din 23 martie 1992, cu
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia:
1. livrărilor
intracomunitare efectuate de o întreprindere mică;
2. livrărilor intracomunitare supuse regimului
special privind bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de
colecţie şi antichităţi, conform prevederilor art. 152^2;
d) livrările
intracomunitare de bunuri, prevăzute la art. 128 alin.
(10), care ar beneficia de scutirea prevăzută la lit. a) dacă ar
fi efectuate către altă persoană impozabilă, cu
excepţia livrărilor intracomunitare supuse regimului special privind
bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi
antichităţi, conform prevederilor art. 152^2.
(3) Prin ordin
al ministrului finanţelor publice se stabilesc, acolo unde este cazul,
documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxă pentru
operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) şi, după
caz, procedura şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru
aplicarea scutirii de taxă.
ART.
144 Scutiri speciale legate de traficul internaţional de bunuri
(1) Sunt scutite de taxă următoarele:
a) livrarea
de bunuri care urmează:
1. să fie plasate în regim
vamal de admitere temporară, cu exonerare totală de la plata
drepturilor de import;
2. să fie prezentate
autorităţilor vamale în vederea vămuirii şi, după caz,
plasate în depozit necesar cu caracter temporar;
3. să fie introduse într-o
zonă liberă sau într-un antrepozit liber;
4. să fie plasate în regim
de antrepozit vamal;
5. să fie plasate în regim
de perfecţionare activă, cu suspendare de la plata drepturilor de
import;
6. să fie plasate în regim
de tranzit vamal extern;
7. să fie admise în apele
teritoriale:
- pentru a fi încorporate pe
platforme de forare sau de producţie, în scopul construirii,
reparării, întreţinerii, modificării sau reutilării acestor
platforme ori pentru conectarea acestor platforme de forare sau de
producţie la continent;
- pentru alimentarea cu
carburanţi şi aprovizionarea platformelor de forare sau de
producţie;
8. să fie plasate în regim
de antrepozit de TVA, definit după cum urmează:
- pentru produse accizabile,
orice locaţie situată în România, care este definită ca
antrepozit fiscal, în sensul art. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu
modificările şi completările ulterioare;
- pentru bunuri, altele decât produsele accizabile, o locaţie
situată în România şi definită prin norme; Norme metodologice
b) livrarea
de bunuri efectuată în locaţiile prevăzute la lit. a), precum
şi livrarea de bunuri care se află în unul dintre regimurile sau
situaţiile precizate la lit. a);
c) prestările
de servicii aferente livrărilor prevăzute la lit. a) sau efectuate în
locaţiile prevăzute la lit. a), pentru bunurile aflate în regimurile
sau situaţiile prevăzute la lit. a);
d) livrările
de bunuri care încă se află în regim vamal de tranzit intern, precum
şi prestările de servicii aferente acestor livrări, altele decât
cele prevăzute la art. 144^1;
e) importul de bunuri care urmează să fie plasate
în regim de antrepozit de TVA.
(2) Prin ordin
al ministrului finanţelor publice se stabilesc documentele necesare pentru
a justifica scutirea de taxă pentru operaţiunile prevăzute la
alin. (1) şi, după caz, procedura şi condiţiile care
trebuie respectate pentru aplicarea scutirii de taxă.
ART.
144^1 Scutiri pentru intermediari
Sunt scutite de taxă serviciile prestate de
intermediarii care acţionează în numele şi în contul altei
persoane, în cazul în care aceste servicii sunt prestate în legătură
cu operaţiunile scutite prevăzute la art. 143 şi art. 144, cu
excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 143 alin. (1)
lit. f) şi alin. (2), sau în legătură cu operaţiunile
desfăşurate în afara Comunităţii.
ART.
145 Sfera de aplicare a dreptului de deducere
(1) Dreptul de
deducere ia naştere la momentul exigibilităţii taxei.
(1^1) Dreptul de
deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană
impozabilă de la o persoană impozabilă care aplică sistemul
TVA la încasare conform prevederilor art. 134^2 alin.
(3) - (8) este amânat până la data la care taxa aferentă bunurilor
şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită
furnizorului/prestatorului său.
(1^2) Dreptul de
deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană
impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 134^2 alin.
(3) - (8) este amânat până în momentul în care taxa aferentă
bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost
plătită furnizorului/prestatorului sau, chiar dacă o parte din
operațiunile realizate de persoana impozabilă sunt excluse de la
aplicarea sistemului TVA la încasare conform art. 134^2 alin.
(6). Aceste prevederi nu se aplică pentru achizițiile intracomunitare
de bunuri, pentru importuri, pentru achizițiile de bunuri/servicii pentru
care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)
- (6), art. 152^3 alin.
(10) sau art. 160.
(2) Orice
persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa
aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate
utilizării în folosul următoarelor operaţiuni:
a) operaţiuni
taxabile;
b) operaţiuni
rezultate din activităţi economice pentru care locul
livrării/prestării se consideră ca fiind în
străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care
aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România;
c) operaţiuni
scutite de taxă, conform art. 143, art. 144 şi art. 144^1;
d) operaţiuni
scutite de taxă, conform art. 141 alin. (2)
lit. a) pct. 1 - 5 şi lit. b), în cazul în care cumpărătorul ori
clientul este stabilit în afara Comunităţii sau în cazul în care aceste
operaţiuni sunt în legătură directă cu bunuri care vor fi
exportate într-un stat din afara Comunităţii, precum şi în cazul
operaţiunilor efectuate de intermediari care acţionează în
numele şi în contul altei persoane, atunci când aceştia intervin în
derularea unor astfel de operaţiuni;
e) operaţiunile
prevăzute la art. 128 alin. (7)
şi la art. 129 alin.
(7), dacă taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv.
(3) Dacă
nu contravine prevederilor alin. (2), persoana impozabilă are dreptul de
deducere a taxei şi pentru cazurile prevăzute la art. 128 alin. (8)
şi la art. 129 alin. (5).
(4) În
condiţiile stabilite prin norme se acordă dreptul de deducere a taxei
pentru achiziţiile efectuate de o persoană impozabilă înainte de
înregistrarea acesteia în scopuri de TVA, conform art. 153. Norme metodologice
(4^1) În
condiţiile stabilite prin norme se acordă dreptul de deducere a taxei
pentru achiziţiile efectuate în cadrul procedurii de executare silită
de către o persoană impozabilă de la un contribuabil declarat
inactiv, potrivit art. 11, sau de
la o persoană impozabilă în inactivitate temporară,
înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii. (în vigoare la 15 zile de la publicarea OG 30/2011)
(5) Nu sunt
deductibile:
a) taxa
aferentă sumelor achitate în numele şi în contul altei persoane
şi care apoi se decontează acesteia, precum şi taxa
aferentă sumelor încasate în numele şi în contul altei persoane, care
nu sunt incluse în baza de impozitare a livrărilor/prestărilor
efectuate conform art. 137 alin. (3)
lit. e);
b) taxa
datorată sau achitată pentru achiziţiile de băuturi
alcoolice şi produse din tutun, cu excepţia cazurilor în care aceste
bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru
prestări de servicii.
ART. 145^1 Limitări speciale ale dreptului de deducere
(1) Prin
excepţie de la prevederile art. 145 se
limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente
cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii
sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente
cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa
persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în
scopul activităţii economice.
(2) Restricţia
prevăzută la alin. (1) nu se aplică vehiculelor rutiere
motorizate având o masă totală maximă autorizată care
depăşeşte 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul
şoferului.
(3) Prevederile
alin. (1) nu se aplică următoarelor categorii de vehicule
rutiere motorizate:
a) vehiculele
utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază
şi protecţie şi servicii de curierat;
b) vehiculele
utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
c) vehiculele
utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru
serviciile de taximetrie;
d) vehiculele
utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru instruire
de către şcolile de şoferi;
e) vehiculele
utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este
transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar ori
operaţional;
f) vehiculele
utilizate ca mărfuri în scop comercial.
(4) Prevederile
alin. (1) - (3) se aplică inclusiv în situaţia în care au fost emise
facturi şi/sau au fost plătite avansuri, pentru contravaloarea
parţială a bunurilor şi/sau serviciilor, înainte de data de 1
iulie 2012, dacă livrarea/prestarea intervine după această
dată.
(5) În cazul
vehiculelor care nu fac obiectul limitării dreptului de deducere conform
alin.(1) fiind utilizate exclusiv în scopul activităţii economice,
precum şi a celor exceptate de la limitarea deducerii potrivit alin. (3),
se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 şi art. 146 – 147^1.
(6) Modalitatea
de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileşte prin norme.
ART.
146 Condiţii de exercitare a dreptului de deducere
(1) Pentru
exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
a) pentru
taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost
ori urmează să îi fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori
urmează să îi fie prestate în beneficiul său de către o
persoană impozabilă, să deţină o factură
emisă în conformitate cu prevederile art. 155, precum
şi dovada plăţii în cazul achiziţiilor efectuate de
către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare,
respectiv de către persoanele impozabile care achiziţionează
bunuri/servicii de la persoane impozabile în perioada în care aplică
sistemul TVA la încasare;
b) pentru
taxa aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie
livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate
în beneficiul său, dar pentru care persoana impozabilă este
obligată la plata taxei, conform art. 150 alin. (2)
- (6), să deţină o factură emisă în conformitate cu
prevederile art. 155 sau
documentele prevăzute laart. 155^1 alin. (1);
c) pentru
taxa achitată pentru importul de bunuri, altele decât cele prevăzute
la lit. d), să deţină declaraţia vamală de import sau
actul constatator emis de organele vamale, care să menţioneze
persoana impozabilă ca importator al bunurilor din punctul de vedere al
taxei, precum şi documente care să ateste plata taxei de către
importator sau de către altă persoană în contul său. Importatorii
care deţin o autorizaţie unică pentru proceduri vamale
simplificate eliberată de alt stat membru sau care efectuează
importuri de bunuri în România din punct de vedere al TVA, pentru care nu au
obligaţia de a depune declaraţii vamale de import, trebuie să
deţină o declaraţie de import pentru TVA şi accize;
d) pentru
taxa datorată pentru importul de bunuri efectuat conform art. 157 alin. (4)
şi (5), să deţină declaraţia vamală de import sau
actul constatator emis de organele vamale, care să menţioneze
persoana impozabilă ca importator al bunurilor în scopuri de taxă,
precum şi suma taxei datorate. De asemenea, persoana impozabilă
trebuie să înscrie taxa pe valoarea adăugată ca taxă
colectată în decontul aferent perioadei fiscale în care ia naştere
exigibilitatea;
e) pentru
taxa aferentă unei achiziţii intracomunitare de bunuri, să
deţină o factură sau documentul prevăzut la art. 155^1 alin. (1);
f) pentru
taxa aferentă unei operațiuni asimilate cu o achiziție
intracomunitară de bunuri, prevăzută la art. 130^1 alin.
(2) lit. a), să deţină documentul prevăzut la art. 155 alin. (8),
emis în statul membru din care bunurile au fost transportate ori expediate, sau
documentul prevăzut la art. 155^1 alin.
(1).)
(2) Prin norme
se vor preciza cazurile în care documentele sau obligaţiile, altele decât
cele prevăzute la alin. (1), se vor prezenta sau îndeplini pentru a
justifica dreptul de deducere a taxei. Norme metodologice
ART.
147 Deducerea taxei pentru persoana impozabilă cu regim mixt şi
persoana parţial impozabilă
(1) Persoana
impozabilă care realizează sau urmează să realizeze atât
operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi operaţiuni care nu
dau drept de deducere este denumită în continuare persoană
impozabilă cu regim mixt. Persoana care realizează atât
operaţiuni pentru care nu are calitatea de persoană impozabilă,
în conformitate cu prevederile art. 127, cât
şi operaţiuni pentru care are calitatea de persoană
impozabilă este denumită persoană parţial impozabilă.
(2) Dreptul de
deducere a taxei deductibile aferente achiziţiilor efectuate de către
o persoană impozabilă cu regim mixt se determină conform
prezentului articol. Persoana parţial impozabilă nu are drept de
deducere pentru achiziţiile destinate activităţii pentru care nu
are calitatea de persoană impozabilă. Dacă persoana parţial
impozabilă desfăşoară activităţi în calitate de
persoană impozabilă, din care rezultă atât operaţiuni cu
drept de deducere, cât şi operaţiuni fără drept de
deducere, este considerată persoană impozabilă mixtă pentru
respectivele activităţi şi aplică prevederile prezentului
articol. În condiţiile stabilite prin norme, persoana parţial
impozabilă poate solicita aplicarea unei pro-rata speciale în
situaţia în care nu poate ţine evidenţe separate pentru
activitatea desfăşurată în calitate de persoană
impozabilă şi pentru activitatea pentru care nu are calitatea de
persoană impozabilă.
(3) Achiziţiile
destinate exclusiv realizării de operaţiuni care permit exercitarea
dreptului de deducere, inclusiv de investiţii destinate realizării de
astfel de operaţiuni, se înscriu într-o coloană distinctă din jurnalul
pentru cumpărări, iar taxa deductibilă aferentă acestora se
deduce integral.
(4) Achiziţiile
destinate exclusiv realizării de operaţiuni care nu dau drept de
deducere, precum şi de investiţii care sunt destinate realizării
de astfel de operaţiuni se înscriu într-o coloană distinctă din
jurnalul pentru cumpărări pentru aceste operaţiuni, iar taxa
deductibilă aferentă acestora nu se deduce. Norme metodologice
(5) Achiziţiile
pentru care nu se cunoaşte destinaţia, respectiv dacă vor fi
utilizate pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere sau
pentru operaţiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se
poate determina proporţia în care sunt sau vor fi utilizate pentru operaţiuni
care dau drept de deducere şi operaţiuni care nu dau drept de
deducere se evidenţiază într-o coloană distinctă din
jurnalul pentru cumpărări, iar taxa deductibilă aferentă
acestor achiziţii se deduce pe bază de pro-rata.
(6) Pro-rata
prevăzută la alin. (5) se determină ca raport între:
a) suma
totală, fără taxă, dar cuprinzând subvenţiile legate
direct de preţ, a operaţiunilor constând în livrări de bunuri
şi prestări de servicii care permit exercitarea dreptului de
deducere, la numărător; şi
b) suma
totală, fără taxă, a operaţiunilor prevăzute la
lit. a) şi a operaţiunilor constând în livrări de bunuri şi
prestări de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la
numitor. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale,
acordate în scopul finanţării operaţiunilor scutite
fără drept de deducere sau operaţiunilor care nu se află în
sfera de aplicare a taxei.
(7) Se exclud
din calculul pro-rata următoarele:
a) valoarea
oricărei livrări de bunuri de capital care au fost utilizate de
persoana impozabilă în activitatea sa economică;
b) valoarea
oricăror livrări de bunuri sau prestări de servicii către
sine efectuate de persoana impozabilă şi prevăzute la art. 128 alin. (4)
şi la art. 129 alin.
(4), precum şi a transferului prevăzut la art. 128 alin.
(10);
c) valoarea
operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2)
lit. a) şi b), precum şi a operaţiunilor imobiliare, altele
decât cele prevăzute la lit. a), în măsura în care acestea sunt
accesorii activităţii principale.
(8) Pro-rata
definitivă se determină anual, iar calculul acesteia include toate
operaţiunile prevăzute la alin. (6), pentru care exigibilitatea taxei
ia naştere în timpul anului calendaristic respectiv. Pro-rata
definitivă se determină procentual şi se rotunjeşte
până la cifra unităţilor imediat următoare. La decontul de
taxă prevăzut la art. 156^2, în care
s-a efectuat ajustarea prevăzută la alin. (12), se anexează un
document care prezintă metoda de calcul al pro-rata definitivă.
(9) Pro-rata
aplicabilă provizoriu pentru un an este pro-rata definitivă,
prevăzută la alin. (8), determinată pentru anul precedent, sau
pro-rata estimată pe baza operaţiunilor prevăzute a fi realizate
în anul calendaristic curent, în cazul persoanelor impozabile pentru care
ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor
se modifică în anul curent faţă de anul precedent. Persoanele
impozabile trebuie să comunice organului fiscal competent, la începutul
fiecărui an fiscal, cel mai târziu până la data
de 25 ianuarie inclusiv,
pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv, precum şi
modul de determinare a acesteia. În cazul unei persoane impozabile
nou-înregistrate, pro-rata aplicabilă provizoriu este pro-rata
estimată pe baza operaţiunilor preconizate a fi realizate în timpul
anului calendaristic curent, care trebuie comunicată cel mai târziu
până la data la care persoana impozabilă trebuie să depună
primul său decont de taxă, prevăzut la art. 156^2.
(10) Taxa de
dedus într-un an calendaristic se determină provizoriu prin
înmulţirea valorii taxei deductibile prevăzute la alin. (5) pentru
fiecare perioadă fiscală din acel an calendaristic cu pro-rata
provizorie prevăzută la alin. (9), determinată pentru anul
respectiv.
(11) Taxa de
dedus pentru un an calendaristic se calculează definitiv prin
înmulţirea sumei totale a taxei deductibile din anul calendaristic
respectiv, prevăzută la alin. (5), cu pro-rata definitivă
prevăzută la alin. (8), determinată pentru anul respectiv.
(12) La
sfârşitul anului, persoanele impozabile cu regim mixt trebuie să
ajusteze taxa dedusă provizoriu astfel:
a) din taxa
de dedus determinată definitiv, conform alin. (11), se scade taxa
dedusă într-un an determinată provizoriu, conform alin. (10);
b) rezultatul
diferenţei de la lit. a), în plus sau în minus după caz, se înscrie
în rândul de regularizări din decontul de taxă, prevăzut la art. 156^2, aferent
ultimei perioade fiscale a anului, sau în decontul de taxă aferent ultimei
perioade fiscale a persoanei impozabile, în cazul anulării
înregistrării acesteia.
(13) În ceea ce
priveşte taxa de dedus aferentă bunurilor de capital, definite
conform art. 149 alin. (1),
utilizate pentru operaţiunile prevăzute la alin. (5):
a) prima
deducere se determină în baza pro-rata provizorie prevăzută la
alin. (9), pentru anul în care ia naştere dreptul de deducere. La finele
anului, deducerea se ajustează, conform alin. (12), în baza pro-rata
definitivă prevăzută la alin. (8). Această primă
ajustare se efectuează asupra valorii totale a taxei deduse iniţial;
b) ajustările
ulterioare iau în considerare o cincime, pentru bunurile mobile, sau o
douăzecime, pentru bunurile imobile, după cum urmează:
1. taxa deductibilă
iniţială se împarte la 5 sau la 20;
2. rezultatul calculului
efectuat conform pct. 1 se înmulţeşte cu pro-rata definitivă
prevăzută la alin. (8), aferentă fiecăruia dintre
următorii 4 sau 19 ani;
3. taxa dedusă iniţial
în primul an, conform pro-rata definitivă, se împarte la 5 sau la 20;
4. rezultatele calculelor efectuate conform pct. 2
şi 3 se compară, iar diferenţa în plus sau în minus
reprezintă ajustarea de efectuat, care se înscrie în rândul de
regularizări din decontul de taxă prevăzut la art. 156^2, aferent
ultimei perioade fiscale a anului.
(14) În
situaţii speciale, când pro-rata calculată potrivit prevederilor
prezentului articol nu asigură determinarea corectă a taxei de dedus,
Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, poate,
la solicitarea justificată a persoanelor impozabile:
a) să
aprobe aplicarea unei pro-rata speciale. Dacă aprobarea a fost
acordată în timpul anului, persoanele impozabile au obligaţia să
recalculeze taxa dedusă de la începutul anului pe bază de pro-rata
specială aprobată. Persoana impozabilă cu regim mixt poate renunţa
la aplicarea pro-rata specială numai la începutul unui an calendaristic
şi este obligată să anunţe organul fiscal competent
până la data de 25
ianuarie inclusiv a anului respectiv;
b) să
autorizeze persoana impozabilă să stabilească o pro-rata
specială pentru fiecare sector al activităţii sale economice, cu
condiţia ţinerii de evidenţe contabile distincte pentru fiecare
sector.
(15) În baza
propunerilor făcute de către organul fiscal competent, Ministerul
Finanţelor Publice, prin direcţia sa de specialitate, poate să
impună persoanei impozabile anumite criterii de exercitare a dreptului de
deducere pentru operaţiunile viitoare ale acesteia, respectiv:
a) să
aplice o pro-rata specială;
b) să
aplice o pro-rata specială pentru fiecare sector al activităţii
sale economice;
c) să-şi
exercite dreptul de deducere numai pe baza atribuirii directe, în conformitate
cu prevederile alin. (3) şi (4), pentru toate operaţiunile sau numai
pentru o parte din operaţiuni;
d) să
ţină evidenţe distincte pentru fiecare sector al
activităţii sale economice.
(16) Prevederile
alin. (6) - (13) se aplică şi pentru pro-rata specială
prevăzută la alin. (14) şi (15). Prin excepţie de la
prevederile alin. (6), pentru calculul pro-rata specială se vor lua în
considerare:
a) operaţiunile
specificate în decizia Ministerului Finanţelor Publice, pentru cazurile
prevăzute la alin. (14) lit. a) sau la alin. (15) lit. b);
b) operaţiunile
realizate pentru fiecare sector de activitate, pentru cazurile prevăzute
la alin. (14) lit. b) sau la alin. (15) lit. b).
(17) Prevederile
prezentului articol se aplică şi de persoanele impozabile care
aplică sistemul TVA la încasare. Pentru determinarea pro-rata sumele de la
numitor şi de la numărător se determină în funcție de
data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei conform regulilor generale.
ART.
147^1 Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxă
(1) Orice
persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153, are
dreptul să scadă din valoarea totală a taxei colectate, pentru o
perioadă fiscală, valoarea totală a taxei pentru care, în
aceeaşi perioadă, a luat naştere şi poate fi exercitat
dreptul de deducere, conform art. 145 - 147.
(2) În
situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile şi
formalităţile de exercitare a dreptului de deducere în perioada
fiscală de declarare sau în cazul în care nu s-au primit documentele de
justificare a taxei prevăzute la art. 146, persoana
impozabilă îşi poate exercita dreptul de deducere prin decontul
perioadei fiscale în care sunt îndeplinite aceste condiţii şi
formalităţi sau printr-un decont ulterior, dar nu pentru mai mult de
5 ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie
a anului care urmează celui în care a luat naştere dreptul de
deducere.
(3) Prin norme
se vor preciza condiţiile necesare aplicării prevederilor alin. (2),
pentru situaţia în care dreptul de deducere este exercitat după mai
mult de 3 ani consecutivi după anul în care acest drept ia naştere. Norme metodologice
(4) Dreptul de
deducere se exercită chiar dacă nu există o taxă
colectată sau taxa de dedus este mai mare decât cea colectată pentru
perioada fiscală prevăzută la alin. (1) şi (2).
ART.
147^2 Rambursarea taxei către persoane impozabile neînregistrate în scopuri
de TVA în România şi rambursarea TVA de către alte state membre
către persoane impozabile stabilite în România
(1) În
condiţiile stabilite prin norme:
a) persoana
impozabilă nestabilită în România, care este stabilită în alt
stat membru, neînregistrată şi care nu este obligată să se
înregistreze în scopuri de TVA în România, poate beneficia de rambursarea taxei
pe valoarea adăugată aferente importurilor şi achiziţiilor
de bunuri/servicii, efectuate în România;
b) persoana
impozabilă neînregistrată şi care nu este obligată să
se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul
Uniunii Europene, poate solicita rambursarea taxei aferente importurilor
şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în România, dacă,
în conformitate cu legile ţării unde este stabilită, o
persoană impozabilă stabilită în România ar avea acelaşi
drept de rambursare în ceea ce priveşte TVA sau alte impozite/taxe
similare aplicate în ţara respectivă;
c) persoana
impozabilă neînregistrată şi care nu este obligată să se
înregistreze în scopuri de TVA în România, dar care efectuează în România
o livrare intracomunitară de mijloace de transport noi scutită, poate
solicita rambursarea taxei achitate pentru achiziţia efectuată de
aceasta în România a respectivului mijloc de transport nou. Rambursarea nu
poate să depăşească taxa care s-ar aplica dacă
livrarea de către această persoană a mijloacelor de transport
noi respective ar fi livrare taxabilă. Dreptul de deducere ia naştere
şi poate fi exercitat doar în momentul livrării intracomunitare a
mijlocului de transport nou;
d) persoana
impozabilă stabilită în România, neînregistrată şi care nu
este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, poate
solicita rambursarea taxei achitate aferente operaţiunilor prevăzute
la art. 145 alin. (2)
lit. d) sau în alte situaţii prevăzute prin norme.
(2) Persoana
impozabilă stabilită în România poate beneficia de rambursarea TVA
aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în
alt stat membru, în condiţiile prevăzute în norme.
(3) În cazul
în care rambursarea prevăzută la alin. (1) lit. a) a fost
obţinută prin fraudă sau printr-o altă metodă
incorectă, organele fiscale competente vor recupera sumele plătite în
mod eronat şi orice penalităţi şi dobânzi aferente,
fără să contravină dispoziţiilor privind
asistenţa reciprocă pentru recuperarea TVA.
(4) În cazul
în care o dobândă sau o penalitate administrativă a fost impusă,
dar nu a fost plătită, organele fiscale competente vor suspenda orice
altă rambursare suplimentară către persoana impozabilă în
cauză până la concurenţa sumei neplătite.
ART. 147^3 Rambursările
de taxă către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA,
conform art. 153
(1) În
situaţia în care taxa aferentă achiziţiilor efectuate de o
persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153, care
este deductibilă într-o perioadă fiscală, este mai mare decât
taxa colectată pentru operaţiuni taxabile, rezultă un excedent
în perioada de raportare, denumit în continuare sumă negativă a
taxei.
(2) După
determinarea taxei de plată sau a sumei negative a taxei pentru operaţiunile
din perioada fiscală de raportare, persoanele impozabile trebuie să
efectueze regularizările prevăzute în prezentul articol, prin
decontul de taxă prevăzut la art. 156^2.
(3) Suma
negativă a taxei, cumulată, se determină prin adăugarea la
suma negativă a taxei, rezultată în perioada fiscală de
raportare, a soldului sumei negative a taxei, reportat din decontul perioadei
fiscale precedente, dacă nu s-a solicitat a fi rambursat şi a
diferenţelor negative de TVA stabilite de organele de inspecţie
fiscală prin decizii comunicate până la data depunerii decontului
(4) Taxa de
plată cumulată se determină în perioada fiscală de
raportare prin adăugarea la taxa de plată din perioada fiscală
de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat, până la data
depunerii decontului de taxă prevăzut la art. 156^2, din
soldul taxei de plată al perioadei fiscale anterioare şi a sumelor
neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului din
diferenţele de TVA de plată stabilite de organele de inspecţie
fiscală prin decizii comunicate până la data depunerii decontului .
(4^1) Prin excepţie de la
prevederile alin. (3) şi (4), diferenţele negative de TVA stabilite
de organele de inspecţie sau sumele neachitate la bugetul de stat
până la data depunerii decontului, din diferenţele de TVA de plată
stabilite de organele de inspecţie fiscală, prin decizii a căror
executare a fost suspendată de instanţele de judecată, potrivit
legii, nu se adaugă la suma negativă sau la taxa de plată
cumulată, după caz, rezultate în perioadele în care este
suspendată executarea deciziei. Aceste sume se cuprind în decontul
perioadei fiscale în care a încetat suspendarea executării deciziei, în
vederea determinării sumei negative a taxei, cumulată, sau, după
caz, a taxei de plată, cumulată.
(5) Prin
decontul de taxă prevăzut la art. 156^2,
persoanele impozabile trebuie să determine diferenţele dintre sumele
prevăzute la alin. (3) şi (4), care reprezintă
regularizările de taxă şi stabilirea soldului taxei de
plată sau a soldului sumei negative a taxei. Dacă taxa de plată
cumulată este mai mare decât suma negativă a taxei cumulată,
rezultă un sold de taxă de plată în perioada fiscală de
raportare. Dacă suma negativă a taxei cumulată este mai mare
decât taxa de plată cumulată, rezultă un sold al sumei negative
a taxei în perioada fiscală de raportare.
(6) Persoanele
impozabile, înregistrate conform art. 153, pot
solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală
de raportare, prin bifarea casetei corespunzătoare din decontul de
taxă din perioada fiscală de raportare, decontul fiind şi cerere
de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative în decontul perioadei
fiscale următoare. Dacă persoana impozabilă solicită
rambursarea soldului sumei negative, acesta nu se reportează în perioada
fiscală următoare. Nu poate fi solicitată rambursarea soldului
sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, mai mic de 5.000
lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale
următoare.
(7) În cazul
persoanelor impozabile care sunt absorbite de altă persoană
impozabilă, soldul sumei negative a taxei pe valoarea adăugată
pentru care nu s-a solicitat rambursarea este preluat în decontul de taxă
al persoanei care a preluat activitatea.
(8) În
situaţia în care două sau mai multe persoane impozabile
fuzionează, persoana impozabilă care preia activitatea celorlalte
preia şi soldul taxei de plată către bugetul de stat, precum
şi soldul sumei negative a taxei, pentru care nu s-a solicitat rambursarea
din deconturile persoanelor care s-au lichidat cu ocazia fuziunii.
(9) Rambursarea
soldului sumei negative a taxei se efectuează de organele fiscale, în
condiţiile şi potrivit procedurilor stabilite prin normele în
vigoare.
(10) Pentru
operaţiuni scutite de taxă cu drept de deducere, prevăzute la art. 143 alin. (1)
lit. b), j), k), l) şi o), persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri
de TVA, conform art. 153, pot
beneficia de rambursarea taxei, potrivit procedurii prevăzute prin ordin
al ministrului finanţelor publice.
ART.
148 Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de servicii şi
bunuri, altele decât bunurile de capital
(1) În
condiţiile în care regulile privind livrarea către sine sau prestarea
către sine nu se aplică, deducerea iniţială se
ajustează în următoarele cazuri:
a) deducerea
este mai mare sau mai mică decât cea pe care persoana impozabilă avea
dreptul să o opereze;
b) dacă
există modificări ale elementelor luate în considerare pentru
determinarea sumei deductibile, intervenite după depunerea decontului de
taxă, inclusiv în cazurile prevăzute la art. 138;
c) persoana
impozabilă îşi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile
mobile nelivrate şi serviciile neutilizate în cazul unor evenimente precum
modificări legislative, modificări ale obiectului de activitate,
alocarea de bunuri/servicii pentru operaţiuni care dau drept de deducere
şi, ulterior, alocarea acestora pentru realizarea de operaţiuni care
nu dau drept de deducere, bunuri lipsă din gestiune.
(2) Nu se
ajustează deducerea iniţială a taxei în cazul:
a) bunurilor
distruse, pierdute sau furate, în condiţiile în care aceste situaţii
sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de persoana
impozabilă. În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă
demonstrează furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de
organele judiciare;
b) situaţiilor
prevăzute la art. 128 alin. (8).
(3) ***
Abrogat.
ART.
149 Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital
(1) În sensul
prezentului articol:
a) bunurile
de capital reprezintă toate activele corporale fixe, definite la art. 125^1 alin. (1)
pct. 3, precum și operațiunile de construcție, transformare sau
modernizare a bunurilor imobile, exclusiv reparațiile ori lucrările
de întreținere a acestor active, chiar în condițiile în care astfel
de operațiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de închiriere,
leasing sau al oricărui alt contract prin care activele fixe corporale se
pun la dispoziția unei alte persoane; nu sunt considerate bunuri de
capital activele corporale fixe amortizabile a căror durată
normală de utilizare stabilită pentru amortizarea fiscală este
mai mică de 5 ani; activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile
care fac obiectul leasingului sunt considerate bunuri de capital la
locator/finanțator dacă limita minimă a duratei normale de
utilizare este egală sau mai mare de 5 ani;
b) bunurile
care fac obiectul închirierii, leasingului, concesionării sau
oricărei alte metode de punere a acestora la dispoziţia unei persoane
sunt considerate bunuri de capital aparţinând persoanei care le
închiriază, le dă în leasing sau le pune la dispoziţia altei
persoane;
c) ambalajele
care se pot utiliza de mai multe ori nu sunt considerate bunuri de capital;
d) taxa
deductibilă aferentă bunurilor de capital reprezintă taxa
achitată sau datorată, aferentă oricărei operaţiuni
legate de achiziţia, fabricarea, construcţia, transformarea sau
modernizarea acestor bunuri, exclusiv taxa achitată sau datorată,
aferentă reparării ori întreţinerii acestor bunuri sau cea
aferentă achiziţiei pieselor de schimb destinate reparării ori
întreţinerii bunurilor de capital.
(2) Taxa
deductibilă aferentă bunurilor de capital, în condiţiile în care
nu se aplică regulile privind livrarea către sine sau prestarea
către sine, se ajustează, în situaţiile prevăzute la alin.
(4) lit. a) - d):
a) pe o
perioadă de 5 ani, pentru bunurile de capital achiziţionate sau
fabricate, altele decât cele prevăzute la lit. b);
b) pe o
perioadă de 20 de ani, pentru construcţia sau achiziţia unui bun
imobil, precum şi pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil,
dacă valoarea fiecărei transformări sau modernizări este de
cel puţin 20% din valoarea totală a bunului imobil astfel transformat
sau modernizat.
(3) Perioada
de ajustare începe:
a) de la data
de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost
achiziţionate sau fabricate, pentru bunurile de capital menţionate la
alin. (2) lit. a), dacă acestea au fost achiziţionate sau fabricate
după data aderării;
b) de la data
de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt
recepţionate, pentru bunurile de capital prevăzute la alin. (2) lit.
b), care sunt construite, şi se efectuează pentru suma integrală
a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa plătită
sau datorată înainte de data aderării, dacă anul primei
utilizări este anul aderării sau un alt an ulterior anului
aderării;
c) de la data
de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost
achiziţionate, pentru bunurile de capital prevăzute la alin. (2) lit.
b), care sunt achiziţionate, şi se efectuează pentru suma
integrală a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru
taxa plătită sau datorată înainte de data aderării,
dacă formalităţile legale pentru transferul titlului de proprietate
de la vânzător la cumpărător s-au îndeplinit în anul
aderării sau într-un an ulterior anului aderării;
d) de la data
de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite pentru
prima dată după transformare sau modernizare, pentru
transformările sau modernizările bunurilor de capital prevăzute
la alin. (2) lit. b), a căror valoare este de cel puţin 20% din
valoarea totală a bunului imobil transformat sau modernizat, şi se
efectuează pentru suma taxei deductibile aferente transformării sau
modernizării, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei
transformări sau modernizări, plătită ori datorată
înainte de data aderării, dacă anul primei utilizări după
transformare sau modernizare este anul aderării sau un an ulterior
aderării.
(4) Ajustarea
taxei deductibile prevăzute la alin. (1) lit. d) se efectuează:
a) în
situaţia în care bunul de capital este folosit de persoana
impozabilă:
1. integral
sau parţial, pentru alte scopuri decât activităţile economice,
cu excepţia bunurilor a căror achiziţie face obiectul
limitării la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 145^1;
2. pentru realizarea de
operaţiuni care nu dau drept de deducere a taxei;
3. pentru realizarea de
operaţiuni care dau drept de deducere a taxei într-o măsură
diferită faţă de deducerea iniţială;
b) în
cazurile în care apar modificări ale elementelor folosite la calculul
taxei deduse;
c) în
situaţia în care un bun de capital al cărui drept de deducere a fost
integral sau parţial limitat face obiectul oricărei operaţiuni
pentru care taxa este deductibilă. În cazul unei livrări de bunuri,
valoarea suplimentară a taxei de dedus se limitează la valoarea taxei
colectate pentru livrarea bunului respectiv;
d) în
situaţia în care bunul de capital îşi încetează existenţa,
cu următoarele excepții:
1. bunul de capital a
făcut obiectul unei livrări sau unei livrări către sine
pentru care taxa este deductibilă;
2. bunul de capital este
pierdut, distrus sau furat, în condiţiile în care aceste situaţii
sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. În cazul bunurilor
furate, persoana impozabilă demonstrează furtul bunurilor pe baza
actelor doveditoare emise de organele judiciare;
3. *** Abrogat;
4. situațiile prevăzute la art. 128 alin.
(8);)
e) în
cazurile prevăzute la art. 138.
(4^1) ***
Abrogat.
(5) Ajustarea
taxei deductibile se efectuează astfel:
a) pentru
cazurile prevăzute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectuează în
cadrul perioadei de ajustare prevăzute la alin. (2). Ajustarea deducerii
se face în perioada fiscală în care intervine evenimentul care
generează ajustarea şi se realizează pentru toată taxa
aferentă perioadei rămase din perioada de ajustare, incluzând anul în
care apare modificarea destinaţiei de utilizare. Prin norme se stabilesc
reguli tranzitorii pentru situaţia în care pentru anul 2007 s-a efectuat
ajustarea prevăzută la alin. (4) lit. a) pentru o cincime sau,
după caz, o douăzecime din taxa dedusă iniţial;
b) pentru
cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), ajustarea se efectuează de
persoanele impozabile care au aplicat pro rata de deducere pentru bunul de
capital. Ajustarea reprezintă o cincime sau, după caz, o
douăzecime din taxa dedusă iniţial şi se efectuează în
ultima perioadă fiscală a anului calendaristic, pentru fiecare an în
care apar modificări ale elementelor taxei deduse în cadrul perioadei de
ajustare prevăzute la alin. (2);
c) pentru
cazurile prevăzute la alin. (4) lit. c) şi d), ajustarea se
efectuează în perioada fiscală în care intervine evenimentul care
generează ajustarea şi se realizează pentru toată taxa
aferentă perioadei rămase din perioada de ajustare, incluzând anul în
care apare obligaţia ajustării;
d) pentru
cazurile prevăzute la alin. (4) lit. e), ajustarea se efectuează
atunci când apar situaţiile enumerate la art. 138, conform
procedurii prevăzute în norme.
(5^1) Dacă pe parcursul perioadei de ajustare intervin
evenimente care vor genera ajustarea în favoarea persoanei impozabile sau în
favoarea statului, ajustările prevăzute la alin. (5) lit. a) şi
c) se vor efectua pentru acelaşi bun de capital succesiv în cadrul
perioadei de ajustare ori de câte ori apar respectivele evenimente.
(6) Persoana
impozabilă trebuie să păstreze o situaţie a bunurilor de
capital care fac obiectul ajustării taxei deductibile, care să
permită controlul taxei deductibile şi al ajustărilor efectuate.
Această situaţie trebuie păstrată pe o perioadă care
începe în momentul la care taxa aferentă achiziţiei bunului de
capital devine exigibilă şi se încheie la 5 ani după expirarea
perioadei în care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte
înregistrări, documente şi jurnale privind bunurile de capital
trebuie păstrate pentru aceeaşi perioadă.
(7) Prevederile
prezentului articol nu se aplică în cazul în care suma care ar rezulta ca
urmare a ajustărilor este neglijabilă, conform prevederilor din
norme.
ART.
150 Persoana obligată la plata taxei pentru operaţiunile taxabile din
România
(1) Persoana
obligată la plata taxei pe valoarea adăugată, dacă aceasta
este datorată în conformitate cu prevederile prezentului titlu, este
persoana impozabilă care efectuează livrări de bunuri sau
prestări de servicii, cu excepţia cazurilor pentru care beneficiarul
este obligat la plata taxei conform alin. (2) - (6) şi art. 160. Norme metodologice
(2) Taxa este
datorată de orice persoană impozabilă, inclusiv de către
persoana juridică neimpozabilă înregistrată în scopuri de TVA
conform art. 153 sau 153^1, care
este beneficiar al serviciilor care au locul prestării în România conform art. 133 alin. (2)
şi care sunt furnizate de către o persoană impozabilă care
nu este stabilită pe teritoriul României sau nu este considerată a fi
stabilită pentru respectivele prestări de servicii pe teritoriul
României conform prevederilor art. 125^1 alin. (2),
chiar dacă este înregistrată în România conform art. 153 alin. (4)
sau (5).
(3) Taxa este
datorată de orice persoană înregistrată conform art. 153 sau 153^1,
căreia i se livrează produsele prevăzute la art. 132 alin. (1)
lit. e) sau f), dacă aceste livrări sunt realizate de o persoană
impozabilă care nu este stabilită în România sau nu este
considerată a fi stabilită pentru respectivele livrări de bunuri
pe teritoriul României conform prevederilor art. 125^1 alin. (2),
chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 alin. (4)
sau (5).
(4) Taxa este
datorată de persoana impozabilă sau persoana juridică
neimpozabilă, înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1, care
este beneficiarul unei livrări ulterioare efectuate în cadrul unei
operaţiuni triunghiulare, în următoarele condiţii:
1. cumpărătorul revânzător al bunurilor
să nu fie stabilit în România, să fie înregistrat în scopuri de TVA
în alt stat membru şi să fi efectuat o achiziţie
intracomunitară a acestor bunuri în România, care nu este impozabilă
conform art. 126 alin. (8)
lit. b); şi
2. bunurile aferente
achiziţiei intracomunitare, prevăzute la pct. 1, să fi fost
transportate de furnizor sau de cumpărătorul revânzător ori de
altă persoană, în contul furnizorului sau al cumpărătorului
revânzător, dintr-un stat membru, altul decât statul în care
cumpărătorul revânzător este înregistrat în scopuri de TVA,
direct către beneficiarul livrării; şi
3. cumpărătorul
revânzător să îl desemneze pe beneficiarul livrării ulterioare
ca persoană obligată la plata taxei pentru livrarea respectivă.
(5) Taxa este
datorată de persoana din cauza căreia bunurile ies din regimurile sau
situaţiile prevăzute la art. 144 alin. (1)
lit. a) şi d).
(6) În alte
situaţii decât cele prevăzute la alin. (2) - (5), în cazul în care
livrarea de bunuri/prestarea de servicii este realizată de o persoană
impozabilă care nu este stabilită în România sau nu este
considerată a fi stabilită pentru respectivele livrări de
bunuri/prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 125^1 alin. (2)
şi care nu este înregistrată în România conform art. 153, persoana
obligată la plata taxei este persoana impozabilă ori persoana
juridică neimpozabilă, stabilită în România, indiferent
dacă este sau nu înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153, sau
persoana nestabilită în România, dar înregistrată în România conform art. 153, care
este beneficiar al unor livrări de bunuri/prestări de servicii care
au loc în România, conform art. 132 sau 133.
(7) Prin
excepţie de la prevederile alin. (1):
a) atunci
când persoana obligată la plata taxei, conform alin. (1), este o
persoană impozabilă stabilită în Comunitate, dar nu în România,
respectiva persoană poate, în condiţiile stabilite prin norme,
să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la
plata taxei;
b) atunci
când persoana obligată la plata taxei, conform alin. (1), este o
persoană impozabilă care nu este stabilită în Comunitate,
respectiva persoană este obligată, în condiţiile stabilite prin
norme, să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată
la plata taxei. Norme metodologice
ART. 150^1 Persoana obligată la plata taxei pentru
achiziţii intracomunitare
(1) Persoana
care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri care este
taxabilă, conform prezentului titlu, este obligată la plata taxei.
(2) Atunci
când persoana obligată la plata taxei pentru achiziţia
intracomunitară, conform alin. (1), este:
a) o
persoană impozabilă stabilită în Comunitate, dar nu în România,
respectiva persoană poate, în condiţiile stabilite prin norme,
să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la
plata taxei;
b) o
persoană impozabilă care nu este stabilită în Comunitate,
respectiva persoană este obligată, în condiţiile stabilite prin
norme, să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată
la plata taxei.
ART.
151^1 Persoana obligată la plata taxei pentru importul de bunuri
Plata taxei pentru importul de
bunuri supus taxării, conform prezentului titlu, este obligaţia
importatorului.
ART.
151^2 Răspunderea individuală şi în solidar pentru plata taxei
(1) Beneficiarul
este ținut răspunzător individual şi în solidar pentru
plata taxei, în situaţia în care persoana obligată la plata taxei
este furnizorul sau prestatorul, conformart. 150 alin. (1),
dacă factura prevăzută la art. 155 alin.
(19):)
a) nu este
emisă;
b) cuprinde
date incorecte/incomplete în ceea ce priveşte una dintre următoarele
informaţii: denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în scopuri de
TVA al părţilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor
livrate ori serviciilor prestate, elementele necesare calculării bazei de
impozitare;
c) nu
menţionează valoarea taxei sau o menţionează incorect.
(2) Prin
derogare de la prevederile alin. (1), dacă beneficiarul dovedeşte
achitarea taxei către persoana obligată la plata taxei, nu mai este
ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata
taxei.
(3) Furnizorul
sau prestatorul este ținut răspunzător individual şi în
solidar pentru plata taxei, în situaţia în care persoana obligată la
plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)
- (4) şi (6), dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (19)
sau autofactura prevăzută la art. 155^1 alin.
(1):))
a) nu este
emisă;
b) cuprinde
date incorecte/incomplete în ceea ce priveşte una dintre următoarele
informaţii: numele/denumirea, adresa, codul de înregistrare în scopuri de
TVA al părţilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor
livrate/serviciilor prestate, elementele necesare calculării bazei de
impozitare.
(4) Furnizorul
este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru
plata taxei, în situaţia în care persoana obligată la plata taxei
pentru o achiziţie intracomunitară de bunuri este beneficiarul,
conform art. 150^1,
dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (19)
sau autofactura prevăzută la art. 155^1 alin.
(1):
a) nu este
emisă;
b) cuprinde
date incorecte/incomplete în ceea ce priveşte una dintre următoarele
informaţii: denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în scopuri de
TVA al părţilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor
livrate, elementele necesare calculării bazei de impozitare.
(5) Persoana
care îl reprezintă pe importator, persoana care depune declaraţia
vamală de import sau declaraţia de import pentru TVA şi accize
şi proprietarul bunurilor sunt ţinuţi răspunzători
individual şi în solidar pentru plata taxei, împreună cu importatorul
prevăzut la art. 151^1.
(6) Pentru
aplicarea regimului de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată,
prevăzut la art. 144 alin.
(1) lit. a) pct. 8, antrepozitarul şi transportatorul bunurilor din
antrepozit sau persoana responsabilă pentru transport sunt
ţinuţi răspunzători individual şi în solidar pentru
plata taxei, împreună cu persoana obligată la plata acesteia, conform art. 150 alin. (1),
(5) şi (6) şi art. 151^1.
(7) Persoana
care desemnează o altă persoană ca reprezentant fiscal, conform art. 150 alin. (7)
şi/sau art. 150^1 alin. (2),
este ţinută răspunzătoare individual şi în solidar
pentru plata taxei, împreună cu reprezentantul său fiscal.
ART.
152 Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
(1) Persoana
impozabilă stabilită în România conform art. 125^1 alin. (2)
lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau
realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui
echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca
Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte
la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de
taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile
prevăzute la art. 126 alin.(1),
cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi,
scutite conform art. 143 alin. (2)
lit. b).
(2) Cifra de
afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea alin. (1)
este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa, în situaţia
persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a livrărilor de bunuri şi
a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul
unui an calendaristic, taxabile, sau, după caz, care ar fi taxabile
dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a
operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care
locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate,
dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni
ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2)
lit. b), a operaţiunilor scutite cu drept de deducere şi a celor
scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2)
lit. a), b), e) şi f), dacă acestea nu sunt accesorii
activităţii principale, cu excepţia următoarelor:
a) livrările
de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1)
pct. 3, efectuate de persoana impozabilă;
b) livrările
intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2)
lit. b).
(3) Persoana
impozabilă care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin.
(1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru
aplicarea regimului normal de taxă.
(4) O
persoană impozabilă nou-înfiinţată poate beneficia de
aplicarea regimului special de scutire, dacă la momentul începerii
activităţii economice declară o cifră de afaceri
anuală estimată, conform alin. (2), sub plafonul de scutire şi
nu optează pentru aplicarea regimului normal de taxare, conform alin. (3).
(5) Pentru
persoana impozabilă nou-înfiinţată care începe o activitate
economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire este
plafonul prevăzut la alin. (1).Norme metodologice
(6) Persoana
impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a
cărei cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai
mare sau egală cu plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) trebuie
să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în
termen de 10 zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului. Data
atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a
lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori
depăşit. Regimul special de scutire se aplică până la data
înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 153.
Dacă persoana impozabilă respectivă nu solicită sau
solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au
dreptul să stabilească obligaţii privind taxa de plată
şi accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie
înregistrată în scopuri de taxă conform art. 153.
(7) Persoana
impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 care în
cursul anului calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de
scutire prevăzut la alin. (1) poate solicita scoaterea din evidenţa
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, în
vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la
data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire
pentru anul în curs. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente
între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei
fiscale aplicate de persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 156^1. Anularea
va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea
înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au
obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere a persoanelor
impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel
târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.
Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de
TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153. Persoana
impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are
obligaţia să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 156^2,
indiferent de perioada fiscală aplicată conform art. 156^1,
până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost
comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În
ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia
să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării
tuturor ajustărilor de taxă, conform prezentului titlu.
(7^1) Dacă,
ulterior scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 153,
potrivit alin.(7), persoana impozabilă realizează în cursul unui an
calendaristic o cifră de afaceri, determinată conform alin.(2), mai
mare sau egală cu plafonul de scutire prevăzut la alin.(1), are
obligaţia să respecte prevederile prezentului articol şi,
după înregistrarea în scopuri de taxă conform art. 153, are
dreptul să efectueze ajustările de taxă conform prezentului
Titlu. Ajustările vor fi reflectate în primul decont de taxă depus
după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 a
persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.
(7^2) Persoana
impozabilă care solicită, conform alin. (7), scoaterea din
evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, dar
are obligația de a se înregistra în scopuri de taxă, conform art. 153^1,
trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153^1,
concomitent cu solicitarea de scoatere din evidența persoanelor impozabile
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.
Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153^1, va fi
valabilă începând cu data anulării înregistrării în scopuri de
TVA conform art. 153.
Prevederile prezentului alineat se aplică și în cazul în care
persoana impozabilă optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA,
conform art. 153^1,
concomitent cu solicitarea de scoatere din evidența persoanelor impozabile
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.
(8) Persoana
impozabilă care aplică regimul special de scutire:
a) nu are
dreptul la deducerea taxei aferente achiziţiilor, în condiţiile art. 145 şi art. 146;
b) nu are
voie să menţioneze taxa pe factură sau alt document;
c) ***
Abrogat
(9) Prin norme
se stabilesc regulile de înregistrare şi ajustările de efectuat în
cazul modificării regimului de taxă.
ART.
152^1 Regimul special pentru agenţiile de turism
(1) În sensul
aplicării prezentului articol, prin agenţie de turism se
înţelege orice persoană care în nume propriu sau în calitate de
agent, intermediază, oferă informaţii sau se angajează
să furnizeze persoanelor care călătoresc individual sau în grup,
servicii de călătorie, care includ cazarea la hotel, case de
oaspeţi, cămine, locuinţe de vacanţă şi alte
spaţii folosite pentru cazare, transportul aerian, terestru sau maritim,
excursii organizate şi alte servicii turistice. Agenţiile de turism
includ şi touroperatorii.
(2) În cazul
în care o agenţie de turism acţionează în nume propriu în
beneficiul direct al călătorului şi utilizează livrări
de bunuri şi prestări de servicii efectuate de alte persoane, toate
operaţiunile realizate de agenţia de turism în legătură cu
călătoria sunt considerate un serviciu unic prestat de agenţie
în beneficiul călătorului.
(3) Serviciul
unic prevăzut la alin. (2) are locul prestării în România, dacă
agenţia de turism este stabilită sau are un sediu fix în România
şi serviciul este prestat prin sediul din România.
(4) Baza de
impozitare a serviciului unic prevăzut la alin. (2) este constituită
din marja de profit, exclusiv taxa, care se determină ca
diferenţă între suma totală care va fi plătită de
călător, fără taxă, şi costurile agenţiei de
turism, inclusiv taxa, aferente livrărilor de bunuri şi
prestărilor de servicii în beneficiul direct al călătorului, în
cazul în care aceste livrări şi prestări sunt realizate de alte
persoane impozabile.
(5) În cazul
în care livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate
în beneficiul direct al clientului sunt realizate în afara
Comunităţii, serviciul unic al agenţiei de turism este
considerat serviciu prestat de un intermediar şi este scutit de taxă.
În cazul în care livrările de bunuri şi prestările de servicii
efectuate în beneficiul direct al clientului sunt realizate atât în interiorul,
cât şi în afara Comunităţii, se consideră ca fiind
scutită de taxă numai partea serviciului unic prestat de agenţia
de turism aferentă operaţiunilor realizate în afara
Comunităţii.
(6) Fără
să contravină prevederilor art. 145 alin. (2),
agenţia de turism nu are dreptul la deducerea sau rambursarea taxei
facturate de persoanele impozabile pentru livrările de bunuri şi
prestările de servicii în beneficiul direct al călătorului
şi utilizate de agenţia de turism pentru furnizarea serviciului unic
prevăzut la alin. (2).
(7) Agenţia
de turism poate opta şi pentru aplicarea regimului normal de taxă
pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2), cu următoarele
excepţii, pentru care este obligatorie taxarea în regim special:
a) când
călătorul este o persoană fizică;
b) în
situaţia în care serviciile de călătorie cuprind şi
componente pentru care locul operaţiunii se consideră ca fiind în
afara României.
(8) Agenţia
de turism trebuie să ţină, în plus faţă de
evidenţele care trebuie ţinute conform prezentului titlu, orice alte
evidenţe necesare pentru stabilirea taxei datorate conform prezentului
articol.
(9) Agenţiile
de turism nu au dreptul să înscrie taxa în mod distinct în facturi sau în
alte documente legale care se transmit călătorului, pentru serviciile
unice cărora li se aplică regimul special.
(10) Atunci
când agenţia de turism efectuează atât operaţiuni supuse
regimului normal de taxare, cât şi operaţiuni supuse regimului
special, aceasta trebuie să păstreze evidenţe contabile separate
pentru fiecare tip de operaţiune în parte.
(11) Regimul
special prevăzut de prezentul articol nu se aplică pentru
agenţiile de turism care acţionează în calitate de intermediar
şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 137 alin. (3)
lit. e) în ceea ce priveşte baza de impozitare.
ART.
152^2 Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă,
obiecte de colecţie şi antichităţi
(1) În sensul
prezentului articol:
a) operele de
artă reprezintă:
1. tablouri, colaje şi
plachete decorative similare, picturi şi desene, executate integral de
mână, altele decât planurile şi desenele de arhitectură, de
inginerie şi alte planuri şi desene industriale, comerciale, topografice
sau similare, originale, executate manual, texte manuscrise, reproduceri
fotografice pe hârtie sensibilizată şi copii carbon obţinute
după planurile, desenele sau textele enumerate mai sus şi articolele
industriale decorate manual (NC cod tarifar 9701);
2. gravuri, stampe şi
litografii, originale vechi sau moderne, care au fost trase direct în alb-negru
sau color, ale uneia sau mai multor plăci/planşe executate în
întregime manual de către artist, indiferent de proces sau de materialul
folosit de acesta, fără a include procese mecanice sau fotomecanice
(NC cod tarifar 9702 00 00);
3. producţii originale de
artă statuară sau de sculptură, în orice material, numai
dacă sunt executate în întregime de către artist; copiile executate
de către un alt artist decât autorul originalului (NC cod tarifar 9703 00
00);
4. tapiserii (NC cod tarifar
5805 00 00) şi carpete de perete (NC cod tarifar 6304 00 00), executate
manual după modele originale asigurate de artist, cu condiţia să
existe cel mult 8 copii din fiecare;
5. piese individuale de
ceramică executate integral de către artist şi semnate de
acesta;
6. emailuri pe cupru, executate
integral manual, în cel mult 8 copii numerotate care poartă semnătura
artistului sau denumirea/numele atelierului, cu excepţia bijuteriilor din
aur sau argint;
7. fotografiile executate de
către artist, scoase pe suport hârtie doar de el sau sub supravegherea sa,
semnate, numerotate şi limitate la 30 de copii, incluzându-se toate
dimensiunile şi monturile;
b) obiectele
de colecţie reprezintă:
1. timbre poştale, timbre
fiscale, mărci poştale, plicuri "prima zi", serii
poştale complete şi similare, obliterate sau neobliterate, dar care
nu au curs, nici destinate să aibă curs (NC cod tarifar 9704 00 00);
2. colecţii şi piese
de colecţie de zoologie, botanică, mineralogie, anatomie sau care
prezintă un interes istoric, arheologic, paleontologic, etnografic sau
numismatic (NC cod tarifar 9705 00 00);
c) antichităţile
sunt obiectele, altele decât operele de artă şi obiectele de
colecţie, cu o vechime mai mare de 100 de ani (NC cod tarifar 9706 00 00);
d) bunurile
second-hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite în starea în
care se află sau după efectuarea unor reparaţii, altele decât
operele de artă, obiectele de colecţie sau antichităţile,
pietrele preţioase şi alte bunuri prevăzute în norme;
e) persoana
impozabilă revânzătoare este persoana impozabilă care, în cursul
desfăşurării activităţii economice,
achiziţionează sau importă bunuri second-hand şi/sau opere
de artă, obiecte de colecţie sau antichităţi în scopul
revânzării, indiferent dacă respectiva persoană impozabilă
acţionează în nume propriu sau în numele altei persoane în cadrul
unui contract de comision la cumpărare sau vânzare;
f) organizatorul
unei vânzări prin licitaţie publică este persoana
impozabilă care, în desfăşurarea activităţii sale
economice, oferă bunuri spre vânzare prin licitaţie publică, în
scopul adjudecării acestora de către ofertantul cu preţul cel
mai mare;
g) marja
profitului este diferenţa dintre preţul de vânzare aplicat de
persoana impozabilă revânzătoare şi preţul de
cumpărare, în care:
1. preţul de vânzare
constituie suma obţinută de persoana impozabilă
revânzătoare de la cumpărător sau de la un terţ, inclusiv
subvenţiile direct legate de această tranzacţie, impozitele,
obligaţiile de plată, taxele şi alte cheltuieli, cum ar fi cele
de comision, ambalare, transport şi asigurare, percepute de persoana
impozabilă revânzătoare cumpărătorului, cu excepţia
reducerilor de preţ;
2. preţul de
cumpărare reprezintă tot ce constituie suma obţinută,
conform definiţiei preţului de vânzare, de furnizor, de la persoana
impozabilă revânzătoare;
h) regimul
special reprezintă reglementările speciale prevăzute de
prezentul articol pentru taxarea livrărilor de bunuri second-hand, opere
de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi la cota de
marjă a profitului.
(2) Persoana
impozabilă revânzătoare va aplica regimul special pentru
livrările de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de
colecţie şi antichităţi, altele decât operele de artă
livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care există
obligaţia colectării taxei, bunuri pe care le-a achiziţionat din
interiorul Comunităţii, de la unul dintre următorii furnizori:
a) o
persoană neimpozabilă;
b) o
persoană impozabilă, în măsura în care livrarea efectuată
de respectiva persoană impozabilă este scutită de taxă,
conform art. 141 alin. (2)
lit. g);
c) o
întreprindere mică, în măsura în care achiziţia respectivă
se referă la bunuri de capital;
d) o
persoană impozabilă revânzătoare, în măsura în care
livrarea de către aceasta a fost supusă taxei în regim special.
(3) În
condiţiile stabilite prin norme, persoana impozabilă
revânzătoare poate opta pentru aplicarea regimului special pentru livrarea
următoarelor bunuri:
a) opere de
artă, obiecte de colecţie sau antichităţi pe care le-a
importat;
b) opere de
artă achiziţionate de persoana impozabilă revânzătoare de
la autorii acestora sau de la succesorii în drept ai acestora, pentru care
există obligaţia colectării taxei.
(4) În cazul
livrărilor prevăzute la alin. (2) şi (3), pentru care se
exercită opţiunea prevăzută la alin. (3), baza de
impozitare este marja profitului, determinată conform alin. (1) lit. g),
exclusiv valoarea taxei aferente. Prin excepţie, pentru livrările de
opere de artă, obiecte de colecţie sau antichităţi
importate direct de persoana impozabilă revânzătoare, conform alin.
(3), preţul de cumpărare pentru calculul marjei de profit este
constituit din baza de impozitare la import, stabilită conform art. 139, plus
taxa datorată sau achitată la import.
(5) Orice
livrare de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie sau
antichităţi, efectuată în regim special, este scutită de
taxă, în condiţiile art. 143 alin. (1)
lit. a), b), h) - m) şi o).
(6) Persoana
impozabilă revânzătoare nu are dreptul la deducerea taxei datorate
sau achitate pentru bunurile prevăzute la alin. (2) şi (3), în
măsura în care livrarea acestor bunuri se taxează în regim special.
(7) Persoana
impozabilă revânzătoare poate aplica regimul normal de taxare pentru
orice livrare eligibilă pentru aplicarea regimului special, inclusiv
pentru livrările de bunuri pentru care se poate exercita opţiunea de
aplicare a regimului special prevăzut la alin. (3).
(8) În cazul
în care persoana impozabilă revânzătoare aplică regimul normal
de taxare pentru bunurile pentru care putea opta să aplice regimul special
prevăzut la alin. (3), persoana respectivă va avea dreptul de
deducere a taxei datorate sau achitate pentru:
a) importul
de opere de artă, obiecte de colecţie sau antichităţi;
b) pentru
opere de artă achiziţionate de la autorii acestora sau succesorii în
drept ai acestora.
(9) Dreptul de
deducere prevăzut la alin. (8) ia naştere la data la care este
exigibilă taxa colectată aferentă livrării pentru care
persoana impozabilă revânzătoare optează pentru regimul normal
de taxă.
(10) Persoanele
impozabile nu au dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunuri
care au fost sau urmează să fie achiziţionate de la persoana
impozabilă revânzătoare, în măsura în care livrarea acestor
bunuri de către persoana impozabilă revânzătoare este
supusă regimului special.
(11) Regimul
special nu se aplică pentru:
a) livrările
efectuate de o persoană impozabilă revânzătoare pentru bunurile
achiziţionate în interiorul Comunităţii de la persoane care au
beneficiat de scutire de taxă, conform art. 142 alin. (1)
lit. a) şi e) - g) şi art. 143 alin. (1)
lit. h) - m), la cumpărare, la achiziţia intracomunitară sau la
importul de astfel de bunuri ori care au beneficiat de rambursarea taxei;
b) livrarea
intracomunitară de către o persoană impozabilă
revânzătoare de mijloace de transport noi scutite de taxă, conform art. 143 alin. (2)
lit. b).
(12) Persoana
impozabilă revânzătoare nu are dreptul să înscrie taxa
aferentă livrărilor de bunuri supuse regimului special, în mod
distinct, în facturile emise clienţilor.
(13) În
condiţiile stabilite prin norme, persoana impozabilă
revânzătoare care aplică regimul special trebuie să
îndeplinească următoarele obligaţii:
a) să
stabilească taxa colectată în cadrul regimului special pentru fiecare
perioadă fiscală în care trebuie să depună decontul de
taxă, conform art. 156^1 şi art. 156^2;
b) să
ţină evidenţa operaţiunilor pentru care se aplică
regimul special.
(14) În
condiţiile stabilite prin norme, persoana impozabilă
revânzătoare care efectuează atât operaţiuni supuse regimului
normal de taxă, cât şi regimului special, trebuie să
îndeplinească următoarele obligaţii:
a) să
ţină evidenţe separate pentru operaţiunile supuse
fiecărui regim;
b) să
stabilească taxa colectată în cadrul regimului special pentru fiecare
perioadă fiscală în care trebuie să depună decontul de
taxă, conform art. 156^1 şi art. 156^2.
(15) Dispoziţiile
alin. (1) - (14) se aplică şi vânzărilor prin licitaţie
publică efectuate de persoanele impozabile revânzătoare care
acţionează ca organizatori de vânzări prin licitaţie
publică în condiţiile stabilite prin norme. Norme metodologice
ART. 152^3 Regimul special
pentru aurul de investiţii
(1) Aurul de
investiţii înseamnă:
a) aurul, sub
formă de lingouri sau plachete acceptate/cotate pe pieţele de metale
preţioase, având puritatea minimă de 995 la mie, reprezentate sau nu
prin hârtii de valoare, cu excepţia lingourilor sau plachetelor cu
greutatea de cel mult 1 g;
b) monedele
de aur care îndeplinesc următoarele condiţii:
1. au titlul mai mare sau egal
cu 900 la mie;
2. sunt reconfecţionate
după anul 1800;
3. sunt sau au constituit
moneda legală de schimb în statul de origine; şi
4. sunt vândute în mod normal
la un preţ care nu depăşeşte valoarea de piaţă
liberă a aurului conţinut de monede cu mai mult de 80%;
(2) În sensul
prezentului articol, monedele prevăzute la alin.(1) lit. b) nu se
consideră ca fiind vândute în scop numismatic.
(3) Următoarele
operaţiuni sunt scutite de taxă:
a) livrările,
achiziţiile intracomunitare şi importul de aur de investiţii,
inclusiv investiţiile în hârtii de valoare, pentru aurul nominalizat sau
nenominalizat ori negociat în conturi de aur şi cuprinzând mai ales
împrumuturile şi schimburile cu aur care conferă un drept de
proprietate sau de creanţă asupra aurului de investiţii, precum
şi operaţiunile referitoare la aurul de investiţii care constau
în contracte la termen futures şi forward, care dau naştere unui
transfer al dreptului de proprietate sau de creanţă asupra aurului de
investiţii;
b) serviciile
de intermediere în livrarea de aur de investiţii, prestate de agenţi
care acţionează în numele şi pe seama unui mandant.
(4) Persoana
impozabilă care produce aurul de investiţii sau transformă orice
aur în aur de investiţii poate opta pentru regimul normal de taxă
pentru livrările de aur de investiţii către altă
persoană impozabilă, care în mod normal ar fi scutite, conform
prevederilor alin. (3) lit. a).
(5) Persoana
impozabilă care livrează în mod curent aur în scopuri industriale
poate opta pentru regimul normal de taxă, pentru livrările de aur de
investiţii prevăzut la alin. (1) lit. a) către altă
persoană impozabilă, care în mod normal ar fi scutite, conform
prevederilor alin. (3) lit. a).
(6) Intermediarul
care prestează servicii de intermediere în livrarea de aur, în numele
şi în contul unui mandant, poate opta pentru taxare, dacă mandantul
şi-a exercitat opţiunea prevăzută la alin. (4).
(7) Opţiunile
prevăzute la alin. (4) - (6) se exercită printr-o notificare
transmisă organului fiscal competent. Opţiunea intră în vigoare
la data înregistrării notificării la organele fiscale sau la data depunerii acesteia
la poştă, cu confirmare de primire, după caz, şi se
aplică tuturor livrărilor de aur de investiţii efectuate de la
data respectivă. În cazul opţiunii exercitate de un intermediar,
opţiunea se aplică pentru toate serviciile de intermediere prestate
de respectivul intermediar în beneficiul aceluiaşi mandant care şi-a
exercitat opţiunea prevăzută la alin. (5). În cazul
exercitării opţiunilor prevăzute la alin. (4) - (6), persoanele
impozabile nu pot reveni la regimul special.
(8) În cazul
în care livrarea de aur de investiţii este scutită de taxă,
conform prezentului articol, persoana impozabilă are dreptul să
deducă:
a) taxa
datorată sau achitată, pentru achiziţiile de aur de
investiţii efectuate de la o persoană care şi-a exercitat
opţiunea de taxare;
b) taxa
datorată sau achitată, pentru achiziţiile intracomunitare sau
importul de aur, care este ulterior transformat în aur de investiţii de
persoana impozabilă sau de un terţ în numele persoanei impozabile;
c) taxa
datorată sau achitată, pentru serviciile prestate în beneficiul
său, constând în schimbarea formei, greutăţii sau
purităţii aurului, inclusiv aurului de investiţii.
(9) Persoana
impozabilă care produce aur de investiţii sau transformă aurul
în aur de investiţii are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate
pentru achiziţii legate de producţia sau transformarea aurului
respectiv.
(10) Pentru
livrările de aliaje sau semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal
cu 325 la mie, precum şi pentru livrările de aur de investiţii,
efectuate de persoane impozabile care şi-au exercitat opţiunea de
taxare către cumpărători persoane impozabile,
cumpărătorul este persoana obligată la plata taxei, conform
normelor.
(11) Persoana
impozabilă care comercializează aur de investiţii va ţine
evidenţa tuturor tranzacţiilor cu aur de investiţii şi va
păstra documentaţia care să permită identificarea
clientului în aceste tranzacţii. Aceste evidenţe se vor păstra
minimum 5 ani de la sfârşitul anului în care operaţiunile au fost
efectuate.
ART.
152^4 Regimul special pentru
serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau
televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea
Europeană (valabil
din 1 ianuarie 2015)
(1) În înţelesul prezentului
articol:
a) persoană impozabilă
nestabilită în Uniunea Europeană înseamnă o persoană
impozabilă care nu are sediul activităţii economice şi nici
nu dispune de un sediu fix pe teritoriul Uniunii Europene şi care nu are
obligaţia să fie înregistrată în scopuri de TVA pentru alte operaţiuni
decât cele supuse regimului special;
b) stat membru de înregistrare
înseamnă statul membru ales de persoana impozabilă nestabilită
în Uniunea Europeană pentru a declara momentul începerii
activităţii sale ca persoană impozabilă pe teritoriul
Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile prezentului articol;
c) stat membru de consum înseamnă
statul membru în care are loc prestarea de servicii electronice, de
telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, conform art. 133 alin.
(5) lit. h).
(2) Orice persoană impozabilă
nestabilită în Uniunea Europeană poate utiliza un regim special
pentru toate serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune
sau televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite,
au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în Uniunea
Europeană. Regimul special permite, printre altele, înregistrarea unei
persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană într-un singur stat
membru, conform prezentului articol, pentru toate serviciile electronice, de
telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate către
persoane neimpozabile stabilite în Uniunea Europeană.
(3) În cazul în care o persoană
impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană optează pentru
regimul special şi alege România ca stat membru de înregistrare, la data
începerii operaţiunilor taxabile, persoana respectivă trebuie să
depună în format electronic o declaraţie de începere a
activităţii la organul fiscal competent. Declaraţia trebuie să
conţină următoarele informaţii: denumirea/numele persoanei
impozabile, adresa poştală, adresele electronice, inclusiv pagina de
internet proprie, codul naţional de înregistrare fiscală, după
caz, precum şi o declaraţie prin care se confirmă că persoana
nu este înregistrată în scopuri de TVA în Uniunea Europeană.
Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare
trebuie aduse la cunoştinţa organului fiscal competent, pe cale
electronică.
(4) La primirea declaraţiei de
începere a activităţii organul fiscal competent va înregistra
persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană cu un cod
de înregistrare special în scopuri de TVA şi va comunica acest cod
persoanei respective prin mijloace electronice. În scopul înregistrării nu
este necesară desemnarea unui reprezentant fiscal.
(5) Persoana impozabilă
nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să notifice, prin
mijloace electronice, organul fiscal competent, în caz de încetare a
activităţii sau în caz de modificări ulterioare, care o exclud
de la regimul special.
(6) Persoana impozabilă
nestabilită va fi scoasă din evidenţă de către organul
fiscal competent, în oricare dintre următoarele situaţii:
a) persoana impozabilă
informează organul fiscal că nu mai prestează servicii
electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune;
b) organul fiscal competent
constată că operaţiunile taxabile ale persoanei impozabile s-au
încheiat;
c) persoana impozabilă nu mai
îndeplineşte cerinţele pentru a i se permite utilizarea regimului
special;
d) persoana impozabilă încalcă
în mod repetat regulile regimului special.
(7) În termen de 20 de zile de la
sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă
nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să depună la
organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declaraţie
specială de TVA, potrivit modelului stabilit de Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a
normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al
Consiliului în ceea ce priveşte regimurile speciale pentru persoanele
impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicaţii,
servicii de radiodifuziune şi de televiziune sau servicii electronice
către persoane neimpozabile, indiferent dacă au fost sau nu prestate
servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau
televiziune în perioada fiscală de raportare.
(8) Declaraţia specială de TVA
trebuie să conţină următoarele informaţii:
a) codul de înregistrare prevăzut
la alin. (4);
b) valoarea totală, exclusiv taxa,
a prestărilor de servicii electronice, de telecomunicaţii, de
radiodifuziune şi televiziune efectuate în cursul perioadei fiscale de
raportare, cotele taxei aplicabile şi valoarea corespunzătoare a
taxei datorate fiecărui stat membru de consum în care taxa este
exigibilă;
c) valoarea totală a taxei datorate
în Uniunea Europeană.
(9) Declaraţia
specială de TVA se întocmeşte în euro. În cazul în care
prestările de servicii se plătesc în alte monede se va folosi, la
completarea declaraţiei, rata de schimb în vigoare în ultima zi a
perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate
de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din
ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi.
(10) Persoana impozabilă
nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să achite suma
totală a taxei datorate în Uniunea Europeană într-un cont special, în
euro, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are
obligaţia depunerii declaraţiei speciale. Prin norme se
stabileşte procedura de virare a sumelor cuvenite fiecărui stat
membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de
radiodifuziune şi televiziune desfăşurate pe teritoriul lor, de
persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană,
înregistrată în România în scopuri de TVA.
(11) Persoana impozabilă
nestabilită în Uniunea Europeană care utilizează regimul special
nu poate deduce TVA prin declaraţia specială de taxă, conform art. 147^1,
dar va putea exercita acest drept prin rambursarea taxei aferente importurilor
şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în România, în
conformitate cu prevederile art. 147^2 alin.
(1) lit. b), chiar dacă o persoană impozabilă stabilită în
România nu ar avea dreptul la o compensaţie similară în ceea ce
priveşte taxa sau un alt impozit similar, în condiţiile
prevăzute de legislaţia ţării în care îşi are sediul
persoana impozabilă nestabilită.
(12) Persoana impozabilă
nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să ţină o
evidenţă suficient de detaliată a serviciilor pentru care se
aplică acest regim special, pentru a permite organelor fiscale competente
din statele membre de consum să determine dacă declaraţia
prevăzută la alin. (7) este corectă. Aceste evidenţe se pun
la dispoziţie electronic, la solicitarea organului fiscal competent,
precum şi a statelor membre de consum. Persoana impozabilă
nestabilită va păstra aceste evidenţe pe o perioadă de 10
ani de la încheierea anului în care s-au prestat serviciile.
Art. 152^5. Regimul special pentru
serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau
televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea
Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum (valabil din 1 ianuarie 2015)
(1) În sensul prezentului articol:
a) persoană impozabilă
nestabilită în statul membru de consum înseamnă o persoană
impozabilă care are sediul activităţii economice sau un sediu
fix pe teritoriul Uniunii Europene, dar nu are sediul activităţii
economice şi nu dispune de un sediu fix pe teritoriul statului membru de
consum;
b) stat membru de înregistrare
înseamnă statul membru pe teritoriul căruia persoana impozabilă
are sediul activităţii economice sau, în cazul în care nu are sediul
activităţii economice în Uniunea Europeană, statul membru în
care dispune de un sediu fix. În cazul în care o persoană impozabilă
nu are sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dar
are mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană, statul membru de
înregistrare este acela în care persoana respectivă are un sediu fix
şi în care persoana impozabilă declară că va utiliza
prezentul regim special. Persoana impozabilă este ţinută să
respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauză şi în
următorii 2 ani calendaristici;
c) stat membru de consum înseamnă
statul membru în care are loc prestarea de servicii electronice, de
telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, conform art. 133 alin.
(5) lit. h).
(2) Orice persoană impozabilă
care are sediul activităţii economice în România sau, în cazul în
care nu are sediul activităţii economice în Uniunea Europeană,
dispune de un sediu fix în România poate utiliza un regim special pentru toate
serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau
televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au
domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în statele membre
de consum, dacă persoana impozabilă nu este stabilită în aceste
state membre. Regimul special poate fi utilizat şi de către orice
persoană impozabilă care nu are sediul activităţii
economice în Uniunea Europeană, dar dispune de mai multe sedii fixe în
Uniunea Europeană, în cazul în care are un sediu fix în România şi
alege România ca stat membru de înregistrare.
(3) În cazul în care România este statul
membru de înregistrare, persoana impozabilă respectivă trebuie
să depună în format electronic o declaraţie de începere a
activităţii sale supuse regimului special la organul fiscal
competent. Persoana impozabilă trebuie să notifice, prin mijloace
electronice, organul fiscal competent, în caz de încetare a
activităţii sau în caz de modificări ulterioare, care o exclud
de la regimul special.
(4) Pentru operaţiunile impozabile
efectuate în condiţiile prezentului regim special, persoana
impozabilă utilizează doar codul de înregistrare în scopuri de TVA
alocat de statul membru de înregistrare. În cazul în care România este statul
membru de înregistrare, codul de înregistrare utilizat de persoana
impozabilă este cel care i-a fost atribuit conform art. 153.
(5) Persoana impozabilă care
aplică regimul special va fi exclusă de la aplicarea acestui regim de
către organul fiscal competent, în oricare dintre următoarele
situaţii:
a) persoana impozabilă
informează organul fiscal că nu mai prestează servicii
electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune;
b) organul fiscal competent
constată că operaţiunile taxabile ale persoanei impozabile s-au
încheiat;
c) persoana impozabilă nu mai
îndeplineşte cerinţele pentru a i se permite utilizarea regimului
special;
d) persoana impozabilă încalcă
în mod repetat regulile regimului special.
(6) În termen de 20 de zile de la
sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă
trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace
electronice, o declaraţie specială de TVA, potrivit modelului
stabilit de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei
din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce priveşte
regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care
prestează servicii de telecomunicaţii, servicii de radiodifuziune
şi de televiziune sau servicii electronice către persoane
neimpozabile, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii
electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune în
perioada fiscală de raportare.
(7) Declaraţia specială de TVA
trebuie să conţină următoarele informaţii:
a) codul de înregistrare special în
scopuri de TVA, prevăzut la alin. (4);
b) valoarea totală, exclusiv taxa,
a prestărilor de servicii electronice, de telecomunicaţii, de
radiodifuziune şi televiziune efectuate în cursul perioadei fiscale de
raportare, cotele taxei aplicabile şi valoarea corespunzătoare a
taxei datorate fiecărui stat membru de consum în care taxa este
exigibilă;
c) valoarea totală a taxei datorate
în statele membre de consum.
(8) În cazul în care persoana
impozabilă deţine unul sau mai multe sedii fixe, în alte state
membre, de la care sunt prestate servicii, declaraţia specială de TVA
conţine, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (7),
valoarea totală a prestărilor de servicii electronice, de
telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune care fac obiectul acestui
regim special, calculată pentru fiecare stat membru în care persoana
deţine un sediu, cu precizarea numărului individual de identificare
în scopuri de TVA sau a codului de înregistrare fiscală al sediului
respectiv, şi defalcată pe fiecare stat membru de consum.
(9) Declaraţia specială de TVA
se întocmeşte în euro. În cazul în care prestările de servicii se
plătesc în alte monede se va folosi, la completarea declaraţiei, rata
de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de
schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană
pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt
publicate în acea zi.
(10) Persoana impozabilă trebuie
să achite suma totală a taxei datorate în statele membre de consum
într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până
la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale. Prin
norme se stabileşte procedura de virare a sumelor cuvenite fiecărui
stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune
şi televiziune desfăşurate pe teritoriul lor, de persoana
impozabilă care aplică regimul special, pentru care România este
statul membru de înregistrare.
(11) În situaţia în care România este
stat membru de consum, persoana impozabilă nestabilită în România
care utilizează prezentul regim special beneficiază de rambursarea
taxei aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii
efectuate în România pentru realizarea activităţilor sale impozabile
supuse acestui regim, în conformitate cu prevederile art. 147^2 alin.
(1) lit. a). În cazul în care persoana impozabilă nestabilită în
România şi beneficiară a prezentului regim special
desfăşoară, de asemenea, în România activităţi care nu
sunt supuse acestui regim şi pentru care există obligaţia
înregistrării în scopuri de TVA, respectiva persoană îşi deduce
TVA pentru activităţile sale impozabile supuse prezentului regim prin
decontul de taxă prevăzut la art. 156^2.
(12) Persoana impozabilă
nestabilită în statul membru de consum trebuie să ţină o
evidenţă suficient de detaliată a serviciilor pentru care se
aplică acest regim special, pentru a permite organelor fiscale competente
din statele membre de consum să determine dacă decontul prevăzut
la alin. (7) este corect. Aceste evidenţe se pun la dispoziţie
electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum şi a statelor
membre de consum. Persoana impozabilă nestabilită va păstra
aceste evidenţe pe o perioadă de 10 ani de la încheierea anului în
care s-au prestat serviciile.
(13) În
cazul în care România este statul membru de înregistrare, din sumele
transferate fiecărui stat membru de consum se reţine ca venit al
bugetului de stat un procent de 30% în perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie
2016 şi, respectiv, un procent de 15% în perioada 1 ianuarie 2017 - 31
decembrie 2018, conform unei proceduri stabilite prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
ART.
153 Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
(1) Persoana
impozabilă care are sediul activităţii economice în România
şi realizează sau intenţionează să realizeze o
activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de
taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/sau
operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul
livrării/prestării se consideră ca fiind în
străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care
aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2)
lit. b) şi d), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la
organul fiscal competent, după cum urmează:
a) înainte de
realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri:
1. dacă declară că urmează să
realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte
plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1),
cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;
2. dacă declară că urmează să
realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire
prevăzut la art. 152 alin. (1),
dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;
b) dacă
în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de
scutire prevăzut la art. 152 alin. (1),
în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a
depăşit acest plafon;
c) dacă
cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este
inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1),
dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;
d) dacă
efectuează operaţiuni scutite de taxă şi optează
pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3).
(2) Persoana
impozabilă care are sediul activităţii economice în afara
României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 125^1 alin. (2)
lit. b), este obligată să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în
România, astfel:
a) înaintea
primirii serviciilor, în situaţia în care urmează să
primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este
obligată la plata taxei în România conformart. 150 alin. (2),
dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este
stabilită în sensul art. 125^1 alin. (2)
în alt stat membru;
b) înainte de
prestarea serviciilor, în situaţia în care urmează să presteze
serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2)
de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă
stabilită în sensul art. 125^1 alin. (2)
în alt stat membru care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat
membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 150 alin. (2);
c) înainte de
realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix în
condiţiile stabilite la art. 125^1 alin. (2)
lit. b) şi c) care implică:
1. livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu
drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2);
2. prestări de servicii
taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de
deducere, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b);
3. operaţiuni scutite de taxă şi
optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);
4. achiziţii
intracomunitare de bunuri taxabile.
(3) Prevederile
alin. (1) nu sunt aplicabile persoanei tratate ca persoană impozabilă
numai pentru că efectuează ocazional livrări intracomunitare de
mijloace de transport noi.
(4) O
persoană impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 125^1 alin.
(2) şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 va
solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru
operaţiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a
taxei, altele decât serviciile de transport şi serviciile auxiliare
acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1)
lit. c)-m), art. 144 alin. (1)
lit. c) şi art. 144^1, înainte
de efectuarea respectivelor operaţiuni, cu excepţia situaţiilor
în care persoana obligată la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin.
(2)-(6). Persoana impozabilă care nu este stabilită în România
conform art. 125^1 alin.
(2) şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 poate
solicita înregistrarea în scopuri de TVA dacă efectuează în România
oricare dintre următoarele operaţiuni:
a) importuri de bunuri;
b) operaţiuni prevăzute la art. 141 alin. (2)
lit. e), dacă optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);
c) operaţiuni prevăzute la art. 141 alin. (2)
lit. f), dacă acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin
opţiune conform art. 141 alin. (3).
(4^1) Prin excepţie de la prevederile
alin. (4), pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de
radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile din
România, nu se înregistrează în România persoanele care s-au înregistrat
într-un alt stat membru pentru aplicarea unuia dintre regimurile speciale
prevăzute la art. 152^4 şiart. 152^5. (se
aplică din 1 ianuarie 2015)
(5) Va
solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform acestui articol, înainte de
realizarea operaţiunilor, persoana impozabilă nestabilită în
România şi neînregistrată în scopuri de TVA în România, care
intenţionează:
a) să efectueze o achiziţie intracomunitară
de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 150^1; sau
b) să
efectueze o livrare intracomunitară de bunuri scutită de taxă.
(6) Persoana
impozabilă stabilită în Comunitate, dar nu în România, care are
obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA în România, poate, în
condiţiile stabilite prin norme, să îşi îndeplinească
această obligaţie prin desemnarea unui reprezentant fiscal. Persoana
impozabilă nestabilită în Comunitate care are obligaţia să
se înregistreze în scopuri de TVA în România este obligată, în
condiţiile stabilite prin norme, să se înregistreze prin desemnarea
unui reprezentant fiscal.
(7) Organele
fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului
articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului
titlu, sunt obligate să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2),
(4) şi (5) sau solicită înregistrarea conform alin. (9^1).
(7^1) Prin ordin
al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
se stabilesc criterii pentru condiţionarea înregistrării în scopuri
de TVA a societăţilor cu sediul activităţii economice în
România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului. Organele
fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana
impozabilă justifică intenţia şi are capacitatea de a
desfăşura activitate economică, pentru a fi înregistrată în
scopuri de TVA. Prin excepţie de la prevederile alin. (7), organele
fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile
care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(8) În cazul
în care o persoană este obligată să se înregistreze în scopuri
de TVA, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau
(5), și nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente vor
înregistra persoana respectivă din oficiu.
(9) Organele
fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA,
conform prezentului articol:
a) dacă
este declarată inactivă conform prevederilor art. 78^1 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, de la data declarării ca
inactivă;
b) dacă
a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului,
potrivit legii, de la data înscrierii mențiunii privind inactivitatea
temporară în registrul comerțului;
c) dacă
asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana
impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal
infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)
din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi
funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de
anulare de către organele fiscale competente. Prin excepţie, în cazul
societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea
înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:
1. administratorii şi/sau
persoana impozabilă însăşi, în cazul societăţilor pe
acţiuni sau în comandită pe acţiuni, au înscrise în cazierul
fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2)
lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. asociaţii majoritari
sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratorii şi/sau
persoana impozabilă însăşi, în cazul altor societăţi
decât cele menţionate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni
şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din
Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
d) dacă
nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă
prevăzut la art. 156^2, dar nu
este în situaţia prevăzută la lit. a) sau b), din prima zi a
celei de-a doua luni următoare respectivului semestru calendaristic.
Aceste prevederi se aplică numai în cazul persoanelor pentru care perioada
fiscală este luna sau trimestrul. Începând cu decontul aferent lunii iulie
2012, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală luna
calendaristică, respectiv începând cu decontul aferent trimestrului III al
anului 2012, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală
trimestrul calendaristic, organele fiscale competente anulează
înregistrarea unei persoane impozabile în scopuri de TVA dacă nu a depus
niciun decont de taxă prevăzut la art. 156^2 pentru 6
luni consecutive, în cazul persoanei care are perioada fiscală luna
calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice
consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală
trimestrul calendaristic, dar nu este în situaţia prevăzută la
lit. a) ori b), din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit
termenul de depunere al celui de-al şaselea decont de taxă în prima
situaţie şi, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în
care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de
taxă în a doua situaţie.
e) dacă
în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui
semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna
calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în
cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au
perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate
achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de
bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de
raportare, din prima zi a celei de-a doua luni următoare respectivului
semestru calendaristic. Începând cu decontul aferent lunii iulie 2012, în cazul
persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică,
respectiv începând cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, în
cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul
calendaristic, organele fiscale competente anulează înregistrarea unei
persoane impozabile în scopuri de TVA dacă în deconturile de taxă
depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanei impozabile care are
perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre
calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada
fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate
achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de
bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de
raportare, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit
termenul de depunere al celui de-al şaselea decont de taxă în prima
situaţie şi respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în
care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de
taxă în a doua situaţie;
f) dacă,
potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana impozabilă nu era
obligată şi nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în
scopuri de TVA conform prezentului articol;
g) în
situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului
special de scutire prevăzut la art. 152;
h) dacă
persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice
în România, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, supusă
înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică
intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate
economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin
al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrarea
Fiscală.
(9^1) Procedura
de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin
normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în
scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a) - e) şi h), organele fiscale
competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA aplicând
prevederile alin. (7^1) astfel:
a) la
solicitarea persoanei impozabile, pentru situaţiile prevăzute la
alin. (9) lit. a) şi b), dacă încetează situaţia care a
condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în
scopuri de TVA;
b) la
solicitarea persoanei impozabile, în situaţia prevăzută la alin.
(9) lit. c), dacă încetează situaţia care a condus la anulare,
de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. În
cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ai
căror asociaţi din cauza cărora s-a dispus anularea
înregistrării în scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul
solicitării reînregistrării, persoana impozabilă poate solicita
reînregistrarea chiar dacă nu a încetat situaţia care a condus la
anularea înregistrării conform alin. (9) lit. c);
c) la
solicitarea persoanei impozabile, în situaţia prevăzută la alin.
(9) lit. d), de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de
TVA, pe baza următoarelor informaţii/documente furnizate de persoana
impozabilă:
1. prezentarea deconturilor de
taxă nedepuse la termen;
2. prezentarea unei cereri
motivate din care să rezulte că se angajează să depună
la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă;
d) la
solicitarea persoanei impozabile, în situaţia prevăzută la alin.
(9) lit. e), pe baza unei declaraţii pe propria răspundere din care
să rezulte că va desfăşura activităţi economice.
Data înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile este data
comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.
e) la solicitarea
persoanei impozabile, în situaţia prevăzută la alin. (9) lit.
h), dacă încetează situaţia care a condus la anulare, de la data
comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA .
Persoanele impozabile aflate în situaţiile
prevăzute de prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la
plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut laart. 152 până
la data înregistrării în scopuri de TVA, fiind obligate să aplice
prevederile art. 11 alin.
(1^1) şi (1^3).
(9^2) Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală organizează Registrul
persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi
Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA
conform art. 153 a fost
anulată. Registrele sunt publice şi se afişează pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Înscrierea în
Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA
conform art. 153 a fost
anulată se face de către organul fiscal competent, după
comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, în
termen de cel mult 3 zile de la data comunicării. Data anulării
înregistrării în scopuri de TVA înscrisă în decizie este data
prevăzută la art. 153 alin. (9).
Anularea înregistrării în scopuri de TVA produce la furnizor/prestator
efectele prevăzute la art. 11 alin.
(1^1) şi (1^3) de la data prevăzută la art. 153 alin. (9)
şi în cazul beneficiarului produce efectele prevăzute la art. 11
alin. (1^2) şi alin. (1^4) din ziua următoare datei operării
anulării înregistrării în Registrul persoanelor impozabile a
căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost
anulată.
(9^3) Când se
constată că persoana impozabilă a fost înregistrată în
scopuri de TVA conform art. 153 de
organele fiscale, ca urmare a unei erori, această înregistrare se
anulează din oficiu sau la cererea persoanei impozabile de organele
fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a
erorii. Pe perioada cuprinsă între data înregistrării şi data
anulării înregistrării în scopuri de TVA:
a) persoana
impozabilă care a fost înregistrată eronat în scopuri de TVA
acţionează în calitate de persoană înregistrată în scopuri
de TVA, cu excepţia situaţiei în care înregistrarea eronată a
fost generată de organul fiscal, caz în care persoana impozabilă
poate aplica regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
prevăzut la art. 152;
b) dreptul de
deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de beneficiari de la
persoanele impozabile respective se exercită în limitele şi în
condiţiile prevăzute la art. 145 - 147^1.
(9^4) Când se
constată că persoanei impozabile i-a fost anulat din oficiu de
organele fiscale codul de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153, ca urmare
a unei erori, aceasta va fi înregistrată, din oficiu sau la cererea
persoanei impozabile, de organele fiscale competente. Pe perioada cuprinsă
între data anulării şi data înregistrării în scopuri de TVA
persoana respectivă îşi păstrează calitatea de persoană
impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, menţinându-se data
înregistrării în scopuri de TVA anterioară. Dreptul de deducere a TVA
aferente achiziţiilor efectuate pe aceeaşi perioadă de
beneficiari de la persoanele impozabile respective se exercită în limitele
şi în condiţiile prevăzute la art. 145 - 147^1,
considerându-se că achiziţiile au fost efectuate de la o
persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153.
(10) Persoana înregistrată
conform prezentului articol va anunţa în scris organele fiscale competente
cu privire la modificările informaţiilor declarate în cererea de
înregistrare sau furnizate prin altă metodă organului fiscal
competent, în legătură cu înregistrarea sa, sau care apar în
certificatul de înregistrare în termen de 15 zile de la producerea
oricăruia dintre aceste evenimente.
(11) În cazul
încetării desfăşurării de operaţiuni care dau drept de
deducere a taxei sau în cazul încetării activităţii sale
economice, orice persoană înregistrată conform prezentului articol va
anunţa în scris organele fiscale competente în termen de 15 zile de la
producerea oricăruia dintre aceste evenimente în scopul scoaterii din
evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Prin norme
procedurale se stabilesc data de la care
are loc scoaterea din evidenţă şi procedura aplicabilă. Norme metodologice
ART.
153^1 Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează
achiziţii intracomunitare sau pentru servicii
(1) Are
obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform
prezentului articol:
a) persoana
impozabilă care are sediul activităţii economice în România
şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România,
neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze
conform art. 153 şi
care nu sunt deja înregistrate conform lit. b) sau c) sau alin. (2), care
efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România,
înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea
achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul
pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc
achiziţia intracomunitară;
b) persoana
impozabilă care are sediul activităţii economice în România,
neînregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze
conform art. 153 şi
care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau c) sau a alin. (2),
dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care
beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform
echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2),
înainte de prestarea serviciului;
c) persoana
impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii
economice în România, care nu este înregistrată şi nu are
obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi
care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau b) sau a alin. (2),
dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă
stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata
taxei în România conform art. 150 alin. (2),
înaintea primirii serviciilor respective.
(2) Persoana
impozabilă care are sediul activităţii economice în România,
dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se
înregistreze conform art. 153, şi
persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita
să se înregistreze, conform prezentului articol, în cazul în care
realizează achiziţii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6).
(3) Organele
fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului
articol, orice persoană care solicită înregistrarea, conform alin.
(1) sau (2).
(4) Dacă
persoana obligată să se înregistreze în scopuri de TVA, în
condiţiile alin. (1), nu solicită înregistrarea, organele fiscale
competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu.
(5) Persoana
înregistrată în scopuri de TVA conform alin. (1) lit. a) poate solicita
anularea înregistrării sale oricând, după expirarea anului
calendaristic următor celui în care a fost înregistrată, dacă
valoarea achiziţiilor sale intracomunitare nu a depăşit plafonul
de achiziţii în anul în care face solicitarea sau în anul calendaristic
anterior şi dacă nu şi-a exercitat opţiunea conform alin.
(7).
(6) Persoana
înregistrată în scopuri de TVA conform alin. (2) poate solicita anularea
înregistrării oricând după expirarea a 2 ani calendaristici care
urmează anului în care a optat pentru înregistrare, dacă valoarea
achiziţiilor sale intracomunitare nu a depăşit plafonul de
achiziţii în anul în care depune această solicitare sau în anul
calendaristic anterior, dacă nu şi-a exercitat opţiunea conform
alin. (7).
(7) Dacă
după expirarea anului calendaristic prevăzut la alin. (5) sau a celor
2 ani calendaristici prevăzuţi la alin. (6), care urmează celui
în care s-a efectuat înregistrarea, persoana impozabilă efectuează o
achiziţie intracomunitară în baza codului de înregistrare în scopuri
de TVA, obţinut conform prezentului articol, se consideră că
persoana a optat conform art. 126 alin. (6),
cu excepţia cazului în care a depăşit plafonul de achiziţii
intracomunitare.
(8) Persoana
înregistrată conform alin. (1) lit. b) şi c) poate solicita anularea
înregistrării sale oricând după expirarea anului calendaristic în
care a fost înregistrată, cu excepţia situaţiei în care trebuie
să rămână înregistrată conform alin. (5) - (7).
(9) Organele
fiscale competente vor anula înregistrarea unei persoane, conform prezentului
articol, din oficiu sau, după caz, la cerere, în următoarele
situații:
a) persoana respectivă este înregistrată în
scopuri de TVA, conform art. 153; sau
b) persoana respectivă are
dreptul la anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform prezentului
articol, și solicită anularea conform alin. (5), (6) și (8); sau
c) persoana respectivă
își încetează activitatea economică.
(10) Înregistrarea
în scopuri de TVA conform prezentului articol nu conferă persoanei impozabile
calitatea de persoană înregistrată normal în scopuri de TVA, acest
cod fiind utilizat numai pentru achiziţii intracomunitare sau pentru
serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2),
primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate
către persoane impozabile stabilite în alt stat membru.
(11) Prevederile art. 153 alin. (9)
lit. a), b) şi f) se aplică corespunzător şi pentru
persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform prezentului articol.
ART.
154 Prevederi generale referitoare la înregistrare
(1) Codul de
înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 ;şi 153^1, are
prefixul “RO”, conform Standardului internaţional ISO 3166 - alpha 2.
(2) Anularea
înregistrării în scopuri de TVA a unei persoane nu o exonerează de
răspunderea care îi revine, conform prezentului titlu, pentru orice
acţiune anterioară datei anulării şi de obligaţia de a
solicita înregistrarea în condiţiile prezentului titlu.
(3) Prin norme
se stabilesc cazurile în care persoanele nestabilite în România care sunt
obligate la plata TVA în România conform art. 150 alin. (1)
pot fi scutite de înregistrarea în scopuri de TVA în România.
(4) Persoanele
înregistrate:
a) conform art. 153 vor
comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA tuturor
furnizorilor/prestatorilor sau clienţilor;
b) conform art. 153^1 vor
comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA:
1. furnizorului/prestatorului, atunci când au
obligaţia plăţii taxei conform art. 150 alin. (2)
- (6) şi art. 150^1;
2. beneficiarului, persoană impozabilă din alt
stat membru, către care prestează servicii pentru care acesta este
obligat la plata taxei conform echivalentului din alt stat membru al art. 150 alin. (2). Norme metodologice
(1) În
înţelesul prezentului titlu sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport
hârtie ori în format electronic, dacă acestea îndeplinesc condițiile
stabilite în prezentul articol.
(2) Orice
document sau mesaj care modifică şi care se referă în mod
specific şi fără ambiguităţi la factura
iniţială are același regim juridic ca şi o factură.
(3) În
înţelesul prezentului titlu, prin factură
electronică se
înțelege o factură care conține informațiile solicitate în
prezentul articol şi care a fost emisă şi primită în format
electronic.
(4) Fără
să contravină prevederilor alin. (30) - (34) se aplică
următoarele reguli de facturare:
a) pentru livrările de bunuri şi
prestările de servicii pentru care locul livrării, respectiv
prestării se consideră a fi în România, conform prevederilor art. 132 şi
133, facturarea face obiectul prevederilor prezentului articol. Pentru
livrările de bunuri şi prestările de servicii pentru care locul
livrării, respectiv prestării nu se consideră a fi în România,
conform prevederilor art. 132 şi 133, facturarea face
obiectul normelor aplicabile în statele membre în care are loc livrarea de
bunuri/prestarea de servicii;
b) prin excepție de la
prevederile lit. a):
1. pentru livrările de bunuri şi
prestările de servicii efectuate de o persoană impozabilă
stabilită în România în sensul art. 125^1 alin.
(2), facturarea face obiectul prevederilor prezentului articol dacă
furnizorul/prestatorul nu este stabilit în statul membru în care are loc
livrarea bunurilor ori prestarea serviciilor, conform prevederilorart. 132 şi 133, şi persoana
obligată la plata TVA este persoana căreia i se livrează
bunurile sau i se prestează serviciile;
2. pentru livrările de bunuri şi
prestările de servicii pentru care locul livrării, respectiv
prestării se consideră a fi în România, conform art. 132 şi 133, efectuate de un
furnizor/prestator care nu este stabilit în România, dar este stabilit în
Comunitate, conform prevederilor art. 125^1 alin.
(2), iar persoana obligată la plata taxei conform art. 150 este
beneficiarul către care s-au efectuat respectivele
livrări/prestări, facturarea face obiectul normelor aplicabile în
statul membru în care este stabilit furnizorul/prestatorul.
În situaţia în care
beneficiarul este persoana care emite factura în numele şi în contul
furnizorului/prestatorului conform prevederilor alin. (17), se aplică
prevederile lit. a);
c) prin excepție de la prevederile lit. a), pentru
livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate de o
persoană impozabilă stabilită în România în sensul art. 125^1 alin.
(2), facturarea face obiectul prevederilor prezentului articol dacă
livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor nu are loc în Comunitate în
conformitate cu prevederile art. 132 şi133.
(5) Persoana
impozabilă trebuie să emită o factură către fiecare
beneficiar, în următoarele situații:
a) pentru livrările de
bunuri sau prestările de servicii efectuate;
b) pentru fiecare vânzare la distanţă pe care a
efectuat-o, în condițiile art. 132 alin. (2)
şi (3);
c) pentru livrările intracomunitare de bunuri
efectuate în condițiile art. 143 alin. (2)
lit. a) - c);
d) pentru orice avans încasat
în legătură cu una dintre operațiunile menţionate la lit.
a) şi b).
(6) Prin
excepție de la alin. (5) lit. a) şi d), persoana impozabilă nu
are obligaţia emiterii de facturi pentru operațiunile scutite
fără drept de deducere a taxei conform art. 141 alin. (1)
şi (2).
(7) Persoana
înregistrată conform art. 153 trebuie
să autofactureze, în termenul prevăzut la alin. (15), fiecare livrare
de bunuri sau prestare de servicii către sine.
(8) Persoana
impozabilă trebuie să emită o autofactură, în termenul
prevăzut la alin. (14), pentru fiecare transfer efectuat în alt stat
membru, în condițiile prevăzute laart. 128 alin.
(10), şi pentru fiecare operaţiune asimilată unei achiziții
intracomunitare de bunuri efectuate în România în condițiile
prevăzute la art. 130^1 alin.
(2) lit. a).
(9) Prin
excepție de la prevederile alin. (5) lit. a), persoana impozabilă
este scutită de obligaţia emiterii facturii pentru următoarele
operațiuni, cu excepția cazului în care beneficiarul solicită
factura:
a) livrările de bunuri
prin magazinele de comerț cu amănuntul şi prestările de
servicii către populaţie, pentru care este obligatorie emiterea de
bonuri fiscale, conform Ordonanței de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) livrările de bunuri
şi prestările de servicii, altele decât cele menţionate la lit.
a), furnizate către beneficiari persoane neimpozabile, altele decât
persoanele juridice neimpozabile, pentru care este obligatorie emiterea de
documente legal aprobate, fără nominalizarea
cumpărătorului, cum ar fi: transportul persoanelor pe baza biletelor
de călătorie sau abonamentelor, accesul pe bază de bilet la:
spectacole, muzee, cinematografe, evenimente sportive, târguri, expoziții;
c) livrările de bunuri
şi prestările de servicii, altele decât cele menţionate la lit.
a) şi b), furnizate către beneficiari, persoane neimpozabile, altele
decât persoanele juridice neimpozabile, care prin natura lor nu permit furnizorului/prestatorului
identificarea beneficiarului, cum sunt: livrările de bunuri efectuate prin
automatele comerciale, serviciile de parcări auto a căror
contravaloare se încasează prin automate, servicii de reîncărcare
electronică a cartelelor telefonice preplătite. Prin norme se vor
stabili documentele pe care furnizorii/prestatorii trebuie să le
întocmească în vederea determinării corecte a bazei de impozitare
şi a taxei colectate pentru astfel de operațiuni.
(10) Persoana
impozabilă care nu are obligaţia de a emite facturi conform
prezentului articol poate opta pentru emiterea facturii.
(11) Persoana
impozabilă care are obligaţia de a emite facturi conform prezentului
articol, precum şi persoana impozabilă care optează pentru
emiterea facturii potrivit alin. (10) pot emite facturi simplificate în oricare
dintre următoarele situații:
a) atunci când valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este
mai mare de 100 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a
valorii facturii este cursul prevăzut la art. 139^1;
b) în cazul documentelor sau
mesajelor tratate drept factură conform alin. (2).
(12) În urma
consultării Comitetului TVA instituit în temeiul prevederilor art. 398 din
Directiva 112, prin ordin al ministrului finanțelor publice se aprobă
ca persoana impozabilă care are obligaţia de a emite facturi conform
prezentului articol, precum şi persoana impozabilă care optează
pentru emiterea facturii potrivit alin. (10) să înscrie în facturi doar
informațiile prevăzute la alin. (20), în următoarele cazuri,
conform procedurii stabilite prin norme:
a) valoarea facturii, inclusiv TVA, este mai mare de 100
euro, dar mai mică de 400 euro. Cursul de schimb utilizat pentru
determinarea în euro a valorii facturii este cursul prevăzut la art. 139^1; sau
b) în cazul în care practica
administrativă ori comercială din sectorul de activitate implicat sau
condițiile tehnice de emitere a facturilor face/fac ca respectarea tuturor
obligaţiilor menţionate la alin. (19) sau la alin. (22) să fie
extrem de dificilă.
(13) Prevederile
alin. (11) şi (12) nu se aplică în cazul operațiunilor
prevăzute la alin. (5) lit. b) şi c) sau atunci când persoana
impozabilă, care este stabilită în România, efectuează livrarea
de bunuri ori prestarea de servicii pentru care taxa este datorată în alt
stat membru, în care această persoană nu este stabilită, iar
persoana obligată la plata TVA este persoana căreia i-au fost livrate
bunurile sau i-au fost prestate serviciile în acest alt stat membru.
(14) Pentru
livrările intracomunitare de bunuri efectuate în condițiile art. 143 alin. (2),
persoana impozabilă are obligaţia de a emite o factură cel
târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia
naștere faptul generator al taxei.
(15) Pentru
alte operațiuni decât cele prevăzute la alin. (14), persoana
impozabilă are obligaţia de a emite o factură cel târziu
până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia
naștere faptul generator al taxei, cu excepția cazului în care
factura a fost deja emisă. De asemenea, persoana impozabilă trebuie
să emită o factură pentru suma avansurilor încasate în
legătură cu o livrare de bunuri/prestare de servicii cel târziu
până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a încasat
avansurile, cu excepția cazului în care factura a fost deja emisă.
(16) Persoana
impozabilă poate întocmi o factură centralizatoare pentru mai multe
livrări separate de bunuri, prestări separate de servicii, către
același client, în următoarele condiții:
a) să se refere la
operațiuni pentru care a luat naștere faptul generator de taxă
sau pentru care au fost încasate avansuri într-o perioadă ce nu
depăşeşte o lună calendaristică;
b) toate documentele emise la
data livrării de bunuri, prestării de servicii sau încasării de
avansuri să fie obligatoriu anexate la factura centralizatoare.
(17) Pot fi
emise facturi de către beneficiar în numele şi în contul
furnizorului/prestatorului în condițiile stabilite prin norme.
(18) Pot fi
emise facturi de către un terț în numele şi în contul
furnizorului/prestatorului în condițiile stabilite prin norme, cu
excepția situaţiei în care partea terţă este stabilită
într-o ţară cu care nu exista niciun instrument juridic referitor la
asistenţa reciprocă.
(19) Factura
cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații:
a) numărul de ordine, în
baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic;
b) data emiterii facturii;
c) data la care au fost livrate
bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura
în care această dată este anterioară datei emiterii facturii;
d) denumirea/numele, adresa
şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de
identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a
prestat serviciile;
e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu
este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant
fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare
în scopuri de TVA, conform art. 153, ale
reprezentantului fiscal;
f) denumirea/numele şi
adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de
înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al
beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o
persoană juridică neimpozabilă;
g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit
în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum
şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 153 ale
reprezentantului fiscal;
h) denumirea şi cantitatea bunurilor livrate,
denumirea serviciilor prestate, precum şi particularitățile
prevăzute la art. 125^1 alin.
(3) în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace
de transport noi;
i) baza de impozitare a
bunurilor şi serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru
fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, prețul
unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi
alte reduceri de preț, în cazul în care acestea nu sunt incluse în
prețul unitar;
j) indicarea cotei de taxă
aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcție de
cotele taxei;
k) în cazul în care factura
este emisă de beneficiar în numele şi în contul furnizorului,
menţiunea «autofactură»;
l) în cazul în care este
aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispozițiile
aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice altă
menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea
de servicii face obiectul unei scutiri;
m) în cazul în care clientul
este persoană obligată la plata TVA, menţiunea «taxare
inversă»;
n) în cazul în care se
aplică regimul special pentru agențiile de turism, menţiunea
«regimul marjei - agenții de turism»;
o) dacă se aplică
unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă,
obiecte de colecție şi antichităţi, una dintre mențiunile
«regimul marjei - bunuri second-hand», «regimul marjei - opere de artă»
sau «regimul marjei - obiecte de colecție şi antichităţi»,
după caz;
p) în cazul în care
exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau
parțiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii,
menţiunea «TVA la încasare»;
r) o referire la alte facturi
sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori
documente pentru aceeași operațiune.
(20) Facturile
emise în sistem simplificat în condițiile prevăzute la alin. (11)
şi (12) trebuie să conţină cel puţin următoarele
informații:
a) data emiterii;
b) identificarea persoanei
impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
c) identificarea tipului de
bunuri sau servicii furnizate;
d) suma taxei colectate sau
informațiile necesare pentru calcularea acesteia;
e) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept
factură în conformitate cu prevederile alin. (2), o referire
specifică şi clară la factura iniţială şi la
detaliile specifice care se modifică. Norme metodologice
(21) În
situaţia prevăzută la alin. (4) lit. b) pct. 1,
furnizorul/prestatorul stabilit în România poate să omită din factura
informațiile prevăzute la alin. (19) lit. i) şi j) şi
să indice, în schimb, valoarea impozabilă a bunurilor
livrate/serviciilor prestate, referindu-se la cantitatea sau volumul acestora
şi la natura lor. În cazul aplicării prevederilor alin. (4) lit. b)
pct. 2, factura emisă de furnizorul/prestatorul care nu este stabilit în
România poate să nu conţină informațiile prevăzute la
echivalentul din Directiva 112 al alin. (19) lit. i) şi j).
(22) Sumele
indicate pe factură se pot exprima în orice monedă cu condiția
ca valoarea TVA colectată să fie exprimată în lei. În
situaţia în care valoarea taxei colectate este exprimată într-o
altă monedă, aceasta va fi convertită în lei utilizând cursul de
schimb prevăzut la art. 139^1. Norme metodologice
(23) Utilizarea
facturii electronice face obiectul acceptării de către destinatar.
(24) Autenticitatea
originii, integritatea conținutului şi lizibilitatea unei facturi,
indiferent că este pe suport hârtie sau în format electronic, trebuie
garantate de la momentul emiterii până la sfârșitul perioadei de
stocare a facturii. Fiecare persoană impozabilă stabilește modul
de garantare a autenticităţii originii, a integrităţii
conținutului şi a lizibilităţii facturii. Acest lucru poate
fi realizat prin controale de gestiune care stabilesc o pistă fiabilă
de audit între o factură şi o livrare de bunuri sau prestare de
servicii. «Autenticitatea originii» înseamnă asigurarea
identităţii furnizorului sau a emitentului facturii. «Integritatea
conținutului» înseamnă ca nu a fost modificat conținutul impus
în conformitate cu prezentul articol.
(25) În
afară de controalele de gestiune menţionate la alin. (24), alte
exemple de tehnologii care asigură autenticitatea originii şi
integrităţii conținutului facturii electronice sunt:
a) o semnătură
electronică avansată în sensul art. 2 alin. (2) din Directiva
1999/93/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 1999
privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice, bazată pe
un certificat calificat şi creată de un dispozitiv securizat de
creare a semnăturii în sensul art. 2 alin. (6) şi (10) din Directiva
1999/93/CE;
b) un schimb electronic de date (electronic data
interchange - EDI), astfel cum a fost definit la art. 2 din anexa I la
Recomandările Comisiei 1994/820/CE din 19 octombrie 1994 privind aspectele
juridice ale schimbului electronic de date, în cazul în care acordul privind
schimbul prevede utilizarea unor proceduri prin care se garantează
autenticitatea originii şi integritatea datelor. Norme metodologice
(26) În cazul
facturilor emise prin mijloace electronice de furnizori/prestatori care sunt
stabiliți în ţări cu care nu există niciun instrument
juridic privind asistenţa reciprocă având o sferă de aplicare
similară celei prevăzute de Directiva 2010/24/UE a Consiliului
Uniunii Europene din 16 martie 2010 privind asistenţa reciprocă în
materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe şi alte
măsuri şi de Regulamentul (UE) 904/2010 al Consiliului din 7
octombrie 2010 privind cooperarea administrativă şi combaterea
fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată, pentru livrări
de bunuri sau prestări de servicii care au locul în România, asigurarea
autenticităţii originii şi integrităţii
conținutului facturii trebuie realizată exclusiv prin una din
tehnologiile prevăzute la alin. (25).
(27) În
situaţia în care pachete care conțin mai multe facturi emise prin
mijloace electronice sunt transmise sau puse la dispoziția aceluiași
destinatar, informațiile care sunt comune facturilor individuale pot fi
menţionate o singură dată, cu condiția ca acestea să
fie accesibile pentru fiecare factură.
(28) Semnarea
şi ştampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care
trebuie să le conţină factura.
(29) Stocarea
prin mijloace electronice a facturilor reprezintă stocarea datelor prin
echipamente electronice de procesare, inclusiv compresia digitală, şi
de stocare şi utilizând mijloace prin cablu, unde radio, sisteme optice
sau alte mijloace electromagnetice.
(30) Persoana
impozabilă trebuie să asigure stocarea copiilor facturilor pe care
le-a emis sau care au fost emise de client ori de un terț în numele
şi în contul sau, precum şi a tuturor facturilor primite.
(31) Persoana
impozabilă poate decide locul de stocare a facturilor, cu condiţia ca
acestea sau informaţiile stocate conform alin. (30) să fie puse la
dispoziţia autorităţilor competente fără nicio
întârziere ori de câte ori se solicită acest lucru. Cu toate acestea,
locul de stocare a facturilor ales de persoana impozabilă nu poate fi
situat pe teritoriul unei ţări cu care nu există niciun
instrument juridic referitor la asistenţa reciprocă având o
sferă de aplicare similară celei prevăzute de Directiva
2010/24/UE şi de Regulamentul (UE) 904/2010 sau la dreptul menţionat
la alin. (36) de a accesa prin mijloace electronice, de a descărca şi
de a utiliza facturile respective.
(32) Prin
excepție de la prevederile alin. (31), persoana impozabilă care are
sediul activităţii economice în România are obligaţia de a stoca
pe teritoriul României facturile emise şi primite, precum şi
facturile emise de client sau de un terț în numele şi în contul sau,
altele decât cele electronice pentru care persoana impozabilă
garantează accesul on-line organelor fiscale competente şi pentru
care persoana impozabilă poate aplică prevederile alin. (31).
Aceeași obligaţie îi revine şi persoanei impozabile stabilite în
România printr-un sediu fix cel puţin pe perioada existenţei pe
teritoriul României a sediului fix. Norme metodologice
(33) În
situaţia în care locul de stocare prevăzut la alin. (31) nu se
află pe teritoriul României persoanele impozabile stabilite în România în
sensul art. 125^1 alin.
(2) trebuie să comunice organelor fiscale competente locul de stocare a
facturilor sau a informaţiilor stocate conform alin. (30).
(34) (34)
Facturile pot fi stocate pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent
de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziţie. În
cazul stocării electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost
convertite din format hârtie în format electronic, nu este obligatorie
aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în
formă electronică, cu modificările ulterioare.
(35) În scopuri
de control, organele fiscale competente pot solicita traducerea în limba română,
în anumite situații sau pentru anumite persoane impozabile, a facturilor
emise pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii
pentru care locul livrării, respectiv prestării se consideră a
fi în România, conform prevederilor art. 132 şi 133, precum şi a
facturilor primite de persoane impozabile stabilite în România în sensul art. 125^1 alin.
(2). Norme metodologice
(36) În
scopuri de control, în cazul stocării prin mijloace electronice a
facturilor emise sau primite în alt stat, garantând accesul online la date,
persoana impozabilă stabilită în România în sensul art. 125^1 alin.
(2) are obligaţia de a permite organelor fiscale competente din România
accesarea, descărcarea şi utilizarea respectivelor facturi. De
asemenea, persoana impozabilă nestabilită în România care
stochează prin mijloace electronice facturi emise sau primite pentru
livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii impozabile în
România are obligaţia de a permite organelor fiscale din România
accesarea, descărcarea şi utilizarea respectivelor facturi,
indiferent de statul în care se afla locul de stocare pentru care a optat.
(1) Persoana
impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la
plata taxei în condiţiile art. 150 alin. (2)
- (4) şi (6) şi ale art. 150^1, trebuie
să autofactureze operaţiunile respective până cel mai târziu în
a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator
al taxei, în cazul în care persoana respectivă nu se află în posesia
facturii emise de furnizor/prestator.
(2) Persoana
impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la
plata taxei în condiţiile art. 150 alin. (2)
- (4) şi (6), trebuie să autofactureze suma avansurilor plătite
în legătură cu operaţiunile respective cel târziu până în
cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a plătit avansurile,
în cazul în care persoana respectivă nu se află în posesia facturii
emise de furnizor/prestator, cu excepţia situaţiei în care faptul
generator de taxă a intervenit în aceeaşi lună, caz în care sunt
aplicabile prevederile alin. (1).
(3) La
primirea facturii privind operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi
(2), persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă va
înscrie pe factură o referire la autofacturare, iar pe autofactură, o
referire la factură.
(4) În cazul
livrărilor în vederea testării sau pentru verificarea
conformităţii, a stocurilor în regim de consignaţie sau a
stocurilor puse la dispoziţie clientului, la data punerii la
dispoziţie sau a expedierii bunurilor, persoana impozabilă va emite
către destinatarul bunurilor un document care cuprinde următoarele
informaţii:
a) un
număr de ordine secvenţial şi data emiterii documentului;
b) denumirea/numele
şi adresa părţilor;
c) data
punerii la dispoziţie sau a expedierii bunurilor;
d) denumirea
şi cantitatea bunurilor.
(5) În
cazurile prevăzute la alin. (4), persoana impozabilă trebuie să
emită un document către destinatarul bunurilor, în momentul
returnării parţiale sau integrale a bunurilor de către acesta
din urmă. Acest document trebuie să cuprindă informaţiile
prevăzute la alin. (4), cu excepţia datei punerii la dispoziţie
sau a expedierii bunurilor, care este înlocuită de data primirii
bunurilor.
(6) Pentru
operaţiunile menţionate la alin. (4), factura se emite în momentul în
care destinatarul devine proprietarul bunurilor şi cuprinde o referire la
documentele emise conform alin. (4) şi (5).
(7) Documentele
prevăzute la alin. (4) şi (5) nu trebuie emise în situaţia în
care persoana impozabilă efectuează livrări de bunuri în regim
de consignaţie sau livrează bunuri pentru stocuri puse la
dispoziție clientului, din România în alt stat membru care nu aplică
măsuri de simplificare, situaţie în care trebuie să
autofactureze transferul de bunuri, conform art. 155 alin.
(8).)
(8) În cazul
în care persoana impozabilă care pune la dispoziţie bunurile sau le
expediază destinatarului nu este stabilită în România, nu are
obligaţia să emită documentele prevăzute la alin. (4)
şi (5). În acest caz, persoana impozabilă care este destinatarul
bunurilor în România va fi cea care va emite un document care cuprinde
informaţiile prevăzute la alin. (4), cu excepţia datei punerii
la dispoziţie sau expedierii, care este înlocuită de data primirii
bunurilor.
(9) Persoana
impozabilă care primeşte bunurile în România, în cazurile
prevăzute la alin. (8), va emite, de asemenea, un document, în momentul
returnării parţiale sau integrale a bunurilor. Acest document
cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (4), cu excepţia datei
punerii la dispoziţie sau expedierii, care este înlocuită de data la
care bunurile sunt returnate. În plus, se va face o referinţă la
acest document în factura primită, la momentul la care persoana
impozabilă devine proprietara bunurilor sau la momentul la care se
consideră că bunurile i-au fost livrate.
(9^1) În
situaţia bunurilor livrate în regim de consignaţie sau pentru stocuri
puse la dispoziţia clientului, de către o persoană
impozabilă care nu este stabilită în România, persoana
impozabilă care este destinatarul bunurilor în România va emite
documentele prevăzute la alin.(8) şi (9) numai dacă se
aplică măsuri de simplificare.
(10) Transferul
parţial sau integral de active, prevăzut la art. 128 alin. (7)
şi la art. 129 alin.
(7), se va evidenţia într-un document întocmit de părţile
implicate în operaţiune, fiecare parte primind un exemplar al acestuia. Acest
document trebuie să conţină următoarele informaţii:
a) un
număr de ordine secvenţial şi data emiterii documentului;
b) data
transferului;
c) denumirea/numele,
adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzut la art. 153, al
ambelor părţi, după caz;
d) o
descriere exactă a operaţiunii;
e) valoarea
transferului.
ART.
156 Evidenţa operaţiunilor
(1) Persoanele
impozabile stabilite în România trebuie să ţină evidenţe
corecte şi complete ale tuturor operaţiunilor efectuate în
desfăşurarea activităţii lor economice.
(2) Persoanele
obligate la plata taxei pentru orice operaţiune sau care se
identifică drept persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform
prezentului titlu, în scopul desfăşurării oricărei
operaţiuni, trebuie să ţină evidenţe pentru orice
operaţiune reglementată de prezentul titlu.
(3) Persoanele
impozabile şi persoanele juridice neimpozabile trebuie să ţină
evidenţe corecte şi complete ale tuturor achiziţiilor
intracomunitare.
(4) Evidenţele
prevăzute la alin. (1) - (3) trebuie întocmite şi păstrate
astfel încât să cuprindă informaţiile, documentele şi
conturile, inclusiv registrul nontransferurilor şi registrul bunurilor
primite din alt stat membru, în conformitate cu prevederile din norme. Norme metodologice
(5) În cazul
asociaţiilor în participaţiune care nu constituie o persoană
impozabilă, drepturile şi obligaţiile legale privind taxa revin
asociatului care contabilizează veniturile şi cheltuielile, potrivit
contractului încheiat între părţi.
(1) Perioada
fiscală este luna calendaristică.
(2) Prin
excepţie de la prevederile alin. (1), perioada fiscală este
trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului
calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operaţiuni
taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în
România conform art. 132 şi 133, dar care dau drept
de deducere conform art. 145 alin. (2)
lit. b), care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro al cărui
echivalent în lei se calculează conform normelor, cu excepţia
situaţiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului
calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de
bunuri.
(3) Persoana impozabilă care se înregistrează în
cursul anului trebuie să declare, cu ocazia înregistrării conform art. 153, cifra de
afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada
rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă
cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul
prevăzut la alin. (2), recalculat corespunzător numărului de
luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana
impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.
(4) Întreprinderile
mici care se înregistrează în scopuri de TVA, conform art. 153, în
cursul anului, trebuie să declare cu ocazia înregistrării cifra de
afaceri obţinută, recalculată în baza activităţii
corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această
cifră de afaceri recalculată depăşeşte plafonul
prevăzut la alin. (2), în anul respectiv perioada fiscală va fi luna
calendaristică, conform alin. (1). Dacă această cifră de
afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la
alin. (2), persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă
fiscală, cu excepţia situaţiei în care a efectuat în cursul
anului calendaristic respectiv una sau mai multe achiziţii intracomunitare
de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153.
(5) Dacă
cifra de afaceri efectiv obţinută în anul înregistrării,
recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an
calendaristic întreg, depăşeşte plafonul prevăzut la alin.
(2), în anul următor perioada fiscală va fi luna calendaristică,
conform alin. (1). Dacă această cifră de afaceri efectivă
nu depăşeşte plafonul prevăzut la alin. (2), persoana
impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă
fiscală cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă a
efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe
achiziţii intracomunitare de bunuri.
(6) Persoana
impozabilă care, potrivit alin. (2) şi (5), are obligaţia
depunerii deconturilor trimestriale trebuie să depună la organele
fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o
declaraţie de menţiuni în care să înscrie cifra de afaceri din
anul precedent şi o menţiune referitoare la faptul că nu a
efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent. Fac
excepţie de la prevederile prezentului alineat persoanele impozabile care
solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri
de TVA, conform art. 153, în
vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 152.
(6^1) Prin
excepţie de la prevederile alin. (2)—(6), pentru persoana impozabilă
care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală
şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri
taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică
începând cu:
a) prima
lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei
aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în această
primă lună a respectivului trimestru;
b) a treia
lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente
achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a
respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor
constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana
impozabilă va avea obligaţia depunerii unui decont de taxă
conform art. 156^2 alin. (1);
c) prima
lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea
taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a treia
lună a unui trimestru calendaristic.
(6^2) Persoana
impozabilă care potrivit alin. (6^1) este obligată să îşi
schimbe perioada fiscală trebuie să depună o declaraţie de
menţiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea
achiziţiei intracomunitare care generează această
obligaţie, şi va utiliza ca perioadă fiscală luna
calendaristică pentru anul curent şi pentru anul următor.
Dacă în cursul anului următor nu efectuează nicio achiziţie
intracomunitară de bunuri, persoana respectivă va reveni conform
alin. (1) la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală. În
acest sens va trebui să depună declaraţia de menţiuni
prevăzută la alin. (6).
(7) Prin norme
se stabilesc situaţiile şi condiţiile în care se poate folosi o
altă perioadă fiscală decât luna sau trimestrul calendaristic,
cu condiţia ca această perioadă să nu
depăşească un an calendaristic. Norme metodologice
(1) Persoanele
înregistrate conform art. 153 trebuie
să depună la organele fiscale competente, pentru fiecare
perioadă fiscală, un decont de taxă, până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se
încheie perioada fiscală respectivă.
(2) Decontul
de taxă întocmit de persoanele înregistrate conform art. 153 va
cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia naştere dreptul de deducere
în perioada fiscală de raportare şi, după caz, suma taxei pentru
care se exercită dreptul de deducere, în condiţiile prevăzute la art. 147^1 alin. (2),
suma taxei colectate a cărei exigibilitate ia naştere în perioada
fiscală de raportare şi, după caz, suma taxei colectate care nu
a fost înscrisă în decontul perioadei fiscale în care a luat naştere
exigibilitatea taxei, precum şi alte informaţii prevăzute în
modelul stabilit de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Datele
înscrise incorect într-un decont de taxă se pot corecta prin decontul unei
perioade fiscale ulterioare şi se vor înscrie la rândurile de
regularizări.
ART.
156^3 Decontul special de taxă şi alte declaraţii
(1) Decontul
special de taxă se depune la organele fiscale competente de către
persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se
înregistreze conform art. 153, astfel:
a) pentru
achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile, altele decât cele
prevăzute la lit. b) şi c), de către persoanele impozabile
înregistrate conform art. 153^1;
b) pentru
achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi, de către
orice persoană, indiferent dacă este sau nu înregistrată conform art. 153^1;
c) pentru
achiziţii intracomunitare de produse accizabile, de către persoanele
impozabile şi persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt
sau nu înregistrate conform art. 153^1;
d) pentru
operaţiunile şi de către persoanele obligate la plata taxei,
conform art. 150 alin. (2)
- (4) şi (6);
e) pentru
operaţiunile şi de către persoanele obligate la plata taxei
conform art. 150 alin. (5),
cu excepţia situaţiei în care are loc un import de bunuri sau o
achiziţie intracomunitară de bunuri.
(2) Decontul
special de taxă trebuie întocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
şi se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei
în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor menţionate la
alin. (1). Decontul special de taxă trebuie depus numai pentru perioadele
în care ia naştere exigibilitatea taxei. Prin excepţie, persoanele
care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153,
indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 153^1, sunt
obligate să depună decontul special de taxă pentru
achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi, înainte de
înmatricularea acestora în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei
în care ia naştere exigibilitatea taxei aferente respectivei
achiziţii intracomunitare. De asemenea, persoanele care sunt înregistrate
în scopuri de TVA conform art. 153^1 şi
care au obligaţia plăţii taxei pentru achiziţiile
intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1alin.(3),
au obligaţia să depună decontul special de taxă pentru
respectivele achiziţii intracomunitare înainte de înmatricularea
mijloacelor de transport în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii
următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei aferente
achiziţiei intracomunitare.
(3) În
aplicarea alin. (2), organele fiscale competente în administrarea persoanelor
prevăzute la alin. (1) lit. b), respectiv a persoanelor care nu sunt
înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153,
indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1, vor
elibera, în scopul înmatriculării mijlocului de transport nou, un
certificat care să ateste plata taxei, ale cărui model şi
conţinut vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală. În cazul achiziţiilor intracomunitare
de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 125^1 alin.
(3), efectuate de persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153^1, în
vederea înmatriculării, organele fiscale competente vor elibera un
certificat care să ateste plata taxei în România sau din care să
rezulte că nu se datorează taxa în România, în conformitate cu
prevederile legale.
(4) Persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a
căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152 alin.
(2), realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei
de 220.000 de lei, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă
organelor fiscale de care aparţin, până la data de 25 februarie
inclusiv a anului următor, următoarele informaţii:
a) suma
totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii
către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum
şi suma taxei aferente;
b) suma
totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii
către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum
şi suma taxei aferente.
(5) Persoanele
impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a
căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152 alin.
(2), dar excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport
internaţional rutier de persoane, realizată la finele unui an calendaristic,
este inferioară sumei de 220.000 de lei, trebuie să comunice printr-o
notificare scrisă organelor fiscale competente, până la data de 25
februarie inclusiv a anului următor, următoarele informaţii:
a) suma
totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii
către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
b) suma
totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii
către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
c) suma
totală şi taxa aferentă achiziţiilor de la persoane
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
d) suma
totală a achiziţiilor de la persoane care nu sunt înregistrate în
scopuri de TVA, conform art. 153.
(6) Persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care
prestează servicii de transport internaţional, trebuie să
comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale competente,
până la data de 25
februarie inclusiv a anului următor, suma totală a veniturilor
obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier
internaţional de persoane cu locul de plecare din România.
(7) Importatorii
care deţin o autorizaţie unică pentru proceduri vamale
simplificate eliberată de alt stat membru sau care efectuează
importuri de bunuri în România din punct de vedere al TVA pentru care nu au
obligaţia de a depune declaraţii vamale de import trebuie să
depună la organele vamale o declaraţie de import pentru TVA şi
accize la data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 136.
(8) Persoana
impozabilă care este beneficiar al transferului de active prevăzut la art. 128 alin.(7),
care nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 şi
nu se va înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, trebuie să
depună, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în
care a avut loc transferul, o declaraţie privind sumele rezultate ca
urmare a ajustărilor taxei pe valoarea adăugată efectuate conform art. 128 alin.(4), art. 148, 149 sau 161.
(9) După
anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (9)
lit. g), persoanele impozabile depun o declaraţie până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau,
după caz, dreptul de ajustare/corecţie a
ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind
sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii a
ajustărilor/regularizări efectuate în următoarele situaţii:
a) nu au efectuat ajustările de taxă
prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din
evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat
ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161;
b) trebuie să efectueze regularizările
prevăzute la art. 134 alin. (5)
sau să ajusteze baza de impozitare conform prevederilor art. 138, pentru
operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării;
c) trebuie să efectueze
alte ajustări ale taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu
prevederile din norme.
(10) Persoanele
impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat
potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) şi h) trebuie
să depună o declaraţie privind taxa colectată care trebuie
plătită, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de
bunuri/prestări de servicii efectuate şi/sau pentru achiziţii de
bunuri şi/ori servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei,
a căror exigibilitate de taxă intervine în perioada în care persoana
impozabilă nu are un cod valabil de TVA, respectiv:
a) taxa
colectată care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin.
(1^1) şi (1^3) pentru livrări de bunuri/prestări de servicii
efectuate şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/sau servicii
pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, efectuate în perioada în
care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA;
b) taxa
colectată care trebuie plătită pentru livrări de
bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea
înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au aplicat
sistemul TVA la încasare, dar a căror exigibilitate de taxă potrivit art. 134^2 alin. (3)
- (8) intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod
valabil de TVA.
(10^1) Persoanele
impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod
de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9)
lit. g) trebuie să depună o declaraţie privind taxa
colectată care trebuie plătită, până la data de 25 inclusiv
a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru
livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea
înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de
taxă potrivit art. 134^2 alin. (3)
- (8) intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil
de TVA.
(11) Persoana
impozabilă prevăzută la art. 134^2 alin.
(3) lit. a), care optează să aplice sistemul TVA la încasare potrivit
prevederilor art. 134^2 alin.
(3)-(8), trebuie să depună la organele fiscale competente, până
la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că
cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinată potrivit
prevederilor art. 134^2 alin.
(3) lit. a), nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi
că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Se
consideră că persoana impozabilă a optat în mod tacit pentru
continuarea aplicării sistemului TVA la încasare, neavând obligaţia
să depună notificarea, dacă în anul precedent a aplicat sistemul
TVA la încasare şi cifra sa de afaceri nu a depăşit plafonul de
2.250.000 lei. Persoana impozabilă prevăzută la art. 134^2 alin.
(3) lit. b), care optează să aplice sistemul TVA la încasare potrivit
prevederilor art. 134^2 alin.
(3)-(8), trebuie să depună la organele fiscale competente o
notificare din care să rezulte că optează pentru aplicarea
sistemului TVA la încasare din momentul înregistrării sale în scopuri de
TVA conform art. 153.
(11^1) Când
se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată de
organele fiscale, în temeiul alin. (11) sau al art. II din Ordonanţa
Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr.
208/2012, ca urmare a unei erori, în Registrul persoanelor impozabile care
aplică sistemul TVA la încasare, aceasta va fi radiată, din oficiu
sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente din
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare,
începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii. Pe perioada
cuprinsă între data înregistrării şi data radierii în/din
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare:
a) persoana
impozabilă care nu trebuia să aplice sistemul TVA la încasare
aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 134^2 alin.
(1) şi (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor
efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se
exercită în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1).
Persoana impozabilă nu este însă sancţionată în cazul în
care în perioada respectivă aplică sistemul TVA la încasare
prevăzut la art. 134^2 alin.
(3)-(8) şi îşi exercită dreptul de deducere potrivit
prevederilor art. 145 alin.
(1^2);
b) dreptul
de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de beneficiari care nu
aplică sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective nu
se exercită pe măsura plăţii potrivit prevederilor art. 145 alin.
(1^1), indiferent de regimul aplicat de furnizor/prestator în perioada
respectivă.
(12) Persoana
impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care
depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de
2.250.000 lei are obligaţia să depună la organele fiscale
competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei
fiscale în care a depăşit plafonul, o notificare din care să
rezulte cifra de afaceri realizată, determinată potrivit prevederilor art. 134^2 alin.
(3), în vederea schimbării sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 134^2 alin.
(5). În situaţia în care persoana impozabilă care
depăşeşte plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi
radiată din oficiu de organele fiscale competente, începând cu data
înscrisă în decizia de radiere, din Registrul persoanelor impozabile care
aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la alin. (13). În perioada
cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia
de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare şi data radierii din oficiu de
către organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile
care aplică sistemul TVA la încasare:
a) pentru
livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana
impozabilă se aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei,
prevăzute la art. 134^2 alin.
(1) şi (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor
efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se
exercită în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1);
b) dreptul
de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de beneficiari care nu
aplică sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective se
exercită pe măsura plăţii în conformitate cu prevederile art. 145 alin.
(1^1). De la data radierii din oficiu a furnizorului/prestatorului din
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare,
beneficiarul deduce TVA pentru achiziţiile realizate de la acesta în
conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1).
(12^1) Când se
constată că persoana impozabilă a fost radiată de organele
fiscale, ca urmare a unei erori, din Registrul persoanelor impozabile care
aplică sistemul TVA la încasare, aceasta va fi înregistrată, din
oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente,
începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii materiale, în
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Pe
perioada cuprinsă între data radierii şi data înregistrării
din/în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la
încasare:
a) persoana
impozabilă continuă aplicarea sistemului TVA la încasare
prevăzut la art. 134^2 alin. (3)
- (8) şi îşi exercită dreptul de deducere potrivit prevederilor art. 145alin.
(1^2). Persoana impozabilă nu este însă sancţionată în
cazul în care, în perioada respectivă, aplică regulile generale
privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 134^2 alin. (1)
şi (2), şi îşi exercită dreptul de deducere a TVA aferente
achiziţiilor în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1);
b) dreptul de
deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de beneficiari care nu
aplică sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective nu
se exercită pe măsura plăţii potrivit prevederilor art. 145 alin.
(1^1), indiferent de regimul aplicat de furnizor/prestator în perioada
respectivă.
(13) Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală organizează Registrul
persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare conform art. 134^2 alin.
(3)-(8). Registrul este public şi se afişează pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Înscrierea în
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se
face de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor depuse
de persoanele impozabile potrivit alin. (11), până la data de 1 a
perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea
sau, în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul
anului calendaristic, prevăzute la art. 134^2 alin.
(3) lit. b), de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA. Radierea
din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
se face de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor
depuse de persoanele impozabile potrivit alin. (12), până la data de 1 a
perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea
sau din oficiu, în condiţiile prevăzute la alin. (12). În cazul
înregistrării persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile
care aplică sistemul TVA la încasare, în situaţia în care data
publicării în registru este ulterioară datei de la care persoana
impozabilă aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarii îşi
exercită dreptul de deducere în conformitate cu prevederile art. 145alin.
(1^1), începând cu data publicării în registru. Norme
metodologice
ART.
156^4 Declaraţia recapitulativă
(1) Orice
persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 trebuie
să întocmească şi să depună la organele fiscale
competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni
calendaristice, o declaraţie recapitulativă în care
menţionează:
a) livrările
intracomunitare scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 143 alin. (2)
lit. a) şi d), pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în
luna calendaristică respectivă;
b) livrările
de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute
la art. 132^1 alin. (5)
efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară
drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de
taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
c) prestările
de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2)
efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar
stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în
care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat
naştere în luna calendaristică respectivă;
d) achiziţiile
intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a
luat naştere în luna calendaristică respectivă;
e) achiziţiile
de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2),
efectuate de persoane impozabile din România care au obligaţia
plăţii taxei conform art. 150 alin. (2),
pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna
calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în
România, dar stabilite în Comunitate.
(2) Declaraţia
recapitulativă se întocmeşte conform modelului stabilit prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
pentru fiecare lună calendaristică în care ia naştere
exigibilitatea taxei pentru astfel de operaţiuni.
(3) Declaraţia
recapitulativă cuprinde următoarele informaţii:
a) codul de
identificare în scopuri de TVA al persoanei impozabile din România, pe baza
căruia respectiva persoană a efectuat livrări intracomunitare de
bunuri în condiţiile menţionate la art. 143 alin. (2)
lit. a), a prestat servicii în condiţiile stabilite la art. 133 alin. (2),
altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt
impozabile, a efectuat achiziţii intracomunitare taxabile de bunuri din
alt stat membru sau a achiziţionat serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2),
altele decât cele scutite de TVA;
b) codul de
identificare în scopuri de TVA al persoanei care achiziţionează
bunurile sau primeşte serviciile în alt stat membru decât România, pe baza
căruia furnizorul sau prestatorul din România i-a efectuat o livrare
intracomunitară scutită de TVA conform art. 143 alin. (2)
lit. a) sau prestările de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2),
altele decât cele scutite de TVA;
c) codul de
identificare în scopuri de TVA din alt stat membru atribuit
furnizorului/prestatorului care efectuează o livrare
intracomunitară/o prestare de servicii în condiţiile stabilite la art. 133 alin. (2)
sau, după caz, doar codul statului membru din care are loc livrarea
intracomunitară sau prestarea de servicii, în cazul în care
furnizorul/prestatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare
în scopuri de TVA în statul respectiv, pentru persoanele din România care realizează
achiziţii intracomunitare taxabile sau achiziţionează serviciile
prevăzute la art. 133 alin. (2),
altele decât cele scutite de TVA;
d) codul de
identificare în scopuri de TVA din România al persoanei impozabile care
efectuează un transfer în alt stat membru şi pe baza căruia a
efectuat acest transfer, în conformitate cu art. 143
alin. (2) lit. d), precum şi codul de identificare în scopuri de TVA al
persoanei impozabile din statul membru în care s-a încheiat expedierea sau
transportul bunurilor;
e) codul de
identificare în scopuri de TVA din statul membru în care a început expedierea
sau transportul bunurilor al persoanei impozabile care efectuează în
România o achiziţie intracomunitară taxabilă conform art. 130^1 alin. (2)
lit. a) sau, după caz, doar codul statului membru respectiv, în cazul în
care persoana impozabilă nu este identificată în scopuri de TVA în
acel stat membru, precum şi codul de identificare în scopuri de TVA din
România al acestei persoane;
f) pentru
livrările intracomunitare de bunuri scutite de TVA conform art. 143
alin. (2) lit. a) şi pentru prestările de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2),
altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt
impozabile, valoarea totală a livrărilor/prestărilor pe fiecare
client în parte;
g) pentru
livrările intracomunitare de bunuri ce constau în transferuri scutite
conform art. 143
alin. (2) lit. d), valoarea totală a livrărilor, determinată în
conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1)
lit. c), pe fiecare cod de identificare în scopuri de TVA atribuit persoanei
impozabile de statul membru în care s-a încheiat expedierea sau transportul
bunurilor;
h) pentru
achiziţiile intracomunitare taxabile, valoarea totală pe fiecare
furnizor în parte;
i) pentru
achiziţiile intracomunitare asimilate care urmează unui transfer din
alt stat membru, valoarea totală a acestora stabilită în conformitate
cu prevederile art. 137alin. (1)
lit. c), pe fiecare cod de identificare în scopuri de TVA atribuit persoanei
impozabile de statul membru în care a început expedierea sau transportul
bunurilor sau, după caz, pe codul statului membru respectiv, în cazul în
care persoana impozabilă nu este identificată în scopuri de TVA în
acel stat membru;
j) pentru
achiziţiile de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2),
altele decât cele scutite de TVA, valoarea totală a acestora pe fiecare
prestator în parte;
k) valoarea
ajustărilor de TVA efectuate în conformitate cu prevederile art. 138 şi art. 138^1 .
Acestea se declară pentru
luna calendaristică în cursul căreia regularizarea a fost comunicată
clientului.
(4) Declaraţiile
recapitulative se depun numai pentru perioadele în care ia naştere
exigibilitatea taxei pentru operaţiunile menţionate la alin. (1).
(1) Orice
persoană trebuie să achite taxa de plată organelor fiscale
până la data la care are obligaţia depunerii unuia dintre deconturile
sau declaraţiile prevăzute la art. 156^2 şi 156^3.
(2) Prin
excepţie de la prevederile alin. (1), persoana impozabilă
înregistrată conform art. 153 va
evidenţia în decontul prevăzut la art. 156^2, atât ca
taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, în
limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145 - 147^1, taxa
aferentă achiziţiilor intracomunitare, bunurilor şi serviciilor
achiziţionate în beneficiul său, pentru care respectiva persoană
este obligată la plata taxei, în condiţiile art. 150 alin. (2)
- (6).
(3) Taxa
pentru importuri de bunuri, cu excepţia importurilor scutite de taxă,
se plăteşte la organul vamal în conformitate cu reglementările
în vigoare privind plata drepturilor de import. Importatorii care deţin o
autorizaţie unică pentru proceduri vamale simplificate,
eliberată de alt stat membru, sau care efectuează importuri de bunuri
în România din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligaţia de a
depune declaraţii vamale de import trebuie să plătească
taxa pe valoarea adăugată la organul vamal până la data la care
au obligaţia depunerii declaraţiei de import pentru TVA şi
accize.
(4) Prin
excepție de la prevederile alin. (3), până la data de 31 decembrie
2016 inclusiv, nu se face plata efectivă la organele vamale de către
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au
obţinut certificat de amânare de la plată, în condițiile
stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice. De la data de 1
ianuarie 2017, prin excepție de la prevederile alin. (3), nu se face plata
efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153.
(5) Persoanele
impozabile prevăzute la alin. (4) evidenţiază
taxa aferentă bunurilor importate în decontul prevăzut la art. 156^2, atât
ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, în
limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145 - art. 147^1.
(6) În cazul
în care persoana impozabilă nu este stabilită în România şi este
scutită, în condiţiile art. 154 alin.
(3), de la înregistrare, conform art. 153,
organele fiscale competente trebuie să emită o decizie în care
să precizeze modalitatea de plată a taxei pentru livrările de
bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional, pentru care
persoana impozabilă este obligată la plata taxei.
(7) Pentru
importul de bunuri scutit de taxă în condiţiile prevăzute la art. 142 alin.
(1) lit. l), organele vamale pot solicita constituirea de garanţii privind
taxa pe valoarea adăugată. Garanţia privind taxa pe valoarea
adăugată aferentă acestor importuri se constituie şi se
eliberează în conformitate cu condiţiile stabilite prin ordin al
ministrului finanţelor publice. Norme metodologice
ART. 158 Responsabilitatea
plătitorilor şi a organelor fiscale
(1) Orice
persoană obligată la plata taxei poartă răspunderea pentru
calcularea corectă şi plata la termenul legal a taxei către
bugetul de stat şi pentru depunerea la termenul legal a decontului şi
declaraţiilor prevăzute la art. 156^2 - 156^4, la
organul fiscal competent, conform prezentului titlu şi legislaţiei
vamale în vigoare.
(2) Taxa se
administrează de către organele fiscale şi de
autorităţile vamale, pe baza competenţelor lor, aşa cum
sunt prevăzute în prezentul titlu, în norme şi în legislaţia
vamală în vigoare.
ART. 158^1 Baza de date privind
operaţiunile intracomunitare
Ministerul Finanţelor
Publice creează o bază de date electronice care să
conţină informaţii privind operaţiunile
desfăşurate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA,
în vederea realizării schimbului de informaţii în domeniul taxei pe
valoarea adăugată cu statele membre ale Uniunii Europene.
ART. 158^2 Registrul
operatorilor intracomunitari
(1) Începând
cu data de 1 august 2010, se
înfiinţează şi se organizează în cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală Registrul operatorilor
intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele
juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare,
respectiv:
a) livrări
intracomunitare de bunuri care au locul în România potrivit art. 132 alin. (1)
lit. a) şi care sunt scutite de taxă în condiţiile
prevăzute la art. 143 alin. (2)
lit. a) şi d);
b) livrări
ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare
prevăzute la art. 132^1 alin. (5),
efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară
drept livrări intracomunitare cu cod T în România;
c) prestări
de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplică
prevederile art. 133 alin. (2),
efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor
persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele
decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;
d) achiziţii
intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România potrivit prevederilor art. 132^1;
e) achiziţii
intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplică
prevederile art. 133 alin. (2),
efectuate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România, inclusiv
persoane juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 153^1, de
către persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în
Comunitate, şi pentru care beneficiarul are obligaţia
plăţii taxei potrivit art. 150 alin. (2).
(2) La data
solicitării înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 153^1 persoanele
impozabile şi persoanele juridice neimpozabile vor solicita organului
fiscal competent şi înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari
dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe
operaţiuni intracomunitare, de natura celor prevăzute la alin. (1).
(3) Persoanele
înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 153^1 vor
solicita înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari dacă
intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni
intracomunitare de natura celor prevăzute la alin. (1), înainte de
efectuarea respectivelor operaţiuni.
(4) În vederea
înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, persoanele impozabile
şi persoanele juridice neimpozabile trebuie să depună la organul
fiscal competent o cerere de înregistrare însoţită şi de alte
documente doveditoare, stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală. În cazul persoanelor impozabile
este obligatorie prezentarea cazierului judiciar eliberat de autoritatea
competentă din România al asociaţilor, cu excepţia
societăţilor pe acţiuni, şi al administratorilor.
(5) În cazul
persoanelor prevăzute la alin. (2), organul fiscal va analiza și va
dispune aprobarea sau respingerea motivată a cererii de înregistrare în
Registrul operatorilor intracomunitari, odată cu înregistrarea în scopuri
de TVA sau, după caz, odată cu comunicarea deciziei de respingere a
cererii de înregistrare în scopuri de TVA.
(6) În cazul
persoanelor prevăzute la alin. (3), organul fiscal va verifica
îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (8) lit. b) şi va
dispune aprobarea sau respingerea de îndată a cererii.
(7) Aprobarea
sau respingerea cererii de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari
se face prin decizie emisă de organul fiscal competent, care se
comunică solicitantului conform Codului de procedură fiscală.
Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând
cu data comunicării deciziei în condiţiile prevăzute de Codul de
procedură fiscală.
(8) Nu pot fi
înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari:
a) persoanele
impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate
în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1;
b) persoanele
impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva
căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală şi/sau care
are înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu
oricare dintre operaţiunile prevăzute la alin. (1).
(8^1) Persoanele
impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari au obligaţia
ca, în termen de 30 de zile de la data modificării listei
administratorilor să depună la organul fiscal competent cazierul
judiciar al noilor administratori. Persoanele impozabile înscrise în Registrul
operatorilor intracomunitari, cu excepţia societăţilor pe
acţiuni, au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data
modificării listei asociaţilor, să depună la organul fiscal
competent cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5%
din capitalul social al societăţii.
(9) Organul
fiscal competent va radia din Registrul operatorilor intracomunitari persoanele
impozabile care depun o cerere în acest sens.
(10) Organul
fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari:
a) persoanele
impozabile și persoanele juridice neimpozabile al căror cod de
înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale
competente potrivit prevederilor art. 153 alin. (9);
b) persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 care în
anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operațiuni
intracomunitare de natura celor prevăzute la alin. (1);
c) persoanele
înregistrate conform art. 153 sau 153^1 care solicită
anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;
d) persoanele
impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva
căreia s-a pus în mișcare acțiunea penală în
legătură cu oricare dintre operațiunile prevăzute la alin.
(1);
e) persoanele
impozabile care nu respectă obligaţia prevăzută la alin.
(8^1).
(11) Radierea
din Registrul operatorilor intracomunitari se face în baza deciziei emise de
către organul fiscal competent, care se comunică solicitantului
conform Codului de procedură fiscală. Radierea din Registrul
operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării
deciziei în condiţiile prevăzute de Codul de procedură
fiscală.
(12) Persoanele
radiate din Registrul operatorilor intracomunitari conform alin. (9) şi
(10) pot solicita reînscrierea în acest registru după înlăturarea
cauzelor care au determinat radierea, dacă intenţionează să
efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare, de natura celor
prevăzute la alin. (1). Reînscrierea în Registrul operatorilor
intracomunitari se efectuează de către organele fiscale în
condiţiile prevăzute de prezentul articol. De asemenea pot solicita
înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari persoanele
prevăzute la alin. (8) lit. a), dacă la data solicitării sunt
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1, precum
şi persoanele prevăzute la alin. (8) lit. b), după
înlăturarea cauzelor pentru care persoanele respective nu au fost
eligibile pentru înscrierea în registru.
(12^1) Persoanele
impozabile înregistrate în Registrul operatorilor intracomunitari îşi
păstrează această calitate, în cazul modificării tipului de
înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1, cu
actualizarea corespunzătoare a informaţiilor din acest registru.
(13) Organizarea
şi funcţionarea Registrului operatorilor intracomunitari, inclusiv
procedura de înscriere şi de radiere din acest registru, se aprobă
prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
(14) Persoanele
care nu figurează în Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod
valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă acestea
sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1.
(15) În sensul
prezentului articol, prin asociați se înțelege asociații care
dețin minimum 5% din capitalul social al societății.
ART. 159 Corectarea
documentelor
(1) Corectarea
informaţiilor înscrise în facturi sau în alte documente care ţin loc
de factură se efectuează astfel:
a) în cazul
în care documentul nu a fost transmis către beneficiar, acesta se
anulează şi se emite un nou document;
b) în cazul
în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document
care trebuie să cuprindă, pe de o parte, informaţiile din
documentul iniţial, numărul şi data documentului corectat,
valorile cu semnul minus, iar pe de altă parte, informaţiile şi
valorile corecte, fie se emite un nou document conţinând informaţiile
şi valorile corecte şi concomitent se emite un document cu valorile
cu semnul minus în care se înscriu numărul şi data documentului
corectat.
(2) În
situaţiile prevăzute la art. 138 furnizorii
de bunuri şi/sau prestatorii de servicii trebuie să emită
facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de
impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus, dacă
baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise şi
beneficiarului, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 138 lit. d).
(3) Persoanele
impozabile care au fost supuse unui control fiscal și au fost constatate
și stabilite erori în ceea ce privește stabilirea corectă a
taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume în baza actului
administrativ emis de autoritatea fiscală competentă, pot emite
facturi de corecție conform alin. (1) lit. b) către beneficiari. Pe
facturile emise se va face mențiunea că sunt emise după control
și vor fi înscrise într-o rubrică separată în decontul de
taxă. Beneficiarii au drept de deducere a taxei înscrise în aceste facturi
în limitele și în condițiile stabilite la art. 145 - 147^2.
ART.
160 Măsuri de simplificare
(1) Prin
excepţie de la prevederile art. 150 alin. (1),
în cazul operaţiunilor taxabile persoana obligată la plata taxei este
beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2).
Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât
furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri
de TVA conform art. 153.
(2) Operaţiunile
pentru care se aplică taxarea inversă sunt:
a) livrarea
următoarelor categorii de bunuri:
1. livrarea de deșeuri
feroase și neferoase, de rebuturi feroase și neferoase, inclusiv
livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau
topirea acestora;
2. livrarea de reziduuri
și alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase și
neferoase, aliajele acestora, zgură, cenușă și reziduuri
industriale ce conțin metale sau aliajele lor;
3. livrarea de deșeuri de
materiale reciclabile și materiale reciclabile uzate constând în hârtie,
carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă
și sticlă;
4. livrarea materialelor
prevăzute la pct. 1—3 după prelucrarea/transformarea acestora prin
operațiuni de curățare, polizare, selecție, tăiere,
fragmentare, presare sau turnare în lingouri, inclusiv a lingourilor de metale
neferoase pentru obținerea cărora s-au adăugat alte elemente de
aliere;
b) livrarea
de masă lemnoasă şi materiale lemnoase, astfel cum sunt definite
prin Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi
completările ulterioare.
c) livrarea
de cereale și plante tehnice menționate în continuare, care
figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul
(CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura
tarifară și statistică și Tariful vamal comun:
Cod NC |
Produs |
1001 10 00 |
Grâu dur |
1001 90 10 |
Alac (Triticum spelta),
destinat însămânţării |
ex 1001 90 91 |
Grâu comun destinat
însămânţării |
ex 1001 90 99 |
Alt alac (Triticum spelta)
și grâu comun, nedestinate însămânțării |
1002 00 00 |
Secară |
1003 00 |
Orz |
1005 |
Porumb |
1201 00 |
Boabe de soia, chiar
sfărâmate |
1205 |
Semințe de
rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar
sfărâmate |
1206 00 |
Semințe de
floarea-soarelui, chiar sfărâmate |
1212 91 |
Sfeclă de zahăr |
d)
transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum
sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul
Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a
Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă,
precum şi transferul altor unităţi care pot fi utilizate de operatori
în conformitate cu aceeaşi directivă;
e) livrarea
de energie electrică către un comerciant persoană
impozabilă, stabilit în România conform art. 125^1 alin.
(2). Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana
impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce
priveşte cumpărările de energie electrică, o
reprezintă revânzarea acesteia şi al cărei consum propriu de energie
electrică este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie
electrică se înţelege un consum de maximum 1% din energia
electrică cumpărată. Se consideră că are calitatea de
comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie
electrică care deţine licenţa pentru activitatea de operator al
pieţei de energie electrică eliberată de Autoritatea
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru
tranzacţiile pe piaţa pentru ziua următoare şi pe
piaţa intrazilnică. De asemenea se consideră că are
calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de
energie electrică care îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii:
1. deţine o licenţă valabilă de furnizare a
energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul
cumpărător este un comerciant de energie electrică;
2. activitatea sa principală, în ceea ce priveşte
cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea
acesteia şi consumul său propriu din energia electrică
cumpărată este neglijabil. În acest sens, persoana impozabilă
trebuie să depună la organul fiscal competent, până pe data de
10 decembrie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere
din care să rezulte că îndeplineşte această condiţie,
respectiv că în perioada ianuarie - noiembrie a acelui an calendaristic a
avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică
cumpărată, care este valabilă pentru toate achiziţiile de
energie electrică efectuate în anul calendaristic următor. Persoana
impozabilă care obţine licenţa de furnizare a energiei electrice
în perioada 1 - 31 decembrie a unui an calendaristic trebuie să
depună la organul fiscal competent, în perioada 1 - 20 ianuarie a anului
calendaristic următor o declaraţie pe propria răspundere din
care să rezulte că a avut un consum propriu de maximum 1% din energia
electrică cumpărată în perioada din luna decembrie în care a
deţinut licenţa de furnizare, care este valabilă pentru toate
achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic în
care se depune această declaraţie. Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală are obligaţia să afişeze pe site-ul
său lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile
respective cel târziu până pe data de 31 decembrie a fiecărui an,
respectiv până pe data de 31 ianuarie a anului următor în cazul
cumpărătorilor de energie electrică care au obţinut
licenţa de furnizare a energiei electrice între 1 şi 31 decembrie a
fiecărui an. Furnizorul de energie electrică nu aplică taxare
inversă dacă în momentul livrării beneficiarul care avea
obligaţia de a depune la organul fiscal competent declaraţia pe
propria răspundere privind consumul propriu neglijabil de energie
electrică nu figurează în «Lista persoanelor impozabile care au depus
declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei
prevăzute la art. 160 alin.
(2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal». În cazul cumpărătorilor de
energie electrică care au obţinut licenţa de furnizare între 1
şi 31 decembrie a anului anterior, furnizorii pot emite facturi de
corecţie cu semnul minus conform art. 159 alin.
(1) lit. b), în vederea aplicării taxării inverse, respectiv a
regularizării taxei şi restituirii acesteia către beneficiar
pentru livrările efectuate până la data la afişării pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a
cumpărătorului în lista persoanelor impozabile care au depus
declaraţiile pe propria răspundere. Pentru achiziţiile de
energie electrică efectuate în anul în care cumpărătorul
obţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice
eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un
comerciant de energie electrică, cumpărătorul trebuie să
transmită vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere
din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce
priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă
revânzarea acesteia şi consumul său propriu estimat din energia
electrică cumpărată este neglijabil, care este valabilă
până la data de 31 decembrie a anului respectiv;
f) (în
vigoare din 1 septembrie 2013) transferul
de certificate verzi, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. h) din Legea nr.
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Pe
facturile emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii
prevăzute la alin. (2) furnizorii/prestatorii nu vor înscrie taxa
colectată aferentă. Beneficiarii vor determina taxa aferentă,
care se va evidenţia în decontul prevăzut la art. 156^2, atât ca
taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă.
Beneficiarii au drept de deducere a taxei în limitele şi în condiţiile
stabilite la art. 145 - 147^1.
(4) De aplicarea
prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât furnizorii, cât şi
beneficiarii. Prin norme se stabilesc responsabilităţile
părţilor implicate în situaţia în care nu s-a aplicat taxare
inversă.
(5) Prevederile
prezentului articol se aplică numai pentru livrările de
bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării.
(6) Prevederile
alin. (2) lit. c), e) şi f) se aplică până la data de 31
decembrie 2018 inclusiv. (în vigoare din 1 septembrie 2013)
ART.
161 Dispoziţii tranzitorii
(1) În
aplicarea alin. (2) - (14):
a) un bun imobil sau o parte a acestuia este
considerat/considerată ca fiind construit/construită înainte de data
aderării, dacă acel bun imobil sau o parte a acestuia a fost
utilizat/utilizată prima dată înainte de data aderării;
b) un bun imobil sau o parte a acestuia este
considerat/considerată achiziţionat/achiziţionată înainte
de data aderării, dacă formalităţile legale pentru
transferul titlului de proprietate de la vânzător la cumpărător
s-au îndeplinit înainte de data aderării;
c) transformarea
sau modernizarea unui bun imobil sau unei părţi a acestuia se
consideră efectuată până la data aderării dacă,
după transformare sau modernizare, bunul imobil sau partea acestuia a fost
utilizat/utilizată prima dată înainte de data aderării;
d) transformarea
sau modernizarea unui bun imobil sau unei părţi a acestuia se
consideră efectuată după data aderării dacă, după
transformare sau modernizare, bunul imobil sau partea acestuia a fost
utilizat/utilizată prima dată după data aderării;
e) prevederile
alin. (4), (6), (10) şi (12) se aplică numai pentru lucrările de
modernizare sau transformare începute înainte de data aderării, care au
fost finalizate după data aderării, care nu depăşesc 20%
din valoarea bunului imobil sau a părţii acestuia, exclusiv valoarea
terenului, după transformare sau modernizare
(2) Persoana
impozabilă care a avut dreptul la deducerea integrală sau
parţială a taxei şi care, la sau după data aderării,
nu optează pentru taxare sau anulează opţiunea de taxare a
oricăreia dintre operaţiunile prevăzute la art. 141 alin. (2)
lit. e), pentru un bun imobil sau o parte din acesta, construit,
achiziţionat, transformat sau modernizat înainte de data aderării,
prin derogare de la prevederile art. 149, va
ajusta taxa, conform normelor.
(3) Persoana
impozabilă care nu a avut dreptul la deducerea integrală sau
parţială a taxei aferente pentru un bun imobil sau o parte din
acesta, construit, achiziţionat, transformat sau modernizat înainte de
data aderării, optează pentru taxarea oricăreia dintre
operaţiunile prevăzute la art. 141 alin. (2)
lit. e), la sau după data aderării, prin derogare de la prevederile art. 149, va
ajusta taxa deductibilă aferentă, conform normelor.
(4) În
situaţia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit,
achiziţionat, transformat sau modernizat înainte de data aderării,
este transformat sau modernizat după data aderării, iar valoarea
fiecărei transformări sau modernizări efectuate după data
aderării nu depăşeşte 20% din valoarea bunului imobil sau a
părţii acestuia, exclusiv valoarea terenului, după transformare
sau modernizare, persoana impozabilă, care a avut dreptul la deducerea
integrală sau parţială a taxei aferente, care nu optează
pentru taxarea operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2)
lit. e) sau anulează opţiunea de taxare, la sau după data
aderării, prin derogare de la prevederile art. 149, va
ajusta taxa, conform normelor.
(5) În
situaţia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit,
achiziţionat, transformat sau modernizat înainte de data aderării,
este transformat sau modernizat după data aderării, iar valoarea
fiecărei transformări sau modernizări efectuate după data
aderării depăşeşte 20% din valoarea bunului imobil sau a
părţii acestuia, exclusiv valoarea terenului, după transformare
sau modernizare, persoana impozabilă, care a avut dreptul la deducerea
integrală sau parţială a taxei aferente, nu optează pentru
taxarea operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2)
lit. e) sau anulează opţiunea de taxare, la sau după data
aderării, va ajusta taxa deductibilă aferentă, conform
prevederilorart. 149.
(6) În
situaţia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit,
achiziţionat, transformat sau modernizat înainte de data aderării,
este transformat sau modernizat după data aderării, iar valoarea
fiecărei transformări sau modernizări efectuate după data
aderării nu depăşeşte 20% din valoarea bunului imobil sau a
părţii acestuia, exclusiv valoarea terenului, după transformare
sau modernizare, persoana impozabilă, care nu a avut dreptul la deducerea
integrală sau parţială a taxei aferente, optează pentru
taxarea operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2)
lit. e), la sau după data aderării, prin derogare de la prevederile art. 149, va
ajusta taxa deductibilă aferentă, conform normelor.
(7) În
situaţia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit,
achiziţionat, transformat sau modernizat înainte de data aderării,
este transformat sau modernizat după data aderării, iar valoarea
fiecărei transformări sau modernizări efectuate după data
aderării depăşeşte 20% din valoarea bunului imobil sau a
părţii acestuia, exclusiv valoarea terenului, după transformare
sau modernizare, persoana impozabilă, care nu a avut dreptul la deducerea
integrală sau parţială a taxei aferente, optează pentru
taxarea operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2)
lit. e), la sau după data aderării, va ajusta taxa, conform
prevederilor art. 149.
(8) Persoana
impozabilă care a avut dreptul la deducerea integrală sau
parţială a taxei aferente unei construcţii sau unei
părţi din aceasta, terenului pe care este situată sau
oricărui alt teren care nu este construibil, construite, achiziţionate,
transformate sau modernizate înainte de data aderării, şi care, la
sau după data aderării, nu optează pentru taxarea
operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2)
lit. f), va ajusta taxa deductibilă aferentă, în condiţiile
prevăzute la art. 149, dar
perioada de ajustare este limitată la 5 ani.
(9) Persoana
impozabilă care nu a avut dreptul la deducerea integrală sau
parţială a taxei aferente unei construcţii sau unei
părţi din aceasta, terenului pe care este situată sau
oricărui alt teren care nu este construibil, construite,
achiziţionate, transformate sau modernizate înainte de data aderării,
şi care optează la sau după data aderării, pentru taxarea
operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2)
lit. f), va ajusta taxa deductibilă aferentă conform art. 149, dar
perioada de ajustare este limitată la 5 ani.
(10) În
situaţia în care o construcţie sau o parte din aceasta, terenul pe
care este situată sau orice alt teren care nu este construibil,
construite, achiziţionate, transformate sau modernizate înainte de data
aderării, sunt transformate sau modernizate după data aderării,
iar valoarea fiecărei transformări sau modernizări efectuate
după data aderării nu depăşeşte 20% din valoarea
construcţiei, exclusiv valoarea terenului, după transformare sau
modernizare, prin derogare de la prevederile art. 149, persoana
impozabilă, care a avut dreptul la deducerea integrală sau
parţială a taxei aferente, nu optează pentru taxarea
operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2)
lit. f), la sau după data aderării, va ajusta taxa dedusă
înainte şi după data aderării, conform art. 149, dar
perioada de ajustare este limitată la 5 ani.
(11) În
situaţia în care o construcţie sau o parte din aceasta, terenul pe
care este situată sau orice alt teren care nu este construibil,
construite, achiziţionate, transformate sau modernizate înainte de data
aderării, sunt transformate sau modernizate după data aderării,
iar valoarea fiecărei transformări sau modernizări efectuate
după data aderării depăşeşte 20% din valoarea construcţiei,
exclusiv valoarea terenului, după transformare sau modernizare, persoana
impozabilă, care a avut dreptul la deducerea integrală sau
parţială a taxei aferente, nu optează pentru taxarea
operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2)
lit. f), la sau după data aderării, va ajusta taxa dedusă
înainte şi după data aderării, conform art. 149.
(12) În
situaţia în care o construcţie sau o parte din aceasta, terenul pe
care este situată sau orice alt teren care nu este construibil,
construite, transformate sau modernizate înainte de data aderării, sunt
transformate sau modernizate după data aderării, iar valoarea
fiecărei transformări sau modernizări efectuate după data
aderării nu depăşeşte 20% din valoarea construcţiei,
exclusiv valoarea terenului, după transformare sau modernizare, persoana
impozabilă, care nu a avut dreptul la deducerea integrală sau
parţială a taxei aferente, optează pentru taxarea
operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2)
lit. f), la sau după data aderării, va ajusta taxa nededusă
înainte şi după data aderării, conform art. 149, dar
perioada de ajustare este limitată la 5 ani.
(13) În
situaţia în care o construcţie sau o parte din aceasta, terenul pe
care este situată sau orice alt teren care nu este construibil,
construite, achiziţionate, transformate sau modernizate înainte de data
aderării, sunt transformate sau modernizate după data aderării,
iar valoarea fiecărei transformări sau modernizări efectuate
după data aderării depăşeşte 20% din valoarea
construcţiei, exclusiv valoarea terenului, după transformare sau
modernizare, prin derogare de la prevederile art. 149, persoana
impozabilă, care nu a avut dreptul la deducerea integrală sau
parţială a taxei aferente, optează pentru taxarea
operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2)
lit. f) la sau după data aderării, va ajusta taxa nededusă
înainte şi după data aderării, conform art. 149.
(14) Prevederile
alin. (8) - (13) nu sunt aplicabile în cazul livrării unei
construcţii noi sau a unei părţi din aceasta, astfel cum este
definită la art. 141 alin. (2)
lit. f).
(15) În cazul
contractelor de vânzare de bunuri cu plata în rate, încheiate valabil, anterior
datei de 31 decembrie 2006 inclusiv, care se derulează şi după
data aderării, exigibilitatea taxei aferente ratelor scadente după
data aderării intervine la fiecare dintre datele specificate în contract
pentru plata ratelor. În cazul contractelor de leasing încheiate valabil,
anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv, şi care se derulează
şi după data aderării, dobânzile aferente ratelor scadente
după data aderării nu se cuprind în baza de impozitare a taxei.
(16) În cazul
bunurilor mobile corporale introduse în ţară înainte de data aderării
de societăţile de leasing, persoane juridice române, în baza unor
contracte de leasing încheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice
române, şi care au fost plasate în regimul vamal de import, cu exceptarea
de la plata sumelor aferente tuturor drepturilor de import, inclusiv a taxei pe
valoarea adăugată, dacă sunt achiziţionate după data
aderării de către utilizatori, se vor aplica reglementările în
vigoare la data intrării în vigoare a contractului.
(17) Obiectivele
de investiţii finalizate printr-un bun de capital, al căror an
următor celui de punere în funcţiune este anul aderării României
la Uniunea Europeană, se supun regimului de ajustare a taxei deductibile
prevăzut la art. 149.
(18) Certificatele
de scutire de taxă eliberate până la data aderării pentru
livrări de bunuri şi prestări de servicii finanţate din
ajutoare sau împrumuturi nerambursabile, acordate de guverne străine, de
organisme internaţionale şi de organizaţii nonprofit şi de
caritate din străinătate şi din ţară sau de persoane
fizice, îşi păstrează valabilitatea pe perioada derulării
obiectivelor. Nu sunt admise suplimentări ale certificatelor de scutire
după data de 1 ianuarie
2007.
(19) În cazul
contractelor ferme, încheiate până la data de 31
decembrie 2006 inclusiv, se aplică prevederile legale în vigoare la data
intrării în vigoare a contractelor, pentru următoarele
operaţiuni:
a) activităţile
de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru realizarea programelor,
subprogramelor şi proiectelor, precum şi a acţiunilor cuprinse
în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, în
programele-nucleu şi în planurile sectoriale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările ulterioare, precum şi activităţile de
cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate în parteneriat
internaţional, regional şi bilateral;
b) lucrările
de construcţii, amenajări, reparaţii şi întreţinere la
monumentele care comemorează combatanţi, eroi, victime ale
războiului şi ale Revoluţiei din decembrie 1989.
(20) Actelor
adiţionale la contractele prevăzute la alin. (19), încheiate
după data de 1 ianuarie
2007 inclusiv, le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare după data
aderării.
(21) Pentru
garanţiile de bună execuţie reţinute din contravaloarea
lucrărilor de construcţii-montaj, evidenţiate ca atare în
facturi fiscale până la data de 31
decembrie 2006 inclusiv, se aplică prevederile legale în vigoare la data
constituirii garanţiilor respective, în ceea ce priveşte
exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată.
(22) Pentru
lucrările imobiliare care se finalizează într-un bun imobil, pentru
care antreprenorii generali au optat, înainte de data
de 1 ianuarie 2007, ca plata taxei să se efectueze la
data livrării bunului imobil, se aplică prevederile legale în vigoare
la data la care şi-au exprimat această opţiune.
(23) Asocierile
în participaţiune dintre persoane impozabile române şi persoane
impozabile stabilite în străinătate sau exclusiv din persoane
impozabile stabilite în străinătate, înregistrate ca plătitori
de taxă pe valoarea adăugată, până la data
de 31 decembrie 2006 inclusiv, conform legislaţiei în
vigoare la data constituirii, se consideră persoane impozabile distincte
şi rămân înregistrate în scopuri de TVA, până la data
finalizării contractelor pentru care au fost constituite.
(24) Operaţiunile
efectuate de la data aderării în baza unor contracte în derulare la
această dată vor fi supuse prevederilor prezentului titlu, cu
excepţiile prevăzute de prezentul articol şi de art. 161^1.
ART. 161^1 Operaţiuni
efectuate înainte şi de la data aderării
(1) Prevederile
în vigoare, la momentul în care bunurile au fost plasate în unul dintre
regimurile suspensive prevăzute la art. 144 alin.
(1) lit. a) pct. 1 - 7 sau într-un regim similar în Bulgaria, se vor aplica în
continuare de la data aderării, până la ieşirea bunurilor din
aceste regimuri, atunci când respectivele bunuri, originare din Bulgaria sau
din spaţiul comunitar, aşa cum era acesta înaintea datei
aderării:
a) au intrat
în România înaintea datei aderării; şi
b) au fost
plasate într-un astfel de regim la intrarea în România; şi
c) nu au fost
scoase din respectivul regim înaintea datei aderării.
(2) Apariţia
oricăruia dintre evenimentele de mai jos la sau după data
aderării se va considera ca import în România:
a) ieşirea
bunurilor în România din regimul de admitere temporară în care au fost
plasate înaintea datei aderării în condiţiile menţionate la alin.
(1), chiar dacă nu au fost respectate prevederile legale;
b) scoaterea
bunurilor în România din regimurile vamale suspensive în care au fost plasate
înaintea datei aderării, în condiţiile prevăzute la alin. (1),
chiar dacă nu au fost respectate prevederile legale;
c) încheierea
în România a unei proceduri interne de tranzit iniţiate în România
înaintea datei aderării, în scopul livrării de bunuri cu plata în
România înaintea datei aderării, de către o persoană
impozabilă care acţionează ca atare. Livrarea de bunuri prin
poştă va fi considerată în acest scop procedură
internă de tranzit;
d) încheierea
în România a unei proceduri de tranzit extern iniţiate înaintea datei
aderării;
e) orice
neregulă sau încălcare a legii, săvârşită în România
în timpul unei proceduri interne de tranzit iniţiate în condiţiile
prevăzute la lit. c) sau în timpul unei proceduri de tranzit extern
prevăzute la lit. d);
f) utilizarea
în România, de la data aderării, de către orice persoană, a
bunurilor livrate acesteia înaintea datei aderării, din Bulgaria sau din
teritoriul comunitar, aşa cum era acesta înaintea datei aderării,
dacă:
1. livrarea bunurilor a fost scutită sau era
probabil că va fi scutită, în condiţiile art. 143 alin. (1)
lit. a) şi b); şi
2. bunurile nu au fost
importate înaintea datei aderării, în Bulgaria sau în spaţiul
comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderării.
(3) Când are
loc un import de bunuri în oricare dintre situaţiile menţionate la
alin. (2), nu există niciun fapt generator de taxă dacă:
a) bunurile
sunt expediate sau transportate în afara teritoriului comunitar, astfel cum
este acesta de la data aderării; sau
b) bunurile
importate, în sensul alin. (2) lit. a), nu reprezintă mijloace de
transport şi sunt reexpediate sau transportate către statul membru
din care au fost exportate şi către persoana care le-a exportat; sau
c) bunurile
importate, în sensul alin. (2) lit. a), reprezintă mijloacele de transport
care au fost achiziţionate sau importate înaintea datei aderării, în
condiţiile generale de impozitare din România, Republica Bulgaria sau alt
stat membru din teritoriul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei
aderării, şi/sau care nu au beneficiat de scutire de la plata taxei
ori de rambursarea acesteia ca urmare a exportului. Această condiţie
se consideră îndeplinită atunci când data primei utilizări a
respectivelor mijloace de transport este anterioară datei de 1 ianuarie
1999 şi suma taxei datorate la import este nesemnificativă, conform
prevederilor din norme. Norme metodologice
ART. 161^2 Directive transpuse
Prezentul titlu transpune
Directiva 112, Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 de
stabilire a domeniului de aplicare a articolului 14 alineatul (1) litera d) din
Directiva 77/388/CEE privind scutirea de la taxa pe valoarea adăugată
a anumitor importuri finale de bunuri, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu
modificările şi completările ulterioare, Directiva 2007/74/CE a
Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxă pe valoarea
adăugată şi de accize pentru bunurile importate de către
persoanele care călătoresc din ţări terţe,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 346 din 29
decembrie 2007, Directiva 2006/79/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind
scutirea de impozit la import pentru loturile mici de bunuri cu caracter
necomercial din ţările terţe, publicată în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 2006, Directiva 86/560/CEE - a
treisprezecea directivă a Consiliului Comunităţilor Europene din
17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre
referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - Sisteme de restituire a taxei
pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe
teritoriul Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 326 din 21 noiembrie 1986,
Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor
detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată,
prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile
stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 44 din 20 februarie 2008.
(1) Nivelul
accizelor armonizate este cel prevăzut în anexa nr. 1 care face
parte integrantă din prezentul titlu şi se aplică începând cu 1
ianuarie 2015, cu excepţia nivelului accizelor pentru ţigarete care
se aplică de la data de 1 aprilie 2015. Pentru anii următori, nivelul
accizelor armonizate aplicabil începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui
an, respectiv 1 aprilie a fiecărui an pentru ţigarete, este nivelul
actualizat calculat conform alin. (1^1).
(1^1) Nivelul
accizelor armonizate prevăzut în anexa nr. 1 se
actualizează anual cu creşterea preţurilor de consum, din
ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de
aplicare, faţă de perioada octombrie 2013 - septembrie 2014,
comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică
până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publică
pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu pe
data de 20 octombrie a fiecărui an.
(1^2) După
actualizarea prevăzută la alin. (1^1) nivelul accizelor armonizate
exprimate în lei, înscris în anexa nr. 1, se
rotunjeşte la nivel de două zecimale, prin reducere, atunci când a
treia zecimală este mai mică decât 5 şi prin majorare atunci
când a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5.
(2) Nivelul
accizelor prevăzut la nr. crt. 5 - 9 din anexa nr. 1 cuprinde
şi contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de
sănătate prevăzute la titlul
XI din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii. Sumele aferente acestei
contribuţii se virează în contul Ministerului
Sănătăţii Publice.
(3) Pentru
produsele energetice pentru care nivelul accizelor este stabilit la 1.000
litri, volumul va fi măsurat la o temperatură de 15 grade C.
(4) Pentru
motorina destinată utilizării în agricultură se aplică o
acciză redusă.
(5) Nivelul
şi condiţiile privind aplicarea accizei reduse se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.
(6) Este
supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea
cu 189,52 lei/1.000 litri, respectiv cu 224,30 lei/tonă, a nivelului
standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1,
motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele
scopuri:
a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru
alte persoane, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate
exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută
maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu
excepţia transportului public local de persoane, cu un autovehicul din
categoria M2 ori M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru
omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a
sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate
vehiculelor respective.
(7) Reducerea
nivelului accizelor prevăzută la alin. (6) se realizează prin
restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al
accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la alin. (6)
către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană.
Condiţiile, procedura şi termenele de restituire se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului.
(8) Nivelul
accizelor diferenţiat prevăzut la alin. (6) se actualizează
anual cu creşterea preţurilor de consum conform regulilor
prevăzute la alin. (1^1) şi (1^2).
ART.
177 Calculul accizei pentru ţigarete
(1) Pentru
ţigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza
specifică şi acciza ad
valorem.
(2) Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea
procentului legal de 14% asupra preţului de vânzare cu amănuntul al
ţigaretelor eliberate pentru consum.
(3) Acciza
specifică exprimată în lei/1.000 de ţigarete se determină
anual, pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a
procentului legal aferent accizei ad valorem şi a accizei totale al
cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1. Această acciză
specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice
care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel
puţin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a nivelului accizei
totale.
(3^1) Nivelul
accizelor pentru ţigarete se actualizează anual, începând cu data de
1 aprilie, conform regulilor prevăzute la art. 176 alin. (1^1) şi
(1^2).
(4) Acciza
datorată determinată potrivit alin. (1) nu poate fi mai mică
decât nivelul accizei minime exprimate în lei/1.000 de ţigarete care este
de 97% din nivelul accizei totale prevăzut în anexa nr. 1.
(5) Preţul
mediu ponderat de vânzare cu amănuntul se calculează în funcţie
de valoarea totală a tuturor ţigaretelor eliberate pentru consum, pe
baza preţului de vânzare cu amănuntul incluzând toate taxele,
împărţit la cantitatea totală de ţigarete eliberate pentru
consum. Acest preţ mediu ponderat se stabileşte până la 1 martie
în fiecare an, pe baza datelor privind cantităţile totale de
ţigarete eliberate pentru consum în cursul anului calendaristic precedent
şi va fi publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice în
termen de 30 de zile de la data stabilirii.
(6) Preţul
de vânzare cu amănuntul pentru orice marcă de ţigarete se stabileşte
şi se declară de către persoana care eliberează pentru
consum ţigaretele în România sau care importă ţigaretele şi
este adus la cunoştinţa publică în conformitate cu
cerinţele prevăzute de normele metodologice.
(7) Este
interzisă vânzarea, de către orice persoană, a ţigaretelor
pentru care nu s-au stabilit şi declarat preţuri de vânzare cu
amănuntul.
(8) Este
interzisă vânzarea de ţigarete, de către orice persoană, la
un preţ ce depăşeşte preţul de vânzare cu
amănuntul declarat.
(9) Este interzisă vânzarea de ţigarete, de
către orice persoană, către persoane fizice, la un preţ mai
mic decât preţul de vânzare cu amănuntul declarat.
Accizele armonizate, denumite
în continuare accize, sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra
consumului următoarelor produse:
a) alcool şi băuturi alcoolice;
b) tutun prelucrat;
c) produse energetice şi electricitate.
În înţelesul prezentului
capitol, se vor folosi următoarele definiţii:
1. produsele
accizabile sunt produsele
prevăzute la art. 206^2, supuse
reglementărilor privind accizele potrivit prezentului capitol;
2. producţia
de produse accizabile reprezintă
orice operaţiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau
transformate sub orice formă;
3. antrepozitarul
autorizat este persoana
fizică sau juridică autorizată de autoritatea competentă,
în cadrul activităţii sale, să producă, să transforme,
să deţină, să primească sau să expedieze produse
accizabile în regim suspensiv de accize într-un antrepozit fiscal;
4. antrepozitul
fiscal este locul în care
produsele accizabile sunt produse, transformate, deţinute, primite sau
expediate în regim suspensiv de accize de către un antrepozitar autorizat
în cadrul activităţii sale, în condiţiile prevăzute de
prezentul capitol şi de normele metodologice;
5. Tratat înseamnă Tratatul de instituire a
Comunităţii Europene;
6. stat
membru şi teritoriul unui stat membru înseamnă teritoriul fiecărui
stat membru al Comunităţii căruia i se aplică conformitate
cu art. 299 din Tratat, cu excepţia teritoriilor terţe;
7. Comunitate
şi teritoriul Comunităţii înseamnă
teritoriile statelor membre, astfel cum sunt definite la pct. 6;
8. teritorii
terţe înseamnă teritoriile prevăzute la art. 206^4 alin. (1)
şi (2);
9. ţară
terţă înseamnă
orice stat sau teritoriu căruia nu i se aplică Tratatul;
10. procedură
vamală suspensivă sau regim vamal suspensiv înseamnă oricare dintre
procedurile speciale prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al
Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, al
căror obiect îl constituie mărfurile necomunitare în momentul
intrării pe teritoriul vamal al Comunităţii, depozitarea
temporară, zonele libere sau antrepozitele libere, precum şi oricare
dintre procedurile prevăzute la art. 84 alin. (1) lit. a) din acest
regulament;
11. regim
suspensiv de accize înseamnă
un regim fiscal aplicat producerii, transformării, deţinerii sau
deplasării de produse accizabile care nu fac obiectul unei proceduri ori
al unui regim vamal suspensiv, accizele fiind suspendate;
12. import
de produse accizabile înseamnă
intrarea pe teritoriul Comunităţii de produse accizabile, cu
excepţia cazului în care produsele, la intrarea lor pe teritoriul
Comunităţii, sunt plasate sub un regim sau sub o procedură
vamală suspensivă, precum şi ieşirea lor dintr-un regim ori
o procedură vamală suspensivă;
13. destinatar
înregistrat înseamnă
persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea
competentă, în cadrul activităţii sale şi în
condiţiile prevăzute în normele metodologice, să primească
produse accizabile care se deplasează în regim suspensiv de accize
dintr-un alt stat membru;
14. expeditor
înregistrat înseamnă
persoana fizică sau juridică care importă produse accizabile
şi este autorizată de autoritatea competentă, în cadrul
activităţii sale şi în condiţiile prevăzute în normele
metodologice, exclusiv să expedieze produsele accizabile care se
deplasează în regim suspensiv de accize în urma punerii în liberă circulaţie
a acestora în conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92;
15. codul
NC reprezintă
poziţia tarifară, subpoziţia tarifară sau codul tarifar,
aşa cum este prevăzută/prevăzut în Regulamentul CE nr.
2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară
şi statistică şi Tariful Vamal Comun, în vigoare de la 19
octombrie 1992, iar în cazul produselor energetice, în vigoare de la 1 ianuarie
2002. Ori de câte ori intervin modificări în nomenclatura combinată a
Tarifului vamal comun, corespondenţa dintre codurile NC prevăzute în
prezentul capitol şi noile coduri NC se va realiza potrivit prevederilor
din normele metodologice;
16. supraveghere
fiscală reprezintă
orice acţiune sau procedură de intervenţie a
autorităţii competente pentru prevenirea, combaterea şi
sancţionarea fraudei fiscale.
ART.
206^4 Alte teritorii de aplicare
(1) Sunt considerate teritorii terţe următoarele
teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Comunităţii:
a) insulele Canare;
b) teritoriile franceze menţionate la art. 349 şi
355 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
c) insulele Aland;
d) insulele Anglo-Normande (Channel Islands).
(2) Sunt considerate teritorii terţe şi teritoriile
care intră sub incidenţa art. 299 alin. (4) din Tratat, precum
şi următoarele teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al
Comunităţii:
a) insula Helgoland;
b) teritoriul Busingen;
c) Ceuta;
d) Melilla;
e) Livigno;
f) Campione d'Italia;
g) apele italiene ale lacului Lugano.
(3) Operaţiunile cu produse accizabile efectuate
provenind din sau având ca destinaţie:
a) Principatul Monaco sunt tratate ca deplasări dinspre
sau către Franţa;
b) San Marino sunt tratate ca deplasări dinspre sau
către Italia;
c) zonele Akrotiri şi Dhekelia aflate sub suveranitatea
Regatului Unit sunt tratate ca deplasări dinspre sau către Cipru;
d) insula Man sunt tratate ca deplasări dinspre sau
către Regatul Unit;
e) Jungholz şi Mittelberg (Kleines Walsertal) sunt
tratate ca deplasări dinspre sau către Germania.
(4) Formalităţile stabilite prin dispoziţiile
vamale comunitare cu privire la intrarea produselor pe teritoriul vamal al
Comunităţii se aplică mutatis mutandis intrării pe
teritoriul Comunităţii a produselor accizabile care provin din unul
dintre teritoriile menţionate la alin. (1).
(5) Formalităţile stabilite prin dispoziţiile
vamale comunitare cu privire la ieşirea produselor din teritoriul vamal al
Comunităţii se aplică mutatis mutandis ieşirii produselor
accizabile de pe teritoriul Comunităţii care au ca destinaţie
unul dintre teritoriile menţionate la alin. (1).
(6) Secţiunile a 7-a şi a 9-a din prezentul capitol
nu se aplică produselor accizabile care fac obiectul unei proceduri sau al
unui regim vamal suspensiv.
Produsele accizabile sunt
supuse accizelor la momentul:
a) producerii acestora, inclusiv, acolo unde este cazul, la
momentul extracţiei acestora, pe teritoriul Comunităţii;
b) importului acestora pe teritoriul Comunităţii.
(1) Accizele devin exigibile în momentul eliberării
pentru consum şi în statul membru în care se face eliberarea pentru
consum.
(2) Condiţiile de exigibilitate şi nivelul
accizelor care urmează să fie aplicate sunt cele în vigoare la data
la care accizele devin exigibile în statul membru în care are loc eliberarea
pentru consum.
ART. 206^7 Eliberarea pentru
consum
(1) În înţelesul prezentului capitol, eliberarea pentru
consum reprezintă:
a) ieşirea produselor accizabile, inclusiv
neregulamentară, dintr-un regim suspensiv de accize;
b) deţinerea de produse accizabile în afara unui regim
suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute în conformitate
cu dispoziţiile prezentului capitol;
c) producerea de produse accizabile, inclusiv
neregulamentară, în afara unui regim suspensiv de accize;
d) importul de produse accizabile, chiar şi
neregulamentar, cu excepţia cazului în care produsele accizabile sunt
plasate, imediat după import, în regim suspensiv de accize;
e) utilizarea de produse accizabile în interiorul
antrepozitului fiscal altfel decât ca materie primă.
(2) Eliberare pentru consum se consideră şi
deţinerea în scopuri comerciale de către un comerciant de produse
accizabile, care au fost eliberate în consum în alt stat membru sau au fost
importate în alt stat membru şi pentru care accizele nu au fost percepute
în România.
(3) Momentul eliberării pentru consum este:
a) în situaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2)
lit. a) pct. 2, momentul primirii produselor accizabile de către
destinatarul înregistrat;
b) în situaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2)
lit. a) pct. 4, momentul primirii produselor accizabile de către
beneficiarul scutirii de la art. 206^56;
c) în situaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (3),
momentul primirii produselor accizabile la locul de livrare directă.
(4) Nu se consideră eliberare pentru consum
mişcarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal, în condiţiile
prevăzute în secţiunea a 9-a din prezentul capitol şi conform
prevederilor din normele metodologice, către:
a) un alt antrepozit fiscal în România sau în alt stat
membru;
b) un destinatar înregistrat din alt stat membru;
c) un teritoriu din afara teritoriului comunitar.
(5) Nu se consideră eliberare pentru consum distrugerea
totală sau pierderea iremediabilă de produse accizabile, dacă
acestea intervin în timpul în care se află într-un regim suspensiv de
accize şi dacă:
a) produsul
nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită
vărsării, spargerii, incendierii, contaminării,
inundaţiilor sau altor cazuri de forţă majoră;
b) produsul
nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită evaporării
sau altor cauze care reprezintă rezultatul natural al producerii,
deţinerii sau deplasării produsului;
c) distrugerea
este autorizată de către autoritatea competentă.
(6) În sensul
prezentului capitol, produsele sunt considerate distruse total sau pierdute
iremediabil atunci când devin inutilizabile ca produse accizabile.
(6^1) Pentru
produsele accizabile aflate în una dintre situaţiile prevăzute la
alin. (5) nu se datorează accize, atunci când sunt îndeplinite
următoarele condiţii:
a) se
prezintă imediat autorităţii competente dovezi suficiente despre
evenimentul produs, precum şi informaţii precise cu privire la
cantitatea de produs care nu este disponibilă pentru a fi folosită în
România, în cazul prevăzut la alin. (5) lit. a);
b) pot fi
dovedite prin procese-verbale privind înregistrarea distrugerii totale sau a
pierderii iremediabile;
c) se
încadrează, în cazul menţionat la alin. (5) lit. b), în limitele
prevăzute în normele tehnice ale utilajelor şi instalaţiilor sau
în coeficienţii maximi de pierderi specifice activităţilor de
depozitare, manipulare, distribuţie şi transport prevăzuţi
în studiile realizate la solicitarea antrepozitarului interesat de către
institute/societăţi comerciale care au înscris în obiectul de
activitate una dintre activităţile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau
7490 şi au implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001
şi OHSAS 18001; şi
d) sunt
evidenţiate şi înregistrate în contabilitate.
(6^2) În
situaţia prevăzută la alin. (6^1) lit. c) responsabilitatea
faţă de corectitudinea coeficienţilor maximi de pierderi revine
persoanei care a întocmit studiile respective.
(6^3) Antrepozitarii
autorizaţi au obligaţia ca o copie de pe studiile prevăzute la
alin. (6^1) lit. c) să fie depusă la autoritatea competentă.
(6^4) Condiţiile
privind autorizarea distrugerii într-un antrepozit fiscal a produselor
accizabile care nu au fost eliberate pentru consum, atunci când se
datorează unor cauze fortuite sau de forţă majoră ori
atunci când produsele nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare, se
stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(6^5) În cazul
pierderilor înregistrate într-un antrepozit fiscal autorizat pentru
producţia şi/sau depozitarea de produse accizabile cu nivele diferite
de accize, acciza aferentă pierderilor, atunci când acestea nu se
încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (5)
şi când pierderile respective nu pot fi individualizate pe categorii de
produse accizabile, se calculează cu cota cea mai mare practicată în
antrepozitul fiscal respectiv.
(7) În cazul unui produs accizabil care are dreptul de a fi
scutit de accize, utilizarea în orice scop care nu este în conformitate cu
scutirea este considerată eliberare pentru consum.
(8) În cazul unui produs energetic, pentru care accizele nu
au fost anterior exigibile, eliberare pentru consum se consideră atunci
când produsul energetic este oferit spre vânzare ori este utilizat drept
combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire.
(9) În cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a
fost anterior exigibilă, se consideră eliberare pentru consum atunci
când produsul accizabil este depozitat într-un antrepozit fiscal pentru care
s-a revocat ori s-a anulat autorizaţia. Acciza devine exigibilă la
data la care decizia de revocare a autorizaţiei de antrepozit fiscal
produce efectele ori la data comunicării deciziei de anulare a
autorizaţiei de antrepozit fiscal, pentru produsele accizabile ce pot fi
eliberate pentru consum.
(10) În cazul
unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibilă, se
consideră eliberare pentru consum atunci când produsul accizabil este
depozitat într-un antrepozit fiscal pentru care autorizaţia a expirat
şi nu a fost emisă o nouă autorizaţie.
(11) În sensul prevederilor alin. (9),
prin produse accizabile ce pot fi eliberate pentru consum se înţelege
produse accizabile care îndeplinesc condiţiile legale de comercializare.
(1) În înţelesul prezentului titlu, import
reprezintă orice intrare de produse accizabile din afara teritoriului
comunitar, cu excepţia:
a) plasării produselor accizabile importate sub regim
vamal suspensiv în România;
b) distrugerii sub supravegherea autorităţii
vamale a produselor accizabile;
c) plasării produselor accizabile în zone libere,
antrepozite libere sau porturi libere, în condiţiile prevăzute de
legislaţia vamală în vigoare.
(2) Se consideră de asemenea import:
a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal
suspensiv, în cazul în care produsul rămâne în România;
b) utilizarea în scop personal în România a unor produse
accizabile plasate în regim vamal suspensiv;
c) apariţia oricărui alt eveniment care
generează obligaţia plăţii accizelor la intrarea produselor
accizabile din afara teritoriului comunitar.
ART.
206^9 Plătitori de accize
(1) Persoana plătitoare de accize care au devenit
exigibile este:
a) în ceea ce priveşte ieşirea unor produse
accizabile dintr-un regim suspensiv de accize, astfel cum se
menţionează la art. 206^7 alin. (1)
lit. a):
1. antrepozitarul autorizat,
destinatarul înregistrat sau orice altă persoană care eliberează
produsele accizabile din regimul suspensiv de accize ori în numele căreia
se efectuează această eliberare şi, în cazul ieşirii
neregulamentare din antrepozitul fiscal, orice altă persoană care a
participat la această ieşire;
2. în cazul unei nereguli în cursul unei deplasări a
produselor accizabile în regim suspensiv de accize, astfel cum este
definită la art. 206^41 alin. (1),
(2) şi (4): antrepozitarul autorizat, expeditorul înregistrat sau orice
altă persoană care a garantat plata accizelor în conformitate cu art. 206^54 alin. (1)
şi (2), precum şi orice persoană care a participat la
ieşirea neregulamentară şi care avea cunoştinţă
sau care ar fi trebuit să aibă cunoştinţă în mod
normal de caracterul neregulamentar al acestei ieşiri;
b) în ceea ce priveşte deţinerea unor produse
accizabile, astfel cum se menţionează la art. 206^7 alin. (1)
lit. b): persoana care deţine produsele accizabile sau orice altă
persoană implicată în deţinerea acestora;
c) în ceea ce priveşte producerea unor produse
accizabile, astfel cum se menţionează la art. 206^7 alin. (1)
lit. c): persoana care produce produsele accizabile sau, în cazul unei
produceri neregulamentare, orice altă persoană implicată în
producerea acestora;
d) în ceea ce priveşte importul unor produse
accizabile, astfel cum se menţionează la art. 206^7 alin. (1)
lit. d): persoana care declară produsele accizabile sau în numele
căreia produsele sunt declarate în momentul importului ori, în cazul unui
import neregulamentar, orice altă persoană implicată în importul
acestora.
(2) Atunci când mai multe persoane sunt obligate să
plătească aceeaşi datorie privind accizele, acestea sunt
obligate să plătească în solidar acea datorie.
(1) În înţelesul prezentului capitol, bere
reprezintă orice produs încadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care
conţine un amestec de bere şi de băuturi nealcoolice, încadrat
la codul NC 2206 00, având, şi într-un caz, şi în altul, o
concentraţie alcoolică mai mare de 0,5% în volum.
(2) Pentru berea produsă de micii producători
independenţi, cu o producţie ce nu depăşeşte 200.000
hl/an, se aplică accize specifice reduse. Acelaşi regim se
aplică şi pentru berea provenită de la micii producători
independenţi din alte state membre, potrivit prevederilor din normele
metodologice.
(3) Prin mici producători de bere independenţi se
înţelege toţi operatorii economici mici producători care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt operatori economici
producători de bere care, din punct de vedere juridic şi economic,
sunt independenţi faţă de orice alt operator economic
producător de bere; utilizează instalaţii fizice distincte de
cele ale altor fabrici de bere; folosesc spaţii de producţie diferite
de cele ale oricărui alt operator economic producător de bere şi
nu funcţionează sub licenţa de produs a altui operator economic
producător de bere.
(3^1) Antrepozitarul
autorizat care produce şi alte băuturi alcoolice decât bere nu poate
beneficia de acciza specifică redusă prevăzută la alin.
(2).
(4) Fiecare antrepozitar autorizat mic producător de
bere are obligaţia de a depune la autoritatea competentă, până
la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria
răspundere privind producţia pe anul în curs, potrivit prevederilor
din normele metodologice.
(5) Este exceptată de la plata accizelor berea
fabricată de persoana fizică şi consumată de către
aceasta şi membrii familiei sale, cu condiţia să nu fie
vândută.
(1) În înţelesul prezentului capitol, vinurile sunt:
a) vinuri liniştite, care cuprind toate produsele
încadrate la codurile NC 2204 şi 2205, cu excepţia vinului spumos,
aşa cum este definit la lit. b), şi care:
1. au o concentraţie
alcoolică mai mare de 1,2% în volum, dar care nu depăşeşte
15% în volum, şi la care alcoolul conţinut în produsul finit
rezultă în întregime din fermentare; sau
2. au o concentraţie
alcoolică mai mare de 15% în volum, dar care nu depăşeşte
18% în volum, au fost obţinute fără nicio îmbogăţire
şi la care alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în
întregime din fermentare;
b) vinuri spumoase, care cuprind toate produsele încadrate
la codurile NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 şi 2205 şi care:
1. sunt prezentate în sticle
închise, cu un dop tip “ciupercă”, fixat cu ajutorul legăturilor, sau
care sunt sub presiune datorată dioxidului de carbon în soluţie
egală sau mai mare de 3 bari; şi
2. au o concentraţie
alcoolică care depăşeşte 1,2% în volum, dar care nu
depăşeşte 15% în volum, şi la care alcoolul conţinut
în produsul finit rezultă în întregime din fermentare.
(2) Este exceptat de la plata accizelor vinul fabricat de
persoana fizică şi consumat de către aceasta şi membrii
familiei sale, cu condiţia să nu fie vândut.
ART.
206^12 Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri
(1) În înţelesul prezentului capitol, băuturile
fermentate, altele decât bere şi vinuri, reprezintă:
a) băuturi fermentate liniştite, care se
încadrează la codurile NC 2204 şi 2205 şi care nu sunt
prevăzute la art. 206^11, precum
şi toate produsele încadrate la codurile NC 2206 00, cu excepţia
altor băuturi fermentate spumoase, aşa cum sunt definite la lit. b),
şi a produsului prevăzut la art. 206^10, având:
1. o concentraţie
alcoolică ce depăşeşte 1,2% în volum, dar nu
depăşeşte 10% în volum; sau
2. o concentraţie
alcoolică ce depăşeşte 10% în volum, dar nu
depăşeşte 15% în volum, şi la care alcoolul conţinut
în produsul finit rezultă în întregime din fermentare;
b) băuturi fermentate spumoase care se încadrează
la codurile NC 2206 00 31, 2206 00 39, 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 şi
2205, care nu intră sub incidenţa art. 206^11 şi
care sunt prezentate în sticle închise, cu un dop tip “ciupercă”, fixat cu
ajutorul legăturilor, sau care sunt sub presiune datorată dioxidului
de carbon în soluţie egală sau mai mare de 3 bari şi care:
1. au o concentraţie
alcoolică care depăşeşte 1,2% în volum, dar nu
depăşeşte 13% în volum; sau
2. au o concentraţie
alcoolică care depăşeşte 13% în volum, dar nu
depăşeşte 15% în volum, şi la care alcoolul conţinut
în produsul finit rezultă în întregime din fermentare.
(2) Sunt exceptate de la plata accizelor băuturile
fermentate, altele decât bere şi vinuri, fabricate de persoana fizică
şi consumate de către aceasta şi membrii familiei sale, cu
condiţia să nu fie vândute.
ART. 206^13 Produse
intermediare
(1) În înţelesul prezentului capitol, produsele
intermediare reprezintă toate produsele care au o concentraţie
alcoolică ce depăşeşte 1,2% în volum, dar nu
depăşeşte 22% în volum, şi care se încadrează la
codurile NC 2204, 2205 şi 2206 00, dar care nu intră sub
incidenţa art. 206^10 - 206^12.
(2) Se consideră produs intermediar şi orice
băutură fermentată liniştită prevăzută la art. 206^12 alin. (1)
lit. a), care are o concentraţie alcoolică ce depăşeşte
5,5% în volum şi care nu rezultă în întregime din fermentare, iar
ponderea de alcool absolut (100%) este în proporţie de peste 50%
provenită din baza fermentată liniştită, inclusiv vin
şi bere.
(3) Se consideră produs intermediar şi orice
băutură fermentată spumoasă prevăzută la art. 206^12 alin. (1)
lit. b), care are o concentraţie alcoolică ce
depăşeşte 8,5% în volum şi care nu rezultă în
întregime din fermentare, iar ponderea de alcool absolut (100%) este în
proporţie de peste 50% provenită din baza fermentată
liniştită, inclusiv vin.
(1) În înţelesul prezentului capitol, alcool etilic
reprezintă:
a) toate produsele care au o concentraţie
alcoolică ce depăşeşte 1,2% în volum şi care sunt
încadrate la codurile NC 2207 şi 2208, chiar atunci când aceste produse
fac parte dintr-un produs încadrat la alt capitol al nomenclaturii combinate;
b) produsele care au o concentraţie alcoolică ce
depăşeşte 22% în volum şi care sunt cuprinse în codurile NC
2204, 2205 şi 2206 00;
c) ţuică şi rachiuri de fructe;
d) băuturi spirtoase potabile care conţin produse,
în soluţie sau nu.
(2) Ţuica şi rachiurile de fructe destinate
consumului propriu al gospodăriilor individuale, în limita unei
cantităţi echivalente de cel mult 50 de litri de produs pentru
fiecare gospodărie individuală/an, cu concentraţia
alcoolică de 100% în volum, se accizează prin aplicarea unei cote de
50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, cu condiţia
să nu fie vândute, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(3) Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii, a
căror producţie nu depăşeşte 10 hectolitri alcool
pur/an, se aplică accize specifice reduse.
(4) Beneficiază de nivelul redus al accizelor micile
distilerii care sunt independente din punct de vedere juridic şi economic
de orice altă distilerie, nu funcţionează sub licenţa de
produs a unei alte distilerii şi care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de normele metodologice.
(1) În înţelesul prezentului capitol, tutun prelucrat
reprezintă:
a) ţigarete;
b) ţigări şi ţigări de foi;
c) tutun de fumat:
1. tutun de fumat fin
tăiat, destinat rulării în ţigarete;
2. alte tutunuri de fumat.
(2) Se consideră ţigarete:
a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare şi
care nu sunt ţigări sau ţigări de foi, în sensul alin. (3);
b) rulourile de tutun care se pot introduce într-un tub de
hârtie de ţigarete, prin simpla mânuire neindustrială;
c) rulourile de tutun care se pot înfăşura în
hârtie de ţigarete, prin simpla mânuire neindustrială;
d) orice produs care conţine total sau parţial
alte substanţe decât tutunul, dar care respectă criteriile
prevăzute la lit. a), b) sau c).
(3) Se consideră ţigări sau ţigări
de foi, dacă, având în vedere proprietăţile acestora şi
aşteptările obişnuite ale clienţilor, pot şi au rolul
exclusiv de a fi fumate ca atare, după cum urmează:
a ) rulourile
de tutun cu un înveliş exterior din tutun natural;
b) rulourile
de tutun cu umplutură mixtă mărunţită şi cu
înveliş exterior de culoarea obişnuită a unei ţigări
de foi, din tutun reconstituit, care acoperă în întregime produsul,
inclusiv, după caz, filtrul, cu excepţia vârfului în cazul
ţigărilor de foi cu vârf, dacă masa unitară, fără
a include filtrul sau muştiucul, nu este mai mică de 2,3 g şi
nici mai mare de 10 g, şi circumferinţa a cel puţin o treime din
lungime nu este mai mică de 34 mm;
c) produsele
alcătuite parţial din substanţe altele decât tutun şi care
îndeplinesc criteriile prevăzute la lit. a) şi b);
(4) Se consideră tutun de fumat:
a) tutunul tăiat sau fărâmiţat într-un alt
mod, răsucit ori presat în bucăţi şi care poate fi fumat
fără prelucrare industrială ulterioară;
b) deşeuri de tutun puse în vânzare cu amănuntul
care nu intră sub incidenţa alin. (2) şi (3) şi care
pot fi fumate. În sensul prezentului articol, deşeurile
de tutun sunt considerate ca
fiind resturi de foi de tutun şi produse secundare obţinute la
prelucrarea tutunului sau fabricarea produselor din tutun.
c) orice produs care constă total sau parţial din
alte substanţe decât tutunul, dar care îndeplineşte, pe de altă
parte, criteriile prevăzute la lit. a) sau b).
(5) Se consideră tutun
de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete:
a) tutunul
de fumat aşa cum este definit la alin. (4), pentru care mai mult de 25%
din greutate o reprezintă particulele de tutun ce au o lăţime de
tăiere sub 1,5 mm;
b) tutunul
de fumat pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele
de tutun care au o lăţime de tăiere mai mare de 1,5 mm sau mai
mult, dacă tutunul de fumat este vândut ori destinat vânzării pentru
rularea în ţigarete.
(5^1) Fără
a aduce atingere prevederilor alin. (2) lit. d) şi alin. (4) lit. c),
produsele care nu conţin tutun şi care sunt utilizate exclusiv în
scopuri medicale nu sunt tratate ca tutun prelucrat, potrivit prevederilor din
normele metodologice.
(6) Un rulou
de tutun prevăzut la alin. (2) este considerat, pentru aplicarea accizei,
ca două ţigarete, atunci când are o lungime, excluzând filtrul sau
muştiucul, mai mare de 8 cm, fără să
depăşească 11 cm, ca 3 ţigarete, excluzând filtrul sau
muştiucul, când are o lungime mai mare de 11 cm, fără să
depăşească 14 cm, şi aşa mai departe.
(7) Toţi
operatorii economici plătitori de accize pentru tutunul prelucrat,
potrivit prezentului capitol, au obligaţia de a prezenta
autorităţii competente liste cuprinzând date cu privire la produsele
accizabile eliberate pentru consum în conformitate cu prevederile din normele
metodologice.
ART.
206^16 Produse energetice
(1) În înţelesul prezentului capitol, produsele
energetice sunt:
a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dacă
acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire
sau combustibil pentru motor;
b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 şi de la 2704 la
2715;
c) produsele cu codurile NC 2901 şi 2902;
d) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine
sintetică, dacă acestea sunt destinate utilizării drept
combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;
e) produsele cu codul NC 3403;
f) produsele cu codul NC 3811;
g) produsele cu codul NC 3817;
h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dacă acestea sunt
destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau
combustibil pentru motor.
(2) Intră sub incidenţa prevederilor
secţiunilor a 7-a şi a 9-a doar următoarele produse energetice:
a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dacă
acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire
sau combustibil pentru motor;
b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30
şi 2707 50;
c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69.
Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 şi 2710 19 29,
prevederile secţiunii a 9-a se vor aplica numai circulaţiei comerciale
în vrac;
d) produsele cu codurile NC 2711, cu excepţia 2711 11,
2711 21 şi 2711 29;
e) produsele cu codul NC 2901 10;
f) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902
42, 2902 43 şi 2902 44;
g) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine
sintetică, dacă acestea sunt destinate utilizării drept
combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;
h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dacă acestea sunt
destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau pentru
motor.
i) produsele
cu codurile NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 şi 3811 90 00.
(3) Produsele energetice pentru care se datorează accize
sunt:
a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51
şi 2710 11 59;
b) benzina fără plumb cu codurile NC 2710 11 31,
2710 11 41, 2710 11 45 şi 2710 11 49;
c) motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 până la
2710 19 49;
d) kerosenul cu codurile NC 2710 19 21 şi 2710 19 25;
e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11
până la 2711 19 00;
f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 şi 2711 21
00;
g) păcura cu codurile NC de la 2710 19 61 până la
2710 19 69;
h) cărbunele şi cocsul cu codurile NC 2701, 2702
şi 2704.
(4) Produsele energetice, altele decât cele prevăzute la
alin. (3), sunt supuse unei accize dacă sunt destinate a fi utilizate,
puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru încălzire sau
combustibil pentru motor. Nivelul accizei va fi fixat în funcţie de
destinaţie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru încălzire sau
combustibilului pentru motor echivalent.
(4^1) Produsele
energetice prevăzute la alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora,
dacă sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate drept
combustibil pentru motor, cu excepţia celor utilizate drept combustibil
pentru navigaţie, sunt supuse unei accize la nivelul motorinei.
(5) Pe lângă produsele energetice prevăzute la
alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus în vânzare ori utilizat
drept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a creşte volumul
final al combustibilului pentru motor este accizat la nivelul combustibilului
pentru motor echivalent.
(6) Pe lângă produsele energetice prevăzute la
alin. (1), orice altă hidrocarbură, cu excepţia turbei, destinată
a fi utilizată, pusă în vânzare sau utilizată pentru
încălzire este accizată cu acciza aplicabilă produsului
energetic echivalent.
(7) Consumul de produse energetice în incinta unui loc de
producţie de produse energetice nu este considerat a fi un fapt generator
de accize în cazul în care consumul constă în produse energetice produse
în incinta acelui loc de producţie. Când acest consum se efectuează
în alte scopuri decât cel de producţie şi, în special, pentru
propulsia vehiculelor, se consideră fapt generator de accize.
(1) Gazul natural va fi supus accizelor, iar accizele vor
deveni exigibile la momentul furnizării de către distribuitorii sau
redistribuitorii autorizaţi potrivit legii direct către consumatorii
finali.
(2) Operatorii economici autorizaţi în domeniul gazului
natural au obligaţia de a se înregistra la autoritatea competentă, în
condiţiile prevăzute în normele metodologice.
(3) Atunci când gazul natural este furnizat în România de un
distribuitor sau de un redistribuitor din alt stat membru, care nu este
înregistrat în România, acciza devine exigibilă la furnizarea către
consumatorul final şi va fi plătită de o societate
desemnată de acel distribuitor sau redistribuitor, care trebuie să
fie înregistrată la autoritatea competentă din România.
ART. 206^18 Cărbune, cocs
şi lignit
Cărbunele, cocsul şi
lignitul vor fi supuse accizelor care vor deveni exigibile la momentul
livrării de către operatorii economici producători sau de
către operatorii economici care efectuează achiziţii
intracomunitare ori care importă astfel de produse. Aceşti operatori
economici au obligaţia să se înregistreze la autoritatea competentă,
în condiţiile prevăzute în normele metodologice.
(1) În înţelesul prezentului capitol, energia
electrică este produsul cu codul NC 2716.
(2) Energia electrică va fi supusă accizelor, iar
acciza va deveni exigibilă la momentul furnizării energiei electrice
către consumatorii finali.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 206^5, nu se
consideră ca fiind fapt generator de accize consumul de energie
electrică utilizat pentru menţinerea capacităţii de a produce,
de a transporta şi de a distribui energie electrică, în limitele
stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei.
(4) Operatorii economici autorizaţi în domeniul energiei
electrice au obligaţia de a se înregistra la autoritatea competentă,
în condiţiile prevăzute în normele metodologice.
(5) Atunci când energia electrică este furnizată în
România de un distribuitor sau de un redistribuitor din alt stat membru, care
nu este înregistrat în România, acciza devine exigibilă la furnizarea
către consumatorul final şi va fi plătită de o societate
desemnată de acel distribuitor sau redistribuitor, care trebuie să
fie înregistrată la autoritatea competentă din România.
(1) Nu se datorează accize pentru:
1. căldura rezultată
şi produsele cu codurile NC 4401 şi 4402;
2. următoarele
utilizări de produse energetice şi energie electrică:
a) produsele energetice utilizate în alte scopuri decât în
calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire;
b) utilizarea duală a produselor energetice. Un produs
energetic este utilizat dual atunci când este folosit atât în calitate de
combustibil pentru încălzire, cât şi în alte scopuri decât pentru
motor sau pentru încălzire. Utilizarea produselor energetice pentru
reducerea chimică şi în procesele electrolitic şi metalurgic se
consideră a fi utilizare duală;
c) energia electrică utilizată în principal în
scopul reducerii chimice şi în procesele electrolitice şi
metalurgice;
d) energia electrică, atunci când reprezintă mai
mult de 50% din costul unui produs, potrivit prevederilor din normele
metodologice;
e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din normele
metodologice.
(2) Nu se consideră producţie de produse
energetice:
a) operaţiunile pe durata cărora sunt
obţinute accidental mici cantităţi de produse energetice;
b) operaţiunile prin care utilizatorul unui produs
energetic face posibilă refolosirea sa în cadrul întreprinderii sale, cu
condiţia ca acciza deja plătită pentru un asemenea produs
să nu fie mai mică decât acciza care poate fi cuvenită,
dacă produsul energetic refolosit ar fi pasibil de impunere;
c) o operaţie constând din amestecul - în afara unui
loc de producţie sau a unui antrepozit fiscal - al produselor energetice
cu alte produse energetice sau alte materiale, cu condiţia ca:
1. accizele asupra
componentelor să fi fost plătite anterior; şi
2. suma plătită
să nu fie mai mică decât suma accizei care ar putea să fie
aplicată asupra amestecului.
(3) Condiţia prevăzută la alin. (2) lit. c)
pct. 1 nu se va aplica dacă acel amestec este scutit pentru o utilizare
specifică.
(4) Modalitatea şi condiţiile de aplicare a alin.
(1) vor fi reglementate prin normele metodologice.
(1) Producţia şi transformarea produselor
accizabile trebuie realizate într-un antrepozit fiscal.
(2) Deţinerea produselor accizabile, atunci când
accizele nu au fost plătite, poate avea loc numai într-un antrepozit
fiscal.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru:
a) berea, vinurile şi băuturile fermentate, altele
decât bere şi vinuri, produse în gospodăriile individuale pentru
consumul propriu;
b) vinurile liniştite realizate de micii
producători care obţin în medie mai puţin de 1.000 hl de vin pe
an;
c) energia electrică, gazul natural, cărbunele
şi cocsul.
(3^1) Micii
producători de vinuri liniștite prevăzuți la alin. (3) lit.
b) au obligaţia de a se înregistra la autoritatea competentă,
potrivit prevederilor din normele metodologice.
(4) În cazul în care micii producători
prevăzuţi la alin. (3) lit. b) realizează ei înşişi
tranzacţii intracomunitare, aceştia informează
autorităţile competente şi respectă cerinţele
stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 884/2001 al Comisiei din 24 aprilie 2001
de stabilire a normelor de aplicare privind documentele de însoţire a
transporturilor de produse vitivinicole şi evidenţele obligatorii în
sectorul vitivinicol, conform precizărilor din normele metodologice.
(5) Atunci când micii producători de vin dintr-un alt
stat membru sunt scutiţi de la obligaţiile privind deplasarea şi
monitorizarea produselor accizabile, destinatarul din România informează
autoritatea competentă teritorială cu privire la livrările de
vin primite, prin intermediul documentului solicitat în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 884/2001 sau printr-o trimitere la acesta, conform precizărilor
din normele metodologice.
(6) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vânzarea
cu amănuntul a produselor accizabile.
(7) Deţinerea de produse accizabile în afara
antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada perceperii
accizelor, atrage plata acestora.
(8) Fac excepţie de la prevederile alin. (6)
antrepozitele fiscale care livrează produse energetice către aeronave
sau nave, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.
(9) Este interzisă producerea de produse accizabile în
afara antrepozitului fiscal.
(10) Este interzisă deţinerea unui produs accizabil
în afara antrepozitului fiscal, dacă acciza pentru acel produs nu a fost
percepută.
ART. 206^22 Cererea de
autorizare ca antrepozit fiscal
(1) Un antrepozit fiscal poate funcţiona numai pe baza
autorizaţiei valabile, emisă de autoritatea competentă prin
Comisia instituită la nivelul Ministerului Finanţelor Publice pentru
autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, denumită
în continuare Comisie.
(1^1) Prin
excepţie de la prevederile alin. (1), autorizarea de către Ministerul
Finanţelor Publice a antrepozitelor fiscale pentru producţia
exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili, alţii
decât contribuabilii mari şi mijlocii stabiliţi conform
reglementărilor în vigoare, precum şi micile distilerii,
prevăzute la art. 206^14 alin. (4),
se poate face şi prin comisii constituite la nivelul structurilor
teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(1^2) Competenţele, componenţa, precum şi
regulamentul de organizare şi funcţionare ale comisiilor teritoriale
vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu avizul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2) În vederea obţinerii autorizaţiei, pentru ca un
loc să funcţioneze ca antrepozit fiscal, persoana care
intenţionează să fie antrepozitar autorizat pentru acel loc
trebuie să depună o cerere la autoritatea competentă, în modul
şi în forma prevăzute în normele metodologice.
(3) Cererea trebuie să conţină informaţii
şi să fie însoţită de documente cu privire la:
a) amplasarea şi natura locului;
b) tipurile şi cantitatea de produse accizabile
estimate a fi produse şi/sau depozitate în decursul unui an;
c) lista produselor accizabile care urmează a fi
achiziţionate în regim suspensiv de accize în vederea utilizării ca
materie primă în cadrul activităţii de producţie de produse
accizabile;
d) identitatea şi alte informaţii cu privire la
persoana care urmează să-şi desfăşoare activitatea ca
antrepozitar autorizat;
e) organizarea administrativă, fluxurile
operaţionale, randamentul utilajelor şi instalaţiilor şi
alte date relevante pentru colectarea şi determinarea accizelor,
prevăzute într-un manual de procedură;
f) capacitatea persoanei care urmează a fi antrepozitar
autorizat de a satisface cerinţele prevăzute la art. 206^26.
g) capacitatea maximă de productie a instalaţiilor
şi utilajelor în 24 de ore, în cazul locului propus pentru productia
produselor accizabile, şi/sau capacitatea de depozitare, în cazul locului
propus pentru depozitarea exclusivă a produselor accizabile, declarate pe
propria răspundere de persoana fizică ori de administratorul
persoanei juridice care intenţionează să fie antrepozitar
autorizat.
h) deţinerea
autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu, eliberată
potrivit legislaţiei în domeniu, sau dovada că au fost întreprinse
demersurile în vederea obţinerii acestora;
i) dovada
constituirii capitalului social minim subscris şi vărsat în cuantumul
prevăzut în normele metodologice.
(3^1) În cazul
producţiei de produse energetice, cererea va fi însoţită de un
referat care să cuprindă semifabricatele şi produsele finite
înscrise în nomenclatorul de fabricaţie, precum şi domeniul de
utilizare al acestora. Referatul va cuprinde şi o rubrică aferentă
asimilării produselor din punctul de vedere al accizelor.
(3^2) Referatele
prevăzute la alin. (3^1) se întocmesc de institute/societăţi
comerciale care au înscris în obiectul de activitate una dintre
activităţile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 şi au
implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.
(4) Prevederile alin. (3) se vor adapta potrivit specificului
activităţii ce urmează a se desfăşura în antrepozitul
fiscal, conform precizărilor din normele metodologice.
(5) Persoana care intenţionează să fie
antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului de
administrare sau a actelor de proprietate a sediului unde locul este amplasat.
(6) Persoana care îşi manifestă în mod expres
intenţia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite
fiscale poate depune la autoritatea competentă o singură cerere.
Cererea va fi însoţită de documentele prevăzute de prezentul
capitol, aferente fiecărei locaţii.
(7) În
exercitarea atribuţiilor sale, Comisia poate solicita orice
informaţii şi documente de la structurile din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice, de la Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală şi de la alte instituţii ale statului, pe care le consideră
necesare în soluţionarea cererilor înregistrate.
(8) În cazul
în care solicitarea Comisiei este adresată structurilor din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, aceasta este obligatorie, constituindu-se ca sarcină de
serviciu pentru personalul acestor instituţii. Nerespectarea acestei
obligaţii atrage măsurile sancţionatorii prevăzute de legislaţia
în vigoare.
(9) Comisia
poate solicita, după caz, participarea la şedinţe a organelor de
control care au încheiat actele de control, precum şi a reprezentantului
legal al societăţii comerciale în cauză.
(10) Activitatea
curentă a Comisiei se realizează prin intermediul secretariatului
care funcţionează în cadrul direcţiei de specialitate din
Ministerul Finanţelor Publice, direcţie desemnată prin
hotărârea de organizare şi funcţionare a ministerului.
(11) În
exercitarea atribuţiilor sale, direcţia de specialitate poate
solicita de la diferite structuri centrale şi teritoriale din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice şi, respectiv, de la Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală orice alte informaţii
şi documente pe care le consideră necesare în soluţionarea
cererilor înregistrate.
(12) Dacă
în urma analizării documentaţiei anexate la cererea înregistrată
direcţia de specialitate constată că aceasta este
incompletă, dosarul în cauză poate fi restituit autorităţii
emitente.
ART.
206^23 Condiţii de autorizare
(1) Autoritatea competentă eliberează
autorizaţia de antrepozit fiscal pentru un loc numai dacă sunt
îndeplinite următoarele condiţii:
a) locul urmează a fi folosit pentru producerea,
transformarea, deţinerea, primirea şi/sau expedierea produselor
accizabile în regim suspensiv de accize. În cazul unui loc ce va fi autorizat
numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al
ieşirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an trebuie
să fie mai mare decat limitele prevăzute în normele metodologice,
diferenţiate în funcţie de grupa de produse depozitate şi de
accizele aferente produselor depozitate;
b) locul este amplasat, construit şi echipat astfel
încât să nu permită scoaterea produselor accizabile din acest loc
fără plata accizelor, conform prevederilor din normele metodologice;
c) locul nu va fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul
a produselor accizabile, cu excepţiile prevăzute la art. 206^21 alin. (8);
d) în cazul unei persoane fizice care urmează
să-şi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat,
aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru
infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals,
înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori
luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în
care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi
fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de
prezentul cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006
privind Codul vamal al României, cu completările ulterioare, de Legea nr.
241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, de Legea
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
e) în cazul unei persoane juridice care urmează
să-şi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat,
administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnaţi în
mod definitiv pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals,
înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori
luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în
care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi
fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de
prezentul cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006,
cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991,
republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
f) persoana care urmează să îşi
desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie să
dovedească că poate îndeplini cerinţele prevăzute la art. 206^26.
g) persoana
care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca
antrepozitar autorizat să nu înregistreze obligaţii fiscale restante
la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală.
h) nivelul
accizelor pentru produsul finit nu poate fi mai mic decât media ponderată
a nivelurilor accizelor materiilor prime potrivit prevederilor din normele
metodologice;
i) persoana
juridică nu se află în procedura falimentului sau de lichidare.
(1^1) Prin
excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), antrepozitarul autorizat
pentru producția şi îmbutelierea produsului bere poate utiliza
instalațiile de îmbuteliere a acestui produs şi pentru îmbutelierea
băuturilor răcoritoare şi a apei plate, potrivit prevederilor
din normele metodologice.
(2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzător
pe grupe de produse accizabile şi categorii de antrepozitari, conform
precizărilor din normele metodologice.
(3) Locurile
aferente rezervei de stat şi rezervei de mobilizare, precum şi
locurile aferente operatorilor economici care constituie şi menţin
exclusiv stocurile de urgenţă conform Legii nr. 360/2013 privind
constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de
ţiţei şi de produse petroliere se asimilează antrepozitelor
fiscale de depozitare, potrivit prevederilor normelor metodologice.
ART.
206^24 Autorizarea ca antrepozit fiscal
(1) Autoritatea competentă va notifica în scris
autorizarea ca antrepozit fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de autorizare.
(2) Autorizaţia va conţine următoarele:
a) codul de accize atribuit antrepozitului fiscal;
b) elementele de identificare ale antrepozitarului
autorizat, inclusiv codul de accize atribuit acestuia;
c) adresa antrepozitului fiscal;
d) tipul produselor accizabile primite/expediate din
antrepozitul fiscal şi natura activităţii;
e) *** Abrogat;
f) nivelul garanţiei;
g) perioada de valabilitate a autorizaţiei. Perioada de
valabilitate este de 3 ani;
h) orice alte informaţii relevante pentru autorizare.
(3) Autorizaţiile pot fi modificate de către
autoritatea competentă.
(4) Înainte de a fi modificată autorizaţia,
autoritatea competentă trebuie să-l informeze pe antrepozitarul
autorizat asupra modificării propuse şi asupra motivelor acesteia.
(5) Antrepozitarul autorizat poate solicita
autorităţii competente modificarea autorizaţiei, în
condiţiile prevăzute în normele metodologice.
(6) Procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale nu
intră sub incidenţa prevederilor legale privind procedura aprobării
tacite.
(7) Antrepozitarul
autorizat care doreşte continuarea activităţii într-un
antrepozit fiscal după expirarea perioadei de valabilitate înscrise în
autorizaţia pentru acel antrepozit fiscal va solicita în scris
autorităţii competente reautorizarea ca antrepozit fiscal cu cel
puţin 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate, conform
precizărilor din normele metodologice.
(8) În
situaţia prevăzută la alin. (7), perioada de valabilitate a
autorizaţiei de antrepozit fiscal se prelungeşte până la data
soluţionării cererii de reautorizare.
ART. 206^25 Respingerea
cererii de autorizare
(1) Respingerea cererii de autorizare va fi comunicată
în scris, odată cu motivele luării acestei decizii.
(2) În cazul în care autoritatea competentă a respins
cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus
cererea poate contesta această decizie, conform prevederilor
legislaţiei privind contenciosul administrativ.
ART.
206^26 Obligaţiile antrepozitarului autorizat
(1) Orice antrepozitar autorizat are obligaţia de a
îndeplini următoarele cerinţe:
a) să constituie în favoarea autorităţii
competente o garanţie pentru producţia, transformarea şi
deţinerea de produse accizabile în regim suspensiv de accize, precum
şi o garanţie pentru circulaţia acestor produse în regim
suspensiv de accize, în conformitate cu prevederile art. 206^54 şi în
condiţiile stabilite prin normele metodologice;
b) să instaleze şi să menţină
încuietori, sigilii, instrumente de măsură sau alte instrumente
similare adecvate, necesare securităţii produselor accizabile
amplasate în antrepozitul fiscal;
c) să asigure menţinerea sigiliilor aplicate sub
supravegherea autorităţii competente sub forma şi procedura
prevăzute în normele metodologice;
d) să ţină evidenţe exacte şi
actualizate cu privire la materiile prime, lucrările în derulare şi
produsele accizabile finite, produse sau primite în antrepozitele fiscale
şi expediate din antrepozitele fiscale, şi să prezinte
evidenţele corespunzătoare, la cererea autorităţilor
competente;
e) să ţină un sistem corespunzător de
evidenţă a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de
administrare, contabil şi de securitate;
f) să asigure accesul autorităţii competente
în orice zonă a antrepozitului fiscal, în orice moment în care
antrepozitul fiscal este în exploatare şi în orice moment în care
antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;
g) să prezinte produsele accizabile pentru a fi
inspectate de autoritatea competentă, la cererea acestora;
h) să asigure în mod gratuit un birou în incinta
antrepozitului fiscal, la cererea autorităţii competente;
i) să cerceteze şi să raporteze către
autoritatea competentă orice pierdere, lipsă sau neregularitate cu
privire la produsele accizabile;
j) să înştiinţeze autorităţile
competente despre orice modificare ce intenţionează să o
aducă asupra datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă
autorizaţia de antrepozitar, cu minimum 5 zile înainte de producerea
modificării;
k) să se conformeze cu alte cerinţe impuse prin
normele metodologice.
(1^1) Se
exceptează de la obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a)
antrepozitarii care deţin doar antrepozite fiscale de depozitare
autorizate exclusiv în vederea constituirii şi menţinerii stocurilor
de urgenţă conform Legii nr. 360/2013.
(2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzător
pe grupe de produse accizabile şi pe categorii de antrepozitari, conform
precizărilor din normele metodologice.
(3) Cesionarea
ori înstrăinarea sub orice formă a acţiunilor sau a
părţilor sociale ale antrepozitarilor autorizaţi ori ale unui
antrepozitar a cărui autorizaţie a fost anulată, revocată
sau suspendată conform prezentului capitol va fi adusă la
cunoştinţa autorităţii competente cu cel puţin 60 de
zile înainte de realizarea acestei operaţiuni, în vederea efectuării
inspecţiei fiscale, cu excepţia celor care fac obiectul
tranzacţiilor pe piaţa de capital.
(4) Înstrăinarea
activelor de natura imobilizărilor corporale care contribuie direct la
producţia şi/sau depozitarea de produse accizabile ale
antrepozitarului autorizat ori ale unui antrepozitar a cărui
autorizaţie a fost anulată sau revocată conform prezentului
capitol se va putea face numai după ce s-au achitat la bugetul de stat
toate obligaţiile fiscale ori după ce persoana care urmează
să preia activele respective şi-a asumat obligaţia de plată
restantă a debitorului printr-un angajament de plată sau printr-un
alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanţii
sub forma unei scrisori de garanţie bancară la nivelul
obligaţiilor fiscale restante, la data efectuării tranzacţiei,
ale antrepozitarului.
(5) Actele
încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (3) şi (4) sunt anulabile
la cererea organului fiscal.
ART. 206^27 Regimul de
transfer al autorizaţiei
(1) Autorizaţiile sunt emise numai pentru antrepozitarii
autorizaţi numiţi şi nu sunt transferabile.
(2) Atunci când are loc vânzarea locului, autorizaţia nu
va fi transferată în mod automat noului proprietar. Noul posibil
antrepozitar autorizat trebuie să depună o cerere de autorizare.
ART.
206^28 Anularea, revocarea şi suspendarea autorizaţiei
(1) Autoritatea competentă poate anula autorizaţia
pentru un antrepozit fiscal atunci când i-au fost oferite informaţii
inexacte sau incomplete în legătură cu autorizarea antrepozitului
fiscal.
(2) Autoritatea competentă poate revoca autorizaţia
pentru un antrepozit fiscal în următoarele situaţii:
a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoană
fizică, dacă:
1. persoana a decedat;
2. persoana a fost
condamnată printr-o hotărâre judecătorească
definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru
infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals,
înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau
luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de prezentul
cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006,
cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991,
republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
3. activitatea
desfăşurată este în situaţie de faliment sau de lichidare;
b) în cazul unui antrepozitar autorizat, care este
persoană juridică, dacă:
1. în legătură cu
persoana juridică a fost deschisă o procedură de faliment ori de
lichidare; sau
2. oricare dintre
administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre
judecătorească definitivă, în România sau într-un stat
străin, pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals,
înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau
luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de prezentul
cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006,
cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991,
republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
c) antrepozitarul autorizat nu respectă oricare dintre
cerinţele prevăzute la art. 206^26 sau la art. 206^53 - 206^55;
d) când antrepozitarul încheie un act de vânzare a locului;
e) pentru situaţia prevăzută la alin. (9);
f) antrepozitarul autorizat înregistrează
obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
mai vechi de 60 de zile faţă de termenul legal de plată.
g) pe durata
unei perioade continue de minimum 6 luni, volumul mediu trimestrial al
ieşirilor de produse accizabile din antrepozitul fiscal de depozitare este
mai mic decât limita prevazută în normele metodologice, potrivit
prevederilor art. 206^23 alin. (1)
lit. a);
(3) Autoritatea competentă poate revoca autorizaţia
pentru un antrepozit fiscal şi în cazul în care s-a pronunţat o
hotărâre definitivă pentru o infracţiune dintre cele
reglementate de prezentul cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de
Legea nr. 86/2006, cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de
Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(4) La propunerea organelor de control, autoritatea
competentă poate suspenda autorizaţia pentru un antrepozit fiscal,
astfel:
a) pe o perioadă de 1 - 6 luni, în cazul în care s-a
constatat săvârşirea uneia dintre faptele contravenţionale ce
atrag suspendarea autorizaţiei;
a^1) pe o
perioadă de 1 - 12 luni, în cazul în care s-a constatat
săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 296^1 alin. (1)
lit. c), f, h), i), k), n) - p));
b) până la soluţionarea definitivă a cauzei
penale, în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea
penală pentru o infracţiune dintre cele reglementate de prezentul
cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006,
cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991,
republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
(5) Decizia prin care autoritatea competentă a
hotărât suspendarea, revocarea sau anularea autorizaţiei de
antrepozit fiscal va fi comunicată şi antrepozitarului
deţinător al autorizaţiei.
(6) Antrepozitarul autorizat poate contesta decizia de
suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei pentru un antrepozit
fiscal, potrivit legislaţiei în vigoare.
(7) Decizia de suspendare sau de revocare a autorizaţiei
de antrepozit fiscal produce efecte de la data comunicării sau de la o
altă dată cuprinsă în aceasta, după caz. Decizia de anulare
a autorizaţiei de antrepozit fiscal produce efecte începând de la data
emiterii autorizaţiei.
(8) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare
a autorizaţiei de antrepozit fiscal nu suspendă efectele juridice ale
acestei decizii pe perioada soluţionării contestaţiei în
procedură administrativă.
(9) În cazul în care antrepozitarul autorizat doreşte
să renunţe la autorizaţia pentru un antrepozit fiscal, acesta
are obligaţia să notifice acest fapt autorităţii competente
cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care
renunţarea la autorizaţie îşi produce efecte.
(10) În cazul anulării autorizaţiei, o nouă
autorizaţie poate fi emisă de autoritatea competentă numai
după o perioadă de cel puţin 5 ani de la data anulării.
(11) În cazul revocării autorizaţiei, o nouă
autorizaţie poate fi emisă de autoritatea competentă numai
după o perioadă de cel puţin 6 luni de la data la care decizia
de revocare a autorizaţiei de antrepozit fiscal produce efecte conform
alin. (7). Aceste prevederi se aplică şi în situaţia în care
antrepozitarul autorizat contestă decizia de revocare, la calculul
termenului de 6 luni fiind luate în calcul perioadele în care decizia de
revocare a produs efecte.
(12) Antrepozitarii autorizaţi, cărora le-a fost
suspendată, revocată sau anulată autorizaţia şi care
deţin stocuri de produse accizabile la data suspendării,
revocării ori anulării, pot valorifica produsele înregistrate în stoc
- materii prime, semifabricate, produse finite -, în condiţiile
prevăzute de normele metodologice.
ART.
206^29 Destinatarul înregistrat
(1) Destinatarul înregistrat poate să-şi
desfăşoare activitatea în această calitate numai în baza
autorizaţiei valabile emisă de autoritatea competentă, potrivit
prevederilor din normele metodologice, în care va fi înscris şi codul de
accize atribuit de această autoritate.
(2) Destinatarul înregistrat nu are dreptul de a deţine
sau de a expedia produse accizabile în regim suspensiv de accize.
(3) Un destinatar înregistrat trebuie să
îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să garanteze plata accizelor în condiţiile
prevăzute în normele metodologice, înaintea expedierii de către
antrepozitarul autorizat a produselor accizabile;
b) la încheierea deplasării, să înscrie în
evidenţa contabilă produsele accizabile primite în regim suspensiv de
accize;
c) să accepte orice control al autorităţii
competente, pentru a se asigura că produsele au fost primite.
(4) Destinatarul înregistrat care primeşte doar
ocazional produse accizabile trebuie să îndeplinească cerinţele
de la alin. (3), iar autorizarea prevăzută la art. 206^3 pct. 13 se
face pentru o cantitate-limită de produse accizabile, pentru un singur
expeditor şi pentru o perioadă de timp limitată, potrivit prevederilor
din normele metodologice.
ART. 206^30 Deplasarea
produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize
(1) Antrepozitarii autorizaţi de către
autorităţile competente ale unui stat membru sunt recunoscuţi ca
fiind autorizaţi atât pentru circulaţia naţională, cât
şi pentru circulaţia intracomunitară a produselor accizabile.
(2) Produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv
de accize pe teritoriul Comunităţii, inclusiv dacă produsele
sunt deplasate via o ţară terţă sau un teritoriu terţ:
a) de la un antrepozit fiscal la:
1. un alt antrepozit fiscal;
2. un destinatar înregistrat;
3. un loc de unde produsele accizabile părăsesc
teritoriul Comunităţii, în sensul art. 206^34 alin. (1);
4. un destinatar în sensul art. 206^56 alin. (1),
în cazul în care produsele sunt expediate din alt stat membru;
b) de la locul de import către oricare dintre
destinaţiile prevăzute la lit. a), în cazul în care produsele în
cauză sunt expediate de un expeditor înregistrat. În sensul prezentului
articol, locul de import înseamnă locul unde se
află produsele în momentul în care sunt puse în liberă
circulaţie, în conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr.
2.913/92. Expeditorul înregistrat în România poate să îşi
desfăşoare activitatea în această calitate numai în baza
autorizaţiei valabile emise de autoritatea competentă.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a)
pct. 1 şi 2 şi lit. b) şi cu excepţia situaţiei
prevăzute la art. 206^29 alin. (4),
produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv de accize către
un loc de livrare directă situat pe teritoriul României, în cazul în care
locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din România sau de
destinatarul înregistrat, în condiţiile stabilite prin normele
metodologice.
(4) Antrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistrat
prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia de a respecta cerinţele
prevăzute la art. 206^33 alin. (1).
(5) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi
deplasărilor de produse accizabile cu nivel de accize zero care nu au fost
eliberate pentru consum.
(6) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de
accize începe, în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a), în momentul în
care produsele accizabile părăsesc antrepozitul fiscal de
expediţie şi, în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b), în
momentul în care aceste produse sunt puse în liberă circulaţie, în
conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92.
(7) Deplasarea în regim suspensiv de accize a produselor
accizabile se încheie:
1. în cazurile prevăzute
la alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 şi 4 şi lit. b), în momentul în care
destinatarul a recepţionat produsele accizabile;
2. în cazurile prevăzute
la alin. (2) lit. a) pct. 3, în momentul în care produsele accizabile au
părăsit teritoriul Comunităţii.
ART.
206^31 Documentul administrativ electronic
(1) Deplasarea intracomunitară de produse accizabile
este considerată ca având loc în regim suspensiv de accize doar dacă
este acoperită de un document administrativ electronic procesat, în
conformitate cu alin. (2) şi (3).
(2) În sensul alin. (1), expeditorul din România
înaintează un proiect de document administrativ electronic la
autorităţile competente, prin intermediul sistemului informatizat
prevăzut la art. 1 din Decizia nr. 1.152/2003/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 16 iunie 2003 privind informatizarea circulaţiei
şi a controlului produselor supuse accizelor, denumit în continuare
sistemul informatizat.
(3) Autorităţile competente prevăzute la alin.
(2) efectuează o verificare electronică a datelor din proiectul de
document administrativ electronic, iar în cazul în care:
a) datele nu sunt corecte, expeditorul este informat
fără întârziere;
b) datele sunt corecte, autoritatea competentă atribuie
documentului un cod de referinţă administrativ unic şi îl
comunică expeditorului.
(4) În cazurile prevăzute la art. 206^30 alin. (2)
lit. a) pct. 1, 2 şi 4, la art. 206^30 alin. (2)
lit. b) şi la art. 206^30 alin. (3),
autoritatea competentă transmite fără întârziere documentul
administrativ electronic autorităţii competente din statul membru de
destinaţie, care la rândul ei îl transmite destinatarului, în cazul în
care acesta este un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat.
Dacă produsele accizabile sunt destinate unui antrepozitar autorizat din
România, autoritatea competentă înaintează documentul administrativ
electronic direct acestui destinatar.
(5) În cazul prevăzut la art. 206^30 alin. (2)
lit. a) pct. 3 autoritatea competentă din România înaintează
documentul administrativ electronic autorităţii competente din statul
membru în care declaraţia de export este depusă în conformitate cu
art. 161 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, denumit în continuare
statul membru de export, dacă statul membru de export este altul decât
România.
(6) Atunci când expeditorul este din România, acesta
furnizează persoanei care însoţeşte produsele accizabile un
exemplar tipărit al documentului administrativ electronic.
(7) Atunci când produsele accizabile sunt deplasate în regim
suspensiv de accize de la un expeditor din alt stat membru la un destinatar din
România, deplasarea produselor este însoţită de un exemplar
tipărit al documentului administrativ electronic sau de orice alt document
comercial care menţionează codul de referinţă administrativ
unic, identificabil în mod clar.
(8) Documentele prevăzute la alin. (6) şi (7)
trebuie să poată fi prezentate autorităţilor competente
oricând sunt solicitate, pe întreaga durată a deplasării în regim
suspensiv de accize.
(9) Expeditorul poate anula documentul administrativ
electronic, atât timp cât deplasarea nu a început potrivit prevederilor art. 206^30 alin. (6).
(10) În cursul deplasării în regim suspensiv de accize,
expeditorul poate modifica destinaţia, prin intermediul sistemului
informatizat, şi poate indica o nouă destinaţie, care trebuie
să fie una dintre destinaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2)
lit. a) pct. 1, 2 ori 3 sau la art. 206^30 alin. (3),
după caz, în condiţiile prevăzute prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(11) În cazul deplasării intracomunitare a produselor
energetice în regim suspensiv de accize, pe cale maritimă sau pe căi
navigabile interioare, către un destinatar care nu este cunoscut cu
siguranţă în momentul în care expeditorul înaintează proiectul
de document administrativ electronic prevăzut la alin. (2), autoritatea
competentă poate autoriza ca expeditorul să nu includă în
documentul în cauză datele privind destinatarul, în condiţiile
prevăzute în normele metodologice.
(12) Imediat ce datele privind destinatarul sunt cunoscute
şi cel târziu la momentul încheierii deplasării, expeditorul
transmite datele sale autorităţilor competente, utilizând procedura
prevăzută la alin. (10).
ART.
206^32 Divizarea deplasării produselor energetice în regim suspensiv de
accize
Autoritatea competentă
poate permite expeditorului, în condiţiile stabilite prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
ca expeditorul să divizeze o deplasare intracomunitară de produse energetice
în regim suspensiv de accize în două sau mai multe deplasări, cu
condiţia ca:
1. să nu se modifice
cantitatea totală de produse accizabile;
2. divizarea să se
desfăşoare pe teritoriul unui stat membru care permite o astfel de
procedură;
3. autoritatea competentă
din statul membru unde se efectuează divizarea să fie informată
cu privire la locul unde se efectuează divizarea.
ART.
206^33 Primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize
(1) La
primirea de produse accizabile în România, în oricare dintre destinaţiile
prevăzute la art. 206^30 alin. (2)
lit. a) pct. 1, 2 sau 4 ori la art. 206^30 alin. (3),
destinatarul trebuie să respecte următoarele cerinţe:
a) să
confirme că produsele accizabile au ajuns la destinaţie;
b) să
păstreze produsele primite în vederea verificării şi
certificării datelor din documentul administrativ electronic de către
autoritatea competentă;
c) să
înainteze fără întârziere şi nu mai târziu de 5 zile
lucrătoare de la încheierea deplasării, cu excepţia cazurilor
justificate corespunzător autorităţilor competente potrivit
precizărilor din normele metodologice, un raport privind primirea
acestora, denumit în continuare raport de primire, utilizând sistemul
informatizat.
(2) Modalităţile
de confirmare a faptului că produsele accizabile au ajuns la
destinaţie şi de trimitere a raportului de primire a produselor
accizabile de către destinatarii menţionaţi la art. 206^56 alin. (1),
precum şi termenul de păstrare a produselor accizabile primite sunt
prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală
(3) Autoritatea competentă a destinatarului din România
efectuează o verificare electronică a datelor din raportul de
primire, după care:
1. în cazul în care datele nu
sunt corecte, destinatarul este informat fără întârziere despre acest
fapt;
2. în cazul în care datele sunt
corecte, autoritatea competentă a destinatarului confirmă
înregistrarea raportului de primire şi îl transmite autorităţii
competente din statul membru de expediţie.
(4) Atunci când expeditorul este din România, raportul de
primire se înaintează acestuia de către autoritatea competentă
din România.
(5) În cazul în care locul de expediţie şi cel de
destinaţie se află în România, primirea produselor accizabile în
regim suspensiv de accize se confirmă expeditorului potrivit procedurii
stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.
ART.
206^34 Raportul de export
(1) În situaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2)
lit. a) pct. 3 şi, după caz, la art. 206^30 alin. (2)
lit. b), autorităţile competente din statul membru de export
întocmesc un raport de export, pe baza vizei biroului vamal de ieşire,
prevăzută la art. 793 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93
al Comisiei, sau de biroul unde se realizează formalităţile
prevăzute la art. 206^4 alin. (5),
prin care se atestă faptul că produsele accizabile au
părăsit teritoriul Comunităţii.
(2) Autorităţile competente din statul membru de
export verifică pe cale electronică datele ce rezultă din viza
prevăzută la alin. (1). Odată ce aceste date au fost verificate
şi atunci când statul membru de expediţie este diferit de statul
membru de export, autorităţile competente din statul membru de export
transmit raportul de export autorităţilor competente din statul membru
de expediţie.
(3) Autorităţile competente din statul membru de
expediţie înaintează raportul de export expeditorului.
ART.
206^35 Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la
expediţie
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 206^31 alin. (1),
în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil în România,
expeditorul din România poate începe o deplasare de produse accizabile în regim
suspensiv de accize, în următoarele condiţii:
a) produsele să fie însoţite de un document pe suport
hârtie care conţine aceleaşi date ca proiectul de document
administrativ electronic prevăzut la art. 206^31 alin. (2);
b) să informeze autoritățile competente
înainte de începerea deplasării, prin procedura stabilită prin ordin
al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală.
(2) În cazul în care sistemul informatizat redevine
disponibil, expeditorul prezintă un proiect de document administrativ
electronic, în conformitate cu art. 206^31
alin. (2).
(3) De îndată ce datele cuprinse în documentul
administrativ electronic sunt validate, în conformitate cu art. 206^31
alin. (3), acest document înlocuieşte documentul pe suport hârtie
prevăzut la alin. (1) lit. a). Prevederile art. 206^31
alin. (4) şi (5), precum şi cele ale art. 206^33 şi 206^34 se
aplică mutatis mutandis.
(4) Până la momentul validării datelor din
documentul administrativ electronic, deplasarea este considerată ca având
loc în regim suspensiv de accize, pe baza documentului pe suport hârtie
prevăzut la alin. (1) lit. a).
(5) O copie a documentului pe suport hârtie prevăzut la
alin. (1) lit. a) se păstrează de expeditor în evidenţele sale.
(6) În cazul în care sistemul informatizat este indisponibil
la expediţie, expeditorul comunică informaţiile prevăzute
la art. 206^31 alin. (10)
sau la art. 206^32 prin
intermediul unor mijloace alternative de comunicare. În acest scop, expeditorul
în cauză informează autorităţile competente înaintea
modificării destinaţiei sau a divizării deplasării.
Prevederile alin. (2) - (5) se aplică mutatis
mutandis.
ART.
206^36 Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la
destinaţie
(1) În cazul
în care, în situaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2)
lit. a) pct. 1, 2 şi 4, la art. 206^30 alin. (2)
lit. b) şi la art. 206^30 alin.
(3), raportul de primire prevăzut la art. 206^33 alin. (1)
lit. c) nu poate fi prezentat la încheierea deplasării produselor
accizabile în termenul prevăzut la respectivul articol, deoarece fie
sistemul informatizat nu este disponibil în România, fie în situaţia
prevăzută la art. 206^35 alin. (1)
nu au fost încă îndeplinite procedurile prevăzute la art. 206^35 alin. (2)
şi (3), destinatarul prezintă autorităţii competente din
România, cu excepţia cazurilor pe deplin justificate, un document pe
suport hârtie care conţine aceleaşi date ca raportul de primire
şi care atestă încheierea deplasării, potrivit prevederilor din
normele metodologice.
(2) Cu
excepţia cazului în care destinatarul poate prezenta, în scurt timp, prin
intermediul sistemului informatizat, raportul de primire prevăzut la art. 206^33 alin. (1)
lit. c) sau în cazuri pe deplin justificate, autoritatea competentă din România
trimite o copie a documentului pe suport hârtie prevăzut la alin. (1)
autorităţii competente din statul membru de expediţie, care o
transmite expeditorului sau o ţine la dispoziţia acestuia.
(3) De
îndată ce sistemul informatizat redevine disponibil sau de îndată ce
procedurile prevăzute la art. 206^35 alin. (2)
şi (3) sunt îndeplinite, destinatarul prezintă un raport de primire,
în conformitate cu art. 206^33 alin. (1)
lit. c). Prevederile art. 206^33 alin. (3)
şi (4) se aplică mutatis mutandis
(4) În cazul în care, în situaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2)
lit. a) pct. 3, raportul de export prevăzut la art. 206^34 alin. (1)
nu poate fi întocmit la încheierea deplasării produselor accizabile
deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil în statul membru de
export, fie în situaţia prevăzută la art. 206^35 alin. (1)
nu au fost încă îndeplinite procedurile prevăzute la art. 206^35 alin. (2)
şi (3), autorităţile competente din statul membru de export
trimit autorităţilor competente din România un document pe suport
hârtie care conţine aceleaşi date ca şi raportul de export
şi care atestă încheierea deplasării, cu excepţia cazului
în care raportul de export prevăzut la art. 206^34alin. (1)
poate fi întocmit în scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat sau
în cazuri pe deplin justificate, potrivit prevederilor din normele
metodologice.
(5) În cazul prevăzut la alin. (4),
autorităţile competente din România transmit sau pun la
dispoziţia expeditorului o copie a documentului pe suport hârtie.
(6) De îndată ce sistemul informatizat redevine
disponibil în statul membru de export sau de îndată ce procedurile
prevăzute la art. 206^35 alin. (2)
şi (3) sunt îndeplinite, autorităţile competente din statul
membru de export trimit un raport de export, în conformitate cu art. 206^34 alin. (1).
Prevederile art. 206^34 alin. (2)
şi (3) se aplică mutatis mutandis.
ART.
206^37 Încheierea deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de
accize
(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 206^36, raportul
de primire prevăzut la art. 206^33 alin. (1)
lit. c) sau raportul de export prevăzut la art. 206^34 alin. (1)
constituie dovada faptului că deplasarea produselor accizabile s-a
încheiat, în conformitate cu art. 206^30 alin. (7).
(2) Prin derogare de la alin. (1), în absenţa unui
raport de primire sau a unui raport de export din alte motive decât cele
prevăzute la art. 206^36, se poate
de asemenea furniza, în cazurile prevăzute la art. 206^30 alin. (2)
lit. a) pct. 1, 2 şi 4, la art. 206^30 alin. (2)
lit. b) şi la art. 206^30 alin. (3),
dovada încheierii deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de
accize, printr-o adnotare făcută de autorităţile competente
din statul membru de destinaţie, pe baza unor dovezi corespunzătoare,
care să indice că produsele accizabile expediate au ajuns la
destinaţia declarată sau, în cazul prevăzut la art. 206^30 alin. (2)
lit. a) pct. 3, printr-o adnotare făcută de autorităţile
competente din statul membru pe teritoriul căruia este situat biroul vamal
de ieşire, care să ateste faptul că produsele accizabile au
părăsit teritoriul Comunităţii.
(3) În sensul alin. (2), un document înaintat de destinatar
şi care conţine aceleaşi date ca raportul de primire sau de
export constituie o dovadă corespunzătoare.
(4) În momentul în care autorităţile competente din
statul membru de expediţie au admis dovezile corespunzătoare, acestea
închid deplasarea în sistemul informatizat.
ART. 206^38 Structura şi
conţinutul mesajelor
(1) Structura şi conţinutul mesajelor care trebuie
schimbate potrivit art. 206^31 - art. 206^34 de
către persoanele şi autorităţile competente implicate în
cazul unei deplasări intracomunitare de produse accizabile în regim
suspensiv de accize, normele şi procedurile privind schimbul acestor
mesaje, precum şi structura documentelor pe suport hârtie prevăzute
la art. 206^35 şi 206^36 sunt
stabilite de către Comisia Europeană.
(2) Situaţiile în care sistemul informatizat este
considerat indisponibil în România, precum şi normele şi procedurile
care trebuie urmate în aceste situaţii sunt stabilite prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
ART. 206^39 Proceduri
simplificate
(1) Monitorizarea deplasărilor produselor accizabile în
regim suspensiv de accize, care se desfăşoară integral pe
teritoriul României, se realizează potrivit procedurilor aprobate prin
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, stabilite pe baza prevederilor art. 206^31 - 206^37.
(2) Prin acord şi în condiţiile stabilite de
România cu alte state membre interesate pot fi stabilite proceduri simplificate
pentru deplasările frecvente şi regulate de produse accizabile în
regim suspensiv de accize care au loc între teritoriile acestora.
(3) Prevederile alin. (2) includ deplasările prin
conducte fixe.
ART. 206^40 Deplasarea unui
produs accizabil în regim suspensiv după ce a fost pus în liberă
circulaţie în procedură vamală simplificată
(1) Deplasarea produselor accizabile puse în liberă
circulaţie de către un importator care deţine autorizaţie
unică pentru proceduri vamale simplificate, eliberată de autoritatea
competentă din alt stat membru, iar produsele sunt eliberate pentru consum
în România, se poate efectua în regim suspensiv de accize, dacă sunt
îndeplinite următoarele condiţii:
a) importatorul este autorizat de autoritatea
competentă din statul său pentru efectuarea de operaţiuni cu
produse accizabile în regim suspensiv de accize;
b) importatorul deţine cod de accize în statul membru
de autorizare;
c) deplasarea are loc între:
1. un birou vamal de intrare
din România şi un antrepozit fiscal sau un destinatar înregistrat din
România;
2. un birou vamal de intrare în
teritoriul comunitar situat în alt stat membru participant la aplicarea
procedurii vamale simplificate şi un antrepozit fiscal sau un destinatar
înregistrat din România, mişcarea produselor accizabile fiind
acoperită de o procedură de tranzit care începe la frontieră;
3. un birou vamal de intrare în
teritoriul comunitar situat într-un stat membru neparticipant la aplicarea
procedurii vamale simplificate şi un antrepozit fiscal sau un destinatar
înregistrat din România, mişcarea produselor accizabile fiind acoperită
de o procedură de tranzit care începe la frontieră;
d) produsele accizabile sunt însoţite de un exemplar
tipărit al documentului administrativ electronic prevăzut la art. 206^31 alin. (1).
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul
importatorului înregistrat în România care deţine autorizaţie
unică pentru proceduri vamale simplificate, eliberată de autoritatea
vamală din România, iar produsele sunt eliberate pentru consum în alt stat
membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate.
ART.
206^41 Nereguli şi abateri
(1) Atunci când s-a produs o neregulă în cursul unei
deplasări de produse accizabile în regim suspensiv de accize care a dus la
eliberarea pentru consum a acestora în conformitate cu art. 206^7 alin. (1)
lit. a), se consideră că eliberarea pentru consum are loc în statul
membru în care s-a produs neregula.
(2) În cazul în care, pe parcursul unei deplasări a
produselor accizabile în regim suspensiv de accize, a fost depistată o
neregulă care a dus la eliberarea pentru consum a acestora în conformitate
cu art. 206^7 alin. (1)
lit. a) şi nu este posibil să se determine unde s-a produs neregula,
se consideră că aceasta s-a produs în statul membru şi la
momentul în care aceasta a fost depistată.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi
(2), autorităţile competente din statul membru în care produsele au
fost eliberate pentru consum sau în care se consideră că au fost
eliberate pentru consum, trebuie să informeze autorităţile
competente din statul membru de expediţie.
(4) Când produsele accizabile care se deplasează în
regim suspensiv de accize nu au ajuns la destinaţie şi pe parcursul
deplasării nu a fost constatată nicio neregulă care să fie
considerată eliberare pentru consum potrivit art. 206^7 alin. (1)
lit. a), se consideră că neregula s-a produs în statul membru de
expediţie şi în momentul expedierii produselor accizabile. Face
excepţie de la prevederile alin. (4) cazul în care în termen de 4 luni de
la începerea deplasării în conformitate cu art. 206^30 alin. (6),
expeditorul furnizează dovada încheierii deplasării sau a locului în
care a fost comisă neregula, într-un mod considerat satisfăcător
de autorităţile competente din statul membru de expediţie în
conformitate cu art. 206^30 alin. (7).
Dacă persoana care a constituit garanţia potrivit prevederilor art. 206^54 nu a avut
sau nu a putut să aibă cunoştinţă de faptul că
produsele nu au ajuns la destinaţie, acesteia i se acordă un termen
de o lună de la comunicarea acestei informaţii de către
autorităţile competente din statul membru de expediţie pentru
a-i permite să aducă dovada încheierii deplasării, în conformitate
cu art. 206^30 alin. (7),
sau a locului comiterii neregulii.
(5) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (4), dacă
statul membru în care s-a comis efectiv neregula este identificat în termen de
3 ani de la data începerii deplasării, în conformitate cu art. 206^30 alin. (6),
se aplică dispoziţiile alin. (1). În aceste situaţii,
autorităţile competente din statul membru în care s-a comis neregula
informează în acest sens autorităţile competente din statul
membru în care au fost percepute accizele, care restituie sau remit accizele în
momentul furnizării probei perceperii accizelor în celălalt stat
membru.
(6) În sensul prezentului articol, neregulă
înseamnă o situaţie apărută în cursul unei deplasări a
produselor accizabile în regim suspensiv de accize, diferită de aceea
prevăzută la art. 206^7 alin. (5)
şi (6), din cauza căreia o deplasare sau un segment dintr-o deplasare
a unor produse accizabile nu s-a încheiat conform art. 206^30 alin. (7).
ART. 206^42 Restituiri de
accize
(1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 206^44 alin. (7),
la art. 206^47 alin. (5)
şi la art. 206^49 alin. (3)
şi (4), precum şi a cazurilor prevăzute la art. 206^58 -206^60, accizele
privind produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum pot fi, la
solicitarea persoanei în cauză, restituite sau remise de către
autorităţile competente din statele membre unde respectivele produse
au fost eliberate pentru consum, în situaţiile prevăzute de statele
membre şi în conformitate cu condiţiile stabilite de statul membru în
cauză, în scopul de a preveni orice formă posibilă de evaziune
sau de abuz. O astfel de restituire sau de remitere nu poate genera alte
scutiri decât cele prevăzute la art. 206^56 şi art. 206^58 - 206^60.
(2) Pentru produsele energetice contaminate sau combinate în
mod accidental, returnate antrepozitului fiscal pentru reciclare, accizele
plătite vor putea fi restituite în condiţiile prevăzute în
normele metodologice.
(3) Pentru băuturile alcoolice şi produsele din
tutun retrase de pe piaţă, dacă starea sau vechimea acestora le
face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare,
accizele plătite pot fi restituite în condiţiile prevăzute în
normele metodologice.
(3^1) Pentru
produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum în România şi
care ulterior sunt exportate, persoana care a efectuat exportul are drept de
restituire a accizelor, în condiţiile prevăzute în normele
metodologice.
(4) Acciza restituită nu poate depăşi suma
efectiv plătită.
(1) Accizele pentru produsele accizabile achiziţionate
de o persoană fizică pentru uz propriu şi transportate personal
de aceasta în România sunt exigibile numai în statul membru în care se
achiziţionează produsele accizabile.
(2) Pentru a stabili dacă produsele accizabile
prevăzute la alin. (1) sunt destinate uzului propriu al unei persoane
fizice, se vor avea în vedere cel puţin următoarele cerinţe:
a) statutul comercial al celui care deţine produsele
accizabile şi motivele pentru care le deţine;
b) locul în care se află produsele accizabile sau,
dacă este cazul, modul de transport utilizat;
c) orice document referitor la produsele accizabile;
d) natura produselor accizabile;
e) cantitatea de produse accizabile.
(3) Produsele achiziţionate de persoanele fizice se
consideră a fi destinate scopurilor comerciale, în condiţiile şi
în cantităţile prevăzute în normele metodologice.
(4) Produsele achiziţionate şi transportate în
cantităţi superioare limitelor prevăzute în normele metodologice
şi destinate consumului în România se consideră a fi
achiziţionate în scopuri comerciale şi, în acest caz, se
datorează acciza în România.
(5) Acciza devine exigibilă în România şi pentru
cantităţile de uleiuri minerale eliberate deja pentru consum într-un
alt stat membru, dacă aceste produse sunt transportate cu ajutorul unor
mijloace de transport atipice de către o persoană fizică sau în
numele acesteia. În sensul acestui alineat, mijloace de transport atipice
înseamnă transportul de combustibil în alte recipiente decât rezervoarele
vehiculelor sau în canistre adecvate pentru combustibili şi transportul de
produse lichide pentru încălzire în alte recipiente decât în
camioane-cisternă folosite în numele unor operatori economici
profesionişti.
ART.
206^44 Produse cu accize plătite, deţinute în scopuri comerciale în
România
(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 206^47 alin. (1),
în cazul în care produsele accizabile care au fost deja eliberate pentru consum
într-un stat membru sunt deţinute în scopuri comerciale în România pentru
a fi livrate sau utilizate pe teritoriul acesteia, produsele în cauză sunt
supuse accizelor, iar accizele devin exigibile în România.
(2) În sensul prezentului articol, deţinere în scopuri
comerciale înseamnă deţinerea de produse accizabile de către o
altă persoană decât o persoană fizică sau de către o
persoană fizică în alte scopuri decât pentru uz propriu şi transportarea
de către aceasta, în conformitate cu art. 206^43.
(3) Condiţiile de exigibilitate şi nivelul
accizelor care urmează să fie aplicate sunt cele în vigoare la data
la care accizele devin exigibile în România.
(4) Persoana plătitoare de accize devenite exigibile
este, în cazurile prevăzute la alin. (1), persoana care efectuează
livrarea sau deţine produsele destinate livrării sau căreia îi
sunt livrate produsele în România.
(5) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 206^49, în cazul
în care produsele accizabile care au fost deja eliberate pentru consum într-un
stat membru se deplasează în cadrul Comunităţii în scopuri
comerciale, produsele în cauză nu sunt considerate ca fiind deţinute
în aceste scopuri până în momentul în care ajung în România, cu
condiţia ca deplasarea să se realizeze pe baza
formalităţilor prevăzute la art. 206^45 alin. (1)
şi (2).
(6) Produsele accizabile deţinute la bordul unei nave
sau al unei aeronave care efectuează traversări sau zboruri între un
alt stat membru şi România, dar care nu sunt disponibile pentru vânzare în
momentul în care nava sau aeronava se află pe teritoriul unuia dintre cele
două state membre, nu sunt considerate ca fiind deţinute în statul
membru respectiv în scopuri comerciale.
(7) În cazul produselor accizabile care au fost deja
eliberate pentru consum în România şi care sunt livrate într-un alt stat
membru, comerciantul care a efectuat livrarea poate beneficia, la cerere, de
restituirea sau de remiterea accizelor dacă autoritatea competentă
constată că accizele au devenit exigibile şi au fost percepute
în acel stat membru, potrivit prevederilor din normele metodologice.
ART.
206^45 Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite
(1) În situaţia prevăzută la art. 206^44 alin. (1),
produsele accizabile circulă între România şi alt stat membru sau
între alt stat membru şi România, împreună cu un document de însoţire
care conţine datele principale din documentul prevăzut la art. 206^31 alin. (1).
Structura şi conţinutul documentului de însoţire sunt stabilite
de Comisia Europeană.
(2) Persoanele prevăzute la art. 206^44 alin. (4)
trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) înaintea expedierii produselor, să depună o
declaraţie la autoritatea competentă teritorială şi să
garanteze plata accizelor;
b) să plătească accizele în prima zi
lucrătoare imediat următoare celei în care s-au recepţionat
produsele;
c) să accepte orice control care să permită
autorităţii competente teritoriale să se asigure că
produsele accizabile au fost efectiv primite şi că accizele exigibile
pentru acestea au fost plătite.
ART. 206^46 Documentul de
însoţire
(1) Documentul de însoţire se întocmeşte de
către furnizor în 3 exemplare şi se utilizează după cum
urmează:
a) primul exemplar rămâne la furnizor;
b) exemplarele 2 şi 3 însoţesc produsele
accizabile pe timpul transportului până la primitor;
c) exemplarul 2 rămâne la primitorul produselor;
d) exemplarul 3 trebuie să fie restituit furnizorului,
cu certificarea recepţiei şi cu menţionarea tratamentului fiscal
ulterior al produselor accizabile în statul membru de destinaţie,
dacă furnizorul solicită în mod expres acest lucru în scop de
restituire de accize.
(2) Modelul documentului de însoţire va fi prevăzut
în normele metodologice.
ART.
206^47 Vânzarea la distanţă
(1) Produsele accizabile deja eliberate pentru consum într-un
stat membru, care sunt achiziţionate de o persoană, alta decât un
antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat, stabilită în
România, care nu exercită o activitate economică independentă,
şi care sunt expediate ori transportate către România, direct sau
indirect, de către vânzător ori în numele acestuia, sunt supuse
accizelor în România.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), accizele devin
exigibile în România în momentul livrării produselor accizabile.
Condiţiile de exigibilitate şi nivelul accizelor care urmează
să fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin
exigibile. Accizele se plătesc în conformitate cu procedura stabilită
în normele metodologice.
(3) Persoana plătitoare de accize în România este fie
vânzătorul, fie un reprezentant fiscal stabilit în România şi
autorizat de autorităţile competente din România. Atunci când
vânzătorul nu respectă dispoziţiile alin. (4) lit. a), persoana
plătitoare de accize este destinatarul produselor accizabile.
(4) Vânzătorul sau reprezentantul fiscal trebuie să
îndeplinească următoarele cerinţe:
a) înainte de expedierea produselor accizabile, trebuie
să se înregistreze şi să garanteze plata accizelor în
condiţiile stabilite şi la autoritatea competentă,
prevăzute în normele metodologice;
b) să plătească accizele la autoritatea
competentă prevăzută la lit. a), după sosirea produselor
accizabile;
c) să ţină evidenţe contabile ale
livrărilor de produse accizabile.
(5) Produsele accizabile deja eliberate pentru consum în
România, care sunt achiziţionate de o persoană, alta decât un
antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat, stabilită în alt
stat membru, care nu exercită o activitate economică
independentă, şi care sunt expediate ori transportate către acel
stat membru, direct sau indirect, de către vânzător ori în numele
acestuia, sunt supuse accizelor în acel stat membru. Accizele percepute în
România se restituie sau se remit, la solicitarea vânzătorului, dacă
vânzătorul ori reprezentantul său fiscal a urmat procedurile
stabilite la alin. (4), potrivit cerinţelor stabilite de autoritatea
competentă din statul membru de destinaţie.
ART.
206^48 Distrugeri şi pierderi
(1) În situaţiile prevăzute la art. 206^44 alin. (1)
şi la art. 206^47 alin. (1),
în cazul distrugerii totale sau al pierderii iremediabile a produselor
accizabile, în cursul transportului acestora în alt stat membru decât cel în
care au fost eliberate pentru consum, dintr-un motiv legat de natura
produselor, ca urmare a unui caz fortuit ori de forţă majoră sau
ca o consecinţă a autorizării de către
autorităţile competente din statul membru în cauză, accizele nu
sunt exigibile în acel stat membru.
(2) Distrugerea totală sau pierderea iremediabilă a
produselor accizabile în cauză va fi dovedită într-un mod considerat
satisfăcător de autorităţile competente din statul membru
în care a avut loc distrugerea totală ori pierderea iremediabilă sau
din statul membru în care aceasta a fost constatată, în cazul în care nu
este posibil să se determine unde a avut loc. Garanţia depusă în
temeiul art. 206^45 alin. (2)
lit. a) sau al art. 206^47 alin. (4)
lit. a) se va elibera.
(3) Regulile şi condiţiile pe baza cărora se
determină pierderile menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în
normele metodologice.
ART.
206^49 Nereguli apărute pe parcursul deplasării produselor accizabile
(1) Atunci când s-a comis o neregulă în cursul unei
deplasări a produselor accizabile, în conformitate cu art. 206^44 alin. (1)
sau cu art. 206^47 alin. (1),
în alt stat membru decât cel în care produsele au fost eliberate pentru consum,
acestea sunt supuse accizelor, iar accizele sunt exigibile în statul membru în
care s-a comis neregula.
(2) Atunci când s-a constatat o neregulă în cursul unei
deplasări a produselor accizabile, în conformitate cu art. 206^44 alin. (1)
sau cu art. 206^47 alin. (1),
în alt stat membru decât cel în care produsele au fost eliberate pentru consum
şi nu este posibil să se determine locul în care s-a comis neregula,
se consideră că aceasta s-a comis în statul membru în care a fost
constatată, iar accizele sunt exigibile în acest stat membru. Cu toate
acestea, dacă statul membru în care s-a comis efectiv neregula este
identificat în termen de 3 ani de la data achiziţionării produselor
accizabile, se aplică dispoziţiile alin. (1).
(3) Accizele sunt datorate de persoana care a garantat plata
acestora în conformitate cu art. 206^45 alin. (2)
lit. a) sau cu art. 206^47 alin. (4)
lit. a) şi de orice persoană care a participat la neregulă.
(4) Autorităţile competente din statul membru în
care produsele accizabile au fost eliberate pentru consum restituie sau remit,
la cerere, accizele după perceperea acestora în statul membru în care a
fost comisă ori constatată neregula. Autorităţile
competente din statul membru de destinaţie eliberează garanţia
depusă în temeiul art. 206^45 alin. (2)
lit. a) sau al art. 206^47 alin. (4)
lit. a).
(5) În sensul prezentului articol, neregulă
înseamnă o situaţie apărută în cursul unei deplasări a
produselor accizabile în temeiul art. 206^44 alin. (1)
sau al art. 206^48alin. (1),
care nu face obiectul art. 206^47, din
cauza căreia o deplasare ori un segment dintr-o deplasare a unor produse
accizabile nu s-a încheiat în mod corespunzător.
ART.
206^50 Declaraţii privind achiziţii şi livrări
intracomunitare
Destinatarii înregistraţi şi
reprezentanţii fiscali au obligaţia de a transmite
autorităţii competente o situaţie lunară privind
achiziţiile şi livrările de produse accizabile, până la data
de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se
referă situaţia, în condiţiile stabilite prin normele
metodologice.
ART.
206^51 Plata accizelor la bugetul de stat
(1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de
plată a accizelor este până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile, cu
excepţia cazurilor pentru care prezentul capitol prevede în mod expres alt
termen de plată.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul
furnizorilor autorizaţi de energie electrică sau de gaz natural,
termenul de plată a accizelor este data de 25 a lunii
următoare celei în care a avut loc facturarea către consumatorul
final.
(3) În cazul importului unui produs accizabil, care nu este
plasat într-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1) momentul
plăţii accizelor este momentul înregistrării declaraţiei
vamale de import.
(4) Livrarea produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3)
lit. a) -e) din antrepozite fiscale ori din locaţia în care acestea au
fost recepţionate de către destinatarul înregistrat se efectuează
numai în momentul în care furnizorul deţine documentul de plată care
să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente
cantităţii ce urmează a fi facturată. Cu ocazia depunerii
declaraţiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferenţe
dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de către beneficiarii
produselor, în numele antrepozitului fiscal ori al destinatarului înregistrat,
şi valoarea accizelor aferente cantităţilor de produse energetice
efectiv livrate de aceştia, în decursul lunii precedente.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), orice
persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la art. 206^7 alin. (7),
(8) şi (9) are obligaţia de a plăti accizele în termen de 5 zile
de la data la care au devenit exigibile.
(6) ***
Abrogat.
ART.
206^52 Depunerea declaraţiilor de accize
(1) Orice plătitor de accize prevăzut la prezentul
capitol are obligaţia de a depune lunar la autoritatea competentă o
declaraţie de accize, indiferent dacă se datorează sau nu plata
accizei pentru luna respectivă.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1),
destinatarul înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile
are obligaţia de a depune declaraţia de accize pentru fiecare
operaţiune în parte.
(3) Declaraţiile de accize se depun la autoritatea
competentă, de către plătitorii de accize, până la data
de 25 inclusiv a lunii
următoare celei la care se referă declaraţia.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), orice
persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la art. 206^7 alin. (7),
(8) şi (9) are obligaţia de a depune imediat o declaraţie de
accize la autoritatea competentă.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în
situaţiile prevăzute la art. 206^7 alin. (1)
lit. b) şi c) trebuie să se depună imediat o declaraţie de
accize la autoritatea fiscală competentă şi, prin derogare de la art. 206^51, acciza
se plăteşte în ziua lucrătoare imediat următoare celei în
care a fost depusă declaraţia.
Pentru produsele accizabile
care sunt transportate sau sunt deţinute în afara antrepozitului fiscal,
originea trebuie să fie dovedită folosindu-se un document care va fi
stabilit prin normele metodologice.
(1) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat
şi expeditorul înregistrat au obligaţia depunerii la autoritatea
competentă a unei garanţii, conform prevederilor din normele
metodologice, care să asigure plata accizelor care pot deveni exigibile.
În situaţia în care antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat
şi expeditorul înregistrat înregistrează obligaţii fiscale
restante cu mai mult de 30 de zile, administrate de Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală, garanţia se extinde
şi asupra acestora de drept şi fără nicio altă formalitate.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1),
garanţia poate fi depusă de transportator, de proprietarul produselor
accizabile, de destinatar sau, în comun, de două ori mai multe dintre
aceste persoane sau dintre persoanele prevăzute la alin. (1), în cazurile
şi în condiţiile stabilite prin normele metodologice.
(3) Garanţia este valabilă pe întreg teritoriul
Comunităţii.
(4) Garanţia reprezintă 6% din valoarea accizelor
aferente produselor ce ar rezulta la nivelul unui an, potrivit
capacităţilor tehnologice de producţie pentru antrepozitul de
producţie nou-înfiinţat, respectiv 6% din valoarea accizelor aferente
tuturor intrărilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an
potrivit capacităţilor de depozitare, pentru antrepozitul fiscal de
depozitare nou-înfiinţat. Pentru antrepozitarii autorizaţi, valoarea
garanţiei se va calcula prin aplicarea procentului de 6% la valoarea
accizelor aferente ieşirilor de produse accizabile din ultimul an, iar în
cazul antrepozitului fiscal de producţie, valoarea garanţiei nu poate
fi mai mică de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta
potrivit capacităţilor tehnologice de producţie. Tipul, modul de
calcul, valoarea şi durata garanţiei vor fi prevăzute în normele
metodologice.
(4^1) Valoarea
garanţiei nu poate fi mai mică decât cuantumul stabilit în normele
metodologice, în funcţie de natura produselor accizabile ce urmează a
fi realizate sau depozitate.
(4^2) Valoarea
garanţiei nu poate fi mai mare decât cuantumul stabilit în normele
metodologice, în funcţie de grupa produselor accizabile ce urmează a
fi realizate sau depozitate.
(4^3) Valoarea
garanţiei în cazul antrepozitarului autorizat sau destinatarului
înregistrat poate fi redusă la cerere, potrivit criteriilor obiective
prevăzute în normele metodologice.
(4^4) Valoarea
garanţiei reduse pentru antrepozitarii autorizaţi nu poate fi mai
mică decât nivelul minim stabilit potrivit alin. (4^1).
(5) Valoarea
garanţiei va fi analizată periodic, pentru a reflecta orice
schimbări în volumul afacerii sau în nivelul de accize datorat.
(6) În cazul
expeditorului înregistrat, garanţia reprezintă 6% din valoarea
accizelor aferente produselor accizabile expediate în regim suspensiv de
accize, estimate la nivelul unui an. (în vigoare din 1 septembrie 2013)
ART.
206^55 Responsabilităţile plătitorilor de accize
(1) Orice plătitor de accize poartă
răspunderea pentru calcularea corectă şi plata la termenul legal
a accizelor către bugetul de stat şi pentru depunerea la termenul
legal a declaraţiilor de accize la autoritatea competentă, conform
prevederilor prezentului capitol şi celor ale legislaţiei vamale în
vigoare.
(2) Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sunt
obligaţi să depună la autoritatea competentă o
situaţie care să conţină informaţii cu privire la
produsele accizabile: stocul de materii prime şi produse finite la
începutul perioadei de raportare, achiziţiile de materii prime, cantitatea
fabricată în cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite
şi materii prime la sfârşitul perioadei de raportare şi
cantitatea de produse livrate, la termenul şi conform modelului prezentat
în normele metodologice.
(3) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare sunt
obligaţi să depună la autoritatea competentă o
situaţie, care să conţină informaţii cu privire la
stocul de produse finite la începutul perioadei de raportare, achiziţiile
şi livrările de produse finite în cursul perioadei de raportare,
stocul de produse finite la sfârşitul perioadei de raportare, la termenul
şi conform modelului prezentat în normele metodologice.
26.
(1) Produsele accizabile sunt scutite de plata accizelor
dacă sunt destinate utilizării:
a) în contextul relaţiilor diplomatice sau consulare;
b) de către organizaţiile internaţionale
recunoscute ca atare de autorităţile publice din România şi de
către membrii acestor organizaţii, în limitele şi în
condiţiile stabilite prin convenţiile internaţionale privind
instituirea acestor organizaţii sau prin acordurile de sediu;
c) de către forţele armate ale oricărui stat
parte la Tratatul Atlanticului de Nord, altul decât România, pentru uzul
forţelor armate în cauză, pentru personalul civil însoţitor sau
pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora;
d) de către forţele armate ale Regatului Unit
staţionate în Cipru în temeiul Tratatului de instituire a Republicii Cipru
din 16 august 1960, pentru uzul forţelor armate în cauză, pentru
personalul civil însoţitor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a
cantinelor acestora;
e) pentru consum în cadrul unui acord încheiat cu
ţări terţe sau cu organizaţii internaţionale, cu
condiţia ca acordul în cauză să fie permis ori autorizat în ceea
ce priveşte scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată.
(2) Modalitatea şi condiţiile de acordare a
scutirilor prevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele
metodologice.
(3) Fără a aduce atingere prevederilor art. 206^31 alin. (1),
produsele accizabile care se deplasează în regim suspensiv de accize
către un destinatar în sensul alin. (1) sunt însoţite de certificat
de scutire.
(4) Modelul şi conţinutul certificatului de scutire
sunt cele stabilite de Comisia Europeană.
(5) Procedura prevăzută la art. 206^31 - 206^36 nu se
aplică deplasărilor intracomunitare de produse accizabile în regim
suspensiv de accize destinate forţelor armate prevăzute la alin. (1)
lit. c), dacă acestea sunt reglementate de un regim care se
întemeiază direct pe Tratatul Atlanticului de Nord.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), procedura
prevăzută la art. 206^31 - 206^36 se va
aplica deplasărilor de produse accizabile în regim suspensiv de accize
destinate forţelor armate prevăzute la alin. (1) lit. c) care au loc
exclusiv pe teritoriul naţional sau în baza unui acord încheiat cu un alt
stat membru, atunci când deplasarea are loc între teritoriul naţional
şi teritoriul acelui stat membru.
(1) Sunt scutite de la plata accizelor produsele accizabile
furnizate de magazinele duty-free, transportate în bagajul personal al
călătorilor care se deplasează pe cale aeriană sau
maritimă către un teritoriu terţ ori către o ţară
terţă.
(2) Sunt scutite de la plata accizelor produsele furnizate la
bordul unei aeronave sau al unei nave pe parcursul călătoriei pe cale
aeriană ori maritimă către un teritoriu terţ sau către
o ţară terţă.
(3) Regimul de scutire de la plata accizelor prevăzut la
alin. (1) se aplică şi produselor accizabile furnizate de magazinele
duty-free autorizate în România situate în afara incintei aeroporturilor sau
porturilor, transportate în bagajul personal al călătorilor către
un teritoriu terţ ori către o ţară terţă.
(4) În sensul prezentului articol, călător
către un teritoriu terţ sau către o ţară
terţă înseamnă orice călător care deţine un
document de transport pentru călătorie ori un alt document care face
dovada destinaţiei finale situate pe un teritoriu terţ sau o
ţară terţă.
(5) Modalitatea
şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin.
(1)—(3) vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, la
propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
ART.
206^58 Scutiri pentru alcool etilic şi alte produse alcoolice
(1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic
şi alte produse alcoolice prevăzute la art. 206^2 lit. a),
atunci când sunt:
a) complet denaturate, conform prescripţiilor legale;
b) denaturate şi utilizate pentru producerea de produse
care nu sunt destinate consumului uman;
c) utilizate pentru producerea oţetului cu codul NC
2209;
d) utilizate pentru producerea de medicamente;
e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate
preparării de alimente sau băuturi nealcoolice ce au o
concentraţie ce nu depăşeşte 1,2% în volum;
f) utilizate în scop medical în spitale şi farmacii;
g) utilizate direct sau ca element al produselor
semifabricate pentru producerea de alimente cu ori fără cremă,
cu condiţia ca în fiecare caz concentraţia de alcool să nu
depăşească 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce
intră în compoziţia ciocolatei şi 5 litri de alcool pur la 100
kg de produs ce intră în compoziţia altor produse;
h) utilizate în procese de fabricaţie, cu condiţia
ca produsul finit să nu conţină alcool;
i) utilizate ca eşantioane pentru analiză sau ca
teste necesare pentru producţie ori în scopuri ştiinţifice.
(2) Modalitatea şi condiţiile de acordare a
scutirilor prevăzute la alin. (1), precum şi produsele utilizate
pentru denaturarea alcoolului vor fi reglementate prin normele metodologice.
ART.
206^60 Scutiri pentru produse energetice şi energie electrică
(1) Sunt scutite de la plata accizelor:
a) produsele energetice livrate în vederea utilizării
drept combustibil pentru aviaţie, alta decât aviaţia turistică
în scop privat. Prin aviaţie turistică în scop privat se
înţelege utilizarea unei aeronave de către proprietarul său ori
de către persoana fizică sau juridică ce o deţine cu titlu
de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale
şi, în special, altele decât transportul de persoane ori de mărfuri
sau prestări de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile
autorităţilor publice;
b) produsele energetice livrate în vederea utilizării
drept combustibil pentru navigaţia în apele comunitare şi pentru
navigaţia pe căile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit,
altele decât pentru navigaţia ambarcaţiunilor de agrement private. De
asemenea, este scutită de la plata accizelor şi electricitatea
produsă la bordul navelor. Prin ambarcaţiune de agrement privată
se înţelege orice ambarcaţiune utilizată de către
proprietarul său ori de către persoana fizică sau juridică
ce o deţine cu titlu de închiriere ori cu un alt titlu, în alte scopuri
decât cele comerciale şi, în special, altele decât transportul de persoane
sau de mărfuri ori prestări de servicii cu titlu oneros sau pentru
nevoile autorităţilor publice;
c) produsele energetice şi energia electrică
utilizate pentru producţia de energie electrică, precum şi
energia electrică utilizată pentru menţinerea
capacităţii de a produce energie electrică;
d) produsele energetice şi energia electrică
utilizate pentru producţia combinată de energie electrică
şi energie termică;
e) produsele energetice - gazul natural, cărbunele
şi combustibilii solizi - folosite de gospodării şi/sau de
organizaţii de caritate;
f) combustibilii pentru motor utilizaţi în domeniul
producţiei, dezvoltării, testării şi mentenanţei
aeronavelor şi vapoarelor;
g) combustibilii pentru motor utilizaţi pentru
operaţiunile de dragare în cursurile de apă navigabile şi în
porturi;
h) produsele energetice injectate în furnale sau în alte
agregate industriale în scop de reducere chimică, ca aditiv la cocsul
utilizat drept combustibil principal;
i) produsele energetice care intră în România dintr-o
ţară terţă, conţinute în rezervorul standard al unui
autovehicul cu motor, destinate utilizării drept combustibil pentru acel
autovehicul, precum şi în containere speciale şi destinate
utilizării pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor ce
echipează acele containere;
j) orice produs energetic care este scos de la rezerva de
stat sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit în scop de ajutor
umanitar;
k) orice produs energetic utilizat drept combustibil pentru
încălzire de către spitale, sanatorii, aziluri de bătrâni,
orfelinate şi de alte instituţii de asistenţă socială,
instituţii de învăţământ şi lăcaşuri de
cult;
l) produsele energetice, dacă astfel de produse sunt
obţinute din unul sau mai multe dintre produsele următoare:
- produse cuprinse în codurile
NC de la 1507 la 1518 inclusiv;
- produse cuprinse în codurile
NC 3824 90 55 şi de la 3824 90 80 la 3824 90 99 inclusiv, pentru
componentele lor produse din biomase;
- produse cuprinse în codurile
NC 2207 20 00 şi 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică;
- produse obţinute din
biomase, inclusiv produse cuprinse în codurile NC 4401 şi 4402;
m) energia electrică produsă din surse
regenerabile de energie;
n) energia electrică obţinută de acumulatori
electrici, grupurile electrogene mobile, instalaţiile electrice amplasate
pe vehicule de orice fel, sursele staţionare de energie electrică în
curent continuu, instalaţiile energetice amplasate în marea
teritorială care nu sunt racordate la reţeaua electrică şi
sursele electrice cu o putere activă instalată sub 250 kW;
o) produsele cuprinse în codul NC 2705, utilizate pentru
încălzire.
(2) Modalitatea şi condiţiile de acordare a
scutirilor prevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele
metodologice.
(3) *** Abrogat.
(1) Prevederile prezentei secţiuni se aplică
următoarelor produse accizabile:
a) băuturi fermentate, altele decât bere şi
vinuri, produse intermediare şi alcool etilic, cu excepţiile
prevăzute prin normele metodologice;
b) tutun prelucrat.
(2) Nu este supus obligaţiei de marcare orice produs
accizabil scutit de la plata accizelor.
(3) Produsele accizabile prevăzute la alin. (1) pot fi
eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai
dacă acestea sunt marcate conform prevederilor prezentei secţiuni.
ART.
206^62 Responsabilitatea marcării
Responsabilitatea marcării
produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizaţi, destinatarilor
înregistraţi, expeditorilor înregistraţi sau importatorilor
autorizaţi, potrivit precizărilor din normele metodologice.
ART.
206^63 Proceduri de marcare
(1) Marcarea produselor se efectuează prin timbre sau
banderole.
(2) Dimensiunea şi elementele ce vor fi
inscripţionate pe marcaje vor fi stabilite prin normele metodologice.
(3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat,
expeditorul înregistrat sau importatorul autorizat are obligaţia să
asigure ca marcajele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul
individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie ori sticlă,
astfel încât deschiderea ambalajului să deterioreze marcajul.
(4) Produsele accizabile marcate cu timbre sau banderole
deteriorate ori altfel decât s-a prevăzut la alin. (2) şi (3) vor fi
considerate ca nemarcate.
ART.
206^64 Eliberarea marcajelor
(1) Autoritatea competentă aprobă eliberarea
marcajelor, potrivit procedurii prevăzute în normele metodologice.
(2) Eliberarea marcajelor se face către:
a) antrepozitarii autorizaţi pentru produsele
accizabile prevăzute la art. 206^61 ;
b) destinatarii înregistraţi care
achiziţionează produsele accizabile prevăzute la art. 206^61;
c) importatorul autorizat care importă produsele
accizabile prevăzute la art. 206^61.
Autorizaţia de importator se acordă de către autoritatea
competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.
(3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri
la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele
metodologice.
(4) Eliberarea marcajelor se face de către unitatea
specializată pentru tipărirea acestora, desemnată de autoritatea
competentă, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(5) Contravaloarea marcajelor se asigură de la bugetul
de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse
marcării, conform prevederilor din normele metodologice.
ART.
206^65 Confiscarea tutunului prelucrat
(1) Prin derogare de la prevederile legale în materie care
reglementează modul şi condiţiile de valorificare a bunurilor
legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a
statului, tutunurile prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului se predau de către organul care a
dispus confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor autorizaţi pentru
tutun prelucrat, destinatarilor înregistraţi, expeditorilor
înregistraţi sau importatorilor autorizaţi de astfel de produse,
după cum urmează:
a) sortimentele care se regăsesc în nomenclatorul de
produse al antrepozitarilor autorizaţi, al destinatarilor
înregistraţi, al expeditorilor înregistraţi sau al importatorilor
autorizaţi se predau în totalitate acestora;
b) sortimentele care nu se regăsesc în nomenclatoarele
prevăzute la lit. a) se predau în custodie de către organele care au
procedat la confiscare antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia
şi depozitarea de tutun prelucrat, inclusiv persoanelor afiliate acestora,
a căror cotă de piaţă reprezintă peste 5%.
(2) Repartizarea fiecărui lot de tutun prelucrat
confiscat, preluarea tutunului prelucrat de către antrepozitarii
autorizaţi, destinatarii înregistraţi, expeditorii înregistraţi
şi importatorii autorizaţi, precum şi procedura de distrugere se
efectuează conform prevederilor din normele metodologice.
(3) Fiecare antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat,
expeditor înregistrat şi importator autorizat are obligaţia să
asigure pe cheltuiala proprie preluarea în custodie, transportul şi depozitarea
cantităţilor de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat.
(1) Toţi operatorii economici cu produse accizabile sunt
obligaţi să accepte orice control ce permite autorităţii
competente prevăzute în normele metodologice să se asigure de
corectitudinea operaţiunilor cu produse accizabile.
(2) Autorităţile competente vor lua măsuri de
supraveghere fiscală şi control pentru asigurarea
desfăşurării activităţii autorizate în condiţiile
legii. Modalităţile şi procedurile pentru realizarea
supravegherii fiscale a producţiei, depozitării, circulaţiei
şi importului produselor supuse accizelor armonizate vor fi stabilite prin
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
ART.
206^67 Întârzieri la plata accizelor
Întârzierea la plata accizelor
cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizaţiei
deţinute de operatorul economic plătitor de accize până la plata
sumelor restante.
ART.
206^68 Procedura de import pentru produse energetice
Efectuarea
formalităţilor vamale de import aferente benzinelor şi
motorinelor se face prin birourile vamale la frontieră stabilite prin ordin
al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
ART.
206^69 Condiţii de distribuţie şi comercializare
(1) Comercializarea pe piaţa naţională a
alcoolului sanitar în vrac este interzisă.
(1^1) Comercializarea
în vrac şi utilizarea ca materie primă a alcoolului etilic cu
concentraţia alcoolică sub 96,00% în volum, pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, este interzisă.
(2) Operatorii economici care doresc să distribuie
şi să comercializeze angro băuturi alcoolice şi tutun
prelucrat sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea
competentă prevăzută în normele metodologice şi să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) să deţină spaţii de depozitare
corespunzătoare, în proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu
orice titlu legal;
b) să aibă înscrise în obiectul de activitate
potrivit Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare
şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice sau activitatea de
comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun;
c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării
marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de
produse supuse marcării potrivit prezentului capitol.
(3) Băuturile alcoolice livrate de operatorii economici
producători către operatorii economici distribuitori sau
comercianţi angro vor fi însoţite şi de o copie a certificatului
de marcă al producătorului, din care să rezulte că marca îi
aparţine.
(4) Operatorii economici care intenţionează să
comercializeze în sistem angro produse energetice - benzine, motorine, petrol
lampant şi gaz petrolier lichefiat - sunt obligaţi să se
înregistreze la autoritatea competentă conform procedurii şi cu
îndeplinirea condiţiilor stabilite prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(5) Nu intră sub incidenţa alin. (2) şi (4)
antrepozitarii autorizaţi pentru locurile autorizate ca antrepozite
fiscale şi operatorii înregistraţi/destinatarii înregistraţi.
(6) Operatorii economici care intenţionează să
comercializeze în sistem en detail produse energetice - benzine, motorine,
petrol lampant şi gaz petrolier lichefiat - sunt obligaţi să se
înregistreze la autoritatea competentă, conform procedurii şi cu
îndeplinirea condiţiilor ce vor fi stabilite prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(7) *** Abrogat.
(8) Operatorii economici distribuitori şi
comercianţii angro sau en detail de băuturi alcoolice, tutun
prelucrat şi produse energetice răspund pentru provenienţa
nelegală a produselor deţinute.
(9) Toate reziduurile de produse energetice rezultate din
exploatare, în alte locaţii decât antrepozitele fiscale, pot fi cedate sau
vândute pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile numai
către un antrepozit fiscal de producţie ori pot fi supuse
operaţiilor de ecologizare, în condiţiile prevăzute de normele
metodologice.
(10) În cazul comercializării şi transportului de
tutun brut şi tutun parţial prelucrat, trebuie îndeplinite
următoarele cerinţe:
a) operatorii
economici care doresc să comercializeze tutun brut sau tutun parţial
prelucrat provenit din operaţiuni proprii de import, din achiziţii
intracomunitare proprii sau din producţia internă proprie pot
desfăşura această activitate numai în baza unei autorizaţii
eliberate în acest scop de către autoritatea competentă;
b) tutunul
brut sau tutunul parţial prelucrat poate fi comercializat către un
operator economic din România numai dacă este antrepozitar autorizat
pentru producţia de tutun prelucrat, deplasarea tutunului efectuându-se
direct către antrepozitul fiscal al acestuia;
c) orice
deplasare de tutun brut sau de tutun parţial prelucrat pe teritoriul
României, realizată de operatorii economici prevăzuţi la lit.
a), trebuie să fie însoţită de un document comercial în care va
fi înscris numărul autorizaţiei operatorului economic.
(11) Atunci când nu se respectă una dintre prevederile
alin. (10), intervine exigibilitatea accizelor, suma de plată fiind
determinată pe baza accizei datorate pentru alte tutunuri de fumat.
(12) Procedura de eliberare a autorizaţiei prevăzute
la alin. (10) lit. a) se stabileşte prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(13) Este
interzisă practicarea, cu excepţia situaţiilor prevăzute de
lege, de către producători, importatori, operatori economici care
realizează achiziţii intracomunitare sau de către persoane care
comercializează, sub orice formă, de preţuri de vânzare mai mici
decât costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor
accizabile vândute, la care se adaugă acciza şi taxa pe valoarea
adăugată.
(13^1) Prevederile
alin. (13) nu se aplică în următoarele situaţii:
a) comercializarea produselor
accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor;
b) comercializarea produselor
accizabile pentru care există o cotaţie internaţională sau
bursieră.
(13^2) Prin
derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
vânzările cu prime către consumator nu se aplică pentru
produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole
prevăzute la laart. 206^61. Prin
consumator se înţelege persoana definită la art. 4 lit. a) din
Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
(13^3) În cazul
vânzărilor cu preţ redus prevăzute de Ordonanţa Guvernului
nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, de produse accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau
banderole prevăzute la art. 206^61 se aplică prevederile alin. (13).
(Punctele 14 – 26 intră
în vigoare din 1 august 2012):
(14) Produsele
energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3)
lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor pot
fi eliberate pentru consum, deţinute în afara unui antrepozit fiscal,
transportate inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizate, oferite spre
vânzare ori vândute, pe teritoriul României, numai dacă sunt marcate
şi colorate potrivit prevederilor alin. (16) – (19).
(15) Sunt
exceptate de la prevederile alin. (14) produsele energetice prevăzute la
art. 206^16 alin.
(3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor:
a) destinate
exportului, livrărilor intracomunitare şi cele care tranzitează
teritoriul României, cu respectarea modalităţilor şi
procedurilor de supraveghere fiscală stabilite prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
b) livrate
către sau de la Administraţia Naţională a Rezervelor de
Stat şi Probleme Speciale;
c) uleiurile
uzate, colectate de la motoare de combustie, transmisii de la motoare, turbine,
compresoare etc., de către operatorii economici autorizaţi în acest
sens şi care sunt utilizate pentru încălzire. (în vigoare din 1 septembrie 2013)
(16) Pentru
marcarea produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin.
(3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor
se utilizează marcatorul solvent yellow 124 - identificat în conformitate
cu indexul de culori, denumit ştiinţific N-etil-N-[2-(1-izobutoxi
etoxi)etil]-4-(fenilazo)anilină.
(17) Nivelul de
marcare este de 7 mg +/- 10% de marcator pe litru de produs energetic.
(18) Pentru
colorarea produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin.
(3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor
se utilizează colorantul solvent blue 35 echivalent.
(19) Nivelul de
colorare este de 25 mg +/- 10% de colorant pe litru de produs energetic.
(20) Operaţiunea
de marcare şi colorare a produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin.
(3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor,
realizată în antrepozite fiscale se face sub supraveghere fiscală.
(21) Operatorii
economici din România care achiziţionează marcatori şi
coloranţi în scopul prevăzut la alin. (14) au obligaţia
ţinerii unor evidenţe stricte privind cantităţile de astfel
de produse utilizate.
(22) Antrepozitarul
autorizat din România are obligaţia marcării şi
colorării produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin.
(3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor
realizate în antrepozitul fiscal pe care îl deţine. În cazul
achiziţiilor intracomunitare şi al importurilor,
responsabilitatea marcării şi colorării la nivelurile prevăzute
la alin. (17) şi (19), precum şi a omogenizării
substanţelor prevăzute la alin. (16) şi (18) în masa de produs
finit revine persoanei juridice care desfăşoară astfel de
operaţiuni şi care poate fi antrepozitarul autorizat, destinatarul
înregistrat sau operatorul economic, după caz.
(23) Este
interzisă, cu excepţiile prevăzute de lege, eliberarea pentru
consum, deţinerea în afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv în
regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe
teritoriul României, a produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin.(3)
lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor,
nemarcate şi necolorate sau marcate şi colorate necorespunzător
potrivit prezentului titlu.
(24) Este
interzisă marcarea şi/sau colorarea produselor energetice
prevăzute la art. 206^16 alin.
(3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor
cu alte substanţe decât cele precizate la alin. (16) şi (18).
(25) Este
interzisă utilizarea de substanţe şi procedee care au ca efect
neutralizarea totală sau parţială a colorantului şi/sau
marcatorului prevăzut la alin. (16) şi (18).
(26) Pentru
produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin.
(3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor,
eliberate pentru consum, deţinute în afara unui antrepozit fiscal,
transportate inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizate, oferite spre
vânzare sau vândute, pe teritoriul României, nemarcate şi necolorate, sau
marcate şi colorate necorespunzător, precum şi în cazul
neîndeplinirii de către operatorii economici a obligaţiilor ce
privesc modalităţile şi procedurile de supraveghere fiscală
stabilite prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 207/2012 privind aprobarea
modalităţilor şi procedurilor pentru realizarea supravegherii
fiscale a producţiei, depozitării, circulaţiei şi
importului produselor accizabile, se datorează accize la nivelul
prevăzut pentru motorină.
ART. 206^70
Circulaţia produselor accizabile intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de
executare silită
Circulaţia produselor
accizabile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau
care fac obiectul unei proceduri de executare silită nu intră sub
incidenţa prevederilor secţiunii a 9-a din prezentul capitol.
ART. 206^71 Scutiri pentru
tutun prelucrat
(1) Este
scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat, atunci când este destinat în
exclusivitate testelor ştiinţifice şi celor privind calitatea
produselor.
(2) Modalitatea
şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1)
vor fi reglementate prin normele metodologice
Art. 206^72. Valorificarea produselor accizabile aflate în
proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului
(1) Circulaţia produselor accizabile
aflate în proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura
falimentului prevăzută în Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, nu
intră sub incidenţa prevederilor secţiunii a 9-a din prezentul
capitol privind deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de
accize.
(2) Produsele accizabile aflate în
proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului
şi care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare pot fi
valorificate către antrepozitarii autorizaţi şi numai în vederea
procesării.
(3) În situaţia prevăzută
la alin. (2) livrarea acestor produse se face pe bază de factură care
trebuie să respecte prevederile art. 155 şi sub supraveghere
fiscală.
Următoarele produse sunt
supuse accizelor:
a) cafea
verde, cu codurile NC 0901 11 00 şi 0901 12 00;
b) cafea
prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile NC 0901 21 00,
0901 22 00 şi 0901 90 90;
c) cafea
solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, cu codurile NC 2101
11 şi 2101 12;
d) berea/baza
de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice prevăzută la art. 206^10, la care
ponderea gradelor Plato provenite din malţ, cereale malţificabile
şi/sau nemalţificabile este mai mică de 30% din numărul
total de grade Plato;
e) băuturile
fermentate, altele decât bere şi vinuri, prevăzute la art. 206^12, la care
ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă
a fructelor, sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este
mai mică de 50%;
f) bijuterii
din aur şi/sau din platină cu codul NC 7113 19 00, cu excepţia
verighetelor;
g) confecţii
din blănuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 şi 4303 10 90;
h) iahturi
şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru
agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 şi 8903 99, cu excepţia
celor destinate utilizării în sportul de performanţă;
i) autoturisme
şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate
intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 şi 8703
33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu
3.000 cm3, cu excepţia celor încadrate în categoria vehiculelor istorice
definite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere, cu modificările şi completările
ulterioare;
j) arme,
altele decât cele cu destinaţie militară sau de tir sportiv, cu
codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00;
k) muniţie
pentru armele prevăzute la lit. j), cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306
30;
l) motoare cu
puterea de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi
ambarcaţiuni pentru agrement, cu codurile NC: 8407 21, 8407 29 00 şi
8408 10.
ART.
208 Nivelul şi calculul accizei
(1) Nivelul
accizelor pentru produsele de la art. 207 este
prevăzut în anexa nr. 2, care
face parte integrantă din prezentul titlu, şi se aplică începând
cu 1 ianuarie 2015. Pentru anii următori, nivelul accizelor nearmonizate
aplicabil începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an este nivelul
actualizat conform regulilor prevăzute la art. 176 alin.
(1^1) şi (1^2).
(2) Pentru
produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c)
şi f)-l), accizele se datorează o singură dată şi se
calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură
asupra cantităţilor produse, comercializate, importate sau
achiziţionate intracomunitar, după caz. Pentru amestecurile cu cafea
solubilă importate sau achiziţionate intracomunitar, accizele se
datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea
solubilă conţinută în amestecuri. Norme metodologice
(3) Nivelul
accizelor pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d)
şi e) se aplică suplimentar celor prevăzute în anexa nr. 1 de la
titlul VII «Accize şi alte taxe speciale».
(1) Plătitorii
de accize sunt:
a) operatorii economici care produc
şi comercializează, achiziţionează din teritoriul comunitar
ori importă produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c), f)-i) şi
l);
a^1) operatorii economici care
comercializează către deţinătorul final armele, respectiv
către persoana fizică sau juridică care prezintă
autorizaţia de procurare a armei, indiferent dacă acestea sunt
achiziţionate intracomunitar, importate sau produse în România, în cazul
armelor prevăzute la art. 207 lit. j);
a^2) operatorii economici care comercializează
către deţinătorul final muniţia, respectiv către
persoana fizică sau juridică ce prezintă permisul de
portarmă, indiferent dacă aceasta este achiziţionată
intracomunitar, importată sau produsă în România, în cazul
muniţiei prevăzute la art. 207 lit. k);
b) persoanele fizice care
achiziţionează din teritoriul comunitar ori importă produsele
prevăzute la art. 207 lit. h)-l).
(2) Plătitorii
de accize pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d)
şi e) sunt antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi,
operatorii economici care achiziţionează astfel de produse din
teritoriul comunitar ori care importă astfel de produse.
(3) Operatorii
economici care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele
prevăzute la art. 207 lit. a)-c), f)-i) şi l) au obligaţia ca,
înainte de primirea produselor, să se înregistreze la autoritatea
competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice,
şi să respecte următoarele cerinţe:
a) să garanteze plata
accizelor în cuantumul şi în condiţiile stabilite în normele
metodologice;
b) să ţină
evidenţa livrărilor de astfel de produse;
c) să prezinte produsele
la cererea organelor de control;
d) să accepte orice
monitorizare sau verificare a stocurilor din partea organelor de control.
Nu se supun acestor
cerinţe antrepozitarii autorizaţi şi destinatarii
înregistraţi care achiziţionează din teritoriul comunitar
produsele prevăzute la art. 207 lit. d) - e) şi nici operatorii
economici care achiziţionează produsele prevăzute la art. 207
lit. a) - c) şi f) - l) pentru uzul propriu.
(4) În
sensul alin. (1) lit. a), plătitorii de accize care produc bunurile
prevăzute la art. 207 lit. a)-c) şi f)-l) sunt operatorii economici
care au în proprietate materia primă şi care produc aceste bunuri cu
mijloace proprii sau le transmit spre prelucrare la terţi, indiferent
dacă prelucrarea are loc în România sau în afara României.
(5) În cazul unui operator economic care
nu are domiciliul fiscal în România şi intenţionează să
desfăşoare activităţi economice cu produse accizabile
prevăzute la art. 207, pentru care are obligaţia plăţii
accizelor în România, acesta va desemna un reprezentant fiscal stabilit în
România, pentru a îndeplini obligaţiile care îi revin potrivit prezentului
capitol.
(1) Sunt
scutite de la plata accizelor produsele livrate de către plătitorii
de accize:
a) la rezerva de stat şi la rezerva
de mobilizare, pe perioada cât au acest regim;
b) către beneficiarii scutirilor
generale prevăzute la art. 206^56.
Normele privind acordarea scutirilor prevăzute la lit. b) se
vor aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(2) Operatorii
economici care exportă sau care livrează într-un alt stat membru
sortimente de cafea obţinute din operaţiuni proprii de prelucrare a
cafelei achiziţionate direct de către aceştia din alte state
membre ori din import pot solicita autorităţilor fiscale competente,
pe bază de documente justificative, restituirea accizelor virate la
bugetul de stat, aferente cantităţilor de cafea utilizate ca materie
primă pentru cafeaua exportată sau livrată în alt stat membru.
(3) Beneficiază
de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de stat şi
operatorii economici, pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c)
şi f) - l), achiziţionate direct de către aceştia dintr-un
stat membru sau din import, care ulterior sunt livrate către un alt stat
membru, sunt exportate ori sunt returnate furnizorilor.
(4) Pentru
produsele prevăzute la art. 207 lit. a) -
e) retrase de pe piaţă, dacă starea sau vechimea acestora le
face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de
comercializare, accizele plătite se restituie la cererea operatorului
economic. (în vigoare din 1 septembrie 2013)
(5) Pentru
produsele prevăzute la art. 207 lit. d)
şi e), care ulterior sunt exportate ori livrate într-un alt stat membru,
accizele plătite se restituie la cererea operatorului economic.
(6) Modalitatea
şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) -
(5) vor fi reglementate prin normele metodologice.
Momentul exigibilităţii accizei intervine:
a) la momentul recepţionării
pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c), f)-i) şi l)
provenite din achiziţii intracomunitare efectuate de operatori economici;
b) la data efectuării
formalităţilor de punere în liberă circulaţie pentru
produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c), f)-i) şi l) provenite din
operaţiuni de import efectuate de operatori economici;
c) la momentul eliberării pentru
consum, în conformitate cu prevederile art. 206^7, pentru produsele
prevăzute la art. 207 lit. d) şi e);
d) la momentul vânzării pe
piaţa internă, pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. f)-i)
şi l) provenite din producţia internă, iar în cazul produselor
prevăzute la art. 207 lit. j) şi k) la data efectuării primei
vânzări pe piaţa internă către persoana deţinător
final, moment atestat prin data facturii şi/sau data bonului fiscal, emise
de vânzător, indiferent dacă produsele provin din achiziţii
intracomunitare, import sau producţie internă;
e) la data efectuării
formalităţilor de punere în liberă circulaţie pentru
produsele prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi l) provenite din
operaţiuni de import efectuate de persoane fizice, respectiv înainte de
efectuarea primei înmatriculări în România, în cazul produselor
prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) provenite din achiziţii
intracomunitare efectuate de persoane fizice. În scopul înmatriculării
navelor sau autovehiculelor prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) se
prezintă organelor competente:
1. declaraţia vamală care
atestă efectuarea formalităţilor de punere în liberă
circulaţie, în cazul navelor sau autovehiculelor din import;
2. certificatul care atestă plata
accizelor, în cazul navelor sau autovehiculelor achiziţionate
intracomunitar. Modelul şi conţinutul certificatului se stabilesc
prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală;
f) la data documentului comercial care
atestă achiziţia intracomunitară a produselor prevăzute la
art. 207 lit. k) şi l) în cazul în care achiziţia
intracomunitară este efectuată de o persoană fizică;
g) la data efectuării
formalităţilor de punere în liberă circulaţie pentru produsele
prevăzute la art. 207 lit. j) şi k) provenite din operaţiuni de
import efectuate de persoane fizice. Momentul exigibilităţii
accizelor în cazul armelor prevăzute la art. 207 lit. j) provenite din
achiziţii intracomunitare efectuate de persoane fizice intervine înainte
de înscrierea armei în documentul care atestă dreptul de deţinere a
armei sau, după caz, de port şi de folosinţă a armei,
conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor
şi al muniţiilor, republicată, cu modificările ulterioare.
În scopul înscrierii armei în documentul care atestă dreptul de
deţinere a armei sau, după caz, de port şi de
folosinţă a armei se prezintă organelor competente:
1. declaraţia vamală care
atestă efectuarea formalităţilor de punere în liberă
circulaţie, în cazul armelor din import;
2. certificatul care atestă plata
accizelor, în cazul armelor achiziţionate intracomunitar. Modelul şi
conţinutul certificatului se stabilesc prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
ART. 212 Exigibilitatea
accizei în cazul procedurii vamale simplificate
În cazul produselor provenite
din operaţiuni de import efectuate de un importator care deţine
autorizaţie unică pentru proceduri vamale simplificate eliberată
de alt stat membru, acesta are obligaţia de a depune la autoritatea
vamală declaraţia de import pentru TVA şi accize. Exigibilitatea
accizei intervine la data înregistrării declaraţiei de import pentru
TVA şi accize.
ART. 213 Plata accizelor la
bugetul de stat
(1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 211 lit. a),
c), d) şi f), termenul de plată a accizelor este până la data de
25 inclusiv a lunii următoare celei în care intervine exigibilitatea
accizelor.
(2) Pentru
situaţiile prevăzute la art. 211 lit. b), e) şi g), plata
accizelor se face la data exigibilităţii accizelor.
(3) Pentru
produsele prevăzute la art. 207 lit. d)
şi e), provenite din operaţiuni de import, plata accizelor se face la
momentul efectuării formalităţilor vamale de punere în
liberă circulaţie.
ART.
214 Declaraţiile de accize
(1) Orice
operator economic plătitor de accize are obligaţia de a depune la
autoritatea competentă o declaraţie de accize pentru fiecare
lună, indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru
luna respectivă.
(2) Declaraţiile
de accize se depun la autoritatea competentă de către operatorii
economici plătitori până la data de 25
inclusiv a lunii
următoare celei la care se referă declaraţia.
(3) Operatorii
economici care achiziţionează intracomunitar sau din import produsele
prevăzute la art. 207 lit. a)-c), f)-i) şi l) pentru uzul propriu,
precum şi persoanele fizice care efectuează achiziţii
intracomunitare de produse prevăzute la art. 207 lit. h)-l) depun o
declaraţie de accize la autoritatea competentă până la data
prevăzută pentru plata acestor accize, numai atunci când
datorează accize. Modelul declaraţiei se reglementează prin
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
ART. 214^1 - 214^3 ***
Abrogate
(1) Pentru
ţiţeiul din producţia internă, operatorii economici
autorizaţi, potrivit legii, datorează bugetului de stat impozit în
momentul livrării.
(2) Impozitul
datorat pentru ţiţei este de 18,95 lei/tonă şi se
aplică începând cu 1 ianuarie 2015. Acest nivel se actualizează anual
conform regulilor prevăzute la art. 176alin.
(1^1) şi (1^2).
(3) Impozitul
datorat se calculează prin aplicarea sumei fixe prevăzute la alin.
(2) asupra cantităţilor livrate.
(4) Momentul
exigibilităţii impozitului la ţiţeiul din producţia
internă intervine la data efectuării livrării.
Sunt scutite de plata acestor
impozite cantităţile de ţiţei şi gaze naturale din
producţia internă, exportate direct de agenţii economici
producători.
ART. 217 Declaraţiile de
impozit
(1) Orice
operator economic, plătitor de impozit la ţiţeiul din
producţia internă, are obligaţia de a depune la autoritatea
fiscală competentă o declaraţie de impozit pentru fiecare
lună, indiferent dacă se datorează sau nu plata impozitului
pentru luna respectivă.
(2) Declaraţia
de impozit se depune la autoritatea fiscală competentă de către
operatorii economici plătitori, până la data
de 25 inclusiv a lunii
următoare celei la care se referă declaraţia.
ART.
219 Obligaţiile plătitorilor
(1) Operatorii
economici plătitori de accize şi de impozit la ţiţeiul din
producţia internă sunt obligaţi să se înregistreze la
autoritatea fiscală competentă, conform dispoziţiilor legale în
materie.
(2) Operatorii
economici au obligaţia să calculeze accizele şi impozitul la
ţiţeiul din producţia internă, după caz, să le
evidenţieze distinct în factură şi să le verse la bugetul
de stat la termenele stabilite, fiind răspunzători pentru exactitatea
calculului şi vărsarea integrală a sumelor datorate.
(3) Plătitorii
au obligaţia să ţină evidenţa accizelor şi a
impozitului la ţiţeiul din producţia internă, după
caz, conform prevederilor din norme, şi să depună anual
deconturile privind accizele şi impozitul la ţiţeiul din
producţia internă, conform dispoziţiilor legale privind
obligaţiile de plată, la bugetul de stat, până la data
de 30 aprilie a anului
următor celui de raportare.
ART. 220 Decontările
între operatorii economici
(1) Decontările
între operatorii economici plătitori de accize şi operatorii
economici cumpărători de produse accizabile se vor face integral prin
unităţi bancare.
(2) Nu
intră sub incidenţa prevederilor alin. (1):
a) livrările
de produse accizabile către operatorii economici care comercializează
astfel de produse în sistem en detail;
b) livrările
de produse accizabile, efectuate în cadrul sistemului de compensare a
obligaţiilor faţă de bugetul de stat, aprobate prin acte
normative speciale. Sumele reprezentând accizele nu pot face obiectul
compensărilor dacă actele normative speciale nu prevăd altfel
sau dacă nu se face dovada plăţii accizelor la bugetul statului;
c) livrările
de produse accizabile, în cazul compensărilor efectuate între operatorii
economici prin intermediul Institutului de Management şi Informatică,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sumele reprezentând accizele
nu pot face obiectul compensărilor dacă nu se face dovada
plăţii accizelor la bugetul de stat.
ART. 220^1 Regimul produselor
accizabile deţinute de operatorii economici care înregistrează
obligaţii fiscale restante
(1) Produsele
accizabile deţinute de operatorii economici care înregistrează
obligaţii fiscale restante pot fi valorificate în cadrul procedurii de
executare silită de organele competente, potrivit legii.
(2) Persoanele
care dobândesc bunuri accizabile prin valorificare, potrivit alin. (1), trebuie
să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege, după
caz.
ART. 220^2 Acciza minimă
pentru ţigarete
Acciza minimă pentru ţigarete, în vigoare la data
de 31 decembrie 2006, stabilită potrivit prevederilor art. 177, se va
aplica până la data de 15
ianuarie 2007.
ART. 221^1 Derogare pentru autoturisme
Prin derogare de la prevederile art. 214^2, pentru
autoturismele şi alte bunuri supuse accizelor, introduse în România pe
baza unor contracte de leasing, iniţiate înainte de data intrării în
vigoare a prevederilor prezentului titlu, şi a căror încheiere se va
realiza după această dată, se vor datora bugetului de stat
sumele calculate în funcţie de nivelul accizelor în vigoare la momentul
iniţierii contractului de leasing.
ART.
221^2 *** Abrogat
ART.
221^3 Contravenţii şi sancţiuni
(1) Constituie
contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei următoarele fapte:
a) nedepunerea
la termenele prevăzute de lege sau depunerea cu date incomplete ori
nereale a situaţiilor de raportare reglementate în prezentul titlu;
b) neanunţarea
autorităţii competente în termenul legal, potrivit prezentului titlu,
despre modificările aduse datelor iniţiale avute în vedere la
eliberarea autorizaţiei;
c) schimbarea
destinaţiei produselor accizabile deplasate în regim suspensiv de accize
cu nerespectarea condiţiilor prevăzute de lege;
d) refuzul
operatorilor economici de a prelua şi de a distruge cantităţile
confiscate de tutun prelucrat, în condiţiile prevăzute în prezentul
titlu;
e) nerestituirea
în vederea distrugerii a marcajelor neutilizate în termenul prevăzut în
prezentul titlu unităţii specializate pentru tipărirea acestora;
f) nerespectarea
obligaţiilor prevăzute la art. 206^26 alin. (1)
lit. f) şi i).
(2) Următoarele
fapte constituie contravenţii:
a) deţinerea
de produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize pentru care
accizele nu au fost percepute în conformitate cu prezentul titlu;
b) deţinerea
în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a
produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu,
fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje
false sub limitele prevăzute la art. 296^1 alin. (1)
lit. l) din titlul IX^1;
c) practicarea,
cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege, de către
producători, importatori, operatori economici care realizează
achiziţii intracomunitare sau de către persoane care
comercializează, sub orice formă, de preţuri de vânzare mai mici
decât costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor
accizabile vândute, la care se adaugă acciza şi taxa pe valoarea
adăugată, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel
încât să constituie infracţiune;
c^1) nerespectarea
prevederilor de la art. 206^69 alin.
(13^2) şi (13^3), dacă fapta nu a fost săvârşită
astfel încât să constituie infracţiune;
d) neînscrierea
distinctă în facturi şi în avize de însoţire a valorii accizelor
sau a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, în
cazurile prevăzute în prezentul titlu;
e) neutilizarea
documentelor fiscale prevăzute în prezentul titlu;
f) neefectuarea,
prin unităţi bancare, a decontărilor între operatorii economici
plătitori de accize şi operatorii economici cumpărători de
produse accizabile, ca persoane juridice ce desfăşoară
operaţiuni cu produse accizabile, cu excepţiile prevăzute în
prezentul titlu;
g) amplasarea
mijloacelor de măsurare a producţiei şi a concentraţiei
alcoolice pentru alcool etilic şi distilate în alte locuri decât cele
prevăzute expres în prezentul titlu;
h) nesesizarea
autorităţii competente în cazul deteriorării sigiliilor aplicate
de către aceasta;
i) transportul
de produse accizabile în regim suspensiv de accize care nu este acoperit de
documentul administrativ electronic sau, după caz, de un alt document
utilizat pentru acest regim prevăzut în prezentul titlu ori cu
nerespectarea procedurii în cazul în care sistemul informatizat este
indisponibil la expediţie;
j) primirea
produselor accizabile în regim suspensiv de accize cu nerespectarea
cerinţelor prevăzute în prezentul titlu;
k) comercializarea
în vrac şi utilizarea ca materie primă pentru fabricarea
băuturilor alcoolice a alcoolului etilic cu concentraţia
alcoolică sub 96,00% în volum;
l) fabricarea
de alcool sanitar de către alte persoane decât antrepozitarii
autorizaţi pentru producţia de alcool etilic;
m) denaturarea
alcoolului etilic şi a altor produse alcoolice cu nerespectarea
condiţiilor şi procedurilor prevăzute în prezentul titlu;
n) comercializarea
în vrac, pe piaţa naţională, a alcoolului sanitar;
n^1) utilizarea
alcoolului scutit de la plata accizelor într-un alt scop decât cel pentru care
a fost acordată scutirea;
o) circulaţia
şi comercializarea în vrac a alcoolului etilic rafinat şi a
distilatelor în alte scopuri decât cele expres prevăzute în prezentul
titlu;
p) nerespectarea
procedurii privind sigilarea şi desigilarea instalaţiilor de
fabricaţie a alcoolului şi distilatelor, prevăzută în
prezentul titlu;
q) vânzarea
ţigaretelor de către orice persoană la un preţ ce
depăşeşte preţul de vânzare cu amănuntul declarat;
q^1) vânzarea
de ţigarete, de către orice persoană, către persoane
fizice, la un preţ mai mic decât preţul de vânzare cu amănuntul
declarat;
r) vânzarea
de către orice persoană a ţigaretelor pentru care nu s-au
stabilit şi declarat preţuri de vânzare cu amănuntul;
s) desfăşurarea
activităţilor de distribuţie şi comercializare angro a
băuturilor alcoolice şi tutunului prelucrat cu nerespectarea
obligaţiilor şi condiţiilor prevăzute în prezentul titlu;
ş) desfăşurarea
activităţilor de comercializare în sistem angro şi/sau en detail
a produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant şi gaz
petrolier lichefiat - cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute în
acest sens în prezentul titlu;
t) comercializarea,
prin pompele staţiilor de distribuţie, a altor produse energetice
decât cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor şi
motorinelor, petrolului lampant, precum şi a biocombustibililor, care
corespund standardelor naţionale de calitate;
ţ) valorificarea
produselor accizabile într-un antrepozit fiscal pentru care autorizaţia a
fost revocată sau anulată, fără notificarea
autorităţii competente cu privire la virarea accizelor la bugetul de
stat;
u) vânzarea
cu amănuntul din antrepozitul fiscal a produselor accizabile, cu
excepţiile prevăzute de lege;
v) achiziţionarea
produselor accizabile de la persoane care desfăşoară
activităţi de distribuţie şi comercializare angro a
băuturilor alcoolice şi tutunului prelucrat, respectiv comercializare
în sistem angro a produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant
şi gaz petrolier lichefiat - şi care nu respectă condiţiile
sau obligaţiile prevăzute la art. 206^69 alin. (2)
şi (4) din prezentul titlu, după caz;
w) deţinerea
în scopuri comerciale, cu neîndeplinirea cerinţelor prevăzute în
prezentul titlu, a produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru
consum într-un alt stat membru.
x) producerea
de vinuri liniștite, sub limita de 1.000 hl de vinuri liniștite pe
an, fără înregistrarea la autoritatea vamală teritorială.
y) întocmirea
studiilor prevăzute la art. 206^7 alin.
(6^1) lit. c) sau a referatelor prevăzute la art. 206^22 alin. (3^1) cu
date inexacte ori incorecte şi care au influenţe fiscale, dacă
fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie
infracţiune.
(3) Contravenţiile
prevăzute la alin. (2) se sancţionează cu amendă de la
20.000 lei la 100.000 lei, precum şi cu:
a) confiscarea
produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea
sumelor rezultate din această vânzare, în cazurile prevăzute la lit.
a), b), c), c^1), e), i), j), k), l), m), n), o), r), s), ş), t), ţ),
u) şi w);
b) confiscarea
cisternelor, recipientelor şi mijloacelor de transport utilizate în
transportul produselor accizabile, în cazul prevăzut la lit. i);
c) suspendarea
activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o
perioadă de 1 - 3 luni, în cazul comercianţilor în sistem angro
şi/sau en detail, pentru situaţiile prevăzute la lit. b), s),
ş) şi t);
d) oprirea
activităţii de producţie a produselor accizabile prin sigilarea
instalaţiei, în cazul producătorilor, pentru situaţiile
prevăzute la lit. h), n), o) şi p).
(4) Autoritatea
competentă poate suspenda, la propunerea organului de control,
autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor
înregistrat sau importator autorizat, după caz, pentru situaţiile
prevăzute la alin. (1) lit. d) şi alin. (2) lit. g), h), m), n), o)
şi p).
(5) Autoritatea
competentă poate revoca, la propunerea organului de control,
autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor
înregistrat sau importator autorizat, după caz, pentru situaţiile
prevăzute la alin. (1) lit. b) şi f), precum şi la alin. (2)
lit. u).
ART. 221^4 Constatarea
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
(1) Constatarea
şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie potrivit art. 221^3 se fac de
organele competente din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi
unităţile sale subordonate, cu excepţia sancţiunilor
privind suspendarea sau revocarea autorizaţiei de antrepozit fiscal,
destinatar înregistrat, expeditor înregistrat ori importator autorizat, care se
dispune de autoritatea competentă, la propunerea organului de control.
(2) Sancţiunile
contravenţionale prevăzute la art. 221^3 se
aplică, după caz, persoanelor fizice sau persoanelor juridice. În
cazul asocierilor şi al altor entităţi fără
personalitate juridică, sancţiunile se aplică
reprezentanţilor acestora.
(3) Contravenientul
poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia,
jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 221^3, agentul
constatator făcând menţiune despre această posibilitate în
procesul-verbal.
ART. 221^5
Dispoziţii aplicabile
Contravenţiilor prevăzute la art. 221^3 le sunt
aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
ANEXA 1 la
titlul VII din Codul fiscal
Nr. crt. |
Denumirea produsului sau a grupei de
produse |
U.M. |
Acciza |
(lei/U.M.) |
|||
0 |
1 |
2 |
3 |
Alcool şi băuturi alcoolice |
|||
1 |
Bere, din care: |
hl/1 grad Plato*1) |
3,90 |
1.1. Bere produsă de
producătorii independenţi a căror producţie anuală
nu depăşeşte 200 mii hl |
2,24 |
||
2 |
Vinuri |
hl de produs |
|
2.1. Vinuri liniştite |
0,00 |
||
2.2. Vinuri spumoase |
161,33 |
||
3 |
Băuturi
fermentate, altele decât bere şi vinuri |
hl de produs |
0,00 |
3.1. liniştite, din care: |
47,38 |
||
3.1.1. cidru de mere şi de pere cu
codurile NC 2206 00 51 şi NC 2206 00 81 |
0,00 |
||
3.1.2. hidromel cu codurile NC 2206 00 59
şi NC 2206 00 89 obţinut prin fermentarea unei soluţii de
miere în apă |
0,00 |
||
3.2. spumoase |
213,21 |
||
4 |
Produse intermediare |
hl de produs |
781,77 |
5 |
Alcool etilic, din care: |
hl de alcool |
4.738,01 |
5.1. Alcool etilic
produs de micile distilerii |
2.250,56 |
||
Tutun prelucrat |
|||
6 |
Ţigarete |
1.000 ţigarete |
412,02 |
7 |
Ţigări şi ţigări
de foi |
1.000 bucăţi |
303,23 |
8 |
Tutun de fumat fin tăiat, destinat
rulării în ţigarete |
kg |
383,78 |
9 |
Alte tutunuri de fumat |
kg |
383,78 |
Produse energetice |
|||
10 |
Benzină cu plumb |
tonă |
3.022,43 |
1.000 litri |
2.327,27 |
||
11 |
Benzină fără plumb |
tonă |
2.643,39 |
1.000 litri |
2.035,40 |
||
12 |
Motorină |
tonă |
2.245,11 |
1.000 litri |
1.897,08 |
||
13 |
Păcură |
1.000 kg |
|
13.1. utilizată în scop comercial |
71,07 |
||
13.2. utilizată în scop necomercial |
71,07 |
||
14 |
Gaz petrolier lichefiat |
1.000 kg |
|
14.1. utilizat drept combustibil pentru
motor |
607,70 |
||
14.2. utilizat drept combustibil pentru
încălzire |
537,76 |
||
14.3. utilizat în consum casnic*3) |
0,00 |
||
15 |
Gaz natural |
GJ |
|
15.1. utilizat drept combustibil pentru
motor |
12,32 |
||
15.2. utilizat drept combustibil pentru
încălzire |
|||
15.2.1. în scop comercial |
0,81 |
||
15.2.2. în scop necomercial |
1,52 |
||
16 |
Petrol lampant (kerosen)*4) |
||
16.1. utilizat drept combustibil pentru
motor |
tonă |
2.640,92 |
|
1.000 litri |
2.112,73 |
||
16.2. utilizat drept combustibil pentru
încălzire |
tonă |
2.226,35 |
|
1.000 litri |
1.781,07 |
||
17 |
Cărbune şi cocs |
GJ |
|
17.1. utilizat în scopuri comerciale |
0,71 |
||
17.2. utilizat în scopuri necomerciale |
1,42 |
||
18 |
Electricitate |
Mwh |
|
18.1. Electricitate utilizată în
scop comercial |
2,37 |
||
18.2. Electricitate utilizată în
scop necomercial |
4,74 |
*1) Gradul Plato
reprezintă cantitatea de zaharuri exprimată în grame,
conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine la
temperatura de 20°/4 °C.
*2) Hl de alcool pur
reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentraţia de 100%
alcool în volum, la temperatura de 20 °C, conţinut într-o cantitate
dată de produs alcoolic.
*3) Prin gaze petroliere
lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere
lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele
butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.
*4) Petrolul lampant utilizat
drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.
ANEXA 2 la titlul VII din Codul fiscal
(în vigoare din 1
septembrie 2013)
Nr. ccrt. |
Denumirea produsului sau a grupei de
produse |
U/M |
Acciza (lei/U.M.) |
0 |
1 |
2 |
3 |
1 |
Cafea verde |
tonă |
724,92 |
2 |
Cafea prăjită, inclusiv cafea
cu înlocuitori |
tonă |
1.066,05 |
3 |
Cafea solubilă, inclusiv amestecuri
cu cafea solubilă |
tonă |
4.264,21 |
4 |
Bere/baza de bere din amestecul cu
băuturi nealcoolice |
hl de produs |
47,38 |
5 |
Băuturi fermentate, altele decât
bere şi vinuri |
hl de produs |
118,45 |
6 |
Bijuterii din aur
şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor |
||
6.1 |
Bijuterii din aur de până la 14 K
inclusiv |
gram |
4,74 |
6.2 |
Bijuterii din aur de peste 14 K |
gram |
9,48 |
6.3 |
Bijuterii din platină sau combinate
cu aur de 14 K sau aur de peste 14 K |
gram |
9,48 |
7 |
Confecţii din blănuri naturale: |
||
7.1 |
Cu valoare unitară între 2.400 lei -
7.100 lei |
buc. |
236,90 |
7.2 |
Cu valoare unitară între 7.101 lei -
14.200 lei |
buc. |
947,60 |
7.3 |
Cu valoare unitară între 14.201 lei
- 21.300 lei |
buc. |
2.132,11 |
7.4 |
Cu valoare unitară între 21.301 lei
- 28.400 lei |
buc. |
3.553,51 |
7.5 |
Cu valoare unitară peste 28.400 lei |
buc. |
5.685,62 |
8 |
Autoturisme
şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate
intracomunitar, noi sau rulate a căror capacitate cilindrică este
mai mare sau egală cu 3000 cm3 |
cm3 |
4,74 |
9 |
Arme, altele decât
cele cu destinaţie militară sau de tir sportiv |
||
9.1 |
Cu valoare
unitară până la 2.400 lei, inclusiv |
buc. |
236,90 |
9.2 |
Cu valoare
unitară între 2.401 lei - 9.400 lei |
buc. |
710,70 |
9.3 |
Cu valoare unitară între 9.401 lei -
14.200 lei |
buc. |
1.895,21 |
9.4 |
Cu valoare unitară între 14.201 lei
- 18.900 lei |
buc. |
3.316,61 |
9.5 |
Cu valoare unitară între 18.901 lei
- 23.700 lei |
buc. |
4.264,21 |
9.6 |
Cu valoare unitară între 23.701 lei
- 28.400 lei |
buc. |
5.211,82 |
9.7 |
Cu valoare unitară peste 28.400 lei |
buc. |
7.107,02 |
10 |
Cartuşe cu
glonţ utilizate pentru armele prevăzute la nr. crt. 9: |
||
10.1 |
Cu valoare unitară de până la
3,00 lei |
buc. |
0,47 |
10.2 |
Cu valoare unitară cuprinsă
între 3,01 lei şi 10,00 lei |
buc. |
0,95 |
10.3 |
Cu valoare unitară peste 10,00 lei |
buc. |
1,90 |
11 |
Alte tipuri de muniţie utilizate
pentru armele prevăzute la nr. crt. 9 |
buc. |
0,47 |
12 |
Iahturi şi alte nave şi
ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement |
||
12.1 |
Nave cu vele care au lungime egală
sau mai mare de 8 m |
metru liniar din lungimea navei |
2.369,01 |
12.2 |
Nave cu motor peste 100 CP*) |
CP |
47,38 |
13 |
Motoare cu puterea de peste 100 CP
destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru
agrement |
CP |
47,38 |
*) Această acciză nu se percepe pentru navele
cu vele care sunt echipate cu motor.
ANEXA 3 *** Abrogat.
ANEXA 4 ***
Abrogat
ANEXA 4.1 *** Abrogat
ANEXA 5 *** Abrogat
13.
În înţelesul prezentului titlu, expresiile de mai
jos au următoarele semnificaţii:
a) rangul
unei localităţi - rangul atribuit unei localităţi conform
legii;
b) zone din
cadrul localităţii - zone stabilite de consiliul local, în
funcţie de poziţia terenului faţă de centrul
localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte
elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale,
conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,
registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar
sau altor evidenţe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea
terenului;
c) nomenclatură
stradală - lista care conţine denumirile tuturor străzilor
dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a
imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum şi titularul dreptului
de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se
organizează pe fiecare localitate rurală şi urbană şi
reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la
atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a
sediului persoanei juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren
şi/sau clădire.
ART. 248 Impozite şi taxe
locale
Impozitele şi taxele
locale sunt după cum urmează:
a) impozitul
pe clădiri;
b) impozitul
pe teren;
c) taxa
asupra mijloacelor de transport;
d) taxa pentru
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
e) taxa
pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
f) impozitul
pe spectacole;
g) taxa
hotelieră;
h) taxe
speciale;
i) alte taxe
locale.
(1) Orice
persoană care are în proprietate o clădire situată în România
datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care
în prezentul titlu se prevede diferit.
(2) Impozitul
prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clădiri, precum
şi taxa pe clădiri prevăzută la alin. (3) se datorează
către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în
care este amplasată clădirea. În cazul municipiului Bucureşti,
impozitul şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul
local al sectorului în care este amplasată clădirea.
(3) Pentru
clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a
unităţilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date
în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor
juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe
clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă,
după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
(4) În cazul
în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau
mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii
datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din
clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili
părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar
în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea
respectivă.
(5) În
înţelesul prezentului titlu, clădire este orice construcţie
situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de
denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe
încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte,
produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar
elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi
acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite.
Încăperea reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri.
(1) Clădirile
pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după
cum urmează:
1. clădirile proprietate a
statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror
instituţii publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite
pentru activităţi economice, altele decât cele desfăşurate
în relaţie cu persoane juridice de drept public;
2. clădirile care,
potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau
arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de
proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru activităţi economice;
3. clădirile care, prin
destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând
cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale
ale acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice;
4. clădirile care
constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de
învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate
să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
5. clădirile
unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care
sunt folosite pentru activităţi economice;
6. clădirile care sunt
afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice,
staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi
staţiilor de conexiuni;
7. clădirile aflate în
domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi
economice;
7^1. clădirile aflate în
domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori
în folosință, după caz, instituțiilor publice cu
finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a
acestora;
8. clădirile funerare din
cimitire şi crematorii;
9. clădirile din parcurile
industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
10. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
11. clădirile care
constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor care
sunt folosite pentru activităţi economice;
12. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri
imobile care au aparţinut cultelor religioase din România,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
13. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri
imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale din România,
republicată;
14. clădirile care sunt
afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice,
hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare
şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor,
precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor
navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi
economice;
15. clădirile care, prin
natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje
şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor
construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
alte activităţi economice;
16. construcţiile speciale
situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de
extracţie;
17. clădirile care sunt
utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri
pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi
conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite
pentru alte activităţi economice;
18. clădirile trecute în
proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în
lipsă de moştenitori legali sau testamentari;
19. clădirile utilizate
pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii,
fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local.
20. clădirile care
aparţin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate
publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice.
(2) Nu
intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile
care nu au elementele constitutive ale unei clădiri.
(3) Scutirea
de impozit prevăzută la alin. (1) pct. 10 - 13 se aplică pentru
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes
public.
ART.
251 Calculul impozitului pentru persoane fizice
(1) În cazul
persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea
cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.
(2) În cazul
unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite,
pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în
tabelul prevăzut la alin. (3) valoarea impozabilă cea mai mare
corespunzătoare tipului clădirii respective.
(3) Valoarea
impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin
înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia,
exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:
TIPUL CLĂDIRII |
VALOAREA IMPOZABILĂ - lei/mp - |
|
Clădire cu instalaţie electrică, de apă, de canalizare şi de încălzire (condiţii
cumulative) |
Clădire fără instalaţie electrică, de apă, de canalizare şi de încălzire |
|
0 |
1 |
2 |
A. Clădire cu cadre din beton armat
sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau
chimic |
669 |
397 |
B. Clădire cu pereţii exteriori
din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic |
182 |
114 |
C. Clădire-anexă cu cadre din
beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă
arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament
termic şi/sau chimic |
114 |
102 |
D. Clădire-anexă cu
pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic |
68 |
45 |
E. În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la
demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în
oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D |
75% din suma care s-ar aplica clădirii |
75% din suma care s-ar aplica clădirii |
F. În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la
demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute
la lit. A - D |
50% din suma care s-ar aplica clădirii |
50% din suma care s-ar aplica clădirii |
(4) Suprafaţa
construită desfăşurată a unei clădiri se
determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor
nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor
situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate
ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor
neacoperite.
(5) Valoarea
impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul
localităţii şi zona în care este amplasată clădirea,
prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corecţie
corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Zona în cadrul localităţii |
Rangul localităţii |
|||||
|
0 |
I |
II |
III |
IV |
V |
A |
2,60 |
2,50 |
2,40 |
2,30 |
1,10 |
1,05 |
B |
2,50 |
2,40 |
2,30 |
2,20 |
1,05 |
1,00 |
C |
2,40 |
2,30 |
2,20 |
2,10 |
1,00 |
0,95 |
D |
2,30 |
2,20 |
2,10 |
2,00 |
0,95 |
0,90 |
(6) În cazul
unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8
apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (5) se reduce
cu 0,10.
(7) Valoarea
impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării
prevederilor alin. (1) - (6), se reduce în funcţie de anul terminării
acesteia, după cum urmează:
a) cu 20%,
pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data
de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 10%,
pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50
de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie
a anului fiscal de referinţă.
(8) În cazul
clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă
construită depăşeşte 150 de metri pătraţi,
valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării
prevederilor alin. (1) - (7), se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50
metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.
(8^1) În cazul clădirii la care au fost executate
lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul
terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră
ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea
lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea
complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la
structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea
cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi
stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de
intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare
a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile
construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea
performanţei energetice şi a calităţii
arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul
terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea
lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu
cel puţin 25% faţă de valoarea acesteia la data începerii
executării lucrărilor.
(9) Dacă
dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate
pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită
desfăşurată a clădirii se determină prin
înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de
transformare de 1,20.
Notă: Conform anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 1309/2012 valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3) au fost actualizate astfel:
CAPITOLUL II Impozitul şi taxa pe clădiri |
||
VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de
suprafaţă construită desfăşurată la
clădiri, în cazul persoanelor fizice ART. 251 alin. (3) |
||
Tipul clădirii |
Valoarea impozabilă -
lei/m2 - |
|
Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative) |
Fără instalaţii de
apă, canalizare, electrice sau încălzire |
|
A. Clădire cu cadre din beton armat
sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau
chimic |
935 |
555 |
B. Clădire cu pereţii exteriori
din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic |
254 |
159 |
C. Clădire-anexă cu cadre din
beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă
arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic
şi/sau chimic |
159 |
143 |
D. Clădire-anexă cu
pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic |
95 |
63 |
E. În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în
oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D |
75% din suma care s-ar aplica
clădirii |
75% din suma care s-ar aplica
clădirii |
F. În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la
demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute
la lit. A - D |
50% din suma care s-ar aplica
clădirii |
50% din suma care s-ar aplica
clădirii |
ART.
252 Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe
clădiri
(1) Persoanele
fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri
datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:
a) cu 65%
pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150%
pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300%
pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la
adresa de domiciliu.
(2) Nu
intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în
proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
(3) În cazul
deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la
adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de
ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum
rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
(4) Persoanele
fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o
declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora
îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate
celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi
cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a
Guvernului.
ART. 253 Calculul impozitului
datorat de persoanele juridice
(1) În cazul
persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.
(2) Cota de
impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate
fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului
Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al
Municipiului Bucureşti.
(3) Valoarea
de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu,
înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform
prevederilor legale în vigoare.
(3^1) În cazul
clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire,
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct
de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului
valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii
fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor
respective.
(4) În cazul
unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea
amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15% .
(5) În cazul
unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor
contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă
rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în
contabilitatea proprietarului - persoană juridică.
(5^1) În cazul
clădirilor care aparţin persoanelor juridice care aplică
Standardele internaţionale de raportare financiară şi aleg ca
metodă de evaluare ulterioară modelul bazat pe cost, valoarea
impozabilă a acestora este valoarea rezultată din raportul de
evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la compartimentul de
specialitate al administraţiei publice locale.
(6) În cazul
unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe
clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al
Municipiului Bucureşti între:
a) 10%
şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinţă;
b) 30%
şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani
anteriori anului fiscal de referinţă .
(6^1) Cota
impozitului pe clădiri prevăzută la alin. (6) se aplică la
valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea
persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat
prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate
potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea
prevăzută la alin. (2).
(7) În cazul
unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul
pe clădiri se datorează de locatar;
b) valoarea
care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea
din contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în
contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale în
vigoare;
c) în cazul
în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la
scadenţă, impozitul pe clădiri este datorat de locator.
(8) Impozitul
pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de
o persoană juridică aflată în funcţiune, în rezervă
sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral
pe calea amortizării.
(9) Cota de
impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu
funcţionează în cursul unui an calendaristic este de minimum 5% din
valoarea de inventar a clădirii, stabilită prin hotărâre a
consiliului local.
(10) Sunt
exceptate de la prevederile alin. (9) structurile care au autorizaţie de
construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în
termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire.
ART.
254 Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor
(1) În cazul
unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o
persoană în cursul anului, impozitul pe clădire se datorează de
către persoana respectivă cu începere de la data
de întâi a lunii următoare celei în care clădirea
a fost dobândită sau construită.
(2) În cazul
unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau
distrusă, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădire
încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data
de întâi a lunii următoare celei în care clădirea
a fost înstrăinată, demolată sau distrusă.
(3) În
cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe clădiri se
recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se
aplică acelei persoane.
(4) În cazul
extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al
altor modificări aduse unei clădiri existente, impozitul pe
clădire se recalculează începând cu data de întâi a
lunii următoare celei în care a fost finalizată modificarea.
(5) Orice
persoană care dobândeşte, construieşte sau
înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o
declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale în a cărei
rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30
de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.
(6) Orice
persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează,
distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are
obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste
modificări.
(6^1) Declararea
clădirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este
condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru
şi publicitate imobiliară.
(7) ***
Abrogat.
(8) Atât în
cazul persoanelor fizice, cât şi în cazul persoanelor juridice, pentru
clădirile construite potrivit Legii nr. 50/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, data dobândirii
clădirii se consideră după cum urmează:
a) pentru
clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut
în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de
recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective
a lucrărilor;
b) pentru
clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia
de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii
procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;
c) pentru
clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost
finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi
pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii
autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui
termen şi numai pentru suprafaţa construită
desfăşurată care are elementele structurale de bază ale
unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş.
Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării
termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se
stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită
desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe
clădiri.
(9) Declararea
clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în
evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale
reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin
în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate
fără autorizaţie de construire.
(1) Impozitul/taxa
pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până
la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru
plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru
întregul an de către contribuabili, până la data
de 31 martie a anului respectiv, se acordă o
bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a
consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această
atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(3) Impozitul
anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv,
se plăteşte integral până la primul termen de plată. În
cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri
amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale,
suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.
(1) Orice
persoană care are în proprietate teren situat în România datorează
pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu
se prevede altfel.
(2) Impozitul
prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum
şi taxa pe teren prevăzută la alin. (3) se datorează
către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în
care este amplasat terenul. În cazul municipiului Bucureşti, impozitul
şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al sectorului
în care este amplasat terenul.
(3) Pentru
terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a
unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date
în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren
care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după
caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
(4) În cazul
terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane,
fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată
în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile
individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează
o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.
(5) În cazul
unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga
durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.
(6) În cazul
în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la
scadenţă, impozitul pe teren este datorat de locator.
Impozitul pe teren nu se datorează pentru:
a) terenul
aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este
acoperită de o clădire;
b) orice
teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei
unităţi locale a acestuia, cu personalitate juridică;
c) orice
teren al unui cimitir, crematoriu;
d) orice
teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar
şi universitar, autorizată provizoriu sau acreditată;
e) orice
teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a
trecut în patrimoniul autorităţilor locale;
f) orice
teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie
publică, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru
activităţi economice;
g) orice
teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale
sau a altor instituţii publice, aferent unei clădiri al cărui
titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând
suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice;
h) orice
teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada
cât durează ameliorarea acestuia;
i) terenurile
care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii
pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de
iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele
folosite pentru activităţile de apărare împotriva
inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care
contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de
protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru
exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a
consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea
suprafeţei solului;
j) terenurile
legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile
aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele
şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile
aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza
avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiul
judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;
k) terenurile
ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri
principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi
şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de
siguranţă a acestora, precum şi terenurile din jurul pistelor
reprezentând zone de siguranţă;
l) terenurile
parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit
legii;
m) terenurile
trecute în proprietatea statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau
testamentari;
n) terenurile
aferente clădirilor prevăzute la art. 250 alin. (1)
pct. 6 şi 7, cu excepţia celor folosite pentru activităţi
economice;
o) terenul
aferent clădirilor restituite potrivit art.
16 din Legea nr. 10/2001 pe
durata pentru care proprietarul este obligat să menţină
afectaţiunea de interes public;
p) terenul
aferent clădirilor retrocedate potrivit art.
1 alin. (6) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul
este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;
r) terenul
aferent clădirilor restituite potrivit art.
6 alin. (5) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul
este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.
(1) Impozitul
pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri
pătraţi de teren, rangul localităţii în care este amplasat
terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului,
conform încadrării făcute de consiliul local.
(2) În cazul
unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la
categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe
teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în
următorul tabel (actualizare conform HG 956/2009):
Zona în cadrul localităţii |
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri
de localităţi |
|||||
- lei/ha - |
|
|
|
|
|
|
0 |
I |
II |
III |
IV |
V |
|
A |
8.921 |
7.408 |
6.508 |
5.640 |
766 |
613 |
B |
7.408 |
5.600 |
4.540 |
3.832 |
613 |
460 |
C |
5.600 |
3.832 |
2.874 |
1.821 |
460 |
306 |
D |
3.832 |
1.821 |
1.519 |
1.060 |
300 |
153 |
(3) În cazul
unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la
altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu
coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).
(4) Pentru
stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din
tabelul următor (actualizare conform HG 956/2009):
Nr. crt. |
Zona Categoria de folosinţă |
A |
B |
C |
D |
1. |
Teren arabil |
24 |
18 |
16 |
13 |
2. |
Păşune |
18 |
16 |
13 |
11 |
3. |
Fâneaţă |
18 |
16 |
13 |
11 |
4. |
Vie |
40 |
30 |
24 |
16 |
5. |
Livadă |
46 |
40 |
30 |
24 |
6. |
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră |
24 |
18 |
16 |
13 |
7. |
Teren cu ape |
13 |
11 |
7 |
x |
8. |
Drumuri şi căi ferate |
x |
x |
x |
x |
9. |
Teren neproductiv |
x |
x |
x |
x |
(5) Suma
stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de
corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:
Rangul localităţii |
Coeficientul de corecţie |
0 |
8,00 |
I |
5,00 |
II |
4,00 |
III |
3,00 |
IV |
1,10 |
V |
1,00 |
(5^1) Ca
excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane
juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor
alin. (3) - (5) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele
condiţii:
a) au
prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au
înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din
desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
(5^2) În caz
contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii
administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se
calculează conform alin. (2).
(6) În cazul
unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel,
înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător
prevăzut la art. 251 alin. (5)
(actualizare conform HG 956/2009):
Nr. crt. |
Zona Categoria de folosinţă |
A |
B |
C |
D |
1. |
Teren cu construcţii |
27 |
24 |
22 |
19 |
2. |
Teren arabil |
43 |
41 |
39 |
36 |
3. |
Păşune |
24 |
22 |
19 |
17 |
4. |
Fâneaţă |
24 |
22 |
19 |
17 |
5. |
Vie pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 5.1 |
48 |
46 |
43 |
41 |
5.1. |
Vie până la intrarea pe rod |
x |
x |
x |
x |
6. |
Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 6.1 |
48 |
46 |
43 |
41 |
6.1. |
Livadă până la intrarea pe rod |
x |
x |
x |
x |
7. |
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut
la nr. crt. 7.1 |
14 |
12 |
10 |
7 |
7.1. |
Pădure în vârstă de până
la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie |
x |
x |
x |
x |
8. |
Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole |
5 |
4 |
2 |
1 |
8.1. |
Teren cu amenajări piscicole |
29 |
27 |
24 |
22 |
9. |
Drumuri şi căi ferate |
x |
x |
x |
x |
10. |
Teren neproductiv |
x |
x |
x |
x |
(7) Înregistrarea
în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a
titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea
categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente,
anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a
capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al
gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub
sancţiunea nulităţii.
(8) Atât în
cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată
diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi
situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în
condiţiile Legii cadastrului
şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,
pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care
corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.
Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în
evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea
funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data
de întâi a lunii următoare celei în care se
înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă,
ca anexă la declaraţia fiscală.
NOTA: Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr.
1309/2012, valorile impozabile prevăzute la art. 258 alin. (2), art. 258 alin. (4) şi
art. 258 alin. (6) au fost actualizate astfel:
______________________________________________________________________________
| "CAPITOLUL III |
| Impozitul
şi taxa pe teren |
|______________________________________________________________________________|
| Impozitul/Taxa
pe terenurile amplasate în intravilan - Terenuri cu |
| construcţii |
| |
| Art. 258 alin.
(2) |
|______________________________________________________________________________|
| Zona în cadrul localităţii | Nivelurile
impozitului/taxei, pe |
| | ranguri de localităţi |
| | - lei/ha - |
| |________________________________________|
| | 0 | I | II | III | IV | V |
|_____________________________________|_______|______|______|______|_____|_____|
| A | 10353 | 8597 | 7553 | 6545 | 889 | 711
|
|_____________________________________|_______|______|______|______|_____|_____|
| B | 8597 | 6499 | 5269 | 4447 | 711 | 534 |
|_____________________________________|_______|______|______|______|_____|_____|
| C | 6499 | 4447 | 3335 | 2113 | 534 | 355 |
|_____________________________________|_______|______|______|______|_____|_____|
| D | 4447 | 2113 | 1763 | 1230 | 348 | 178 |
|_____________________________________|_______|______|______|______|_____|_____|
______________________________________________________________________________
| Impozitul/Taxa
pe terenurile amplasate în intravilan |
| -
orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii - |
| |
| Art.
258 alin. (4) |
| - lei/ha - |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | \ Zona | A | B | C | D |
|crt.| \ | | | | |
| | Categoria de folosinţă \ | | |
| |
|____|___________________________\_________________|______|______|______|______|
| 1.| Teren arabil | 28 | 21 | 19 | 15 |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
| 2.| Păşune | 21 | 19 | 15 | 13 |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
| 3.| Fâneaţă | 21 | 19 | 15 | 13 |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
| 4.| Vie | 46 | 35 | 28 | 19 |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
| 5.| Livadă | 53 | 46 | 35 | 28 |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
| 6.| Pădure sau alt teren cu
vegetaţie | 28 | 21 | 19 | 15 |
| | forestieră | | | | |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
| 7.| Teren cu ape | 15 | 13 | 8 | x |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
| 8.| Drumuri şi căi ferate | x | x
| x | x |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
| 9.| Teren neproductiv | x | x | x | x |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
______________________________________________________________________________
| Impozitul/Taxa
pe terenurile amplasate în extravilan |
| |
| Art.
258 alin. (6) |
| - lei/ha - |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | \ Zona | A | B | C | D |
|crt.| \ | | | | |
| | Categoria de folosinţă \ | | |
| |
|____|___________________________\_________________|______|______|______|______|
|1. | Teren cu construcţii | 31 | 28 |
26 | 22 |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
|2. | Teren arabil | 50 | 48 | 45 | 42 |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
|3. | Păşune | 28 | 26 | 22 | 20 |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
|4. | Fâneaţă | 28 | 26 | 22 | 20 |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
|5. | Vie pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. | 55 | 53 | 50 | 48 |
| | crt. 5.1 | | | | |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
|5.1.| Vie până la intrarea pe rod | x |
x | x | x |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
|6. | Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la | 56 | 53 | 50 | 48 |
| | nr. crt. 6.1 | | | | |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
|6.1.| Livadă până la intrarea pe
rod | x | x | x | x |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
|7. | Pădure sau alt teren cu
vegetaţie | 16 | 14 | 12 | 8 |
| | forestieră, cu excepţia celui
prevăzut la | | | | |
| | nr. crt. 7.1 | | | | |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
|7.1.| Pădure în vârstă de
până la 20 de ani şi | x | x | x | x |
| | pădure cu rol de protecţie | |
| | |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
|8. | Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări | 6 | 5 | 2 | 1 |
| | piscicole | | | | |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
|8.1.| Teren cu amenajări piscicole | 34
| 31 | 28 | 26 |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
|9. | Drumuri şi căi ferate | x | x
| x | x |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
|10. | Teren neproductiv | x | x | x |
x" |
|____|_____________________________________________|______|______|______|______|
ART.
259 Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări
aduse terenului
(1) Pentru un
teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se
datorează de la data de întâi a
lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit.
(2) Pentru
orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul
unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui
teren, persoana încetează a mai datora impozitul pe teren începând cu
prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul
dreptului de proprietate asupra terenului.
(3) În
cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se
recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se
aplică acelei persoane.
(4) Dacă
încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de
folosinţă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului
intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren, impozitul
datorat se modifică începând cu data de întâi a
lunii următoare celei în care a intervenit modificarea.
(5) Dacă
în cursul anului se modifică rangul unei localităţi, impozitul
pe teren se modifică pentru întregul teren situat în intravilan
corespunzător noii încadrări a localităţii, începând cu data
de 1 ianuarie a anului următor celui în care a
intervenit această modificare.
(6) Orice
persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o
declaraţie privind achiziţia terenului la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în
termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data
achiziţiei.
(6^1) ***
Abrogat.
(7) Orice
persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de
a depune o declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după
data modificării folosinţei.
(1) Impozitul/taxa
pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru
plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de
către contribuabili, până la data de 31 martie
inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la
10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul
municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului
General al Municipiului Bucureşti.
(3) Impozitul
anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se
plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul
în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate
pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50
lei se referă la impozitul pe teren cumulat.
(1) Orice
persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie
înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru
mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol
se prevede altfel.
(2) Taxa
prevăzută la alin. (1), denumită în continuare taxa asupra
mijloacelor de transport, se plăteşte la bugetul local al
unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.
(3) În cazul
unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar,
pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se
datorează de locatar.
(4) În cazul
în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la
scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.
(5) Până
la prima înmatriculare/înregistrare în România, în înțelesul prezentului
titlu, mijlocul de transport este considerat marfă. După prima
înmatriculare/înregistrare, mijlocul de transport, în înțelesul prezentului
titlu, nu mai poate fi considerat marfă și pentru acesta se
datorează impozit pe mijloacele de transport.
Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică
pentru:
a) autoturismele,
motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin
persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului
acestora;
b) navele
fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul
persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a
Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
c) mijloacele
de transport ale instituţiilor publice;
d) mijloacele
de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de
transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul
de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport
este stabilit în condiţii de transport public;
e) vehiculele
istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.
(1) Taxa
asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul
mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.
(2) În
cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe
mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea
cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc
sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul
următor:
Nr. crt. |
Mijloace
de transport cu tracţiune mecanică |
|
I.
Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta) |
||
1 |
Motorete, scutere, motociclete şi
autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv |
8 |
2 |
Autoturisme cu capacitatea
cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv |
18 |
3 |
Autoturisme cu capacitatea
cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv |
72 |
4 |
Autoturisme cu capacitatea
cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv |
144 |
5 |
Autoturisme cu capacitatea
cilindrică de peste 3.001 cmc |
290 |
6 |
Autobuze, autocare, microbuze |
24 |
7 |
Alte autovehicule cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv |
30 |
8 |
Tractoare înmatriculate |
18 |
II. Vehicule înregistrate |
||
1. |
Vehicule cu capacitate cilindrică |
lei / 200 cmc |
1.1. |
Vehicule înregistrate cu capacitate
cilindrică < 4800 cmc |
2-4 |
1.2. |
Vehicule înregistrate cu capacitate
cilindrică > 4800 cmc |
4-6 |
2. |
Vehicule fără capacitate
cilindrică evidenţiată |
50-150 lei/an |
(3) În cazul
unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru
motocicletele, motoretele şi scuterele respective.
(4) În cazul
unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată
egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este
egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
|
Numărul de axe
şi greutatea brută încărcată maximă admisă |
Impozitul (în lei / an) |
||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie
pneumatică sau echivalentele recunoscute |
Alte sisteme de suspensie pentru axele
motoare |
|||
I |
două axe |
|
|
|
|
1 |
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai
mică de 13 tone |
0 |
133 |
|
2 |
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai
mică de 14 tone |
133 |
367 |
|
3 |
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai
mică de 15 tone |
367 |
517 |
|
4 |
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai
mică de 18 tone |
517 |
1169 |
|
5 |
Masa de cel puţin 18 tone |
517 |
1169 |
II |
3 axe |
|
|
|
|
1 |
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai
mică de 17 tone |
133 |
231 |
|
2 |
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai
mică de 19 tone |
231 |
474 |
|
3 |
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai
mică de 21 tone |
474 |
615 |
|
4 |
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai
mică de 23 tone |
615 |
947 |
|
5 |
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
mică de 25 tone |
947 |
1472 |
|
6 |
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
mică de 26 tone |
947 |
1472 |
|
7 |
Masa de cel puţin 26 tone |
947 |
1472 |
III |
4 axe |
|
|
|
|
1 |
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
mică de 25 tone |
615 |
623 |
|
2 |
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
mică de 27 tone |
623 |
973 |
|
3 |
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai
mică de 29 tone |
973 |
1545 |
|
4 |
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai
mică de 31 tone |
1545 |
2291 |
|
5 |
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai
mică de 32 tone |
1545 |
2291 |
|
6 |
Masa de cel puţin 32 tone |
1545 |
2291 |
(5) În cazul unei combinații de autovehicule, un
autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa
totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone,
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare
prevăzută în tabelul următor:
(Conform art. VI din OUG. 125/2011: Pentru anul
2012, nivelul impozitelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi
stabilit prin hotărâri ale consiliilor locale, adoptate în termen de 30 de
zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă
în Monitorul Oficial al României, Partea I.)
|
Numărul de axe
şi greutatea brută încărcată maximă admisă |
Impozitul (în lei / an) |
||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie
pneumatică sau echivalentele recunoscute |
Alte sisteme de suspensie pentru axele
motoare |
|||
I |
două axe |
|
|
|
|
1 |
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai
mică de 14 tone |
0 |
0 |
|
2 |
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai
mică de 16 tone |
0 |
0 |
|
3 |
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai
mică de 18 tone |
0 |
60 |
|
4 |
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai
mică de 20 tone |
60 |
137 |
|
5 |
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai
mică de 22 tone |
137 |
320 |
|
6 |
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai
mică de 23 tone |
320 |
414 |
|
7 |
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
mică de 25 tone |
747 |
1310 |
|
8 |
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
mică de 28 tone |
747 |
1310 |
|
9 |
Masa de cel puţin 28 tone |
747 |
1310 |
II |
2 + 2 axe |
|
|
|
|
1 |
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
mică de 25 tone |
128 |
299 |
|
2 |
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
mică de 26 tone |
299 |
491 |
|
3 |
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai
mică de 28 tone |
491 |
721 |
|
4 |
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai
mică de 29 tone |
721 |
871 |
|
5 |
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai
mică de 31 tone |
871 |
1429 |
|
6 |
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai
mică de 33 tone |
1429 |
1984 |
|
7 |
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai
mică de 36 tone |
1984 |
3012 |
|
8 |
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone |
1984 |
3012 |
|
9 |
Masa de cel puţin 38 tone |
1984 |
3012 |
III |
2 + 3 axe |
|
|
|
|
1 |
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone |
1579 |
2197 |
|
2 |
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
mică de 40 tone |
2197 |
2986 |
|
3 |
Masa de cel puţin 40 tone |
2197 |
2986 |
IV |
3 + 2 axe |
|
|
|
|
1 |
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone |
1395 |
1937 |
|
2 |
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
mică de 44 tone |
1937 |
2679 |
|
3 |
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai
mică de 44 tone |
2679 |
3963 |
|
4 |
Masa de cel puţin 44 tone |
2679 |
3963 |
V |
3 + 3 axe |
|
|
|
|
1 |
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone |
794 |
960 |
|
2 |
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
mică de 40 tone |
960 |
1434 |
|
3 |
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai
mică de 44 tone |
1434 |
2283 |
|
4 |
Masa de cel puţin 44 tone |
1434 |
2283 |
(6) În cazul
unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), taxa asupra
mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din
tabelul următor (actualizare
conform HG 956/2009):
Masa totală maximă
autorizată |
Impozit - lei - |
a) Până la 1 tonă inclusiv |
8 |
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de
3 tone |
29 |
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5
tone |
45 |
d) Peste 5 tone |
55 |
(7) În cazul
mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este
egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor (actualizare conform HG 956/2009):
Mijloc de transport |
Impozit - lei - |
1. Luntre, bărci fără
motor, folosite pentru pescuit şi uz personal |
18 |
2. Bărci fără motor,
folosite în alte scopuri |
48 |
3. Bărci cu motor |
181 |
4. Nave de sport şi agrement*) |
Între 0 şi 964 |
5. Scutere de apă |
181 |
6. Remorchere şi împingătoare: |
x |
a) până la 500 CP inclusiv |
482 |
b) peste 500 CP şi până la
2.000 CP inclusiv |
783 |
c) peste 2.000 CP şi până la
4.000 CP inclusiv |
1.205 |
d) peste 4.000 CP |
1.928 |
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau
fracţiune din acesta |
157 |
8. Ceamuri, şlepuri şi barje
fluviale: |
x |
a) cu capacitatea de încărcare
până la 1.500 de tone inclusiv |
157 |
b) cu capacitatea de încărcare de
peste 1.500 de tone şi până la 3.000 de tone inclusiv |
241 |
c) cu capacitatea de încărcare de
peste 3.000 de tone |
422 |
*) Criteriile de stabilire a
cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de
aplicare a prezentului cod.
(8) În
înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa
totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se
stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin
factura de achiziţie sau un alt document similar.
NOTA:
*) Prin Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012 au fost
actualizate nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul 2013.
În anexa la această hotărâre se
prevede că:
- pentru impozitele prevăzute la art.
263 alin. (2) se menţin valorile stabilite prin Legea nr. 209/2012;
- pentru impozitele prevăzute la art.
263 alin. (4) se menţin valorile stabilite prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 125/2011;
- pentru impozitele prevăzute la art.
263 alin. (5) se menţin valorile stabilite prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 125/2011.
Conform notelor *1), *2) şi *3) din
anexa la această hotărâre, aceste impozite nu au fost indexate
deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani.
Conform anexei la Hotărârea Guvernului
nr. 1309/2012, valorile impozabile prevăzute la art. 263 alin. (6) şi
art. 263 alin. (7) au fost actualizate astfel:
______________________________________________________________________________
| "CAPITOLUL IV |
| Impozitul
pe mijloacele de transport |
| |
| Art.
263 alin. (6) |
| Remorci,
semiremorci sau rulote |
|______________________________________________________________________________|
| Masa totală maximă
autorizată | Impozit |
| | - lei - |
|_____________________________________________________________|________________|
| a) Până la o tonă, inclusiv | 9 |
|_____________________________________________________________|________________|
| b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3
tone | 34 |
|_____________________________________________________________|________________|
| c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
| 52 |
|_____________________________________________________________|________________|
| d) Peste 5 tone | 64 |
|_____________________________________________________________|________________|
| Art. 263 alin. (7) |
| Mijloace
de transport pe apă |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Luntre, bărci fără motor,
folosite pentru pescuit şi uz | 21 |
| personal | |
|_____________________________________________________________|________________|
| 2. Bărci fără motor,
folosite în alte scopuri | 56 |
|_____________________________________________________________|________________|
| 3. Bărci cu motor | 210 |
|_____________________________________________________________|________________|
| 4. Nave de sport şi agrement | Între 0
şi 1119|
|_____________________________________________________________|________________|
| 5. Scutere de apă | 210 |
|_____________________________________________________________|________________|
| 6. Remorchere şi împingătoare: |
x |
|_____________________________________________________________|________________|
| a) până la 500 CP, inclusiv | 559 |
|_____________________________________________________________|________________|
| b) peste 500 CP şi până la 2000
CP, inclusiv | 909 |
|_____________________________________________________________|________________|
| c) peste 2000 CP şi până la 4000
CP, inclusiv | 1398 |
|_____________________________________________________________|________________|
| d) peste 4000 CP | 2237 |
|_____________________________________________________________|________________|
| 7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau
fracţiune din | 182 |
| acesta | |
|_____________________________________________________________|________________|
| 8. Ceamuri, şlepuri şi barje
fluviale: | x |
|_____________________________________________________________|________________|
| a) cu capacitatea de încărcare
până la 1500 de tone, | 182 |
| inclusiv | |
|_____________________________________________________________|________________|
| b) cu capacitatea de încărcare de
peste 1500 de tone şi până| 280 |
| la 3000 de tone, inclusiv | |
|_____________________________________________________________|________________|
| c) cu capacitatea de încărcare de
peste 3000 de tone | 490 |
|_____________________________________________________________|________________|
ART.
264 Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport
(1) În cazul
unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, taxa
asupra mijlocului de transport se datorează de persoană de la data
de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de
transport a fost dobândit.
(2) În cazul
unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul
unui an sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de
specialitate al autorităţii de administraţie publică
locală, taxa asupra mijlocului de transport încetează să se mai
datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a
lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat
sau radiat din evidenţa fiscală.
(3) În
cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), taxa asupra mijloacelor de
transport se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care
impozitul se aplică acelei persoane.
(4) Orice
persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de
transport sau îşi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are
obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la
mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei
rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în
termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită.
(5) ***
Abrogat.
(1) Impozitul
pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale,
până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru
plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat
pentru întregul an de către contribuabili, până la data
de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o
bonificaţie de până la 10% inclusiv, stabilită prin
hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti,
această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului
Bucureşti.
(3) Deţinătorii,
persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea
temporară a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii,
au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul
datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a
lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la
sfârşitul anului fiscal respectiv.
(4) În
situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care
depăşeşte data de 31
decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea,
deţinătorii prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia
să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data
de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:
a) în cazul
în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;
b) în cazul
în care înmatricularea priveşte o perioadă care se
sfârşeşte înainte de data de 1
decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data
de 1 ianuarie şi data de întâi a
lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.
(5) Impozitul
anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de
către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50
lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de
plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai
multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local
al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei
se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
Orice persoană care
trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă
autorizaţie prevăzută în prezentul capitol trebuie să
plătească taxa menţionată în acest capitol la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau
autorizaţia necesară.
ART.
267 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de
construire şi a altor avize asemănătoare
(1) Taxa
pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală
cu suma stabilită de consiliul local, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti sau consiliul judeţean, după caz, în limitele
prevăzute în tabelul următor (actualizare conform HG 956/2009):
Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism în mediul urban |
- lei - |
Suprafaţa pentru care se obţine
certificatul de urbanism |
|
a)
până la 150 m2 inclusiv |
4 - 5 |
b)
între 151 şi 250 m2 inclusiv |
5 - 6 |
c)
între 251 şi 500 m2 inclusiv |
6 - 8 |
d)
între 501 şi 750 m2 inclusiv |
8 - 10 |
e)
între 751 şi 1.000 m2 inclusiv |
10 - 12 |
f)
peste 1.000 m2 |
12
+ 0,01 lei/m2 pentru
fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m2 |
(2) Taxa
pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală
este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).
(3) Taxa
pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire
care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă
este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţii.
(4) Taxa
pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară
studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de
carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi
altor exploatări se stabileşte de consiliul local şi este între
0 şi 7 lei inclusiv pentru fiecare mp de suprafaţă
ocupată de construcţie. (actualizare conform HG 956/2009)
(5) Taxa
pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de
organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii,
care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este
egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare
de şantier.
(6) Taxa
pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi,
căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţie.
(7) Taxa
pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri,
tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în
spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor se stabileşte de
consiliul local şi este între 0 şi 7 lei inclusiv pentru
fiecare mp afectat. (actualizare conform HG 956/2009)
(8) Taxa
pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă
construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului
articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
(9) Taxa
pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau
parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din
valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru
determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării
parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei
se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din
construcţie care urmează a fi demolată.
(10) Taxa
pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de
construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(11) Taxa
pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri
şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze,
termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte
de consiliul local şi este între 0 şi 11 lei inclusiv pentru
fiecare racord. (actualizare conform HG 956/2009)
(12) Taxa
pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism
şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de
specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de
consiliul local şi este între 0 şi 13 lei inclusiv pentru
fiecare racord. (actualizare conform HG 956/2009)
(13) Taxa
pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi
adresă se stabileşte de consiliul local şi este între 0 şi
8 lei inclusiv inclusiv. (actualizare conform HG 956/2009).
(14) Pentru
taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii
autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele
reguli:
a) taxa
datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de
construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se
plăteşte înainte de emiterea avizului;
b) în termen
de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar
nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia
respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să
depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de
construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale;
c) până
în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia
finală privind valoarea lucrărilor de construcţii,
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza
valorii reale a lucrărilor de construcţie;
d) până
în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate
al autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea
stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă
suplimentară datorată de către persoana care a primit
autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de
autoritatea administraţiei publice locale.
(15) În cazul
unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică,
valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai
mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 251.
NOTA: Conform anexei la
Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012, valorile impozabile prevăzute la
art. 267 alin. (1),
art. 267 alin. (4), art. 267 alin. (7), art. 267 alin. (11), art. 267 alin.
(12) şi art. 267 alin. (13) au fost actualizate astfel:
______________________________________________________________________________
| "CAPITOLUL V |
| Taxa pentru
eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor |
|______________________________________________________________________________|
| Art. 267 alin.
(1) | - lei - |
| Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism| |
| în mediul urban | |
|__________________________________________________|___________________________|
| Suprafaţa pentru care se obţine
certificatul de | |
| urbanism | |
|__________________________________________________|___________________________|
| a) până la 150 m2, inclusiv | 5 - 6 |
|__________________________________________________|___________________________|
| b) între 151 şi 250 m2,
inclusiv | 6 - 7 |
|__________________________________________________|___________________________|
| c) între 251 şi 500 m2, inclusiv | 7 - 9 |
|__________________________________________________|___________________________|
| d) între 501 şi 750 m2,
inclusiv | 9 - 12 |
|__________________________________________________|___________________________|
| e) între 751 şi 1000 m2,
inclusiv | 12 - 14 |
|__________________________________________________|___________________________|
| f) peste 100 m2 | 14 + 0,01 lei/m2, pentru |
| | fiecare m2 care
depăşeşte |
| | 1000 m2 |
|__________________________________________________|___________________________|
| Art. 267 alin.
(4) | Între 0 şi 8 lei,
inclusiv|
| Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau| pentru
fiecare m2 afectat |
| excavări | |
|__________________________________________________|___________________________|
| Art. 267 alin.
(7) | Între 0 şi 8 lei,
|
| Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire| inclusiv, pentru fiecare |
| pentru chioşcuri, tonete, cabine,
spaţii de | m2 de
suprafaţă ocupată |
| expunere, situate pe căile şi în
spaţiile | de construcţie |
| publice, precum şi pentru amplasarea
corpurilor | |
| şi a panourilor de afişaj, a
firmelor şi | |
| reclamelor | |
|__________________________________________________|___________________________|
| Art.
267 alin. (11) | Între 0
şi 13 lei, |
| Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii privind | inclusiv, pentru fiecare |
| lucrările de racorduri şi
branşamente la reţelele| racord |
| publice de apă, canalizare, gaze,
termice, | |
| energie electrică, telefonie şi
televiziune prin | |
| cablu | |
|__________________________________________________|___________________________|
| Art.
267 alin. (12) | Între 0
şi 15 lei, |
| Taxa pentru avizarea certificatului de
urbanism | inclusiv |
| de către comisia de urbanism şi
amenajarea | |
| teritoriului, de către primari sau de
structurile| |
| de specialitate din cadrul consiliului
judeţean | |
|__________________________________________________|___________________________|
| Art.
267 alin. (13) | Între 0
şi 9 lei, |
| Taxa pentru eliberarea certificatului de |
inclusiv" |
| nomenclatură stradală şi
adresă | |
|__________________________________________________|___________________________|
ART.
268 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o
activitate economică şi a altor autorizaţii similare
(1) Taxa
pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei
activităţi economice este stabilită de către consiliul
local: în mediul rural, între 0 şi 13 lei inclusiv; în mediul urban, între
0 şi 69 lei inclusiv (actualizare conform HG 956/2009).
(1^1) Autorizaţiile
prevăzute la alin. (1) se vizează anual, până la data
de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor.
Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la
alin. (1).
(2) Taxa
pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se
stabileşte de consiliul local şi este între 0 şi 17 lei inclusiv
(actualizare conform HG 956/2009).
(3) Taxa
pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, se stabileşte de
către consiliul local şi este între 0 şi 28 lei inclusiv pentru
fiecare mp sau fracţiune de mp (actualizare conform HG 956/2009).
(4) Taxa
pentru eliberarea certificatelor de producător se stabileşte de
către consiliile locale şi este între 0 şi 69 lei inclusiv (actualizare conform HG 956/2009).
(5) Comercianţii
a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării
activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată
prin Hotărârea Guvernului
nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, în clasa 5530 - restaurante
şi 5540 - baruri, datorează bugetului local al comunei, oraşului
sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ
teritorială se află amplasată unitatea sau standul de comercializare,
o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică,
stabilită de către consiliile locale între 0 şi 3615 lei
inclusiv (actualizare conform HG 956/2009). La nivelul
municipiului Bucureşti, această taxă se stabileşte de
către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi se face
venit la bugetul local al sectorului în a cărui rază teritorială
se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.
(6) Autorizaţia
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile
prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui
rază de competenţă se află amplasată unitatea sau
standul de comercializare.
NOTA: Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr.
1309/2012, valorile impozabile prevăzute la art. 268 alin. (1), art. 268 alin. (2), art.
268 alin. (3), art. 268 alin. (4) şi art. 268 alin. (5) au fost
actualizate astfel:
______________________________________________________________________________
| "CAPITOLUL V |
| Taxa pentru
eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor |
|______________________________________________________________________________|
| Art. 268 alin.
(1) | 1. în mediul rural|
Între 0 şi 15 lei, |
| Taxa pentru eliberarea unei | | inclusiv |
| autorizaţii pentru
|___________________|___________________________|
| desfăşurarea unei activităţi | 2. în mediul
urban| Între 0 şi 80 lei, |
| economice | | inclusiv |
|______________________________|___________________|___________________________|
| Art. 268 alin.
(2) | Între 0 şi 20 lei,
|
| Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de| inclusiv
|
| funcţionare | |
|__________________________________________________|___________________________|
| Art. 268 alin.
(3) | Între 0 şi 32 lei,
|
| Taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de | inclusiv, pentru fiecare |
| pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea | m2 sau
fracţiune de m2 |
| planuri, deţinute de consiliile locale
| |
|__________________________________________________|___________________________|
| Art.
268 alin. (4) | Între 0
şi 80 lei, |
| Taxa pentru eliberarea certificatului de |
inclusiv |
| producător | |
|__________________________________________________|___________________________|
| Art. 268 alin.
(5) | Între 0 şi 4195
lei, |
| Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a | inclusiv" |
| autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de | |
| alimentaţie publică | |
|__________________________________________________|___________________________|
Taxa pentru eliberarea
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează
pentru:
a) certificat
de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult
sau construcţie anexă;
b) certificat
de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea
sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin
domeniului public al statului;
c) certificat
de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de
interes public judeţean sau local;
d) certificat
de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul
construcţiei este o instituţie publică;
e) autorizaţie
de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin
concesionare, conform legii.
ART.
270 Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
(1) Orice
persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi
publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de
înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata
taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de
reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în
masă scrise şi audiovizuale.
(1^1) Publicitatea
realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi
audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor
agenţilor de publicitate potrivitClasificării activităţilor
din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare,
respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri,
precum şi prin radio, televiziune şi Internet.
(2) Taxa
prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa
pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la
bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza
căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi
publicitate.
(3) Taxa
pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin
aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă
şi publicitate.
(4) Cota taxei
se stabileşte de consiliul local, fiind cuprinsă între 1% şi 3%
.
(5) Valoarea
serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată
obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru
serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe
valoarea adăugată.
(6) Taxa
pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul
local, lunar, până la data de 10 a lunii
următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de
servicii de reclamă şi publicitate.
ART.
271 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
(1) Orice
persoană care utilizează un panou, afișaj sau o structură
de afișaj pentru reclamă și publicitate, cu excepția celei
care intră sub incidența art. 270,
datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol
către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului,
după caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul,
afișajul sau structura de afișaj respectivă. La nivelul
municipiului București, această taxă revine bugetului local al
sectorului în raza căruia este amplasat panoul, afișajul sau
structura de afișaj respectivă.
(2) Valoarea
taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se
calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri
pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei
afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de
consiliul local, astfel:
a) în cazul
unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică, suma este între 0 şi 28 lei; (actualizare conform HG 956/2009).
b) în cazul
oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate, suma este între 0 şi 20 lei (actualizare conform HG 956/2009).
(3) Taxa
pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se
recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea
din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop
de reclamă şi publicitate.
(4) Taxa
pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se
plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de
reclamă și publicitate, datorată aceluiași buget local de
către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50
lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de
plată.
(5) Consiliile
locale pot impune persoanelor care datorează taxa pentru afişaj în
scop de reclamă şi publicitate să depună o declaraţie
anuală la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale.
NOTA: Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr.
1309/2012, valorile impozabile prevăzute la art. 271 alin. (2) au fost
actualizate astfel:
______________________________________________________________________________
| "CAPITOLUL VI |
| Taxa
pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate |
|______________________________________________________________________________|
| Art.
271 | Taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate: |
| alin.
(2)| - lei/m2 sau
fracţiune de m2 - |
|
|___________________________________________________________________|
| | a) în cazul unui afişaj situat în |
Între 0 şi 32, inclusiv |
| | locul în care persoana derulează o | |
| | activitate economică | |
|
|_______________________________________|___________________________|
| | b) în cazul oricărui alt panou, afişaj| Între 0
şi 23, inclusiv" |
| | sau structură de afişaj pentru
reclamă| |
| | şi publicitate | |
|__________|_______________________________________|___________________________|
(1) Taxa
pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru
afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor
publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor
activităţi economice.
(2) Taxa
prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa
pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se
aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau
structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa
prevăzută la art. 270 fiind
plătită de această ultimă persoană.
(3) Taxa
pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se
datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă
şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.
(4) Taxa
pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se
aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice,
marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte
informaţii de utilitate publică şi educaţionale.
(5) Nu se
datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi
publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu
sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă
şi publicitate.
(1) Orice
persoană care organizează o manifestare artistică, o
competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în
România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul
capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.
(2) Impozitul
pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii
administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea
artistică, competiţia sportivă sau altă activitate
distractivă.
(1) Cu
excepţiile prevăzute la art. 275,
impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la
suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
(2) Cota de
impozit se determină după cum urmează:
a) în cazul
unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă,
operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competiţie sportivă internă sau internaţională, cota
de impozit este egală cu 2%;
b) în cazul
oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a),
cota de impozit este egală cu 5% .
(3) Suma
primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde
sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile,
conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor
de intrare sau a abonamentelor.
(4) Persoanele
care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu
prezentul articol au obligaţia de:
a) a
înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care
îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
b) a
anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să
aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând
bilete de intrare şi/sau abonamente;
c) a preciza
tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa
sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare
şi/sau abonamente;
d) a emite un
bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la
spectatori;
e) a asigura,
la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul
şi plata impozitului pe spectacole;
f) a se
conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea,
înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare
şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de
Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei
şi Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor
şi Agenţia Naţională pentru Sport.
ART.
275 Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci
(1) În cazul
unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive
care are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole
se calculează pe baza suprafeţei incintei prevăzute în prezentul
articol.
(2) Impozitul
pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare
artistică sau de activitate distractivă, prin înmulţirea
numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei
videotecii sau discotecii cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
a) în cazul
videotecilor, suma este între 0 şi 2 lei inclusiv (actualizare conform HG 956/2009);
b) în cazul
discotecilor, suma este 0 şi 3 lei inclusiv (actualizare conform HG 956/2009);
(3) Impozitul
pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, potrivit
alin. (2), cu coeficientul de corecţie corespunzător, precizat în
tabelul următor:
Rangul localităţii |
Coeficientul de corecţie |
0 |
8,00 |
I |
5,00 |
II |
4,00 |
III |
3,00 |
IV |
1,10 |
V |
1,00 |
(4) Persoanele
care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu
prezentul articol au obligaţia de a depune o declaraţie la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni
calendaristice. Declaraţia se depune până la data
de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt
programate spectacolele respective.
NOTA: Conform anexei la
Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012, valorile impozabile prevăzute la
art. 275 alin. (2) au fost actualizate astfel:
______________________________________________________________________________
| "CAPITOLUL VII |
| Impozitul pe spectacole |
|______________________________________________________________________________|
| Art. 275 | Manifestarea artistică sau activitatea
distractivă: |
| alin. (2)| - lei/ m2 - |
| |___________________________________________________________________|
| | a) în cazul videotecilor | Între 0 şi 2, inclusiv |
|
|_______________________________________|___________________________|
| | b) în cazul discotecilor | Între 0 şi 3, inclusiv" |
|__________|_______________________________________|___________________________|
Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor
organizate în scopuri umanitare. Norme metodologice
(1) Impozitul
pe spectacole se plăteşte lunar până la data
de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut
loc spectacolul.
(2) Orice
persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de
a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale, până la data
stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul
declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul
Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi
Internelor.
(3) Persoanele
care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect
al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a
impozitului.
(1) Consiliul
local poate institui o taxă pentru şederea într-o unitate de cazare,
într-o localitate asupra căreia consiliul local îşi exercită
autoritatea, dar numai dacă taxa se aplică conform prezentului
capitol.
(2) Taxa
pentru şederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxa
hotelieră, se încasează de către persoanele juridice prin
intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în
evidenţă a persoanelor cazate.
(3) Unitatea
de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată în conformitate
cu alin. (2) la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale
în raza căreia este situată aceasta.
(1) Taxa
hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de
cazare practicate de unităţile de cazare.
(2) Pentru
şederea într-o unitate de cazare, consiliul local instituie o taxă
hotelieră în cotă de 1% din valoarea totală a cazării/tariful
de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se încasează de
persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea,
odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.
(3) Taxa
hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere,
cu excepţia cazului unităţilor de cazare amplasate într-o
staţiune turistică, atunci când taxa se datorează numai pentru o
singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.
Taxa hotelieră nu se
aplică pentru:
a) persoanele
fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv;
b) persoanele
fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau
II;
c) pensionarii
sau studenţii;
d) persoanele
fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
e) veteranii
de război;
f) văduvele
de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au
recăsătorit;
g) persoanele
fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare;
h) soţul
sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b) - g),
care este cazat/cazată împreună cu o persoană
menţionată la lit. b) - g).
(1) Unităţile
de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul
local, lunar, până la data de 10,
inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră
de la persoanele care au plătit cazarea.
(2) Unităţile
de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a
taxei hoteliere, inclusiv. Formatul declaraţiei se precizează în normele
elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor.
(1) Pentru
funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor
fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe
speciale.
(2) Domeniile
în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru
serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în
conformitate cu prevederile Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind
finanţele publice locale.
(3) Taxele
speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care
beneficiază de serviciile oferite de instituţia/serviciul public de
interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a
acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să
efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de
serviciu.
(4) Consiliile
locale, judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
după caz, nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul
utilităţilor publice (gaze naturale, apă, energie
electrică), pentru existenţa pe domeniul public/privat al
unităţilor administrativ-teritoriale a reţelelor de apă, de
transport şi distribuţie a energiei electrice şi a gazelor
naturale.
(1) Consiliile
locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile
judeţene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea
temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor
memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice
şi altele asemenea*).
(2) Consiliile
locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor
şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc
infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde
acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu
impact asupra mediului înconjurător*).
(3) Taxele prevăzute
la alin. (1) şi (2) se calculează şi se plătesc în
conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile deliberative
interesate*).
(3^1) Taxa
pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este
în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a
consiliului local, fără ca majorarea să poată
depăşi 20% din această valoare. Taxa se face venit la bugetul
local.
(4) Prin
excepţie de la prevederile alin. (1), consiliile locale, Consiliul General
al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, după caz, pot institui taxa pentru
reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi locuinţelor
unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuţie a
proprietarilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
-------------
*) Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr.
797/2005 valorile impozabile prevăzute la art. 283 alin. (1), art. 283 alin. (2)
şi art. 283 alin. (3)
au fost actualizate astfel:
|
|
Nivelurile indexate pentru anul 2005,
rol/ron |
Nivelurile indexate pentru anul 2006 |
art. 283 alin. (1) |
Taxa zilnică pentru utilizarea
temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor
memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice
şi altele asemenea |
între 0 lei/zi şi 119.000 lei/zi
inclusiv, între 0 lei/zi şi 11,90 lei/zi inclusiv |
între 0 lei/zi şi 13 lei/zi inclusiv |
art. 283 alin. (2) |
Taxa zilnică pentru deţinerea
sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obţinerii de venit |
între 0 lei/zi şi 119.000 lei/zi
inclusiv, între 0 lei/zi şi 11,90 lei/zi
inclusiv |
între 0 lei/zi şi 13 lei/zi inclusiv |
art. 283 alin. (3) |
Taxa anuală pentru vehicule lente |
între 0 lei/an şi 321.000 lei/an
inclusiv, între 0 lei/an şi 3,21 lei/an
inclusiv |
între 0 lei/an şi 34 lei/an inclusiv |
ART. 283^1 Contracte de
fiducie
În cazul persoanelor
fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului
civil, impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare
transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de
către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul
operaţiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu,
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat
contractul de fiducie. (în
vigoare de la data intrării în vigoare a L287/2009 privind Codul civil)
ART. 284 Facilităţi
pentru persoane fizice
(1) Impozitul
pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum
şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 nu se
aplică pentru:
a) veteranii
de război;
b) persoanele
fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în
alte legi.
(2) Persoanele
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii
care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.
341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654
din 20 iulie 2004, nu datorează:
a) impozitul
pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu;
b) impozitul
pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a);
c) taxa asupra
mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a
unui mototriciclu.
(3) Impozitul
pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de
război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au
recăsătorit.
(4) Impozitul
pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi
economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau
accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.
(5) În cazul
unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut
în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2),
(3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru
proprietăţile deţinute în comun de soţi.
(6) Scutirea
de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii
folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2),
(3) sau (4).
(7) Scutirea
de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii
utilizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2)
şi alin. (4).
(7^1) Scutirea
de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un
singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la
alin. (1) şi (2).
(7^2) Scutirea
de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata
impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi
păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru
veteranii de război, văduvele de război şi văduvele
veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
(8) Scutirea
de la plata impozitului prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4) se
aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în
care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.
(9) Persoanele
fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează
termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în
condiţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 29/2000 privind
reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea
economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de
impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului
obţinut pentru reabilitarea termică, precum şi de taxele pentru
eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare
termică.
(10) Impozitul
pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum
şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 se reduc
cu 50%, în conformitate cu Ordonanţa
Guvernului nr. 27/1996 privind
acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau
lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în
Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu
modificările ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliază
şi trăiesc în localităţile precizate în:
a) Hotărârea
Guvernului nr. 323/1996 privind
aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării
economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu
modificările ulterioare;
b) Hotărârea
Guvernului nr. 395/1996 pentru
aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni
pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea
şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu
modificările ulterioare.
(11) Nu se
datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru
activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare,
dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen
de un an de la data decesului
autorului bunurilor. Această taxă nu se datorează nici în cazul
autorilor decedaţi anterior datei de 1 ianuarie 2005, dacă încheierea
procedurii succesorale a fost făcută până la data
de 31 decembrie 2005 inclusiv.
(12) Taxele de
timbru prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările ulterioare,
referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de
proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri
fără construcţii, din extravilan, se reduc la jumătate.
(13) Impozitul
pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice,
dacă:
a) clădirea
este o locuinţă nouă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
sau
b) clădirea
este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor
pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de
locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu
modificările şi completările ulterioare.
(14) Scutirile
de impozit prevăzute la alin. (13) se aplică pentru o clădire
timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării
clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al
acesteia.
ART. 285 Facilităţi
pentru persoanele juridice
(1) Impozitul
pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum
şi alte taxe locale precizate la art. 282 şi art. 283 nu se
aplică:
a) oricărei
instituţii sau unităţi care funcţionează sub
coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
b) fundaţiilor
testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta
şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum
şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi
cultural;
c) organizaţiilor
care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în
unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire
socială şi medicală, asistenţă, ocrotire,
activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie
socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice,
precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile
legii.
(2 Impozitul
pe clădiri şi impozitul pe terenurile acestora se reduc cu 50% pentru
acele imobile situate pe litoralul Mării Negre deţinute de persoane
juridice şi care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe
o durată de minimum 6 luni în cursul unui an calendaristic.
(3) Impozitul
pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite
deţinute de cooperaţiile de consum sau
meşteşugăreşti, dar numai pentru primii 5 ani de la data
achiziţiei clădirii.
(4) Nu se
datorează impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, cu excepţia celor
folosite în scop economic.
ART. 285^1 Scutiri şi
facilităţi pentru persoanele juridice
Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv
terenurile pe care sunt amplasate, precum şi terenurile destinate acestui
scop, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe
teren şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire.
ART. 286 Scutiri şi
facilităţi stabilite de consiliile locale
(1) Consiliul
local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o
reducere a acestuia pentru o clădire folosită ca domiciliu de
persoana fizică ce datorează acest impozit.
(2) Consiliul
local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a
acestuia pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu al
persoanei fizice care datorează acest impozit.
(3) Consiliul
local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a
impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale căror
venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori
constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.
(4) În cazul
unei calamităţi naturale, consiliul local poate acorda scutire de la
plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum şi a
taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de
construire sau o reducere a acestora.
(4^1) Consiliul
local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren pentru proprietarii
de terenuri degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, la
solicitarea acestora, cu avizul favorabil al Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice.
(4^2) Avizul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se solicită
după depunerea documentelor justificative de către proprietarii
terenurilor şi are ca scop identificarea terenurilor degradate sau poluate
neincluse în perimetrul de ameliorare, precum şi delimitarea acestora.
(5) Scutirea
de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevăzute la alin. (1),
(2), (3) sau (4) se aplică persoanei respective cu începere de la data
de întâi a lunii următoare celei în care persoana
depune documentele justificative în vederea scutirii sau reducerii.
(5^1) Scutirea
de la plata impozitului pe teren prevăzută la alin. (4^1) se
aplică persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii
următoare celei în care au fost obţinute avizele favorabile potrivit
alin. (4^2).
(6) Începând
cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorată de
către persoanele juridice în condiţiile elaborării unor scheme
de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională şi în
condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.
(7) ***
Abrogat.
(8) Consiliul
local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o
reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data
de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor
de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de
locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de
intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii,
prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie
recomandate de către auditorul energetic în certificatul de
performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit
energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 158/2011.
(9) Consiliul
local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe
clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de
întâi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată
recepţia la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care
execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind
măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a
clădirilor.
ART.
287 Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau
consiliile judeţene
(1) Autoritatea
deliberativă a administrației publice locale, la propunerea
autorității executive, poate stabili cote adiționale la
impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în
funcție de următoarele criterii: economice, sociale, geografice,
precum și de necesitățile bugetare locale, cu excepția
taxelor prevăzute la art. 295 alin. (11)
lit. c) și d).
(2) Cotele
adiționale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 20%
față de nivelurile aprobate prin hotărâre a Guvernului potrivit art. 292.
(3) Criteriile
prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea
deliberativă a administrației publice locale.
ART. 288 Hotărârile
consiliilor locale şi judeţene privind impozitele şi taxele
locale
(1) Consiliile
locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile
judeţene adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele
locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile lucrătoare
de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a
hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292.
(2) Primarii,
primarul general şi preşedinţii consiliilor judeţene
asigură publicarea corespunzătoare a oricărei hotărâri în
materie de impozite şi taxe locale adoptate de autorităţile
deliberative respective.
NOTE:
1. Reproducem mai jos prevederile art. 1 alin. (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012
"(2) Autorităţile deliberative ale
administraţiei publice locale completează, modifică şi/sau
abrogă, după caz, hotărârile adoptate cu privire la stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, până la data de 31
decembrie 2012, pentru a asigura corelarea cu prevederile Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu cele ale prezentei hotărâri."
2. Reproducem mai jos prevederile articolului unic din
Ordonanţa Guvernului nr. 1/2013 (#M110).
"ARTICOL UNIC
(1) Pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, autorităţile administraţiei
publice locale pot adopta hotărâri privind reducerea nivelurilor valorilor
impozabile, impozitelor şi taxelor locale prevăzute în Hotărârea
Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum
şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, cel mult până la
nivelurile prevăzute prin hotărârile autorităţilor
administraţiei publice locale respective, adoptate de către acestea
pentru anul 2012.
(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) pot fi
adoptate în termen de cel mult 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanţe.
(3) Sumele achitate de contribuabili peste nivelurile
impozitelor şi taxelor locale aprobate prin hotărâri ale
autorităţilor deliberative conform alin. (1) se compensează cu
obligaţii de plată către bugetele locale cu termene de
plată viitoare sau se restituie la cererea contribuabililor."
3. Reproducem mai jos
prevederile art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 (#M111).
"ART. IV
(1) Prevederile alin. (1) al articolului unic din
Ordonanţa Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale sunt
aplicabile numai de autorităţile administraţiei publice locale
care nu au înregistrate la data de 31 decembrie 2012 arierate, aşa cum
sunt definite în Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Autorităţile administraţiei publice
locale care au adoptat hotărâri privind impozitele şi taxele locale
pentru anul 2013 în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 1/2013 şi care
nu îndeplinesc condiţiile de la alin. (1) adoptă noi hotărâri,
stabilind că începând cu 1 februarie 2013 nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile sunt cele din Hotărârea Guvernului nr.
1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile începând cu anul 2013. Hotărârile
se adoptă în procedură de urgenţă, intrând sub
incidenţa prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, cu
completările ulterioare.
(3) Persoanele fizice care au
achitat impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 şi achită
integral până la data de 30 septembrie 2013 diferenţele rezultate în
urma aplicării alin. (2) beneficiază de prevederile art. 255 alin.
(2), art. 260 alin. (2) şi art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare."
ART. 289 Accesul la
informaţii privind impozitele şi taxele locale
Autorităţile
administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura accesul
gratuit la informaţii privind impozitele şi taxele locale.
ART. 291 Controlul şi
colectarea impozitelor şi taxelor locale
Autorităţile administraţiei publice locale
şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru
stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.
ART.
292 Indexarea impozitelor şi taxelor locale
(1) În cazul
oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o
anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite
sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani,
ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.
(2) Sumele
indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice
şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se
aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până ladata de 30
aprilie, inclusiv, a fiecărui an.
(3) ***
Abrogat.
Elaborarea normelor pentru
prezentul titlu se face de către Ministerul Finanţelor Publice
şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.
(1) Nerespectarea
prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară,
contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale
în vigoare.
(2) Constituie
contravenţii următoarele fapte:
a) depunerea
peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5)
şi (6), art. 259 alin. (6)
şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14)
lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2)
şi art. 290;
b) nedepunerea
declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5)
şi (6), art. 259 alin. (6)
şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14)
lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281alin. (2)
şi art. 290;
c) nerespectarea
prevederilor art. 254 alin. (7),
ale art. 259 alin.
(6^1) şi ale art. 264 alin. (5),
referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile,
precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
d) refuzul de
a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 295^1, precum
şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data
solicitării acestora.
(3) Contravenţia
prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu
amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) - d), cu
amendă de la 240 lei la 600 lei (actualizat conform HG 956/2009).
(4) Încălcarea
normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa
şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la 280 lei la 1360 lei (actualizat conform HG 956/2009).
(5) Constatarea
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
primari şi persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de
specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale.
(6) În cazul
persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor
prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300% , respectiv:
- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit.
a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele
de la lit. b) - d), cu amendă de la 960 lei la 2400 lei; (actualizat conform HG 956/2009).
- încălcarea normelor tehnice privind
tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la 1.100 lei la 5.450 lei. (actualizat conform HG 956/2009).
(7) Limitele
amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin
hotărâre a Guvernului.
(8) Contravenţiilor
prevăzute la alin. (2) şi (4) li se aplică dispoziţiile
legii.
NOTA: Conform anexei la
Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012 (#M109), valorile impozabile
prevăzute la art. 294 alin. (3), art. 294 alin. (4) şi art. 294 alin.
(6) au fost actualizate astfel:
______________________________________________________________________________
| "CAPITOLUL XIII |
| Sancţiuni |
|______________________________________________________________________________|
| Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul
persoanelor fizice |
|______________________________________________________________________________|
| Art. 294 | Contravenţia prevăzută la alin. (2)
lit. a) se sancţionează cu |
| alin. (3)| amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la
lit. b) - d) cu |
| | amendă de la 279 lei la 696 de lei |
|__________|___________________________________________________________________|
| Art. 294 | Încălcarea normelor tehnice privind
tipărirea, înregistrarea, |
| alin. (4)| vânzarea, evidenţa şi gestionarea,
după caz, a abonamentelor şi a |
| | biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se |
| | sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578
lei. |
|__________|___________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul
persoanelor juridice |
|______________________________________________________________________________|
| Art. 294 | (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime
şi maxime ale |
| alin. (6)| amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se
majorează cu 300%, |
| | respectiv: |
| | - contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a)
se sancţionează cu |
| | amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)
- d) cu |
| | amendă de la 1116 lei la 2784 lei. |
| | Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, |
| | vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a |
| | biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se |
| | sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312
lei." |
|__________|___________________________________________________________________|
Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol
li se aplică dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de
ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data
comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.
ART.
295 Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale
(1) Impozitele
şi taxele locale, precum şi amenzile şi penalităţile
aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale.
(2) Impozitul
pe clădiri, precum şi amenzile şi penalităţile
aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unităţii
administrativ-teritoriale în raza căreia este situată clădirea
respectivă.
(3) Impozitul
pe teren, precum şi amenzile şi penalităţile aferente
acestuia constituie venituri la bugetul local al unităţii
administrativ-teritoriale în raza căreia este situat terenul respectiv.
(4) Cu
excepţiile prevăzute la alin. (5), taxa asupra mijlocului de
transport, precum şi amenzile şi penalităţile aferente
acesteia constituie venituri la bugetul local al unităţii
administrativ-teritoriale în raza căreia trebuie înmatriculat mijlocul de
transport respectiv.
(5) Veniturile
provenite din taxa asupra mijlocului de transport stabilită în
concordanţă cu prevederile art. 263 alin. (4)
şi (5), precum şi amenzile şi penalizările aferente se pot
utiliza exclusiv pentru lucrări de întreţinere, modernizare,
reabilitare şi construire a drumurilor locale şi judeţene, din
care 60% constituie venituri la bugetul local şi 40% constituie venituri
la bugetul judeţean. În cazul municipiului Bucureşti, taxa constituie
venituri în proporţie de 60% la bugetele sectoarelor şi 40% la
bugetul municipiului Bucureşti.
(6) Taxele
locale prevăzute la capitolul 5 din
prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea
certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de
către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul
primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proporţie de 50%
la bugetul local al comunelor şi de 50% la bugetul local al consiliului
judeţean.
(7) Taxa
pentru servicii de reclamă şi publicitate, precum şi amenzile
şi penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al
unităţii administrativ-teritoriale unde sunt prestate serviciile de
reclamă şi publicitate. Taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate, precum şi amenzile şi
penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al
unităţii administrativ-teritoriale unde este situat afişajul,
panoul sau structura pentru afişajul în scop de reclamă şi
publicitate.
(8) Impozitul
pe spectacole, precum şi amenzile şi penalizările aferente
constituie venituri la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale
unde are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau
altă activitate distractivă.
(9) Taxa
hotelieră, precum şi amenzile şi penalizările aferente
constituie venituri la bugetul local al unităţii
administrativ-teritoriale unde este situat hotelul.
(10) Celelalte
taxe locale prevăzute la art. 283, precum
şi amenzile şi penalizările aferente constituie venituri la
bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situat
locul public sau echipamentul respectiv sau unde trebuie înmatriculat vehiculul
lent.
(11) Constituie
venit la bugetul local sumele provenite din:
a) dobânda
pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale;
b) ***
Abrogat.
c) taxele de
timbru prevăzute de lege;
d) taxele
extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea
cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale
(12) Sumele
prevăzute la alin. (11) se ajustează pentru a reflecta rata
inflaţiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul
Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi
Internelor.
ART.
295^1 Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale
În vederea clarificării
şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor,
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei
publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi
documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea
contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar
notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de
poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul
permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice
comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice
comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă
entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri
impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de
contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără
plată.
ART. 296 Dispoziţii
tranzitorii
(1) Până
la data de 31
decembrie 2004, nivelul impozitelor şi taxelor prevăzute în prezentul
titlu este cel stabilit prin hotărârile consiliilor locale adoptate în
anul 2003 pentru anul 2004, potrivit legii, cu excepţia taxelor
prevăzute la art. 267, art. 268 şi art. 271.
(2) Pentru
anul 2004, nivelul taxelor prevăzute la art. 267, art. 268 şi 271 va fi
stabilit prin hotărâri ale consiliilor locale, adoptate în termen de 45 de
zile de la data publicării prezentului Cod fiscal în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(3) Prevederile art. 258 alin. (6)
se aplică începând cu data de 1 ianuarie
2004, iar prevederile art. 287, începând
cu data de 1 ianuarie
2005.
(4) Taxele
speciale adoptate de consiliile locale, până la data
de 31 mai 2003, pentru anul fiscal 2004, care contravin
prevederilor art. 282, îşi
încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului
cod.
(1) Constituie
infracţiuni următoarele fapte:
a) ***
Abrogat
b) producerea
de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de
antrepozitare prevăzut la titlul VII, în afara unui antrepozit fiscal
autorizat de către autoritatea competentă;
c) achiziţionarea
de alcool etilic şi de distilate în vrac de la alţi furnizori decât
antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau expeditorii
înregistraţi de astfel de produse, potrivit titlului VII;
d) ***
Abrogat;
e) ***
Abrogat;
f) livrarea
produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin.
(3) lit. a)-e) din antrepozitele fiscale către cumpărători,
persoane juridice, fără deţinerea de către antrepozitul
fiscal expeditor a documentului de plată care să ateste virarea la
bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce
urmează a fi facturată;
g) ***
Abrogat;
h) marcarea
cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori
deţinerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel;
i) refuzul
sub orice formă al accesului autorităţilor competente cu
atribuţii de control pentru efectuarea de verificări inopinate în
antrepozitele fiscale.
j) livrarea
reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii
de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII;
k) achiziţionarea
reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii
de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII;
l) deținerea
de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau
comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse
marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate
necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 țigarete,
400 țigări de foi de 3 grame, 200 țigări de foi mai mari de
3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi
spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri,
băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, peste 300 litri;
m) folosirea
conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel,
utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum şi amplasarea înaintea
contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage
cantităţi de alcool sau distilate necontorizate.
(Literele n – p
intră în vigoare din 1 august 2012):
n) eliberarea
pentru consum, deţinerea în afara unui antrepozit fiscal, transportul
inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau
vânzarea, pe teritoriul României, a produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3)
lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor,
nemarcate şi necolorate sau marcate şi colorate necorespunzător,
cu excepţiile prevăzute la art. 206^69 alin.
(15);
o) o)
marcarea şi/sau colorarea produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3)
lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor cu
alte substanţe decât cele prevăzute la art. 206^69 alin. (16)
şi (18);
p) folosirea
de substanţe şi procedee care au ca efect neutralizarea totală
sau parţială a colorantului şi/sau marcatorului
prevăzuţi/prevăzut la art. 206^69 alin. (16)
şi (18) utilizaţi la marcarea şi colorarea produselor energetice
prevăzute la art. 206^16 alin. (3)
lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor.
(2) Infracţiunile
prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel:
a) cu
închisoare de la 1 an la 4 ani, cele prevăzute la lit. c), i), l), m), n),
o) şi p);
b) cu
închisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevăzute la lit. b), f) şi h);
c) cu
închisoare de la 6 luni la 2 ani cele prevăzute la lit. j) şi k).
(3) În cazul
constatării faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c), f), h), i), k),
n) – p), organul de control competent dispune oprirea activităţii,
sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de
închidere a instalaţiei şi înaintează în termen de 3 zile actul
de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu
propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal, destinatar
înregistrat sau expeditor înregistrat, după caz.
ART.
296^2 Sfera contribuţiilor sociale
În sensul prezentului titlu, contribuţiile sociale
definite la art. 2 alin.
(2) sunt contribuţii sociale obligatorii.
ART.
296^3 Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale
Contribuabilii sistemelor de
asigurări sociale sunt, după caz:
a) persoanele
fizice rezidente, care realizează venituri din salarii sau asimilate
salariilor, precum și orice alte venituri din desfășurarea unei
activități dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor
juridice internaționale la care România este parte; Norme metodologice
b) persoanele
fizice nerezidente, care realizează veniturile prevăzute la lit. a),
cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care
România este parte; Norme metodologice
c) ***
Abrogat.
d) pensionarii
cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei;
e) persoanele
fizice şi juridice, care au calitatea de angajatori, precum şi
entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de
plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe
perioada în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b)
desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea
beneficiazǎ de concedii şi indemnizaţii de asigurări
sociale de sănătate; Norme metodologice
f) instituţiile
publice care calculează, reţin, plătesc şi după caz,
suportă, potrivit prevederilor legale, contribuţii sociale
obligatorii, în numele asiguratului, respectiv:
1. Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru
persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau,
după caz, de alte drepturi de protecţie socială ori de
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate care se
acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii,
şi pentru care dispoziţiile legale prevăd plata de contribuţii
sociale din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
2. Agenţia
Naţională pentru Prestaţii Sociale, care administrează
şi gestionează prestaţiile sociale acordate de la bugetul de
stat, prin agenţiile judeţene pentru prestaţii sociale, pentru
persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea
copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu
handicap, de până la 3 ani potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care
beneficiază de indemnizaţie, pentru copilul cu handicap cu vârsta
cuprinsă între 3 şi 7 ani potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Agenția
Națională pentru Prestații Sociale, care administrează
și gestionează prestațiile sociale acordate de la bugetul de
stat, prin agențiile județene pentru prestații sociale, pentru
persoanele care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările
ulterioare;
4. Casa Naţională
de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi casele sectoriale
de pensii, pentru persoanele prevăzute la lit. d), precum şi pentru
persoanele preluate în plata indemnizaţiilor pentru incapacitate
temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei
boli profesionale;
5. entităţile care
plătesc venituri din pensii, altele decât Casa Naţională de
Pensii Publice, pentru persoanele prevăzute la lit. d);
6. Ministerul
Justiţiei, pentru persoanele care execută o pedeapsă
privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi
pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute
la art. 105, 113, 114 din Codul penal, respectiv, persoanele care se află
în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative
de libertate, dacă nu au venituri;
7. Ministerul
Administraţiei şi Internelor, pentru străinii aflaţi în
centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum
şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se
află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii
şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;
8. Secretariatul de Stat
pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă nu
realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse;
9. Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de
sănătate subordonate, pentru persoanele prevăzute la art. 1
alin. (2), la art. 23 alin. (2) şi la art. 32 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
339/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
10. unităţile trimiţătoare, pentru
personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate,
pentru soţul/soţia care însoţeşte personalul trimis în
misiune permanentă în străinătate şi
căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau
raporturile de serviciu şi pentru membrii Corpului diplomatic şi
consular al României, cărora li se suspendă raporturile de muncă
ca urmare a participării la cursuri ori alte forme de pregătire în
străinătate, pe o durată care depăşeşte 90 de
zile calendaristice; (Conform OUG nr. 58/2014, ART. XIV: Pentru categoriile de
personal trimise în misiune temporară sau permanentă în
străinătate, prevăzute prin hotărâre a Guvernului, se
aplică în mod corespunzător prevederile art. 296^3 lit. f) pct. 10
şi ale art. 296^12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.)
11. Autorităţile
administraţiei publice locale, pentru persoanele, cetăţeni
români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de
cel mult 12 luni, dacă nu au venituri;
g) orice
plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate
salariilor.
ART.
296^4 Baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale
(1) Baza
lunară de calcul al contribuţiilor sociale individuale obligatorii,
în cazul persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. a)
şi b), reprezintă câştigul brut realizat din
activităţi dependente, în ţară şi în
străinătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice
internaţionale la care România este parte, care include:
a) veniturile
din salarii, în bani şi/sau în natură, obţinute în baza unui
contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut
special prevăzut de lege. În situaţia personalului român trimis în
misiune permanentă în străinătate, veniturile din salarii
cuprind salariile de bază corespunzătoare funcţiilor în care
persoanele respective sunt încadrate în ţară, la care se adaugă,
după caz, sporurile şi adaosurile care se acordă potrivit legii;
b) indemnizaţiile
din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de
demnitate publică, stabilite potrivit legii;
c) indemnizaţiile
din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii
alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial; Norme metodologice
d) drepturile
de soldă lunară acordate personalului militar, potrivit legii;
e) remuneraţia
administratorilor societăţilor comerciale, companiilor/
societăţilor naţionale şi regiilor autonome,
desemnaţi/ numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele
primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor
şi în consiliul de administraţie; Norme metodologice
f) remuneraţia
obţinută de directorii cu contract de mandat şi de membrii
directoratului de la societăţile comerciale administrate în sistem
dualist, potrivit legii, precum şi drepturile cuvenite managerilor, în
baza contractului de management prevăzut de lege;
g) sumele primite
de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum
şi sumele primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete
şi altele asemenea; Norme metodologice
h) sumele
primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
i) sumele
reprezentând participarea salariaţilor la profit;
j) sumele
din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale,
potrivit legii sau actului constitutiv, după caz, precum şi
participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de
management, potrivit legii;
k) sumele
reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor
hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie;
l) indemnizaţiile
lunare de neconcurenţă prevăzute în contractele individuale de
muncă, în condiţiile legii;
m) indemnizaţiile
şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi
pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate,
în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului,
pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal
stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din
instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi în cazul
salariaţilor reprezentanţelor din România ale persoanelor juridice
străine; Norme metodologice
m^1) indemnizaţiile
şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii
care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe
perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul
serviciului, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit
prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a
angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile
publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, cu
respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care
România este parte;
n) remuneraţia
primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte
persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari;Norme metodologice
o) indemnizaţiile
de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator,
potrivit legii; Norme metodologice
p) indemnizaţiile
de asigurări sociale de sănătate suportate de la Fondul
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit
legii;
q) indemnizaţiile
pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de
muncă sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit
legii;
r) indemnizaţiile
pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de
muncă sau a unei boli profesionale, suportate de la Fondul naţional
de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit
legii;
s) ajutoarele
lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform
legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la
trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea
raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apărării
naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
ş) ajutoarele
lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform
legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la
trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea
raporturilor de serviciu, fără drept la pensie, din domeniul
apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei
naţionale;
t) veniturile
reprezentând plăţi compensatorii suportate de angajator potrivit
contractului colectiv sau individual de muncă;
ţ) veniturile
acordate la momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau
plăţile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor de
şomaj, potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii;
u) orice
alte sume de natură salarială sau avantaje asimilate salariilor în
vederea impunerii. Norme metodologice
(2) În
situaţia în care totalul veniturilor prevăzute la alin. (1) este mai
mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut,
contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează
în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.
(3) Câştigul
salarial mediu brut prevăzut la alin. (2) este cel utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin
legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
ART.
296^5 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajatori,
entităţi asimilate angajatorului şi orice plătitor de
venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.
(1) În
sistemul public de pensii, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 296^3 lit. e)
şi g), baza lunară de calcul o reprezintă suma
câştigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a)
şi b). Baza de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre
numărul asiguraţilor pentru care angajatorul datorează
contribuţie diferenţiată în funcţie de condiţiile de
muncă, din luna pentru care se calculează această
contribuţie datorată bugetului asigurărilor sociale de stat
şi valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial
mediu brut.
În situaţia depăşirii acestui plafon, în
cazul persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. e)
şi g), care datorează contribuţie la bugetul asigurărilor
sociale de stat, diferenţiată în funcţie de condiţiile de
muncă, baza de calcul la care se datorează această
contribuţie, corespunzătoare fiecărei condiţii de
muncă, se stabileşte proporţional cu ponderea, în total
bază de calcul, a câştigurilor salariale brute realizate în fiecare
dintre condiţiile de muncă.
(2) Pentru
persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e)
şi g), baza lunară de calcul pentru contribuţia de
asigurări sociale de sănătate o reprezintă suma
câştigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a)
şi b), corectată cu excepţiile prevăzute la art. 296^15 şi art. 296^16 lit. b).
În baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale
de sănătate se includ şi veniturile prevăzute la art. 296^17 alin.
(6).
(2^1) Pentru
persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e)
şi g), baza lunară de calcul al contribuţiei pentru concedii
şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o
reprezintă suma câştigurilor brute realizate de persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit. a)
şi b), corectată cu excepţiile prevăzute la art. 296^15 şi art. 296^16 lit. e).
În baza lunară de calcul al contribuţiei pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate se includ
şi veniturile prevăzute la art. 296^17 alin.
(7). Baza lunară de calcul al contribuţiei pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate nu poate fi
mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru
care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare
a 12 salarii minime brute pe ţară garantate în plată.
(3) Pentru
persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e)
şi g), baza lunară de calcul pentru contribuţia de
asigurări pentru şomaj prevăzută de lege reprezintă
suma câştigurilor brute acordate persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. a)
şi b), asupra cărora există, potrivit legii, obligaţia de
plată a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru
şomaj.
(4) Pentru
persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e),
care pot să angajeze forţă de muncă pe bază de
contract individual de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea
nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările
ulterioare, care au, cu excepţia instituţiilor publice definite
conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările
şi completările ulterioare şi Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, obligaţia de a plăti lunar contribuţia la Fondul de
garantare pentru plata creanţelor salariale, baza lunară de calcul a
acestei contribuţii reprezintă suma câştigurilor brute,
realizate de salariaţii încadraţi cu contract individual de
muncă, potrivit legii, inclusiv de salariaţii care cumulează
pensia cu salariul, în condiţiile legii, cu excepţia veniturilor de
natura celor prevăzute la art. 296^15.
(5) Pentru
persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e)
şi g), baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurare la
accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă suma
câştigurilor brute realizate lunar de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a)
şi b), respectiv salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, corespunzător numărului zilelor
lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident
de muncă sau boală profesională.
(6) La
stabilirea bazei lunare de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii
prevăzute la alin. (1) - (5) şi art. 296^6 - 296^13, se au
în vedere excepţiile prevăzute la art. 296^15 şi art. 296^16.
ART.
296^6 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 1
(1) Pentru
persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f)
pct. 1, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat,respectiv
al contribuţiei datorate bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate reprezintă cuantumul
drepturilor băneşti lunare ce se suportă din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, respectiv
indemnizaţia de şomaj, cu excepţia situaţiilor în care potrivit
dispoziţiilor legale se prevede altfel.
(2) Pentru
persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f)
pct. 1, baza lunară de calcul, pentru contribuţia pentru concedii
şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o
constituie totalitatea drepturilor reprezentând indemnizaţii de
şomaj.
(3) Prevederile
art. 296^4 alin.
(2) şi (3), respectiv cele ale art. 296^5,
referitoare la plafonarea bazei de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale şi contribuţiei pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, se
aplică în mod corespunzător şi în cazul persoanelor
prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 1.
(4) Contribuţia
de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în
cazul şomerilor, se suportă integral din bugetul asigurărilor
pentru şomaj, se datorează pe toată durata efectuării
practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii şi
se stabileşte în cotă de 1% aplicată asupra cuantumului
drepturilor acordate pe perioada respectivă reprezentând indemnizaţia
de şomaj.
(5) Contribuţia
de asigurări sociale pentru şomerii care beneficiază de
indemnizaţie de şomaj se suportă integral din bugetul
asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei stabilite pentru
condiţii normale de muncă.
(6) Pe
perioada în care şomerii beneficiază de concedii medicale şi de
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cu
excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală
profesională, baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
este suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut
la art. 296^4 alin.
(3), corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul
medical, iar contribuţia de asigurări sociale se suportă la
nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă.
(7) Contribuţia
de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de
plăţi compensatorii acordate potrivit legii din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, se suportă din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, la nivelul cotei
contribuţiei individuale de asigurări sociale, cu excepţia
cazurilor în care, potrivit prevederilor legale, se dispune altfel.
ART.
296^7 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 2
Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f)
pct. 2, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate datorată bugetului Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă
indemnizaţia pentru creşterea copilului. Contribuţia se
suportă de la bugetul de stat.
ART.
296^8 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 3
Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f)
pct. 3, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate se stabileşte asupra
ajutorului social acordat. Contribuţia se suportă de la bugetul
de stat.
ART.
296^9 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit. d) şi de cele care primesc
indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a
unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
(1) Pentru
persoanele cu venituri din pensii care depășesc 740 lei,
prevăzute la art. 296^3 lit.
d), baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale
de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de
venit care depăşeşte nivelul de 740 lei.
(2) Pentru
persoanele preluate în plată de către Casa Naţională de
Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi de către casele
sectoriale de pensii, baza lunară de calcul al contribuției de
asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate o
reprezintă cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară
de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale.
ART.
296^10 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 6, 7 şi 8
Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 6, 7 şi 8, baza
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate, datorate bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate o reprezintă valoarea a
două salarii minime brute pe ţară. Contribuţia se
suportă de la bugetul de stat.
ART.
296^11 Baza de calcul al contribuţiilor sociale pentru veniturile sub
forma indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate
Pe perioada în care persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a)
şi b), precum şi cele prevăzute la art. 1 alin. (2), la art. 23
alin. (2) şi la art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 339/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, beneficiază de concedii medicale şi de
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cu
excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală
profesională, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma
reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 296^4 alin.
(3), corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul
medical.
ART.
296^12 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 10
(1) Pentru
persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f)
pct. 10, baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de
asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
reprezintă:
a) câştigul
salarial brut lunar în lei, corespunzător funcţiei în care personalul
român trimis în misiune permanentă în străinătate, de către
persoanele juridice din România, este încadrat în ţară;
b) ultimul
salariu avut înaintea plecării, care nu poate depăşi plafonul de
3 salarii de bază minime brute pe ţară, în cazul
soţului/soţiei care însoţeşte personalul trimis în misiune
permanentă în străinătate şi căruia/căreia i se
suspendă raporturile de muncă sau raporturile de serviciu;
c) totalitatea
drepturilor salariale corespunzătoare funcţiei de încadrare în cazul
membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cărora li se
suspendă raporturile de muncă ca urmare a participării la
cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe
o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice.
(2) Pentru
persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f)
pct. 10, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări
sociale datorate de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat este
totalitatea sumelor care reprezintă baza de calcul al contribuţiei
individuale de asigurări sociale, aşa cum este prevăzută la
lit. a) – c).
Prevederile art. 296^4 alin.
(2) şi (3), respectiv cele ale art. 296^5 alin.(1),
referitoare la plafonarea bazei de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale, se aplică şi în cazul persoanelor
prevăzute la art. 296^3 lit. f)
pct. 10, excepţie fiind în cazul soţului/soţiei care
însoţeşte personalul trimis în misiune permanentă în străinătate,
pentru care plafonarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale se face la 3 salarii de bază minime pe ţară.
ART.
296^13 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 11
Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 11, baza lunară de
calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate,
datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate o reprezintă valoarea a două salarii minime brute
pe ţară. Contribuţia se suportă de la bugetul de stat.
Nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor
sociale obligatorii, prevăzută la art. 296^4,
următoarele:
a) sumele
primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite
prin subscripţie publică;
b) ajutoarele
de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile
proprii ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoarele pentru bolile
grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, veniturile
reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile
oferite salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul de
muncă al salariatului, costul prestaţiilor pentru tratament şi
odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi
membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii
proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.
Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai
angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului
şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum
şi cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu
intră în baza de calcul, în măsura în care valoarea cadoului oferit
fiecărei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu
depăşeşte 150 lei;
b^1) ajutoarele
de deces, indemnizaţiile acordate urmaşilor personalului militar din
armată decedat ca urmare a participării la acţiuni militare
şi indemnizaţiile lunare de invaliditate acordate personalului
militar din armată ca urmare a participării la acţiuni militare;
c) contravaloarea
folosinţei locuinţei de serviciu sau a locuinţei din incinta
unităţii, potrivit repartiţiei de serviciu, numirii conform
legii sau specificităţii activităţii prin cadrul normativ
specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională, precum şi compensarea
diferenţei de chirie, suportată de persoana fizică, conform
legilor speciale;
d) cazarea
şi contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la dispoziţia
oficialităţilor publice, a angajaţilor consulari şi
diplomatici care lucrează în afara ţării, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
e) contravaloarea
echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi
de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi
materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii,
precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament,
ce se acordă potrivit legislaţiei în vigoare;
f) contravaloarea
cheltuielilor de deplasare pentru transportul dintre localitatea în care
angajaţii îşi au domiciliul şi localitatea unde se află
locul de muncă al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru
situaţiile în care nu se asigură locuinţă sau nu se
suportă contravaloarea chiriei, conform legii;
g) indemnizaţiile
şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi,
pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate,
în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului,
în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului
pentru personalul din instituţiile publice, precum şi cele primite
pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;
g^1) indemnizaţiile
şi orice alte sume de aceeaşi natură primite de persoanele
fizice care desfăşoară o activitate în baza unui statut special
prevăzut de lege pe perioada deplasării, respectiv delegării şi
detaşării, în altă localitate, în ţară şi în
străinătate, în limitele prevăzute de actele normative speciale
aplicabile acestora, precum şi cele primite pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare;
g^2) indemnizaţiile
şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii
care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe
perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul
serviciului, în limita nivelului legal stabilit prin hotărâre a Guvernului
pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar
beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar
deplasa în ţara respectivă, precum şi cele primite pentru
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;
h) sumele
primite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de
mutare în interesul serviciului;
i) indemnizaţiile
de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o
unitate situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în
primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui salariu
de bază la angajare, precum şi indemnizaţiile de instalare
şi mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din
instituţiile publice şi celor care îşi stabilesc domiciliul în
localităţi din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care
îşi au locul de muncă;
j) sumele
sau avantajele primite de către persoane fizice rezidente din
activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin,
cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care
România este parte;
k) cheltuielile
efectuate de angajator pentru pregătirea profesională şi
perfecţionarea angajatului în legătură cu activitatea
desfăşurată de acesta pentru angajator;
l) costul
abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice, inclusiv
cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
m) avantajele
sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării şi
la momentul exercitării acestuia;
n) diferenţa
favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin
negociere şi dobânda practicată pe piaţă, pentru credite
şi depozite;
o) tichetele
de masă, tichetele de vacanţă, tichetele cadou şi tichetele
de creşă, acordate potrivit legii;
p) următoarele
avantaje primite în legătură cu o activitate dependentă:
1. utilizarea unui vehicul
din patrimoniul afacerii, în vederea deplasării de la domiciliu la locul
de muncă şi invers;
2. cazarea în
unităţi proprii;
3. hrana acordată
potrivit legii;
4. permisele de
călătorie pe orice mijloc de transport, acordate în interes de
serviciu;
5. contribuţiile
plătite la fondurile de pensii ocupaţionale, contribuţiile
plătite la fondurile de pensii facultative, primele aferente
asigurărilor profesionale şi asigurărilor voluntare de
sănătate, suportate de angajator pentru salariaţii proprii, în limitele
de deductibilitate prevăzute de lege, după caz.
ART.
296^16 Excepţii specifice
Se exceptează de la plata
contribuţiilor sociale următoarele venituri:
a) la
contribuţia de asigurări sociale, veniturile prevăzute la art. 296^4 alin. (1)
lit. l), q), r), s) şi ţ), precum şi la lit. o) şi p)
pentru partea care depăşeşte nivelul prevăzut laart. 296^11; de
asemenea, se exceptează indemnizaţiile de şedinţă
primite de consilierii locali, judeţeni sau ai municipiului
Bucureşti, precum şi prestaţiile suportate din bugetul
asigurărilor sociale de stat;
b) la
contribuţia de asigurări sociale de sănătate, veniturile
prevăzute la art. 296^4 alin. (1)
lit. o), p) şi ţ); Norme metodologice
c) la
contribuţia de asigurări pentru şomaj:
c1.
veniturile prevăzute la art. 296^4 alin. (1)
lit. d), e), g), h), j), l), n), p), r), s), ş), t) şi ţ);
c2. prestaţiile
suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat;
c3. veniturile
obţinute de pensionari;
c4. veniturile
realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a)
şi b) care nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit. e)
şi g), dar încasează venituri ca urmare a faptului că au avut
încheiate raporturi juridice şi respectivele venituri se acordă,
potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridice; în
această categorie nu se includ sumele reprezentând salarii, diferenţe
de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferenţe de venituri
asimilate salariilor, asupra cărora există obligaţia
plăţii contribuţiei de asigurare pentru şomaj, stabilite în
baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie;
c5. compensaţiile
acordate, în condiţiile legii ori ale contractelor colective sau
individuale de muncă, persoanelor cărora le încetează
raporturile de muncă ori de serviciu sau care, potrivit legii, sunt
trecute în rezervă ori în retragere;
c6. veniturile
aferente perioadei în care raporturile de muncă sau de serviciu ale
persoanelor care au încheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit
legii, altele decât cele aferente perioadei de incapacitate temporară de
muncă cauzată de boli obişnuite ori de accidente în afara muncii
şi perioadei de incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului
de muncă sau al bolii profesionale, în care plata indemnizaţiei se
suportă de unitate, conform legii;
c7. drepturile
de salariu lunar acordate poliţiştilor şi funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,
potrivit legii;
d) la
contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale:
d1.
veniturile prevăzute la art. 296^4 alin. (1)
lit. c), d), e), g), h), j), l), n), q), r), s), ş) şi ţ);
d2.
veniturile realizate de poliţişti, funcţionarii publici cu
statut special şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice
de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională;
d3.
prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat;
e) la
contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări
sociale de sănătate:
e1.
veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare în activitate,
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special
care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile din
sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională;
e2. veniturile
prevăzute la art. 296^4 alin. (1)
lit. g), h), j), l), n), p), s), ş), t) şi ţ);
f) la
contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale,
veniturile care nu au la bază un contract individual de muncă, precum
şi prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de
stat sau Fondul naţional unic pentru asigurări de sănătate,
inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli
profesionale.
ART.
296^17 Prevederi specifice privind contribuţiile de asigurări sociale
de sănătate
(1) Contribuţia
de asigurări sociale de sănătate nu se datorează pentru
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu
excepţia contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e)
şi g) pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora.
(2) Contribuţia
pentru concedii şi indemnizaţii nu se datorează pentru
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu
excepţia contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii
datorate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e)
şi g) pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora, şi,
respectiv, pentru indemnizaţiile pentru accidente de muncă şi
boli profesionale.
(3) Se datorează
contribuţie individuală de asigurări sociale de
sănătate pentru indemnizaţiile de incapacitate temporară de
muncă, survenită ca urmare a unui accident de muncă sau a unei
boli profesionale, acordate persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. a)
şi b), în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de
muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările
ulterioare.
(4) Contribuţia
individuală de asigurări sociale de sănătate
prevăzută la alin. (3) se stabileşte prin aplicarea cotei
prevăzute de lege asupra indemnizaţiei pentru incapacitate de
muncă, survenită ca urmare a unui accident de muncă sau unei
boli profesionale, şi se suportă de către persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit. e)
şi g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi
boli profesionale, constituit în condiţiile legii, după caz.
(5) Persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit. e)
şi g) vor reţine din contribuţia datorată fondului de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sumele
calculate potrivit alin. (4).
(6) Persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit. e)
şi g) datorează contribuţia de asigurări sociale de
sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a)
şi b), calculată asupra:
a) sumelor
reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate,
acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai
pentru zilele de incapacitate temporară de muncă, suportate de
angajator;
b) sumelor
reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă,
survenită ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002, republicată, cu
modificările ulterioare, numai pentru zilele de incapacitate
temporară de muncă, suportate de angajator.
(7) Persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit. e)
şi g) datorează contribuţia pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pentru
persoanele prevăzute laart. 296^3 lit. a)
şi b), calculată asupra:
a) sumelor
reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate,
acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai
pentru zilele de incapacitate temporară de muncă, suportate de
angajator;
b) sumelor
reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă,
survenită ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002, republicată, cu
modificările ulterioare.
(8) Contribuţia
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate prevăzută la alin. (7) lit. b) se stabileşte
prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra indemnizaţiei pentru
incapacitate de muncă, survenită ca urmare a unui accident de
muncă sau unei boli profesionale, şi se suportă de către
persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e)
şi g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi
boli profesionale, constituit în condiţiile legii, după caz.
(9) Persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit. e)
şi g) vor reţine din contribuţia datorată fondului de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sumele
calculate potrivit alin. (8).
ART.
296^18 Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale
(1) Persoanele
fizice şi juridice care au calitatea de angajator, precum şi
entităţile prevăzute la art. 296^3 lit. f)
şi g) au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a
vira lunar contribuţiile de asigurări sociale obligatorii.
(2) *** Abrogat.
(3) Cotele
de contribuţii sociale obligatorii sunt următoarele:
a) pentru
contribuţia de asigurări sociale:
a^1) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din
care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru
contribuţia datorată de angajator;
a^2) 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din
care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru
contribuţia datorată de angajator;
a^3) 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi
pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia
individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de
angajator.
b)
pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate:
b^1) 5,5% pentru contribuţia individuală;
b^2) 5,2% pentru contribuţia datorată de angajator;
c) 0,85%
pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate;
d) pentru
contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj:
d^1) 0,5% pentru contribuţia individuală;
d^2) 0,5% pentru contribuţia datorată de angajator;
e) 0,15% -
0,85% pentru contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă
şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de
risc, conform legii, datorată de angajator;
f) 0,25%
pentru contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor
salariale, datorată de angajator.
(4) Cotele
prevăzute la alin. (3) se pot modifica prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat şi prin legea bugetului de stat,
după caz, cu excepţia cotei contribuţiei de asigurări
pentru accidente de muncă şi boli profesionale în cazul
şomerilor, prevăzută la art. 296^6, care
se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj
şi se datorează pe toată durata efectuării practicii
profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii, conform
prevederilor art. 80 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de muncă şi boli profesionale, republicată.
(5) Calculul
contribuţiilor sociale individuale se realizează prin aplicarea
cotelor prevăzute la alin. (3) asupra bazei lunare de calcul
prevăzute la art. 296^4,
corectată cu veniturile specifice fiecărei contribuţii în parte,
cu excepţiile prevăzute la art. 296^15 şi,
după caz, la art. 296^16.
(5^1) În cazul
în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de
salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de
inflaţie la data plăţii acestora, contribuţiile sociale
datorate potrivit legii se calculează şi se reţin la data
efectuării plăţii şi se virează până la data de
25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.
(6) În cazul
în care din calcul rezultă o bază de calcul mai mare decât valoarea a
de 5 ori câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 296^4 alin.
(3), cota contribuţiei individuale de asigurări sociale se va aplica
asupra echivalentului a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, pe fiecare
loc de realizare al venitului.
(7) În
situaţia persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. c),
calculul contribuţiei individuale de asigurări sociale şi al
contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj se
realizează prin aplicarea cotelor contribuţiilor sociale individuale
respective, prevăzute la alin. (3), asupra bazei de calcul stabilite
potrivit art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
58/2010, cu modificările ulterioare.
(8) Calculul
contribuţiilor sociale datorate de angajator şi de
entităţile prevăzute la art. 296^3 lit. f)
şi g) se realizează prin aplicarea cotelor prevăzute la alin.
(3) asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 296^5 – 296^13,
după caz.
(9) Contribuţiile
sociale individuale calculate şi reţinute potrivit alin. (1) se
virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se
datorează sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului
pentru care se datorează, după caz, împreună cu contribuţia
angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit
legii.
ART.
296^19 Depunerea declaraţiilor
(1) Persoanele
fizice şi juridice prevăzute la art. 296^3 lit. e),
la care îşi desfăşoară activitatea sau se află în
concediu medical persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a)
şi b) şi entitățile prevăzute la art. 296^3 lit. f)
şi g) sunt obligate să depună lunar, până la data de 25
inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se datorează
contribuţiile,declaraţia privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate.
(1^1) Prin
excepţie de la prevederile alin. (1), plătitorii de venituri din
salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2),
în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, depun
trimestrial Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate aferentă fiecărei luni a trimestrului, până la data de
25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.
(1^2) Depunerea
trimestrială a declaraţiei prevăzute la alin. (1) constă în
completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare
lună din trimestru.
(1^3) Numărul
mediu de salariaţi se calculează ca medie aritmetică a
numărului de salariaţi din declaraţiile prevăzute la alin.
(1) depuse pentru fiecare lună din anul anterior.
(1^4) Pentru
persoanele şi entităţile prevăzute la alin. (1^1), venitul
total se stabileşte pe baza informaţiilor din situaţiile
financiare ale anului anterior.
(1^5) Persoanele
şi entităţile prevăzute la alin. (1^1) pot opta pentru
depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate în condiţiile alin. (1), dacă
depun declaraţia privind opţiunea până la data de 31 ianuarie
inclusiv.
(1^6) Persoanele
şi entităţile prevăzute la alin. (1^1) care au optat pentru
depunerea declaraţiei în condiţiile alin. (1) pot trece la regimul de
declarare prevăzut la alin. (1^1) începând cu luna ianuarie a anului
pentru care s-a depus opţiunea.
(1^7) Persoanele
şi entităţile prevăzute la alin. (1^1), cu excepţia
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi persoanelor
fizice care exercită profesii libere, precum şi a asocierilor
fără personalitate juridică constituite între persoane fizice
care, potrivit legii, folosesc personal angajat, care se înfiinţează
în cursul anului, aplică regimul trimestrial de declarare începând cu anul
înfiinţării dacă, odată cu declaraţia de înregistrare
fiscală, declară că în cursul anului estimează un
număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi, după
caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000
euro.
(1^8) Ori de
câte ori în cursul trimestrului persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a)
şi b) beneficiază de concedii şi indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de
asigurat, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor
prevăzuţi la art. 58 alin. (2),
în calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun
declaraţia prevăzută la alin. (1) până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical
sau încetarea calităţii de asigurat. În acest caz,
declaraţia/declaraţiile aferentă/aferente perioadei rămase
din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calităţii de
asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât
declaraţia pentru prima lună a trimestrului, cât şi cea pentru
luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună
numai declaraţia pentru luna a treia.
(1^9) Persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit.
a) şi b) care îşi desfășoară activitatea în România
şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori din
state care nu intră sub incidenţa regulamentelor Uniunii Europene
privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care
România nu are încheiate acorduri ori convenții în domeniul
securităţii sociale şi care datorează contribuțiile
sociale obligatorii pentru salariații lor depun declaraţia
prevăzută la alin. (1), direct sau printr-un reprezentant
fiscal/împuternicit, şi achită contribuțiile sociale ale
angajatorului şi cele individuale, numai dacă există un acord
încheiat în acest sens cu angajatorul; aceleași obligaţii le au
şi persoanele fizice române care obţin venituri din salarii, ca
urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice
şi posturile consulare acreditate în România, în cazul în care misiunile
şi posturile respective nu optează pentru îndeplinirea
obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor
sociale.
(1^10) Persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit. a)
şi b), care îşi desfășoară activitatea în România
şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori
nerezidenți care nu au sediul social sau reprezentanţă în
România şi care datorează contribuțiile sociale obligatorii
pentru salariații lor, potrivit instrumentelor juridice
internaţionale la care România este parte, au obligaţia să
depună declaraţia prevăzută la alin. (1) şi să
achite contribuțiile sociale ale angajatorului şi pe cele individuale
numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
(1^11) Angajatorii
prevăzuţi la alin. (1^9) şi (1^10) au obligaţia să
transmită organului fiscal competent informaţii cu privire la acordul
încheiat cu angajaţii.
(1^12) Dacă
între angajatorii prevăzuţi la alin. (1^9) şi (1^10) şi
persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a)
şi b) nu au fost încheiate acorduri, obligaţia privind achitarea
contribuţiilor sociale datorate de angajatori, reţinerea şi
virarea contribuţiilor sociale individuale, precum şi depunerea
declaraţiei prevăzute la alin. (1) revine angajatorilor.
Declaraţia se poate depune direct sau printr-un reprezentant
fiscal/împuternicit.
(1^13) În cazul
în care angajatorii prevăzuţi la alin. (1^9) nu îşi îndeplinesc
obligaţiile menţionate la alin. (1^12), persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a)
şi b) care obţin venituri sub formă de salarii de la aceşti
angajatori depun declaraţia prevăzută la alin. (1) lunar, direct
sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit, şi achită
contribuţiile sociale individuale, iar contribuţiile sociale ale
angajatorilor cad în sarcina acestora.
(2) În
situaţia persoanelor prevăzute la art. 296^21 alin. (1)
lit. f) şi i), pentru care plătitorul de venit are obligaţia
reţinerii la sursă a contribuţiilor sociale, declararea se face
de către plătitorul de venit, prin depunerea Declaraţiei privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe
venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, potrivit prevederilor
alin. (1) sau alin. (1^1), după caz, cu respectarea prevederilor alin.
(1^8).
(3) ***
Abrogat.
(4) Declaraţia
prevăzută la alin. (1) se depune prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă, pe portalul e-România, iar declaraţia
privind opţiunea se depune pe suport hârtie, la sediul autorităţii
fiscale competente.
(5) Prin
excepţie de la prevederile alin. (4), până la data de 1 iulie 2011,
declaraţia prevăzută la alin. (1) se poate depune la organul
fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor
Publice, în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii,
însoţit de declaraţia în format electronic, pe suport electronic.
(6) Modelul,
conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a
declaraţiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al
ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii.
(7) Evidenţa
obligaţiilor de plată a contribuţiilor sociale datorate de
angajatori şi asimilaţii acestora se ţine pe baza codului de
identificare fiscală, iar cea privind contribuţiile sociale
individuale, pe baza codului numeric personal.
(8) Declaraţia
prevăzută la alin. (1) va cuprinde cel puţin:
a. codul numeric personal;
b. numele şi prenumele;
c. date privind calitatea de
asigurat;
d. date referitoare la
raporturile de muncă şi activitatea desfăşurată;
e. date privind
condiţiile de muncă;
f. date privind
venituri/indemnizaţii/prestaţii;
g. date de identificare a
persoanei fizice sau juridice care depune declaraţia.
(9) Datele
cu caracter personal cuprinse în declaraţia prevăzută la alin.
(1) sunt prelucrate în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare .
(10) Ministerul
Administraţiei şi Internelor, prin structurile competente,
furnizează gratuit date cu caracter personal necesare punerii în aplicare
a prezentului titlu, actualizate, pentru cetăţenii români,
cetăţenii Uniunii Europene şi ai statelor membre ale
Spaţiului Economic European, Elveţia şi pentru străinii
care au înregistrată rezidenţa/şederea în România.
(11) Conţinutul,
modalităţile şi termenele de transmitere a informaţiilor
prevăzute la alin. (9) se stabilesc prin protocoale încheiate între
beneficiarii acestora şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor
şi Administrarea Bazelor de Date sau Oficiul Român pentru Imigrări,
după caz.
ART.
296^20 Prevederi speciale
(1) Următoarele
categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate:
a) copiii
până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26
de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la
începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea
studiilor, ucenici sau studenţi. Dacă realizează venituri din
salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi
independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură
şi piscicultură, pentru aceste venituri datorează
contribuţie;
b) tinerii
cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie
a copilului. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit.
a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru aceste venituri datorează contribuţie;
c) soţul,
soţia şi părinţii fără venituri proprii,
aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
d) persoanele
ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat,
cu completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor
drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie
pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu
modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până
la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în
perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.
b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei
Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească
anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează
alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de
aceste legi;
e) persoanele
cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează
contribuţia;
f) bolnavii
cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate
stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea
respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri asupra
cărora se datorează contribuţia;
g) femeile
însărcinate şi lăuzele, dacă nu realizează venituri
asupra cărora se datorează contribuţia sau dacă nivelul
acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe
ţară, lunar.
(2) În
vederea încadrării în condiţiile privind realizarea de venituri
prevăzute la alin. (1), Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate transmite Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă
al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de
sănătate, potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare. Structura
informaţiilor şi periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc
prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate.
(1) Următoarele
persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii şi la
cel de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea
prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este
parte, după caz:
a) întreprinzătorii
titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membrii
întreprinderii familiale;
c) persoanele
cu statut de persoană fizică autorizată să
desfăşoare activităţi economice;
d) persoanele
care realizează venituri din profesii libere;
e) persoanele
care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la
care impozitul pe venit se determină în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate;
f) persoanele
care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a
impozitului, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1),
precum şi cele care realizează venituri din asocierile fără
personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e);
g) persoanele
care realizează venituri din activităţile agricole
prevăzute la art. 71 alin. (1);
h) persoanele
care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 71 alin. (2)
şi (5);
i) persoanele
care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
(2) Persoanele
prevăzute la alin. (1) datorează contribuţii sociale obligatorii
pentru veniturile realizate, numai dacă aceste venituri sunt impozabile
potrivit prezentului cod.
(1) Baza
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru
persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1)
lit. a) - e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din
câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de
5 ori acest câştig; contribuabilii al căror venit rămas
după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în
scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei
de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul
minim menţionat, nu datorează contribuţie de asigurări
sociale.
(2) Baza
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute
la art. 296^21 alin. (1)
lit. a) - e) este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi
cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv
cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei
de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului, şi nu
poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe
ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se
calculează contribuţia.
(2^1) Baza
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1)
lit. i), cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea
bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, este
diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată
prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenţa dintre
totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul
realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând
contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după
caz, raportată la cele 12 luni ale anului şi nu poate fi mai
mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă
acest venit este singurul asupra căruia se calculează
contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât
valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.
(2^2) Baza
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate pentru contribuabilii care realizează venituri din
arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a
impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala
deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului
brut şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut
pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se
calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai
mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.
(3) Pentru
persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1)
lit. g), baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate reprezintă valoarea
anuală a normei de venit, determinată potrivit prevederilor art. 73,
raportată la cele 12 luni ale anului.
(4) Pentru
persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1)
lit. f), baza de calcul al contribuţiilor sociale este venitul brut
stabilit prin contractul încheiat între părţi, diferenţa dintre
venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 50, venitul
din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în
cazul expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare şi orice alte
venituri obţinute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se
aplică reţinerea la sursă a impozitului.
(4^1) Baza
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute
la art. 296^21 alin. (1)
lit. h) este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi
cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv
cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, raportată la cele 12
luni ale anului.
(5) Pentru
persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1)
lit. f), baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de
bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul
asupra căruia se calculează contribuţia.
(6) În cazul
persoanelor care realizează numai venituri de natura celor prevăzute
la art. 71 alin. (1),
(2) şi (5) sub nivelul salariului de bază minim brut pe
ţară lunar şi nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor
social, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate reprezintă o treime din salariul de
bază minim brut pe ţară.
(7) Pentru
persoanele prevăzute la art. 52 alin. (1)
lit. a) - c), baza lunară de calcul al contribuției de asigurări
sociale nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul
salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale
de stat.
ART. 296^23 Excepţii specifice
(1) Persoanele
care realizează venituri din activităţi agricole,
silvicultură, piscicultură prevăzute la art. 71 alin.
(1), (2) şi (5), venituri din cedarea folosinţei bunurilor
prevăzute la art. 61, venituri
dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit
titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică, precum
şi cele care realizează venituri din asocierile fără
personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) nu
datorează contribuţie de asigurări sociale.
(2) Persoanele
care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală nu
datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate
pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor
menţionate la cap. I, venituri sub forma indemnizaţiilor de
şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri de
natura celor menţionate la art. 296^21 alin. (1)
lit. a) - d), g) şi h), art. 52 alin. (1)
lit. b) - d) şi din asocierile fără personalitate juridică
prevăzute la art. 13 lit. e).
(3) Persoanele
care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate
la cap. I, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din
pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri de natura celor
menţionate la art. 296^21 alin. (1)
lit. a) - d), g), h) şi i), art. 52 alin. (1)
lit. b) - d) şi din asocierile fără personalitate juridică
prevăzute la art. 13 lit. e),
datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate
asupra tuturor acestor venituri.
(4) Persoanele
care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi
orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi
dependente, venituri din pensii şi venituri sub forma indemnizaţiilor
de şomaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigurate în
sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de
pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii,
precum şi persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme,
nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile
obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre
situaţiile prevăzute la art. 296^21 alin. (1).
ART. 296^24 Plăţi
anticipate cu titlu de contribuţii sociale
(1) )
Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1)
lit. a) - e), h) şi i), cu excepţia celor care realizează
venituri din arendarea bunurilor agricole, sunt obligaţi să efectueze
în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii
sociale.
(2) În cazul
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate,
plăţile anticipate prevăzute la alin. (1) se stabilesc de
organul fiscal competent, potrivit regulilor prevăzute la art. 82, prin
decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat/norma de venit
sau a declaraţiei privind venitul realizat, după caz. În cazul
contribuţiei de asigurări sociale, obligaţiile lunare de
plată se stabilesc pe baza venitului declarat, prevăzut la art. 296^22 alin. (1).
(3) În decizia
de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1)
lit. a) - e) se evidenţiază lunar, iar plata acestei contribuţii
se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25
inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(4) În decizia
de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1)
lit. a) - e), h) şi i), cu excepţia celor care realizează
venituri din arendarea bunurilor agricole şi a celor care realizează
venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate
personală, în scop turistic, menţionaţi la art. 63 alin. (3),
se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4
rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare
trimestru.
(4^1) În decizia
de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate pentru contribuabilii care realizează venituri din
închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală,
având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5
camere inclusiv, stabilite pe bază de normă anuală de venit sau
care optează pentru determinarea venitului în sistem real, precum şi
pentru cei care închiriază în scop turistic, în cursul anului, un
număr mai mare de 5 camere de închiriat în locuinţe proprietate
personală, menţionaţi la art. 63 alin. (3),
se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează în două rate
egale, până la data de 25 iulie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv.
(4^2) Contribuabilii
care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de
reţinere la sursă a impozitului datorează contribuţie
individuală de asigurări sociale de sănătate în cursul
anului, plătitorii de venituri având obligaţia calculării,
reţinerii şi virării sumelor respective cu respectarea
prevederilor art. 62 alin.
(2^1) - (2^5).
(5) Contribuabilii
prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1)
lit. f) datorează contribuţii sociale individuale în cursul anului,
sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având
obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor
respective în conformitate cu prevederile art. 52 şi 34, după caz.
(5^1) Plătitorii
de venit calculează, reţin şi virează contribuţiile
sociale numai pentru persoanele fizice care realizează venituri de natura
celor prevăzute la art. 296^21alin. (1)
lit. f), altele decât cele care desfăşoară activităţi
economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt
înregistrate fiscal potrivit legislaţiei în materie.
(5^2) Prin excepție de la prevederile alin. (5^1),
plătitorii de venit calculează, rețin şi virează
contribuțiile sociale pentru persoanele fizice care realizează
venituri în baza contractelor de agent.
(6) Contribuţiile
reţinute potrivit alin. (5) se virează până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul,
respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul,
în funcţie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de venit.
(7) Pentru
contribuabilii prevăzuți la art. 52 alin. (1)
lit. a) - c), obligaţiile reprezentând contribuția individuală
de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei de
contribuție asupra veniturilor prevăzute la art. 296^22, se
rețin şi se virează de către plătitorul de venit,
acestea fiind obligaţii finale.
(8) Pentru
contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1)
lit. f), obligaţiile reprezentând contribuţia de asigurări
sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei de
contribuţie asupra veniturilor prevăzute la art. 296^22 alin. (4),
se reţin şi se virează de către plătitorul de venit.
(9) Pentru
contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1)
lit. i), încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 296^22 alin.
(2^1) se face de către organul fiscal prin decizia de impunere
prevăzută la alin. (2), iar încadrarea în plafonul maxim
prevăzut la art. 296^22 alin.
(2^2) se face de către plătitorul de venit la momentul
plăţii venitului.
(10) Pentru
contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole
în regim de reţinere la sursă a impozitului, obligaţiile
reprezentând contribuţiile individuale de asigurări sociale de
sănătate se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie
asupra bazei de calcul prevăzute la art. 296^22 alin.
(2^2), se reţin şi se virează de către plătitorul de
venit până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au
fost plătite veniturile.
ART. 296^25 Declararea, definitivarea şi plata
contribuţiilor sociale
(1) Declararea
veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al
contribuţiilor sociale se realizează prin depunerea unei
declaraţii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum
şi a declaraţiei de venit estimat/norma de venit prevăzută
la art. 81 şi a declaraţiei privind venitul realizat
prevăzută la art. 83, pentru
contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
(2) Obligaţiile
anuale de plată ale contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate se determină pe baza declaraţiilor menţionate
la alin. (1), prin aplicarea cotei prevăzute laart. 296^18 alin. (3)
lit. b^1) asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 296^22.
(2^1) În cazul
contribuabililor prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1)
lit. g), obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate se determină pe baza
declaraţiei prevăzute la art. 74 alin. (2),
prin aplicarea cotei prevăzute la art. 296^18 alin. (3)
lit. b^1) asupra bazei de calcul prevăzute la art. 296^22 alin. (3).
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere
prevăzută la art. 74 alin. (4),
iar plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25
octombrie inclusiv şi 15 decembrie inclusiv.
(2^2) ***
Abrogat.
(3) La
determinarea venitului anual bază de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare
pierderile fiscale anuale prevăzute la art. 80.
(4) Stabilirea
obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate, precum şi încadrarea în plafonul minim
prevăzut la art. 296^22 alin. (2),
(2^1), (2^2), (5) şi (6) se realizează de organul fiscal competent,
prin decizie de impunere anuală.
(4^1) În cazul
contribuabililor prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1)
lit. i), stabilirea obligaţiilor anuale de plată ale
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum
şi încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 296^22 alin.
(2^1) şi (2^2), se realizează de organul fiscal competent, prin
decizia de impunere anuală prevăzută la art. 84 alin.
(7^1).
(5) Obligaţiile
anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale sunt cele
stabilite prin decizia de impunere prevăzută la art. 296^24 alin.
(3).
(6) Plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen
de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei, iar sumele
achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor
Codului de procedură fiscală.
(7) Modelul,
conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a
declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii
prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice.
ART. 296^26 Cotele de contribuţie
(1) Cotele de
contribuţie pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 sunt
cele prevăzute la art. 296^18 alin. (3),
respectiv:
a) cota
integrală, pentru contribuţia de asigurări sociale,
corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, potrivit legii;
b) cota
individuală, pentru contribuţia de asigurări sociale de
sănătate.
(2) Contribuabilii
cu regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit datorează
contribuţia individuală de asigurări sociale.
(1) Contribuţia
de asigurări sociale de sănătate se datorează şi de
către persoanele care realizează venituri din:
a) ***
Abrogat;
b) investiţii;
c) premii
şi câştiguri din jocuri de noroc;
d) operaţiunea
de fiducie, potrivit titlului III;
e) alte
surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78.
(2) Persoanele
care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura celor
menţionate la cap. I, venituri sub forma indemnizaţiilor de
şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri de
natura celor menţionate la art. 296^21 alin. (1)
lit. a) - d), g) şi h), art. 52 alin. (1)
lit. b) - d) şi din asocierile fără personalitate juridică
prevăzute la art. 13 lit. e) au
obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate asupra veniturilor prevăzute la alin. (1).
(3) Persoanele
care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate
la alin. (1) plătesc contribuţia asupra tuturor acestor venituri.
Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază
minim brut pe ţară.
ART. 296^28 Stabilirea contribuţiei
Contribuţia de asigurări sociale de
sănătate prevăzută la art. 296^27 alin. (1)
se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizia de impunere
anuală, pe baza informaţiilor din declaraţia privind venitul
realizat sau din declaraţia privind calcularea şi reţinerea
impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza
informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz.
(1) ***
Abrogat.
(2) Pentru
veniturile din investiţii, astfel cum sunt menţionate la art. 65, baza de
calcul al contribuţiei este cea prevăzută la art. 66.
(3) Pentru
veniturile din premii şi câştiguri din jocuri de noroc, astfel cum
sunt menţionate la art. 75, baza de
calcul al contribuţiei este cea prevăzută la art. 76.
(4) Pentru
veniturile din operaţiunea de fiducie, baza de calcul al contribuţiei
este cea prevăzută la art. 42^1.
(5) Pentru
veniturile din alte surse, astfel cum sunt menţionate la art. 78, baza de
calcul al contribuţiei este, potrivit art. 79, venitul
brut realizat.
(6) La
determinarea venitului/câştigului anual bază de calcul al
contribuţiei sociale de sănătate prevăzute la alin. (2) -
(5) nu se iau în considerare pierderile prevăzute laart. 80 şi 80^1.
ART. 296^30 Calculul contribuţiei
Contribuţia de asigurări sociale de
sănătate prevăzută la art. 296^27 alin. (1)
se calculează în anul următor, prin aplicarea cotei individuale de
contribuţie asupra bazelor de calcul menţionate la art. 296^29.
ART. 296^31 Plata contribuţiei
Sumele reprezentând
obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate stabilite prin decizia de impunere anuală se
achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării
deciziei.
ART. 296^32 Contribuţia de asigurări sociale de
sănătate privind persoanele care nu realizează venituri
(1) Persoanele
care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura celor
menţionate la cap. I - III, venituri sub forma indemnizaţiilor de
şomaj, precum şi venituri din pensii mai mici de 740 lei şi nu
se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de
asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei, pentru
a dobândi calitatea de asigurat, au obligaţia plăţii
contribuţiei individuale lunare de asigurări sociale de
sănătate.
(2) Pentru
persoanele prevăzute la alin. (1), baza lunară de calcul al contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate o
reprezintă valoarea salariului minim brut pe ţară.
(3) Plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru
contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) se efectuează lunar,
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se
datorează contribuţia.
(1) Sunt
obligate la plata impozitului pe construcţii, stabilit conform prezentului
titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:
a) persoanele
juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor
naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor
şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial,
potrivit legilor de organizare şi funcţionare;
b) persoanele
juridice străine care desfăşoară activitate prin
intermediul unui sediu permanent în România;
c) persoanele
juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei
europene.
(2) În
cazul operaţiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are
utilizatorul, iar în cadrul operaţiunilor de leasing operaţional,
calitatea de contribuabil o are locatorul.
ART. 296^34 Definiţia construcţiilor
În înţelesul prezentului
titlu, construcţiile sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor
fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările
ulterioare.
ART. 296^35 Cota de impozitare şi baza impozabilă
(1) Începând
cu anul 2015, impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea
unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul
contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată
contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare
construcţiilor menţionate la art. 296^34, din
care se scade:
a) valoarea
clădirilor, pentru care se datorează impozit pe clădiri,
potrivit prevederilor titlului IX. Intră sub incidenţa acestor
prevederi şi valoarea clădirilor din parcurile industriale,
ştiinţifice şi tehnologice care, potrivit legii, nu
beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri;
b) valoarea
lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau
extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în
folosinţă;
c) valoarea
construcţiilor şi a lucrărilor de reconstruire, modernizare,
consolidare, modificare sau extindere a construcţiilor, aflate sau care
urmează să fie trecute, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, în proprietatea statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale;
d) valoarea
construcţiilor din subgrupa 1.2.9 "Terase pe arabil, plantaţii
pomicole şi viticole" din Catalogul privind clasificarea şi
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare;
e) valoarea
construcţiilor situate în afara frontierei de stat a României, astfel cum
aceasta este definită potrivit legii, inclusiv cele situate în zona
contiguă a României şi zona economică exclusivă a României,
astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al
apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue
şi al zonei economice exclusive ale României, republicată, pentru
operaţiunile legate de activităţile desfăşurate în
exercitarea drepturilor prevăzute de art. 56 şi 77 din Convenţia
Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego
Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată de România prin Legea nr.
110/1996;
f) valoarea
construcţiilor din domeniul public al statului şi care fac parte din
baza materială de reprezentare şi protocol, precum şi cele din
domeniul public şi privat al statului, închiriate sau date în
folosinţă instituţiilor publice, construcţii administrate
de Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»;
g) valoarea
construcţiilor deţinute de structurile sportive, definite potrivit
legii.
(2) În
situaţia în care, în cursul anului curent, se înregistrează
operaţiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al
conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art. 296^34,
impozitul pe construcţii calculat potrivit alin. (1) nu se
recalculează. Aceste modificări sunt luate în considerare pentru
determinarea impozitului pe construcţii datorat pentru anul următor.
(3) Cheltuiala
cu impozitul calculat potrivit alin. (1) este cheltuială deductibilă
la stabilirea profitului impozabil reglementat de titlu II.
ART. 296^36 Plata impozitului şi depunerea declaraţiei
fiscale
(1) Contribuabilii
prevăzuţi la art. 296^33 sunt
obligaţi să calculeze şi să declare impozitul pe
construcţii, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care
se datorează impozitul.
(2) Impozitul
pe construcţii, declarat potrivit alin. (1), se plăteşte în
două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie,
inclusiv.
(3) Prin
excepţie de la alin. (1) şi (2), contribuabilii care încetează
să existe în cursul anului, au obligaţia de a declara şi
plăti impozitul determinat conform art. 296^35alin.
(1), până la data încheierii perioadei din an în care persoana
juridică a existat.
(4) Contribuabilii
nou-înfiinţaţi datorează impozitul pe construcţii începând
cu anul fiscal următor.
(5) Modelul
şi conţinutul declaraţiei privind impozitul pe construcţii
se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(6) Impozitul
reglementat de prezentul titlu reprezintă venit al bugetului de stat
şi se administrează de către Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
ART. 297 Data intrării în
vigoare a Codului fiscal
Prezentul cod intră în vigoare la data
de 1 ianuarie 2004, cu excepţia cazului în care în
prezentul cod se prevede altfel.
ART. 298 Abrogarea actelor
normative
(1) La data
intrării în vigoare a prezentului Cod fiscal se abrogă:
1. Articolul 73 din Legea nr.
64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002;
2. Articolul 17 din Legea
apiculturii nr. 89/1998, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998, cu modificările ulterioare;
3. Articolul 13 şi
articolul 14 din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe
cu impact semnificativ în economie, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 356 din 3 iulie 2001, cu modificările ulterioare;
4. Alineatul (3) al articolului
17 din Legea patronatelor nr. 356/2001, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 380 din 12 iulie 2001;
5. Alineatul (2) al articolului
41 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie
2001;
6. Prevederile referitoare la
accize din Legea nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea
Neagră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406
din 23 iulie 2001;
7. Alineatul (8) al articolului
70 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002;
8. Legea nr. 345/2002 privind
taxa pe valoarea adăugată, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 653 din 15 septembrie 2003;
9. Articolul 67 din Legea nr.
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
454 din 27 iunie 2002, cu modificările şi completările
ulterioare;
10. Legea nr. 414/2002 privind
impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 456 din 27 iunie 2002, cu modificările şi completările
ulterioare, inclusiv actele normative date în aplicarea legii;
11. Legea nr. 521/2002 privind
regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului
şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, cu
modificările şi completările ulterioare;
12. Literele b) şi c) ale
articolului 37 din Legea cinematografiei nr. 630/2002*), publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu
modificările şi completările ulterioare;
13. Ordonanţa Guvernului
nr. 22/1993 privind scutirea de plată a impozitului pe veniturile
realizate de consultanţii străini pentru activitatea
desfăşurată în România, în cadrul unor acorduri
internaţionale guvernamentale sau neguvernamentale de finanţare
gratuită, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
209 din 30 august 1993, aprobată prin Legea nr. 102/1994;
14. Ordonanţa Guvernului
nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete,
produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, cu modificările
şi completările ulterioare;
15. Ordonanţa Guvernului
nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 101/1995, cu modificările ulterioare;
16. Ordonanţa Guvernului
nr. 24/1996 privind impozitul pe veniturile reprezentanţelor din România
ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice
străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
175 din 5 august 1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/1997,
cu modificările ulterioare;
17. Prevederile privind
impozitul pe profit din articolul 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996
privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a
depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002;
18. Literele e) şi f) ale
articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 12
ianuarie 2000;
19. Articolul 6, articolul 7
şi alineatul (1) al articolului 10 din Ordonanţa Guvernului nr.
46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii
obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia
internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea
navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de
rută aeriană, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2001;
20. Ordonanţa Guvernului
nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane
fizice şi juridice nerezidente, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998, cu modificările ulterioare;
21. Prevederile referitoare la
persoane juridice din alineatul (2) al articolului 9 din Ordonanţa
Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea
cabinetelor medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 568 din 1 august 2002, cu completările ulterioare;
22. Alineatul (4) al
articolului 12^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind
călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes
personal pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003;
23. Alineatele (1) şi (2)
ale articolului 6 şi articolul 8 din Ordonanţa Guvernului nr.
126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul
obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică
Cernavodă - 5 x 700 Mwe", publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 335/2001, cu
modificările şi completările ulterioare;
24. Ordonanţa Guvernului
nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
25. Ordonanţa Guvernului
nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2003, cu modificările
şi completările ulterioare;
26. Literele b) şi c) ale
articolului 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea
şi funcţionarea parcurilor industriale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 490/2002;
27. Ordonanţa Guvernului
nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu
modificările şi completările ulterioare;
28. Articolul 162 din
Ordonanţa Guvernului nr. 39/2003**) privind procedurile de administrare a
creanţelor bugetare locale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 358/2003;
29. Secţiunea a 2-a a
capitolului I din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea
unor măsuri în materie financiar-fiscală, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003;
30. Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a
impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi
străini pentru activităţile desfăşurate în România în
cadrul unor acorduri de împrumut, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 294 din 29 octombrie 1997, cu modificările şi
completările ulterioare;
31. Prevederile referitoare la
taxa pe valoarea adăugată din articolul 7 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 73/1999 pentru aprobarea continuării
lucrărilor şi a finanţării obiectivului de investiţii
"Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional
Bucureşti-Otopeni" şi pentru aprobarea garantării unui
credit în favoarea Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional
Bucureşti-Otopeni" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999, aprobată prin Legea nr.
21/2000;
32. Litera a) a alineatului 1
al articolului 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă
a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare;
33. Literele b) şi c) ale
articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/1999
privind instituirea unor măsuri de stimulare a activităţii
titularilor de acorduri petroliere şi subcontractanţilor acestora,
care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre marine
ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 28 octombrie 1999,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2001;
34. Articolul 2 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele
măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 mai 2000,
aprobată prin Legea nr. 302/2001, cu modificările ulterioare;
35. Articolul 20 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind
organizaţiile cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002;
36. Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 208/2000 privind scutirea de taxa pe
valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau
prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea
Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de către Ministerul
Finanţelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării
Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
594 din 22 noiembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 134/2001;
37. Alineatul 2 al articolului
1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 249/2000 privind
constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12
decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 382/2002, cu modificările ulterioare;
38. Articolul 16 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele
măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul
Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, cu
modificările şi completările ulterioare;
39. Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30
noiembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 523/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
40. Prevederile referitoare la
impozitul pe profit din alineatul (3) al articolului 145 şi alineatul (2)
al articolului 146 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
28/2002***) privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii
financiare şi pieţele reglementate, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu
modificările ulterioare;
41. Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata
impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 17
martie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 273/2003;
42. Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri
speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor
minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294
din 25 aprilie 2003, cu modificările ulterioare;
43. Hotărârea Guvernului
nr. 582/1997 privind introducerea sistemului de marcare pentru băuturi
alcoolice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268
din 7 octombrie 1997, cu modificările şi completările
ulterioare;
43^1. *** Abrogat
43^2. Litera a) a articolului
26 şi litera g) a articolului 83 din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
43^3. Articolul III din Legea
nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu
modificările şi completările ulterioare.
44. Orice alte dispoziţii
contrare prezentului cod.
(2) ***
Abrogat
------------
*) Legea nr. 630/2002 a fost
abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005.
**) Ordonanţa Guvernului nr. 39/2003 a fost
abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
102/1999 a fost abrogată prin Legea nr. 448/2006.Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 a fost abrogată prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006. Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 a fost abrogată prin Legea nr.
297/2004.
NOTE:
1. A se vedea şi
prevederile art. II, art. II^1, art. III şi art. V din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004, cu modificările
ulterioare.
"ART. II
În cazul autoturismelor sau al autoturismelor de teren
din import, inclusiv rulate, introduse în ţară în baza contractelor
de leasing iniţiate după data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, baza de
impozitare pentru accize este valoarea de intrare la care se adaugă cuantumul taxelor vamale şi alte taxe speciale, după caz, datorate la momentul închiderii operaţiunii de
import."
"ART. II^1
Avansurilor încasate
pentru livrările de animale vii li se aplică regimul fiscal privind
taxa pe valoarea adăugată, în vigoare la data încasării
avansului."
"ART. III*)
(1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 alin.
(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederile prezentei
ordonanţe de urgenţă intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005, cu următoarele excepţii:
a) începând cu 1 mai
2005: lit. a) a art. 42; alin. (2) al art. 43; lit. k) a alin. (4) al art. 55;
art. 76; art. 77;
b) începând cu 1 iunie
2005: lit. g) a art. 41; lit. g) a art. 42; lit. a) a alin. (2) al art. 65;
alin. (1) al art. 66; alin. (4) şi (4^1) ale art. 66; alin. (2) al art.
67; lit. a), a^1), a^2), a^3), e), e^1) şi g) ale alin. (3) al art. 67;
alin. (4) şi (5) ale art. 67; art. 77^1 - 77^3; alin. (3^1) al art. 83;
lit. b) a alin. (4) al art. 83;
c) *** Abrogat
(2) *** Abrogat
(3) *** Abrogat
(4) *** Abrogat
(5) Cota de impozit de 16% se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006 şi pentru veniturile realizate de
persoanele fizice şi juridice nerezidente, prevăzute la art. 115, cu
excepţia veniturilor obţinute din jocuri de noroc pentru care se
menţine cota de impozit de 20% ."
*) ART. III din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004) a fost modificat
prin art. I pct. 39 din Legea nr. 163/2005
Curtea
Constituţională, prin Decizia nr. 568/2005, a stabilit că
dispoziţiile art. I pct. 39 din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
referitoare la dispoziţiile art. III alin. (1) lit. a) şi b) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004, sunt
neconstituţionale, deoarece contravin prevederilor art. 78 din Constituţie.
Ulterior, art. III din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 a fost
modificat şi prin art. VI pct. 5 din Legea nr. 343/2006.
"ART. V
În vederea
diminuării evaziunii fiscale în domeniul produselor accizabile supuse
sistemului de marcare, antrepozitarii autorizaţi vor utiliza pentru
marcare numai banderole şi timbre înseriate şi numerotate. Termenul
şi procedura de aplicare a noilor modele de marcaje, precum şi
regimul stocului de marcaje valabile la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi stabilite prin ordin al
ministrului finanţelor publice, care se va publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I."
2. A se vedea şi
prevederile art. II din Legea nr. 343/2006 cu modificările ulterioare.
"ART. II
Prevederile alin. (15)
al art. 161 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin
prezenta lege, nu se aplică în situaţia în care, prin acte
adiţionale încheiate după data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea I, a prevederilor prezentei legi, valabilitatea
contractelor de vânzare cu plata în rate şi/sau a contractelor de leasing
este prelungită după data aderării."
3. A se vedea şi
prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
200/2008.
"ART. II
Scutirea impozitului pe
dividendele reinvestite
(1) Dividendele
reinvestite începând cu 2009, în scopul păstrării şi
creşterii de noi locuri de muncă pentru dezvoltarea
activităţii persoanelor juridice române distribuitoare de dividende,
conform obiectului de activitate al acestora înscris la Oficiul Naţional
al Registrului Comerţului, sunt scutite de la plata impozitului pe
dividende.
(2) Sunt scutite de la
plata impozitului pe dividende şi dividendele investite în capitalul
social al altei persoane juridice române, în scopul creării de noi locuri
de muncă, pentru dezvoltarea activităţii acesteia, conform
obiectului de activitate înscris la Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului.
(3) Procedura de
aplicare a prevederilor alin. (1) şi (2) se aprobă prin ordin al
ministrului economiei şi finanţelor şi al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."
4. A se vedea şi
prevederile art. III alin. (4) şi (5), art. V, precum şi ale
menţiunii privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 109/2009.
"(4) Prin excepţie
de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise
deplasările de produse accizabile în regim suspensiv de accize către
alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21 -
27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevăzute la
art. 186 - 191^1 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe
speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi
completările ulterioare.
(5) Prin excepţie
de la prevederile alin. (3), deplasările de produse accizabile care au
fost iniţiate înainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate şi încheiate
în conformitate cu procedura prevăzută la art. 186 - 191^1 din cap. I
al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr.
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."
"ART. V
Declararea, stabilirea
şi plata impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice înainte
de 1 ianuarie 2010 se face în conformitate cu legislaţia în vigoare
până la această dată."
"Prezenta
ordonanţă de urgenţă transpune în legislaţia
naţională Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de
modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare
a serviciilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,
nr. 44 din 20 februarie 2008, Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12
februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe
valoarea adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE,
către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru
de rambursare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,
nr. 44 din 20 februarie 2008, Directiva 2008/117/CE a Consiliului din 16
decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al
taxei pe valoarea adăugată, în vederea combaterii fraudei fiscale
legate de operaţiunile intracomunitare, publicată în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, seria L, nr. 14 din 20 ianuarie 2009, Directiva
2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor
şi de abrogare a Directivei nr. 92/12/CEE, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 9 din 14 ianuarie 2009, Directiva
92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor
accizelor la alcool şi băuturi alcoolice şi Directiva 92/84/CEE
a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea ratelor accizelor la
alcool şi băuturi alcoolice, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 316 din 31 octombrie 1992, Directiva 92/79/CEE a
Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor la
ţigări şi Directiva 92/80/CEE a Consiliului din 19 octombrie
1992 privind apropierea taxelor pe tutunul prelucrat, altul decât pentru
ţigarete, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.
316 din 31 octombrie 1992, modificate prin Directiva 2002/10/CE a Consiliului
din 12 februarie 2002 de modificare a Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE şi
95/59/CE privind structura şi ratele accizelor aplicate tutunului
prelucrat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.
46 din 16 februarie 2002, Directiva 95/59/CE a Consiliului din 27 noiembrie
1995 privind alte impozite decât impozitele pe cifra de afaceri care
afectează consumul de tutun prelucrat, publicată în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, seria L, nr. 291 din 6 decembrie 1995, modificată
prin Directiva 2002/10/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 46 din 16 februarie 2002, Directiva 2003/96/CE a
Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de
impozitare a produselor energetice şi a electricităţii,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 283 din 31
octombrie 2003."
5. A se vedea şi prevederile art. II din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 22/2010 ().
"ART. II
Prin excepţie de
la dispoziţiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile
prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru determinarea
impozitului pe profit începând cu anul 2010."
6. A se vedea şi prevederile art. II - IV din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 ().
"ART. II
(1) Prevederile art. I pct. 3 se aplică începând cu
a 10-a zi următoare comunicării de către Consiliul Uniunii
Europene a aprobării derogării pentru aplicarea acestor prevederi,
până la data de 31 decembrie 2011. Ministerul Finanţelor Publice va
publica pe site-ul său oficial www.mfinante.ro data comunicării de
către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării.
(2) Persoanele impozabile şi persoanele juridice
neimpozabile, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 153^1
din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, care intenţionează să desfăşoare după data de 1 august 2010 operaţiuni intracomunitare de natura
celor prevăzute la art. 158^2 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, trebuie să
solicite organelor fiscale competente înscrierea în Registrul operatorilor
intracomunitari, potrivit prevederilor art. 158^2 din Legea nr. 571/2003, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) În cazul aprobării de către organul fiscal
competent a cererilor depuse până la data de 1 august 2010 de către persoanele prevăzute la
alin. (2), data înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari va
fi data de 1 august 2010. În cazul aprobării de către
organul fiscal competent a cererilor depuse după data de 1 august 2010 de persoanele prevăzute la alin. (2),
data înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari va fi data
comunicării deciziei în condiţiile prevăzute de Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile vor fi soluţionate în termenul şi în condiţiile
prevăzute la art. 158^2 din Legea nr. 571/2003, cu modificările
şi completările ulterioare.
(4) Începând cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de
informaţii în domeniul taxei pe valoarea adăugată cu statele
membre ale Uniunii Europene, vor fi utilizate informaţiile din Registrul
operatorilor intracomunitari."
"ART. III
Solicitările de
înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari se depun la organele
fiscale competente începând cu data publicării prezentei ordonanţe de
urgenţă."
"ART. IV
(1) Prevederile art. I pct. 4, 21 şi 22 se
aplică începând cu data de 1 iulie 2010.
(2) Autorizaţiile deţinute de antrepozitarii
autorizaţi pentru antrepozitele fiscale de depozitare produse accizabile,
cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. I pct. 5, îşi
încetează valabilitatea la data de1
septembrie 2010.
(3) Antrepozitarii autorizaţi
pentru producţia de produse energetice şi antrepozitarii
autorizaţi pentru producţia de ţigarete, inclusiv persoanele
afiliate acestora, prevăzuţi la art. I pct. 5, care la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă
deţin mai mult de 8 antrepozite fiscale de depozitare de produse
energetice şi mai mult de două antrepozite fiscale de depozitare
ţigarete, au obligaţia ca în termen de 10 zile lucrătoare de la
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă să
comunice Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor
lista antrepozitelor fiscale de depozitare, în număr de maximum 8,
respectiv două, pentru care se intenţionează reautorizarea
acestora.
(4) După 48 de ore
de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de
urgenţă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. I pct. 5,
se interzice deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize
către antrepozite fiscale de depozitare.
(5) Antrepozitarii autorizaţi care la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă
deţin autorizaţii valabile, care au depăşit perioada de 3
ani în cazul contribuabililor mari şi mijlocii stabiliţi conform
reglementărilor în vigoare şi, respectiv, de un an în celelalte
cazuri de la data de începere a valabilităţii autorizaţiei
şi doresc să îşi continue activitatea ca antrepozitar autorizat,
au obligaţia de a solicita reautorizarea până la data de 31 august 2010 inclusiv, în condiţiile
prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
(6) Antrepozitarii autorizaţi care deţin
autorizaţii valabile la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, a căror valabilitate, până la data de 31 august 2010, nu depăşeşte 3 ani în
cazul contribuabililor mari şi mijlocii şi, respectiv, un an în cazul
contribuabililor mici de la data de începere a valabilităţii autorizaţiei, au
obligaţia de a se conforma prevederilor art. I pct. 13, 15 şi 17
până la data de 31 august 2010 inclusiv.
(7) Nerespectarea
prevederilor alin. (5) şi (6) atrage revocarea autorizaţiilor de
antrepozit fiscal."
7. A se vedea şi prevederile art. II şi art. III
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 (), cu
modificările ulterioare.
"ART. II
La calculul
câştigului net şi al impozitului pe venit aferent în cazul
transferului titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale
şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, pentru anul
2010, se aplică următoarele reguli:
1. Pentru perioada 1
ianuarie 2010 - 30 iunie 2010 se determină câştigul net/pierderea
netă aferent/aferentă acestei perioade în funcţie de perioada de
deţinere şi se asimilează câştigului net anual/pierderii
nete anuale. Impozitul se determină prin aplicarea cotelor de impunere de
1% şi, respectiv, 16% la câştigul net aferent perioadei, asimilat
câştigului net anual.
2. Pierderea netă
aferentă perioadei 1 ianuarie 2010 - 30 iunie 2010 asimilată
pierderii nete anuale se compensează cu câştigul net asimilat
câştigului net anual aferent perioadei 1 iulie 2010 - 31 decembrie 2010.
Dacă în urma compensării rezultă pierdere, aceasta se
reportează numai asupra câştigului net anual impozabil aferent anului
2011.
3. Obligaţiile
fiscale sunt cele în vigoare în perioada respectivă.
4. Pentru perioada 1
iulie 2010 - 31 decembrie 2010 prevederile art. 66 alin. (5), (5^1) şi (6)
şi art. 67 alin. (3) lit. a) şi a^1) şi alin. (5) se vor aplica
corespunzător începând cu 1 iulie 2010."
"ART. III
(1) Orice venituri de
natură profesională, altele decât cele salariale, se impozitează
cu cota de impozit pe venit.
(2) În sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor
pentru şomaj, prin venituri de natură profesională, altele decât
cele de natură salarială, în sensul prezentei ordonanțe de
urgenţă, se înţelege acele venituri realizate din drepturi de
autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, şi/sau venituri rezultate din
activităţi profesionale desfăşurate în baza
contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil, precum şi
contractele civile şi cele de colaborare încheiate în temeiul prevederilor
art. 38 alin. (6) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor
şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare,
respectiv art. 18 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi
celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi
salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare. Asupra acestor
venituri se datorează contribuţiile individuale de asigurări
sociale şi asigurări pentru şomaj.
(3) Persoanele fizice
care realizează venituri de natură profesională, pentru care,
potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, se datorează
şi se plăteşte contribuţia individuală de
asigurări sociale şi contribuţia individuală de
asigurări pentru şomaj, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin
efectul legii, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, precum şi în sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi beneficiază de prestaţiile prevăzute de Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi de indemnizaţie de şomaj în
condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare.
(4) Prevederile alin.
(3) cu privire la statutul de asigurat obligatoriu, prin efectul legii, în
sistemul asigurărilor pentru şomaj nu se aplică persoanelor
pentru care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă se prevede, potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, că asigurarea în sistemul
asigurărilor pentru şomaj este facultativă şi care
deţin statutul de asigurat în acest sistem în temeiul unui contract de
asigurare pentru şomaj, cu excepţia cazului în care aceste persoane
renunţă la contractul de asigurare.
(5) Persoanelor
asigurate în alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale, şi persoanelor care au calitatea de
pensionari nu le sunt aplicabile prevederile alin. (2).
(6) Persoanele care, în
mod ocazional, realizează, pe lângă veniturile de natură
salarială, şi venituri de natură profesională definite la
art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, nu datorează
contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de natură
profesională.
(7) Persoanele care, în
mod ocazional, realizează exclusiv venituri de natură profesională
definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, datorează
contribuţiile prevăzute la alin. (2). În această situaţie
baza de calcul anuală nu poate depăşi de 5 ori salariul mediu
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat
şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
(8) Persoanele care
realizează, cu caracter de regularitate, pe lângă veniturile de
natură salarială, şi venituri de natură profesională
definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, datorează
contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de natură
profesională la baza de calcul astfel cum este prevăzută la
alin. (17).
(9) Persoanele care
realizează, cu caracter de regularitate, exclusiv venituri de natură
profesională definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr.
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
datorează contribuţiile prevăzute la alin. (2) la baza de calcul
astfel cum este prevăzută la alin. (17).
(10) În sensul alin.
(6) şi (7), prin venituri realizate în mod ocazional se înţelege
acele venituri realizate ca urmare a desfăşurării unei
activităţi, în mod sporadic, fără a avea un caracter de regularitate.
(11) Obligaţia
declarării, calculării, reţinerii şi plăţii
contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de
asigurări pentru şomaj, corespunzătoare veniturilor
prevăzute la alin. (2), revine plătitorului de venit.
(12) Prevederile Legii nr.
19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
referitoare la obligaţiile angajatorilor în ceea ce priveşte
declararea, calcularea, reţinerea şi plata contribuţiilor de
asigurări sociale, respectiv a contribuţiilor de asigurări
pentru şomaj, precum şi sancţiunile corelative în cazul
nerespectării acestora se aplică în mod corespunzător şi
obligaţiei prevăzute la alin. (11).
(13) Plătitorii de venit au obligaţia de a
depune, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit
veniturile de natură profesională, câte o declaraţie privind
evidenţa nominală a persoanelor care realizează venituri de
natură profesională, altele decât cele de natură salarială.
(14) Declaraţiile
prevăzute la alin. (13) se depun la casele teritoriale de pensii,
respectiv la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă
judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în a căror
rază teritorială îşi are sediul plătitorul de venit.
(15) Plătitorii de
venit nu au obligaţia declarării, calculării, reţinerii
şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări
pentru şomaj şi de asigurări sociale, corespunzătoare
veniturilor profesionale plătite, persoanelor prevăzute la alin. (4)
care deţin statutul de asigurat în temeiul unui contract de asigurare
pentru şomaj, precum şi persoanelor prevăzute la alin. (5),
după caz.
(16) Persoanele
prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a dovedi plătitorului de
venit că fac parte din categoria persoanelor prevăzute la alin. (4)
care deţin statutul de asigurat în temeiul unui contract de asigurare
pentru şomaj, precum şi din categoria celor prevăzute la alin.
(5).
(17) Baza lunară
de calcul la care se datorează contribuţiile individuale de
asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj este:
a) venitul brut
diminuat cu cota de cheltuială prevăzută la art. 50 alin. (1)
lit. a) sau, după caz, la art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr.
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe;
b) venitul brut, pentru
veniturile din activitatea desfăşurată în baza
contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil.
(18) Baza lunară
de calcul la care se datorează contribuţiile individuale de
asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj nu poate
depăşi în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori
salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale
de stat.
(19) Cotele
contribuţiilor individuale prevăzute la alin. (2) sunt cele stabilite
de legea bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru contribuţia
individuală de asigurări sociale şi pentru contribuţia
individuală de asigurări pentru şomaj.
(20) Persoanele care
realizează veniturile prevăzute la alin. (2) datorează
contribuţia individuală de asigurări sociale şi dacă
se regăsesc în situaţia menţionată la art. 5 alin. (1) pct.
I şi II din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi
completările ulterioare.
(21) Persoanele care
realizează veniturile prevăzute la alin. (2) datorează
contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj şi
în situaţia în care se regăsesc la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
(22) Contribuţiile
individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru
şomaj se virează în conturi distincte stabilite cu această
destinaţie şi comunicate de Casa Naţională de Pensii
şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi de Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
(23) Pentru perioadele
în care s-au datorat şi s-au plătit contribuţiile individuale de
asigurări sociale, numărul de puncte realizat lunar în sistemul
public de pensii se calculează potrivit art. 78 din Legea nr. 19/2000, cu modificările
şi completările ulterioare, la care se aplică coeficientul
rezultat ca raport între cota de contribuţie individuală de
asigurări sociale şi cota de contribuţie de asigurări
sociale aprobată pentru locurile de muncă în condiţii normale.
(24) Pentru persoanele
care realizează venituri de natură profesională prevăzute
la alin. (2), stagiul de cotizare în sistemul public de pensii se constituie
din toate perioadele pentru care s-a datorat şi s-a plătit
contribuţia individuală de asigurări sociale, conform prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(25) Perioadele în care
s-au datorat şi s-au plătit contribuţiile individuale de
asigurări pentru şomaj în conformitate cu prevederile prezentului
articol constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru
şomaj.
(26) Veniturile de
natură profesională prevăzute la alin. (2) pentru care se
datorează şi se plătesc contribuţiile individuale de
asigurări pentru şomaj se iau în calcul la stabilirea cuantumului
indemnizaţiei de şomaj, potrivit legii, prin aplicarea asupra
acestora a unui coeficient rezultat ca raport între cota de contribuţie
individuală de asigurări pentru şomaj şi cota de
contribuţie datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj,
potrivit legii, de către persoanele asigurate în baza contractului de
asigurare pentru şomaj.
(27) Sumele
reprezentând contribuţii achitate în plus ca urmare a depăşirii
plafonului prevăzut la alin. (18) se restituie sau se compensează, la
cererea asiguratului, depusă la casele teritoriale de pensii, respectiv la
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti. Aceste instituţii au
obligaţia de a transmite cererile asiguraţilor către Casa
Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
şi, după caz, la Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă. Restituirea şi/sau compensarea se fac de Casa
Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
şi, după caz, de Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, prin structurile lor teritoriale, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(28) În măsura în
care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instrucţiuni cu
privire la contribuţia individuală de asigurări sociale, respectiv
contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj, acestea
vor fi emise prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice."
8. A se vedea şi prevederile art. III din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010
"ART. III
(1) Prevederile
prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru veniturile
de natura celor prevăzute la art. II din prezenta ordonanţă de
urgenţă, plătite după data intrării în vigoare a
acesteia.
(2) Contribuţiile
individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru
şomaj plătite anterior datei intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, în baza prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri
financiar-fiscale şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
şi alte măsuri financiar-fiscale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 791/2010, sunt considerate obligaţii achitate şi nu
mai fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Perioada pentru
care persoanele prevăzute la art. III din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 au datorat şi au plătit
contribuţiile individuale de asigurări sociale şi de
asigurări de şomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare până
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
constituie stagiu de cotizare în aceste sisteme de asigurări.
(4) La data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se
abrogă anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2010 pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 3 august 2010.
(5) Orice
dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă se
abrogă."
ART. 7.
1. O activitate poate fi reconsiderată, potrivit criteriilor
prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 2.1 din Codul fiscal,
ca activitate dependentă, în cazul în care raportul juridic în baza
căruia se desfăşoară activitatea nu reflectă
conţinutul economic al acestuia.
Activităţile desfăşurate în mod independent,
în condiţiile legii, care generează venituri din profesii libere,
precum şi drepturile de autor şi drepturile conexe definite potrivit
prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi
reconsiderate ca activităţi dependente potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 2.1 şi 2.2 din
Codul fiscal.
1^1. Prin centrul intereselor vitale se înţelege statul cu care
relaţiile personale şi economice ale persoanei fizice sunt mai
apropiate. Astfel, se va acorda atenţie familiei sale,
soţului/soţiei, copilului/copiilor, persoanelor aflate în
întreţinerea persoanei fizice şi care sosesc în România împreună
cu aceasta, relaţiilor sale economice şi relaţiilor sale
sociale. Prin relaţii economice se poate înţelege: angajat al unui
angajator român, implicarea într-o activitate de afaceri în România, conturi la
bănci în România, carduri de credit/debit la bănci în România. Prin
relaţii sociale se poate înţelege: membru într-o organizaţie
caritabilă, religioasă, participări la activităţi
culturale sau de altă natură.
ART. 8.
2. Sintagma loc prin care se desfăşoară integral
sau parţial activitatea acoperă orice fel de clădiri,
echipamente sau instalaţii utilizate pentru desfăşurarea
activităţii nerezidentului, indiferent dacă acestea sunt ori nu
utilizate exclusiv în acest scop. Un loc de activitate există şi acolo
unde nu sunt construite sau nu sunt necesare clădiri pentru
desfăşurarea activităţii nerezidentului, ci dispune doar de
un spaţiu. Nu este important dacă clădirile, echipamentele sau
instalaţiile sunt deţinute în proprietate, sunt închiriate ori se
găsesc în alt fel la dispoziţia nerezidentului. Un loc de activitate
poate fi constituit de o tarabă în piaţă sau locul de activitate
poate fi situat în clădirea unei alte societăţi, atunci când un
nerezident are în permanenţă la dispoziţie anumite clădiri
sau părţi ale acestora, deţinute în proprietate de altă
societate.
3. Este suficient ca un nerezident să aibă la
dispoziţia sa un spaţiu utilizat pentru activităţi
economice pentru ca acesta să constituie un loc de activitate, nefiind
necesar niciun drept legal de utilizare a respectivului spaţiu.
4. Deşi nu este necesar niciun drept legal oficial de
utilizare a unui anumit spaţiu pentru ca locul respectiv să
constituie sediu permanent, simpla prezenţă a unui nerezident într-o
anumită locaţie nu înseamnă că locaţia respectivă
se găseşte la dispoziţia acelui nerezident. Acest principiu este
ilustrat de următoarele situaţii în care reprezentanţi ai unui
nerezident sunt prezenţi în spaţiile unei alte societăţi:
a) Un vânzător care îşi vizitează cu regularitate
un client principal pentru a primi comenzi şi se întâlneşte cu
directorul de achiziţii în biroul acestuia. În acest caz, clădirea
clientului nu se află la dispoziţia societăţii pentru care
lucrează vânzătorul şi nu constituie un loc fix de activitate
prin care se desfăşoară activităţile nerezidentului.
Cu toate acestea, în funcţie de situaţia existentă, se poate
aplica art. 8 alin. (5) din Codul fiscal pentru a considera că există
un sediu permanent.
b) Un angajat al unei societăţi căruia i se
permite, pe o perioadă lungă de timp, să utilizeze un birou în sediul
unei alte societăţi pentru a asigura respectarea de către
societatea din urmă a obligaţiilor asumate prin contractul încheiat
cu prima societate. În acest caz, angajatul desfăşoară
activităţi legate de obiectul primei societăţi, iar biroul
ce se găseşte la dispoziţia sa în sediul celeilalte
societăţi va constitui un sediu permanent al angajatorului său,
dacă biroul este pus la dispoziţia sa pe o perioadă de timp
suficient de lungă pentru a constitui un "loc de activitate"
şi dacă activităţile efectuate acolo depăşesc
activităţile precizate în art. 8 alin. (4) din Codul fiscal.
c) O societate de transport rutier care foloseşte zilnic o
perioadă scurtă de timp o platformă de livrare din depozitul
clientului său, pentru a livra mărfuri achiziţionate de acel
client. În acest caz, prezenţa societăţii de transport rutier la
platforma de livrare este de scurtă durată şi societatea nu
poate considera că acel loc se află la dispoziţia sa şi
constituie un sediu permanent al societăţii.
d) Un zugrav care, timp de 2 ani, petrece 3 zile pe
săptămână într-o clădire mare de birouri ce aparţine
principalului lui client. În acest caz, prezenţa zugravului în acea
clădire de birouri în care îşi desfăşoară activitatea,
respectiv zugrăveşte, constituie un sediu permanent al zugravului.
5. Cuvintele "prin care" trebuie să se aplice în
toate situaţiile în care activităţile economice sunt
desfăşurate într-o anumită locaţie ce este la
dispoziţia societăţii în acest scop. Astfel, se va considera
că o societate angajată pentru pavarea unui drum îşi
desfăşoară activitatea "prin" locaţia în care are
loc activitatea.
6. Locul de activitate trebuie să fie "fix", astfel
încât să existe o legătură între locul de activitate şi un
anumit punct geografic. Nu este importantă perioada de timp în care o
societate a unui stat contractant operează în celălalt stat
contractant dacă nu face acest lucru într-un loc distinct, dar nu
înseamnă că echipamentul ce constituie locul de activitate trebuie
să fie efectiv fixat pe sol. Este suficient ca echipamentul să
rămână într-un anumit loc. Atunci când activităţile
economice ale unei societăţi sunt deplasate între locaţii
învecinate, pot exista dificultăţi în a stabili dacă există
un singur "loc de activitate". Dacă există mai multe locuri
de activitate şi dacă celelalte condiţii ale sediului permanent
sunt îndeplinite, la fiecare dintre aceste locuri, societatea va avea mai multe
sedii permanente. Se consideră că există un singur loc de
activitate atunci când o anumită locaţie, în interiorul căreia
sunt deplasate activităţile, poate fi identificată ca formând un
tot unitar din punct de vedere comercial şi geografic, în ceea ce
priveşte activitatea respectivă. Acest principiu poate fi ilustrat
prin exemple:
a) O mină constituie un singur loc de activitate, chiar
dacă activităţile pot fi deplasate dintr-o locaţie în alta
în interiorul acelei mine, deoarece mina respectivă constituie o
singură unitate geografică şi comercială din punct de
vedere al activităţii miniere. Un "hotel de birouri" în
care o firmă de consultanţă închiriază în mod regulat
diferite birouri este considerat ca fiind un singur loc de activitate pentru
acea firmă, deoarece, în acest caz, clădirea constituie un tot unitar
din punct de vedere geografic, iar hotelul este unicul loc de activitate al
acelei firme de consultanţă. O stradă pietonală, o
piaţă deschisă sau un târg în care îşi fixează standul
un comerciant reprezintă unicul loc de activitate al respectivului
comerciant.
b) Faptul că activităţile pot fi
desfăşurate într-o zonă geografică limitată nu are ca
rezultat considerarea acelei zone geografice ca fiind loc unic de activitate.
Astfel, atunci când un zugrav lucrează succesiv în cadrul unei serii de
contracte fără legătură între ele pentru mai mulţi
clienţi diferiţi, într-o clădire mare de birouri, fără
să existe contract pentru un proiect complex de zugrăvire a
clădirii, clădirea nu este considerată ca unic loc de
activitate. Dacă însă un zugrav efectuează, în cadrul unui
singur contract, lucrări în toată clădirea pentru un singur client,
acest contract reprezintă un singur proiect şi clădirea în
ansamblul său este un singur loc de activitate pentru lucrările de
zugrăvit, deoarece constituie un tot unitar din punct de vedere comercial
şi geografic.
c) O zonă în care activităţile sunt desfăşurate
ca parte a unui singur proiect ce constituie un tot unitar din punct de vedere
comercial şi care nu întruneşte aceleaşi condiţii din punct
de vedere geografic nu constituie un loc unic de activitate. Astfel, atunci
când un consultant lucrează în diferite sucursale din locaţii
diferite în cadrul unui singur proiect de instruire profesională a
angajaţilor unei bănci, fiecare sucursală este considerată
separat. Dacă însă respectivul consultant se deplasează dintr-un
birou în altul în cadrul aceleiaşi sucursale, se va considera că el
rămâne în acelaşi loc de activitate. Locaţia unică a
sucursalei se încadrează în condiţia de tot unitar din punct de
vedere geografic, situaţie care lipseşte în cazul în care
consultantul se deplasează între sucursale aflate în locaţii
diferite.
7. Deoarece locul de activitate trebuie să fie fix, se
consideră sediu permanent dacă acel loc de activitate are un anumit
grad de permanenţă. Se consideră astfel că există un
sediu permanent atunci când locul de activitate a fost menţinut pe o
perioadă mai lungă de 6 luni. Astfel, în cazul
activităţilor a căror natură este repetitivă, fiecare
perioadă în care este utilizat locul de activitate trebuie analizată
în combinaţie cu numărul de ocazii în care s-a utilizat respectivul
loc, care se pot întinde pe un număr de ani.
Un loc de activitate poate totuşi să constituie un sediu
permanent chiar dacă există doar pentru o perioadă scurtă
de timp. Astfel:
a) Întreruperile temporare de activitate nu determină
încetarea existenţei sediului permanent. Când un anumit loc de activitate
este utilizat numai în intervale scurte de timp, dar aceste utilizări au
loc cu regularitate pe perioade lungi, locul de activitate nu trebuie
considerat ca fiind de natură strict temporară.
b) De asemenea, în situaţiile în care un loc de activitate
este utilizat pe perioade foarte scurte de timp de un număr de
societăţi similare conduse de aceeaşi persoană sau de
persoane asociate. În această situaţie se evită considerarea
locului de activitate ca fiind utilizat altfel decât în scopuri temporare de
fiecare dintre societăţi.
c) Atunci când un loc de activitate care a fost la început
conceput pentru a fi utilizat pe o perioadă de timp scurtă, încât nu
constituia sediu permanent, dar este în realitate menţinut mai mult,
devine un loc fix de activitate şi se transformă retroactiv în sediu
permanent. Un loc de activitate poate de asemenea constitui un sediu permanent
de la înfiinţarea sa chiar dacă a existat, în practică, doar pe
o perioadă scurtă de timp, dacă acesta a fost prematur lichidat
datorită unor situaţii deosebite, cum ar fi eşecul
investiţiei.
8. Pentru ca un loc de activitate să constituie sediu
permanent, societatea ce îl utilizează trebuie să îşi
desfăşoare integral sau parţial activităţile prin acel
loc de activitate. Activitatea nu trebuie să fie permanentă în sensul
că nu există întreruperi ale operaţiunilor, ci operaţiunile
trebuie desfăşurate cu regularitate.
9. Atunci când activele corporale, precum utilajele, echipamentele
industriale, comerciale sau ştiinţifice, clădirile, ori activele
necorporale, precum brevetele, procedurile şi alte proprietăţi
similare, sunt închiriate sau acordate în leasing unor terţi printr-un loc
fix de activitate menţinut de o societate a unui stat contractant în
celălalt stat, această activitate va conferi, în general, locului de
activitate caracterul de sediu permanent. Acelaşi lucru este valabil
şi atunci când printr-un loc fix de activitate este furnizat capital.
Dacă o societate a unui stat închiriază sau acordă în leasing
utilaje, echipamente, clădiri sau proprietăţi necorporale unei
societăţi a celuilalt stat fără ca pentru această
închiriere să menţină un loc fix de activitate în celălalt
stat, atunci utilajele, echipamentele, clădirea sau
proprietăţile necorporale închiriate nu constituie un sediu permanent
al locatorului, cu condiţia ca obiectul contractului să fie limitat
la simpla închiriere a utilajelor sau echipamentelor. Acesta este şi cazul
când locatorul furnizează personal, ulterior instalării, pentru a
opera echipamentul, cu condiţia ca responsabilitatea acestuia să fie
limitată la operarea şi întreţinerea echipamentului sub
conducerea, responsabilitatea şi controlul locatarului. Dacă
personalul are responsabilităţi mai largi, cum ar fi participarea la
deciziile privind lucrările în care va fi utilizat echipamentul, sau
dacă operează, asigură service, inspectează şi
întreţine echipamentul sub responsabilitatea şi controlul locatorului,
atunci activitatea locatorului poate depăşi simpla închiriere a
echipamentului şi poate constitui o activitate antreprenorială. În
acest caz se consideră că există un sediu permanent dacă
este îndeplinit criteriul permanenţei.
10. Activitatea unei societăţi este
desfăşurată în principal de către antreprenor sau de
către personal aflat într-o relaţie de angajare retribuită cu
societatea. Acest personal include angajaţi şi alte persoane care primesc
instrucţiuni de la societate ca agenţi dependenţi. Prerogativele
acestui personal în relaţiile sale cu terţii sunt irelevante. Nu are
nicio importanţă dacă agentul dependent este autorizat sau nu
să încheie contracte, dacă lucrează la locul fix de activitate.
Un sediu permanent este considerat şi dacă activitatea
societăţii este desfăşurată în principal cu ajutorul
echipamentului automatizat, activităţile personalului fiind limitate
la montarea, operarea, controlarea şi întreţinerea acestui
echipament. Deci, maşinile cu câştiguri, automatele cu vânzare
şi celelalte echipamente similare instalate de o societate a unui stat în
celălalt stat constituie un sediu permanent în funcţie de
desfăşurarea de către societate şi a altor
activităţi în afară de instalarea iniţială a
maşinilor. Nu există un sediu permanent atunci când societatea doar
instalează maşinile şi apoi le închiriază altor
societăţi. Un sediu permanent există atunci când societatea care
instalează maşinile se ocupă pe cont propriu şi de operarea
acestora şi de întreţinerea lor. Acelaşi lucru este valabil
şi atunci când maşinile sunt operate şi întreţinute de un
agent dependent al societăţii.
11. Un sediu permanent există imediat ce societatea începe
să îşi desfăşoare activitatea printr-un loc fix de
activitate. Acesta este cazul atunci când societatea pregăteşte
activitatea pentru care va servi permanent locul de activitate. Perioada de
timp în care locul fix de activitate este înfiinţat de către
societate nu trebuie luată în calcul, cu condiţia ca această
activitate să difere substanţial de activitatea pentru care va servi
permanent locul de activitate. Sediul permanent va înceta să existe
odată cu renunţarea la locul fix de activitate sau odată cu
încetarea oricărei activităţi desfăşurate prin acesta,
respectiv atunci când toate actele şi măsurile ce au
legătură cu activităţile anterioare ale sediului permanent
sunt încheiate, cum ar fi finalizarea tranzacţiilor curente,
întreţinerea şi repararea utilajelor. O întrerupere temporară a
operaţiunilor nu poate fi privită însă ca o încetare a
activităţii. Dacă locul fix de activitate este închiriat unei
alte societăţi, acesta va servi în mod normal numai
activităţilor acelei societăţi, şi nu
activităţilor locatorului; în general, sediul permanent al locatorului
încetează să existe, cu excepţia situaţiilor în care acesta
continuă să îşi desfăşoare activitatea pe cont propriu
prin locul fix de activitate.
12. Deşi o locaţie în care echipamentul automat este
operat de către o societate poate constitui un sediu permanent în
ţara în care este situat, trebuie făcută o distincţie între
un computer, ce poate fi instalat într-o locaţie astfel încât în anumite
condiţii poate constitui sediu permanent, şi datele şi
software-ul utilizat de respectivul echipament sau stocat pe el. Astfel, un
site web internet, care reprezintă o combinaţie de software şi
date electronice, nu constituie un activ corporal, nu are o locaţie care
să poată constitui un "loc de activitate" şi nu
există "un amplasament, cum ar fi clădiri sau, în unele cazuri,
echipamente sau utilaje" în ceea ce priveşte software-ul şi
datele ce constituie site-ul web. Serverul pe care este stocat acel site web
şi prin intermediul căruia acesta este accesibil este un echipament
ce are o locaţie fizică şi locaţia fizică poate
constitui un "loc fix de activitate" al societăţii care
operează serverul.
13. Distincţia dintre site-ul web şi serverul pe care
acesta este stocat şi utilizat este importantă, deoarece societatea
care operează serverul poate fi diferită de societatea care
desfăşoară activităţi prin site-ul web. Este
frecventă situaţia ca un site web prin care o societate
desfăşoară activităţi să fie găzduit pe
serverul unui furnizor de servicii internet. Deşi onorariile plătite
unui furnizor de servicii internet în cadrul acestui aranjament pot avea la
bază dimensiunea spaţiului pe disc utilizat pentru a stoca
software-ul şi datele necesare site-ului web, prin aceste contracte
serverul şi locaţia acestuia nu sunt la dispoziţia
societăţii, chiar dacă respectiva societate a putut să
stabilească că site-ul său web va fi găzduit pe un anumit
server dintr-o anumită locaţie. În acest caz, societatea nu are nicio
prezenţă fizică în locaţia respectivă, deoarece
site-ul web nu este corporal. În aceste cazuri nu se poate considera că
respectiva societate a dobândit un loc de activitate prin aranjamentul de
găzduire a site-ului. În cazul în care societatea care
desfăşoară activităţi printr-un site web are serverul
la dispoziţia sa, aceasta deţine în proprietate sau închiriază
serverul pe care este stocat şi utilizat site-ul web şi operează
acest server, locul în care se află serverul constituie un sediu permanent
al societăţii dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii ale
art. 8 din Codul fiscal.
14. Computerul într-o anumită locaţie poate constitui un
sediu permanent numai dacă îndeplineşte condiţia de a fi fix. În
cazul unui server, nu este relevantă posibilitatea ca serverul să fie
deplasat, ci dacă acesta este în realitate deplasat sau nu. Pentru ca un
server să constituie un loc de activitate fix, el trebuie să fie
amplasat într-un anumit loc pe o perioadă de timp suficientă pentru a
fi considerat fix.
15. Pentru a se stabili dacă activitatea unei
societăţi este desfăşurată integral sau parţial
printr-un astfel de echipament trebuie să se analizeze de la caz la caz
dacă datorită acestui echipament societatea are la dispoziţie
facilităţi acolo unde sunt îndeplinite funcţiile de activitate
ale societăţii.
16. Atunci când o societate operează un computer într-o
anumită locaţie, poate exista un sediu permanent chiar dacă nu
este necesară prezenţa niciunui angajat al societăţii în
locaţia respectivă pentru a opera computerul. Prezenţa
personalului nu este necesară pentru a se considera că o societate
îşi desfăşoară activităţile parţial sau
total într-o locaţie, atunci când nu se impune prezenţa personalului
pentru a desfăşura activităţi în acea locaţie.
Această situaţie se aplică comerţului electronic în
aceeaşi măsură în care se aplică şi altor
activităţi în care echipamentul funcţionează automat, cum
ar fi în cazul echipamentului automat de pompare utilizat în exploatarea
resurselor naturale.
17. Un alt aspect este cel legat de faptul că nu se poate
considera că există un sediu permanent atunci când operaţiunile
de comerţ electronic desfăşurate prin computer într-o
anumită locaţie dintr-o ţară sunt limitate la
activităţile pregătitoare sau auxiliare descrise în art. 8 alin.
(4) din Codul fiscal. Pentru a se stabili dacă anumite
activităţi efectuate într-o astfel de locaţie intră sub
incidenţa art. 8 alin. (4) din Codul fiscal, ele trebuie analizate de la
caz la caz, ţinând seama de diversele funcţii îndeplinite de societate
prin respectivul echipament. Activităţile ce sunt în general privite
ca fiind activităţi pregătitoare sau auxiliare includ în
special:
a) furnizarea unei legături de comunicaţii - foarte
asemănătoare cu o linie telefonică - între furnizori şi
clienţi;
b) publicitatea pentru bunuri sau servicii;
c) transmiterea informaţiilor printr-un server-oglindă
în scopuri de securitate şi eficienţă;
d) culegerea de date de piaţă pentru societate;
e) furnizarea de informaţii.
18. Există un sediu permanent când aceste funcţii
constituie partea esenţială şi semnificativă a
activităţii de afaceri a societăţii sau când alte
funcţii centrale ale societăţii sunt realizate prin computer,
echipamentul constituind un loc fix de activitate al societăţii,
întrucât aceste funcţii depăşesc activităţile
prevăzute la art. 8 alin. (4) din Codul fiscal.
19. Funcţiile centrale ale unei anumite societăţi
depind de natura activităţii desfăşurate de respectiva
societate. Unii furnizori de servicii internet au ca obiect de activitate
operarea serverelor lor în scopul găzduirii site-urilor web sau a altor
aplicaţii pentru alte societăţi. Pentru aceşti furnizori de
servicii internet, operarea serverelor ce oferă servicii clienţilor
reprezintă o componentă a activităţii comerciale ce nu este
considerată o activitate pregătitoare sau auxiliară.
În cazul unei societăţi denumite "e-tailer"
sau "e-comerciant" ce are ca activitate vânzarea de produse prin
internet şi nu are ca obiect de activitate operarea serverelor, efectuarea
serviciilor printr-o locaţie nu este suficientă pentru a concluziona
că activităţile desfăşurate în acel loc sunt mai mult
decât activităţi pregătitoare şi auxiliare. Într-o astfel
de situaţie trebuie să se analizeze natura activităţilor
desfăşurate din perspectiva activităţii derulate de
societate. Dacă aceste activităţi sunt strict pregătitoare
sau auxiliare faţă de activitatea de vânzare de produse pe internet
şi locaţia este utilizată pentru a opera un server ce
găzduieşte un site web care, aşa cum se întâmplă adesea,
este utilizat exclusiv pentru promovare, pentru prezentarea catalogului de
produse sau pentru furnizarea de informaţii potenţialilor
clienţi, se aplică art. 8 alin. (4) din Codul fiscal şi
locaţia nu va constitui un sediu permanent. Dacă funcţiile
tipice aferente vânzării sunt realizate în acea locaţie, cum ar fi
prin încheierea contractului cu clientul, procesarea plăţii şi
livrarea produselor care sunt efectuate automat prin echipamentul amplasat în
acel loc, aceste activităţi nu pot fi considerate strict
pregătitoare sau auxiliare.
20. În ceea ce priveşte aplicarea art. 8 alin. (5) din Codul
fiscal, pentru a stabili dacă un furnizor de servicii internet constituie
un sediu permanent, atunci când acesta oferă serviciul de a găzdui pe
server site-urile web ale altor societăţi, se pune întrebarea
dacă este aplicabil art. 8 alin. (5) din Codul fiscal. Art. 8 alin. (5)
din Codul fiscal nu se aplică deoarece furnizorii de servicii internet nu
sunt consideraţi agenţi ai societăţilor cărora le
aparţin site-urile web, deoarece aceştia nu au autoritatea de a încheia
contracte în numele acestor societăţi şi nu încheie în mod
obişnuit astfel de contracte sau deoarece ei sunt consideraţi
agenţi cu statut independent ce acţionează conform
activităţii lor obişnuite, lucru evidenţiat şi de
faptul că ei găzduiesc site-uri web pentru societăţi
diferite. Este de asemenea clar că întrucât site-ul web prin care o
societate îşi desfăşoară activitatea nu este în sine o
"persoană", conform definiţiei prevăzute la art. 7
alin. (1) pct. 20 din Codul fiscal, art. 8 alin. (5) din Codul fiscal nu se
poate aplica pentru a considera că există un sediu permanent, în
virtutea faptului că site-ul web este un agent al societăţii, în
sensul acelui alineat.
21. La definirea sediului permanent se au în vedere comentariile
la art. 5 "Sediu permanent" din Modelul convenţiei de evitare a
dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică.
21^1. Prin sintagma orice alte activităţi din alin.
(7^1) al art. 8 din Codul fiscal se înţelege serviciile prestate în
România, care generează venituri impozabile.
21^2. Atunci când nu este încheiat contract în formă
scrisă, se înregistrează documentele care justifică
prestările efective de servicii pe teritoriul României: situaţii de
lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de
fezabilitate, studii de piaţă sau orice alte documente
corespunzătoare.
ART. 11.
22. Reconsiderarea evidenţelor, realizată de autoritatea
fiscală în scopul reflectării preţului de piaţă al
bunurilor şi serviciilor, se efectuează şi la cealaltă
persoană afiliată implicată.
23. La estimarea preţului de piaţă al
tranzacţiilor se poate utiliza una dintre următoarele metode:
a) metoda comparării preţurilor;
b) metoda cost-plus;
c) metoda preţului de revânzare;
d) orice altă metodă recunoscută în liniile
directoare privind preţurile de transfer, emise de Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică.
24. În termeni generali, preţul de piaţă este
determinat prin raportarea la tranzacţii comparabile necontrolate. O
tranzacţie este necontrolată dacă se desfăşoară
între persoane independente.
25. Metoda comparării preţurilor
Determinarea preţului de piaţă are la bază
comparaţia preţului tranzacţiei analizate cu preţurile
practicate de alte entităţi independente de aceasta, atunci când sunt
vândute produse sau servicii comparabile. Pentru transferul de bunuri,
mărfuri sau servicii între persoane afiliate, preţul de
piaţă este acel preţ pe care l-ar fi convenit persoane
independente, în condiţiile existente pe pieţe, comparabile din punct
de vedere comercial, pentru transferul de bunuri sau de mărfuri identice
ori similare, în cantităţi comparabile, în acelaşi punct din
lanţul de producţie şi de distribuţie şi în
condiţii comparabile de livrare şi de plată. În acest sens,
pentru stabilirea valorii de piaţă se poate recurge la:
a) compararea preţurilor convenite între persoane afiliate cu
preţurile convenite în relaţiile cu persoane independente, pentru
tranzacţii comparabile (compararea internă a preţurilor);
b) compararea preţurilor convenite între persoane
independente, pentru tranzacţii comparabile (compararea externă a
preţurilor).
Pentru aplicarea metodei comparării preţurilor,
preţul de piaţă al tranzacţiei este determinat prin
compararea preţului de vânzare al mărfurilor şi serviciilor
identice sau similare, vândute în cantităţi comparabile, cu
preţul de vânzare al mărfurilor şi al serviciilor supuse
evaluării. În cazul în care cantităţile nu sunt comparabile, se
utilizează preţul de vânzare pentru mărfurile şi serviciile
identice sau similare, vândute în cantităţi diferite. Pentru aceasta,
preţul de vânzare se corectează cu diferenţele în plus sau în
minus care ar putea fi determinate de diferenţa de cantitate.
26. Metoda cost-plus
Pentru determinarea preţului pieţei, metoda se
bazează pe majorarea costurilor principale cu o marjă de profit
corespunzătoare domeniului de activitate al contribuabilului. Punctul de
plecare pentru această metodă, în cazul transferului de mărfuri
sau de servicii între persoane afiliate, este reprezentat de costurile
producătorului sau ale furnizorului de servicii. Aceste costuri sunt
stabilite folosindu-se aceeaşi metodă de calcul pe care persoana care
face transferul îşi bazează şi politica de stabilire a
preţurilor faţă de persoane independente. Suma care se
adaugă la costul astfel stabilit va avea în vedere o marjă de profit
care este corespunzătoare domeniului de activitate al contribuabilului. În
acest caz, preţul de piaţă al tranzacţiei controlate
reprezintă rezultatul adăugării profitului la costurile de mai
sus. În cazul în care mărfurile sau serviciile sunt transferate printr-un
număr de persoane afiliate, această metodă urmează să
fie aplicată separat pentru fiecare stadiu, luându-se în considerare rolul
şi activităţile concrete ale fiecărei persoane afiliate.
Costul plus profitul furnizorului într-o tranzacţie controlată va fi
stabilit în mod corespunzător prin referinţă la costul plus
profitul aceluiaşi furnizor în comparaţie cu tranzacţiile
necontrolate. În completare, metoda care poate fi folosită este costul
plus profitul care a fost câştigat în tranzacţii comparabile de
către o persoană independentă.
27. Metoda preţului de revânzare
În cazul acestei metode preţul pieţei este determinat pe
baza preţului de revânzare al produselor şi serviciilor către
entităţi independente, diminuat cu cheltuielile de vânzare, alte
cheltuieli ale contribuabilului şi o marjă de profit. Această
metodă se aplică pornindu-se de la preţul la care un produs
cumpărat de la o persoană afiliată este revândut unei persoane
independente. Acest preţ (preţul de revânzare) este apoi redus cu o
marjă brută corespunzătoare (marja preţului de revânzare),
reprezentând valoarea din care ultimul vânzător din cadrul grupului
încearcă să îşi acopere cheltuielile de vânzare şi alte
cheltuieli de operare în funcţie de operaţiunile efectuate (luând în
considerare activele utilizate şi riscul asumat) şi să realizeze
un profit corespunzător. În acest caz, preţul de piaţă
pentru transferul bunului între entităţi afiliate este preţul
care rămâne după scăderea marjei brute şi după ajustarea
cu alte costuri asociate achiziţionării produsului. Marja preţului
de revânzare a ultimului vânzător într-o tranzacţie controlată
poate fi determinată prin referinţă la marja profitului de
revânzare, pe care acelaşi ultim vânzător o câştigă pentru
bunurile procurate şi vândute în cadrul tranzacţiilor necontrolate
comparabile. De asemenea, se poate utiliza şi marja profitului ultimei
vânzări realizate de o persoană independentă în cadrul unor
tranzacţii necontrolate comparabile.
La stabilirea valorii marjei preţului de revânzare trebuie
să se aibă în vedere următoarele aspecte:
a) factorii referitori la perioada de timp dintre cumpărarea
iniţială şi revânzare, inclusiv cei referitori la
schimbările survenite pe piaţă în ceea ce priveşte
cheltuielile, ratele de schimb şi inflaţia;
b) modificările survenite în starea şi gradul de
uzură al bunurilor ce fac obiectul tranzacţiei, inclusiv
modificările survenite prin progresul tehnologic dintr-un anumit domeniu;
c) dreptul exclusiv al revânzătorului de a vinde anumite
bunuri sau drepturi, care ar putea influenţa decizia asupra unei
schimbări a marjei de preţ.
De regulă, metoda preţului de revânzare este
utilizată în cazul în care cel care revinde nu majorează
substanţial valoarea produsului. Metoda poate fi utilizată şi
atunci când, înainte de revânzare, bunurile mai sunt prelucrate şi, în
aceste circumstanţe, se poate stabili marja adecvată.
28. În sensul art. 11 alin.
(2) lit. d) din Codul fiscal, prin alte metode recunoscute în liniile
directoare privind preţurile de transfer, emise de Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică, se înţelege metoda marjei
nete şi metoda împărţirii profitului.
29. Metoda marjei nete
Metoda marjei nete implică calcularea marjei nete a
profitului, obţinută de o persoană în urma uneia sau a mai
multor tranzacţii cu persoane afiliate, şi estimarea acestei marje pe
baza nivelului obţinut de către aceeaşi persoană în
tranzacţii cu persoane independente sau pe baza marjei obţinute în
tranzacţii comparabile efectuate de persoane independente.
Metoda marjei nete presupune efectuarea unei comparaţii între
anumiţi indicatori financiari ai persoanelor afiliate şi aceiaşi
indicatori ai persoanelor independente care activează în cadrul
aceluiaşi domeniu de activitate.
În utilizarea metodei marjei nete trebuie luate în considerare
diferenţele dintre persoanele ale căror marje sunt comparabile. În
acest sens vor fi avuţi în vedere următorii factori: competitivitatea
altor contribuabili de pe piaţă şi a bunurilor echivalente,
eficienţa şi strategia de management, poziţia pe
piaţă, diferenţa în structura costurilor şi nivelul
experienţei în afaceri.
30. Metoda împărţirii profitului
Metoda împărţirii profitului se foloseşte atunci
când tranzacţiile efectuate între persoane afiliate sunt interdependente,
astfel încât nu este posibilă identificarea unor tranzacţii
comparabile. Această metodă presupune estimarea profitului obţinut
de persoanele afiliate în urma uneia sau a mai multor tranzacţii şi
împărţirea acestor profituri între persoanele afiliate
proporţional cu profitul care ar fi fost obţinut de către
persoane independente. Împărţirea profiturilor trebuie să se
realizeze printr-o estimare adecvată a veniturilor realizate şi a
costurilor suportate în urma uneia sau a mai multor tranzacţii de
către fiecare persoană. Profiturile trebuie împărţite
astfel încât să reflecte funcţiile efectuate, riscurile asumate
şi activele folosite de către fiecare dintre părţi.
31. În cazul comparării tranzacţiilor dintre persoane
afiliate şi cele independente se au în vedere:
a) diferenţele determinate de particularităţile
bunurilor materiale, nemateriale sau ale serviciilor ce fac obiectul
tranzacţiilor comparabile, în măsura în care aceste
particularităţi influenţează preţul de piaţă
al obiectului respectivei tranzacţii;
b) funcţiile îndeplinite de persoane în tranzacţiile
respective.
La analiza funcţiilor persoanelor participante într-o
tranzacţie vor fi avute în vedere: importanţa economică a
funcţiilor îndeplinite de fiecare participant, împărţirea
riscurilor şi a responsabilităţilor între părţile ce
participă la tranzacţie, volumul resurselor angajate, al utilajelor
şi echipamentelor, valoarea activelor necorporale folosite.
32. La stabilirea preţului de piaţă al
tranzacţiilor dintre persoane afiliate se foloseşte una dintre
metodele prevăzute mai sus. În vederea stabilirii celei mai adecvate
metode se au în vedere următoarele elemente:
a) metoda care se apropie cel mai mult de împrejurările în
care sunt stabilite preţurile supuse liberei concurenţe pe pieţe
comparabile din punct de vedere comercial;
b) metoda pentru care sunt disponibile date rezultate din
funcţionarea efectivă a persoanelor afiliate implicate în
tranzacţii supuse liberei concurenţe;
c) gradul de precizie cu care se pot face ajustări în vederea
obţinerii comparabilităţii;
d) circumstanţele cazului individual;
e) activităţile desfăşurate efectiv de
diferitele persoane afiliate;
f) metoda folosită trebuie să corespundă
împrejurărilor date ale pieţei şi ale activităţii
contribuabilului;
g) documentaţia care poate fi pusă la dispoziţie de
către contribuabil.
33. Circumstanţele cazului individual care urmează
să fie luat în considerare în examinarea preţului de piaţă
sunt:
a) tipul, starea, calitatea, precum şi gradul de noutate al
bunurilor, mărfurilor şi serviciilor transferate;
b) condiţiile pieţei pe care bunurile, mărfurile
sau serviciile sunt folosite, consumate, tratate, prelucrate sau vândute unor
persoane independente;
c) activităţile desfăşurate şi stadiile
din lanţul producţiei şi distribuţiei ale
entităţilor implicate;
d) clauzele cuprinse în contractele de transfer privind:
obligaţiile, termenele de plată, rabaturile, reducerile,
garanţiile acordate, asumarea riscului;
e) în cazul unor relaţii de transfer pe termen lung,
avantajele şi riscurile legate de acestea;
f) condiţiile speciale de concurenţă.
34. În aplicarea metodelor prevăzute la art. 11 alin.
(2) din Codul fiscal se iau în considerare datele şi documentele
înregistrate în momentul în care a fost încheiat contractul.
În cazul contractelor pe termen lung este necesar să se
aibă în vedere dacă terţe părţi independente ţin
seama de riscurile asociate, încheind contractele corespunzătoare (de
exemplu, clauze de actualizare a preţului).
În situaţia în care în legătură cu transferul
bunurilor şi al serviciilor sunt convenite aranjamente financiare speciale
(condiţii de plată sau facilităţi de credit pentru client
diferite de practica comercială obişnuită), precum şi în
cazul furnizării parţiale de materiale de către client sau
servicii auxiliare, la determinarea preţului de piaţă trebuie
să se ia în considerare şi aceşti factori.
35. La aplicarea metodelor prevăzute la art. 11 alin.
(2) din Codul fiscal nu se iau în considerare preţurile care au fost
influenţate de situaţii competitive speciale, cum ar fi:
a) preţuri practicate pe pieţe speciale închise, unde
aceste preţuri sunt stabilite diferit de condiţiile de pe piaţa
din care se face transferul;
b) preţuri care sunt supuse reducerilor speciale legate de
introducerea de produse noi pe piaţă;
c) preţuri care sunt influenţate de reglementările
autorităţilor publice.
36. Atunci când se stabileşte preţul de piaţă
al serviciilor în cadrul tranzacţiilor dintre persoane afiliate,
autorităţile fiscale examinează în primul rând dacă
persoanele independente, cu un comportament adecvat, ar fi încheiat o asemenea
tranzacţie în condiţiile stabilite de persoanele afiliate.
În cazul furnizărilor de servicii se iau în considerare
tarifele obişnuite pentru fiecare tip de activitate sau tarifele standard
existente în anumite domenii (transport, asigurare). În cazul în care nu
există tarife comparabile se foloseşte metoda "cost-plus".
37. În cazul costurilor de publicitate, acestea se deduc de
către acele persoane afiliate care urmează să beneficieze de pe
urma publicităţii făcute sau, dacă este necesar, sunt
alocate proporţional cu beneficiul. În situaţia în care costurile de
publicitate sunt asumate de societatea-mamă în numele grupului ca un tot
unitar, acestea sunt nedeductibile la persoana controlată.
La calcularea profitului, autorităţile fiscale
estimează cheltuielile efectuate de persoanele afiliate cu publicitatea,
proporţional cu beneficiile câştigate de aceste persoane din
publicitate. Dacă un contribuabil efectuează cheltuieli cu
publicitatea de care beneficiază şi o persoană afiliată, se
presupune că prima persoană a furnizat celei de a doua persoane
servicii comerciale, proporţional cu natura şi sfera serviciilor
furnizate de o companie de publicitate independentă.
Pentru a stabili mai clar proporţiile cheltuielilor efectuate
de fiecare persoană cu publicitatea, de care beneficiază două
sau mai multe persoane afiliate, trebuie luate în considerare pieţele pe
care s-a făcut publicitatea şi cota de piaţă a
respectivelor persoane afiliate în vânzările de bunuri şi servicii
cărora li s-a făcut reclama.
38. Când un contribuabil acordă un împrumut (credit) unei
persoane afiliate sau atunci când acesta primeşte un astfel de împrumut
(credit), indiferent de scopul şi destinaţia sa, preţul
pieţei pentru asemenea serviciu este constituit din dobânda care ar fi
fost agreată de persoane independente pentru astfel de servicii furnizate
în condiţii comparabile, inclusiv comisionul de administrare a creditului,
respectiv împrumutului.
În cazul serviciilor de finanţare între persoane afiliate,
pentru alocarea veniturilor se analizează:
a) dacă împrumutul dat este în interesul
desfăşurării activităţii beneficiarului şi a fost
utilizată în acest scop;
b) dacă a existat o schemă de distribuţie a
profitului.
Încadrarea împrumutului în schema de distribuţie a profitului
va fi presupusă dacă la data acordării împrumutului nu se
aşteaptă în mod cert o rambursare a împrumutului sau dacă
contractul conţine clauze defavorabile pentru plătitor.
Atunci când se examinează dobânda, trebuie luate în considerare:
suma şi durata împrumutului, natura şi scopul împrumutului,
garanţia implicată, valuta implicată, riscurile de schimb
şi costurile măsurilor de asigurare a ratei de schimb, precum şi
alte circumstanţe de acordare a împrumutului.
Raportarea condiţiilor de împrumut are în vedere ratele
dobânzii aplicate în împrejurări comparabile şi în aceeaşi
zonă valutară de o persoană independentă. De asemenea,
trebuie să se ţină seama de măsurile pe care persoanele
independente le-ar fi luat pentru a împărţi riscul de schimb (de
exemplu: clauze care menţin valoarea împrumutului în termeni reali,
încheierea unui contract de devize pentru plată la termen pe cheltuiala
împrumutătorului).
39. În cazul dobânzilor aferente furnizorilor de bunuri şi de
servicii este necesar să se examineze dacă costul dobânzii
reprezintă o practică comercială obişnuită sau
dacă părţile care fac tranzacţia cer dobândă acolo
unde, în tranzacţii comparabile, bunurile şi serviciile sunt
transferate reciproc. Aceste elemente de analiză se au în vedere şi
la alte forme de venituri sau costuri asimilate dobânzilor.
40. Atunci când se stabileşte preţul de piaţă
al drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul tranzacţiilor
dintre persoane afiliate, autorităţile fiscale examinează în
primul rând dacă persoanele independente, cu un comportament adecvat, ar
fi încheiat o asemenea tranzacţie în condiţiile stabilite de persoane
afiliate.
În cazul transferului de drepturi de proprietate
intelectuală, cum sunt: drepturile de folosire a brevetelor,
licenţelor, know-how şi altele de aceeaşi natură, costurile
folosirii proprietăţii nu sunt deduse separat dacă drepturile
sunt transferate în legătură cu furnizarea de bunuri sau de servicii
şi dacă sunt incluse în preţul acestora.
41. În cazul serviciilor de administrare şi conducere din
interiorul grupului se au în vedere următoarele:
a) între persoanele afiliate costurile de administrare,
management, control, consultanţă sau funcţii similare sunt
deduse la nivel central sau regional prin intermediul
societăţii-mamă, în numele grupului ca un tot unitar. Nu poate
fi cerută o remuneraţie pentru aceste activităţi, în
măsura în care baza lor legală este relaţia juridică ce
guvernează forma de organizare a afacerilor sau orice alte norme care
stabilesc legăturile dintre entităţi. Cheltuielile de
această natură pot fi deduse numai dacă astfel de
entităţi furnizează în plus servicii persoanelor afiliate sau
dacă în preţul bunurilor şi în valoarea tarifelor serviciilor
furnizate se iau în considerare şi serviciile sau costurile
administrative. Nu pot fi deduse costuri de asemenea natură de către o
filială care foloseşte aceste servicii luând în considerare
relaţia juridică dintre ele, numai pentru propriile condiţii,
ţinând seama că nu ar fi folosit aceste servicii dacă ar fi fost
o persoană independentă;
b) serviciile trebuie să fie prestate în fapt. Simpla
existenţă a serviciilor în cadrul unui grup nu este suficientă,
deoarece, ca regulă generală, persoanele independente plătesc
doar serviciile care au fost prestate în fapt.
Pentru aplicarea prezentelor norme metodologice,
autorităţile fiscale vor lua în considerare şi Liniile
directoare privind preţurile de transfer, emise de Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică.
ART. 13 lit.a
1. Fac parte din această categorie companiile naţionale,
societăţile naţionale, regiile autonome, indiferent de
subordonare, societăţile comerciale, indiferent de forma
juridică de organizare şi de forma de proprietate, inclusiv cele cu
participare cu capital străin sau cu capital integral străin,
societăţile agricole şi alte forme de asociere agricolă cu
personalitate juridică, organizaţiile cooperatiste, instituţiile
financiare şi instituţiile de credit, fundaţiile,
asociaţiile, organizaţiile, precum şi orice altă entitate
care are statutul legal de persoană juridică constituită
potrivit legislaţiei române.
2. În cazul persoanelor juridice române care deţin
participaţii în capitalul altor societăţi comerciale şi
care întocmesc situaţii financiare consolidate, calculul şi plata
impozitului pe profit se fac la nivelul fiecărei persoane juridice din
grup.
ART. 13 lit.b
3. Persoanele juridice străine, cum sunt: companiile,
fundaţiile, asociaţiile, organizaţiile şi orice
entităţi similare, înfiinţate şi organizate în conformitate
cu legislaţia unei alte ţări, devin subiect al impunerii atunci
când îşi desfăşoară activitatea, integral sau parţial,
prin intermediul unui sediu permanent în România, aşa cum este definit
acesta înCodul fiscal, de la începutul activităţii sediului.
ART. 15 lit.d
4. Fundaţia
constituită ca urmare a unui legat, în conformitate cu Ordonanţa
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare, este subiectul de drept
înfiinţat de una sau mai multe persoane, care, pe baza unui act juridic
pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat în mod permanent
şi irevocabil realizării unui scop de interes general sau, după
caz, comunitar.
Norme metodologice:
ART. 15 lit.e
5. Abrogat
ART. 15 lit. f, g
6. Veniturile obţinute din
activităţi economice de către contribuabilii prevăzuţi
la art. 15 alin. (1) lit. f), g) şi h)
din Codul fiscal şi care sunt utilizate în alte scopuri decât cele expres
menţionate la literele respective se supun impozitării cu cota
prevăzută la art. 17 din Codul fiscal. În vederea
stabilirii bazei impozabile, din veniturile obţinute se scad cheltuielile
efectuate în scopul realizării acestor venituri.
Norme metodologice:
ART. 15 al.2 lit.k
7. Sunt venituri neimpozabile
din reclamă şi publicitate veniturile obţinute din închirieri de
spaţii publicitare pe: clădiri, terenuri, tricouri, cărţi,
reviste, ziare etc. Nu se includ în veniturile descrise anterior veniturile
obţinute din prestări de servicii de intermediere în reclamă
şi publicitate.
Norme metodologice:
ART. 15 al.3
8. Organizaţiile nonprofit care obţin venituri, altele
decât cele menţionate la art. 15 alin. (2) din Codul fiscal, şi
depăşesc limita prevăzută la alin. (3) plătesc impozit
pentru profitul corespunzător acestora. Determinarea profitului impozabil
se face în conformitate cu prevederile de la cap. II, titlul II din Codul
fiscal. În acest sens se vor avea în vedere următoarele:
a) stabilirea veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15 alin. (2) din Codul fiscal;
b) determinarea veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Codul fiscal, prin
parcurgerea următorilor paşi:
- calculul echivalentului în lei a 15.000 euro prin utilizarea
cursului mediu de schimb valutar EUR/ROL comunicat de Banca Naţională
a României pentru anul fiscal respectiv;
- calculul valorii procentului de 10% din veniturile
prevăzute la lit. a);
- stabilirea veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Codul fiscal ca fiind
valoarea cea mai mică dintre sumele stabilite conform precizărilor
anterioare;
c) stabilirea veniturilor neimpozabile prin adunarea sumelor de la
lit. a) şi b);
d) determinarea veniturilor impozabile prin scăderea din
totalul veniturilor a celor de la lit. c);
e) calculul profitului impozabil corespunzător veniturilor
impozabile de la lit. d), avându-se în vedere următoarele:
(i) stabilirea cheltuielilor efectuate în scopul realizării
veniturilor impozabile de la lit. d). Este necesară utilizarea de
către contribuabil a unor chei corespunzătoare de repartizare a
cheltuielilor comune;
(ii) stabilirea valorii deductibile a cheltuielilor determinate
conform regulilor de la pct. (i), luându-se în considerare prevederile art. 21 din Codul fiscal;
(iii) stabilirea profitului impozabil ca diferenţă între
veniturile impozabile de la lit. d) şi cheltuielile deductibile stabilite
la pct. (ii);
f) calculul impozitului pe profit prin aplicarea cotei
prevăzute la art. 17 alin. (1) sau la art. 18 din Codul fiscal, după caz,
asupra profitului impozabil stabilit la lit. e).
8^1. Veniturile realizate de organizaţiile nonprofit din
transferul sportivilor sunt venituri impozabile la determinarea profitului
impozabil.
8^2. Prevederile alin. (2) şi alin. (3) ale art. 15 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt
aplicabile şi persoanelor juridice care sunt constituite şi
funcţionează potrivit Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere,
cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 16
9. În cazul înfiinţării unui contribuabil într-un an
fiscal perioada impozabilă începe:
a) de la data înregistrării acestuia la registrul
comerţului, dacă are această obligaţie;
b) de la data înregistrării în registrul ţinut de
instanţele judecătoreşti competente, dacă are această
obligaţie;
c) de la data încheierii sau, după caz, a punerii în aplicare
a contractelor de asociere, în cazul asocierilor care nu dau naştere unei
noi persoane juridice.
10. Perioada impozabilă se încheie, în cazul divizărilor
sau fuziunilor care au ca efect juridic încetarea existenţei persoanelor
juridice prin dizolvare fără lichidare, la una dintre
următoarele date:
a) la data înregistrării în registrul
comerţului/registrul ţinut de instanţele judecătoreşti
competente a noii societăţi sau a ultimei dintre ele, în cazul
constituirii uneia sau mai multor societăţi noi;
b) la data înregistrării hotărârii ultimei adunări
generale care a aprobat operaţiunea sau de la altă dată
stabilită prin acordul părţilor în cazul în care se
stipulează că operaţiunea va avea efect la o altă
dată, potrivit legii;
c) la data înmatriculării persoanei juridice înfiinţate
potrivit legislaţiei europene, în cazul în care prin fuziune se constituie
asemenea persoane juridice;
d) la data stabilită potrivit legii, în alte cazuri decât
cele menţionate la lit. a), b) şi c).
În cazul dizolvării urmată de lichidarea
contribuabilului, perioada impozabilă încetează la data depunerii
situaţiilor financiare la registrul unde a fost înregistrată, conform
legii, înfiinţarea acestuia.
ART. 18
11. Intră sub incidenţa prevederilor art. 18 din Codul fiscal contribuabilii
care desfăşoară activităţi de natura barurilor de
noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor
sportive, încadraţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
aceştia trebuie să organizeze şi să conducă
evidenţa contabilă pentru a se cunoaşte veniturile şi
cheltuielile corespunzătoare acestor activităţi. La determinarea
profitului aferent acestor activităţi se iau în calcul şi
cheltuielile de conducere şi administrare şi alte cheltuieli comune
ale contribuabilului, proporţional cu veniturile obţinute din aceste
activităţi. În cazul în care impozitul pe profitul datorat este mai
mic decât 5% din veniturile obţinute din aceste activităţi,
contribuabilul este obligat la plata unui impozit de 5% din aceste venituri.
Acesta se adaugă la valoarea impozitului pe profit aferent celorlalte
activităţi, impozit calculat potrivit prevederilor titlului II din
Codul fiscal. Veniturile care se iau în calcul pentru aplicarea cotei de 5%
sunt veniturile aferente activităţilor respective, înregistrate în
conformitate cu reglementările contabile.
11^1. Contribuabilii menţionaţi la art. 18 alin. (2) din Codul fiscal, la
determinarea impozitului datorat, vor avea în vedere următoarele:
a) calculul impozitului pe profit aferent trimestrului/anului,
potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal;
b) încadrarea în tranşa de venituri totale anuale
prevăzută la art. 18 alin. (3) din Codul fiscal în
funcţie de veniturile totale anuale înregistrate la data de 31 decembrie a
anului precedent, din care se scad veniturile prevăzute la art. 18 alin. (4) din Codul fiscal;
c) stabilirea impozitului minim anual/trimestrial datorat
corespunzător tranşei de venituri totale anuale, determinată potrivit
lit. b);
d) compararea impozitului pe profit trimestrial/anual cu impozitul
minim trimestrial/anual şi plata impozitului la nivelul sumei celei mai
mari.
11^2. În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (2) coroborat cu art. 34 alin. (15) lit. a) din Codul
fiscal, pentru trimestrul II al anului 2009, la calculul impozitului datorat se
vor avea în vedere următoarele:
a) calculul impozitului pe profit aferent trimestrului II,
potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal;
b) încadrarea în tranşa de venituri totale anuale
prevăzută la art. 18 alin. (3) din Codul fiscal în
funcţie de veniturile totale anuale înregistrate la data de 31 decembrie a
anului precedent, din care se scad veniturile prevăzute la art. 18 alin. (4) din Codul fiscal;
c) stabilirea impozitului minim corespunzător tranşei de
venituri totale anuale, determinată potrivit lit. b), pentru perioada 1
mai 2009 - 30 iunie 2009;
d) compararea impozitului pe profit aferent trimestrului II cu
impozitul minim calculat potrivit lit. c) şi plata impozitului la nivelul
sumei celei mai mari.
Exemplul I
O societate comercială a determinat la sfârşitul
trimestrului al II-lea impozit pe profit în sumă de 250 lei. Pentru
încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în
calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un
impozit minim în valoare de 2.200 lei, corespunzător tranşei de
venituri totale anuale în sumă de 40.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 -
30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculează în
mod corespunzător prin împărţirea impozitului minim anual la 12
luni şi înmulţit cu 2 (lunile mai şi iunie), astfel: (2.200 /
12) x 2 = 367 lei.
Având în vedere că impozitul pe profit datorat pentru
trimestrul al II-lea este în sumă de 250 lei, iar impozitul minim calculat
pentru aceeaşi perioadă este de 367 lei, contribuabilul are
obligaţia de plată a impozitului minim în sumă de 367 lei.
Exemplul II
O societate comercială a determinat la sfârşitul
trimestrului al II-lea impozit pe profit în sumă de 500 lei. Pentru
încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în
calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un
impozit minim în valoare de 2.200 lei corespunzător tranşei de
venituri totale anuale în sumă de 50.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 -
30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculează în
mod corespunzător prin împărţirea impozitului minim anual la 12
luni şi înmulţit cu 2 (lunile mai şi iunie), astfel: (2.200 /
12) x 2 = 367 lei.
Având în vedere că impozitul pe profit datorat pentru
trimestrul al II-lea este în sumă de 500 lei, iar impozitul minim calculat
pentru aceeaşi perioadă este de 367 lei, contribuabilul are
obligaţia de plată a impozitului pe profit în sumă de 500 lei.
11^3. Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent
trimestrului al IV-lea al anului 2009, din impozitul pe profit calculat cumulat
de la începutul anului se scade impozitul pe profit aferent perioadei
precedente, inclusiv impozitul minim datorat, după caz, până la
nivelul impozitului minim datorat în cursul anului fiscal.
Exemplul III
O societate comercială înregistrează pierdere
fiscală la sfârşitul trimestrului I şi al II-lea. Pentru
încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în
calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un
impozit minim în valoare de 6.500 lei, corespunzător tranşei de
venituri totale anuale în sumă de 300.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009
- 30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculează în mod
corespunzător prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni
şi înmulţit cu 2 (lunile mai şi iunie), astfel: (6.500 / 12) x 2
= 1.083 lei. Prin urmare, pentru trimestrul al II-lea societatea datorează
impozitul minim în sumă de 1.083 lei.
Impozitul pe profit cumulat de la începutul anului este în
sumă de 6.000 lei. Pentru determinarea impozitului datorat pentru
trimestrul al III-lea se efectuează următorul calcul: 6.000 - 1.083 =
4.917 lei.
Se compară impozitul pe profit aferent trimestrului al
III-lea, în sumă de 4.917 lei, cu impozitul minim aferent acestei
perioade: (6.500 / 12) x 3 = 1.625 lei şi se datorează impozitul pe
profit.
La închiderea exerciţiului financiar 2009, contribuabilul
înregistrează pierdere fiscală. Prin urmare, pentru trimestrul al
IV-lea datorează impozit minim în sumă de 1.625 lei. În acest caz,
impozitul pe profit de recuperat reprezintă impozitul datorat în cursul
anului respectiv mai puţin impozitul minim.
11^4. Impozitul pe profit aferent trimestrului/anului se
calculează potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal, inclusiv
cele referitoare la recuperarea pierderii fiscale prevăzute la art. 26 din titlul II "Impozitul pe
profit".
Exemplul IV
O societate comercială înregistrează la sfârşitul
anului 2008 pierdere fiscală în sumă de 700 lei. În cursul anului
2009 societatea înregistrează în trimestrul I pierdere fiscală, iar
în trimestrul al II-lea înregistrează un profit impozabil în sumă de
13.200 lei.
Impozit pe profit aferent trimestrului al II-lea = (13.200 - 700)
x 16% = 2.000 lei
Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în
calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un
impozit minim în valoare de 2.200 lei, corespunzător tranşei de
venituri totale anuale în sumă de 35.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 -
30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculează în
mod corespunzător prin împărţirea impozitului minim anual la 12
luni şi înmulţit cu 2 (lunile mai şi iunie), astfel: (2.200 /
12) x 2 = 367 lei.
Având în vedere că impozitul pe profit datorat pentru
trimestrul al II-lea este în sumă de 2.000 lei, iar impozitul minim
calculat pentru aceeaşi perioadă este de 367 lei, contribuabilul are
obligaţia de plată a impozitului pe profit în sumă de 2.000 lei.
11^5. Prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal nu se
aplică contribuabililor aflaţi în inactivitate temporară sau
care au declarat pe propria răspundere că nu
desfăşoară activităţi la sediul social/sediile
secundare, situaţii înscrise, potrivit prevederilor legale, în registrul
comerţului sau în registrul ţinut de instanţele
judecătoreşti competente, după caz. În cazul în care
contribuabilii solicită înscrierea, în cursul anului, a situaţiilor
menţionate, prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal se
aplică pentru perioada cuprinsă între începutul anului şi data
când contribuabilul înregistrează la oficiul registrului
comerţului/registrul ţinut de instanţele judecătoreşti
competente cererea de înscriere de menţiuni. Dacă perioada de
inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii
încetează în cursul anului, contribuabilii aplică prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal pentru
perioada rămasă din anul respectiv.
11^6. Contribuabilii înfiinţaţi în cursul anului nu
intră sub incidenţa prevederilor art. 18 alin. (2) pentru anul în care se
înregistrează la oficiul registrului comerţului, însă
aceştia sunt obligaţi la determinarea impozitului pe profit potrivit
prevederilor titlului II "Impozitul pe profit" din Codul fiscal. Nu
intră sub incidenţa impozitului minim societăţile care la
data de 1 mai 2009 se aflau în inactivitate temporară şi aceasta
încetează în cursul anului 2009, pentru perioada aferentă de la
încetarea inactivităţii până la 31 decembrie 2009.
11^7. Contribuabilii care se înfiinţează în cursul
anului ca urmare a operaţiunilor de reorganizare (fuziune, divizare etc.)
aplică prevederile art. 18 alin. (2) de la data
înregistrării la oficiul registrului comerţului. În cazul în care
contribuabilii se înfiinţează prin fuziunea a două sau mai multe
societăţi, pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile
totale anuale sunt veniturile însumate ale societăţilor participante,
înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent. În cazul în care
contribuabilii se înfiinţează prin divizarea unei
societăţi, pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile
totale anuale se determină proporţional cu valoarea activelor şi
pasivelor transferate de către persoana juridică cedentă, conform
proiectului întocmit potrivit legii, care stabileşte şi criteriul de
repartiţie a activelor şi pasivelor transferate. În cazul fuziunilor
prin absorbţie sau în cazul divizărilor prin care activele şi
pasivele se transferă către una sau mai multe societăţi
existente, pentru determinarea impozitului minim datorat de către
societăţile beneficiare, la veniturile totale anuale înregistrate la
data de 31 decembrie a anului precedent, se iau în calcul şi veniturile
totale anuale ale societăţilor cedente, proporţional cu valoarea
activelor şi pasivelor transferate.
ART. 19
12. Veniturile şi cheltuielile care se iau în calcul la
stabilirea profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate
potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi orice alte elemente
similare veniturilor şi cheltuielilor, din care se scad veniturile
neimpozabile şi se adaugă cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal.
Exemple de elemente similare veniturilor:
- diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma
evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate
în evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a
retratării sau transpunerii;
- rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, potrivit
prevederilor art. 22 alin. (5) şi alin. (5^1) din
Codul fiscal;
- câştigurile legate de vânzarea sau anularea titlurilor de
participare proprii dobândite/răscumpărate.
Exemple de elemente similare cheltuielilor:
- diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma
evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate
în evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a
retratării sau transpunerii;
- cheltuiala cu valoarea neamortizată a cheltuielilor de
cercetare şi dezvoltare şi a mijloacelor fixe de natura obiectelor de
inventar care a fost înregistrată în rezultatul reportat. În acest caz,
cheltuiala este deductibilă fiscal pe perioada rămasă de
amortizat a acestor imobilizări, respectiv durata iniţială
stabilită conform legii, mai puţin perioada pentru care s-a calculat
amortizarea. În mod similar se va proceda şi în cazul obiectelor de
inventar, baracamentelor şi amenajărilor provizorii trecute în rezultatul
reportat cu ocazia retratării situaţiilor financiare anuale;
- diferenţele nefavorabile dintre preţul de vânzare al
titlurilor de participare proprii şi valoarea lor de
dobândire/răscumpărare, înregistrate la data vânzării titlurilor
respective.
Veniturile şi cheltuielile generate de evaluarea
ulterioară şi executarea instrumentelor financiare derivate,
înregistrate potrivit reglementărilor contabile, sunt luate în calcul la
stabilirea profitului impozabil.
13. Veniturile sau cheltuielile înregistrate eronat sau omise se
corectează prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale
căreia îi aparţin şi depunerea unei declaraţii
rectificative în condiţiile prevăzute de Codul de procedură
fiscală.
14. La calculul profitului impozabil limitele cheltuielilor
deductibile prevăzute de legislaţia în vigoare se aplică
trimestrial sau potrivit prezentelor norme
metodologice, după caz, astfel încât la finele anului acestea să
se încadreze în prevederile legii. Pentru contribuabilii care au obligaţia
de a plăti impozitul pe profit anual, limitele cheltuielilor deductibile
prevăzute de legislaţia în vigoare se aplică anual.
14^1. Veniturile şi cheltuielile rezultate din evaluarea
titlurilor de participare şi a obligaţiunilor, efectuată
potrivit reglementărilor contabile aplicabile, sunt luate în calcul la
determinarea profitului impozabil. În valoarea fiscală a titlurilor de
participare şi a obligaţiunilor se includ şi evaluările
efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. La scoaterea din
gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele
folosite pentru scoaterea din evidenţă a stocurilor.
14^2. Veniturile şi cheltuielile reprezentând
dobânzile/penalităţile/daunele-interese contractuale anulate prin
convenţii încheiate între părţile contractante sunt venituri impozabile,
respectiv cheltuieli deductibile, în anul fiscal în care se înregistrează
anularea acestora, în condiţiile în care
dobânzile/penalităţile/daunele-interese stabilite în cadrul
contractelor economice iniţiale au reprezentat cheltuieli deductibile,
respectiv venituri impozabile, pe măsura înregistrării lor.
14^3. Cheltuielile reprezentând pierderile din creanţe
înregistrate ca urmare a aducerii creanţelor preluate prin cesionare de la
valoarea nominală la costul de achiziţie, potrivit
reglementărilor contabile aplicabile, sunt cheltuieli deductibile la
calculul profitului impozabil.
15. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt
obligaţi să întocmească un registru de evidenţă
fiscală, ţinut în formă scrisă sau electronică, cu
respectarea dispoziţiilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, referitoare la
utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. În
registrul de evidenţă fiscală trebuie înscrise veniturile
impozabile realizate de contribuabil, din orice sursă într-un an fiscal,
potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal,
cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele
reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art. 21 din Codul fiscal, precum şi
orice informaţie cuprinsă în declaraţia fiscală,
obţinută în urma unor prelucrări ale datelor furnizate de
înregistrările contabile. Evidenţierea veniturilor impozabile şi
a cheltuielilor aferente se efectuează pe natură economică, prin
totalizarea acestora pe trimestru şi/sau an fiscal.
ART. 19 al.3
16. Pentru contribuabilii care au optat la momentul livrării
bunurilor, executării lucrărilor sau prestării serviciilor
pentru impunerea veniturilor aferente contractelor cu plata în rate până
la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, veniturile şi cheltuielile aferente
bunurilor mobile şi imobile produse, lucrărilor executate şi
serviciilor prestate, valorificate în baza unui contract cu plata în rate, sunt
impozabile, respectiv deductibile, pe măsură ce ratele devin
scadente, pe durata derulării contractelor respective.
ART. 19 al. 4
17. Intră sub incidenţa acestui alineat contribuabilii
care desfăşoară activităţi de servicii
internaţionale care aplică regulile de evidenţă şi
decontare a veniturilor şi cheltuielilor stabilite prin regulamente de
aplicare a convenţiilor la care România este parte (de exemplu: serviciile
poştale, telecomunicaţiile, transporturile internaţionale).
Norme metodologice
17^1 - 17^4 *** Abrogate.
ART. 19^3 lit b)
17^5. În aplicarea prevederilor art. 19^3 lit. b) pct. 2 din Codul fiscal,
sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat provenite din
actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a
terenurilor nu reprezintă elemente similare veniturilor la momentul
înregistrării, acestea fiind tratate ca rezerve şi impozitate
potrivitart. 22 alin. (5)
din Codul fiscal, cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al
acestuia, analitic distinct, potrivit art. 19^3 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal.
Exemplu - Retratarea mijloacelor fixe amortizabile ca urmare a
trecerii de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost.
Un contribuabil prezintă următoarea situaţie cu
privire la un mijloc fix amortizabil:
- cost de achiziţie: 1.000.000 lei;
- rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie
2003: 300.000 lei;
- rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie
2004: 500.000 lei;
- amortizarea rezervelor din reevaluare cumulată la momentul
retratării este de 350.000 lei, din care:
- suma de 150.000 lei a fost dedusă potrivit prevederilor
Codului fiscal în vigoare pentru perioadele respective şi nu a intrat sub
incidenţa prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal;
- suma de 200.000 lei nu a fost dedusă potrivit prevederilor
Codului fiscal;
- actualizarea cu rata inflaţiei a mijlocului fix,
evidenţiată în contul rezultatul reportat, este de 200.000 lei (suma
brută), iar amortizarea cumulată aferentă costului inflatat este
de 50.000 lei;
- metoda de amortizare utilizată: amortizare liniară.
Pentru simplificare considerăm că durata de amortizare
contabilă este egală cu durata normală de utilizare
fiscală.
Operaţiuni efectuate la momentul retratării
În situaţia în care se trece de la modelul reevaluării
la modelul bazat pe cost, au loc următoarele operaţiuni:
Etapa I: Eliminarea efectului reevaluărilor:
1. eliminarea surplusului din reevaluare în sumă de 800.000
lei;
2. anularea sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în
sumă de 350.000 lei.
Operaţiunea de anulare a rezervei nu are impact fiscal,
deoarece, în acest caz, impozitarea se efectuează ca urmare a
anulării sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în sumă de
350.000 lei. Pentru sumele provenite din anularea amortizării rezervelor de
reevaluare, din punct de vedere fiscal, se va face distincţia dintre
amortizarea rezervei din reevaluare care a fost dedusă la calculul
profitului impozabil şi amortizarea rezervei din reevaluare care nu a fost
dedusă la calculul profitului impozabil, astfel:
- suma de 150.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli
pentru care s-a acordat deducere reprezintă element similar veniturilor,
conform prevederilor art. 19^3 lit. c) pct. 1 din Codul fiscal;
- suma de 200.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli
pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezintă element similar
veniturilor, conform prevederilor art.19^3
lit. c) pct. 4 din Codul fiscal.
Etapa II: Înregistrarea actualizării cu rata inflaţiei:
1. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii mijlocului fix cu
suma de 200.000 lei;
2. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii amortizării
mijlocului fix cu suma de 50.000 lei.
Conform art. 19^3 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal,
sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite
din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi
a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu
condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic
distinct.
Prin urmare, suma de 200.000 lei este tratată ca rezervă
dacă aceasta este evidenţiată în soldul creditor al contului
rezultatul reportat, analitic distinct.
Suma de 50.000 lei reprezintă element similar cheltuielilor,
potrivit 19^3 lit. b) pct. 3 din Codul fiscal.
În situaţia în care suma de 50.000 lei diminuează soldul
creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt
înregistrate sumele brute din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor
fixe amortizabile şi a terenurilor, concomitent cu deducerea acesteia, se
impozitează suma de 50.000 lei din suma brută de 200.000 lei,
deoarece o parte din rezervă este utilizată.
17^6. Contribuabilii care aplică reglementările
contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare
financiară şi care la momentul retratării utilizează
valoarea justă drept cost presupus vor avea în vedere şi următoarele
reguli:
a) valoarea fiscală a mijloacelor fixe amortizabile
şi a terenurilor este cea stabilită potrivit prevederilor art. 7
alin. (1) pct. 33 din Codul fiscal;
b) regimul fiscal al rezervelor din reevaluarea mijloacelor
fixe amortizabile şi a terenurilor este prevăzut la art. 22 alin. (5)
şi (5^1) din Codul fiscal;
c) transferul sumelor aferente reevaluării din contul
105 «Rezerve din reevaluare» în contul 1178 «Rezultatul reportat provenit din
utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost
presupus», respectiv al sumelor reprezentând surplusul realizat din rezerve din
reevaluare din contul 1065 în contul 1175 «Rezultatul reportat reprezentând
surplusul realizat din rezerve din reevaluare» ca urmare a retratării în
conformitate cu IFRS nu se impozitează, cu condiţia evidenţierii
şi menţinerii sumelor respective în soldul creditor al conturilor
«1178», respectiv «1175», analitice distincte. În situaţia în care sumele
respective nu sunt menţinute în soldul creditor al conturilor «1178»,
respectiv «1175», analitice distincte, acestea se impozitează astfel:
1. sumele care au fost anterior deduse şi care nu au
fost impozitate potrivit art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal se
impozitează la momentul utilizării potrivit art. 22 alin. (5);
diminuarea soldului creditor al conturilor de rezultat reportat, analitice
distincte, se consideră utilizare a rezervei;
2. sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul
amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate
şi/sau casate se impozitează concomitent cu deducerea amortizării
fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe
şi terenurilor, după caz.
Contribuabilii care aplică reglementările contabile
conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară
utilizează referinţele pentru simbolul şi denumirea conturilor
corespunzător reglementărilor contabile aplicabile.
17^7. În sensul prevederilor art. 19^4 din Codul fiscal,
prin producţia de echipamente tehnologice se înţelege realizarea
acestora în regie proprie.
17^8. În aplicarea prevederilor art. 19^4 alin. (2) din
Codul fiscal, profitul contabil brut cumulat de la începutul anului este
profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit,
înregistrat în trimestrul/anul punerii în funcţiune a echipamentelor
tehnologice respective, fără a lua în considerare sursele proprii sau
atrase de finanţare a activelor menţionate la art. 19^4 alin.
(1) din Codul fiscal.
Pentru echipamentele tehnologice luate în folosinţă în
baza contractelor de leasing financiar şi puse în funcţiune în
perioada 1 iulie 2014 - 31 decembrie 2016 inclusiv, scutirea de impozit pe
profit se aplică de către utilizator, cu condiţia
respectării prevederilor art. 19^4 alin. (9) din Codul fiscal.
17^9. Determinarea scutirii de impozit pe profit - exemple de
calcul:
Exemplul I - Calculul scutirii de impozit pentru profitul
reinvestit de către contribuabilii care aplică sistemul trimestrial
de declarare şi plată a impozitului pe profit
Societatea A achiziţionează şi pune în
funcţiune în luna octombrie 2014 un echipament tehnologic în valoare de
70.000 lei. Profitul contabil brut aferent perioadei 1 ianuarie-31 decembrie
2014 este 500.000 lei, din care profitul contabil brut aferent perioadei 1
iulie-31 decembrie 2014 este 200.000 lei.
La sfârşitul anului 2014 societatea înregistrează un
profit impozabil în sumă de 600.000 lei.
Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent
profitului investit se parcurg următoarele etape:
- se calculează impozitul pe profit aferent anului 2014:
600.000 x 16% = 96.000 lei;
- se calculează impozitul pe profit aferent profitului
investit: având în vedere faptul că profitul contabil aferent perioadei 1
iulie - 31 decembrie 2014 în sumă de 200.000 lei acoperă
investiţia realizată, impozitul pe profit scutit este:
70.000 x 16% = 11.200 lei; impozit pe profit scutit = 11.200 lei;
- repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a
beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă
rezervei legale:
a) determinarea sumei aferente rezervei legale, dacă
contribuabilul are obligaţia constituirii acesteia potrivit legii.
Presupunem, în acest caz, că societatea A repartizează 5% din
profitul contabil pentru constituirea rezervei legale, partea alocabilă
profitului investit fiind 3.500 lei;
b) determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat
la rezerve:
70.000 - 3.500 = 66.500 lei.
Valoarea fiscală a echipamentului tehnologic este 70.000 lei
care se amortizează linear sau degresiv potrivit art. 24 din Codul fiscal.
Pentru acest echipament tehnologic contribuabilul nu poate opta pentru
amortizarea accelerată.
Exemplul II - Calculul scutirii de impozit pentru profitul
reinvestit de către contribuabilii care aplică sistemul anual de
declarare şi plată a impozitului pe profit
La sfârşitul anului 2015 o societate înregistrează un
profit impozabil în sumă de 2.500.000 lei. Profitul contabil brut aferent
anului 2015 este de 1.900.000 lei. Societatea achiziţionează şi
pune în funcţiune în luna martie 2015 un echipament tehnologic în valoare
de 70.000 lei, în luna iulie un echipament tehnologic în valoare de 110.000 lei
şi în luna octombrie un echipament tehnologic în valoare de 90.000 lei.
Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent
profitului investit se parcurg următoarele etape:
- se calculează impozitul pe profit aferent anului 2015:
2.500.000 x 16% = 400.000 lei;
- se determină valoarea totală a investiţiilor
realizate în echipamente tehnologice:
70.000 + 110.000 + 90.000 = 270.000 lei;
- având în vedere faptul că profitul contabil brut
acoperă investiţiile realizate, impozitul pe profit aferent
profitului investit este:
270.000 x 16% = 43.200 lei; impozit pe profit scutit = 43.200 lei;
- repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a
beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă
rezervei legale. Presupunem, în acest caz, că societatea repartizează
5% din profitul contabil pentru constituirea rezervei legale, partea
alocabilă profitului investit fiind 13.500 lei;
- determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat
la rezerve:
270.000 - 13.500 = 256.500 lei.
Valoarea fiscală a echipamentelor tehnologice respective se
amortizează linear sau degresiv potrivit art. 24 din Codul fiscal. Pentru
aceste echipamente tehnologice contribuabilul nu poate opta pentru amortizarea
accelerată.
Exemplul III - Calculul scutirii de impozit pentru profitul
reinvestit în echipamente tehnologice care se realizează pe parcursul mai
multor ani consecutivi. Contribuabilul aplică sistemul trimestrial de
declarare şi plată a impozitului pe profit
În perioada 1 ianuarie 2016-31 martie 2016 o societate
înregistrează profit impozabil în sumă de 2.000.000 lei. Profitul
contabil brut aferent perioadei 1 ianuarie 2016-31 martie 2016 este de 600.000
lei.
Societatea efectuează investiţii într-un echipament
tehnologic care nu permite puneri în funcţiune parţiale astfel: în
luna septembrie 2014 în valoare de 50.000 lei, în luna ianuarie 2015 în valoare
de 80.000 lei şi în luna februarie 2016 în valoare de 90.000 lei, iar
punerea în funcţiune a întregii investiţii se realizează în luna
martie 2016.
Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent
profitului investit şi a impozitului pe profit datorat după aplicarea
facilităţii, se parcurg următoarele etape:
- se calculează impozitul pe profit aferent trimestrului
I al anului 2016:
2.000.000 x 16% = 320.000 lei;
- se determină valoarea totală a investiţiilor
realizate în echipamente tehnologice:
50.000 + 80.000 + 90.000 = 220.000 lei;
- având în vedere faptul că profitul contabil brut din
trimestrul punerii în funcţiune al investiţiei acoperă
investiţiile anuale realizate, impozitul pe profit aferent profitului
investit este:
220.000 lei x 16% = 35.200 lei; impozit pe profit scutit = 35.200
lei;
- repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a
beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă
rezervei legale. Presupunem, în acest caz, că la sfârşitul anului
societatea repartizează 5% din profitul contabil pentru constituirea
rezervei legale, partea alocabilă profitului investit fiind 11.000 lei;
- determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat
la rezerve:
220.000 -11.000 = 209.000 lei.
Valoarea fiscală a echipamentului tehnologic respectiv se
amortizează linear sau degresiv potrivit art. 24 din Codul fiscal. Pentru
acest echipament tehnologic contribuabilul nu poate opta pentru amortizarea
accelerată.
17^10. În aplicarea prevederilor art. 19^4 alin. (7) din
Codul fiscal, scutirea se acordă pentru valoarea echipamentelor
tehnologice în curs de execuţie înregistrate în perioada 1 iulie 2014-31
decembrie 2016 şi puse în funcţiune în aceeaşi perioadă. În
cazul în care echipamentele tehnologice respective sunt înregistrate,
parţial în imobilizări corporale în curs de execuţie înainte de
data de 1 iulie 2014 şi parţial după data de 1 iulie 2014,
scutirea de impozit pe profit se aplică numai pentru partea
înregistrată în imobilizări corporale în curs de execuţie
începând cu data de 1 iulie 2014 şi care este cuprinsă în valoarea
echipamentului tehnologic pus în funcţiune până la data de 31
decembrie 2016 inclusiv.
17^11. În înţelesul prevederilor art. 19^4 alin.
(8) din Codul fiscal, echipamentele tehnologice considerate noi sunt cele care
nu au fost utilizate anterior datei achiziţiei.
ART. 20 b)
18. În aplicarea prevederilor art. 20 lit. a) din Codul fiscal, pentru
dividendele primite de la o persoană juridică străină
plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe
profit, situată într-un stat terţ, astfel cum acesta este definit la art. 20^1 alin. (3) lit. c) din Codul
fiscal, cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei
impuneri, persoana juridică română care primeşte dividendele
trebuie să deţină:
a) certificatul de atestare a rezidenţei fiscale a persoanei
juridice străine, emis de autoritatea competentă din statul terţ
al cărui rezident fiscal este;
b) declaraţia pe propria răspundere a persoanei juridice
străine din care să rezulte că aceasta este plătitoare de
impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit în statul
terţ respectiv;
c) documente prin care să facă dovada îndeplinirii
condiţiei de deţinere, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an,
a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie
dividende.
19. În aplicarea prevederilor art. 20 lit. b) din Codul fiscal, titlurile
de participare sunt cele definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 31 din Codul fiscal.
La data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionării titlurilor
de participare sau a retragerii capitalului social deţinut la o
persoană juridică, precum şi la data lichidării
investiţiilor financiare, valoarea fiscală utilizată pentru
calculul câştigului/pierderii este cea pe care titlurile de participare,
respectiv investiţiile financiare, au avut-o înainte de înregistrarea
diferenţelor favorabile respective.
Norme metodologice:
20. Sunt considerate venituri neimpozabile veniturile prin care se
recuperează cheltuielile pentru care nu s-a acordat deducere la momentul
efectuării lor, cum sunt: rambursările de impozit pe profit
plătit în perioadele anterioare, restituirea unor dobânzi şi/sau
penalităţi de întârziere, veniturile din anularea unor provizioane
care au fost considerate cheltuieli nedeductibile la data constituirii lor
şi altele asemenea.
Norme metodologice:
21. Contribuabilii pentru care prin acorduri şi memorandumuri
aprobate prin acte normative s-a prevăzut faptul că profitul aferent
anumitor activităţi nu este impozabil sunt obligaţi să
organizeze şi să conducă evidenţa contabilă pentru
delimitarea veniturilor şi a cheltuielilor aferente acestora. La determinarea
profitului aferent acestor activităţi se iau în calcul şi
cheltuielile de conducere şi administrare şi alte cheltuieli comune
ale contribuabilului, proporţional cu veniturile obţinute din aceste
activităţi, în situaţia în care evidenţa contabilă nu
asigură informaţia necesară identificării acestora,
după caz.
ART. 20^1
21^1. În aplicarea prevederilor art. 20^1 din Codul fiscal, condiţia
legată de perioada minimă de deţinere de 1 an va fi
înţeleasă luându-se în considerare hotărârea Curţii
Europene de Justiţie, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităţii Europene (JOCE) nr. C 9 din 11 ianuarie 1997, în cazurile
conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v
Bundesamt fur Finanzen - C-283/94, C-291/94 şi C-292/94. Astfel, în
situaţia în care, la data înregistrării dividendului de către
societatea-mamă, persoană juridică română, respectiv de
către sediul permanent al unei societăţi-mamă,
persoană juridică străină dintr-un stat membru,
condiţia referitoare la perioada minimă de deţinere de 1 an nu
este îndeplinită, venitul din dividende este supus impunerii. Ulterior, în
anul fiscal în care condiţia este îndeplinită, contribuabilul
urmează să beneficieze de recalcularea impozitului pe profit al
anului în care venitul a fost impus. În acest sens, contribuabilul trebuie
să depună declaraţia rectificativă privind impozitul pe
profit.
21^2. Pentru îndeplinirea condiţiei de la pct. 3 lit. b)
alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, societăţile-mamă, persoane
juridice străine, trebuie să plătească, în conformitate cu
legislaţia fiscală a unui stat membru, fără posibilitatea
unei opţiuni sau exceptări, unul din următoarele impozite:
- impot des societes/vennootschapsbelasting, în Belgia;
- selskabsskat, în Danemarca;
- Korperschaftsteuer, în Republica Federală Germania;
- phoros eisodematos uomikou prosopon kerdoskopikou kharaktera, în
Grecia;
- impuesto sobre sociedades, în Spania;
- impot sur les societes, în Franţa;
- corporation tax, în Irlanda;
- imposta sul reddito delle societa, în Italia;
- impot sur le revenu des collectivites, în Luxemburg;
- vennootschapsbelasting, în Olanda;
- Korperschaftsteuer, în Austria;
- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, în
Portugalia;
- y hteisojen tulovero/inkomstskatten for samfund, în Finlanda;
- statlig inkomstskatt, în Suedia;
- corporation tax, în Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord;
- D an z prijmu pravnickych osob, în Republica Cehă;
- T ulumaks, în Estonia;
- phoros eisodematos, în Cipru;
- uznemumu ienakuma nodoklis, în Letonia;
- P elno mokestis, în Lituania;
- T arsasagi ado, în Ungaria;
- T axxa fuq l-income, în Malta;
- P odatek dochodowy od osob prawnych, în Polonia;
- D avek od dobicka pravnih oseb, în Slovenia;
- D an z prijmov pravnickych osob, în Slovacia;
- korporativen dank, în Bulgaria;
- porez na dobit în Croaţia.
21^3. Pentru aplicarea prevederilor art. 20^1 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
formele de organizare pentru persoanele juridice române şi bulgare,
societăţi-mamă, sunt:
- societăţile înfiinţate în baza legii române,
cunoscute ca "societăţi pe acţiuni",
"societăţi în comandită pe acţiuni",
"societăţi cu răspundere limitată".
- [Liniuţa a 2-a] *** Abrogată
22. *** Abrogat
23. În sensul art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, sunt
cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile şi
următoarele:
a) cheltuielile efectuate cu editarea publicaţiilor care sunt
înregistrate ca retururi în perioada de determinare a profitului impozabil pe
baza documentelor justificative şi în limita cotelor prevăzute în
contractele de distribuţie, cu condiţia reflectării în
contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor potrivit reglementărilor
contabile;
b) cheltuielile generate de taxa pe valoarea adăugată ca
urmare a aplicării proratei, în conformitate cu prevederile titlului VI
"Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, precum
şi în alte situaţii când taxa pe valoarea adăugată este
înregistrată pe cheltuieli, în situaţia în care taxa pe valoarea
adăugată este aferentă unor bunuri sau servicii
achiziţionate în scopul realizării de venituri impozabile;
c) cheltuielile reprezentând valoarea creanţelor comerciale
înstrăinate, potrivit legii;
d) dobânzile, penalităţile şi daunele-interese,
stabilite în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane
rezidente/nerezidente sunt cheltuieli deductibile pe măsura
înregistrării lor;
e) pierderile tehnologice care sunt cuprinse în norma de consum
proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui
serviciu;
f) cheltuielile efectuate pentru transportul salariaţilor la
şi de la locul de muncă;
g) cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată
plătită într-un stat membru aferentă unor bunuri sau servicii
achiziţionate în scopul realizării de venituri impozabile;
h) cheltuielile privind serviciile care vizează
eficientizarea, optimizarea, restructurarea operaţională şi/sau
financiară a activităţii contribuabilului;
i) cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de
participare şi a obligaţiunilor, înregistrate potrivit
reglementărilor contabile aplicabile;
j) cheltuielile reprezentând cantităţile de energie
electrică consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau, în
lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate de către Autoritatea
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care include şi
consumul propriu comercial, pentru contribuabilii din domeniul
distribuţiei energiei electrice;
k) cheltuielile înregistrate la scoaterea din gestiune a
creanţelor asupra clienţilor, determinate de punerea în aplicare a
unui plan de reorganizare admis şi confirmat printr-o sentinţă
judecătorească, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei, cu modificările şi
completările ulterioare.
24. *** Abrogat
ART. 21 al.2
25. Intră sub incidenţa acestei prevederi cheltuielile
efectuate în acest scop, în condiţiile în care specificul
activităţii desfăşurate se încadrează în domeniile
pentru care se impune respectarea normelor de protecţie a muncii,
stabilite conform legislaţiei în materie.
ART. 21 c
26. Intră sub incidenţa prevederilor art. 21 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal
cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de accidente de
muncă şi boli profesionale, efectuate potrivit Legii nr. 346/2002
privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu
modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile cu primele
de asigurare pentru riscul profesional, efectuate potrivit legislaţiei
specifice, sunt deductibile la calculul profitului impozabil.
ART. 21 e)
27. Calitatea de administrator rezultă din actul constitutiv
al contribuabilului sau contractul de administrare/mandat. În sensul art. 21 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal,
persoanele fizice asimilate salariaţilor cuprind şi:
a) directorii care îşi desfăşoară activitatea
în baza contractului de mandat, potrivit legii;
b) persoanele fizice rezidente şi/sau nerezidente
detaşate, potrivit legii, în situaţia în care contribuabilul
suportă drepturile legale cuvenite acestora.
28. *** Abrogat
ART. 21 f)
29. Intră sub incidenţa prevederilor art. 21 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal
cotizaţiile cooperativelor de credit afiliate casei centrale a
cooperativelor de credit pentru constituirea rezervei mutuale de garantare, în
conformitate cu reglementările legale.
ART. 21 g)
30. Intră sub incidenţa prevederilor art. 21 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal
cheltuielile cu taxele de înscriere, cotizaţiile şi
contribuţiile obligatorii, stabilite prin acte normative, de practicare a
unor profesii cum sunt: expert contabil, contabil autorizat, arhitect, medic,
auditor financiar, avocat, notar şi altele asemenea. Contribuţiile
pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă sunt cele
datorate patronatelor, în conformitate cu prevederile Legii patronatelor nr.
356/2001*).
*) Legea
nr. 356/2001 a fost abrogată. A se vedea Legea nr. 62/2011,
republicată.
31. *** Abrogat
32. *** Abrogat
ART. 21 n)
32^1. Dificultăţile financiare majore care
afectează întregul patrimoniu al debitorului sunt cele care rezultă
din situaţii excepţionale determinate de calamităţi
naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii,
fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de
război.
ART. 21 al.3 a)
33. Baza de calcul la care se aplică cota de 2% o reprezintă
diferenţa dintre totalul veniturilor şi cheltuielile înregistrate
conform reglementărilor contabile, la care se efectuează
ajustările fiscale. Astfel, din cheltuielile totale se scad cheltuielile
cu impozitul pe profit curent şi amânat, cheltuielile de protocol,
cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din totalul veniturilor se
scad veniturile neimpozabile. În cadrul cheltuielilor de protocol, la calculul
profitului impozabil, se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe
valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VI
din Codul fiscal, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare
egală sau mai mare de 100 lei.
ART. 21 al. 3 c)
33^1. Cheltuielile efectuate în baza contractului colectiv de
muncă, ce intră sub incidenţa prevederilor art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal,
sunt cheltuielile de natură socială stabilite în cadrul contractelor
colective de muncă la nivel naţional, de ramură, grup de
unităţi şi unităţi, altele decât cele menţionate
în mod expres în cadrul art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.
34. *** Abrogat
ART. 21 al.3 d)
35. Nu sunt considerate perisabilităţi pierderile
tehnologice care sunt cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru
fabricarea unui produs sau obţinerea unui serviciu.
ART. 21 al.3 j), k)
35^1. Sunt deductibile în limita unei sume reprezentând
echivalentul în lei a 400 de euro, într-un an fiscal, pentru fiecare
participant, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal,
cheltuielile înregistrate de angajator în numele unui angajat, la schemele de
pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele
reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative calificate astfel
în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către
entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene
sau aparţinând Spaţiului Economic European. Cursul de schimb utilizat
pentru determinarea echivalentului în euro este cursul de schimb leu/euro
comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării
cheltuielilor de către angajator.
35^2. Sunt deductibile la determinarea profitului impozabil,
potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. k) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de
sănătate, efectuate de angajator potrivit Legii privind reforma în
domeniul sănătăţii nr. 95/2006, cu modificările
şi completările ulterioare. Cursul de schimb utilizat pentru
determinarea echivalentului în euro este cursul de schimb LEU/EUR comunicat de
Banca Naţională a României la data înregistrării cheltuielilor.
ART. 31 al.3 l)
36. În cazul locuinţei de serviciu date în folosinţa
unui salariat sau administrator, cheltuielile pentru funcţionarea,
întreţinerea şi repararea acesteia sunt deductibile în limita
corespunzătoare raportului dintre suprafaţa construită
prevăzută de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu
modificările ulterioare, majorată cu 10%, şi totalul
suprafeţei construite a locuinţei de serviciu respective.
ART. 21 al.3 m)
37. În cazul în care sediul unui contribuabil se află în
locuinţa proprietate a unei persoane fizice, cheltuielile de
funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente sediului
sunt deductibile în limita determinată pe baza raportului dintre
suprafaţa pusă la dispoziţie contribuabilului,
menţionată în contractul încheiat între părţi, şi
suprafaţa totală a locuinţei. Contribuabilul va justifica
cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii
aferente sediului cu documente legale, cum sunt contractele încheiate cu
furnizorii de utilităţi şi alte documente.
ART. 21 al. 4 a)
38. Sunt nedeductibile cheltuielile cu impozitul pe profit,
inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul
curent, precum şi impozitele plătite în străinătate. Sunt
nedeductibile şi impozitele cu reţinere la sursă plătite în
numele persoanelor fizice şi juridice nerezidente pentru veniturile
realizate din România. Cheltuielile cu impozitul pe profit amânat, înregistrate
de contribuabil, sunt nedeductibile.
ART. 21 al. 4 b)
39. Prin autorităţi române/străine se înţelege
totalitatea instituţiilor, organismelor şi autorităţilor
din România şi din străinătate care urmăresc şi
încasează amenzi, dobânzi/majorări şi penalităţi de
întârziere, execută confiscări, potrivit prevederilor legale.
40. *** Abrogat
ART. 21 al. 4 c)
41. Cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau a activelor
corporale, constatate lipsă din gestiune sau degradate şi
neimputabile, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă,
după caz, pentru care s-au încheiat contracte de asigurare, nu intră
sub incidenţa prevederilor art. 21 alin. (4) lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare.
42. În sensul prevederilor art. 21 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal,
cheltuielile privind stocurile şi mijloacele fixe amortizabile distruse ca
urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze de
forţă majoră sunt considerate cheltuieli deductibile la calculul
profitului impozabil, în măsura în care acestea se găsesc situate în
zone declarate, potrivit prevederilor legale speciale pentru fiecare domeniu,
afectate de calamităţi naturale sau de alte cauze de forţă
majoră. Totodată, sunt considerate deductibile şi cheltuielile
privind stocurile şi mijloacele fixe amortizabile distruse de epidemii,
epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau
economice, conjuncturi externe şi în caz de război. Fenomenele
sociale sau economice, conjuncturile externe şi în caz de război sunt
cele prevăzute de Legea privind rezervele de stat nr. 82/1992,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 21 al. 4 e)
43. Sunt considerate cheltuieli făcute în favoarea participanţilor
următoarele:
a) cheltuielile cu amortizarea, întreţinerea şi
repararea mijloacelor de transport utilizate de către participanţi,
în favoarea acestora;
b) bunurile, mărfurile şi serviciile acordate
participanţilor, precum şi lucrările executate în favoarea
acestora;
c) cheltuielile cu chiria şi întreţinerea spaţiilor
puse la dispoziţie acestora;
d) *** Abrogată
e) alte cheltuieli în favoarea acestora.
ART. 21 al. 4 f)
44. Înregistrările în evidenţa contabilă se fac
cronologic şi sistematic, pe baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de
document justificativ care angajează răspunderea persoanelor care
l-au întocmit, conform reglementărilor contabile în vigoare.
45. *** Abrogat
46. *** Abrogat
47. *** Abrogat
ART. 21 al. 4 i)
47^1. Veniturile din dividende primite de la persoane juridice
române sau străine nu au, pentru determinarea profitului impozabil,
cheltuieli aferente.
ART. 21 al. 4 m)
48. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management,
consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii
trebuie să se îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- serviciile trebuie să fie efectiv prestate, să fie
executate în baza unui contract încheiat între părţi sau în baza
oricărei forme contractuale prevăzute de lege; justificarea
prestării efective a serviciilor se efectuează prin: situaţii de
lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de
fezabilitate, de piaţă sau orice alte materiale corespunzătoare;
- contribuabilul trebuie să dovedească necesitatea
efectuării cheltuielilor prin specificul activităţilor
desfăşurate.
Nu intră sub incidenţa condiţiei privitoare la
încheierea contractelor de prestări de servicii, prevăzută la art. 21 alin. (4) lit. m) din Codul fiscal,
serviciile cu caracter ocazional prestate de persoane fizice autorizate şi
de persoane juridice, cum sunt: cele de întreţinere şi reparare a
activelor, serviciile poştale, serviciile de comunicaţii şi de
multiplicare, parcare, transport şi altele asemenea.
49. Pentru servicii de management, consultanţă şi
asistenţă tehnică prestate de nerezidenţii afiliaţi
contribuabilului, la analiza tranzacţiilor pentru determinarea
deductibilităţii cheltuielilor trebuie să se aibă în vedere
şi principiile din comentariul la articolul 9 privind impunerea
întreprinderilor asociate din Convenţia-model cu privire la impozitele pe
venit şi impozitele pe capital. Analiza trebuie să aibă în
vedere:
(i) părţile implicate;
(ii) natura serviciilor prestate;
(iii) elementele de recunoaştere a cheltuielilor şi
veniturilor pe baza documentelor justificative care să ateste prestarea
acestor servicii.
ART. 21 al. 4 p)
49^1. În cazul în care reglementările contabile aplicabile nu
definesc «cifra de afaceri», aceasta se determină astfel:
a) pentru contribuabilii care aplică reglementările
conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, cu
excepţia instituţiilor de credit - persoane juridice române şi
sucursalelor din România ale instituţiilor de credit - persoane juridice
străine, «cifra de afaceri» cuprinde veniturile din vânzarea de bunuri
şi prestarea de servicii din care se scad sumele reprezentând reduceri
comerciale acordate şi se adaugă subvenţiile de exploatare
aferente cifrei de afaceri;
b) pentru instituţiile de credit - persoane juridice române
şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit - persoane
juridice străine, "cifra de afaceri" cuprinde:
- venituri din dobânzi;
- venituri din dividende;
- venituri din taxe şi comisioane;
- câştiguri (pierderi) realizate aferente activelor şi
datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit
sau pierdere - net;
- câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile
financiare deţinute în vederea tranzacţionării - net;
- câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile
financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau
pierdere - net;
- câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire -
net;
- diferenţe de curs de schimb [câştig (pierdere)] - net;
- câştiguri (pierderi) din derecunoaşterea activelor,
altele decât cele deţinute în vederea vânzării - net;
- alte venituri din exploatare;
c) pentru instituţiile prevăzute la art. 2 lit. a)-d) din Ordinul Băncii
Naţionale a României nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi
completările ulterioare, «cifra de afaceri» cuprinde:
(i) venituri din dobânzi şi venituri asimilate;
(ii) venituri privind titlurile;
- venituri din acţiuni şi din alte titluri cu venit
variabil;
- venituri din participaţii;
- venituri din părţi în cadrul societăţilor
comerciale legate;
(iii) venituri din comisioane;
(iv) profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare;
(v) alte venituri din exploatare.
Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit
datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea.
Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un
contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de
sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de
sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2014, în aceeaşi lună
efectuându-se şi plata sumei de 15.000 lei.
La calculul profitului impozabil pentru anul 2014, contribuabilul
prezintă următoarele date financiare:
Venituri din vânzarea mărfurilor = 1.000.000 lei
Venituri din prestări de servicii = 2.000 lei
Total cifră de afaceri = 1.002.000 lei
Cheltuieli privind mărfurile = 750.000 lei
Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare din care: 15.000 lei sponsorizare =
90.000 lei
Total cheltuieli 860.000 lei
Calculul profitului impozabil pentru anul 2014:
Profitul impozabil = 1.002.000 - 860.000 + 15.000 = 157.000 lei.
Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu
sponsorizarea:
157.000 x 16% = 25.120 lei.
Avându-se în vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal,
prin aplicarea limitelor, valorile sunt:
- 3 la mie din cifra de afaceri reprezintă 3.006 lei;
- 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor
de sponsorizare reprezintă 5.024 lei.
Suma de scăzut din impozitul pe profit este 3.006 lei.
Pentru anul 2014 impozitul pe profit datorat este de:
25.120 - 3.006 = 22.114 lei.
Suma care nu s-a scăzut din impozitul pe profit, respectiv
suma de 11.994 lei, se reportează în următorii 7 ani consecutivi.
Recuperarea acestei sume se va efectua, în aceleaşi condiţii, la
fiecare termen de plată a impozitului pe profit.
ART. 21 al. 4 t)
49^2. În sensul prevederilor art. 21 alin. (4) lit. t) din Codul fiscal,
regulile de deducere, termenii şi expresiile utilizate, condiţiile în
care vehiculele rutiere motorizate, supuse limitării fiscale, se
consideră a fi utilizate exclusiv în scopul activităţii
economice sunt cele prevăzute la pct. 45^1 din normele metodologice date
în aplicarea art. 145^1 din Codul fiscal din titlul VI
"Taxa pe valoarea adăugată".
Justificarea utilizării vehiculelor, în sensul acordării
deductibilităţii integrale la calculul profitului impozabil, se efectuează
pe baza documentelor justificative şi prin întocmirea foii de parcurs care
trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
categoria de vehicul utilizat, scopul şi locul deplasării, kilometrii
parcurşi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.
În cadrul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate
supuse limitării fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile unui
vehicul, inclusiv cele înregistrate ca urmare a derulării unui contract de
leasing, cum sunt: impozitele locale, asigurarea obligatorie de răspundere
civilă auto, inspecţiile tehnice periodice, rovinieta, chiriile,
partea nedeductibilă din taxa pe valoarea adăugată, dobânzile,
comisioanele, diferenţele de curs valutar etc.
Aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile
la determinarea profitului impozabil se efectuează după aplicarea
limitării aferente taxei pe valoarea adăugată, respectiv aceasta
se aplică şi asupra taxei pe valoarea adăugată pentru care
nu s-a acordat drept de deducere din punctul de vedere al taxei pe valoarea
adăugată.
Exemplul 1. Determinarea
valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreţinerea şi
reparaţiile aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv în scopul
activităţii economice
- cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile -
2.000 lei,
- partea de TVA nedeductibilă - 240 lei,
- baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor cu
întreţinerea şi reparaţiile
2.240 lei (2.000 + 240)
- valoarea nedeductibilă a cheltuielilor cu întreţinerea
şi reparaţiile
2.240 x 50% = 1.120 lei
Exemplul 2. Determinarea
valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilii aferente unui
vehicul care nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii economice
- cheltuieli privind combustibilii - 1.000 lei
- partea de TVA nedeductibilă - 120 lei
- baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor privind
combustibilii 1.120 lei (1.000 + 120)
- valoarea nedeductibilă a cheltuielilor privind combustibilii
1.120 x 50% = 560 lei.
ART. 22 a)
50. Cota de 5% reprezentând rezerva prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
se aplică asupra diferenţei dintre totalul veniturilor, din care se
scad veniturile neimpozabile, şi totalul cheltuielilor, din care se scad
cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile aferente veniturilor
neimpozabile, înregistrate în contabilitate. Rezerva se calculează cumulat
de la începutul anului şi este deductibilă la calculul profitului impozabil
trimestrial sau anual, după caz. În veniturile neimpozabile care se scad
la determinarea bazei de calcul pentru rezervă sunt incluse veniturile
prevăzute la art. 20 din Codul fiscal, cu excepţia
celor prevăzute la lit. c). Rezervele astfel constituite se
completează sau se diminuează în funcţie de nivelul profitului
contabil din perioada de calcul. De asemenea, majorarea sau diminuarea
rezervelor astfel constituite se efectuează şi în funcţie de
nivelul capitalului social subscris şi vărsat sau al patrimoniului.
În situaţia în care, ca urmare a efectuării unor operaţiuni de
reorganizare, prevăzute de lege, rezerva legală a persoanei juridice
beneficiare depăşeşte a cincea parte din capitalul social sau
din patrimoniul social, după caz, diminuarea rezervei legale, la nivelul
prevăzut de lege, nu este obligatorie.
51. În cazul în care această rezervă este utilizată
pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă,
rezerva reconstituită ulterior acestei utilizări în aceeaşi
limită nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil.
ART. 22 b)
52. Provizioanele pentru garanţii de bună execuţie
acordate clienţilor se constituie trimestrial numai pentru bunurile
livrate, lucrările executate şi serviciile prestate în cursul
trimestrului respectiv pentru care se acordă garanţie în perioadele
următoare, la nivelul cotelor prevăzute în contractele încheiate sau
la nivelul procentelor de garantare prevăzut în tariful lucrărilor
executate ori serviciilor prestate.
Pentru lucrările de construcţii care necesită
garanţii de bună execuţie, conform prevederilor din contractele
încheiate, astfel de provizioane se constituie trimestrial, în limita cotelor
prevăzute în contracte, cu condiţia reflectării integrale la
venituri a valorii lucrărilor executate şi confirmate de beneficiar
pe baza situaţiilor de lucrări.
Înregistrarea la venituri a provizioanelor constituite pentru
garanţiile de bună execuţie se face pe măsura
efectuării cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de
garanţie înscrise în contract.
Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul provizioanelor
pentru garanţii de bună execuţie a contractelor externe,
acordate în condiţiile legii producătorilor şi prestatorilor de
servicii, în cazul exporturilor complexe, proporţional cu cota de
participare la realizarea acestora, cu condiţia ca acestea să se
regăsească distinct în contractele încheiate sau în tariful
lucrărilor executate şi în facturile emise.
Prin export complex se înţelege exportul de echipamente,
instalaţii sau părţi de instalaţii, separat ori
împreună cu tehnologii, licenţe, know-how, asistenţă
tehnică, proiectare, construcţii-montaj, lucrări de punere în
funcţiune şi recepţie, precum şi piesele de schimb şi
materialele aferente, definite în conformitate cu actele normative în vigoare.
Sunt considerate exporturi complexe lucrările geologice de
proiectare-explorare, lucrările de exploatare pentru zăcăminte
minerale, construcţii de reţele electrice, executarea de foraje de
sonde, construcţii de schele, de instalaţii şi conducte de
transport, de depozitare şi de distribuire a produselor petroliere şi
a gazelor naturale, precum şi realizarea de nave complete, de obiective în
domeniile agriculturii, îmbunătăţirilor funciare,
amenajărilor hidrotehnice, silvice, organizarea exploatărilor
forestiere şi altele asemenea, definite în conformitate cu actele
normative în vigoare.
ART. 22 al.1 lit. d^1
53^1. Intră sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d^1) din Codul
fiscal şi se deduce la calculul profitului impozabil diferenţa dintre
valoarea soldului iniţial al filtrelor prudenţiale calculate la data
de 1 ianuarie 2012 aferente activelor existente în sold la data de 31 decembrie
2011 şi valoarea sumelor înregistrate la data de 1 ianuarie 2012 în soldul
creditor al contului 58171 "Rezultatul reportat din provizioane specifice"
aferente activelor existente în sold la data de 31 decembrie 2011.
În aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d^1) din Codul
fiscal, sumele reprezentând reducerea sau anularea filtrelor prudenţiale
care au fost deduse la calculul profitului impozabil se impozitează în
ordinea inversă înregistrării acestora.
ART. 22 c)
53. Creanţele asupra clienţilor reprezintă sumele
datorate de clienţii interni şi externi pentru produse,
semifabricate, materiale, mărfuri etc. vândute, lucrări executate
şi servicii prestate, pe bază de facturi, înregistrate după 1
ianuarie 2004 şi neîncasate într-o perioadă ce
depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei.
Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectuează prin
trecerea acestora pe venituri în cazul încasării creanţei,
proporţional cu valoarea încasată sau înregistrarea acesteia pe
cheltuieli.
În cazul creanţelor în valută, provizionul este
deductibil la nivelul valorii influenţate cu diferenţele de curs
favorabile sau nefavorabile ce apar cu ocazia evaluării acestora. Valoarea
provizioanelor pentru creanţele asupra clienţilor este luată în
considerare la determinarea profitului impozabil în trimestrul în care sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 22 din Codul fiscal şi nu poate
depăşi valoarea acestora, înregistrată în contabilitate în anul
fiscal curent sau în anii anteriori. Procentele prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
aplicate asupra creanţelor înregistrate începând cu anii fiscali 2004,
2005 şi, respectiv, 2006, nu se recalculează.
Cheltuielile reprezentând pierderile din creanţele incerte
sau în litigiu neîncasate, înregistrate cu ocazia scoaterii din
evidenţă a acestora, sunt deductibile pentru partea acoperită de
provizionul constituit potrivit art. 22 din Codul fiscal.
ART. 22 d)
53^2. Pentru aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal,
persoanele juridice, administratori de fonduri de pensii facultative, respectiv
administratori care furnizează pensii private, deduc la calculul
profitului impozabil provizioanele tehnice constituite în baza
dispoziţiilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate
privat, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv în baza prevederilor Legii nr. 204/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
54. *** Abrogat
55. *** Abrogat
ART. 22 h)
56. În cazul societăţilor din domeniul asigurărilor
şi reasigurărilor sunt deductibile rezervele tehnice calculate
conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind societăţile de
asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi
completările ulterioare. Conform dispoziţiilor acestei legi rezervele
de prime şi de daune se constituie din cote-părţi
corespunzătoare sumelor aferente riscurilor neexpirate în anul în care
s-au încasat primele.
ART. 22 l)
56^1. Pentru aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. l) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, companiile aeriene din România deduc, la calculul profitului
impozabil, provizioane constituite pentru acoperirea cheltuielilor de
întreţinere şi reparare a parcului de aeronave şi a
componentelor aferente, potrivit programelor de întreţinere ale
aeronavelor aprobate corespunzător de către Autoritatea
Aeronautică Civilă Română, la un nivel stabilit pe baza tipului
de aeronavă, numărului de ore de zbor aprobat şi al tarifului
practicat de prestator, prevăzut în contractul încheiat cu acesta.
ART. 22 m)
56^2. În aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal,
prin instituţii de credit se înţelege persoanele juridice române,
inclusiv sucursalele din străinătate ale acestora şi sediile
permanente ale instituţiilor de credit din alte state membre, respectiv
din state terţe, aşa cum acestea sunt prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu
modificările şi completările ulterioare.
Condiţia de includere a creanţelor în venituri
impozabile se consideră îndeplinită dacă cesionarul
înregistrează ca venit diferenţa dintre valoarea creanţei
preluate prin cesionare şi suma de achitat cedentului.
ART. 22 al.2
57. Provizioanele prevăzute la art. 22 alin. (2) din Codul fiscal sunt
obligatorii pentru contribuabilii care au ca domeniu de activitate exploatarea
de resurse minerale, gaze naturale şi pentru titularii acordurilor
petroliere.
ART. 22 al.5
57^1. În aplicarea prevederilor art. 22 alin. (5), corelate cu
dispoziţiile art. 19 din Codul fiscal, surplusul din
reevaluarea imobilizărilor corporale, care a fost anterior deductibil,
evidenţiat potrivit reglementărilor contabile în contul
"Rezultatul reportat" sau în contul "Alte rezerve",
analitice distincte, se impozitează la momentul modificării
destinaţiei rezervei, distribuirii rezervei către participanţi
sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii
contribuabilului sau oricărui alt motiv, inclusiv la folosirea acesteia
pentru acoperirea pierderilor contabile. Pentru calculul profitului impozabil
aceste sume sunt elemente similare veniturilor.
Înregistrarea şi menţinerea în capitaluri proprii,
respectiv conturi de rezerve sau rezultatul reportat, analitice distincte, a
rezervelor constituite în baza unor acte normative nu se consideră
modificarea destinaţiei sau distribuţie.
ART. 22 al. 5^1
57^2. Nu intră sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal
rezervele reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluarea
mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1
ianuarie 2004, existente în sold în contul "1065" la data de 30
aprilie 2009 inclusiv, care au fost deduse la calculul profitului impozabil.
Aceste rezerve se impozitează la momentul modificării
destinaţiei acestora potrivit prevederilor art. 22 alin. (5) din Codul fiscal.
57^3. Nu intră sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal partea
din rezerva din reevaluarea mijloacelor fixe efectuată după data de 1
ianuarie 2004, dedusă la calculul profitului impozabil prin intermediul
amortizării fiscale până la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, şi
care nu a fost capitalizată prin transferul direct în contul 1065
"Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"
pe măsură ce mijloacele fixe au fost utilizate. Această parte a
rezervei se impozitează potrivit prevederilor art. 22 alin. (5) din Codul fiscal.
De asemenea, nu intră sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal
rezerva din reevaluarea mijloacelor fixe efectuată după data de 1
ianuarie 2004, aferentă mijloacelor fixe transferate în cadrul
operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii, la momentul scăderii din
gestiune a acestora la persoana juridică ce efectuează transferul, în
condiţiile în care rezerva respectivă este preluată de
societatea beneficiară, prevederile art. 22 alin. (5^1) aplicându-se în
continuare la societatea beneficiară.
ART. 22 al.6
58. Intră sub incidenţa art. 22 alin. (6) din Codul fiscal
următoarele sume înregistrate în conturi de rezerve sau surse proprii de
finanţare, în conformitate cu reglementările privind impozitul pe
profit:
a) sumele reprezentând diferenţele nete rezultate din evaluarea
disponibilului în devize, în conformitate cu actele normative în vigoare, care
au fost neimpozabile;
b) scutirile şi reducerile de impozit pe profit aplicate
asupra profitului investit potrivit prevederilor legii, inclusiv suma
profitului investit, diferenţa dintre cota redusă de impozit pentru
exportul de bunuri şi/sau servicii şi cota standard, precum şi
cele prevăzute în legi speciale.
ART. 23
59. În vederea determinării valorii deductibile a
cheltuielilor cu dobânzile se efectuează mai întâi ajustările conform art. 23 alin. (5) din Codul fiscal.
Valoarea cheltuielilor cu dobânzile care excedează nivelului de
deductibilitate prevăzut la art. 23 alin. (5) din Codul fiscal este
nedeductibilă, fără a mai fi luată în calcul în perioadele
următoare.
60. În cazul în care capitalul propriu are o valoare negativă
sau gradul de îndatorare este mai mare decât 3, cheltuielile cu dobânzile
şi cu pierderea netă din diferenţele de curs valutar sunt
nedeductibile. Acestea se reportează în perioada următoare, în
condiţiile art. 23 alin. (1) din Codul fiscal,
până la deductibilitatea integrală a acestora.
61. Intră sub incidenţa art. 23 alin. (3) din Codul fiscal numai
pierderea netă din diferenţele de curs valutar aferente capitalului
împrumutat.
62. În sensul art. 23 alin. (4) şi (7) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, instituţiile de credit, persoane juridice române, sunt cele
autorizate, potrivit legii, de Banca Naţională a României.
63. În sensul art. 23 alin. (1) din Codul fiscal, prin
capital împrumutat se înţelege totalul creditelor şi împrumuturilor
cu termen de rambursare peste un an începând de la data încheierii
contractului, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4) al art. 23 din Codul fiscal, indiferent de
data la care acestea au fost contractate.
În capitalul împrumutat se includ şi creditele sau
împrumuturile care au un termen de rambursare mai mic de un an, în
situaţia în care există prelungiri ale acestui termen, iar perioada
de rambursare curentă, însumată cu perioadele de rambursare
anterioare ale creditelor sau împrumuturilor pe care le prelungesc,
depăşeşte un an.
64. Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele legale,
alte rezerve, profitul nedistribuit, rezultatul exerciţiului şi alte
elemente de capital propriu constituite potrivit reglementărilor legale.
În cazul sediilor permanente, capitalul propriu cuprinde capitalul de dotare
pus la dispoziţie de persoana juridică străină pentru
desfăşurarea activităţii în România, potrivit documentelor
de autorizare, rezervele legale, alte rezerve, rezultatul exerciţiului
şi alte elemente de capital propriu constituite potrivit
reglementărilor legale.
65. Pentru calculul deductibilităţii cheltuielilor cu
dobânzile se au în vedere următoarele:
a) pentru împrumuturile angajate de la alte entităţi, cu
excepţia celor prevăzute la art. 23 alin. (4) din Codul fiscal, se
aplică limita prevăzută la art. 23 alin. (5) din acelaşi act
normativ, indiferent de data la care au fost contractate;
b) în scopul aplicării art. 23 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal,
nivelul ratei dobânzii de referinţă, recunoscută la calculul
profitului impozabil, este cea din ultima lună a trimestrului pentru care
se calculează impozitul pe profit, publicată de Banca
Naţională a României în Monitorul Oficial al României, Partea I;
c) modul de calcul al dobânzii, conform art. 23 alin. (5) din Codul fiscal, va fi
cel corespunzător modului de calcul al dobânzii aferente împrumuturilor;
d) rezultatul exerciţiului financiar luat în calcul la
determinarea capitalului propriu pentru sfârşitul perioadei este cel
înregistrat de contribuabil înainte de calculul impozitului pe profit.
66. Cheltuielile cu dobânzile însumate cu pierderea netă din
diferenţele de curs valutar aferente împrumuturilor cu termen de
rambursare mai mare de un an, luate în considerare la calculul gradului de
îndatorare, sunt deductibile la determinarea profitului impozabil în
condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) din Codul fiscal.
67. În vederea determinării impozitului pe profit, gradul de
îndatorare se calculează ca raport între media capitalului împrumutat
şi media capitalului propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc
valorile existente la începutul anului şi la sfârşitul perioadei
pentru care se determină impozitul pe profit, după cum urmează:
Capital împrumutat (începutul anului fiscal) +
Capital împrumutat (sfârşitul perioadei)
----------------------------------------------
2
Gradul de îndatorare =
----------------------------------------------
Capital propriu (începutul anului fiscal) +
Capital propriu (sfârşitul perioadei)
----------------------------------------------
2
astfel:
Capital împrumutat (începutul anului fiscal) +
Capital împrumutat (sfârşitul perioadei)
Gradul de îndatorare =
----------------------------------------------
Capital propriu (începutul anului fiscal) +
Capital propriu (sfârşitul perioadei)
68. În cazul în care gradul de îndatorare astfel determinat este
mai mic sau egal cu trei, cheltuielile cu dobânzile şi cu pierderea
netă de curs valutar sunt deductibile integral după ce s-au efectuat
ajustările prevăzute la art. 23 alin. (5) din Codul fiscal.
69. Dacă gradul de îndatorare astfel determinat este mai mare
decât trei, suma cheltuielilor cu dobânzile şi cu pierderea netă din
diferenţe de curs valutar este nedeductibilă în perioada de calcul al
impozitului pe profit, urmând să se reporteze în perioada următoare,
devenind subiect al limitării prevăzute la art. 23 alin. (1) din Codul fiscal pentru
perioada în care se reportează.
70. În sensul prevederilor art. 23 alin. (4) din Codul fiscal, prin
bănci internaţionale de dezvoltare se înţelege:
- Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (B.I.R.D.), Corporaţia Financiară Internaţională
(C.F.I.) şi Asociaţia pentru Dezvoltare Internaţională
(A.D.I.);
- Banca Europeană de Investiţii (B.E.I.);
- Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (B.E.R.D.);
- bănci şi organizaţii de cooperare şi
dezvoltare regională similare.
Prin împrumut garantat de stat se înţelege împrumutul
garantat de stat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi
completările ulterioare.
Intră sub incidenţa prevederilor art. 23 alin. (4) din Codul fiscal şi
dobânzile/pierderile din diferenţe de curs valutar, aferente
împrumuturilor obţinute în baza obligaţiunilor emise, potrivit legii,
de către societăţile comerciale, cu respectarea cerinţelor
specifice de admitere la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată din România, potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind
piaţa de capital, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cele admise la tranzacţionare pe pieţe
străine de valori mobiliare reglementate de autoritatea în domeniu a
statelor respective.
70^1. Pentru determinarea profitului impozabil începând cu anul
fiscal 2010, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută este de
6%.
ART. 24 al.11
70^2. Pentru perioada în care mijloacele fixe amortizabile nu sunt
utilizate cel puţin pe o perioadă de o lună, recuperarea valorii
fiscale rămase neamortizate se efectuează pe durata normală de
utilizare rămasă, începând cu luna următoare repunerii în
funcţiune a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscală.
În aplicarea prevederilor lit. c) a alin. (11) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, amortizarea fiscală a cheltuielilor cu investiţiile
efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în locaţie
de gestiune, se calculează pe baza perioadei iniţiale a contractului,
indiferent dacă acesta se prelungeşte ulterior, sau pe durata
normală de utilizare rămasă, potrivit opţiunii
contribuabilului, începând cu luna următoare finalizării
investiţiei.
ART. 24 al.8
71. Exemplu de calcul al amortizării prin utilizarea
regimului de amortizare degresivă. Pentru un mijloc fix se dau
următoarele date:
- valoarea de intrare: 350.000.000 lei;
durata normală de funcţionare conform catalogului: 10
ani;
- cota anuală de amortizare: 100/10 = 10%;
- cota anuală de amortizare degresivă: 10% x 2,0 = 20%;
Amortizarea anuală se va calcula astfel:
Ani |
Modul de calcul |
Amortizarea
anuală degresivă (lei) |
Valoarea
rămasă (lei) |
1 |
350.000.000 x 20% |
70.000.000 |
280.000.000 |
2 |
280.000.000 x 20% |
56.000.000 |
224.000.000 |
3 |
224.000.000 x 20% |
44.800.000 |
179.200.000 |
4 |
179.200.000 x 20% |
35.840.000 |
143.360.000 |
5 |
143.360.000 x 20% |
28.672.000 |
114.688.000 |
6 |
114.688.000 x 20% = 114.688.000 / 5 |
22.937.600 |
91.750.400 |
7 |
22.937.600 |
68.812.800 |
|
8 |
22.937.600 |
45.875.200 |
|
9 |
22.937.600 |
22.937.600 |
|
10 |
22.937.600 |
0 |
ART. 24 al.12
71^1. Intră sub incidenţa art. 24 alin. (12) din Codul fiscal şi
mijloacele fixe amortizabile de natura construcţiilor.
Pentru investiţiile considerate mijloace fixe amortizabile în
conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Codul fiscal,
contribuabilii nu beneficiază de prevederile art.24 alin. (12) din
acelaşi act normativ.
Pentru mijloacele fixe amortizabile prevăzute la art. 24 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal,
deducerea de 20% se aplică la data punerii în funcţiune, cu ocazia
recepţiei finale, la întreaga valoare a mijlocului fix amortizabil. În
acest caz, valoarea fiscală rămasă de recuperat se
determină, pe durata normală de utilizare rămasă,
scăzând din valoarea totală a mijlocului fix amortizabil deducerea de
20% şi amortizarea calculată până la data recepţiei finale.
Cheltuielile de amortizare reprezentând deducerea de 20%
prevăzută la art. 24 alin. (12) din Codul fiscal sunt
deductibile numai pentru mijloacele fixe amortizabile, respectiv brevete de
invenţie amortizabile înregistrate şi puse în funcţiune
până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv. Valoarea fiscală rămasă
se determină după scăderea din valoarea de intrare a
respectivelor mijloace fixe amortizabile/brevete de invenţie amortizabile
a sumei egale cu deducerea fiscală de 20% şi se recuperează pe
durata normală de funcţionare. În cazul în care duratele normale de
funcţionare au fost recalculate, potrivit normelor legale în vigoare,
perioada pentru care există obligaţia păstrării în
patrimoniu a acestor mijloace fixe se corelează cu duratele normale de
funcţionare recalculate.
71^2. Exemplu privind aplicarea prevederilor art. 24 alin. (12) din Codul fiscal:
Un contribuabil care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul depozitării materialelor şi mărfurilor
achiziţionează în data de 15 septembrie 2004 o clădire-depozit
pe care o pune în funcţiune pe data de 20 a aceleiaşi luni. Valoarea
de intrare a clădirii-depozit este de 30.000.000 mii lei. Durata
normală de funcţionare a clădirii, conform Catalogului privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, este
de 50 de ani. Contribuabilul, din punct de vedere contabil, foloseşte
amortizarea liniară. Din punct de vedere fiscal contribuabilul aplică
facilitatea prevăzută la art. 24 alin. (12) din Codul fiscal. Ca
urmare a aplicării prevederilor art. 24 alin. (12) din Codul fiscal,
contribuabilul va înregistra următoarea situaţie:
- deduce din punct de vedere fiscal, în luna septembrie 2004, o
cotă de 20% din valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil: 20% x
30.000.000 mii lei = 6.000.000 mii lei;
- valoarea de recuperat din punct de vedere fiscal pe
următoarele 600 de luni, începând cu octombrie 2004, 30.000.000 mii lei -
6.000.000 mii lei = 24.000.000 mii lei;
- amortizarea fiscală lunară din octombrie 2004
până în septembrie 2054, 40.000 mii lei (24.000.000 mii lei/600 luni).
- mii lei -
__________________________________________________
Luna Amortizarea Cheltuielile
Fiscală de amortizare
înregistrate
contabil
__________________________________________________
Septembrie 2004 6.000.000 0
__________________________________________________
Octombrie 2004 40.000 50.000
__________________________________________________
Noiembrie 2004 40.000 50.000
__________________________________________________
Decembrie 2004 40.000 50.000
__________________________________________________
Ianuarie 2005 40.000 50.000
__________________________________________________
... ... ... ... ... ... ... ... ...
__________________________________________________
August 2054 40.000 50.000
__________________________________________________
Septembrie 2054 40.000 50.000
__________________________________________________
TOTAL: 30.000.000 30.000.000
__________________________________________________
71^3. *** Abrogat
ART. 24 al.10.
71^4. Pentru încadrarea cheltuielilor de dezvoltare în categoria
imobilizărilor necorporale se utilizează criteriile prevăzute de
reglementările contabile aplicabile.
ART. 24 al.15
71^5. Pentru determinarea valorii fiscale în cazul transferurilor
terenurilor cu valoare contabilă, precum şi pentru determinarea
valorii fiscale rămase neamortizate în cazul mijloacelor fixe amortizabile
evidenţiate în sold la 31 decembrie 2003, în valoarea fiscală de la
data intrării în patrimoniu se includ şi reevaluările efectuate,
potrivit legii, până la acea dată.
Pentru determinarea valorii fiscale a terenurilor, respectiv a
valorii fiscale rămase neamortizate în cazul mijloacelor fixe
amortizabile, vor fi luate în calcul şi reevaluările contabile
efectuate după data de 1 ianuarie 2007, precum şi partea
rămasă neamortizată din reevaluările contabile efectuate în
perioada 1 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2006, evidenţiate la data de 31
decembrie 2006. Nu se recuperează prin intermediul amortizării
fiscale reevaluările contabile efectuate după data de 1 ianuarie 2004
la mijloacele fixe amortizabile care nu mai au valoare fiscală
rămasă neamortizată la data reevaluării.
În cazul în care ulterior datei de 31 decembrie 2003 se
efectuează reevaluări care determină o descreştere a
valorii acestora se procedează la o scădere a rezervei din reevaluare
în limita soldului creditor al rezervei, în ordinea descrescătoare
înregistrării rezervei, iar valoarea fiscală a terenurilor şi
valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe
amortizabile se recalculează corespunzător. În aceste situaţii,
partea din rezerva din reevaluare care a fost anterior dedusă se include
în veniturile impozabile ale perioadei în care se efectuează
operaţiunile de reevaluare ulterioare datei de 31 decembrie 2003.
Prin valoarea fiscală rămasă neamortizată se
înţelege diferenţa dintre valoarea fiscală la data intrării
în patrimoniu şi valoarea amortizării fiscale. În valoarea
fiscală la data intrării în patrimoniu se include şi taxa pe
valoarea adăugată devenită nedeductibilă, potrivit
prevederilor titlului VI.
71^6. În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (15) din Codul fiscal,
cheltuielile înregistrate ca urmare a casării unui mijloc fix cu valoarea
fiscală incomplet amortizată sunt cheltuieli efectuate în scopul
realizării de venituri impozabile.
Prin casarea unui mijloc fix se înţelege operaţia de
scoatere din funcţiune a activului respectiv, urmată de dezmembrarea
acestuia şi valorificarea părţilor componente rezultate, prin
vânzare sau prin folosirea în activitatea curentă a contribuabilului.
71^7. Cheltuielile cu amortizarea activelor necorporale aferente
capitalului imobilizat, cu valoarea contabilă evidenţiată în
sold la 31 decembrie 2003, sunt deductibile la calculul profitului impozabil,
pe durata rămasă de amortizat, în baza valorii rămase
neamortizate.
71^8. Valoarea imobilizărilor necorporale/corporale în curs
de execuţie care nu se mai finalizează şi se scot din
evidenţă pe seama conturilor de cheltuieli, în baza
aprobării/deciziei de sistare sau abandonare, precum şi valoarea
rămasă a investiţiilor efectuate la mijloacele fixe
concesionate, închiriate sau luate în locaţie de gestiune, în
situaţia în care contractele se reziliază înainte de termen,
reprezintă cheltuieli nedeductibile, dacă nu au fost valorificate
prin vânzare sau casare.
ART. 25
72. Încadrarea operaţiunilor de leasing se realizează
avându-se în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 7 şi 8 din Codul
fiscal şi clauzele contractului de leasing.
ART. 26
73. Recuperarea pierderilor fiscale anuale se face în ordinea
înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe
profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării
acestora.
74. Pierderea fiscală reprezintă suma înregistrată
în declaraţia de impunere a anului precedent.
75. În cazul în care recuperarea pierderii contabile se face din
rezervele legale, constituite din profit înainte de impozitare, reconstituirea
ulterioară a rezervei legale nu va mai fi o sumă deductibilă la
calculul profitului impozabil.
76. Pierderile fiscale anuale din anii precedenţi anului
operaţiunilor de fuziune, divizare sau desprindere a unei părţi
din patrimoniul acestuia, nerecuperate de contribuabilul cedent şi
transmise contribuabilului beneficiar, se recuperează, la fiecare termen
de plată a impozitului pe profit care urmează datei la care aceste
operaţiuni produc efecte, potrivit legii, pe perioada de recuperare
rămasă din perioada iniţială de 5, respectiv 7 ani, în
ordinea în care au fost înregistrate acestea de către contribuabilul
cedent.
Pierderile fiscale înregistrate de contribuabilul cedent în
perioada din anul curent cuprinsă între 1 ianuarie şi data la care
operaţiunea respectivă produce efecte, transmise contribuabilului
beneficiar, se recuperează la fiecare termen de plată a impozitului
pe profit care urmează datei la care aceste operaţiuni produc efecte,
potrivit legii. Această pierdere este luată în calcul de către
contribuabilul beneficiar, la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale
din anul fiscal respectiv, înaintea recuperării pierderilor fiscale din
anii precedenţi.
În scopul recuperării pierderii fiscale transferate sau
menţinute, după caz, contribuabilul cedent şi contribuabilul
beneficiar efectuează şi următoarele operaţiuni:
a) contribuabilul cedent calculează pierderea fiscală pe
perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi data la care operaţiunea
de desprindere a unei părţi din patrimoniu produce efecte, în vederea
stabilirii părţii de pierdere transmise contribuabilului beneficiar,
respectiv părţii pe care continuă să o recupereze,
proporţional cu activele şi pasivele transferate/menţinute;
b) contribuabilul cedent evidenţiază partea de pierdere
fiscală din anul curent, precum şi din anii precedenţi
transferată/menţinută, în registrul de evidenţă
fiscală;
c) contribuabilul cedent transmite contribuabilului beneficiar un
înscris care trebuie să cuprindă informaţii fiscale referitoare
la:
- pierderile fiscale anuale transferate contribuabilului
beneficiar, înregistrate în declaraţiile sale de impozit pe profit,
inclusiv cea pentru anul în care operaţiunea de reorganizare produce
efecte, detaliate pe fiecare an fiscal în parte;
- în cazul operaţiunilor de desprindere a unei
părţi din patrimoniu, transmite şi partea din pierderea
fiscală înregistrată în anul curent, stabilită prin ajustarea
pierderii fiscale calculate la lit. a), precum şi pierderile fiscale din
anii precedenţi, proporţional cu activele şi pasivele transmise
contribuabilului beneficiar, potrivit proiectului de divizare;
d) contribuabilul beneficiar înregistrează, în registrul de
evidenţă fiscală, pierderile fiscale preluate pe baza
înscrisului transmis de contribuabilul cedent, în care evidenţiază
distinct şi perioada de recuperare pentru fiecare pierdere fiscală
transferată.
76^1. În scopul aplicării prevederilor art. 26 alin. (2) din Codul fiscal, prin
parte de patrimoniu transferată ca întreg în cadrul unei operaţiuni
de desprindere efectuate potrivit legii se înţelege activitatea
economică/ramura de activitate care, din punct de vedere organizatoric,
este independentă şi capabilă să funcţioneze prin
propriile mijloace. Caracterul independent al unei activităţi
economice/ramuri de activitate se apreciază potrivit prevederilor pct.
86^2. În situaţia în care partea de patrimoniu desprinsă nu este
transferată ca întreg, în sensul identificării unei
activităţi economice/ramuri de activitate, independente, pierderea
fiscală înregistrată de contribuabilul cedent înainte ca
operaţiunea de desprindere să producă efecte potrivit legii se
recuperează integral de către acest contribuabil.
76^2. În scopul aplicării prevederilor art. 26 alin. (4) din Codul fiscal,
contribuabilii care, începând cu data de 1 februarie 2013, aplică sistemul
de impunere pe veniturile microîntreprinderilor respectă şi
următoarele reguli de recuperare a pierderii fiscale:
- pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori
anului 2013 se recuperează potrivit prevederilor art. 26 din Codul fiscal, de la data la
care contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit,
anul 2013 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 sau 7 ani
consecutivi;
- pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie
2013 inclusiv, înregistrată de către un contribuabilul care, în
această perioadă, a fost plătitor de impozit pe profit, se
recuperează, potrivit prevederilor art. 26 din Codul fiscal, de la data la
care contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit,
iar anul 2014 este primul an de recuperare a pierderii, în sensul celor 7 ani
consecutivi;
- în cazul în care contribuabilul revine în cursul anului 2013, la
sistemul de plată a impozitului pe profit potrivit art. 112^6 din Codul fiscal, pierderea
fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2013
inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii
fiscale din perioada 1 februarie - 31 decembrie 2013, înaintea recuperării
pierderilor fiscale din anii precedenţi anului 2013, şi se
recuperează potrivit art. 26 din Codul fiscal, începând cu anul
2014, în limita celor 7 ani consecutivi. Perioada 1 februarie - 31 decembrie
2013 inclusiv nu este considerată an fiscal în sensul celor 7 ani
consecutivi.
77. *** Abrogat
ART. 27
78. În sensul dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Codul fiscal, o
persoană juridică poate participa cu active la una sau mai multe
persoane juridice existente sau care iau astfel fiinţă, prin
constituirea sau majorarea capitalului social al acestora primind în schimb
titluri de participare ale societăţilor respective.
Contribuţiile cu active la capitalul social al unei persoane juridice în
schimbul unor titluri de participare la această persoană
juridică nu sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil.
79. În cazul în care pentru contribuţia cu active se
datorează taxa pe valoarea adăugată potrivit dispoziţiilor
titlului VI din Codul fiscal, iar beneficiarul aportului nu poate exercita
dreptul de deducere pentru aceasta, valoarea fiscală, în sensul art. 27 alin. (1) din Codul fiscal, se
majorează cu taxa pe valoarea adăugată.
ART. 27 al.2
80. Distribuirea de active de către o persoană
juridică română către participanţii săi se poate
realiza în cazul lichidării.
81. Profitul impozabil în cazul lichidării se calculează
ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile efectuate pentru
realizarea acestora, calculate cumulat de la începutul anului fiscal, luându-se
în calcul: profitul din lichidarea patrimoniului, sumele din anularea
provizioanelor, sumele înregistrate în conturi de capitaluri proprii
constituite din profitul brut şi care nu au fost impozitate la data
constituirii, alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor. În
cazul în care, în declaraţia de impozit pe profit aferentă anului
anterior lichidării contribuabilul a înregistrat pierdere fiscală,
aceasta se va recupera din profitul impozabil calculat cu ocazia
lichidării.
82. La calculul impozitului pe profit datorat de contribuabilii
care îşi încetează existenţa în urma operaţiunilor de
lichidare nu sunt impozitate: rezervele constituite din profitul net, sumele
aferente unor reduceri ale cotei de impozit, repartizate ca surse proprii de
finanţare pe parcursul perioadei de funcţionare, potrivit legii,
rezervele constituite din diferenţe de curs favorabile capitalului social
în devize sau din evaluarea disponibilului în devize, în conformitate cu actele
normative în vigoare, dacă legea nu prevede altfel.
83. *** Abrogat
84. *** Abrogat
ART. 27 al.3
85. În înţelesul art. 27 alin. (3) lit. a) şi b) din
Codul fiscal, operaţiunile de fuziune şi divizare sunt reglementate
prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 27 al.3 c)
86. În scopul aplicării prevederilor art. 27 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal,
activele şi pasivele aparţinând unei activităţi economice a
persoanei juridice române care efectuează transferul sunt identificate pe
baza criteriilor de identificare a totalităţii activelor şi
pasivelor, prin care se apreciază caracterul independent al ramurii de
activitate prevăzute la pct. 86^2. Nu se consideră active şi
pasive aparţinând unei activităţi economice elementele de activ
şi/sau de pasiv aparţinând altor activităţi economice ale
persoanei juridice române care efectuează transferul, activele şi/sau
pasivele izolate, precum şi cele care se referă la gestiunea
persoanei juridice respective.
ART. 27^1
86^1. Pentru aplicarea prevederilor art. 27^1 alin. (3) pct. 12 lit. a) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, formele de organizare pentru persoanele juridice
române şi bulgare sunt:
- societăţi înfiinţate în baza legii române,
cunoscute ca "societăţi pe acţiuni",
"societăţi în comandită pe acţiuni",
"societăţi cu răspundere limitată";
- societăţi înfiinţate în baza legii bulgare,
cunoscute ca "sbiratelnoto drujestvo", "komanditnoto
drujestvo", "drujestvoto s ogranicena otgovornost",
"akţionernoto drujestvo", "komanditnoto drujestvo s
akţii".
Pentru îndeplinirea condiţiei de la art. 27^1 alin. (3) pct. 12 lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, societatea dintr-un stat membru trebuie să
plătească, în conformitate cu legislaţia fiscală a statului
respectiv, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări,
unul din următoarele impozite:
- impot des societes/vennootschapsbelasting, în Belgia;
- selskabsskat, în Danemarca;
- Korperschaftsteuer, în Republica Federală Germania;
- phoros eisodematos uomikou prosopon kerdoskopikou kharaktera, în
Grecia;
- impuesto sobre sociedades, în Spania;
- impot sur les societes, în Franţa;
- corporation tax, în Irlanda;
- imposta sul reddito delle societa, în Italia;
- impot sur le revenu des collectivites, în Luxemburg;
- vennootschapsbelasting, în Olanda;
- Korperschaftsteuer, în Austria;
- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, în
Portugalia;
- y hteisojen tulovero/inkomstskatten for samfund, în Finlanda;
- statlig inkomstskatt, în Suedia;
- corporation tax, în Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord;
- D an z prijmu pravnickych osob, în Republica Cehă;
- T ulumaks, în Estonia;
- phoros eisodematos, în Cipru;
- uznemumu ienakuma nodoklis, în Letonia;
- P elno mokestis, în Lituania;
- T arsasagi ado, în Ungaria;
- T axxa fuq l-income, în Malta;
- P odatek dochodowy od osob prawnych, în Polonia;
- D avek od dobicka pravnih oseb, în Slovenia;
- D an z prijmov pravnickych osob, în Slovacia;
- korporativen dank, în Bulgaria;
- impozit pe profit, în România;
- porez na dobit în Croaţia.
ART. 28^2
86^3. În aplicarea prevederilor alin. (2) al art. 28^2 din Codul fiscal, pentru
situaţia în care profitul obţinut de persoana juridică
română, participantă într-o asociere cu personalitate juridică
înregistrată într-un alt stat, a fost impozitat în acel stat, acordarea
creditului fiscal se efectuează similar cu procedura de acordare a
creditului fiscal pentru persoanele juridice române care
desfăşoară activităţi prin intermediul unui sediu
permanent într-un alt stat, reglementată conform normelor date în
aplicarea art. 31 din Codul fiscal.
87. *** Abrogat
ART. 27 al. 3 pct. 11
86^2. Criteriile de apreciere a caracterului independent al
ramurii de activitate se verifică la societatea cedentă şi
vizează îndeplinirea cumulată a unor condiţii referitoare la:
a) existenţa ca structură organizatorică
distinctă de alte diviziuni organizatorice ale societăţii
cedente;
b) existenţa clientelei proprii, activelor corporale şi
necorporale proprii, stocurilor proprii, personalului propriu şi altele.
Dacă este cazul, ramura cuprinde şi servicii administrative proprii,
de exemplu serviciul de contabilitate, serviciul descentralizat de personal
etc.;
c) constituirea, la momentul realizării transferului şi
în raport cu organizarea societăţii cedente, într-un ansamblu capabil
să funcţioneze prin mijloace proprii, în condiţii normale pentru
sectorul economic de activitate al acesteia;
d) identificarea totalităţii activelor şi pasivelor
care sunt legate în mod direct sau indirect de ramura transferată, sunt
înscrise în bilanţul societăţii cedente la data în care
operaţiunea de transfer produce efecte, în funcţie de natura lor
comercială, industrială, financiară, administrativă etc.;
e) exercitarea efectivă a activităţii la momentul
aprobării operaţiunii de transfer de către adunările
generale ale celor două societăţi, cedentă şi
beneficiară, sau la data la care operaţiunea are efect, dacă
aceasta este diferită.
Ramura completă de activitate nu cuprinde:
a) elemente de activ şi/sau de pasiv aferente altor ramuri de
activitate ale societăţii cedente;
b) elemente de activ şi/sau de pasiv referitoare la gestiunea
patrimonială a societăţii cedente;
c) elemente izolate de activ şi/sau de pasiv.
ART. 29 al.4
88. Persoanele juridice străine care
desfăşoară activităţile menţionate la art. 8 alin. (3) din Codul fiscal
datorează impozit pe profit de la începutul activităţii, în
măsura în care se determină depăşirea duratei legale de 6
luni sau termenele prevăzute în convenţiile de evitare a dublei
impuneri, după caz. În situaţia în care nu se determină înainte
de sfârşitul anului fiscal dacă activităţile din România
vor fi pe o durată suficientă pentru a deveni un sediu permanent,
veniturile acelui an fiscal vor fi luate în considerare în următorul an fiscal,
în situaţia în care durata specificată este depăşită.
88^1. Pentru încadrarea unui şantier de construcţii sau
a unui proiect de construcţie, ansamblu ori montaj sau
activităţi de supervizare legate de acestea şi a altor
activităţi similare ca sedii permanente se va avea în vedere data
începerii activităţii din contractele încheiate cu persoanele
juridice române beneficiare sau cu alte informaţii ce probează
începerea activităţii. Perioadele consumate pentru realizarea unor
contracte conexe care sunt legate în mod direct cu primul contract ce a fost
executat se adaugă la perioada care s-a consumat pentru realizarea
contractului de bază.
89. În scopul deducerii cheltuielilor alocate unui sediu permanent
de către persoana juridică străină care îşi
desfăşoară activitatea prin intermediul acestuia, precum şi
de către orice altă persoană afiliată acelei persoane
juridice străine, pentru serviciile furnizate, trebuie îndeplinite
următoarele condiţii:
(i) serviciul furnizat să fie efectiv prestat. Pentru a
justifica prestarea efectivă a serviciului, sediul permanent trebuie
să prezinte autorităţilor fiscale orice documente justificative
din care să rezulte date privitoare la:
a) natura şi valoarea totală a serviciului prestat;
b) părţile implicate;
c) criteriile proprii de împărţire a costurilor pe fiecare
beneficiar al serviciului respectiv, dacă este cazul;
d) justificarea utilizării criteriului ca fiind adecvat
naturii serviciului şi activităţii desfăşurate de
sediul permanent;
e) prezentarea oricăror alte elemente de recunoaştere a
veniturilor şi cheltuielilor care pot să ateste prestarea serviciului
respectiv.
Justificarea prestării efective a serviciului se
efectuează cu situaţiile de lucrări, procesele-verbale de
recepţie, rapoartele de lucru, studiile de fezabilitate, de
piaţă sau cu orice alte asemenea documente;
(ii) serviciul prestat trebuie să fie justificat şi prin
natura activităţii desfăşurate la sediul permanent.
La stabilirea preţului de piaţă al transferurilor
efectuate între persoana juridică străină şi sediul
său permanent, precum şi între acesta şi orice altă
persoană afiliată acesteia, vor fi utilizate regulile preţurilor
de transfer, astfel cum sunt acestea detaliate în normele metodologice pentru
aplicarea art. 11 din Codul fiscal, completate cu
liniile directoare privind preţurile de transfer, emise de
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.
ART. 30
89^1. Persoanele juridice străine care obţin venituri
din proprietăţi imobiliare situate în România au obligaţia de a
plăti impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor
venituri.
În cazul vânzării de proprietăţi imobiliare situate
în România, profitul impozabil reprezintă diferenţa dintre valoarea
realizată din vânzarea acestor proprietăţi imobiliare şi
costul de cumpărare, construire sau îmbunătăţire a
proprietăţii, redus cu amortizarea fiscală aferentă,
după caz. Valoarea realizată din vânzarea acestor
proprietăţi imobiliare se reduce cu comisioanele, taxele sau cu alte
sume plătite, aferente vânzării.
Profitul impozabil rezultat din închirierea sau cedarea
folosinţei proprietăţii imobiliare situate în România se
calculează ca diferenţă între veniturile obţinute şi
cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora. Nu intră sub
incidenţa acestor prevederi veniturile care sunt subiecte ale impozitului
cu reţinere la sursă.
Veniturile din proprietăţi imobiliare situate în România
includ şi câştigurile din vânzarea-cesionarea titlurilor de
participare deţinute la o persoană juridică, dacă 50% din
valoarea mijloacelor fixe ale acestei persoane juridice sunt, direct sau prin
intermediul mai multor persoane juridice, proprietăţi imobiliare
situate în România.
În acest sens, mijloacele fixe ale unei persoane juridice sunt în
mod indirect considerate proprietăţi imobiliare situate în România
atunci când respectiva persoană juridică deţine părţi
sociale sau alte titluri de participare într-o societate care îndeplineşte
condiţia minimală de 50% referitoare la deţinerea de proprietăţi
imobiliare situate în România. Valoarea mijloacelor fixe, inclusiv terenurile,
luată în calcul la stabilirea raportului de 50%, este valoarea de
înregistrare în contabilitate a acestora, potrivit reglementărilor legale
în vigoare la data vânzării-cesionării titlurilor de participare. În
cadrul proprietăţilor imobiliare se încadrează şi
investiţiile în curs de natura clădirilor sau altor construcţii.
Câştigurile din vânzarea-cesionarea de titluri de
participare, inclusiv cele obţinute în condiţiile menţionate la
alineatele precedente, se determină ca diferenţă între
veniturile realizate din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare şi
costul de achiziţie al acestora, inclusiv orice comisioane, taxe sau alte
sume plătite, aferente achiziţionării unor astfel de titluri de
participare.
ART. 30 al.4
89^2. În sensul art. 30 alin. (4) din Codul fiscal, în
situaţia în care cumpărătorul este o persoană juridică
română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice
străine, acesta are obligaţia declarării şi
plăţii impozitului pe profit în numele persoanei juridice
străine care realizează veniturile menţionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal.
Persoana juridică străină care realizează
veniturile menţionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal
declară şi plăteşte impozit pe profit, potrivit art. 35 din Codul fiscal, luând în calcul
atât impozitul pe profit trimestrial, reţinut potrivit prevederilor art. 30 alin. (4) din Codul fiscal de
către cumpărător, persoană juridică română sau
sediu permanent al unei persoane juridice străine, după caz, cât
şi impozitul pe profit trimestrial, declarat potrivit prevederilor art. 30 alin. (3) din Codul fiscal.
ART. 31
90. În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (1) din Codul fiscal, din
punct de vedere fiscal, la sfârşitul anului fiscal, operaţiunile
efectuate prin intermediul unor sedii permanente din străinătate ale
persoanelor juridice române, înregistrate în cursul perioadei în devize,
respectiv veniturile, cheltuielile, alte sume impozabile sau deductibile, cât
şi impozitul plătit se convertesc în lei prin utilizarea unei medii a
cursurilor de schimb valutar, comunicată de Banca Naţională a
României.
91. O persoană juridică română care
desfăşoară activităţi printr-un sediu permanent
într-un alt stat calculează profitul impozabil la nivelul întregii
societăţi, potrivit dispoziţiilor capitolului II, titlul II din
Codul fiscal. În scopul acordării creditului fiscal aferent unui sediu
permanent contribuabilul calculează profitul impozabil şi impozitul
pe profit aferente acelui sediu permanent, în conformitate cu
reglementările fiscale din România.
92. Documentul pe baza căruia se calculează deducerea
din impozitul pe profit datorat în România, potrivit dispoziţiilor acestui
articol, este cel care atestă plata, confirmat de autoritatea fiscală
străină. În cazul în care documentul pe baza căruia se
calculează deducerea din impozitul pe profit datorat în România este
prezentat după depunerea la autorităţile fiscale a
declaraţiei privind impozitul pe profit, creditul fiscal se acordă
pentru anul la care se referă, prin depunerea, în acest sens, a unei
declaraţii rectificative.
93. Limitarea prevăzută în art. 31 alin. (2) din Codul fiscal va fi
calculată separat pentru fiecare sursă de venit. În scopul
aplicării acestei prevederi, toate veniturile persoanei juridice române a
căror sursă se află în aceeaşi ţară
străină vor fi considerate ca având aceeaşi sursă. Exemplu:
un contribuabil desfăşoară activităţi atât în România,
cât şi în ţara străină X unde realizează venituri atât
printr-un sediu permanent, cât şi din alte surse, în mod independent de
sediul permanent.
Pentru activitatea desfăşurată în ţara
străină X situaţia este următoarea:
Pentru sediul permanent:
- profitul impozabil aferent anului 2004, conform regulilor din
ţara străină X, 100 milioane lei (în baza mediei cursurilor de
schimb valutar, comunicată de Banca Naţională a României);
- impozitul pe profit pentru anul 2004, conform regulilor din
ţara străină X (cotă de 30%), 30 milioane lei (în baza
mediei cursurilor de schimb valutar, comunicată de Banca
Naţională a României);
- profitul impozabil aferent anului 2004, conform regulilor din
legea română, 80 milioane lei (legislaţia română privind
impozitul pe profit permite deducerea unor cheltuieli care nu sunt deductibile
în ţara străină X);
- impozitul pe profit pentru anul 2004, conform prevederilor din
legea română (cotă de 25%), 20 milioane lei.
Alte venituri realizate din ţara X:
- venituri din dobânzi: 100 milioane lei;
- impozit de 10% cu reţinere la sursă pentru veniturile
din dobânzi: 10 milioane lei (în baza mediei cursurilor de schimb valutar,
comunicată de Banca Naţională a României).
Pentru activitatea desfăşurată atât în România, cât
şi în ţara străină X situaţia este următoarea:
- profit impozabil aferent anului 2004, conform regulilor din
legea română, 1.000 milioane lei (80 milioane profit impozabil al sediului
permanent şi 920 milioane profit impozabil pentru activitatea din
România);
- impozit pe profit pentru anul 2004, conform regulilor din legea
română (cotă de 25%), 250 milioane lei.
Potrivit situaţiei prezentate mai sus, suma maximă
reprezentând creditul fiscal extern ce i se poate acorda contribuabilului este
de 30 milioane lei, respectiv 20 milioane lei impozit pe profit plus 10
milioane lei impozit cu reţinere la sursă (dobânzi).
Deoarece impozitul plătit în străinătate în
sumă de 40 milioane lei este mai mare decât limita maximă de 30
milioane lei care poate fi acordată sub forma creditului fiscal extern,
contribuabilul va putea scădea din impozitul pe profitul întregii
activităţi (250 milioane lei) doar suma de 30 milioane lei.
ART. 31 al. 3
93^1. Impozitul plătit unui stat străin este dedus,
dacă se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei
impuneri încheiate între România şi statul străin şi dacă
persoana juridică română prezintă documentul ce atestă
plata impozitului confirmat de autoritatea competentă a statului
străin cu care România are încheiată convenţie de evitare a
dublei impuneri.
93^2. Când o persoană juridică rezidentă în România
obţine venituri/profituri care în conformitate cu prevederile
convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statul
străin sunt supuse impozitării în statul străin, pentru evitarea
dublei impuneri se va aplica metoda prevăzută în convenţie,
respectiv metoda creditului sau metoda scutirii, după caz.
93^3. Când o persoană juridică rezidentă în România
realizează profituri dintr-un stat străin prin intermediul unui sediu
permanent care, potrivit prevederilor convenţiei de evitare a dublei
impuneri încheiate de România cu un alt stat, pot fi impuse în celălalt
stat, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei
impuneri "metoda scutirii", profiturile vor fi scutite de impozit pe
profit în România. Aceste profituri sunt scutite de impozit pe profit dacă
se prezintă documentul justificativ eliberat de autoritatea
competentă a statului străin, care atestă impozitul plătit
în străinătate. În scopul aplicării "metodei
scutirii", pentru determinarea profitului impozabil la nivelul persoanei
juridice române, veniturile şi cheltuielile înregistrate prin intermediul
sediului permanent reprezintă venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli
nedeductibile.
ART. 32
94. Potrivit art. 32 din Codul fiscal, pierderile
realizate din activitatea desfăşurată printr-un sediu permanent
situat într-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al
Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau situat într-un stat cu care
România nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri se
recuperează numai din veniturile impozabile realizate de acel sediu
permanent. În sensul aplicării acestei prevederi, prin sursă de venit
se înţelege ţara în care este situat sediul permanent. Recuperarea
pierderii se va realiza conform normelor prevăzute pentru aplicarea art. 26 din Codul fiscal, în următorii
5 ani fiscali consecutivi.
ART. 34
95. *** Abrogat
96. *** Abrogat
97. NOTA: ART. 33 Legea nr. 571/2003 este abrogat. Profitul impozabil rezultat din
vânzarea-cesionarea proprietăţilor imobiliare situate în România
şi a titlurilor de participare deţinute la o persoană
juridică română se impune cu cota de 10% numai pentru tranzacţiile
efectuate până la data
de 30
aprilie 2005 inclusiv. În condiţiile în care se realizează pierdere
din aceste tranzacţii până la data
de 30
aprilie 2005 inclusiv, aceasta se recuperează din profiturile impozabile
rezultate din operaţiuni de aceeaşi natură, pe perioada
prevăzută la art. 26 din
Codul fiscal.
97^1. Contribuabilii nou-înfiinţaţi în cursul unui an
fiscal, alţii decât cei prevăzuţi la art. 34 alin. (4) şi (5) din Codul
fiscal, aplică, pentru anul înfiinţării, sistemul trimestrial de
declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut la art. 34 alin. (1) din Codul fiscal.
97^2. Încadrarea în activităţile prevăzute la art. 34 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal
este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind
aprobarea Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, cu modificările ulterioare. Verificarea
ponderii veniturilor obţinute de contribuabili din cultura cerealelor
şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură se face
la sfârşitul fiecărui an fiscal, iar în situaţia în care
veniturile majoritare se obţin din alte activităţi decât cele
menţionate, aceştia vor aplica pentru anul fiscal următor
sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit
prevăzut la art. 34 alin. (1) din Codul fiscal.
97^3. În situaţia în care, în cursul anului pentru care se
efectuează plăţile anticipate, impozitul pe profit aferent
anului precedent se modifică şi se corectează în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, plăţile
anticipate care se datorează începând cu trimestrul efectuării
modificării se determină în baza impozitului pe profit recalculat.
97^4. În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (17) din Codul fiscal,
contribuabilii regii autonome din subordinea consiliilor locale şi a
consiliilor judeţene, precum şi societăţile comerciale în
care consiliile locale şi/sau judeţene sunt acţionari
majoritari, care realizează proiecte cu asistenţă
financiară din partea Uniunii Europene sau a altor organisme
internaţionale, în baza unor acorduri/contracte de împrumut ratificate,
respectiv aprobate prin acte normative, au obligaţia de a plăti impozitul
pe profit la bugetul local respectiv, pe întreaga perioadă în care
intervine obligaţia de a contribui, potrivit legii, cu impozitul pe profit
la Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare.
ART. 34 al. 11
97^5. Contribuabilii care aplică regulile prevăzute la art. 34 alin. (11) - (13) din Codul fiscal
sunt contribuabilii beneficiari sau cedenţi, după caz, din cadrul
operaţiunilor de fuziune, divizare, desprindere de părţi din
patrimoniu/transferuri de active, efectuate potrivit legii, şi anume:
a) societăţile comerciale bancare - persoane juridice
române şi sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice
străine, beneficiare ale operaţiunilor de reorganizare respective,
contribuabili obligaţi să aplice sistemul de impozit pe profit anual,
cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, potrivit prevederilor art. 34 alin. (4) din Codul fiscal;
b) contribuabilii beneficiari ai operaţiunilor de
reorganizare respective, care aplică pe bază de opţiune,
potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) - (3) din Codul fiscal,
sistemul de impozit pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate
trimestrial, în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce
efecte;
c) contribuabilii cedenţi ai operaţiunilor de
desprindere de părţi din patrimoniu/transferuri de active, care
aplică pe bază de opţiune, potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) - (3) din Codul fiscal,
sistemul de impozit pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate
trimestrial, în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce
efecte.
98. *** Abrogat
99. *** Abrogat
99^1. *** Abrogat
ART. 34 al. 13^1
97^6. Contribuabilii care declară şi plătesc
impozitul pe profit trimestrial, pentru primul an fiscal modificat, aplică
şi următoarele reguli de declarare şi plată a impozitului
pe profit:
- în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua
lună a trimestrului calendaristic, prima lună a trimestrului
calendaristic respectiv va constitui un trimestru, pentru care contribuabilul
are obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe
profit până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii
trimestrului calendaristic respectiv;
- în cazul în care anul fiscal modificat începe în a treia
lună a trimestrului calendaristic, primele două luni ale trimestrului
calendaristic respectiv vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul
are obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe
profit până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii
trimestrului calendaristic respectiv.
Contribuabilii care declară şi plătesc impozitul pe
profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, pentru
primul an fiscal modificat, aplică şi următoarele reguli de
declarare şi plată a impozitului pe profit:
- în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua
lună a trimestrului calendaristic, prima lună a trimestrului
calendaristic respectiv va constitui un trimestru pentru care contribuabilul
are obligaţia declarării şi efectuării plăţilor
anticipate, în sumă de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul
precedent, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare
încheierii trimestrului calendaristic respectiv;
- în cazul în care anul fiscal modificat începe în a treia
lună a trimestrului calendaristic, primele două luni ale trimestrului
calendaristic respectiv vor constitui un trimestru pentru care contribuabilul
are obligaţia declarării şi efectuării plăţilor
anticipate, în sumă de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul
precedent, pentru fiecare lună a trimestrului, până la data de 25
inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului calendaristic
respectiv.
Exemplu:
Un contribuabil a optat, în conformitate cu legislaţia
contabilă în vigoare, în anul 2012, pentru un exerciţiu financiar
diferit de anul calendaristic. Astfel, contabil, exerciţiul financiar este
1 august 2012-31 iulie 2013. Potrivit art. 16 alin. (3) din Codul fiscal,
contribuabilul a solicitat, în data de 27 iunie 2014, ca anul fiscal să
corespundă exerciţiului financiar.
În acest caz, în funcţie de sistemul de declarare şi
plată a impozitului pe profit, contribuabilul aplică următoarele
reguli de declarare şi plată a impozitului pe profit:
a) pentru primul an fiscal modificat:
1. în cazul în care aplică sistemul trimestrial de declarare
şi plată a impozitului pe profit:
- luna iulie 2014 va constitui un trimestru, pentru care
contribuabilul are obligaţia declarării şi plăţii
impozitului pe profit, până la data de 25 octombrie 2014;
- declaraţia privind impozitul pe profit «101» va cuprinde
veniturile şi cheltuielile aferente perioadei 1 ianuarie 2014-31 iulie
2015, iar termenul de depunere a declaraţiei şi de plată a
impozitului pe profit aferent este până la data de 25 octombrie 2015,
inclusiv;
2. în cazul în care aplică sistemul anual de declarare
şi plată a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate
efectuate trimestrial:
- luna iulie 2014 va constitui un trimestru, pentru care
contribuabilul are obligaţia declarării şi efectuării
plăţii anticipate, în sumă de 1/12 din impozitul pe profit
datorat pentru anul precedent, până la data de 25 octombrie 2014;
- declaraţia privind impozitul pe profit «101» va cuprinde
veniturile şi cheltuielile aferente perioadei 1 ianuarie 2014-31 iulie
2015, iar termenul de depunere a declaraţiei şi de plată a
impozitului pe profit aferent este până la data de 25 octombrie 2015,
inclusiv.
b) perioada 1 august 2015-31 iulie 2016 reprezintă
următorul an fiscal modificat, format din trimestrele august-octombrie
2015, noiembrie 2015-ianuarie 2016, februarie-aprilie 2016, mai-iulie 2016.
ART. 34 al.18
98. *** Abrogat.
99. *** Abrogat.
99^1. *** Abrogat.
Notă: Punctele 99^2 - 99^4 au fost introduse prin
Hotărârea Guvernului nr. 150/2011 () şi se referă la alin. (15)
- (18) din art. 34 în vigoare la acea dată.
99^2. În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (16) şi (17) din Codul
fiscal, contribuabilii obligaţi la plata trimestrială a impozitului
pe profit depun declaraţia privind impozitul pe profit pentru cele
două perioade ale anului 2010 numai dacă, până la data de 1
octombrie 2010, au datorat impozit minim cel puţin într-un trimestru.
Contribuabilii care, în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010, ca urmare a
efectuării comparaţiei impozitului pe profit cu impozitul minim, au
datorat, în cele 3 trimestre, impozit pe profit depun declaraţia privind
impozitul pe profit pentru întreg anul 2010.
Pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (16) şi (17) din Codul
fiscal, contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. a) şi alin. (5)
din Codul fiscal calculează în Registrul de evidenţă
fiscală impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie
2010, în vederea efectuării comparaţiei cu impozitul minim recalculat
în mod corespunzător pentru această perioadă. În cazul în care,
în urma efectuării comparaţiei impozitului pe profit cu impozitul
minim pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010, impozitul minim este mai
mare decât impozitul pe profit, aceşti contribuabili depun declaraţia
privind impozitul pe profit pentru cele două perioade ale anului 2010. În
cazul în care, în urma efectuării comparaţiei impozitului pe profit
cu impozitul minim pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010, impozitul
minim este mai mic decât impozitul pe profit, aceşti contribuabili depun
declaraţia privind impozitul pe profit pentru întreg anul 2010.
Contribuabilii care depun declaraţia privind impozitul pe
profit pentru cele două perioade ale anului 2010 vor avea în vedere
următoarele:
a) pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010, prin
excepţie de la prevederile art. 34 alin. (1), (5) şi (11) şi
ale art. 35 alin. (1) din Codul fiscal,
depunerea declaraţiei privind impozitul pe profit şi plata
impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii se efectuează
până la data de 25 februarie 2011;
b) pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010, contribuabilii
depun declaraţia privind impozitul pe profit şi plătesc
impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor art. 34 alin. (1), (5) şi (11) şi
ale art. 35 alin. (1) din Codul fiscal,
respectiv:
- până la data de 25 februarie 2011, contribuabilii care definitivează
perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010 până la această dată,
situaţie în care, pentru trimestrul IV, prin declaraţia 100 nu se
declară impozitul pe profit;
- până la data de 25 aprilie 2011, situaţie în care sunt
aplicabile prevederile art. 34 alin. (10) din Codul fiscal,
respectiv, pentru trimestrul IV, prin declaraţia 100 se declară
impozitul pe profit la nivelului impozitului calculat şi evidenţiat
pentru trimestrul III 2010.
99^3. În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (16) şi (17) din Codul
fiscal, pentru determinarea profitului impozabil aferent perioadei 1 ianuarie -
30 septembrie 2010, respectiv 1 octombrie - 31 decembrie 2010, se vor avea în
vedere următoarele:
a) cheltuielile deductibile limitat se stabilesc în funcţie
de baza de calcul corespunzătoare, aferentă fiecărei perioade,
sumele deductibile determinate pentru fiecare perioadă fiind definitive;
b) pentru aplicarea prevederilor titlului VI "Taxa pe
valoarea adăugată" referitoare la colectarea taxei aferente
depăşirii plafonului pentru cheltuielile de protocol, taxa
colectată se calculează asupra depăşirii plafonului aferent
fiecărei perioade, prin însumarea acestora;
c) pentru determinarea limitei fiscale a cheltuielilor
prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. j) şi k)
şi la art. 21 alin. (4) lit. s) din Codul fiscal,
în situaţia în care limita de 400 euro, 250 euro, respectiv 4.000 euro nu
este depăşită în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010, în
perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010 limitele respective se vor determina
ca diferenţă între 400 euro, 250 euro, respectiv 4.000 euro şi
limitele până la care cheltuielile respective au fost deduse în perioada 1
ianuarie - 30 septembrie 2010;
d) provizioanele fiscale se deduc la calculul profitului impozabil
în fiecare perioadă dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la art. 22 din Codul fiscal;
e) limita de deducere a rezervei legale se stabileşte în
funcţie de baza de calcul corespunzătoare, aferentă
fiecărei perioade, sumele deductibile determinate pentru fiecare
perioadă fiind definitive;
f) gradul de îndatorare potrivit prevederilor art. 23 din Codul fiscal se determină
luând în calcul capitalul împrumutat şi capitalul propriu aferente
fiecărei perioade, astfel:
- pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010, gradul de îndatorare
se determină ca raport între capitalul împrumutat şi capitalul
propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului şi
sfârşitul acestei perioade;
- pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010, gradul de
îndatorare se determină ca raport între capitalul împrumutat şi
capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul şi
sfârşitul acestei perioade;
g) în aplicarea prevederilor art. 31 din Codul fiscal, veniturile
şi cheltuielile realizate în anul 2010 de o persoană juridică
română prin intermediul unui sediu permanent situat într-un stat
străin se vor lua în calcul la determinarea profitului impozabil aferent
perioadei 1 octombrie - 31 decembrie 2010, prin înscrierea veniturilor şi
cheltuielilor la rd. 11, respectiv rd. 12 în declaraţia privind impozitul
pe profit aferentă acestei perioade;
h) în aplicarea prevederilor art. 19^2 din Codul fiscal, pentru perioada
1 octombrie - 31 decembrie 2010, profitul investit în această
perioadă reprezintă soldul contului de profit şi pierdere,
respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, din care se scade
suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea. Scutirea
de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă
în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada 1 octombrie - 31
decembrie 2010.
99^4. În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (18) din Codul fiscal,
pierderea fiscală aferentă perioadei 1 ianuarie - 30 septembrie 2010
se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii
7 ani consecutivi, potrivit art. 26 din Codul fiscal, perioada 1
octombrie - 31 decembrie 2010 fiind considerată primul an de recuperare a
pierderii fiscale.
Pierderea fiscală aferentă perioadei 1 octombrie - 31
decembrie 2010 se recuperează potrivit art. 26, respectiv art. 32 din Codul fiscal, din profiturile
obţinute în următorii 7 ani consecutivi, respectiv 5 ani consecutivi
în cazul pierderilor realizate prin intermediul unui sediu permanent situat
într-un stat străin.
Pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului
2010 se recuperează potrivit prevederilor art. 26, respectiv art. 32 din Codul fiscal, anul 2010 fiind
considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 ani, respectiv 7 ani
consecutivi.
ART. 35.
99^5. În aplicarea prevederilor art. 35 alin. (2) din Codul fiscal,
contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Codul fiscal
efectuează definitivarea şi plata impozitului pe profit anual prin
formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la
bugetul de stat", până la data de 25 martie inclusiv a anului
următor.
100. *** Abrogat
ART. 36
100^1. Nu intră sub incidenţa prevederilor art. 36 din Codul fiscal, nefiind
considerate dividende, următoarele distribuiri:
a) distribuiri de titluri de participare suplimentare, astfel cum
acestea sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 12 lit. a) din Codul
fiscal, efectuate în legătură cu o operaţiune de majorare a
capitalului social al unei persoane juridice, care nu modifică, pentru
participanţii la persoana juridică respectivă, procentul de
deţinere a titlurilor de participare;
b) distribuiri în legătură cu
dobândirea/răscumpărarea de către o societate comercială de
acţiuni proprii, potrivit legii, astfel cum aceste distribuiri sunt
definite la art. 7 alin. (1) pct. 12 lit. b) din Codul
fiscal;
c) distribuiri efectuate cu ocazia reducerii capitalului social
constituit efectiv de către participanţi, astfel cum aceste
distribuiri sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 12 lit. d) din Codul
fiscal.
În cazul în care aceste distribuiri sunt efectuate în
legătură cu operaţiuni în cazul cărora Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
impune efectuarea unor rotunjiri de valoare a titlurilor de participare
deţinute de participanţi, modificarea datorată acestor rotunjiri
nu se consideră modificare a procentului de deţinere a titlurilor la
persoana juridică respectivă.
100^2. În aplicarea prevederilor art. 36 alin. (3) din Codul fiscal, pentru
dividendele distribuite şi neplătite până la sfârşitul
anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe
dividende aferent se plăteşte până la data de 25 ianuarie a
anului următor. Pentru dividendele distribuite şi plătite
până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile
financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteşte până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte
dividendul.
Intră sub incidenţa prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal şi
dividendele distribuite şi plătite după data de 1 ianuarie 2007,
chiar dacă acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale
exerciţiilor financiare anterioare anului 2007, în măsura în care
beneficiarul îndeplineşte aceste condiţii.
În sensul prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal,
condiţia privitoare la perioada de deţinere a participaţiei
minime are în vedere o perioadă neîntreruptă de 1 an împlinit la data
plăţii dividendelor. În situaţia în care la data
plăţii dividendului pentru care a fost reţinut şi
plătit impozitul pe dividende, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Codul fiscal,
persoana juridică română beneficiară îndeplineşte
condiţiile stabilite prin prevederile art. 36 alin. (4) din Codul fiscal,
persoana juridică română care plăteşte dividendul poate
solicita restituirea impozitului, în condiţiile prevăzute de Codul de
procedură fiscală.
100^3. *** Abrogat
ART. 38 al.1
101. În cazul contribuabililor care desfăşoară
activităţi în zonele defavorizate, scutirea de la plata impozitului
pe profit se acordă pe baza certificatului de investitor în zona
defavorizată, eliberat înainte de data de 1 iulie 2003 de către agenţia
pentru dezvoltare regională în a cărei rază de
competenţă teritorială se află sediul agentului economic,
conform prevederilor legale în vigoare.
102. Investiţiile noi sunt reprezentate de mijloacele fixe
amortizabile create sau achiziţionate de la terţe părţi,
utilizate efectiv în activitatea proprie, desfăşurată în
domeniile de interes economic, clasificate expres în anexa la Normele
metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu
modificările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
728/2001, care determină angajarea de forţă de muncă.
103. Scutirea de la plata impozitului pe profit operează pe
toată durata existenţei zonei defavorizate.
104. Profitul realizat în zonele defavorizate, rezultat din
efectuarea operaţiunilor de lichidare a investiţiei, conform legii,
din vânzarea de active corporale şi necorporale, din câştigurile
realizate din investiţii financiare, din desfăşurarea de
activităţi în afara zonei defavorizate, precum şi cel rezultat
din desfăşurarea de activităţi în alte domenii decât cele
de interes pentru zonele defavorizate sunt supuse impunerii. Partea din
profitul impozabil aferentă fiecărei
operaţiuni/activităţi este cea care corespunde ponderii veniturilor
obţinute din aceste operaţiuni/activităţi în volumul total
al veniturilor.
ART. 38 al.4
105. Pentru contribuabilii care desfăşoară
activităţi în zonele libere pe bază de licenţe eliberate
potrivit Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările
ulterioare, profitul obţinut din aceste activităţi este
impozitat cu cota de 5% până la data de 31 decembrie 2004, cu
excepţia cazului în care aceştia intră sub incidenţa
prevederilor art. 38 alin. (3) din Codul fiscal.
106. În cazul în care contribuabilul îşi desfăşoară
activitatea în zona liberă prin unităţi fără
personalitate juridică, acesta este obligat să ţină
evidenţă contabilă distinctă pentru veniturile şi
cheltuielile aferente acestei activităţi. La determinarea profitului
aferent activităţii se iau în calcul şi cheltuielile de
conducere şi administrare, precum şi alte asemenea cheltuieli,
proporţional cu veniturile obţinute în zona liberă
faţă de veniturile totale realizate de persoana juridică.
107. Pierderea rezultată din operaţiunile realizate în
zona liberă nu se recuperează din profitul impozabil realizat în
afara zonei, aceasta urmând să fie recuperată din profiturile
obţinute din aceeaşi zonă.
ART. 38 al.12
108. Aplicarea unei invenţii înseamnă fabricarea
produsului sau folosirea procedeului/metodei. Procedeul include şi
utilizarea unui produs sau efectuarea oricărui alt act generator de
profit, cum ar fi:
a) proiectarea obiectului/obiectelor unei invenţii:
1. proiect de execuţie pentru realizarea unui produs,
inclusiv produsul obţinut în mod direct prin aplicarea unui procedeu
brevetat, unei instalaţii sau a altora asemenea;
2. proiect tehnologic pentru aplicarea unui procedeu/tehnologii
sau a unei metode;
b) executarea şi/sau experimentarea prototipului/unicatului
ori a tehnologiei care face obiectul unei invenţii;
c) executarea şi/sau exploatarea seriei "zero" a
produsului ori a instalaţiei-pilot;
d) exploatarea obiectului unei invenţii prin realizarea pe
scară largă a acestuia, şi anume:
1. fabricarea produsului, cum ar fi: dispozitivul, utilajul,
instalaţia, compoziţia, respectiv produsul obţinut în mod direct
prin aplicarea unui procedeu brevetat;
2. folosirea unui procedeu, respectiv a unei tehnologii sau a unei
metode, obiect al unei invenţii;
3. folosirea unui mijloc, dispozitiv, aparat, instalaţie,
obiect al unei invenţii exclusiv pentru necesităţile interne ale
unităţii care aplică;
e) comercializarea rezultatelor actelor prevăzute la lit. a)
- d) de către deţinătorul de drepturi care este şi
producător, dacă aceste acte au fost efectuate în ţară.
109. Prima aplicare se ia în considerare în mod distinct pentru
titularul de brevet, precum şi pentru fiecare dintre licenţiaţii
acestuia.
110. Pentru ca titularul brevetului, succesorul său în
drepturi sau, după caz, licenţiaţii acestuia să beneficieze
de scutire de impozit pe profit trebuie să fie îndeplinite în mod
cumulativ următoarele condiţii:
a) să existe o copie, certificată pentru conformitate, a
hotărârii definitive a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi
Mărci de acordare a brevetului de invenţie; în cazul în care
solicitantul scutirii de impozit este altă persoană decât titularul
brevetului, este necesar să existe documente, certificate pentru
conformitate de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi
Mărci sau autentificate, din care să rezulte una dintre
următoarele situaţii:
1. solicitantul este succesorul în drepturi al titularului
brevetului;
2. solicitantul este licenţiat al titularului brevetului;
3. solicitantul este licenţiat al succesorului în drepturi al
titularului brevetului;
b) să existe documente eliberate de Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci, din care să rezulte că brevetul de
invenţie a fost în vigoare pe perioada pentru care s-a solicitat scutirea
de impozit;
c) să existe evidenţă contabilă de gestiune
din care să rezulte că în perioada pentru care se solicită
scutirea de impozit pentru invenţia sau grupul de invenţii brevetate
a fost efectuat cel puţin unul dintre actele prevăzute la pct. 108
şi nivelul profitului obţinut în această perioadă;
d) profitul astfel obţinut să fi fost realizat în limita
perioadei de 5 ani de la prima aplicare şi cuprinşi în perioada de
valabilitate a brevetului.
111. Profitul se stabileşte cu referire strictă la
invenţia sau grupul de invenţii brevetate, pe baza elementelor de
noutate, aşa cum acestea rezultă din revendicările brevetului de
invenţie. În conformitate cu prevederile art. 33 alin. 3 din Legea nr. 64/1991
privind brevetele de invenţie, republicată, revendicările se
interpretează în legătură cu descrierea şi desenele
invenţiei.
112. În cazul în care invenţia sau grupul de invenţii
brevetate se referă numai la o parte a unei instalaţii ori a unei
activităţi tehnologice, procedeu sau metodă, iar din
evidenţele contabile rezultă profitul numai pentru întreaga
instalaţie ori activitate tehnologică, se procedează mai întâi
la stabilirea ponderii invenţiei sau a grupului de invenţii în
instalaţia ori activitatea tehnologică şi, pe această
bază, se determină partea de profit obţinut prin aplicarea
invenţiei brevetate.
113. Profitul include şi câştigurile obţinute de
titularul brevetului sau de licenţiaţii acestuia din eventualele taxe
sau tarife, percepute drept contravaloare a serviciului de utilizare a
invenţiei brevetate având ca obiect şi un produs nou, numai în cazul
în care brevetul cuprinde şi o revendicare de utilizare sau de folosire a
noului produs.
ART. 41
1. Veniturile din activităţi independente, inclusiv
veniturile realizate de persoanele fizice în cadrul unor asocieri
fără personalitate juridică, din cedarea folosinţei
bunurilor, precum şi veniturile din activităţi agricole sunt
venituri pentru care determinarea impozitului se face pe venitul net anual
impozabil, corespunzător fiecărei surse de venit, impozitul fiind
final.
2. Veniturile din celelalte categorii de venituri se supun
impozitării, pe fiecare loc de realizare, în cadrul acestor categorii de
venituri, impozitul fiind final.
ART. 42
3. În categoria veniturilor neimpozabile se cuprind veniturile
obţinute de persoanele fizice, potrivit legii, cum sunt:
- alocaţia de stat pentru copii;
- alocaţia de întreţinere pentru fiecare copil
încredinţat sau dat în plasament familial;
- indemnizaţia lunară primită de persoanele cu
handicap grav şi accentuat;
- indemnizaţia acordată persoanei cu handicap grav în
situaţia în care angajatorul nu poate asigura acesteia un înlocuitor al
asistentului personal, potrivit legii;
- alocaţia socială primită de nevăzătorii
cu handicap grav şi accentuat;
- indemnizaţia lunară acordată
nevăzătorilor cu handicap grav, potrivit legii;
- contravaloarea serviciilor hoteliere acordate, potrivit legii,
membrilor de familie care însoţesc în spital copii cu handicap sau copii
bolnavi în vârstă de până la 3 ani;
- ajutorul pentru încălzirea locuinţei;
- alocaţia pentru copiii nou-născuţi, primită
pentru fiecare dintre primii 4 copii născuţi vii;
- indemnizaţia de maternitate;
- indemnizaţia pentru creşterea copilului până la
împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până
la împlinirea vârstei de 3 ani, precum şi stimulentul acordat potrivit
legislaţiei privind susţinerea familiei în vederea creşterii
copilului;
- indemnizaţia pentru risc maternal;
- indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în
vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru
afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
- indemnizaţia lunară pentru activitatea de
liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din
România, acordată potrivit Legii nr. 109/2005 privind instituirea
indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor
interpreţi sau executanţi din România;
- ajutorul social primit de soţii celor care satisfac
serviciul militar obligatoriu;
- ajutorul social acordat potrivit legii;
- ajutorul de urgenţă acordat de Guvern şi de
primari în situaţii de necesitate, ca urmare a calamităţilor
naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii
deosebite stabilite prin lege, în limita fondurilor existente;
- ajutoarele pentru procurarea de dispozitive medicale;
- ajutorul lunar sau alocaţia de sprijin primită de
cadrele militare trecute în rezervă, fără drept de pensie, apte
de muncă, care nu se pot încadra din lipsă de locuri de muncă
corespunzătoare pregătirii lor;
- indemnizaţia de şomaj şi alte drepturi
neimpozabile acordate conform legislaţiei în materie;
- sumele plătite din bugetul asigurărilor pentru
şomaj pentru completarea veniturilor persoanelor care se angajează
înainte de expirarea perioadei de şomaj;
- prima de încadrare şi prima de instalare acordate din
bugetul asigurărilor pentru şomaj;
- sprijinul material acordat, potrivit legii, membrilor de familie
ai magistratului decedat sau membrilor de familie ai altei persoane din cadrul
organelor autorităţii judecătoreşti, care a decedat;
- echivalentul salariului primit de membrii familiei
funcţionarului public, în caz de deces al acestuia;
- indemnizaţia reparatorie lunară primită de
persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de
muncă, marilor mutilaţi şi urmaşilor celor care au decedat
ca urmare a participării la Revoluţia din decembrie 1989;
- indemnizaţia reparatorie lunară primită de
părinţii persoanelor care au decedat ca urmare a participării la
Revoluţia din decembrie 1989;
- indemnizaţia reparatorie lunară primită de
soţul supravieţuitor al persoanei care a decedat ca urmare a
participării la Revoluţia din decembrie 1989 şi care are în
întreţinere unul sau mai mulţi copii ai acesteia;
- suma fixă pentru îngrijire primită de invalizii
şi accidentaţii de război, marii mutilaţi şi cei
încadraţi în gradul I de invaliditate;
- indemnizaţia lunară primită de persoanele
persecutate din motive politice şi etnice;
- indemnizaţia lunară primită de magistraţii
care în perioada anilor 1945 - 1952 au fost înlăturaţi din
justiţie din motive politice;
- indemnizaţia de veteran de război, inclusiv sporul,
acordată potrivit legii;
- renta lunară acordată, potrivit legii, veteranilor de
război;
- ajutorul anual pentru acoperirea unei părţi din costul
chiriei, energiei electrice şi energiei termice, acordat veteranilor de
război şi văduvelor de război, precum şi altor
persoane defavorizate, potrivit legii;
- sprijinul material lunar primit de soţul
supravieţuitor, precum şi de copiii minori, urmaşi ai membrilor
titulari, corespondenţi şi de onoare din ţară ai Academiei
Române, acordat în conformitate cu legea privind acordarea unui sprijin
material pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii
membrilor Academiei Române;
- ajutoarele acordate emigranţilor politici potrivit
legislaţiei în vigoare;
- ajutorul rambursabil pentru refugiaţi;
- ajutoarele umanitare, medicale şi sociale;
- ajutorul de deces acordat potrivit legislaţiei privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,
precum şi ajutorul pentru procurarea de proteze, orteze şi de alte
produse ortopedice, acordate în baza legislaţiei de pensii;
- ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat
potrivit legii privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul
supravieţuitor;
- renta viageră acordată de la bugetul de stat, bugetele
locale şi din alte fonduri publice, potrivit legii;
- indemnizaţia de merit acordată în condiţiile
Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale
Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a
Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a
Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea
indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările
ulterioare;
- drepturi reprezentând transportul gratuit urban şi interurban,
acordate, potrivit legii, pentru adulţii cu handicap accentuat şi
grav, precum şi pentru asistenţii personali sau însoţitorii
acestora;
- alte asemenea venituri acordate potrivit normelor legale în
vigoare.
3^1. Nu sunt venituri impozabile indemnizaţiile pentru risc
maternal şi cele pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de
până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile
intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, reprezentând drepturi
primite de persoanele fizice conform legii, începând cu data de 1 mai 2005.
Veniturile de natura celor de mai sus, aferente perioadei de până la 1 mai
2005, sunt impozabile potrivit legii.
4. În sensul art. 42 lit. a) din Codul fiscal, prin alte
persoane se înţelege, printre alţii, şi:
- casa de ajutor reciproc a pensionarilor, pentru ajutoarele
umanitare, medicale şi sociale acordate membrilor din contribuţiile
acestora;
- organizaţiile umanitare, organizaţiile sindicale,
Crucea Roşie, unităţile de cult recunoscute în România şi
alte entităţi care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale.
4^1. În categoria veniturilor neimpozabile se cuprind şi
formele de sprijin acordate din bugetul de stat şi din fonduri externe
nerambursabile în conformitate cu legislaţia internă şi
reglementările europene, de exemplu:
- ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind
măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate
producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu
completările ulterioare, potrivit actelor normative de aprobare a
respectivelor ajutoare de stat;
- sprijinul acordat producătorilor agricoli sub forma
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale
directe complementare potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe
şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă
în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, şi actelor normative
date în aplicarea acesteia;
- sprijinul nerambursabil acordat potrivit Programului
Naţional pentru Dezvoltare Rurală, aprobat prin Decizia Comisiei
Europene nr. C(2008) 3.381 din 16 iulie 2008, prin axa 1 -
Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol
şi forestier, prin măsurile 112 - Instalarea tinerilor fermieri
şi 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă;
- alte forme de sprijin nerambursabil acordate potrivit
Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 - 2013, aprobat
prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.381 din 16 iulie 2008;
- forme de sprijin nerambursabil acordate potrivit Programului
Operaţional pentru Pescuit 2007 - 2013, aprobat prin Decizia Comisiei
Europene nr. C(2007) 6.664 din 14 decembrie 2007.
4^2. În categoria veniturilor neimpozabile se cuprind şi
formele de sprijin acordate în cadrul operaţiunilor finanţate prin
Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 -
2013", în bani şi în natură, primite de către cursanţi
pentru participarea la cursuri, precum şi bursele acordate în cadrul
acestui program.
ART. 42 b)
5. Sunt neimpozabile despăgubirile, sumele asigurate şi
orice alte drepturi acordate asiguraţilor, beneficiarilor sau
terţelor persoane păgubite, din asigurările de orice fel,
potrivit legislaţiei privind societăţile de asigurare şi
supravegherea asigurărilor.
6. Sumele reprezentând alte drepturi acordate asiguraţilor
pot avea, printre altele, următoarele forme: răscumpărări
parţiale în contul persoanei asigurate, plăţi eşalonate,
rente, venituri rezultate din fructificarea rezervelor constituite din primele
plătite de asiguraţi, precum şi orice alte sume de aceeaşi
natură, indiferent de denumirea sau forma sub care sunt plătite, în
contul persoanei asigurate.
7. În cazul în care suportatorul primei de asigurare este o
persoană fizică independentă, persoană juridică sau
orice altă entitate care desfăşoară o activitate, atunci
contravaloarea primelor de asigurare reprezintă venituri impozabile pentru
persoana fizică beneficiară.
ART. 42c)
7^1. În această categorie se includ şi produsele oferite
gratuit producătorilor agricoli individuali care au suferit pagube ca
urmare a calamităţilor naturale potrivit prevederilor din contractul
încheiat între părţi.
ART. 42g)
7^2. Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile prin
centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul
programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte
fonduri publice sunt venituri neimpozabile.
Nu sunt cuprinse în bunurile mobile din patrimoniul personal
deşeurile valorificate prin centrele de colectare a deşeurilor de
metal, hârtie, sticlă şi altele asemenea, veniturile realizate fiind
supuse impunerii potrivit prevederilor cap. IX "Venituri din alte
surse" din Codul fiscal.
7^3. Este considerat bun mobil din patrimoniul personal masa
lemnoasă exploatată în regie proprie de persoanele fizice potrivit
prevederilor Codului silvic sau prin intermediul formelor de proprietate
asociative, din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în
volum de maximum 20 mc/an. Veniturile realizate de persoanele fizice din
valorificarea acesteia direct sau prin intermediul formelor de proprietate
asociative sunt venituri neimpozabile.
ART. 42i
8. Prin cadru instituţionalizat se înţelege orice
entitate care are ca obiect de activitate educaţia şcolară,
universitară, pregătirea şi/sau perfecţionarea
profesională, recunoscută de autorităţi ale statului român.
9. *** Abrogat
10. *** Abrogat
ART. 42 k)
Acest alineat este abrogat prin OG 8/2013.
9. *** Abrogat.
10. *** Abrogat.
ART. 42 s)
11. Aceste venituri sunt acordate prin legi speciale şi
cuprind, printre altele:
- contravaloarea protezelor acordate gratuit pentru marii
mutilaţi şi persoanele care şi-au pierdut total sau parţial
capacitatea de muncă, a medicamentelor gratuite, accesului gratuit la
sanatorii şi baze de tratament aparţinând Ministerului
Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi altor
instituţii potrivit legii;
- contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloacele de
transport în comun şi altele asemenea, prevăzute a fi acordate
persoanelor care intră sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii
care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- contravaloarea asistenţei medicale şi a medicamentelor
acordate în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât
şi pe timpul spitalizărilor, a transportului gratuit cu mijloacele de
transport în comun şi pe calea ferată română, contravaloarea
biletului gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică
şi altele asemenea, prevăzute a fi acordate persoanelor care
intră sub incidenţa prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare;
- contravaloarea călătoriilor gratuite pe calea ferată,
gratuităţile pe mijloacele de transport în comun în mediul urban, a
lemnelor de foc sau echivalent cărbuni, a asistenţei medicale
gratuite în toate instituţiile medicale civile de stat sau militare
şi asigurarea de medicamente gratuite atât în tratamentele ambulatorii,
cât şi pe timpul spitalizării, a biletelor de tratament gratuite, în
limita posibilităţilor existente, în staţiuni balneoclimaterice,
a protezelor, a cârjelor, a ghetelor ortopedice, a cărucioarelor, a aparatelor
auditive şi implanturilor cardiace, mijloacelor moto şi auto speciale
pentru cei handicapaţi locomotor şi altele asemenea, potrivit Legii
nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloace de
transport în comun pentru adulţii cu handicap accentuat şi grav
şi pentru asistenţii personali sau pentru însoţitorii acestora,
a transportului interurban gratuit cu trenul, asistenţă medicală
gratuită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 102/1999*) privind protecţia
specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
519/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- altele asemenea, aprobate prin lege.
12. Persoanele fizice prevăzute la art. 42 lit. s) din Codul fiscal
datorează impozit pe venit pentru categoriile de venituri prevăzute
la art. 41 din Codul fiscal.
*) Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 a fost abrogată. A se vedea
Legea nr. 448/2006, republicată.
ART. 42 t)
13. Beneficiază de aceste prevederi şi următorii
specialişti: profesorii cu diplomă de licenţă sau de
absolvire, instructorii şi managerii din domeniu, precum şi alte
persoane calificate pentru asistenţă medicală, cercetare şi
asistenţă ştiinţifică, organizare şi conducere
tehnică şi alte ocupaţii complementare, potrivit
reglementărilor în materie.
ART. 42 u)
14. În această categorie se cuprind:
- premii obţinute la concursuri pe obiecte sau discipline de
învăţământ, pe meserii, cultural-ştiinţifice,
festivaluri, simpozioane, concursuri tehnico-ştiinţifice, premii
obţinute la campionate şi concursuri sportive şcolare,
naţionale şi internaţionale;
- contravaloarea avantajelor sub formă de masă, cazare
şi transport;
- alte drepturi materiale primite de participanţi cu ocazia
acestor manifestări;
- altele asemenea.
ART. 43
15. La determinarea impozitului anual/lunar, la plăţile
anticipate cu titlu de impozit calculat pentru veniturile prevăzute la art. 41 din Codul fiscal, bazele de calcul
al impozitului vor fi stabilite prin rotunjire la mia de lei, prin neglijarea
fracţiunilor sub 1.000 lei.
ART. 44
16. Anul fiscal corespunde cu perioada celor 12 luni ale unui an
calendaristic în care se realizează venituri.
17. În cazul decesului contribuabilului, perioada impozabilă
este inferioară anului calendaristic, cuprinzând numărul de luni din
anul calendaristic până la data decesului.
ART. 46
18. Se supun impozitului pe veniturile din activităţi independente
persoanele fizice care realizează aceste venituri în mod individual sau
asociate pe baza unui contract de asociere încheiat în vederea
desfăşurării de activităţi în scopul obţinerii de
venit, asociere care se realizează potrivit dispoziţiilor legale
şi care nu dă naştere unei persoane juridice.
19. Exercitarea unei activităţi independente presupune
desfăşurarea acesteia în mod obişnuit, pe cont propriu şi
urmărind un scop lucrativ. Printre criteriile care definesc preponderent
existenţa unei activităţi independente sunt: libera alegere a
desfăşurării activităţii, a programului de lucru
şi a locului de desfăşurare a activităţii; riscul pe
care şi-l asumă întreprinzătorul; activitatea se
desfăşoară pentru mai mulţi clienţi; activitatea se
poate desfăşura nu numai direct, ci şi cu personalul angajat de
întreprinzător în condiţiile legii.
20. Persoanele fizice nerezidente sunt supuse impozitării în
România pentru veniturile obţinute din desfăşurarea în România,
potrivit legii, a unei activităţi independente, printr-un sediu
permanent.
21. Sunt considerate venituri comerciale veniturile realizate din
fapte de comerţ de către persoane fizice sau asocieri fără
personalitate juridică, din prestări de servicii, altele decât cele
realizate din profesii libere, precum şi cele obţinute din practicarea
unei meserii.
Principalele activităţi care constituie fapte de
comerţ sunt:
- activităţi de producţie;
- activităţi de cumpărare efectuate în scopul
revânzării;
- organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive
şi altele asemenea;
- activităţi al căror scop este facilitarea
încheierii de tranzacţii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi:
contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare şi
alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial*),
indiferent de perioada pentru care a fost încheiat contractul;
- vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor cumpărate
în scopul revânzării sau produse pentru a fi comercializate;
- activităţi de editare, imprimerie, multiplicare,
indiferent de tehnica folosită, şi altele asemenea;
- transport de bunuri şi de persoane;
- alte fapte de comerţ definite în Codul comercial*).
*) Codul
comercial a fost abrogat parţial. A se vedea Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată.
21^1. *** Abrogat
22. Pentru persoanele fizice asociate impunerea se face la nivelul
fiecărei persoane asociate din cadrul asocierii fără
personalitate juridică, potrivit contractului de asociere, inclusiv al
societăţii civile profesionale, asupra venitului net distribuit.
23. Sunt considerate venituri din profesii libere veniturile
obţinute din prestări de servicii cu caracter profesional,
desfăşurate în mod individual sau în diverse forme de asociere, în
domeniile ştiinţific, literar, artistic, educativ şi altele, de
către: medici, avocaţi, notari publici, executori
judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili
autorizaţi, consultanţi de plasament în valori mobiliare, auditori
financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători,
sportivi, arbitri sportivi, precum şi alte persoane fizice cu profesii
reglementate desfăşurate în mod independent, în condiţiile
legii.
23^1. Veniturile obţinute de avocaţii stagiari în baza
contractelor de colaborare precum şi avocaţii salarizaţi în
interiorul profesiei sunt considerate venituri din activităţi
independente.
23^2. Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea
folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte
de închiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal
următor califică aceste venituri în categoria venituri din
activităţi independente şi le supun regulilor de stabilire a
venitului net anual pentru această categorie, determinat pe baza
contabilităţii în partidă simplă. Aplicarea acestei
reglementări se efectuează potrivit prevederilor ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
23^3. Sunt venituri din profesii libere şi veniturile din
activităţi desfăşurate în mod independent, în
condiţiile legii, ca profesii reglementate, inclusiv în cazul în care activitatea
este desfăşurată pe bază de contract, pentru
societăţi comerciale sau alte entităţi reglementate
potrivit legii să desfăşoare activităţi care
generează venituri din profesii libere.
24. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt
venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi:
invenţii, mai puţin realizările tehnice, know-how, mărci
înregistrate, franciza şi altele asemenea, recunoscute şi protejate
prin înscrisuri ale instituţiilor specializate, precum şi a
drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor.
Veniturile de această natură se supun regulilor de determinare pentru
veniturile din activităţi independente şi în situaţia în
care drepturile respective fac obiectul unor contracte de cesiune, închiriere,
colaborare, cercetare, licenţă, franciză şi altele
asemenea, precum şi cele transmise prin succesiune, indiferent de
denumirea sub care se acordă, cum ar fi: remuneraţie directă,
remuneraţie secundară, onorariu, redevenţă şi altele
asemenea.
Veniturile rezultate din cesiunile de drepturi de proprietate
intelectuală prevăzute în mod expres în contractul încheiat între
părţi reprezintă venituri din drepturi de proprietate intelectuală.
De asemenea, sunt incluse în categoria veniturilor din drepturi de proprietate
intelectuală şi veniturile din cesiuni pentru care
reglementările în materie stabilesc prezumţia de cesiune a
drepturilor în lipsa unei prevederi contrare în contract.
În situaţia existenţei unei activităţi
dependente ca urmare a unei relaţii de angajare, remuneraţia
prestărilor rezultate din cesiunile de drepturi de proprietate
intelectuală care intră în sfera sarcinilor de serviciu
reprezintă venituri de natură salarială, conform prevederilor
menţionate în mod expres în contractul dintre angajat şi angajator,
şi se supun impozitării potrivit prevederilor cap. III "Venituri
din salarii" al titlului III din Codul fiscal.
Veniturile reprezentând drepturi băneşti ale autorului
unei realizări tehnice nu sunt considerate, din punct de vedere fiscal,
venituri din drepturi de proprietate intelectuală.
24^1. Sunt considerate venituri din activităţi
independente veniturile din drepturi de autor şi drepturile conexe
definite potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996, cu modificările şi
completările ulterioare.
25. *** Abrogat
26. Veniturile realizate de sportivii care participă la
competiţii sportive pe cont propriu şi nu au relaţii
contractuale de muncă cu entitatea plătitoare de venit sunt
considerate venituri din activităţi independente.
27. *** Abrogat
28. *** Abrogat
29. *** Abrogat
30. *** Abrogat
31. *** Abrogat
32. *** Abrogat
33. *** Abrogat
34. *** Abrogat
35. *** Abrogat
ART. 48
36. În venitul brut se includ toate veniturile în bani şi în
natură, cum ar fi: venituri din vânzarea de produse şi de
mărfuri, venituri din prestarea de servicii şi executarea de
lucrări, venituri din vânzarea sau închirierea bunurilor din patrimoniul
afacerii, venituri obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma
deşeurilor din patrimoniul afacerii prin centrele de colectare a
deşeurilor şi orice alte venituri obţinute din exercitarea
activităţii, inclusiv încasările efectuate în avans care se referă
la alte exerciţii fiscale, precum şi veniturile din dobânzile primite
de la bănci pentru disponibilităţile băneşti aferente
afacerii, din alte activităţi adiacente şi altele asemenea. În
venitul brut se includ şi veniturile încasate ulterior încetării
activităţii independente, pe baza facturilor emise şi neîncasate
până la încetarea activităţii.
Prin activităţi adiacente se înţelege toate
activităţile care au legătură cu obiectul de activitate
autorizat.
În venitul brut al afacerii se include şi suma reprezentând
contravaloarea bunurilor şi drepturilor din patrimoniul afacerii care trec
pe parcursul exercitării activităţii şi la încetarea
definitivă a acesteia în patrimoniul personal al contribuabilului,
operaţiune considerată din punct de vedere fiscal o înstrăinare.
Evaluarea acestora se face la preţurile practicate pe piaţă sau
stabilite prin expertiză tehnică.
În cazul încetării definitive a activităţii, din
punct de vedere fiscal, sumele obţinute din valorificarea bunurilor
şi drepturilor din patrimoniul afacerii, înscrise în Registrul-inventar,
cum ar fi: mijloacele fixe, obiectele de inventar şi altele asemenea,
precum şi stocurile de materii prime, materiale, produse finite şi
mărfuri se includ în venitul brut.
În cazul schimbării modalităţii de exercitare a
unei activităţi, precum şi al transformării formei de
exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în
materie, în condiţiile continuării activităţii, se include
în venitul brut al afacerii care urmează să se transforme/schimbe şi
contravaloarea bunurilor şi drepturilor care trec în patrimoniul afacerii
în care s-a transformat/schimbat.
În cazul bunurilor şi al drepturilor amortizabile care trec
în patrimoniul altei afaceri prin schimbarea modalităţii de
exercitare a unei activităţi şi/sau transformarea formei de
exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în
materie, se aplică următoarele reguli:
- cele cu valoare rămasă de amortizat se înscriu în
Registrul-inventar la această valoare, care constituie şi bază
de calcul al amortizării;
- cele complet amortizate se înscriu în Registrul-inventar la
valoarea stabilită prin expertiză tehnică sau la preţul
practicat pe piaţă; pentru acestea nu se calculează amortizare
şi valoarea acestora nu constituie cheltuială deductibilă din
veniturile noii activităţi.
În cazul bunurilor şi al drepturilor neamortizabile care trec
în patrimoniul altei afaceri prin schimbarea modalităţii de
exercitare a unei activităţi şi/sau transformarea formei de
exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în
materie, acestea se înscriu în Registrul-inventar la valoarea înscrisă în
evidenţa contabilă din care provin şi nu constituie
cheltuială deductibilă din veniturile noii activităţi.
Nu constituie venit brut următoarele:
- aporturile făcute la începerea unei activităţi
sau în cursul desfăşurării acesteia;
- sumele primite sub formă de credite bancare ori de împrumuturi
de la persoane fizice sau juridice;
- sumele primite ca despăgubiri;
- sumele ori bunurile primite sub formă de sponsorizări,
mecenat sau donaţii.
În cazul începerii unei activităţi ca urmare a
schimbării modalităţii de exercitare a activităţii
şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă
formă, potrivit legislaţiei în materie, aporturile aduse în noul
patrimoniu nu constituie venit brut.
În cazul schimbării modalităţii de exercitare a
unei activităţi şi/sau al transformării formei de
exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în
materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat
pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost
desfăşurată de contribuabil într-o formă de organizare
prevăzută de lege.
Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin
însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele
fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea şi/sau transformarea
formei de exercitare a activităţii.
Venitul net anual/Pierderea anuală se înscrie în
declaraţia privind venitul realizat.
Pierderea fiscală înregistrată în anul în care a avut
loc schimbarea şi/sau transformarea formei de exercitare a
activităţii se reportează şi se compensează potrivit
regulilor de reportare prevăzute la art. 80 din Codul fiscal.
36^1. *** Abrogat
37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai
cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, astfel cum
rezultă din evidenţele contabile conduse de contribuabili, cu
respectarea prevederilor art. 48 alin. (4) - (7) din Codul fiscal.
Reguli generale aplicabile pentru deducerea cheltuielilor
efectuate în scopul realizării veniturilor sunt şi următoarele:
a) să fie efectuate în interesul direct al
activităţii;
b) să corespundă unor cheltuieli efective şi
să fie justificate cu documente;
c) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului
financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv în
cazul cheltuielilor reprezentând plăţi efectuate în avans care se
referă la alte exerciţii fiscale.
38. Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu [numerotarea este
adăugată în acest fişier pentru uşurarea citirii]:
1.
cheltuielile cu
achiziţionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de
inventar şi mărfuri;
2.
cheltuielile cu lucrările
executate şi serviciile prestate de terţi;
3.
cheltuielile efectuate de
contribuabil pentru executarea de lucrări şi prestarea de servicii
pentru clienţi;
4.
chiria aferentă
spaţiului în care se desfăşoară activitatea, cea
aferentă utilajelor şi altor instalaţii utilizate în
desfăşurarea activităţii, în baza unui contract de
închiriere;
5.
dobânzile aferente creditelor
bancare;
6.
[Liniuţa a 6-a] ***
Abrogată
7.
cheltuielile cu comisioanele
şi cu alte servicii bancare;
8.
cheltuielile cu primele de
asigurare care privesc imobilizările corporale şi necorporale,
inclusiv pentru stocurile deţinute, precum şi primele de asigurare
pentru asigurarea de risc profesional potrivit legii;
9.
cheltuielile cu primele de
asigurare pentru bunurile din patrimoniul personal, când acestea
reprezintă garanţie bancară pentru creditele utilizate în
desfăşurarea activităţii independente a contribuabilului;
10.
cheltuielile poştale
şi taxele de telecomunicaţii;
11.
cheltuielile cu energia şi
apa;
12.
cheltuielile cu transportul de
bunuri şi de persoane;
13.
cheltuieli de natură
salarială;
14.
cheltuielile cu impozitele,
taxele, altele decât impozitul pe venit;
15.
cheltuielile reprezentând
contribuţiile pentru asigurările sociale, pentru constituirea
Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, pentru asigurările sociale
de sănătate, pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, precum şi alte contribuţii obligatorii pentru
contribuabil şi angajaţii acestuia;
16.
cheltuielile cu amortizarea, în
conformitate cu reglementările titlului II din Codul fiscal, după
caz;
17.
valoarea rămasă
neamortizată a bunurilor şi drepturilor amortizabile
înstrăinate, determinată prin deducerea din preţul de
cumpărare a amortizării incluse pe costuri în cursul exploatării
şi limitată la nivelul venitului realizat din înstrăinare;
18.
cheltuielile efectuate de
utilizator, reprezentând chiria (rata de leasing) în cazul contractelor de
leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi
dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu
prevederile privind operaţiunile de leasing şi societăţile
de leasing;
19.
cheltuielile cu pregătirea
profesională pentru contribuabili şi salariaţii lor, potrivit
legii;
20.
cheltuielile ocazionate de
participarea la congrese şi alte întruniri cu caracter profesional;
21.
cheltuielile cu
funcţionarea şi întreţinerea, aferente bunurilor care fac
obiectul unui contract de comodat, potrivit înţelegerii din contract,
pentru partea aferentă utilizării în scopul afacerii;
22.
[Liniuţa a 22-a] ***
Abrogată
23.
cheltuielile de delegare,
detaşare şi deplasare, cu excepţia celor reprezentând
indemnizaţia de delegare, detaşare în altă localitate, în
ţară şi în străinătate, care este deductibilă
limitat;
24.
cheltuielile de reclamă
şi publicitate reprezintă cheltuielile efectuate pentru popularizarea
numelui contribuabilului, produsului sau serviciului în baza unui contract
scris, precum şi costurile asociate producerii materialelor necesare
pentru difuzarea mesajelor publicitare când reclama şi publicitatea se
efectuează prin mijloace proprii. Se includ în categoria cheltuielilor de
reclamă şi publicitate şi bunurile care se acordă în cadrul
unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor şi
demonstraţii la punctele de vânzare, precum şi alte bunuri acordate
cu scopul stimulării vânzărilor;
25.
alte cheltuieli efectuate în
scopul realizării veniturilor.
Sunt cheltuieli deductibile şi cele efectuate pentru
întreţinerea şi funcţionarea spaţiilor folosite pentru
desfăşurarea afacerilor chiar dacă documentele sunt emise pe
numele proprietarului, şi nu pe numele contribuabilului.
39. Sunt cheltuieli deductibile limitat, de exemplu,
următoarele:
- cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru
acordarea de burse private, conform legii, sunt deductibile în limitele
stabilite la art. 48 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi
în condiţiile prevăzute de legislaţia în materie;
- cheltuielile de protocol ocazionate de acordarea unor cadouri,
trataţii şi mese partenerilor de afaceri, efectuate în scopul
afacerii;
- cheltuieli reprezentând cotizaţii plătite
asociaţiilor profesionale şi contribuţii profesionale
obligatorii plătite organizaţiilor profesionale din care fac parte
contribuabilii şi datorate potrivit legii;
- cheltuielile reprezentând indemnizaţia de delegare şi
detaşare în altă localitate, în ţară şi în
străinătate, în interesul serviciului, sunt deductibile, respectiv în
limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice;
- cheltuielile sociale în limita unei sume stabilite prin
aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii realizat
anual şi acordate pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel
cum este prevăzut în contractul de muncă, sub forma: ajutoarelor de
înmormântare, ajutoarelor pentru pierderi produse în gospodăriile proprii
ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoarelor pentru bolile grave
sau incurabile, inclusiv proteze, ajutoarelor pentru naştere, tichetelor
de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în
vigoare, cadourilor pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourilor
oferite salariatelor, contravalorii transportului la şi de la locul de
muncă al salariatului, costului prestaţiilor pentru tratament şi
odihnă, inclusiv transportul, pentru salariaţii proprii şi
membrii de familie ai acestora. Cadourile oferite de angajatori în beneficiul
copiilor minori ai angajaţilor cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie,
Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte
religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8
martie sunt deductibile în măsura în care valoarea cadoului oferit
fiecărei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu
depăşeşte 150 lei;
- dobânzile aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi
juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară
activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în
desfăşurarea activităţii, pe baza contractului încheiat
între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a
Băncii Naţionale a României;
- cheltuieli reprezentând tichetele de masă acordate de
angajator potrivit legii, precum şi cheltuieli reprezentând tichetele de
vacanţă acordate de angajator potrivit legii;
- cheltuieli reprezentând contribuţiile plătite în
numele angajaţilor, la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr.
204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi cele reprezentând contribuţii la fondurile de pensii facultative
calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile
facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,
efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre
ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în
limita echivalentului în lei a 400 de euro, într-un an fiscal, pentru fiecare
participant. Deducerea acestor cheltuieli se realizează numai pe baza
documentelor privind calificarea fondurilor de pensii facultative respective,
emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, la solicitarea
angajatorului, şi sunt luate în calcul la determinarea venitului net anual
corespunzător anului în care contribuţiile au fost plătite.
Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este
cursul mediu anual comunicat de Banca Naţională a României pentru
anul în care s-a efectuat plata.
Limita echivalentului în euro a contribuţiilor efectuate la
fondul de pensii facultative şi a primelor de asigurare voluntară de
sănătate, prevăzute la art. 48 alin. (5) lit. g) şi h) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, se transformă în lei la cursul mediu anual
comunicat de Banca Naţională a României.
39^1. (1) În sensul prevederilor art. 48 alin. (7) lit. l^1) din Codul
fiscal, regulile de deducere, termenii şi expresiile prevăzute,
condiţiile în care vehiculele rutiere motorizate, supuse limitării
fiscale, se consideră a fi utilizate exclusiv în scopul
desfăşurării activităţii au semnificaţiile
prevăzute la pct. 45^1 din normele metodologice date în aplicarea art. 145^1 din Codul fiscal din titlul VI
"Taxa pe valoarea adăugată".
(2) Dacă vehiculele respective nu sunt utilizate exclusiv în
scopul desfăşurării activităţii, se limitează la
50% dreptul de deducere a cheltuielilor efectuate conform art. 48 alin. (4) şi (5) din Codul
fiscal legate de aceste vehicule, cu excepţia cheltuielilor privind
amortizarea pentru care se aplică regulile privind amortizarea
prevăzute în titlul II, după caz. În cadrul cheltuielilor supuse limitării
fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile fiecărui vehicul,
inclusiv cele reprezentând: impozitele locale, asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto, inspecţiile tehnice periodice, rovinieta
etc.
În vederea acordării deductibilităţii integrale la
calculul venitului net anual, justificarea utilizării vehiculelor se
efectuează pe baza documentelor justificative şi prin întocmirea foii
de parcurs care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele
informaţii: categoria de vehicul utilizat, scopul şi locul
deplasării, kilometrii parcurşi, norma proprie de consum carburant pe
kilometru parcurs.
40. Veniturile obţinute din valorificarea în regim de
consignaţie sau prin vânzare directă către agenţi economici
şi alte instituţii a bunurilor rezultate în urma unei prelucrări
sau procurate în scopul revânzării sunt considerate venituri din
activităţi independente. În această situaţie se vor
solicita documentele care atestă provenienţa bunurilor respective,
precum şi autorizaţia de funcţionare. Nu se încadrează în
aceste prevederi bunurile din patrimoniul personal.
40^1. *** Abrogat
41. Toate bunurile şi drepturile aferente
desfăşurării activităţii se înscriu în
Registrul-inventar şi constituie patrimoniul afacerii.
ART. 49
42. În sensul art. 49 din Codul fiscal, pentru
contribuabilii care realizează venituri comerciale şi
desfăşoară activităţi cuprinse în nomenclatorul
elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, venitul net se determină
pe bază de norme anuale de venit. Pentru determinarea venitului net anual
se aplică criteriile specifice de corecţie asupra normei de venit. La
stabilirea normelor anuale de venit de către direcţiile generale ale
finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor
fi consultate consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, după caz.
Prin ordin al ministrului finanţelor publice se vor stabili
activităţile din Clasificarea activităţilor din economia
naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
656/1997, cu modificările ulterioare, care generează venituri
comerciale în sensul art. 49 din Codul fiscal.
În situaţia în care un contribuabil desfăşoară
aceeaşi activitate în două sau mai multe locuri diferite pentru care
venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, stabilirea
venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de
venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de
desfăşurare a activităţii.
În cazul în care un contribuabil desfăşoară mai
multe activităţi pentru care venitul net se determină pe baza
normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin
însumarea nivelului normelor de venit de la locul desfăşurării
fiecărei activităţi, corectate potrivit criteriilor specifice.
42^1. Pentru contribuabilii persoane fizice care desfăşoară
o activitate independentă ca întreprindere individuală, venitul net
se poate determina pe bază de norme anuale de venit, cu respectarea
prevederilor art. 49 din Codul fiscal.
42^2. Norma anuală de venit pentru fiecare activitate de la
locul desfăşurării acesteia nu poate fi mai mică decât
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în
vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12.
42^3. În cazul în care activitatea se desfăşoară în
cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma
anuală de venit corespunzătoare fiecărui asociat din cadrul
asocierii nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii
acesteia, înmulţit cu 12.
Pentru determinarea venitului net anual al fiecărui membru
asociat se aplică criteriile specifice de corecţie asupra normei de
venit.
43. La stabilirea coeficienţilor de corecţie a normelor
de venit se vor avea în vedere următoarele criterii:
- vadul comercial şi clientela;
- vârsta contribuabililor;
- timpul afectat desfăşurării
activităţii, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 44
şi 45;
- starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului;
- activitatea se desfăşoară într-un spaţiu
proprietate a contribuabilului sau închiriat;
- realizarea de lucrări, prestarea de servicii şi
obţinerea de produse cu material propriu sau al clientului;
- folosirea de maşini, dispozitive şi scule,
acţionate manual sau de forţă motrice;
- caracterul sezonier al unor activităţi;
- durata concediului legal de odihnă;
- desfăşurarea activităţii cu salariaţi;
- contribuţia fiecărui asociat în cazul
activităţii desfăşurate în cadrul unei asocieri;
- informaţiile cuprinse în declaraţia informativă
depusă în scop de TVA potrivit prevederilor art. 156^3 din Codul fiscal;
- alte criterii specifice.
Diminuarea normelor de venit ca urmare a îndeplinirii criteriului
de vârstă a contribuabilului se operează începând cu anul
următor celui în care acesta a împlinit numărul de ani care îi
permite reducerea normei. Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii
care au şi calitatea de salariat sau îşi pierd această calitate
se face începând cu luna următoare încheierii/desfacerii contractului
individual de muncă.
44. Venitul net din activităţi independente, determinat
pe bază de norme anuale de venit, se reduce proporţional cu:
- perioada de la începutul anului şi până la momentul
autorizării din anul începerii activităţii;
- perioada rămasă până la sfârşitul anului
fiscal, în situaţia încetării activităţii, la cererea
contribuabilului.
45. Pentru întreruperile temporare de activitate în cursul anului,
datorate unor accidente, spitalizării şi altor cauze obiective,
inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente
justificative, normele de venit se reduc proporţional cu perioada
nelucrată, la cererea contribuabililor. În situaţia încetării
activităţii în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare,
persoanele fizice autorizate şi asociaţiile fără
personalitate juridică sunt obligate să depună autorizaţia
de funcţionare şi să înştiinţeze în scris, în termen
de 5 zile, organele fiscale în a căror rază teritorială
aceştia îşi desfăşoară activitatea. În acest sens se
va anexa, în copie, dovada din care să rezulte depunerea
autorizaţiei.
46. Pentru contribuabilii impuşi pe bază de norme de
venit, care îşi exercită activitatea o parte din an, în
situaţiile prevăzute la pct. 44 şi 45, venitul net aferent
perioadei efectiv lucrate se determină prin raportarea normei anuale de
venit la 365 de zile, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul
zilelor de activitate.
În acest scop organul fiscal întocmeşte o notă de
constatare care va cuprinde date şi informaţii privind:
- situaţia care a generat corectarea normei de venit, cum ar
fi: începutul/sfârşitul activităţii, întreruperea
temporară, conform pct. 45, şi altele asemenea;
- perioada în care nu s-a desfăşurat activitate;
- documentele justificative depuse de contribuabil;
- recalcularea normei, conform prezentului punct.
47. Pentru contribuabilul care optează să fie impus pe
bază de normă de venit şi care anterior a fost impus în sistem
real, având investiţii în curs de amortizare, valoarea amortizării nu
diminuează norma de venit. Veniturile realizate din valorificarea investiţiilor
respective sau trecerea lor în patrimoniul personal în cursul perioadei de
desfăşurare a activităţii sau în caz de încetare a
activităţii majorează norma de venit proporţional cu
valoarea amortizată în perioada impunerii în sistem real.
48. În cazul contribuabilului impus pe bază de normă de
venit, care pe perioada anterioară a avut impunere în sistem real şi
a efectuat investiţii care au fost amortizate integral, veniturile din
valorificarea sau trecerea acestora în patrimoniul personal ca urmare a
încetării activităţii vor majora norma de venit.
49. Contribuabilii care în cursul anului fiscal îşi
completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este
cuprinsă în nomenclator vor fi impuşi în sistem real de la data
respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea
fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe
bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidenţa
contabilă.
ART. 50
50. În următoarele situaţii venitul net din drepturi de
proprietate intelectuală se determină ca diferenţă între
venitul brut şi comisionul cuvenit organismelor de gestiune colectivă
sau altor plătitori care, conform legii, au atribuţii de colectare
şi de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi:
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală transmise
prin succesiune;
- venituri din exercitarea dreptului de suită;
- venituri reprezentând remuneraţia compensatorie pentru
copia privată.
51. *** Abrogat
52. *** Abrogat
ART. 50 al.4
53. Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuală
cuprinde atât sumele încasate în cursul anului, cât şi reţinerile în
contul plăţilor anticipate efectuate cu titlu de impozit şi
contribuţiile obligatorii reţinute de plătitorii de venituri.
În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală
se includ în venitul brut atât veniturile în bani, cât şi echivalentul în
lei al veniturilor în natură.
Evaluarea veniturilor în natură se face la preţul
pieţei sau la preţul stabilit prin expertiză tehnică, la
locul şi la data primirii acestora.
În cazul în care determinarea venitului net din drepturi de
proprietate intelectuală se face pe bază de cote forfetare de
cheltuieli, nu există obligativitatea înregistrării în evidenţa
contabilă a cheltuielilor efectuate în scopul realizării venitului.
54. Cheltuielile forfetare includ comisioanele şi alte sume
care revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de
venituri drept plată a serviciilor prestate pentru gestiunea drepturilor
de către aceştia din urmă către titularii de drepturi.
55. Sunt considerate opere de artă monumentală
următoarele:
- lucrări de decorare, cum ar fi pictura murală a unor
spaţii şi clădiri de mari dimensiuni, interior-exterior;
- lucrări de artă aplicată în spaţii publice,
cum ar fi: ceramică, metal, lemn, piatră, marmură şi altele
asemenea;
- lucrări de sculptură de mari dimensiuni, design
monumental, amenajări de spaţii publice;
- lucrări de restaurare a acestora.
56. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
obţinute din străinătate se supun regulilor aplicabile
veniturilor din străinătate, indiferent dacă sunt încasate
direct de titulari sau prin intermediul entităţilor responsabile cu
gestiunea drepturilor de proprietate intelectuală, potrivit legii.
57. Cota de cheltuieli forfetare nu se acordă în cazul în
care persoanele fizice utilizează baza materială a beneficiarului
acestor drepturi de proprietate intelectuală.
ART. 51
58. Opţiunea de a determina venitul net în sistem real se
face astfel:
a) în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 49 alin. (1) din Codul fiscal, care au
desfăşurat activitate în anul precedent şi au fost impuşi
pe bază de norme de venit, prin completarea corespunzătoare a
declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi depunerea
acesteia până la data de 31 ianuarie inclusiv;
b) în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 49 alin. (1) din Codul fiscal, care
încep activitatea în cursul anului fiscal, prin completarea
corespunzătoare a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit
şi depunerea acesteia în termen de 15 zile de la începerea
activităţii.
59. *** Abrogat
60. *** Abrogat
ART. 52
61. Plătitorii veniturilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c) din Codul
fiscal au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira în
cursul anului fiscal impozitul reprezentând plată anticipată în
contul impozitului anual datorat de contribuabili. Plata anticipată se
calculează prin aplicarea cotei de 10% la diferenţa dintre venitul
brut şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă
potrivit titlului IX^2 din Codul fiscal. Reţinerea impozitului
reprezentând plată anticipată se efectuează din veniturile
plătite în baza contractului civil încheiat în formă scrisă
între plătitorul de venit şi beneficiarul venitului, contribuabil
potrivit titlului III din Codul fiscal.
62. Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate
intelectuală, cărora le revine obligaţia calculării şi
reţinerii impozitului anticipat, sunt, după caz:
- utilizatorii de opere, invenţii, know-how şi altele
asemenea, în situaţia în care titularii de drepturi îşi exercită
drepturile de proprietate intelectuală în mod personal, iar relaţia
contractuală dintre titularul de drepturi de proprietate intelectuală
şi utilizatorul respectiv este directă;
- organismele de gestiune colectivă sau alte
entităţi, care, conform dispoziţiilor legale, au atribuţii
de gestiune a drepturilor de proprietate intelectuală, a căror
gestiune le este încredinţată de către titulari. În această
situaţie se încadrează şi producătorii şi agenţii
mandataţi de titularii de drepturi, prin intermediul cărora se
colectează şi se repartizează drepturile respective.
63. În situaţia în care sumele reprezentând venituri din
exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală se colectează
prin mai multe organisme de gestiune colectivă sau prin alte
entităţi asemănătoare, obligaţia calculării
şi reţinerii impozitului anticipat revine organismului sau
entităţii care efectuează plata către titularul de drepturi
de proprietate intelectuală.
64. În cazul contribuabililor ale căror plăţi
anticipate sunt calculate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) - c) din Codul
fiscal pentru veniturile de această natură şi care
realizează venituri din activităţi independente şi în alte
condiţii, pentru acestea din urmă au obligaţia să le
evidenţieze în contabilitate separat şi să efectueze în cursul
anului plăţi anticipate trimestriale, în conformitate cu art. 82 din Codul fiscal.
64^1. Contribuabilii care realizează venituri din
activităţi independente pentru care venitul net anual este stabilit
în sistem real şi pentru care plătitorii de venituri au
obligaţia reţinerii la sursă a impozitului reprezentând
plăţi anticipate în conformitate cu art. 52 din Codul fiscal determină
venitul net anual pe baza contabilităţii în partidă simplă.
Fac excepţie de la determinarea venitului net anual pe baza
contabilităţii în partidă simplă contribuabilii care
realizează venituri prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c) din Codul
fiscal care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 52^1 din Codul fiscal.
64^2. Pentru contribuabilii care desfăşoară o
activitate care generează venituri comerciale pentru care venitul net
anual este stabilit pe baza normelor de venit, aceasta fiind
prevăzută la art. 52 alin. (1) din Codul fiscal,
plătitorii de venituri nu au obligaţia reţinerii la sursă a
impozitului reprezentând plăţi anticipate potrivit art. 52 din Codul fiscal, cu condiţia
prezentării de către contribuabilii respectivi a copiei formularului
260 "Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de
impozit".
65. Impozitul anticipat se calculează şi se reţine
în momentul efectuării plăţii sumelor către beneficiarul
venitului.
66. Impozitul reţinut se virează la bugetul de stat
până la data de 25 a lunii următoare celei în care se fac plata
venitului şi reţinerea impozitului.
66^1. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi
de proprietate intelectuală, din activităţi
desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate
potrivit Codului civil, a contractelor de agent, precum şi din
activităţi de expertiză contabilă şi tehnică,
judiciară şi extrajudiciară, au dreptul să opteze pentru
impunerea venitului brut cu cota de 16%, impozitul fiind final, potrivit art. 52^1 din Codul fiscal.
66^2. Pentru veniturile realizate în baza contractelor aflate în
derulare la data de 1 octombrie 2011, altele decât cele pentru care la data
respectivă erau aplicabile prevederile art. 52 din Codul fiscal, şi care sunt
calificate drept contracte civile începând cu data de 1 octombrie 2011,
obligaţiile privind calculul, reţinerea şi virarea impozitului
reprezentând plăţi anticipate sunt cele în vigoare la data
plăţii veniturilor respective.
ART. 55 al.2
67. Veniturile de natură salarială prevăzute la art. 55 din Codul fiscal, denumite în
continuare venituri din salarii, sunt venituri din activităţi
dependente, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:
- părţile care intră în relaţia de muncă,
denumite în continuare angajator şi angajat, stabilesc de la început:
felul activităţii, timpul de lucru şi locul
desfăşurării activităţii;
- partea care utilizează forţa de muncă pune la
dispoziţia celeilalte părţi mijloacele de muncă, cum ar fi:
spaţii cu înzestrare corespunzătoare, îmbrăcăminte
specială, unelte de muncă şi altele asemenea;
- persoana care activează contribuie numai cu prestaţia
fizică sau cu capacitatea ei intelectuală, nu şi cu capitalul
propriu;
- plătitorul de venituri de natură salarială
suportă cheltuielile de deplasare în interesul serviciului ale
angajatului, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în
ţară şi în străinătate, şi alte cheltuieli de
această natură, precum şi indemnizaţia de concediu de
odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de
muncă suportate de angajator potrivit legii;
- persoana care activează lucrează sub autoritatea unei
alte persoane şi este obligată să respecte condiţiile
impuse de aceasta, conform legii.
68. Veniturile din salarii sau considerate asimilate salariilor
cuprind totalitatea sumelor încasate ca urmare a unei relaţii contractuale
de muncă, precum şi orice sume de natură salarială primite
în baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se referă,
şi care sunt realizate din:
a) sume primite pentru munca prestată ca urmare a
contractului individual de muncă, a contractului colectiv de muncă,
precum şi pe baza actului de numire:
- salariile de bază;
- sporurile şi adaosurile de orice fel;
- indemnizaţii pentru trecerea temporară în altă
muncă, pentru reducerea timpului de muncă, pentru carantină,
precum şi alte indemnizaţii de orice fel, altele decât cele
menţionate la pct. 3, având aceeaşi natură;
- recompensele şi premiile de orice fel;
- sumele reprezentând premiul anual şi stimulentele acordate,
potrivit legii, personalului din instituţiile publice, cele reprezentând
stimulentele acordate salariaţilor agenţilor economici;
- sumele primite pentru concediul de odihnă, cu excepţia
sumelor primite de salariat cu titlu de despăgubiri reprezentând
contravaloarea cheltuielilor salariatului şi familiei sale necesare în
vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii
suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă;
- sumele primite în caz de incapacitate temporară de
muncă;
- valoarea nominală a tichetelor de masă, tichetelor de
creşă, tichetelor de vacanţă, acordate potrivit legii;
- orice alte câştiguri în bani şi în natură,
primite de la angajatori de către angajaţi, ca plată a muncii
lor;
b) indemnizaţiile, precum şi orice alte drepturi
acordate persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese
sau numite în funcţie, potrivit legii, precum şi altora asimilate cu
funcţiile de demnitate publică, stabilite potrivit sistemului de
stabilire a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii
de demnitate publică;
c) drepturile personalului militar în activitate şi ale
militarilor angajaţi pe bază de contract, reprezentând solda
lunară compusă din solda de grad, solda de funcţie,
gradaţii şi indemnizaţii, precum şi prime, premii şi
alte drepturi stabilite potrivit legislaţiei speciale;
c^1) sumele reprezentând plăţile compensatorii calculate
pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în
rezervă sau al cărui contract încetează ca urmare a nevoilor de
reducere şi de restructurare, precum şi ajutoarele stabilite în
raport cu solda lunară netă, acordate acestuia la trecerea în
rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu
îndeplinesc condiţiile de pensie, precum şi ajutoare sau
plăţi compensatorii primite de poliţişti aflaţi în
situaţii similare, al căror cuantum se determină în raport cu
salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislaţiei în materie;
d) drepturile administratorilor obţinute în baza contractului
de administrare încheiat cu companiile/societăţile naţionale,
societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a
administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi
cu regiile autonome, stabilite potrivit legii, cum ar fi: indemnizaţia
lunară brută, suma cuvenită prin participare la profitul net al
societăţii;
e) sumele plătite membrilor fondatori ai unei
societăţi comerciale constituite prin subscripţie publică,
potrivit cotei de participare la profitul net, stabilită de adunarea
constitutivă, potrivit legislaţiei în vigoare;
f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală
a acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii directoratului
şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori;
g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite,
conform legii;
h) indemnizaţiile, primele şi alte asemenea sume
acordate membrilor aleşi ai unor entităţi, cum ar fi:
organizaţii sindicale, organizaţii patronale, alte organizaţii
neguvernamentale, asociaţii de proprietari/chiriaşi şi altele
asemenea;
i) indemnizaţiile acordate ca urmare a participării în
comisii, comitete, consilii şi altele asemenea, constituite conform legii;
j) veniturile obţinute de condamnaţii care execută
pedepse la locul de muncă;
k) sumele plătite sportivilor ca urmare a participării
în competiţii sportive, precum şi sumele plătite sportivilor,
antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti în domeniu pentru
rezultatele obţinute la competiţiile sportive, de către
structurile sportive cu care aceştia au relaţii contractuale de
muncă, indiferent de forma sub care se plătesc, inclusiv prima de
joc, cu excepţia celor prevăzute la art. 42 lit. t) din Codul fiscal;
l) compensaţii băneşti individuale, acordate
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, din fondul de salarii,
potrivit dispoziţiilor prevăzute în contractul de muncă;
l^1) sumele reprezentând plăţile compensatorii calculate
pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale căror
contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a
concedierilor colective, conform legii, precum şi sumele reprezentând
plăţile compensatorii calculate pe baza salariului mediu net pe
economie, primite de personalul civil din sectorul de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă
naţională la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, ca
urmare a nevoilor de reducere şi de restructurare, acordate potrivit
legii;
m) indemnizaţii sau alte drepturi acordate angajaţilor
cu ocazia angajării sau mutării acestora într-o altă localitate,
stabilite potrivit contractelor de muncă, statutelor sau altor
dispoziţii legale, cu excepţia celor prevăzute la art. 55 alin. (4) lit. h) şi i) din
Codul fiscal;
n) indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din
profitul net, alta decât cea calificată drept dividend, cuvenite
administratorilor societăţilor comerciale, potrivit actului
constitutiv, sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor;
n^1) indemnizaţiile lunare plătite, conform legii, de
angajator pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului
individual de muncă;
n^2) indemnizaţii prevăzute în contractul de muncă
plătite de angajator pe perioada suspendării contractului de
muncă urmare participării la cursuri sau la stagii de formare
profesională ce presupune scoaterea integrală din activitate, conform
legii;
n^3) indemnizaţii lunare brute şi alte avantaje de
natură salarială acordate membrilor titulari, corespondenţi
şi membrilor de onoare ai Academiei Române;
n^4) indemnizaţii primite la data încetării raporturilor
de serviciu;
n^5) remuneraţia plătită avocatului coordonator
numit/ales pentru activitatea de coordonare desfăşurată în
cadrul societăţii civile profesionale de avocaţi şi
societăţii profesionale cu răspundere limitată, potrivit
legii;
n^6) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada
delegării şi detaşării în altă localitate, în
ţară şi în străinătate, în interesul serviciului,
precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, pentru partea care
depăşeşte de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a
Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, pentru drepturile
aferente perioadei începând cu data de 1 februarie 2013.
o) alte drepturi sau avantaje de natură salarială ori
asimilate salariilor.
ART. 55 al.3
69. Avantajele în bani şi în natură sunt considerate a
fi orice foloase primite de salariat de la terţi sau ca urmare a
prevederilor contractului individual de muncă ori a unei relaţii
contractuale între părţi, după caz.
70. La stabilirea venitului impozabil se au în vedere şi
avantajele primite de persoana fizică, cum ar fi:
a) folosirea vehiculelor de orice tip din patrimoniul afacerii, în
scop personal;
b) acordarea de produse alimentare, îmbrăcăminte,
cherestea, lemne de foc, cărbuni, energie electrică, termică
şi altele;
c) abonamentele la radio şi televiziune, pentru mijloacele de
transport, abonamentele şi costul convorbirilor telefonice, inclusiv
cartelele telefonice;
d) permisele de călătorie pe diverse mijloace de
transport;
e) cadourile primite cu diverse ocazii, cu excepţia celor
menţionate la art. 55 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal;
f) contravaloarea folosinţei unei locuinţe în scop
personal şi a cheltuielilor conexe de întreţinere, cum sunt cele
privind consumul de apă, consumul de energie electrică şi
termică şi altele asemenea, cu excepţia celor prevăzute în
mod expres la art. 55 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal;
g) cazarea şi masa acordate în unităţi proprii de
tip hotelier;
h) contravaloarea primelor de asigurare suportate de persoana
juridică sau de o altă entitate, pentru angajaţii proprii,
precum şi pentru alţi beneficiari, cu excepţia primelor de
asigurare obligatorii potrivit legislaţiei în materie;
i) tichetele cadou acordate potrivit legii, indiferent dacă
acestea sunt acordate potrivit destinaţiei şi cuantumului
prevăzute la art. 55 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal.
Tratamentul fiscal al avantajului reprezentând contravaloarea
primelor de asigurare este următorul:
- pentru beneficiarii care obţin venituri salariale şi
asimilate salariilor de la suportatorul primelor de asigurare, acestea sunt
impuse prin cumularea cu veniturile de această natură ale lunii în
care sunt plătite primele de asigurare;
- pentru alţi beneficiari care nu au o relaţie
generatoare de venituri salariale şi asimilate salariilor cu suportatorul
primelor de asigurare, acestea sunt impuse în conformitate cu prevederile art. 78 din Codul fiscal.
71. Avantajele în bani pot fi sumele primite pentru procurarea de
bunuri şi servicii, precum şi sumele acordate pentru distracţii
sau recreere.
72. Avantajele în bani şi echivalentul în lei al avantajelor
în natură sunt impozabile, indiferent de forma organizatorică a
entităţii care le acordă.
73. Fac excepţie veniturile care sunt expres menţionate
ca fiind neimpozabile, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 55 alin. (4) din Codul fiscal.
74. Veniturile în natură, precum şi avantajele în
natură primite cu titlu gratuit sunt evaluate la preţul pieţei
la locul şi data acordării avantajului. Avantajele primite cu plata
parţială sunt evaluate ca diferenţă între preţul
pieţei la locul şi data acordării avantajului şi suma
reprezentând plata parţială.
75. Evaluarea avantajelor în natură sub forma folosirii numai
în scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii se face astfel:
a) evaluarea folosinţei cu titlu gratuit a vehiculului se
face aplicându-se un procent de 1,7% pentru fiecare lună, la valoarea de
intrare a acestuia. În cazul în care vehiculul este închiriat de la o
terţă persoană, avantajul este evaluat la nivelul chiriei;
b) evaluarea folosinţei cu titlu gratuit a locuinţei
primite se face la nivelul chiriei practicate pentru suprafeţele locative
deţinute de stat. Avantajele conexe, cum ar fi: apă, gaz,
electricitate, cheltuieli de întreţinere şi reparaţii şi
altele asemenea, sunt evaluate la valoarea lor efectivă;
c) evaluarea folosinţei cu titlu gratuit a altor bunuri decât
vehiculul şi locuinţa se face la nivelul totalului cheltuielilor
aferente fiecărui bun pe unitate de măsură specifică sau la
nivelul preţului practicat pentru terţi.
76. Evaluarea utilizării în scop personal a bunurilor din
patrimoniul afacerii cu folosinţă mixtă se face astfel:
a) pentru vehicule evaluarea se face conform pct. 75 lit. a), iar
avantajul se determină proporţional cu numărul de kilometri
parcurşi în interes personal din totalul kilometrilor;
b) pentru alte bunuri evaluarea se face conform prevederilor pct.
75 şi avantajul se determină proporţional cu numărul de
metri pătraţi folosiţi pentru interes personal sau cu
numărul de ore de utilizare în scop personal.
77. Nu sunt considerate avantaje:
- contravaloarea abonamentelor pe mijloacele de transport în comun
pentru angajaţii a căror activitate presupune deplasarea
frecventă în interiorul localităţii;
- reducerile de preţuri practicate în scopul vânzării,
de care pot beneficia clienţii persoane fizice;
- costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor
telefonice efectuate, precum şi utilizarea autoturismului de serviciu
pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
- diferenţele de tarif la cazare în locaţiile
reprezentând amenajări recreative şi sportive din dotarea
ministerelor de care beneficiază personalul propriu, conform legii;
- contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit
Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cele reprezentând contribuţii la fonduri de pensii
facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind
pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,
administrate de către entităţi autorizate stabilite în state
membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic
European, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400
euro anual pentru fiecare participant;
- primele de asigurare aferente contractelor de asigurare
civilă profesională pentru administratori/directori, încheiate
şi suportate de societatea comercială pentru care
desfăşoară activitatea, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
78. Angajatorul stabileşte partea corespunzătoare din
convorbirile telefonice reprezentând folosinţa în scop personal, care
reprezintă avantaj impozabil, în condiţiileart. 55 alin. (3) din Codul fiscal, şi
se va impozita prin cumulare cu veniturile salariale ale lunii în care
salariatul primeşte acest avantaj. În acest scop angajatorul
stabileşte limita convorbirilor telefonice aferente sarcinilor de serviciu
pentru fiecare post telefonic, urmând ca ceea ce depăşeşte
această limită să fie considerat avantaj în natură, în
situaţia în care salariatului în cauză nu i s-a imputat costul
convorbirilor respective.
79. La evaluarea avantajului folosirii în scop personal a
vehiculului din patrimoniul angajatorului cu folosinţă mixtă,
pus la dispoziţie unui angajat, nu se iau în considerare distanţa
dus-întors de la domiciliu la locul de muncă, precum şi cheltuielile
efectuate pentru realizarea sarcinilor de serviciu.
ART. 55 al.4 a)
80. Ajutoarele de înmormântare sunt venituri neimpozabile atât în
cazul angajatului, cât şi în cazul altor persoane, potrivit clauzelor din
contractele de muncă sau prevederilor din legi speciale.
81. Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de angajatori
copiilor minori ai angajaţilor cu ocazia Paştelui, Zilei de 1 iunie,
Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte
religioase se aplică pentru fiecare copil minor al fiecărui angajat,
precum şi pentru cadourile oferite angajatelor cu ocazia Zilei de 8
martie, în ceea ce priveşte atât darurile constând în bunuri, cât şi
cele constând în bani, în cazul tuturor angajatorilor de forţă de
muncă.
81^1. Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt
impozabile nici veniturile primite de persoanele fizice în baza unor legi
speciale şi finanţate din buget, cu respectarea destinaţiilor
şi cuantumului prevăzute la paragrafele 1 şi 2 ale alin. (4).
ART. 55 al.4 b)
82. În această categorie se cuprind:
- [Prima liniuţă] *** Abrogată
- alocaţiile zilnice de hrană pentru activitatea
sportivă de performanţă, internă şi
internaţională, diferenţiată pe categorii de acţiuni;
- contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul acordat
sportivilor pentru asigurarea alimentaţiei de efort necesare în perioada
de pregătire;
- drepturile de hrană în timp de pace, primite de personalul
din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională;
- alte drepturi de această natură primite potrivit
actelor normative specifice, cum ar fi: alocaţia de hrană
zilnică pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave;
alocaţia zilnică de hrană pentru consumurile colective din
unităţile bugetare şi din regiile autonome/societăţile
comerciale cu specific deosebit; alocaţia de hrană acordată donatorilor
onorifici de sânge; alocaţia de hrană pentru consumurile colective
din unităţile sanitare publice şi altele asemenea.
ART. 55 al.4 c)
83. Prin locuinţe acordate ca urmare a
specificităţii activităţii se înţelege acele locuinţe
asigurate angajaţilor când activitatea se desfăşoară în
locuri izolate, precum staţiile meteo, staţiile pentru controlul
mişcărilor seismice, sau în condiţiile în care este
solicitată prezenţa permanentă pentru supravegherea unor
instalaţii, utilaje şi altele asemenea.
ART. 55 al.4 e)
84. Nu sunt venituri impozabile:
- contravaloarea echipamentelor tehnice primite de angajat sub
formă de aparatură, dispozitive, unelte, alte mijloace
asemănătoare, necesare în procesul muncii;
- contravaloarea echipamentului individual de protecţie cu
care este dotat fiecare participant în procesul muncii pentru a fi protejat
împotriva factorilor de risc;
- contravaloarea echipamentului individual de lucru care cuprinde
mijloacele primite de un angajat în vederea utilizării lor în timpul
procesului muncii pentru a-i proteja îmbrăcămintea şi
încălţămintea;
- contravaloarea alimentaţiei de protecţie primite în
mod gratuit de persoanele fizice care lucrează în locuri de muncă cu
condiţii grele şi vătămătoare;
- contravaloarea materialelor igienico-sanitare primite în mod
gratuit de persoanele fizice care îşi desfăşoară
activitatea în locuri de muncă al căror specific impune o igienă
personală deosebită;
- contravaloarea medicamentelor primite de cadrele militare în
activitate, sportivi, personalul navigant şi alte categorii de personal,
potrivit legii;
- contravaloarea echipamentului şi a materialelor de resortul
echipamentului, cum ar fi: materiale de spălat şi de igienă,
materiale de gospodărie, materiale pentru atelierele de reparaţii
şi întreţinere, rechizite şi furnituri de birou, primite în mod
gratuit de personalul din sectorul de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională, în
condiţiile legii;
- altele asemenea.
ART. 55 al.4 g)
85. În categoria cheltuielilor de delegare şi detaşare
se cuprind cheltuielile cu transportul, cazarea, precum şi
indemnizaţia de delegare şi de detaşare în ţară
şi în străinătate, stabilite în condiţiile prevăzute
de lege sau în contractul de muncă aplicabil.
ART. 55 al.4 h)
86. Prin cheltuieli de mutare în interesul serviciului se
înţelege cheltuielile cu transportul personal şi al membrilor de
familie ai angajatului, precum şi al bunurilor din gospodărie, cu
ocazia mutării salariatului într-o altă localitate decât cea de
domiciliu, în situaţia în care, potrivit legii, se decontează de
angajator.
ART. 55 al.4 i)
87. Sunt considerate venituri neimpozabile indemnizaţiile de
instalare şi mutare primite de beneficiarii de astfel de venituri,
acordate în conformitate cu prevederile legilor speciale.
87^1. *** Abrogat
ART. 55 al. 4 m)
87^2. Veniturile din activităţi dependente
desfăşurate în străinătate şi plătite de un
angajator nerezident nu sunt impozabile şi nu se declară în România
potrivit prevederilor Codului fiscal.
87^3. Veniturile din salarii obţinute de contribuabilii
prevăzuţi la art. 40 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)
din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu
care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri
şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care
este rezident în România sau are sediul permanent în România sunt impozabile în
România dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o
perioadă care nu depăşeşte perioada prevăzută în
convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul
în care se desfăşoară activitatea şi veniturile din salarii
nu sunt suportate de un sediu permanent al angajatorului care este rezident în
România.
87^4. În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi
la art. 40 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)
din Codul fiscal care au desfăşurat activitatea dependentă în
alt stat pentru o perioadă mai mică decât perioada
prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri
încheiată de România cu statul în care se desfăşoară
activitatea îşi prelungesc ulterior perioada de şedere în statul
respectiv peste perioada prevăzută de convenţie, dreptul de
impunere asupra veniturilor din salarii revine statului străin.
După expirarea perioadei prevăzute în convenţie,
angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România
nu mai calculează, nu mai reţine şi nu mai virează
impozitul pe venitul din salarii. Contribuabilii prevăzuţi la art. 40 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)
din Codul fiscal datorează în statul străin impozit din prima zi
pentru veniturile realizate ca urmare a desfăşurării
activităţii în acel stat.
87^5. (1) Pentru veniturile din salarii obţinute de
contribuabilii prevăzuţi la art. 40 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)
din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu
care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri
şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care
este rezident în România sau are sediul permanent în România, dreptul de
impunere revine statului străin dacă persoana fizică este
prezentă în acel stat pentru o perioadă care depăşeşte
perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri
încheiată de România cu statul în care se desfăşoară
activitatea. În această situaţie, angajatorul care este rezident în
România sau are sediul permanent în România şi care efectuează plata
veniturilor din salarii către contribuabilii prevăzuţi la art. 40 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)
din Codul fiscal nu are obligaţia calculării, reţinerii şi
virării impozitului pe venitul din salarii, întrucât dreptul de impunere
revine statului străin în care persoana fizică îşi
desfăşoară activitatea.
(2) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. 40 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)
din Codul fiscal urmează să desfăşoare activitatea
dependentă în alt stat într-o perioadă mai mare decât perioada
prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri
încheiată de România cu statul în care se desfăşoară
activitatea, dar detaşarea acestora încetează înainte de perioada
prevăzută în convenţie, dreptul de impunere a veniturilor din
salarii revine statului român.
a) În situaţia în care persoana fizică îşi
continuă relaţia contractuală generatoare de venituri din
salarii cu angajatorul, veniturile aferente perioadelor anterioare pentru care
nu s-a calculat, nu s-a reţinut şi nu s-a virat impozitul pe salarii
se impun separat faţă de drepturile lunii curente, prin aplicarea
cotei de impozit asupra bazei de calcul determinate separat pentru fiecare
lună. Impozitul astfel calculat se reţine de către angajator din
veniturile din salarii începând cu luna încetării detaşării
şi până la lichidarea impozitului. Impozitul se recuperează
într-o perioadă cel mult egală cu perioada în care persoana
fizică a fost detaşată în străinătate.
Angajatorul, la solicitarea autorităţii fiscale,
prezintă documente care atestă încetarea detaşării,
respectiv documentul/documente care atestă data sosirii în România a
persoanei detaşate.
b) În situaţia în care persoana fizică nu mai are
relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii cu angajatorul
şi acesta din urmă nu poate efectua reţinerea diferenţelor
de impozit, regularizarea impozitului datorat de persoana fizică se
realizează de către organul fiscal competent pe baza declaraţiei
privind veniturile realizate din străinătate.
87^6. Pentru veniturile din salarii obţinute de
contribuabilii prevăzuţi la art. 40 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)
din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu
care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri
şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care
este rezident în România prin sediul său permanent stabilit în statul în
care persoana fizică îşi desfăşoară activitatea
şi salariul este suportat de către acest sediu permanent, dreptul de
impunere revine statului străin indiferent de perioada de
desfăşurare a activităţii în străinătate.
87^7. În cazul contractelor de detaşare încheiate pe o
perioadă mai mare decât perioada prevăzută de convenţia
pentru evitarea dublei impuneri încheiată de România cu statul în care
este detaşat contribuabilul prevăzut la art. 40 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)
din Codul fiscal, aflate în derulare la 1 februarie 2013, angajatorul nu mai
are obligaţia calculării, reţinerii şi virării
impozitului pe venitul din salarii începând cu drepturile salariale aferente
lunii februarie 2013.
87^8. Pentru veniturile din salarii obţinute de
contribuabilii prevăzuţi la art. 40 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)
din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu
care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri
sau persoanele respective nu sunt vizate de o convenţie de evitare a
dublei impuneri şi care sunt plătiţi de către sau în numele
unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în
România, dreptul de impunere revine statului român, indiferent de perioada de
desfăşurare a activităţii în străinătate.
ART. 56
88. Deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub
formă de deducere personală se acordă pentru fiecare lună a
perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se
află funcţia de bază, în limita venitului realizat.
Deducerea personală este stabilită în funcţie de
venitul brut lunar din salarii realizat la funcţia de bază de
către contribuabil şi numărul de persoane aflate în
întreţinerea acestuia.
89. Obligaţia stabilirii persoanelor aflate în
întreţinerea contribuabilului în funcţie de care se atribuie
deducerea personală este în sarcina plătitorului de venit din
salarii, la funcţia de bază.
90. Pentru ca o persoană să fie în întreţinere,
aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
- existenţa unor raporturi juridice între contribuabil
şi persoana aflată în întreţinere;
- persoana fizică întreţinută să aibă
venituri impozabile şi neimpozabile mai mici sau egale cu 2.500.000 lei
lunar.
Persoana aflată în întreţinere poate avea sau nu
domiciliu comun cu contribuabilul în a cărui întreţinere se
află.
91. Sunt considerate persoane aflate în întreţinere
soţul/soţia contribuabilului, copiii acestuia, precum şi
alţi membri de familie până la gradul al doilea inclusiv.
92. În sensul art. 56 alin. (3) din Codul fiscal, în
categoria "alt membru de familie aflat în întreţinere" se
cuprind rudele contribuabilului şi ale soţului/soţiei acestuia
până la gradul al doilea inclusiv.
93. După gradul de rudenie rudele se grupează astfel:
- rude de gradul întâi, cum ar fi: părinţi şi
copii;
- rude de gradul al doilea, cum ar fi: bunici, nepoţi şi
fraţi/surori.
94. Sunt considerate persoane aflate în întreţinere militarii
în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii militari ai
instituţiilor de învăţământ militare şi civile, peste
vârsta de 18 ani, dacă veniturile obţinute sunt mai mici sau egale cu
2.500.000 lei lunar.
95. Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere
persoanele majore condamnate, care execută pedepse privative de libertate.
96. Copilul minor este considerat întotdeauna întreţinut, cu
excepţia celor încadraţi în muncă, indiferent dacă se
află în unităţi speciale sanitare sau de protecţie
specială şi altele asemenea, precum şi în unităţi de
învăţământ, inclusiv în situaţia în care costul de
întreţinere este suportat de aceste unităţi. În acest caz
eventualele venituri obţinute de copilul minor nu se au în vedere la
încadrarea în venitul de 2.500.000 lei lunar.
Pentru copilul minor aflat în întreţinerea
părinţilor sau a tutorelui, deducerea personală se acordă
integral unuia dintre părinţi, conform înţelegerii dintre
aceştia, respectiv tutorelui.
Pentru copilul minor provenit din căsătorii anterioare,
dreptul de a fi preluat în întreţinere revine părintelui căruia
i-a fost încredinţat copilul sau unuia dintre soţi care formează
noua familie, conform înţelegerii dintre aceştia, indiferent
dacă s-a făcut o adopţie cu efecte restrânse şi chiar
dacă părinţii fireşti ai acestuia contribuie la
întreţinerea lui prin plata unei pensii de întreţinere. Plata unei
pensii de întreţinere nu dă dreptul la preluarea în întreţinere
a copilului, părintelui obligat la această plată.
Pentru copilul minor primit în plasament sau încredinţat unei
persoane ori unei familii, dreptul de a fi preluat ca persoană în
întreţinere pentru acest copil se acordă:
- persoanei care l-a primit în plasament sau căreia i s-a
încredinţat copilul;
- unuia dintre soţii care formează familia căreia
i-a fost încredinţat sau i-a fost dat în plasament copilul, conform
înţelegerii dintre aceştia.
Pentru copiii aflaţi în întreţinerea unei familii,
dreptul de a fi luat în întreţinere se acordă unuia dintre
părinţi, conform înţelegerii dintre aceştia. Astfel, în
situaţia în care într-o familie sunt mai mulţi copii aflaţi în
întreţinere, aceştia vor fi preluaţi în întreţinerea unuia
dintre părinţi conform înţelegerii dintre părţi. În
aceste situaţii contribuabilii vor prezenta plătitorului de venit fie
o declaraţie pe propria răspundere din partea
soţului/soţiei, fie o adeverinţă emisă de
plătitorul de venit din salarii al acestuia/acesteia, după caz, din
care să rezulte numărul şi identitatea copiilor care sunt
preluaţi în întreţinere de fiecare soţ/soţie.
Nu se acordă dreptul de a prelua în întreţinere
următoarelor persoane:
- părinţilor ai căror copii sunt daţi în
plasament sau încredinţaţi unei familii ori persoane;
- părinţilor copiilor încredinţaţi unui
organism privat autorizat sau unui serviciu public autorizat, în cazul în care
părinţii respectivi sunt puşi sub interdicţie sau sunt
decăzuţi din drepturile părinteşti.
Copilul minor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani,
încadrat în muncă în condiţiile Codului muncii, devine contribuabil
şi beneficiază de deducerea personală, situaţie în care
părinţii nu mai au dreptul de a-l lua în întreţinere, întrucât
deducerea personală se acordă o singură dată.
97. Verificarea încadrării veniturilor acestor persoane în
sumă de 2.500.000 lei lunar se realizează prin compararea acestui
plafon cu veniturile brute realizate de persoana fizică aflată în
întreţinere.
98. În cursul anului fiscal, în cazul în care angajatul
obţine venituri la funcţia de bază, pentru a stabili dreptul
acestuia la deducere pentru persoane aflate în întreţinere, se compară
venitul lunar realizat de persoana aflată în întreţinere cu suma de
2.500.000 lei lunar, astfel:
a) în cazul în care persoana aflată în întreţinere
realizează venituri lunare de natura pensiilor, indemnizaţiilor,
alocaţiilor şi altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana
întreţinută rezultă din însumarea tuturor drepturilor de
această natură realizate într-o lună;
b) în cazul în care venitul este realizat sub formă de
câştiguri la jocuri de noroc, premii la diverse competiţii,
dividende, dobânzi şi altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana
fizică aflată în întreţinere se determină prin
împărţirea venitului realizat la numărul de luni rămase
până la sfârşitul anului, exclusiv luna de realizare a venitului;
c) în cazul în care persoana întreţinută realizează
atât venituri lunare, cât şi aleatorii, venitul lunar se determină
prin însumarea acestor venituri.
99. Dacă venitul unei persoane aflate în întreţinere
depăşeşte 2.500.000 lei lunar, ea nu este considerată
întreţinută.
În funcţie de venitul lunar al persoanei întreţinute,
plătitorul veniturilor din salarii va proceda după cum urmează:
a) în situaţia în care una dintre persoanele aflate în
întreţinere, pentru care contribuabilul beneficiază de deducere
personală, obţine în cursul anului un venit lunar mai mare de
2.500.000 lei lunar, plătitorul veniturilor din salarii va reconsidera
nivelul deducerii personale corespunzătoare pentru persoanele rămase
în întreţinere începând cu luna următoare celei în care a fost
realizat venitul, indiferent de data la care se face comunicarea către
angajator/plătitor;
b) în situaţia în care contribuabilul solicită acordarea
deducerii personale pentru persoana aflată în întreţinere ca urmare a
situării venitului lunar al acesteia din urmă sub 2.500.000 lei
lunar, plătitorul de venituri din salarii va începe acordarea deducerii
personale reconsiderate pentru persoana în întreţinere o dată cu
plata drepturilor lunare ale lunii în care contribuabilul a depus documentele
justificative.
100. Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul,
contribuabilul va depune la plătitorul de venituri din salarii o
declaraţie pe propria răspundere, care trebuie să cuprindă
următoarele informaţii:
- datele de identificare a contribuabilului care realizează
venituri din salarii (numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric
personal);
- datele de identificare a fiecărei persoane aflate în
întreţinere (numele şi prenumele, codul numeric personal).
În ceea ce priveşte copiii aflaţi în întreţinere,
la această declaraţie contribuabilul care realizează venituri
din salarii va anexa şi adeverinţa de la plătitorul de venituri
din salarii a celuilalt soţ sau declaraţia pe propria răspundere
a acestuia că nu beneficiază de deducere personală pentru acel
copil.
101. Declaraţia pe propria răspundere a persoanei aflate
în întreţinere, cu excepţia copilului minor, trebuie să
cuprindă următoarele informaţii:
- datele de identificare a persoanei aflate în întreţinere,
cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
- datele de identificare a contribuabilului care beneficiază
de deducerea personală corespunzătoare, cum ar fi: numele, prenumele,
domiciliul, codul numeric personal;
- acordul persoanei întreţinute ca întreţinătorul
să o preia în întreţinere;
- nivelul şi natura venitului persoanei aflate în
întreţinere, inclusiv menţiunea privind suprafeţele de teren
agricol şi silvic deţinute, precum şi declaraţia
afirmativă sau negativă cu privire la desfăşurarea de
activităţi de: cultivare a terenurilor cu flori, legume şi
zarzavat în sere, în solarii amenajate şi în sistem irigat; cultivare a
arbuştilor şi plantelor decorative, ciupercilor; exploatare a
pepinierelor viticole şi pomicole;
- angajarea persoanei întreţinute de a comunica persoanei
care contribuie la întreţinerea sa orice modificări în situaţia
venitului realizat.
Declaraţiile pe propria răspundere depuse în vederea
acordării de deduceri personale nu sunt formulare tipizate.
102. Contribuabilul va prezenta plătitorului de venituri din
salarii documentele justificative care să ateste persoanele aflate în
întreţinere, cum sunt: certificatul de căsătorie, certificatele
de naştere ale copiilor, adeverinţa de venit a persoanei
întreţinute sau declaraţia pe propria răspundere şi altele.
Documentele vor fi prezentate în original şi în copie, plătitorul de
venituri din salarii păstrând copia după ce verifică
conformitatea cu originalul.
103. Dacă la un contribuabil intervine o schimbare care are
influenţă asupra nivelului reprezentând deducerea personală
acordată şi această schimbare duce la diminuarea deducerii
personale, contribuabilul este obligat să înştiinţeze
plătitorul de venituri din salarii în termen de 15 zile calendaristice de
la data la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea, astfel încât
angajatorul/plătitorul să reconsidere nivelul deducerii începând cu
luna următoare celei în care s-a produs evenimentul.
104. În situaţia în care depunerea documentelor justificative
privind acordarea deducerii personale se face ulterior apariţiei
evenimentului care modifică, în sensul majorării, nivelul acesteia, angajatorul/plătitorul
de venituri din salarii va acorda deducerea personală reconsiderată o
dată cu plata drepturilor salariale aferente lunii în care contribuabilul
a depus toate documentele justificative.
105. Deducerea personală nu se fracţionează în funcţie
de numărul de ore în cazul veniturilor realizate în baza unui contract de
muncă cu timp parţial, la funcţia de bază.
ART. 57
106. Venitul brut lunar din salarii reprezintă totalitatea
veniturilor realizate într-o lună conform art. 55 alin. (1) - (3) din Codul fiscal de
o persoană fizică, pe fiecare loc de realizare, indiferent de
denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate.
107. Pentru persoanele fizice care desfăşoară
activităţi pe teritoriul României sunt considerate venituri din
salarii realizate din România sumele primite de la angajatori cu sediul sau cu
domiciliul în România, precum şi de la angajatori cu sediul sau cu domiciliul
în străinătate, indiferent unde este primită suma.
108. Contribuabilii care realizează venituri din salarii
datorează un impozit lunar final, calculat şi reţinut de
către plătitorul de venituri.
Pentru impunerea veniturilor din salarii se utilizează cota
de impozit de 16%, luându-se în calcul pentru determinarea bazei de calcul a
impozitului la funcţia de bază şi deducerea personală
stabilită potrivit art. 56 din Codul fiscal, după caz.
109. Drepturile salariale acordate în natură, precum şi
avantajele acordate angajaţilor se evaluează conform pct. 74 - 76
şi se impozitează în luna în care au fost primite. Documentele
referitoare la calculul contravalorii veniturilor şi avantajelor în
natură primite de angajat se vor anexa la statul de plată.
109^1. Valoarea tichetelor de masă, tichetelor de
creşă, tichetelor cadou, tichetelor de vacanţă, acordate
potrivit legii, luată în calcul la determinarea impozitului pe veniturile
din salarii, este valoarea nominală. Veniturile respective se
impozitează ca venituri din salarii în luna în care acestea sunt primite.
110. Transformarea în lei a sumelor obţinute, potrivit legii,
în valută, reprezentând venituri din salarii realizate în România, se face
la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României,
astfel:
- în situaţia în care veniturile din salarii sunt
plătite în cursul lunii sau în cazul încetării raporturilor de
muncă, se utilizează cursul de schimb valutar în vigoare în ziua
precedentă celei în care se face plata; sau
- în celelalte cazuri, cursul de schimb valutar în vigoare în
ultima zi a lunii pentru care se face plata acestor drepturi.
111. Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat,
cota de impozit de 16% se aplică asupra bazei de calcul determinate
astfel:
a) pentru veniturile obţinute la locul unde se află
funcţia de bază, ca diferenţă între venitul net din
salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor
obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:
- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
- cotizaţia sindicală plătită în luna
respectivă;
- contribuţiile la fondurile de pensii facultative, potrivit
Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi la fonduri de pensii facultative calificate astfel în conformitate
cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară şi administrate de către
entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene
sau aparţinând Spaţiului Economic European, astfel încât la nivelul
anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro.
Deducerea contribuţiilor reţinute pentru fonduri de pensii
facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind
pensiile facultative se realizează numai pe baza documentelor privind
calificarea fondurilor de pensii facultative respective, emise de Autoritatea
de Supraveghere Financiară, la solicitarea angajatorului. Pe parcursul
anului plătitorul de venituri din salarii cumulează sumele în euro
şi verifică încadrarea în plafonul deductibil prevăzut de lege.
Pentru verificarea încadrării în plafonul anual, cursul de schimb utilizat
pentru determinarea echivalentului în euro este cursul leu/euro comunicat de
Banca Naţională a României, în vigoare în ultima zi a lunii pentru
care se plătesc drepturile salariale;
b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, ca
diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii
pe fiecare loc de realizare a acestora.
Această regulă se aplică şi în cazul
veniturilor sub forma:
- indemnizaţiei lunare a asociatului unic;
- drepturilor de natură salarială acordate de angajator
persoanelor fizice ulterior încetării raporturilor de muncă;
- salariilor, diferenţelor de salarii, dobânzilor acordate în
legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de
inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile;
- sumelor reprezentând drepturile prevăzute la pct. 68 lit.
c^1) şi l^1) din Codul fiscal;
- veniturile prevăzute la pct. 68 litera n^5).
111^1. În cazul sumelor plătite direct de către angajat
care are calitatea de participant la un fond de pensii facultative, pentru
determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii,
contribuţiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la
fondurile de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu
legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară şi efectuate către entităţi
autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând
Spaţiului Economic European, plătite se deduc din veniturile lunii în
care s-a efectuat plata contribuţiei, în limita venitului realizat, pe
baza documentelor justificative emise de către fondul de pensii
facultative. Deducerea acestor contribuţii se realizează numai pe
baza documentelor privind calificarea fondurilor de pensii facultative
respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, la
solicitarea angajatului.
111^2. În cazul sumelor plătite direct de către angajat,
membru de sindicat, pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe
veniturile din salarii, cotizaţia sindicală plătită se
deduce, în limitele stabilite potrivit legii, din veniturile lunii în care s-a
efectuat plata cotizaţiei, pe baza documentelor justificative emise de
către organizaţia de sindicat.
111^3. Veniturile reprezentând salarii, diferenţe de salarii,
dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea
lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, sunt
considerate venituri realizate în afara funcţiei de bază, iar
impozitul se calculează, se reţine la data efectuării plăţii
şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în
care au fost plătite, în conformitate cu reglementările legale în
vigoare la data plăţii.
112. În scopul determinării impozitului pe veniturile
salariale, prin locul unde se află funcţia de bază se
înţelege:
a) pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de
muncă, locul unde are încheiat contractul individual de muncă sau
alte documente specifice, potrivit legii;
b) în cazul în care activitatea se desfăşoară
pentru mai mulţi angajatori, locul declarat de persoanele fizice angajate.
Angajatul are obligaţia să declare numai angajatorului ales
funcţia pe care o consideră de bază, pentru un singur loc de
muncă, prin depunerea declaraţiei pe propria răspundere. Declaraţia
pe propria răspundere nu reprezintă un formular tipizat.
Funcţia de bază poate fi declarată de angajat
şi la locul de muncă la care acesta realizează venituri din
salarii în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial. La
schimbarea locului unde se află funcţia de bază, angajatul are
obligaţia depunerii unei declaraţii pe propria răspundere de
renunţare la funcţia de bază la angajatorul ales iniţial.
113. Suma care reprezintă prima de vacanţă sau o
parte din aceasta se cumulează cu veniturile de natură salarială
ale lunii în care se plăteşte această primă.
114. Indemnizaţiile aferente concediilor de odihnă se
defalchează pe lunile la care se referă şi se impun cumulat cu
veniturile realizate în aceste luni.
115. Contribuţiile obligatorii luate în calcul la
determinarea impozitului lunar potrivit pct. 111 pentru persoanele fizice care
realizează venituri din salarii sunt cele datorate potrivit
reglementărilor în domeniu, cum ar fi:
- contribuţia individuală de asigurări sociale;
- contribuţia individuală pentru asigurările
sociale de sănătate;
- contribuţia individuală la bugetul asigurărilor
pentru şomaj;
- alte contribuţii individuale obligatorii stabilite prin
lege.
116. Se admit la deducere contribuţiile la fondurile de
pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi la fondurile de pensii facultative
calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile
facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi
administrate de către entităţi autorizate, stabilite în state
membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic
European, astfel încât la nivelul anului suma acestora să nu depăşească
echivalentul în lei a 400 de euro pentru fiecare participant.
117. Nu se admit la deducere pentru calculul lunar al impozitului
pe venitul din salarii primele de asigurare voluntară de
sănătate.
117^1. Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei
sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru
susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează
şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor
de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.
În categoria entităţilor nonprofit se cuprind, de exemplu:
asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale, patronatele,
partidele politice, asociaţiile de proprietari, casele de ajutor reciproc
ale salariaţilor, în măsura în care, potrivit legilor proprii de
organizare şi funcţionare desfăşoară
activităţi nonprofit iar sumele primite din impozit să fie
folosite în acest scop.
ART. 58
118. Veniturile în natură se consideră plătite la
ultima plată a drepturilor salariale pentru luna respectivă.
Impozitul aferent veniturilor şi avantajelor în natură se reţine
din salariul primit de angajat în numerar pentru aceeaşi lună.
119. Impozitul pe veniturile din salarii se calculează
şi se reţine lunar de angajatori/plătitori pe baza statelor de
salarii/plată.
120. Calculul şi reţinerea impozitului lunar se
efectuează de către plătitori, la data ultimei plăţi a
veniturilor din salarii aferente fiecărei luni, conform prevederilor art. 57 din Codul fiscal, indiferent
dacă veniturile din salarii se plătesc o singură dată pe
lună sau sub formă de avans şi lichidare.
În situaţia în care în cursul unei luni se efectuează
plăţi de venituri cum sunt: premii, stimulente de orice fel, sume
acordate potrivit legii pentru concediul de odihnă neefectuat şi
altele asemenea, reprezentând plăţi intermediare, impozitul se
calculează şi se reţine la fiecare plată, prin aplicarea
cotei asupra plăţilor intermediare diminuate cu contribuţiile
obligatorii, după caz.
La data ultimei plăţi a drepturilor salariale aferente
unei luni impozitul se calculează potrivit art. 57 din Codul fiscal, asupra
veniturilor totale din luna respectivă, prin cumularea drepturilor
salariale respective cu plăţile intermediare.
Impozitul de reţinut la această dată
reprezintă diferenţa dintre impozitul calculat asupra veniturilor
totale şi suma impozitelor reţinute la plăţile
intermediare.
121. În cazul în care un angajat care obţine venituri din
salarii la funcţia de bază se mută în cursul unei luni la un alt
angajator, calculul impozitului se face pentru fiecare sursă de venit (loc
de realizare a venitului).
Deducerea personală se acordă numai de primul angajator,
în limita veniturilor realizate în luna respectivă, până la data
lichidării.
Dacă reangajarea are loc în aceeaşi lună cu
lichidarea, la stabilirea bazei de calcul pentru determinarea impozitului lunar
aferent veniturilor realizate în această lună de la angajatorul
următor nu se va lua în calcul deducerea personală.
122. Impozitul calculat şi reţinut lunar se virează
la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
celei pentru care se plătesc aceste venituri, cu excepţia
situaţiilor prevăzute la alin. (2) al art. 58 din Codul fiscal.
123. Contribuţiile obligatorii reprezentând cheltuieli
deductibile aferente veniturilor din salarii se determină conform
reglementărilor legale în materie.
ART. 59
124. Declaraţiile privind calcularea şi reţinerea
impozitului pentru fiecare beneficiar de venit se completează de
plătitorul de venit şi se depun la organul fiscal la care
plătitorul de venit este înregistrat în evidenţă fiscală.
Plătitorul de venit este obligat să elibereze contribuabilului, la
cererea acestuia, un document care să cuprindă cel puţin
informaţii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul
realizat în cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat
şi reţinut.
124^1. *** Abrogat
125. Declaraţiile privind calcularea şi reţinerea
impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru angajaţii care au
fost detaşaţi la o altă entitate se completează de
către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii
în cazul în care angajatul detaşat este plătit de entitatea la care a
fost detaşat.
126. În situaţia în care plata venitului salarial se face de
entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi, angajatorul care a
detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care
aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea
personală la care este îndreptăţit fiecare angajat.
Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la
care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de
salarii şi calculează impozitul, în scopul completării
declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru
fiecare beneficiar de venit.
127. Fiecare angajator/plătitor de venituri din salarii este
obligat, potrivit prevederilor art. 57 alin. (3) din Codul fiscal, să
determine impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare
contribuabil prin însumarea impozitului aferent venitului fiecărei luni
din anul fiscal, indiferent de numărul de luni în care contribuabilul a
realizat venituri din salarii de la acesta.
127^1. Plătitorii de venituri din salarii au obligaţia
de a completa declaraţiile privind calcularea şi reţinerea
impozitului pentru fiecare beneficiar de venit şi pentru veniturile din
salarii plătite angajaţilor pentru activitatea desfăşurată
de aceştia în străinătate, indiferent dacă impozitul
aferent acestor venituri a fost sau nu calculat, reţinut şi virat. La
completarea declaraţiei, plătitorii de venituri din salarii
identifică persoanele care în cursul anului precedent au desfăşurat
activitate salariată în străinătate.
128. Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 60 din Codul fiscal care
realizează venituri din salarii şi pentru care plătitorul de
venituri nu a optat să îndeplinească obligaţiile privind
calculul, reţinerea şi virarea impozitului aferent acestor venituri,
obligaţia determinării impozitului anual pe venitul din salarii, pe
sursa respectivă, revine contribuabilului.
129. În situaţia în care se constată elemente care
generează modificarea veniturilor din salarii şi/sau a bazei de
impunere aferente veniturilor unei persoane fizice, pentru care
angajatorul/plătitorul a efectuat calculul impozitului lunar, recalcularea
drepturilor respective şi stabilirea diferenţelor de impozit
constatate se efectuează pentru luna la care se referă, iar
diferenţele de impozit rezultate vor majora/diminua impozitul datorat
începând cu luna constatării.
În situaţia în care la data efectuării operaţiunii
de stabilire a diferenţelor de impozit de către
angajator/plătitor există relaţii contractuale generatoare de
venituri din salarii, între acesta şi persoana fizică, atunci se
procedează astfel:
- impozitul reţinut în plus se restituie persoanei fizice
prin diminuarea cu sumele respective a impozitului pe veniturile din salarii
începând cu luna efectuării acestei operaţiuni şi până la
lichidarea acestuia;
- impozitul nereţinut se reţine de
angajator/plătitor din veniturile din salarii începând cu luna
constatării şi până la lichidarea acestuia.
În situaţia în care persoana fizică pentru care
angajatorul/plătitorul a efectuat calculul impozitului lunar/anual nu mai
are relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii şi
angajatorul/plătitorul nu poate să efectueze operaţiunea de
plată/încasare a diferenţelor de impozit, atunci acestea vor fi administrate
de organul fiscal competent.
ART. 60
130. Contribuabilii care desfăşoară activitatea în
România şi obţin venituri sub formă de salarii din
străinătate, care, potrivit acestui titlu, se impun în România,
precum şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice
şi ale posturilor consulare acreditate în România, pentru care angajatorul
nu îndeplineşte obligaţiile privind calculul, reţinerea şi
virarea impozitului pe salarii, au obligaţia să depună lunar o
declaraţie la organul fiscal competent.
131. Organul fiscal competent este definit potrivit
legislaţiei în materie.
132. Persoanele fizice sau juridice la care îşi
desfăşoară activitatea contribuabilii prevăzuţi la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, au obligaţia să depună o declaraţie
informativă privind începerea/încetarea activităţii acestor
contribuabili. Declaraţia informativă se depune la organul fiscal în
a cărui rază teritorială este înregistrată în evidenţa
fiscală persoana fizică ori juridică la care îşi
desfăşoară activitatea contribuabilul. Declaraţia
informativă se depune ori de câte ori apar modificări de natura
începerii/încetării activităţii în documentele care atestă
raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii
evenimentului.
ART. 61
133. În această categorie de venit se cuprind veniturile din
închirieri şi subînchirieri de bunuri mobile şi imobile, precum
şi veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal.
134. Veniturile obţinute din închirieri şi subînchirieri
de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosinţei locuinţei, caselor
de vacanţă, garajelor, terenurilor şi altora asemenea, a
căror folosinţă este cedată în baza unor contracte de
închiriere/subînchiriere, uzufruct şi altele asemenea, inclusiv a unor
părţi din acestea, utilizate în scop de reclamă, afişaj
şi publicitate.
ART. 62
135. În vederea determinării venitului brut, la sumele
reprezentând chiria sau arenda în bani şi/sau la echivalentul în lei al
veniturilor în natură se adaugă, dacă este cazul, şi
valoarea cheltuielilor ce sunt, conform dispoziţiilor legale sau
înţelegerii contractuale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a
altui deţinător legal, dar sunt efectuate de cealaltă parte
contractantă.
135^1. Reprezintă venit brut şi valoarea
investiţiilor la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului,
uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor
contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv al contractelor de
comodat, şi care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
În termen de 30 de zile de la finalizarea investiţiilor, partea care a
efectuat investiţia este obligată să comunice proprietarului,
uzufructuarului sau altui deţinător legal valoarea investiţiei.
Proprietarul, uzufructuarul sau alt deţinător legal are
obligaţia să declare la organul fiscal competent valoarea
investiţiei, în declaraţia privind venitul realizat.
135^2. În cazul în care arenda se plăteşte în
natură, pentru determinarea bazei impozabile se vor avea în vedere
preţurile medii ale produselor agricole, ultimele care au fost comunicate
de către consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, după caz, în raza teritorială a căruia se
află terenul arendat. Modalitatea concretă de reţinere la
sursă a impozitului se stabileşte prin acordul părţilor.
136. În conformitate cu legislaţia în materie, proprietarul
are obligaţia de a efectua cheltuielile referitoare la întreţinerea
şi repararea locuinţei închiriate, ca de exemplu:
- întreţinerea în bune condiţii a elementelor structurii
de rezistenţă a clădirii, elementelor de construcţie
exterioară a clădirii, cum ar fi: acoperiş, faţadă,
curţile şi grădinile, precum şi spaţii comune din
interiorul clădirii, cum ar fi: casa scării, casa ascensorului
şi altele asemenea;
- întreţinerea în bune condiţii a instalaţiilor
comune proprii clădirii, respectiv ascensor, hidrofor, instalaţii de
alimentare cu apă, de canalizare, instalaţii de încălzire
centrală şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice
şi de gaze;
- repararea şi menţinerea în stare de
siguranţă în exploatare şi de funcţionare a clădirii
pe toată durata închirierii locuinţei.
137. În cazul efectuării de către chiriaş a unor
astfel de cheltuieli care cad în sarcina proprietarului şi se
încadrează în cota forfetară de cheltuieli, cu diminuarea
corespunzătoare a chiriei, impunerea rămâne nemodificată.
137^1. În situaţia în care chiria reprezintă
echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe
baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare
comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi a
fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.
138. Venitul net se determină ca diferenţă între
sumele reprezentând chiria în bani şi/sau echivalentul în lei al
veniturilor în natură, prevăzute în contractul încheiat între
părţi, şi cota de cheltuială forfetară de 25% reprezentând
cheltuieli deductibile aferente venitului.
139. Pentru recunoaşterea deductibilităţii
cheltuielii stabilite forfetar proprietarul nu este obligat să prezinte
organului fiscal documente justificative.
Cheltuiala deductibilă aferentă venitului, stabilită
în cota forfetară de 25% aplicată la venitul brut, reprezintă
uzura bunurilor închiriate şi cheltuielile ocazionate de întreţinerea
şi repararea acestora, impozitele şi taxele pe proprietate datorate
potrivit legii, comisionul reţinut de intermediari, primele de asigurare
plătite pentru bunul cedat spre folosinţă, respectiv eventuale
nerealizări ale veniturilor din arendare scontate, generate de
condiţii naturale nefavorabile, cum ar fi: grindina, seceta,
inundaţii, incendii şi altele asemenea.
ART. 65
139^1. Nu reprezintă dividend următoarele
distribuţii efectuate de la persoane juridice, potrivit legii:
- în legătură cu excluderea, retragerea, dobândirea prin
succesiune a titlurilor de valoare, venituri care sunt calificate drept câştiguri
din transferul titlurilor de valoare;
- care aplică regimul transparenţei fiscale, potrivit
legii speciale.
ART. 65 al.2 c)
140. Sunt considerate venituri din dobânzi următoarele:
- dobânzi obţinute din obligaţiuni;
- dobânzi obţinute pentru depozitele la termen, inclusiv la
certificatele de depozit;
- suma primită sub formă de dobândă pentru
împrumuturile acordate;
- alte venituri obţinute din titluri de creanţă.
140^1. În cadrul operaţiunilor similare contractelor de
vânzare-cumpărare de valută la termen se includ şi
următoarele instrumente financiare derivate tranzacţionate pe
piaţă la buna înţelegere (OTC) şi definite ca atare în
legislaţia care reglementează aceste tranzacţii:
- swap pe cursul de schimb
- swap pe rata dobânzii
- opţiuni pe cursul de schimb
- opţiuni pe rata dobânzii.
140^2. *** Abrogat
ART. 66
140^3. Preţul de cumpărare al unui titlu de valoare,
altul decât titlul de participare la fonduri deschise de investiţii este
preţul determinat şi evidenţiat de intermediar pentru
respectivul titlu, deţinut de un client, pe fiecare simbol, la care se
adaugă costurile aferente, conform normelor aprobate prin ordin comun al
ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei
Naţională a Valorilor Mobiliare, potrivit art. 67 alin. (8) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare. Preţul de cumpărare pentru determinarea impozitului pe
câştigul obţinut din transferul titlurilor de valoare se
stabileşte prin aplicarea metodei preţului mediu ponderat.
Ordinea de vânzare a titlurilor de valoare, raportată la
deţinerile pe simbol, se înregistrează cronologic, în funcţie de
data dobândirii, de la cea mai veche deţinere la cea mai nouă
deţinere.
141. Preţul de răscumpărare este preţul care i
se cuvine investitorului la retragerea din fond şi este format din
valoarea unitară a activului net din ziua anterioară depunerii
cererii de răscumpărare, din care se scad comisioanele de
răscumpărare.
142. Preţul de cumpărare/subscriere este preţul
plătit de investitor, persoană fizică, şi este format din
valoarea unitară a activului net la care se adaugă comisionul de
cumpărare, dacă este cazul.
142^1. În cazul transferurilor titlurilor de valoare exprimate în
valută, cursul de schimb valutar utilizat în vederea determinării
câştigului şi a impozitului aferent este cursul de schimb valutar
comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ziua
determinării câştigului.
142^2. Preţul de cumpărare în cazul transferului
titlurilor de valoare dobândite în condiţiile prevăzute la art. 27 şi 27^1 din Codul fiscal în
cadrul operaţiunilor de transfer neimpozabil este stabilit în funcţie
de valoarea nominală sau preţul de cumpărare, după caz,
a/al titlurilor de valoare cedate, înainte de operaţiune. În cazul în care
titlurile de valoare iniţiale cedate au fost dobândite cu titlu gratuit,
valoarea nominală/preţul de cumpărare a/al titlurilor respective
este considerat(ă) zero.
142^3. În cazul în care părţile sociale au fost
dobândite prin moştenire, câştigul din înstrăinarea
părţilor sociale se determină ca diferenţă între
preţul de vânzare şi valoarea nominală/preţul de
cumpărare care este considerat(ă) zero.
ART. 66 al.5
143. În cazul veniturilor realizate ca urmare a deţinerii de
titluri de participare la fondurile închise de investiţii, obligaţia
calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile
sub formă de dividende revine:
- societăţii de investiţii, în cazul în care nu are
încheiat un contract de administrare;
- societăţii de administrare, în cazul în care
societatea de investiţii are încheiat un contract de administrare cu
societatea de administrare.
ART. 66 al.8
143^1. În cazul contractelor forward pe cursul de schimb
(contracte de vânzare-cumpărare valută la termen), baza de impozitare
o reprezintă diferenţa favorabilă dintre cursul forward la care
se încheie tranzacţia şi cursul spot/forward prevăzute în
contract la care tranzacţia se închide în piaţă la
scadenţă prin operaţiunea de sens contrar multiplicată cu
suma contractului şi evidenţiată în contul clientului la
închiderea tranzacţiei.
În cazul swapului pe cursul de schimb, baza de impozitare o
reprezintă diferenţa de curs favorabilă între cursul de schimb
spot şi cel forward folosite în tranzacţie, multiplicate cu suma
noţională a contractului rezultată din aceste operaţiuni în
momentul închiderii operaţiunii şi evidenţierii în contul
clientului.
În cazul swapului pe rata dobânzii, baza de impozitare o
reprezintă diferenţa de dobândă favorabilă dintre rata de
dobândă fixă şi rata de dobândă variabilă stabilite în
contract multiplicată cu suma noţională a contractului,
rezultată din aceste operaţiuni în momentul închiderii
operaţiunii şi evidenţiate în contul clientului.
În cazul opţiunii pe cursul de schimb, baza de impozitare o
reprezintă diferenţa favorabilă de curs între cursul de schimb
de cumpărare/vânzare şi cursul de schimb la care se efectuează
în piaţă operaţiunea de sens contrar - vânzare, respectiv
cumpărare multiplicată cu suma contractului, rezultată din
aceste operaţiuni în momentul exercitării opţiunii şi
evidenţiată în contul clientului.
În cazul opţiunii pe rata dobânzii, baza de impozitare o
reprezintă diferenţa favorabilă dintre dobânda variabilă
încasată şi dobânda fixă convenită în contract,
rezultată în momentul exercitării opţiunii şi
evidenţiată în contul clientului.
143^2. În cazul dizolvării fără lichidare a unei
persoane juridice la transmiterea universală a patrimoniului
societăţii către asociatul unic, proprietăţile
imobiliare din situaţiile financiare vor fi evaluate la valoarea
justă, respectiv preţul de piaţă.
Baza impozabilă în cazul dizolvării fără
lichidare a unei persoane juridice se stabileşte astfel:
a) determinarea sumei reprezentând diferenţa între valoarea
elementelor de activ şi sumele reprezentând datoriile
societăţii;
b) determinarea excedentului sumei stabilite la pct. a) peste
aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.
NOTĂ:
Modificarea efectuată prin art. I lit. C (Titlul III - Impozitul pe
venit) pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1579/2007 () nu este
inclusă în textul actualizat deoarece nu a putut fi interpretată.
Reproducem mai jos aceste prevederi.
"4. La punctul 143^2, alineatul (8) se abrogă."
ART. 67 al.1
144. Impozitul pe veniturile sub formă de dividende, inclusiv
asupra sumelor primite ca urmare a deţinerii de titluri de participare la
fondurile închise de investiţii, distribuite începând cu anul fiscal 2006,
se calculează şi se reţine prin aplicarea cotei de 16% asupra
sumei acestora.
ART. 67 al.2
144^1. Veniturile sub formă de dobânzi realizate până la
data de 30 iunie 2010 inclusiv sunt venituri neimpozabile.
Veniturile sub formă de dobânzi realizate începând cu data de
1 iulie 2010 se impun cu o cotă de 16% din suma acestora.
Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit
de 16% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1
iulie 2010 până la data scadenţei depozitului şi înregistrate în
contul curent sau în contul de depozit al titularului.
Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit
de 16% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1
iulie 2010 şi pentru dobânzile aferente depozitelor la vedere, depozitelor
clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea
şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, conturilor
curente, instrumentelor de economisire, precum şi contractelor civile.
Înnoirea depozitelor/instrumentelor de economisire generează
un nou depozit/achiziţionarea unui nou instrument de economisire.
ART. 67 al.3
144^2. Plata anticipată aferentă fiecărui trimestru
se determină ca diferenţă între impozitul pe câştigul net
cumulat de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului pentru
care se face calculul şi impozitul pe câştigul net cumulat de la
începutul anului până la sfârşitul trimestrului anterior.
Impozitul pe câştigul net cumulat de la începutul anului,
luat în calcul la stabilirea plăţii anticipate, se determină
aplicându-se cota de impozit de 16% asupra diferenţei pozitive dintre
totalul câştigurilor şi pierderilor înregistrate până la
sfârşitul trimestrului.
144^2.1. Pentru câştigurile din transferul titlurilor de
valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în
cazul societăţilor închise, realizate începând cu 1 ianuarie 2013, nu
se aplică prevederile punctului 144^2.
ART. 67 al.3 b)
144^3. Pentru tranzacţiile cu valori mobiliare în cazul
societăţilor închise şi părţi sociale, încheiate
anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru care părţile contractante
au convenit ca plata să se facă eşalonat, cotele de impozit sunt
cele în vigoare la data încheierii contractului iar termenul de virare a
impozitului pentru plătitorii de astfel de venituri este până la data
25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. După
data de 1 ianuarie 2007 pentru aceste tranzacţii termenul de virare a
impozitului datorat calculat la momentul încheierii tranzacţiei pe baza
contractului este până la data la care se depun documentele pentru
transcrierea dreptului de proprietate asupra părţilor sociale sau a
valorilor mobiliare la registrul comerţului ori în registrul
acţionarilor, după caz.
În cazul operaţiunilor de excludere/retragere/dobândire prin
succesiune a părţilor sociale, baza impozabilă se
stabileşte astfel:
a) se determină suma reprezentând diferenţa între valoarea
elementelor de activ şi sumele reprezentând datoriile
societăţii;
b) se determină excedentul sumei stabilite la lit. a) peste
aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. În cazul
succesiunilor suma reprezentând aportul la capitalul social este zero.
Calculul, reţinerea şi virarea impozitului se
efectuează de persoana juridică la care persoana fizică
asociată a deţinut părţile sociale. Termenul de virare a
impozitului este până la data la care se depun documentele pentru
înregistrarea operaţiunilor respective la registrul comerţului ori în
registrul acţionarilor, după caz, indiferent dacă plata
titlurilor respective se face sau nu eşalonat.
ART. 67 al.3 d)
144^4. În cazul dizolvării fără lichidare a unei
persoane juridice obligaţia calculării, reţinerii şi
virării impozitului revine reprezentantului legal al persoanei juridice.
Impozitul calculat şi reţinut la sursă se
virează până la data depunerii situaţiei financiare finale la
oficiul registrului comerţului, întocmită de reprezentantul legal al
persoanei juridice.
NOTĂ:
Modificarea efectuată prin art. I lit. C (Titlul III - Impozitul pe
venit) pct. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1579/2007 () nu este
inclusă în textul actualizat deoarece nu a putut fi interpretată.
Reproducem mai jos aceste prevederi.
"5. La punctul 144^4, litera d) a alineatului (3) se
abrogă."
144^5. Pierderea netă aferentă perioadei 1 ianuarie 2010
- 30 iunie 2010 asimilată pierderii nete anuale reprezintă suma
pierderilor înregistrate în cazul transferului titlurilor de valoare, altele
decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul
societăţilor închise, indiferent de perioada de deţinere a
titlurilor respective.
ART. 70
145. Venitul din pensii se determină de către plătitor
pentru drepturile cu titlu de pensie prevăzute la art. 68 din Codul fiscal.
146. Începând cu 1 ianuarie 2008, impozitul lunar aferent
venitului din pensii se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16%
asupra venitului impozabil lunar din pensii determinat prin deducerea din
venitul din pensii, în ordine, a următoarelor:
- a contribuţiilor obligatorii calculate, reţinute
şi suportate de persoana fizică; şi
- a unei sume neimpozabile lunare de 1.000 lei.
146^1. Drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr.
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr.
204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările
ulterioare, reprezintă venituri din pensii.
La stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca
plată unică potrivit Legii nr. 411/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr.
204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va
acorda un singur plafon neimpozabil de 1.000 lei de la fiecare fond de pensii.
La stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca
plăţi eşalonate în rate, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se va acorda un singur plafon neimpozabil de
1.000 lei aferent ratei lunare de la fiecare fond de pensii.
146^2. Diferenţele de venituri din pensii primite de la
acelaşi plătitor şi stabilite pentru perioadele anterioare se
impozitează separat faţă de drepturile de pensie ale lunii
curente, prin aplicarea cotei de impozit asupra venitului impozabil lunar din
pensii. Venitul lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din suma
totală, reprezentând diferenţele de venituri din pensie, a plafonului
neimpozabil lunar de 1.000 lei şi a contribuţiilor obligatorii.
147. Impozitul pe veniturile din pensii se calculează, se
reţine lunar de către administratorii fondurilor de pensii şi se
virează de către unităţile plătitoare ale acestor
venituri până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se
face plata pensiilor, la organul fiscal în a cărui rază îşi au
sediul plătitorii de venituri.
148. Administratorii fondurilor de pensii vor emite norme interne
specifice privind aplicarea prevederilor pct. 147.
149. Eventualele sume reprezentând impozit pe veniturile din
pensii, reţinute, dar nedatorate la bugetul de stat, se vor regulariza
prin diminuarea viramentelor efectuate cu ocazia plăţilor din luna
următoare.
ART. 71
149^1. Veniturile din activităţi agricole realizate
individual sau într-o formă de asociere fără personalitate
juridică, stabilite pe baza normelor de venit, se supun impunerii potrivit
prevederilor cap. VII titlul III din Codul fiscal, indiferent de forma de
organizare a activităţii. Veniturile din activităţi
agricole supuse impunerii pe bază de norme de venit în conformitate cu
prevederile art. 73 din Codul fiscal cuprind veniturile
rezultate din cultivarea terenurilor, creşterea şi exploatarea
animalelor deţinute cu orice titlu, inclusiv cele luate în arendă.
149^2. Veniturile din activităţi agricole
menţionate la art. 71 alin. (1) lit. a) - c) din Codul
fiscal, pentru care sunt stabilite norme de venit conform art. 73 din Codul fiscal, sunt impozabile
indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor.
149^3. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de
produse vegetale şi animale prevăzute la art. 73 din Codul fiscal pentru care
venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită
potrivit legislaţiei în materie.
A) Produsele vegetale cuprinse în grupele pentru care venitul se
stabileşte pe baza normelor de venit sunt prevăzute în Catalogul
oficial al soiurilor de plante de cultură din România, aprobat prin
ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
În cadrul grupei de produse vegetale - leguminoase pentru boabe se
cuprind:
a) mazăre pentru boabe;
b) fasole pentru boabe;
c) bob;
d) linte;
e) năut;
f) lupin.
B) Grupele de produse animale pentru care venitul se
stabileşte pe baza normelor de venit sunt definite după cum
urmează:
1. vaci şi bivoliţe:
- Vaci - femele din specia taurine care au fătat cel
puţin o dată;
- Bivoliţe - femele din specia bubaline care au fătat
cel puţin o dată;
2. ovine şi caprine:
- Oi - femele din specia ovine care au fătat cel puţin o
dată;
- Capre - femele din specia caprine care au fătat cel
puţin o dată;
3. porci pentru îngrăşat - porci peste 35 de kg,
inclusiv scroafele de reproducţie;
4. albine - familii de albine;
5. păsări de curte - totalitatea păsărilor din
speciile găini, raţe, gâşte, curci, bibilici, prepeliţe.
149^4. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil
veniturilor din activităţi agricole, la încadrarea în limitele
stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare
grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de
animal însumate în cadrul grupei respective.
Exemplu I (calcul pentru sectorul vegetal): exploataţie de
100 ha cereale (grâu şi porumb); primele 2 ha din grupa cereale nu se
impozitează, pentru următoarele 98 ha se aplică norma de venit
de 449 lei/ha, astfel:
Venit anual impozabil = 98 ha x 449 lei/ha = 44.002 lei
Impozit = 44.002 lei x 16% = 7.040,32 lei
Exemplu II (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de
vaci şi bivoliţe de 102 capete.
Pentru primele două capete nu se impozitează. Pentru
restul de 100 de capete se aplică norma de venit de 453 lei/cap de animal,
astfel:
Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei/cap = 45.300 lei
Impozit = 45.300 lei x 16% = 7.248 lei
Exemplu III (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de
ovine şi caprine (care au fătat cel puţin o dată) 200
capete.
Pentru primele 10 capete animale (oi şi capre) nu se
impozitează. Pentru restul de 190 capete se aplică norma de venit de
65 lei/cap de animal, astfel:
Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei/cap = 12.350 lei
Impozit = 12.350 lei x 16% = 1.976 lei
149^5. Sunt considerate în stare naturală produsele agricole
vegetale obţinute după recoltare, precum şi produsele de origine
animală: lapte, lână, ouă, piei crude, carne în viu şi
carcasă, miere şi alte produse apicole definite potrivit
legislaţiei în materie, precum şi altele asemenea.
Preparatele din lapte şi din carne sunt asimilate produselor
de origine animală obţinute în stare naturală.
Norma de venit stabilită în condiţiile prevăzute la art. 73 din Codul fiscal include şi
venitul realizat din înstrăinarea produselor vegetale, a animalelor
şi a produselor de origine animală, în stare naturală.
Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei
agricole vegetale/numărului de capete de animale/familiilor de albine,
intervenite după data de 25 mai, nu conduce la ajustarea normelor de
venit, respectiv a venitului anual impozabil.
În cazul suprafeţelor destinate produselor vegetale hamei,
pomi şi vie, suprafeţele declarate cuprind numai grupele de produse
vegetale intrate pe rod începând cu primul an de intrare pe rod.
Suprafeţele din grupa pomii pe rod cuprind numai pomii plantaţi în
livezi.
Norma de venit corespunzătoare veniturilor realizate din
creşterea şi exploatarea animalelor, precum şi din valorificarea
produselor de origine animală în stare naturală, în conformitate cu
prevederile art. 73 din Codul fiscal, include şi
venitul realizat din:
a) exemplarele feminine din speciile respective care nu
îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 149^3 lit. B);
b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentând
animale provenite din propriile fătări şi cele
achiziţionate numai în scop de reproducţie pentru animalele
deţinute de contribuabili şi supuse impunerii potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal (de exemplu:
viţei, tauri, bivoli, miei, berbeci, purcei).
Veniturile din activităţi agricole generate de
exemplarele prevăzute la lit. a) şi b) incluse în norma de venit nu
se impozitează distinct faţă de veniturile realizate din
creşterea şi exploatarea animalelor din grupele prevăzute la
pct. 149^3 lit. B). Contribuabilii au obligaţii declarative numai pentru
animalele cuprinse în grupele care îndeplinesc condiţiile prevăzute
la pct. 149^3 lit. B).
Veniturile din activităţi agricole realizate din
creşterea şi exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine,
bubaline, ovine, caprine, indiferent de vârstă, se supun impunerii
potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activităţi
independente", venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza
datelor din contabilitatea în partidă simplă, numai în cazul în care
acestea au fost achiziţionate în scopul creşterii şi
valorificării lor sub orice formă.
149^6. Veniturile din activităţi agricole pentru care nu
au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap.
II "Venituri din activităţi independente", venitul net
anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor lor din contabilitatea
în partidă simplă.
149^7. Veniturile din activităţi agricole impuse
anterior datei de 1 februarie 2013 în sistem real trec prin efectul legii la
impunerea pe bază de norme de venit, în situaţia în care sunt
stabilite norme de venit pentru grupele de produse vegetale şi animale
conform prevederilor art. 73 din Codul fiscal. În vederea
stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi
agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de
produse vor fi avute în vedere prevederile art. 72 din Codul fiscal.
149^8. În situaţia contribuabililor care obţin venituri
din activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit
şi care trec la impunerea în sistem real începând cu 1 februarie 2013 prin
efectul legii, nu există obligaţia depunerii declaraţiei privind
venitul estimat/norma de venit pentru veniturile anului 2013. Totalul
plăţilor anticipate în contul impozitului datorat pentru anul 2013 va
fi stabilit de organul fiscal competent la nivelul sumei plăţilor
anticipate stabilite în anul 2012.
Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere
proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul
net anual se determină în sistem real. La stabilirea venitului net anual
vor fi luate în calcul veniturile şi cheltuielile efectuate după data
de 1 februarie 2013.
149^9. Contribuabilii care obţin doar venituri din
activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu
au obligaţii contabile.
În cazul cheltuielilor efectuate în comun care sunt aferente
veniturilor pentru care există regimuri fiscale diferite, respectiv
determinare pe bază de normă de venit şi venit net anual
determinat pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă,
cotele de cheltuieli vor fi alocate proporţional cu suprafeţele de
teren/numărul de capete de animale/numărul de familii de albine
deţinute.
ART. 72
149^10. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de
persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate
juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor:
- produse culese din flora sălbatică, altele decât cele
supuse impunerii în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Codul fiscal;
- produse capturate din fauna sălbatică, altele decât
cele care generează venituri din activităţi independente.
149^11. Nu au obligaţii de declarare şi nu
datorează impozit potrivit prevederilor cap. VII al titlului III din Codul
fiscal:
a) persoanele fizice/membrii asocierilor fără
personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de
teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele
cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia
de masă verde, precum şi pentru păşuni şi fâneţe
naturale, destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii
respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit
şi a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal;
b) contribuabilii arendatori, care realizează venituri din
cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap.
IV al titlului III din Codul fiscal;
c) contribuabilii care obţin venituri din
activităţi agricole şi îşi desfăşoară
activitatea în mod individual, în limitele stabilite potrivit tabelului
prevăzut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal,
inclusiv în cazul în care veniturile sunt obţinute din exploatarea
bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt
atribuite conform pct. 149^12. Suprafeţele de teren/animalele respective
sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul
personal şi generează venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul fiscal;
d) contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute
la art. 71 alin. (1) din Codul fiscal şi
pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe
bază de normă de venit, după data de 25 mai a anului fiscal în
care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai
şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
În cazul contribuabililor care obţin venituri din
activităţi agricole şi îşi desfăşoară
activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică,
plafonul neimpozabil se acordă la nivel de asociere.
ART. 73
149^12. Veniturile din activităţi agricole determinate
pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor
(suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de
albine), deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari,
uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi
într-un document oficial, se atribuie proporţional cu
cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate
sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi
agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor
fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală,
veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei
vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care
realizează venituri din activităţi agricole.
149^13. În cazul contribuabilului care realizează în mod
individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe
activităţi agricole pentru care venitul se determină pe
bază de normă de venit, organul fiscal competent stabileşte
venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei
activităţi.
ART. 74
149^14. Perioada de declarare a suprafeţelor cultivate/cap de
animal/familie de albine este până la data de 25 mai inclusiv a anului
fiscal pentru anul în curs şi cuprinde informaţii privind
suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute
la data declarării.
În cazul contribuabililor care realizează venituri din
activităţi agricole atât individual, cât şi într-o formă de
asociere, în declaraţia depusă până la data de 25 mai inclusiv
contribuabilii vor completa numai informaţii referitoare la activitatea
desfăşurată în mod individual.
Contribuabilii/asocierile fără personalitate
juridică care au depus declaraţia prevăzută la art. 74 alin. (2) din Codul fiscal pot
depune o nouă declaraţie pentru anul în curs, până la data de 25
mai a anului respectiv, în situaţia modificării structurii
suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de
capete de animale/familii de albine.
În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate
juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs,
după data de 25 mai, informaţiile cuprinse în declaraţie
vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine
deţinute la data de 25 mai.
149^15. Pe baza declaraţiilor depuse de
contribuabili/asocieri fără personalitate juridică, organul
fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat. Impozitul determinat
de organul fiscal competent reprezintă impozit final şi nu se
recalculează.
149^16. Nu au obligaţii declarative contribuabilii care
obţin venituri din activităţi agricole şi îşi
desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără
personalitate juridică, obligaţiile declarative fiind îndeplinite de
asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei
faţă de autorităţile publice.
ART. 75
150. În această categorie se cuprind venituri în bani
şi/sau în natură, ca de exemplu:
- venituri sub formă de premii de orice fel, acordate
oamenilor de cultură, ştiinţă şi artă la gale,
simpozioane, festivaluri, concursuri naţionale sau internaţionale,
concursuri pe meserii sau profesii;
- venituri sub formă de premii în bani şi/sau în
natură acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor
specialişti prevăzuţi în legislaţia în materie, pentru
rezultatele obţinute la competiţii sportive interne şi
internaţionale, altele decât:
a) veniturile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
b) veniturile plătite de entitatea cu care aceştia au
relaţii generatoare de venituri din salarii potrivit cap. III al titlului
III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- venituri sub formă de premii obţinute urmare
practicilor comerciale privind promovarea produselor/serviciilor prin
publicitate, potrivit legii.
- venituri impozabile obţinute din jocuri de noroc, inclusiv
cele de tip jack-pot, potrivit legii.
Prin câştiguri de tip jack-pot se înţelege
câştigurile acordate aleatoriu, prin intermediul maşinilor mecanice
sau electronice cu câştiguri, din sumele rezultate ca urmare a
adiţionării separate a unui anumit procent din sumele derulate ca
urmare a exploatării acestor mijloace de joc, în scopul acordării
unor câştiguri suplimentare persoanelor participante la joc în momentul
respectiv.
Adiţionarea sumelor din care se acordă câştigurile
de tip jack-pot se realizează în cadrul unui sistem electronic prin care
sunt interconectate cel puţin două maşini mecanice sau
electronice cu câştiguri, evidenţierea acumulării putând fi
realizată prin dispozitive auxiliare sau în cadrul sistemului uneia sau
mai multor mijloace de joc interconectate în sistem.
Organizatorii activităţii de exploatare a maşinilor
mecanice sau electronice cu câştiguri au obligaţia de a
evidenţia distinct câştigurile de tip jack-pot acordate.
150^1. În scopul delimitării veniturilor din premii de
veniturile din jocuri de noroc, sunt considerate câştiguri de natura
jocurilor de noroc cele acordate participanţilor la joc de către
orice persoană juridică autorizată să exploateze astfel de
jocuri de noroc, conform legislaţiei în materie.
ART. 77
151. Plătitorii de venituri din jocuri de noroc sunt
obligaţi să organizeze evidenţa astfel încât să poată
determina câştigul realizat de fiecare persoană fizică şi
să reţină impozitul datorat aferent acestuia.
În situaţia în care în cursul aceleiaşi zile
aceeaşi persoană fizică efectuează mai multe
operaţiuni care generează câştiguri la jocuri de tip cazino, de
la acelaşi organizator, atunci organizatorul are obligaţia să
recalculeze impozitul stabilit anterior astfel:
- se însumează câştigurile realizate;
- se diminuează nivelul astfel stabilit cu suma reprezentând
venitul neimpozabil de 600 lei/zi;
- la baza impozabilă astfel determinată se aplică
cotele de impozit prevăzute la art. 77 alin. (2), determinându-se astfel
impozitul datorat;
- din impozitul datorat se deduce impozitul calculat şi
reţinut anterior rezultând impozitul datorat recalculat la sfârşitul
zilei.
151^1. *** Abrogat
ART. 77^1
151^2. Definirea unor termeni:
a) prin contribuabil, în sensul art. 77^1 din Codul fiscal, se
înţelege persoana fizică căreia îi revine obligaţia de
plată a impozitului.
În cazul transferului dreptului de proprietate sau al
dezmembrămintelor acestuia prin acte juridice între vii, contribuabil este
cel din patrimoniul căruia se transferă dreptul de proprietate sau
dezmembrămintele acestuia: vânzătorul, credirentierul,
transmiţătorul în cazul contractului de întreţinere, al actului
de dare în plată, al contractului de tranzacţie etc., cu
excepţia transferului prin donaţie.
În contractele de schimb imobiliar calitatea de contribuabil o au
toţi copermutanţii, coschimbaşii, cu excepţia schimbului unui
bun imobil, proprietate imobiliară, cu un bun mobil, situaţie în care
calitatea de contribuabil o are numai proprietarul bunului imobil.
În cazul transferului dreptului de proprietate prin donaţie,
calitatea de contribuabil revine donatarului.
Contribuabil este şi persoana fizică din patrimoniul
căreia se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrăminte
ale acestuia cu titlu de aport la capitalul social.
În cazul transferului dreptului de proprietate pentru cauză
de moarte, prin succesiune legală sau testamentară, calitatea de
contribuabil revine moştenitorilor legali sau testamentari, precum şi
legatarilor cu titlu particular;
b) prin construcţii de orice fel se înţelege:
- construcţii cu destinaţia de locuinţă;
- construcţii cu destinaţia de spaţii comerciale;
- construcţii industriale, hale de producţie, sedii
administrative, platforme industriale, garaje, parcări;
- orice construcţie sau amenajare subterană ori
supraterană cu caracter permanent, pentru a cărei edificare este
necesară autorizaţia de construcţie în condiţiile Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) prin terenul aferent construcţiilor se înţelege
terenuri-curţi, construcţii şi anexele acestora, conform
titlului de proprietate, identificat printr-un identificator unic -
numărul cadastral - sau care constituie un singur corp funciar;
d) prin terenuri de orice fel, fără construcţii, se
înţelege terenurile situate în intravilan sau extravilan, indiferent de
categoria de folosinţă, cum ar fi: curţi, grădini, arabil,
păşune, fâneaţă, forestier, vii, livezi şi altele
asemenea pe care nu sunt amplasate construcţii şi nu pot fi încadrate
în categoria terenurilor aferente construcţiilor în înţelesul lit.
c);
e) prin transferul dreptului de proprietate sau al
dezmembrămintelor acestuia se înţelege înstrăinarea, prin acte
juridice între vii, a dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor
acestuia, indiferent de tipul sau natura actului prin care se realizează
acest transfer: vânzare-cumpărare, donaţie, rentă viageră,
întreţinere, schimb, dare în plată, tranzacţie, aport la
capitalul social, inclusiv în cazul când transferul se realizează în baza
unei hotărâri judecătoreşti şi altele asemenea;
e^1) nu constituie transfer impozabil constatarea prin
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă
a dobândirii dreptului de proprietate ca efect al uzucapiunii;
f) data de la care începe să curgă termenul este data
dobândirii, iar calculul termenului se face în condiţiile dreptului comun.
Termenul în raport cu care se calculează data dobândirii
este:
- pentru construcţiile noi şi terenul aferent acestora,
termenul curge de la data încheierii procesului-verbal de recepţie
finală, în condiţiile prevăzute de lege;
- pentru construcţiile neterminate şi terenul aferent
acestora, termenul se calculează de la data dobândirii dreptului de
proprietate sau dezmembrămintelor sale asupra terenului;
g) data dobândirii se consideră:
- pentru imobilele dobândite prin reconstituirea sau constituirea
dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar: Legea fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale
Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările
şi completările ulterioare, data dobândirii este considerată
data validării, prin hotărârea comisiei judeţene de aplicare a
legilor de mai sus, a propunerilor făcute de comisiile locale de aplicare
a acestor legi. Numărul şi data hotărârii sunt înscrise în
adeverinţele eliberate de comisiile locale fiecărui solicitant
îndreptăţit la restituire ori constituire;
- pentru imobilele atribuite, restituite, retrocedate etc. în baza
legilor: Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea
situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe,
trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, Legea nr.
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 247/2005, cu
modificările si completările ulterioare, data dobândirii este
considerată data emiterii actului administrativ, respectiv ordinul
prefectului, dispoziţia de restituire sau orice alt act administrativ în
materie;
- în cazul în care foştii proprietari sau moştenitorii
acestora au dobândit dreptul de proprietate prin hotărâre
judecătorească, data dobândirii este considerată data
rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii
judecătoreşti;
- pentru imobilele dobândite cu titlu de uzucapiune, constatat
prin hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă, data dobândirii este considerată data la care a început
să curgă termenul de uzucapiune;
- în cazul înstrăinării unor imobile rezultate din dezmembrarea,
respectiv dezlipirea unui imobil, data dobândirii acestor imobile este data
dobândirii imobilului iniţial care a fost supus dezlipirii, respectiv
dezmembrării;
- în cazul înstrăinării terenurilor alipite şi
ulterior dezmembrate, respectiv dezlipite, data dobândirii este
considerată data la care a fost dobândit imobilul cu suprafaţa cea
mai mare din operaţia de alipire;
- în cazul înstrăinării unor imobile rezultate din
alipirea unora dobândite la date diferite, impozitul se va calcula în
funcţie de data dobândirii parcelei cu suprafaţa cea mai mare;
- în cazul în care parcelele alipite au suprafeţele egale,
data dobândirii este considerată data la care a fost dobândită ultima
parcelă;
- în cazul schimbului, data dobândirii imobilelor care fac obiectul
schimbului va fi data la care fiecare copermutant, respectiv coschimbaş, a
dobândit proprietatea.
Norme metodologice:
ART. 77^1 al.2
151^3. Nu se datorează impozit la dobândirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin
reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale: Legea nr.
18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, Legea nr.
10/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi orice alte acte normative cu caracter reparatoriu.
Este exceptată de la plata impozitului transmiterea dreptului
de proprietate prin donaţie între rude ori afini până la gradul al
III-lea inclusiv, precum şi între soţi. Dovada calităţii de
soţ, rudă sau afin se face cu acte de stare civilă.
Înstrăinarea ulterioară a proprietăţilor
imobiliare dobândite în condiţiile prevăzute la paragrafele 1 şi
2 va fi supusă impozitării, cu excepţia transmiterii dreptului
de proprietate prin donaţie între rude ori afini până la gradul al
III-lea inclusiv, precum şi între soţi.
Face excepţie de la impunere transmiterea dreptului de
proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia pentru proprietăţile
imobiliare din patrimoniul afacerii definite conform pct. 41*) din normele
metodologice date în aplicarea art. 48 din Codul fiscal, acestea fiind
incluse în categoriile de venituri pentru care venitul net anual se
determină pe baza contabilităţii în partidă simplă.
În cazul partajului judiciar sau voluntar nu se datorează
impozit.
*) A
se vedea Hotărârea Guvernului nr. 84/2005, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 18 februarie 2005.
ART. 77^1 al.3
151^4. În cazul procedurii succesorale se aplică
următoarele reguli:
a) finalizarea procedurii succesorale are loc la data întocmirii
încheierii de finalizare a succesiunii;
b) impozitul datorat va fi achitat de către contribuabil la
data întocmirii încheierii finale de către notarul public;
c) în situaţia în care succesiunea legală sau
testamentară este dezbătută şi finalizată prin
întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii în termen de 2 ani de la data
decesului autorului succesiunii, nu se datorează impozit. Nu se
datorează impozit nici în situaţia în care, după finalizarea
succesiunii, se solicită certificat de moştenitor suplimentar şi
se întocmeşte încheierea finală suplimentară înainte de
expirarea termenului de 2 ani;
d) în cazul finalizării succesiunii prin întocmirea
încheierii finale după expirarea termenului de 2 ani, moştenitorii
datorează impozitul de 1% prevăzut în art. 77^1 alin. (3) din Codul fiscal;
e) în cazul în care succesiunea a fost finalizată prin
întocmirea încheierii de finalizare înainte de expirarea termenului de 2 ani
şi se solicită certificat de moştenitor suplimentar după
expirarea termenului de 2 ani, calculat de la data decesului autorului succesiunii,
moştenitorii datorează impozit în condiţiile art. 77^1 alin. (3) din Codul fiscal numai
pentru proprietăţile imobiliare ce se vor declara şi
menţiona în încheierea finală suplimentară;
f) în cazul succesiunilor vacante şi a partajului succesoral
nu se datorează impozit;
g) impozitul se calculează şi se încasează la
valoarea proprietăţilor imobiliare cuprinse în masa succesorală.
Masa succesorală, din punct de vedere fiscal şi în
condiţiile art. 77^1 alin. (1) şi (3) din Codul
fiscal, cuprinde numai activul net imobiliar. În scop fiscal, prin activul net
imobiliar se înţelege valoarea proprietăţilor imobiliare
după deducerea pasivului succesoral corespunzător acestora. În
pasivul succesiunii se includ obligaţiile certe şi lichide dovedite
prin acte autentice şi/sau executorii, precum şi cheltuielile de
înmormântare până la concurenţa sumei de 1.000 lei, care nu trebuie
dovedite cu înscrisuri.
În cazul în care în activul succesoral se cuprind şi bunuri
mobile, drepturi de creanţă, acţiuni, certificate de
acţionar etc., se va stabili proporţia valorii
proprietăţilor imobiliare din totalul activului succesoral, iar
pasivul succesoral se va deduce din valoarea bunurilor mobile, respectiv
imobile, proporţional cu cota ce revine fiecăreia din categoriile de
bunuri mobile sau imobile.
După deducerea pasivului succesoral corespunzător
bunurilor imobile, din valoarea acestora se determină activul net
imobiliar reprezentând baza impozabilă;
h) în cazul în care procedura succesorală se finalizează
prin hotărâre judecătorească, se aplică dispoziţiile
pct. 151^7 paragraful 6 din prezentele norme metodologice.
ART. 77^1 al.4
151^5. La transmiterea dreptului de proprietate, impozitul
prevăzut la art. 77^1 alin. (1) şi (3) din Codul
fiscal se calculează la valoarea declarată de părţi. În
cazul în care valoarea declarată de părţi este mai mică
decât valoarea orientativă stabilită prin expertizele întocmite de
camerele notarilor publici, impozitul se va calcula la această din
urmă valoare.
În cazul proprietăţilor imobiliare transferate cu titlu
de aport la capitalul social, valoarea la care se va stabili impozitul este
aceea din actul prin care s-a realizat aducerea bunului imobil ca aport în
natură la capitalul social, astfel:
- în cazul în care legislaţia în materie impune întocmirea
unei expertize de evaluare, impozitul se va stabili la valoarea din act, dar nu
mai puţin de valoarea rezultată din expertiza de evaluare;
- în cazul în care legislaţia în materie nu impune întocmirea
unei expertize de evaluare, impozitul se va stabili la valoarea din act, dar nu
mai puţin de valoarea stabilită în condiţiile art. 77^1 alin. (4) din Codul fiscal.
La constituirea sau transmiterea dezmembrămintelor dreptului
de proprietate, impozitul se determină la valoarea declarată de
părţi, dar nu mai puţin de 20% din valoarea orientativă
stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici.
Aceeaşi valoare se va stabili şi la stingerea pe cale
convenţională sau prin consimţământul titularului a acestor
dezmembrăminte.
La transmiterea nudei proprietăţi, impozitul se
determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai
puţin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertizele
camerei notarilor publici.
Pentru construcţiile neterminate, la înstrăinarea
acestora, valoarea se va stabili pe baza unui raport de expertiză, care va
cuprinde valoarea construcţiei neterminate la care se adaugă valoarea
terenului aferent declarată de părţi, dar nu mai puţin
decât valoarea stabilită pentru teren prin expertizele camerei notarilor
publici. Raportul de expertiză va fi întocmit pe cheltuiala
contribuabilului de un expert autorizat în condiţiile legii.
La schimb imobiliar, impozitul se calculează la valoarea
fiecăreia din proprietăţile imobiliare transmise.
În cazul schimbului unui bun imobil, proprietate imobiliară,
cu un bun mobil, impozitul se calculează la valoarea bunului imobil,
calitatea de contribuabil fiind a persoanei fizice care transmite proprietatea
imobiliară.
ART. 77^1 al.5
151^6. Expertizele privind valoarea de circulaţie a
proprietăţilor imobiliare vor fi comunicate direcţiilor
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru a fi utilizate
începând cu data de întâi a lunii următoare primirii acestora..
ART. 77^1 al.6
151^7. Impozitul se va calcula şi se va încasa de către
notarul public, pe chitanţă sau bon fiscal, anterior
autentificării actului sau semnării încheierii de finalizare a
procedurii succesorale.
Impozitul poate fi plătit de către contribuabil fie în
numerar, la sediul biroului notarului public, fie prin virament bancar, într-un
cont al biroului notarial. În cazul plăţii impozitului prin virament
bancar, dovada achitării se face cu ordinul de plată.
Documentul de plată a impozitului de către contribuabil
se va menţiona în încheierea de autentificare, respectiv în încheierea de
finalizare a procedurii succesorale şi în certificatul de moştenitor.
Modelul chitanţelor ce vor fi utilizate de către notarii
publici la încasarea impozitului se va stabili şi se va tipări de
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.
În îndeplinirea obligaţiei ce le revine, registratorii de
carte funciară vor verifica dacă în cuprinsul actului notarial sunt
menţionate documentele de plată a impozitului, prevăzute la
paragrafele 1 - 3.
Instanţele judecătoreşti care pronunţă
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile în cauze
referitoare la transferul dreptului de proprietate sau al
dezmembrămintelor acestuia vor comunica organului fiscal din raza de competenţă
teritorială a instanţei de fond hotărârea şi
documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data
rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii. În
situaţia în care instanţele judecătoreşti nu transmit în
termenul legal documentaţia prevăzută de lege, organul fiscal
poate stabili impozitul datorat, la solicitarea contribuabilului, pe baza
documentaţiei prezentate de acesta. În situaţia în care la primirea
documentaţiei transmise de instanţele judecătoreşti
constată diferenţe care conduc la modificarea bazei de impunere,
organul fiscal emite o decizie de impunere, conform procedurii legale.
Baza de calcul a impozitului datorat este cea stabilită
potrivit hotărârii judecătoreşti sau documentaţiei aferente
hotărârii, în situaţia în care acestea includ valoarea imobilului
stabilită de un expert autorizat în condiţiile legii, respectiv
expertiza privind stabilirea valorii de circulaţie a imobilului.
În cazul în care în hotărârea judecătorească nu
este precizată valoarea imobilului stabilită de un expert autorizat
în condiţiile legii sau în documentaţia aferentă hotărârii
nu este cuprinsă expertiza privind stabilirea valorii de circulaţie a
imobilului, baza de calcul a impozitului se va stabili în condiţiile pct. 151^6
din prezentele norme metodologice.
În cazul transferurilor prin alte modalităţi decât
procedura notarială sau judecătorească, contribuabilul are
sarcina declarării venitului la organul fiscal competent, în termen de 10
de zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea stabilirii impozitului,
în condiţiile legii.
În cazul în care se solicită intabularea dreptului de
proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia, în temeiul hotărârii
judecătoreşti, registratorii de carte funciară vor verifica
existenţa deciziei de impunere emise de organul fiscal competent şi
dovada achitării impozitului.
În cazul transferurilor prin executare silită, după
expirarea termenului de 10 zile inclusiv, în care contribuabilul avea sarcina
declarării venitului la organul fiscal competent, pentru transferurile
prin alte modalităţi decât procedura notarială sau
judecătorească, organul de executare silită sau
cumpărătorul, după caz, trebuie să solicite organului
fiscal competent stabilirea impozitului şi emiterea deciziei de impunere,
conform procedurilor legale, prin depunerea documentaţiei aferente
transferului.
151^8. *** Abrogat
151^9. *** Abrogat
151^10. *** Abrogat
151^11. *** Abrogat
ART. 78
152. În aplicarea art. 78 alin. (2) din Codul fiscal, în
această categorie se includ, de exemplu, următoarele venituri
realizate de persoanele fizice:
- remuneraţiile pentru munca prestată în interesul
unităţilor aparţinând Direcţiei Generale a Penitenciarelor,
precum şi în atelierele locurilor de deţinere, acordate, potrivit
legii, condamnaţilor care execută pedepse privative de libertate;
- veniturile primite de studenţi sub forma
indemnizaţiilor pentru participarea la şedinţele senatului
universitar;
- veniturile obţinute din valorificarea deşeurilor prin
centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, sticlă şi
altele asemenea, cu următoarele excepţii:
a) partea din venituri finanţată din fonduri publice în
cazul bunurilor mobile care fac obiectul programelor naţionale
finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice care sunt
venituri neimpozabile;
b) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub
forma deşeurilor din patrimoniul afacerii de către contribuabilii
care au ca obiect de activitate colectarea şi valorificarea de
deşeuri; în acest caz nu sunt aplicabile prevederile art. 53 alin. (2) şi art. 79 din Codul fiscal, veniturile
respective fiind considerate venituri din activităţi independente
şi supuse impunerii potrivit regulilor proprii acestei categorii,
respectiv cap. II "Venituri din activităţi independente".
- sumele plătite de către organizatori persoanelor care
însoţesc elevii la concursuri şi alte manifestări şcolare;
- indemnizaţiile acordate membrilor birourilor electorale,
statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar pentru
executarea atribuţiilor privind desfăşurarea alegerilor
prezidenţiale, parlamentare şi locale;
- veniturile obţinute de persoanele care fac figuraţie
la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate şi altele
asemenea;
- tichetele cadou acordate persoanelor fizice în afara unei
relaţii generatoare de venituri din salarii;
- veniturile distribuite persoanelor fizice asociate în forme de
proprietate asociative - persoane juridice, prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, altele decât cele
prevăzute la pct. 73;
- venituri sub forma anumitor bunuri, servicii şi alte
drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi,
şi membrii de familie ai acestora, potrivit clauzelor contractului de
muncă sau în baza unor legi speciale;
- venituri realizate de persoana fizică ca urmare a
contractului de administrare/prestări de servicii silvice încheiat
potrivit Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările şi
completările ulterioare;
- sume rămase disponibile după acoperirea cheltuielilor
din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor şi a
căror restituire a fost solicitată de proprietarii de păduri
persoane fizice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008, cu
modificările şi completările ulterioare;
- veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de
creanţă, respectiv de cesionar ca urmare a realizării venitului
din creanţa respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanţe
salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti
definitive şi irevocabile, din patrimoniul personal, altele decât cele
care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 41 lit. a) - h) şi art. 42 din Codul fiscal.
ART. 80
153. Venitul net anual se determină de către
contribuabil, pe fiecare sursă, din următoarele categorii:
a) venituri din activităţi independente;
b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
c) venituri din activităţi agricole impuse în sistem
real, venituri din silvicultură şi piscicultură.
153^1. Venitul net anual impozabil/Câştigul net anual
impozabil se determină de organul fiscal competent.
154. Venitul impozabil ce se realizează într-o fracţiune
de an sau în perioade diferite, ce reprezintă fracţiuni ale
aceluiaşi an, se consideră venit anual impozabil.
155. Impozitul pe venitul anual impozabil se calculează
pentru veniturile din România şi/sau din străinătate.
156. Pentru determinarea venitului net anual impozabil se
procedează astfel:
a) se determină venitul net anual/pierderea fiscală
anuală pentru activitatea desfăşurată în cadrul
fiecărei surse din categoriile de venit menţionate la pct. 153,
potrivit regulilor proprii. Pentru persoanele fizice asociate venitul
net/pierderea anuală luat/luată în calcul la determinarea venitului
net anual impozabil este venitul net/pierderea distribuit/distribuită;
b) venitul net anual impozabil se determină pe fiecare
sursă de venit prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale
din aceeaşi sursă admise la report pentru anul fiscal de impunere.
Dacă pierderile fiscale reportate aferente unei surse sunt
mai mari decât venitul net anual al sursei respective, rezultatul
reprezintă pierdere de reportat.
157. Rezultatul negativ dintre venitul brut şi cheltuielile
aferente deductibile, înregistrate pentru fiecare sursă de venit din
categoriile de venituri, reprezintă pierdere fiscală pentru acea
sursă de venit.
158. *** Abrogat
ART. 80 al.3
158. *** Abrogat.
ART. 80 al.4
159. Dacă în urma compensării admise pentru anul fiscal
rămâne o pierdere necompensată, aceasta reprezintă pierdere
fiscală reportată pe anii următori până la al cincilea an
inclusiv.
160. Regulile de compensare şi reportare a pierderilor sunt
următoarele:
a) reportarea pierderilor se va face an după an, pe sursa
respectivă, începând cu pierderea cea mai veche;
b) dreptul la reportul pierderii este personal şi supus
identităţii contribuabilului; nu poate fi transmis
moştenitorilor sau oricărei alte persoane, în scopul reducerii
sarcinii fiscale ce revine acesteia, şi reprezintă pierdere
definitivă a contribuabilului decedat.
ART. 81
161. Contribuabilii care încep o activitate independentă,
precum şi cei care realizează venituri din activităţi
agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură,
pentru care sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din
activităţi independente, au obligaţia declarării
veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, pe
fiecare sursă şi categorie de venit. Declararea veniturilor şi a
cheltuielilor estimate se face prin depunerea declaraţiei privind venitul
estimat/norma de venit, pe fiecare sursă şi categorie de venit, la
organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data producerii
evenimentului.
Obligaţia depunerii declaraţiilor privind venitul
estimat/norma de venit revine atât contribuabililor care determină venitul
net în sistem real şi desfăşoară activitatea în mod
individual sau într-o formă de asociere care nu dă naştere unei
persoane juridice, cât şi contribuabililor pentru care venitul net se
determină pe bază de norme de venit, cu excepţia veniturilor din
activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit.
Nu depun declaraţii privind venitul estimat/norma de venit
contribuabilii care desfăşoară activităţi independente
pentru care plăţile anticipate se realizează prin reţinere
la sursă de către plătitorul de venit.
În cazul în care contribuabilul obţine venituri într-o
formă de asociere, fiecare asociat va declara veniturile estimate rezultate
din distribuirea venitului net estimat al asocierii fără
personalitate juridică, cu excepţia asociaţiilor care
realizează venituri din activităţi agricole pentru care venitul
se stabileşte pe baza normelor de venit.
162. Asocierile fără personalitate juridică ce
încep o activitate independentă au obligaţia să depună o
declaraţie privind venitul estimat/norma de venit la organul fiscal în a
cărui rază teritorială îşi are sediul asociaţia, în
termen de 15 zile de la încheierea contractului de asociere, odată cu
înregistrarea acestuia la organul fiscal.
163. Contribuabilii care obţin venituri din cedarea
folosinţei bunurilor din patrimoniul personal au obligaţia depunerii
la organul fiscal competent a declaraţiei privind venitul estimat/norma de
venit pe fiecare sursă de realizare a venitului, odată cu
înregistrarea contractului de cedare a folosinţei bunurilor, în termen de
15 zile de la încheierea acestuia.
Nu depun declaraţie privind venitul estimat/norma de venit
contribuabilii care realizează venituri din arendă.
164. Contribuabilii care realizează venituri din
activităţi independente impuse pe bază de norme de venit şi
care solicită trecerea pentru anul fiscal următor la impunerea în
sistem real vor depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit
până la data de 31 ianuarie, completată corespunzător.
Contribuabilii care încep o activitate impusă pe bază de norme de
venit şi optează pentru determinarea venitului net în sistem real vor
depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit în termen de 15
zile de la producerea evenimentului, completată corespunzător.
165. Organul fiscal competent este definit potrivit
legislaţiei în materie.
166. În sensul art. 81 alin. (3) din Codul fiscal, prin
motive obiective care conduc la depunerea unei noi declaraţii privind
venitul estimat/norma de venit în vederea recalculării nivelului
plăţilor anticipate se înţelege: întreruperi temporare de activitate
în cursul anului din motive medicale justificate cu documente, situaţii de
forţă majoră, alte cauze care generează modificarea
veniturilor.
ART. 82
167. Plăţile anticipate se stabilesc de către
organul fiscal competent definit potrivit legislaţiei în materie.
Plata sumelor astfel stabilite se efectuează la organul
fiscal care a făcut stabilirea lor.
Pentru stabilirea plăţilor anticipate se va utiliza cota
de impunere prevăzută la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare.
168. Sumele reprezentând plăţi anticipate se achită
în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare
trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie.
În cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea
folosinţei bunurilor sub forma arendei şi au optat pentru
determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului se efectuează
potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul
realizat.
169. În cazul contribuabililor impuşi pe bază de norme
de venit, stabilirea plăţilor anticipate se face pe baza normelor de
venit aprobate pentru anul de impunere, corespunzător
activităţii desfăşurate.
170. Solicitarea emiterii unei noi decizii de plată
anticipată, potrivit art. 81 alin. (3) din Codul fiscal, se face
prin depunerea de către contribuabil a unei declaraţii privind
venitul estimat/norma de venit.
171. În cazul contribuabililor care obţin venituri de
aceeaşi natură, pentru care plăţile anticipate se stabilesc
atât de organul fiscal, cât şi prin reţinere la sursă, la
stabilirea plăţilor anticipate de către organul fiscal se exclud
din venitul net veniturile pentru care plăţile anticipate se
realizează prin reţinere la sursă, proporţional cu ponderea
acestora în totalul veniturilor brute.
ART. 82 al. 7
171^1. Contribuabilii care reziliază contractele de
închiriere în cursul anului au obligaţia să înştiinţeze în
scris în termen de 5 zile organul fiscal competent. În acest sens se vor anexa,
în copie, documentele din care să rezulte rezilierea contractelor de
închiriere, cum ar fi declaraţia pe propria răspundere.
ART. 83
172. *** Abrogat
173. *** Abrogat
174. *** Abrogat
175. Declaraţiile privind venitul realizat sunt documentele
prin care contribuabilii declară veniturile şi cheltuielile
deductibile efectuate în scopul realizării veniturilor, pe fiecare
categorie de venit şi pe fiecare sursă, în vederea stabilirii de
către organul fiscal a plăţilor anticipate.
176. Declaraţiile privind venitul realizat se depun de
contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de
asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea
folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole pentru
care venitul net se determină în sistem real, venituri din
silvicultură şi piscicultură.
Fac excepţie de la depunerea declaraţiei privind venitul
realizat contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal şi
cei care obţin venituri prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c) din Codul
fiscal şi care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 52^1 din Codul fiscal, pentru care
impozitul reţinut este final.
Declaraţiile privind venitul realizat se depun, în intervalul
1 ianuarie - 25 mai inclusiv al anului următor celui de realizare a
venitului, la organul fiscal competent, definit potrivit legislaţiei în
materie.
Pentru veniturile realizate dintr-o formă de asociere,
venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuită din
asociere.
177. Contribuabilii care realizează venituri din
străinătate impozabile în România au obligaţia să declare
în România veniturile respective până la data de 25 mai inclusiv a anului
următor celui de realizare a venitului.
178. Contribuabilii care încetează să mai aibă
domiciliul fiscal în România vor depune la organul fiscal în a cărui
rază teritorială îşi au domiciliul fiscal o declaraţie privind
venitul realizat.
Declaraţiile vor cuprinde veniturile şi cheltuielile
aferente anului fiscal curent, pentru perioada în care contribuabilii au avut
domiciliul în România.
ART. 84
179. *** Abrogat
180. *** Abrogat
181. *** Abrogat
181^1. Sfera de cuprindere a entităţilor nonprofit este
cea prevăzută la punctul 117^1 dat în aplicarea art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
181^2. Organul fiscal competent stabileşte venitul net anual
impozabil/câştigul net anual impozabil şi impozitul anual datorat pe
baza declaraţiei privind venitul realizat şi emite decizia de
impunere la termenul şi în forma stabilite prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
181^3. Decizia de impunere anuală se emite de organul fiscal
competent, definit potrivit legislaţiei în materie.
ART. 85
182. Venitul net obţinut din exploatarea drepturilor de
proprietate intelectuală deţinute în comun se atribuie proporţional
cu cotele-părţi pe care titularii acestora le deţin în acea
proprietate, determinate conform regulilor în vigoare specifice fiecărui
domeniu.
În cazul în care cotele-părţi nu se cunosc, repartizarea
veniturilor se face în mod egal.
183. Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor
deţinute în comun pe cote-părţi se repartizează între
coproprietari proporţional cu cotele deţinute de aceştia în
coproprietate. Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor deţinute
în comun în devălmăşie se repartizează în mod egal între
proprietarii comuni. Repartizarea venitului net conform prevederilor de mai sus
se face în condiţiile în care în contractul de cedare a folosinţei se
menţionează că partea contractantă care cedează folosinţa
este reprezentată de coproprietari. În condiţiile în care
coproprietarii decid asupra unei alte împărţiri, se va anexa la
contract un act autentificat din care să rezulte voinţa
părţilor.
ART. 86
184. Sunt supuse obligaţiei de încheiere şi înregistrare
a unui contract de asociere atât asociaţiile fără personalitate
juridică, ale căror constituire şi funcţionare sunt
reglementate prin acte normative speciale, respectiv asociaţii familiale,
cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civilă
medicală, cabinete asociate de avocaţi, societate civilă
profesională de avocaţi, notari publici asociaţi, asociaţii
în participaţiune constituite potrivit legii, cât şi orice asociere
fără personalitate juridică constituită în baza Codului
civil*).
185. Asociatul desemnat conform prevederilor art. 86 alin. (2) lit. e) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare are şi următoarele obligaţii:
- să asigure organizarea şi conducerea evidenţelor
contabile;
- să determine venitul net/pierderea
obţinut/obţinută în cadrul asociaţiei, precum şi
distribuirea venitului net/pierderii pe asociaţi;
- să depună o declaraţie privind veniturile şi
cheltuielile estimate, la termenele stabilite, la organul fiscal la care
asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală;
- să înregistreze contractul de asociere, precum şi
orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociaţia este
înregistrată în evidenţa fiscală, în termen de 15 zile de la
data încheierii acestuia. Prin sediul asociaţiei se înţelege locul
principal de desfăşurare a activităţii asociaţiei;
- să reprezinte asociaţia în verificările efectuate
de organele fiscale, precum şi în ceea ce priveşte depunerea de
obiecţiuni, contestaţii, plângeri asupra actelor de control încheiate
de organele fiscale;
- să răspundă la toate solicitările organelor
fiscale, atât cele privind asociaţia, cât şi cele privind
asociaţii, legate de activitatea desfăşurată de
asociaţie;
- să completeze Registrul pentru evidenţa aportului
şi rezultatului distribuit;
- alte obligaţii ce decurg din aplicarea titlului III din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
*) Vechiul
Cod civil a fost abrogat. A se vedea Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată.
185^1. În cazul asocierilor care realizează venituri din
activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, asociatul
desemnat are următoarele obligaţii:
a) să înregistreze contractul de asociere, precum şi
orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociaţia este
înregistrată în evidenţa fiscală, în termen de 15 zile de la
data încheierii acestuia. Prin sediul asociaţiei se înţelege locul principal
de desfăşurare a activităţii asociaţiei;
b) să reprezinte asociaţia în verificările
efectuate de organele fiscale, precum şi în ceea ce priveşte
depunerea de obiecţiuni, contestaţii, plângeri asupra actelor de
control încheiate de organele fiscale;
c) să răspundă la toate solicitările organelor
fiscale, atât cele privind asociaţia, cât şi cele privind
asociaţii, legate de activitatea desfăşurată de
asociaţie;
d) să completeze Registrul pentru evidenţa aportului
şi rezultatului distribuit;
e) să determine venitul impozabil obţinut în cadrul
asociaţiei, precum şi distribuirea acestuia pe asociaţi;
f) alte obligaţii ce decurg din aplicarea titlului III din
Codul fiscal.
ART. 86 al.3
186. Asociaţia, prin asociatul desemnat, depune, până la
data de 15 martie a anului următor, la organul fiscal la care
asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală o
declaraţie anuală care cuprinde venitul net/pierderea
realizat/realizată pe asociaţie, precum şi distribuţia
venitului net/pierderii pe fiecare asociat.
O copie de pe declaraţie se transmite de către asociatul
desemnat fiecărui asociat. Pe baza acestei copii asociaţii vor
cuprinde venitul net/pierderea ce le revine din activitatea asociaţiei în
declaraţia privind venitul realizat.
ART. 86 al.5
187. Venitul net se consideră distribuit şi dacă
acesta rămâne la asociaţie sau este pus la dispoziţie
asociaţilor.
188. În cazul modificării cotelor de participare în cursul
anului, pentru distribuirea venitului net anual se va proceda astfel:
a) se determină un venit net/o pierdere
intermediar/intermediară la sfârşitul lunii în care s-au modificat
cotele pe baza venitului brut şi a cheltuielilor, astfel cum acestea sunt
înregistrate în evidenţele contabile;
b) venitul net/pierderea intermediar/intermediară se
alocă fiecărui asociat, în funcţie de cotele de participare,
până la data modificării acestora;
c) la sfârşitul anului, din venitul net/pierderea
anual/anuală se deduce venitul net/pierderea
intermediar/intermediară, iar diferenţa se alocă
asociaţilor, în funcţie de cotele de participare ulterioare
modificării acestora;
d) venitul net/pierderea anual/anuală
distribuit/distribuită fiecărui asociat se determină prin
însumarea veniturilor nete/pierderilor intermediare determinate potrivit lit.
b) şi c).
188^1. În cazul societăţii civile cu personalitate
juridică, constituită potrivit legii speciale şi care este
supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se
aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi
independente.
În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin
asocierea unei societăţi profesionale cu răspundere
limitată cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă
regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, determinarea venitului
obţinut în cadrul entităţii se efectuează în sistem real,
pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
Pentru membrii asociaţi în cadrul filialei se aplică
următoarele reguli:
1. persoanele fizice asociate au obligaţia să asimileze
acest venit distribuit în funcţie de cota de participare venitului net
anual din activităţi independente;
2. societatea profesională cu răspundere limitată
asociată în cadrul filialei va include venitul distribuit în funcţie
de cota de participare în venitul brut al activităţii independente,
pentru anul fiscal respectiv.
Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate
desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate
juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este
supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, au
obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din
activităţi independente.
189. *** Abrogat.
ART. 86 al.8
189. *** Abrogat.
ART. 87
190. Pentru veniturile realizate de un nerezident din
activităţi independente atribuibile unui sediu permanent definit
potrivit art. 8 din Codul fiscal, impozitul se
determină prin aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net anual
impozabil aferent acestuia.
191. Pentru calculul impozitului pe veniturile din
activităţi independente, altele decât cele prevăzute la art. 52 din Codul fiscal, sumele
reprezentând plăţi anticipate în contul impozitului anual pe venit se
stabilesc de către organul fiscal pe a cărui rază
teritorială se realizează în întregime sau cu preponderenţă
venitul.
192. După încheierea anului fiscal organul fiscal
menţionat la pct. 191 va elibera documentul care atestă venitul
realizat şi impozitul plătit.
ART. 88
193. Veniturile obţinute de persoanele fizice nerezidente din
România din activităţi dependente se impozitează separat pe fiecare
sursă/loc de realizare, impozitul lunar calculat fiind impozit final.
După încheierea anului fiscal, organul fiscal va elibera documentul care
atestă venitul realizat şi impozitul plătit pentru anul fiscal
respectiv, la cererea contribuabilului.
Profesorii şi cercetătorii nerezidenţi care
desfăşoară o activitate în România ce depăşeşte
perioada de scutire stabilită prin convenţiile de evitare a dublei
impuneri încheiate de România cu diverse state se impun pentru veniturile
realizate în intervalul de timp ce depăşeşte perioada de
scutire, potrivit titlului III din Codul fiscal.
193^1. Veniturile din activităţi dependente
obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii în
România de persoane fizice rezidente ale unor state cu care România nu are
încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri şi plătite de
angajatori rezidenţi sau nerezidenţi se impozitează în România
din prima zi de desfăşurare a activităţii. De asemenea, se
impun din prima zi de desfăşurare a activităţii dependente
în România şi veniturile obţinute de persoanele fizice care nu fac
dovada rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată
convenţie de evitare a dublei impuneri.
194. a) În aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a
dublei impuneri încheiate de România cu un stat străin, veniturile din
activităţi dependente realizate de persoane fizice nerezidente care
îşi desfăşoară activitatea în România se impun dacă
persoana fizică este prezentă în România una sau mai multe perioade
de timp ce depăşesc în total 183 de zile în orice perioadă de 12
luni consecutive care se încheie în anul calendaristic în cauză sau în
perioada şi condiţiile menţionate în convenţia de evitare a
dublei impuneri încheiată de România cu statul străin şi numai
dacă respectiva persoană fizică face dovada rezidenţei în
statul cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei
impuneri.
b) În aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei
impuneri încheiate de România cu un stat străin, veniturile din
activităţi dependente realizate de persoane fizice nerezidente care
îşi desfăşoară activitatea în România şi sunt prezente
în România o perioadă mai mică de 183 de zile în orice perioadă
de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic în cauză sau
în perioada şi condiţiile menţionate în convenţia de
evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul străin se
impun în România dacă este îndeplinită cel puţin una dintre
următoarele condiţii:
- salariul este plătit de un angajator care este rezident sau
în numele acestuia;
- salariul este suportat de un sediu permanent pe care angajatorul
nerezident îl are în România (veniturile salariale reprezintă cheltuiala
deductibilă a unui sediu permanent în România).
c) Veniturile din salarii se impozitează începând cu prima zi
de la data sosirii persoanei fizice, dovedită cu viza de intrare în
România de pe paşaport.
La determinarea impozitului se va avea în vedere principiul celor
183 de zile care sfârşesc în anul calendaristic în cauză. Modul de
calcul al celor 183 de zile se va face aplicându-se metoda zilelor de
prezenţă. Contribuabilul are posibilitatea să furnizeze dovezi
referitoare la prezenţa sa, pe baza datelor din documentele de transport,
paşaport şi alte documente prin care se atestă intrarea în
România. În calculul celor 183 de zile se includ: ziua de sosire, ziua de
plecare şi toate celelalte zile petrecute pe teritoriul României. Orice
fracţiune de zi în care contribuabilul este prezent în România
contează drept zi de prezenţă pentru calculul celor 183 de zile.
195. Contribuabilii prevăzuţi la pct. 194 sunt
obligaţi ca în termen de 15 zile de la data începerii
activităţii să se adreseze organului fiscal în a cărui
rază teritorială se realizează venitul, în vederea stabilirii
regimului fiscal aplicabil acestor venituri, în conformitate cu prevederile
convenţiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de Guvernul României
cu alte state.
Astfel, contribuabilul va depune la organul fiscal, după caz,
următoarele:
- cerere;
- copie de pe documentul care reglementează raportul de
muncă şi traducerea acestuia în limba română, certificată
de traducători autorizaţi;
- certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de
autoritatea fiscală competentă a statului al cărui rezident este
sau un alt document prin care se atestă rezidenţa fiscală,
document vizat de organul fiscal al statului său de rezidenţă,
tradus şi legalizat de organul autorizat din România;
- documentele care atestă dreptul de muncă şi de
şedere, după caz, pe teritoriul României.
Dacă persoanele fizice nerezidente nu prezintă în
termenul stabilit documentele prevăzute la alineatul precedent, acestea
datorează impozit pe veniturile din salarii din prima zi de
desfăşurare a activităţii. În situaţia în care
persoanele respective depun ulterior documentele solicitate, organul fiscal va
efectua regularizarea impozitului plătit.
196. Contribuabilii plătiţi din străinătate de
un angajator nerezident care îşi prelungesc perioada de şedere în
România, precum şi cei care, prin prezenţe repetate în România,
depăşesc 183 de zile sau perioada menţionată în
convenţiile de evitare a dublei impuneri sunt obligaţi să
înştiinţeze în scris organul fiscal competent despre
depăşirea acestui termen, caz în care datorează impozit din
prima zi pentru veniturile realizate ca urmare a desfăşurării
activităţii în România.
197. În situaţia în care persoanele fizice care au
desfăşurat activitatea în România într-o perioadă mai mică
de 183 de zile în orice perioadă de 12 luni consecutive care se încheie în
anul calendaristic în cauză ori în perioada şi condiţiile
menţionate în convenţiile de evitare a dublei impuneri şi au
fost plătite din străinătate îşi prelungesc perioada de
şedere în România peste 183 de zile sau peste perioada menţionată
în convenţie, impozitul pe veniturile din salarii pentru activitatea
desfăşurată în România este datorat începând cu prima zi de
sosire în România. În acest caz, contribuabilul depune la organul fiscal
competent declaraţii lunare de impunere, care vor cuprinde veniturile
lunare realizate în perioada anterioară prelungirii şederii în
România, în termen de 15 zile de la ultima zi a perioadei de 183 de zile
expirate sau a perioadei menţionate în convenţie.
În situaţia în care beneficiarul venitului realizează
salariul într-o sumă globală pe un interval de timp, după ce a
expirat perioada de 183 de zile sau perioada menţionată în
convenţie, sumele înscrise în declaraţii se pot stabili la nivelul
unei medii lunare, respectiv suma globală a salariului declarat
împărţită la numărul de luni din acea perioadă.
198. Persoanele fizice care realizează venituri din România
şi care au rezidenţă într-un stat contractant cu care România
are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri se impun în
România conform titlului III din Codul fiscal pentru veniturile, altele decât
cele supuse impunerii potrivit titlului V din Codul fiscal, atunci când nu
prezintă certificatul de rezidenţă fiscală sau un alt
document prin care se atestă rezidenţa fiscală.
În aceleaşi condiţii şi pentru aceleaşi
categorii de venituri se impun şi persoanele fizice care realizează
venituri din România şi sunt rezidente ale unor state cu care România nu
are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri.
199. În situaţia în care există convenţii de
evitare a dublei impuneri, persoana fizică cu dublă rezidenţă
- română şi a unui stat cu care România are încheiată
convenţie de evitare a dublei impuneri -, cu domiciliul în România, se va
impune în România, coroborat cu prevederile convenţiilor de evitare a
dublei impuneri.
Pentru aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a
dublei impuneri persoana fizică respectivă va prezenta
autorităţilor fiscale române certificatul de rezidenţă
fiscală sau un alt document prin care se atestă rezidenţa
fiscală, precum şi traducerea acestuia în limba română,
certificată de traducători autorizaţi.
Pentru a stabili al cărui rezident este persoana fizică
respectivă, contribuabilul va face dovada "centrului intereselor
vitale", respectiv va prezenta organului fiscal documentele necesare prin
care se atestă că veniturile obţinute în celălalt stat sunt
superioare celor realizate în România şi autoritatea fiscală a
statului respectiv îşi rezervă dreptul de a-l considera rezident
fiscal din punct de vedere al impunerii veniturilor mondiale, caz în care impunerea
acestui contribuabil în România se va face numai pentru veniturile din România.
Prin documente necesare se înţelege: copiile
declaraţiilor de impunere din celălalt stat, declaraţia pe
propria răspundere privind situaţia copiilor şcolarizaţi,
situaţia de avere, după caz, a familiei şi altele asemenea. În
situaţia în care veniturile din celălalt stat nu sunt la nivelul care
să conducă la acordarea rezidenţei fiscale în acest stat şi
autoritatea fiscală română apreciază că sunt întrunite
condiţiile pentru impunerea veniturilor în România, acestui contribuabil i
se vor impune în România veniturile mondiale şi, prin schimb de
informaţii, autorităţile competente române şi din
celălalt stat se vor informa asupra acestui caz.
200. Contribuabilii persoane fizice române care locuiesc în
străinătate şi care îşi menţin domiciliul în România
se impun în România pentru veniturile impozabile conform prevederilor titlului
III din Codul fiscal, realizate atât în România, cât şi în
străinătate, iar obligaţiile fiscale se exercită direct
sau, în situaţia în care nu îşi îndeplinesc obligaţiile în mod
direct, prin desemnarea unui împuternicit sau reprezentant fiscal.
201. Cetăţenii străini refugiaţi şi care
sunt prezenţi în România, potrivit autorizărilor specifice acordate,
se impozitează pentru veniturile realizate pe teritoriul României.
ART. 89
201^1. Persoanele fizice nerezidente care realizează venituri
din România şi cărora le revin potrivit prezentului titlu
obligaţii privind declararea acestora depun declaraţiile privind venitul
realizat la organul fiscal competent, definit potrivit legislaţiei în
materie.
ART. 90
202. Contribuabilii care obţin venituri din
străinătate potrivit art. 90 alin. (1) din Codul fiscal au
obligaţia declarării acestora.
Pentru veniturile din pensii şi sume asimilate acestora,
obţinute din străinătate, pentru care România are drept de
impunere, contribuabilii au obligaţia să completeze şi să
depună declaraţia privind venitul realizat.
Impozitul datorat în România se determină prin aplicarea
cotei de impunere asupra venitului brut anual diminuat cu suma lunară
neimpozabilă, stabilită potrivit prevederilor art. 69 din Codul fiscal, calculată la
nivelul anului. Suma lunară neimpozabilă se acordă pentru
fiecare sursă de venit din pensii.
ART. 91
203. Persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România
şi persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal sunt
supuse impozitării în România pentru veniturile din orice sursă, atât
din România, cât şi din străinătate.
În situaţia în care, pentru veniturile din
străinătate de natura celor prevăzute la art. 41 lit. a), c) şi f) din Codul
fiscal, statul cu care România are încheiată convenţie de evitare a
dublei impuneri şi-a exercitat dreptul de impunere, aceste persoane au
dreptul să deducă, pentru fiecare sursă de venit, din impozitul
pe venit datorat în România impozitul pe venit plătit în
străinătate, în condiţiile prevăzute de Codul fiscal.
Veniturile din străinătate realizate de contribuabilii
prevăzuţi la art. 40 alin. (1) lit. a) şi de cei
prevăzuţi la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, precum
şi impozitul aferent, a cărui plată în străinătate
este atestată cu document justificativ eliberat de autoritatea
competentă a statului străin cu care România are încheiată
convenţie de evitare a dublei impuneri, exprimate în unităţile
monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de
schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României din anul
de realizare a venitului respectiv.
204. Impozitul plătit în străinătate, care se
deduce din impozitul pe venit datorat în România, este limitat la partea de
impozit pe venit datorat în România.
Prin venit mondial se înţelege suma veniturilor impozabile
din România şi din străinătate din categoriile de venituri
realizate de persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
şi de cele care îndeplinesc condiţia menţionată la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal.
Pentru veniturile menţionate la art. 41 lit. a), c) şi f) din Codul
fiscal, care au fost globalizate în străinătate, creditul fiscal
extern pentru fiecare venit este limitat la impozitul pe venit calculat prin
aplicarea cotei medii de impozit din străinătate, aplicată
asupra fiecărei surse de venit obţinut în străinătate, dar
nu mai mult decât cota de impozit prevăzută la titlul III din Codul
fiscal, aferentă venitului respectiv.
Cota medie de impozit se calculează astfel:
impozit plătit în străinătate
Cota medie de impozit = ----------------------------------- .
venit global obţinut în străinătate
Venitul global obţinut în străinătate
reprezintă toate categoriile de venituri care, conform legii din statul
respectiv, se globalizează în străinătate.
205. Pentru veniturile realizate în statul cu care România are
încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care nu au
fost globalizate în vederea impozitării, creditul fiscal extern este
limitat la impozitul pe venit plătit în străinătate, dar nu mai
mult decât cel datorat pentru un venit similar în România, potrivit Codului
fiscal.
206. Dacă suma reprezentând creditul fiscal extern este mai
mare decât impozitul plătit în statul cu care România are încheiată
convenţie de evitare a dublei impuneri, suma recunoscută care se
deduce este la nivelul impozitului plătit în străinătate. În
situaţia în care suma reprezentând creditul fiscal extern este mai
mică decât impozitul plătit în statul cu care România are încheiată
convenţie de evitare a dublei impuneri, suma recunoscută reprezentând
creditul fiscal extern acordat este la nivelul sumei calculate conform pct.
204.
207. Calcularea creditului fiscal extern se face de către
organul fiscal competent, separat pe fiecare sursă de venit. În
situaţia în care contribuabilul în cauză obţine venituri din
străinătate din mai multe state cu care România are încheiate
convenţii de evitare a dublei impuneri, creditul extern admis a fi dedus
din impozitul datorat în România se va calcula, potrivit procedurii
prevăzute mai sus, pentru fiecare sursă de venit şi pe fiecare
ţară.
208. În cazul veniturilor prevăzute la art. 41 lit. b), d), e), g) şi h) din
Codul fiscal, creditul fiscal extern se acordă pentru fiecare venit
similar din România. Creditul fiscal extern pentru veniturile din statul cu
care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, a
căror impunere în România este finală, se va acorda astfel:
a) în situaţia în care în străinătate cota de
impozit este mai mare decât cea prevăzută în titlul III din Codul
fiscal pentru un venit similar, creditul fiscal extern este limitat la
impozitul pe venit calculat, aplicându-se cota prevăzută în acest
titlu;
b) în situaţia în care cota de impozit este mai mică în
străinătate decât cota de impozit pentru un venit similar din
România, creditul fiscal extern este calculat la nivelul impozitului
plătit în străinătate, iar impozitul anual rămas de achitat
în România se calculează ca diferenţă între impozitul pe venit
calculat aplicându-se cota de impozit prevăzută la titlul III din
Codul fiscal şi impozitul pe venit plătit în străinătate
pentru venitul realizat în străinătate.
Pentru veniturile prevăzute la art. 41 lit. b), d), e), g) şi h) din
Codul fiscal, creditul fiscal se acordă potrivit prevederilor pct. 205.
209. (1) În vederea regularizării de către organul
fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea
desfăşurată în străinătate, contribuabilii
prevăzuţi laart. 40
alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Codul fiscal care sunt
plătiţi pentru activitatea salarială desfăşurată
în străinătate de către sau în numele unui angajator care este
rezident în România sau are sediul permanent în România au obligaţia de a
declara în România veniturile respective potrivit declaraţiei privind
veniturile realizate din străinătate la termenul prevăzut de
lege, cu excepţia contribuabililor care realizează venituri de
această natură în condiţiile prevăzute la pct. 87^3, pct.
87^5 alin. (2) lit. a) şi pct. 87^8 pentru care impozitul este final.
(2) În situaţiile prevăzute la pct. 87^4 şi 87^7,
organul fiscal regularizează impozitul pe venitul din salarii datorat de
contribuabil în baza declaraţiei privind veniturile realizate din
străinătate şi restituie, după caz, în totalitate sau în
parte impozitul reţinut de către angajatorul care este rezident în
România sau are sediul permanent în România la cererea persoanei fizice. În
acest caz, declaraţia privind veniturile realizate din
străinătate reprezintă şi cerere de restituire.
(3) Declaraţia privind veniturile realizate din
străinătate se depune la registratura organului fiscal competent sau
prin poştă, însoţită de următoarele documente
justificative:
a) documentul menţionat la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal întocmit
de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în
România care efectuează plăţi de natură salarială din
care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului şi
impozitul reţinut în România pentru salariul plătit în
străinătate;
b) contractul de detaşare;
c) documente justificative privind încetarea raportului de
muncă, după caz;
d) certificatul de atestare a impozitului plătit în
străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă
a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul
realizat şi impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de
autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul,
precum şi orice alte documente care pot sta la baza determinării
sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situaţia în
care dreptul de impunere a revenit statului străin.
209^1. Când o persoană fizică rezidentă în România
obţine venituri care în conformitate cu prevederile convenţiei de
evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statul străin sunt
supuse impozitului pe venit în statul străin, pentru evitarea dublei
impuneri se va aplica metoda prevăzută în convenţie, respectiv
metoda creditului sau metoda scutirii, după caz.
209^2. Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) şi cele
prevăzute la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal care
realizează un venit şi care, potrivit prevederilor convenţiei de
evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat pot fi impuse în
celălalt stat, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de
evitare a dublei impuneri "metoda scutirii", respectivul venit va fi
scutit de impozit în România. Acest venit se declară în România, dar este
scutit de impozit dacă se anexează documentul justificativ eliberat
de autoritatea competentă a statului străin, care atestă
impozitul plătit în străinătate.
210. La sfârşitul anului fiscal vizat, contribuabilul
anexează la declaraţia privind venitul realizat documentele
justificative privind venitul realizat şi impozitul plătit, eliberate
de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul
şi cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei
impuneri. Aceste documente sunt utilizate pentru aplicarea metodelor de evitare
a dublei impuneri prevăzute în convenţiile de evitare a dublei
impuneri.
211. *** Abrogat
212. *** Abrogat
213. *** Abrogat
Norme metodologice:
212. *** Abrogat.
213. *** Abrogat.
Norme metodologice:
1. Pentru încadrarea în condiţia prevăzută la art. 112^1 lit. a) din Codul fiscal,
persoana juridică română nu trebuie să înregistreze venituri din
activităţile prevăzute laart. 112^2 alin. (6) din Codul fiscal.
Încadrarea în categoria veniturilor din consultanţă
şi management se efectuează prin analiza contractelor încheiate
şi a altor documente care justifică natura veniturilor.
2. *** Abrogat
3. *** Abrogat
4. Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul
veniturilor realizate în anul precedent, prevăzute la art. 112^1 lit. a^1) şi lit. c)
din Codul fiscal, se vor lua în calcul aceleaşi venituri care constituie
baza impozabilă prevăzută la art. 112^7 din Codul fiscal, iar
cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la
închiderea aceluiaşi exerciţiu financiar.
4^1. Condiţia prevăzută la art. 112^1 lit. a^1) din Codul fiscal
trebuie verificată pentru anul fiscal 2014 pe baza veniturilor realizate
de contribuabil în anul 2013.
Norme metodologice:
5. Persoanele juridice române pentru care perioada de inactivitate
temporară/nedesfăşurare a activităţii încetează
în cursul anului aplică sistemul de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor, pentru anul respectiv, începând cu trimestrul în care
încetează perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare
a activităţii.
Persoanele juridice române nou-înfiinţate în perioada 1
ianuarie - 31 ianuarie 2013 inclusiv, care nu au optat până la data de 31
ianuarie 2013 să aplice sistemul de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor, nu sunt obligate potrivit prevederilor legale în vigoare
începând cu data de 1 februarie 2013 să aplice acest sistem de impunere
pentru anul 2013. Aceste persoane juridice urmează să verifice
condiţiile prevăzute de art. 112^1 din Codul fiscal, la data de 31
decembrie 2013, în vederea încadrării în categoria contribuabililor
plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, pentru anul
fiscal 2014.
6. Persoanele juridice române care nu intră sub
incidenţa acestui sistem de impunere pe veniturile microîntreprinderilor
sunt următoarele:
a) persoanele juridice care se organizează şi
funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi
funcţionare din domeniul bancar (societăţile comerciale bancare,
casele de schimb valutar, băncile de credit ipotecar, cooperativele de
credit etc.). Nu intră sub incidenţa acestor prevederi
instituţiile financiare nebancare care sunt înfiinţate şi
funcţionează conform legislaţiei în vigoare;
b) persoanele juridice care se organizează şi
funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi
funcţionare din domeniul asigurărilor (de exemplu,
societăţile de asigurare-reasigurare), al pieţei de capital (de
exemplu, bursele de valori sau de mărfuri, societăţile de
servicii de investiţii financiare, societăţile de registru,
societăţile de depozitare), cu excepţia persoanelor juridice
care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste
domenii (brokerii şi agenţii de asigurare);
c) persoanele juridice care desfăşoară
activităţi în domeniul jocurilor de noroc
7. Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep
să desfăşoare activităţi de natura celor
prevăzute la art. 112^2 alin. (6) din Codul fiscal
datorează impozit pe profit luând în calcul veniturile şi
cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul respectiv.
8. Persoanele juridice române care, la data de 31 decembrie 2012,
au realizat venituri încadrate, prin echivalare în lei, între 65.000 euro
şi 100.000 euro şi care îndeplineau concomitent şi celelalte
condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare până
la data de 1 februarie 2013 şi care au solicitat ieşirea din sistemul
de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31
ianuarie 2013 inclusiv, nu sunt obligate să aplice, începând cu 1
februarie 2013, acest sistem de impunere. Aceste persoane juridice urmează
să verifice condiţiile prevăzute de art. 112^1 din Codul fiscal, la data de 31
decembrie 2013, în vederea încadrării în categoria contribuabililor
plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, pentru anul
fiscal 2014.
Norme metodologice:
9. În cazul înfiinţării unei microîntreprinderi într-un
an fiscal, perioada impozabilă începe:
a) de la data înregistrării acesteia la registrul
comerţului, dacă are această obligaţie;
b) de la data înregistrării acesteia în registrul ţinut
de instanţele judecătoreşti competente, dacă are
această obligaţie;
c) de la data încheierii sau, după caz, a punerii în aplicare
a contractelor de asociere, în cazul asocierilor care nu dau naştere unei
noi persoane juridice.
10. Perioada impozabilă a unei microîntreprinderi se încheie,
în cazul divizărilor sau al fuziunilor care au ca efect juridic încetarea
existenţei persoanei juridice prin dizolvare fără lichidare, la
una dintre următoarele date:
a) la data înregistrării în registrul
comerţului/registrul ţinut de instanţele judecătoreşti
competente a noii societăţi sau a ultimei dintre ele, în cazul
constituirii uneia sau a mai multor societăţi noi;
b) la data înregistrării hotărârii ultimei adunări
generale care a aprobat operaţiunea sau de la altă dată
stabilită prin acordul părţilor, în cazul în care se
stipulează că operaţiunea va avea efect la o altă
dată, potrivit legii;
c) la data stabilită potrivit legii, în alte cazuri decât
cele menţionate la lit. a) şi b).
Perioada impozabilă a microîntreprinderii se încheie, în
cazul dizolvării urmate de lichidare, la data depunerii situaţiilor
financiare la registrul unde a fost înregistrată, potrivit legii,
înfiinţarea persoanei juridice respective.
10^1. În cazul microîntreprinderilor care îşi
încetează existenţa în cursul anului, data până la care se
depune declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este una
dintre datele menţionate la pct. 10, la care se încheie perioada
impozabilă.
Norme metodologice:
11. În situaţia în care, în cursul anului fiscal, o
microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau
ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în
veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe
profit începând cu trimestrul în care limita sau ponderea au fost
depăşite, luându-se în calcul veniturile şi cheltuielile
realizate de la începutul anului fiscal. Contribuabilul va comunica, în termen
de 30 de zile de la data de la care nu mai sunt îndeplinite oricare dintre cele
două condiţii, organului fiscal ieşirea din sistemul de impunere
pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea unei declaraţii de
menţiuni, potrivit Codului de procedură fiscală.
12. Veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de
65.000 euro sau a ponderii veniturilor realizate din consultanţă
şi management în veniturile totale de peste 20% inclusiv sunt
aceleaşi cu cele care constituie baza impozabilă prevăzută
la art. 112^7 din Codul fiscal.
13. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro
este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent.
Norme metodologice:
14. Baza impozabilă asupra căreia se aplică
cota de 3% este reprezentată de totalul veniturilor trimestriale care sunt
înregistrate în creditul conturilor din clasa a 7-a «Conturi de venituri», din
care:
a) se scad următoarele categorii de venituri:
- veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
- veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de
execuţie;
- veniturile din producţia de imobilizări corporale
şi necorporale;
- veniturile din subvenţii;
- veniturile din provizioane şi ajustări pentru
depreciere sau pierdere de valoare;
- veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor
dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli
nedeductibile la calculul profitului impozabil;
- veniturile realizate din despăgubiri, de la
societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse
bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
- veniturile din diferenţe de curs valutar;
- veniturile financiare înregistrate ca urmare a
decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un
curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial;
- valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior
facturării;
b) şi se adaugă următoarele categorii de
venituri:
- valoarea reducerilor comerciale primite ulterior
facturării;
- în trimestrul IV, diferenţa
favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile
financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi
datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au
fost înregistrate iniţial şi cheltuielile din diferenţe de curs
valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul
anului.
ART. 115 c)
1. Veniturile de natura dobânzilor, redevenţelor sau
comisioanelor realizate de către nerezidenţi şi care sunt
cheltuieli atribuibile sediului permanent din România al unui nerezident sunt
venituri impozabile în România potrivit titlului V din Codul fiscal.
ART. 115 d)
2. (1) Termenul redevenţă cuprinde orice sumă care
trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea sau
dreptul de a folosi orice proprietate sau drept prevăzut laart. 7 alin. (1) pct. 28 din Codul fiscal,
indiferent dacă suma trebuie plătită conform unui contract sau
ca urmare a copierii ilegale sau a încălcării drepturilor legale ale
unei alte persoane.
(1^1) Nu reprezintă redevenţe sumele plătite în
schimbul obţinerii drepturilor exclusive de distribuţie a unui produs
sau serviciu, deoarece acestea nu sunt efectuate în schimbul folosinţei
sau dreptului de folosinţă a unui element de proprietate inclus în
definiţie. Intermediarul distribuitor rezident nu plăteşte
dreptul de a folosi marca sau numele sub care sunt vândute bunurile, el
obţine doar dreptul exclusiv de a vinde bunurile pe care le
cumpără de la producător.
(2) În cazul unei tranzacţii care implică transferul de
software, încadrarea ca redevenţă a sumei care trebuie
plătită depinde de natura drepturilor transferate.
(3) În cazul transferului unui drept parţial dintr-un
copyright pentru software, suma care trebuie plătită este o
redevenţă dacă primitorul dobândeşte dreptul de a utiliza
acel software, astfel încât lipsa acestui drept constituie o încălcare a
copyright-ului. Exemple de astfel de tranzacţii sunt transferurile de
drepturi de a reproduce şi distribui către public orice software,
precum şi transferurile de drept de a modifica şi a face public orice
software.
(4) În analiza caracterului unei tranzacţii care implică
transferul de software nu se ţine cont de dreptul de a copia un program
exclusiv în scopul de a permite exploatarea efectivă a programului de
către utilizator. În consecinţă, o sumă care trebuie
plătită nu este o redevenţă dacă singurul drept
transferat este un drept limitat de a copia un program, în scopul de a permite
utilizatorului să-l exploateze. Acelaşi rezultat se aplică
şi pentru "drepturi de reţea sau site", în care primitorul
obţine dreptul de a face multiple copii ale unui program, exclusiv în
scopul de a permite exploatarea programului pe mai multe computere sau în
reţeaua primitorului.
(5) În cazul achiziţiei tuturor drepturilor dintr-un
copyright pentru software, suma care trebuie plătită nu este pentru
folosirea sau dreptul de a folosi acel software, în consecinţă
nefiind o redevenţă.
(5^1) Nu reprezintă redevenţe sumele plătite de
intermediarii distribuitori ai unui software în baza unui contract prin care se
acordă frecvent dreptul de distribuţie a unor exemplare ale
software-ului, fără a da dreptul de reproducere. Distribuţia
poate fi făcută pe suporturi tangibile sau pe cale electronică,
fără ca distribuitorul să aibă dreptul de a reproduce
software-ul. De asemenea, nu reprezintă redevenţă suma
plătită pentru un software ce urmează a fi supus unui proces de
personalizare în vederea instalării sale. În aceste tranzacţii,
intermediarii distribuitori plătesc numai pentru achiziţionarea
exemplarelor de software şi nu pentru a exploata un drept de autor pentru
software.
(6) Suma care trebuie plătită pentru folosirea sau
dreptul de a folosi ideile sau principiile cu privire la un software, cum ar fi
schemele logice, algoritmii sau limbajele de programare, este o
redevenţă.
(7) În înţelesul acestei norme, software este orice program
sau serie de programe care conţine instrucţiuni pentru un computer,
atât pentru operarea computerului (software de operare) cât şi pentru
îndeplinirea altor sarcini (software de aplicaţie).
(8) a) În cazul unei tranzacţii care permite unei persoane
să descarce electronic imagini, sunete sau texte, suma care trebuie
plătită nu este redevenţă dacă folosirea acestor
materiale se limitează la drepturile necesare pentru a permite
descărcarea, stocarea şi exploatarea computerului, reţelei sau a
altui echipament de stocare, operare sau afişare a utilizatorului. În caz
contrar, suma care trebuie plătită pentru transferul dreptului de a
reproduce şi a face public un produs digital este o redevenţă.
b) tranzacţiile ce permit clientului să descarce
electronic produse digitale pot duce la folosirea dreptului de autor de
către client, deoarece un drept de a efectua una sau mai multe copii ale
conţinutului digital este acordat prin contract. Atunci când compensaţia
este esenţial plătită pentru altceva decât pentru folosirea, sau
pentru dreptul de a folosi drepturile de autor, cum ar fi pentru dobândirea
altor tipuri de drepturi contractuale, date sau servicii, şi folosirea
dreptului de autor este limitată la drepturile necesare pentru a putea
descărca, stoca şi opera pe computerul, reţeaua sau alte medii
de stocare, rulare sau proiectare ale clientului, această folosire a
dreptului de autor nu trebuie să influenţeze analiza caracterului
plăţii atunci când se urmăreşte aplicarea definiţiei
"redevenţei".
c) se consideră redevenţă situaţia
tranzacţiilor în care plata este făcută în scopul acordării
dreptului de folosinţă a dreptului de autor asupra unui produs
digital ce este descărcat electronic. Aceasta ar fi situaţia, unei
edituri care plăteşte pentru a obţine dreptul de a reproduce o
fotografie protejată de drept de autor pe care o va descărca
electronic în scopul includerii ei pe coperta unei cărţi pe care o
editează. În această tranzacţie, motivaţia
esenţială a plăţii este achiziţionarea dreptului de a
folosi dreptul de autor asupra produsului digital, adică a dreptului de a
reproduce şi distribui fotografia, şi nu simpla achiziţie a
conţinutului digital.
(9) În cazul unui contract care implică folosirea sau dreptul
de a folosi orice proprietate sau drept prevăzut la art. 7 alin. (1) pct. 28 din Codul fiscal,
precum şi transferul unei alte proprietăţi sau altui serviciu,
suma care trebuie plătită conform contractului trebuie să fie
împărţită, conform diverselor porţiuni de contract, pe baza
condiţiilor contractului sau pe baza unei împărţiri rezonabile,
fiecărei porţiuni aplicându-i-se tratamentul fiscal
corespunzător. Dacă totuşi o anumită parte din ceea ce
urmează a se asigura prin contract constituie de departe scopul principal
al contractului, cealaltă porţiune fiind auxiliară, tratamentul
aplicat porţiunii principale de contract se aplică întregii sume care
trebuie plătită conform contractului.
(10) Este considerată redevenţă şi suma
plătită în cadrul contractului de know-how, în baza căruia
vânzătorul acceptă să împărtăşească
cunoştinţele şi experienţa sa cumpărătorului,
astfel încât cumpărătorul să le poată folosi în interesul
său şi să nu le dezvăluie publicului. În acelaşi timp
vânzătorul nu joacă nici un rol în aplicarea cunoştinţelor
puse la dispoziţie cumpărătorului şi nu garantează
rezultatele aplicării acestora.
(11) În cazul contractului de prestări de servicii în care
una dintre părţi se angajează să utilizeze
cunoştinţele sale pentru executarea unei lucrări pentru cealaltă
parte, suma plătită nu constituie redevenţă.
(12) Sumele plătite operatorilor de sateliţi de
către societăţile de radio, televiziune sau de către
societăţile de telecomunicaţii ori de către alţi
clienţi, în baza unor contracte de închiriere de transponder care permit
utilizarea capacităţii de a transmite în mai multe zone geografice,
nu reprezintă redevenţă dacă nu este transferată nicio
tehnologie legată de satelit şi dacă clientul nu se află în
posesia satelitului când realizează transmisiile, ci are numai acces la
capacitatea de transmisie a acestuia. În situaţia în care proprietarul
satelitului închiriază satelitul unei alte părţi, suma
plătită de operatorul de satelit proprietarului este considerată
ca reprezentând închirierea unui echipament industrial, comercial sau
ştiinţific. Un tratament similar se aplică sumelor plătite
pentru închirierea ori achiziţionarea capacităţii unor cabluri
pentru transmiterea energiei sau pentru comunicaţii ori a unor conducte
pentru transportul gazului sau al petrolului.
(13) Sumele plătite de un operator de reţea de
telecomunicaţii către un alt operator, în baza unor acorduri clasice
de roaming, nu reprezintă redevenţe dacă nu este utilizată
sau transferată o tehnologie secretă. Sumele plătite în cadrul
acestui tip de contract nu pot fi interpretate ca fiind sume plătite
pentru utilizarea unui echipament comercial, industrial sau
ştiinţific, dacă nu este utilizat efectiv un echipament. Aceste
sume reprezintă o taxă pentru utilizarea serviciilor de
telecomunicaţii furnizate de operatorul de reţea din
străinătate. În mod similar sumele plătite pentru utilizarea sau
dreptul de a utiliza frecvenţele radio nu reprezintă redevenţe.
(14) Sumele plătite pentru difuzarea unor filme la
cinematograf sau prin televiziune reprezintă redevenţă.
3. *** Abrogat.
ART. 115 k)
3^1. Prin transport internaţional se înţelege orice
activitate de transport pasageri sau bunuri efectuat de o întreprindere în
trafic internaţional, precum şi activităţile auxiliare,
strâns legate de această operare şi care nu constituie activităţi
separate de sine stătătoare. Nu reprezintă transport
internaţional cazurile în care mijlocul de transport este operat exclusiv
între locuri aflate pe teritoriul României.
ART. 115 o)
4. Prin concursuri organizate în România se înţelege
concursuri organizate în orice domeniu în România.
ART. 115 p)
5. Venituri obţinute la jocuri de noroc înseamnă
câştiguri în bani şi/sau în natură acordate participanţilor
de către orice persoană juridică română, autorizată
să organizeze şi să exploateze jocuri de noroc.
ART. 115 al.2 b)
6. Venituri din proprietăţi imobiliare înseamnă
venituri din vânzarea, precum şi din cedarea dreptului de
folosinţă asupra proprietăţii imobiliare sau a unei
cote-părţi din această proprietate (închiriere, concesionare sau
arendare).
ART. 115 al. 2 d)
7. Prin cedarea dreptului de folosinţă a unei
proprietăţi imobiliare se înţelege şi arendarea sau
concesionarea proprietăţii imobiliare sau a unei cote-părţi
din această proprietate.
ART. 116 al.1
8. (1) Pentru veniturile obţinute de nerezidenţi din
România, plătitorii de venituri au obligaţia calculării şi
reţinerii impozitelor datorate prin stopaj la sursă şi
virării lor la bugetul de stat în termenul stabilit la art. 116 alin. (5) din Codul fiscal.
(2) În cazurile prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. c), e) şi g)
din Codul fiscal, plătitorul impozitului prevăzut la titlul V din
Codul fiscal este nerezidentul care are sediul permanent în România în
evidenţa căruia sunt înregistrate respectivele cheltuieli
deductibile.
ART. 116 al. 3 a)
8^1. *** Abrogat
8^2. Începând cu data de 1 februarie 2013, pentru veniturile
prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. a) - g), k) şi
l) din Codul fiscal plătite într-un stat cu care România nu are încheiat
un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de
informaţii, se aplică o cotă de impozit de 50%, indiferent
dacă rezidenţa persoanei beneficiare a acestor venituri este într-un
stat cu care România are încheiată convenţie pentru evitarea dublei
impuneri sau nu.
8^3. Începând cu data de 1 februarie 2013, pentru veniturile
realizate sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente, la
depozitele la termen, certificate de depozit şi alte instrumente de
economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate
şi situate în România, plătite într-un stat cu care România nu are
încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze
schimbul de informaţii, se aplică o cotă de impozit de 50%,
indiferent de data constituirii raportului juridic.
Cota de 50% se aplică şi altor venituri de natura
dobânzilor, plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un
instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de
informaţii, cum ar fi dobânzile la credite, dobânzile în cazul
contractelor de leasing financiar, dobânzile la creditele intragrup, precum
şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale, conturilor escrow, considerate
dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale
a României, dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de
societăţile române, reglementate de Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit
de 50% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1
februarie 2013 până la data scadenţei depozitului şi
înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al titularului.
Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul depozitelor la vedere,
certificatelor de depozit şi altor instrumente de economisire.
8^4. În sensul art. 116 alin. (2) lit. c^1) din Codul
fiscal, instrumentele juridice încheiate de România în baza cărora se
realizează schimbul de informaţii reprezintă
acordurile/convenţiile bilaterale/multilaterale în baza cărora
România poate realiza un schimb de informaţii care este relevant pentru
aplicarea acestor prevederi legale.
Lista acordurilor/convenţiilor se publică pe site-ul
Ministerului Finanţelor Publice şi se actualizează periodic.
9. La impunerea şi declararea veniturilor ce reprezintă
remuneraţii primite de persoanele fizice nerezidente pentru activitatea
desfăşurată în calitate de administrator, fondator sau membru al
consiliului de administraţie al unei persoane juridice române sunt
aplicabile dispoziţiile titlului III din Codul fiscal.
9^1. Veniturile sub formă de dobânzi la depozitele la
vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de depozit şi
alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii
de credit autorizate şi situate în România se impun cu o cotă de 16%
din suma acestora atunci când veniturile de această natură sunt
plătite într-un stat cu care România are încheiat un instrument juridic în
baza căruia se face schimbul de informaţii şi beneficiarul
sumelor nu face dovada rezidenţei fiscale.
Cota de 16% se aplică şi altor venituri de natura
dobânzilor, cum ar fi dobânzile la credite, dobânzile în cazul contractelor de
leasing financiar, dobânzile la creditele intragrup, precum şi dobânzilor
aferente depozitelor colaterale, conturilor escrow, considerate dobânzi pentru
depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României,
dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de
societăţile române, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
9^2. *** Abrogat
9^3. *** Abrogat
9^4. *** Abrogat
ART. 116 al.5
9^5. a) Conversia în lei a impozitului în valută aferent
veniturilor obţinute din România de nerezidenţi se face la cursul de
schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a
României, valabil în ziua în care s-a plătit venitul către nerezident
şi impozitul în lei rezultat se varsă la bugetul de stat până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit
venitul.
b) Pentru impozitul în valută aferent dobânzilor capitalizate
realizate din România de nerezidenţi, conversia se face, de asemenea, la
cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională
a României, valabil în ziua în care s-a capitalizat dobânda, respectiv la
cursul valutar din momentul înregistrării în contul curent sau în contul
de depozit al titularului dobânzii capitalizate sau din momentul
răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, ori în
momentul în care dobânda se transformă în împrumut. Impozitul în lei
astfel calculat se varsă la bugetul de stat până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care s-a înregistrat
venitul/răscumpărat instrumentul de economisire.
c) Prin plată a unui venit se înţelege îndeplinirea
obligaţiei de a pune fonduri la dispoziţia creditorului în maniera
stabilită prin contract sau prin alte înţelegeri convenite între
părţi care conduc la stingerea obligaţiilor contractuale.
9^6. a) Pentru aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare
a dublei impuneri în cazul câştigurilor din transferul valorilor mobiliare
în cazul societăţilor închise şi din transferul
părţilor sociale, certificatul de rezidenţă fiscală
sau documentul prevăzut la pct. 13 alin. (1) prezentat de nerezident se
depune la reprezentantul lui fiscal/împuternicitul desemnat în România pentru
îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi declarative. O copie a
certificatului de rezidenţă fiscală sau a documentului
prevăzut la pct. 13 alin. (1), legalizată şi tradusă de
organul autorizat din România, se va depune şi la societatea ale
cărei valori mobiliare/părţi sociale sunt transferate.
Pentru aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a
dublei impuneri în cazul persoanelor fizice nerezidente care obţin
câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât
părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul
societăţilor închise, certificatul de rezidenţă
fiscală sau documentul prevăzut la pct. 13 alin. (1) se depune la
reprezentantul fiscal/împuternicitul desemnat în România pentru îndeplinirea
obligaţiilor fiscale şi declarative. O copie a certificatului de
rezidenţă fiscală sau a documentului prevăzut la pct. 13
alin. (1), legalizată şi tradusă de organul autorizat din
România, se va anexa la declaraţia de venit.
Pentru aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a
dublei impuneri în cazul câştigurilor din transferul titlurilor de
participare obţinute de o persoană juridică nerezidentă,
atunci când acest câştig este generat de transferul titlurilor de
participare, certificatul de rezidenţă fiscală sau documentul
prevăzut la pct. 13 alin. (1) prezentat de nerezident se depune la
reprezentantul lui fiscal/împuternicitul desemnat în România pentru
îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi declarative. O copie a
certificatului de rezidenţă fiscală sau a documentului
prevăzut la pct. 13 alin. (1), legalizată şi tradusă de
organul autorizat din România, se va depune şi la societatea ale
cărei titluri de participare sunt transferate.
b) În cazul în care dobânditorul valorilor mobiliare ale unei
societăţi închise sau al părţilor sociale este o
persoană juridică nerezidentă/persoană fizică
nerezidentă, iar beneficiarul câştigurilor din transferul acestor
valori mobiliare, respectiv al părţilor sociale este o persoană
fizică rezidentă, obligaţia calculării, reţinerii
şi virării impozitului pe câştigul determinat din transferul
acestor valori mobiliare sau părţi sociale revine dobânditorului,
respectiv persoanei juridice nerezidente/persoanei fizice nerezidente, direct
sau prin reprezentat fiscal/împuternicit, desemnat conform legii pentru
îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi declarative.
c) În cazul tranzacţiilor cu titluri de valoare, respectiv
titluri de participare efectuate între nerezidenţi, sunt aplicabile
prevederile menţionate în titlurile II şi III din Codul fiscal în
ceea ce priveşte obligaţiile de calcul, reţinere şi virare
a impozitului în condiţiile neprezentării certificatului de
rezidenţă fiscală sau atunci când România nu are încheiată
convenţie de evitare a dublei impuneri cu statul de rezidenţă al
beneficiarului câştigurilor din transferul titlurilor de valoare,
respectiv al titlurilor de participare ori în cazul în care, prin
convenţie, România are dreptul de impunere asupra câştigului.
d) În cazul în care transferul oricăror titluri de valoare
deţinute de o persoană fizică nerezidentă se
realizează printr-un intermediar, obligaţia de calcul şi virare
a impozitului pe câştigul din transferul unor astfel de titluri, precum
şi celelalte obligaţii declarative revin beneficiarului nerezident al
câştigului sau reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat de
beneficiar pentru cazurile prevăzute astfel în titlul III din Codul
fiscal. În acest caz, intermediarul va îndeplini obligaţiile ce îi revin
potrivit art. 66 alin. (6) din Codul fiscal, iar
beneficiarul nerezident al câştigului sau împuternicitul desemnat va
depune declaraţia privind venitul realizat, va îndeplini obligaţiile
fiscale şi va anexa la această declaraţie o copie
legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală sau a
documentului prevăzut la pct. 13 alin. (1), însoţită de o
traducere autorizată în limba română.
În situaţiile prevăzute în mod expres în titlul III din
Codul fiscal, când intermediarul are obligaţia de a calcula, de a
reţine şi de a vira impozitul pe câştigul din transferul
oricăror titluri de valoare, acesta are obligaţia de a păstra
certificatul de rezidenţă fiscală al beneficiarului venitului,
precum şi de a îndeplini celelalte obligaţii declarative.
În situaţia în care beneficiarul câştigului din transferul
oricăror titluri de valoare este o persoană fizică
nerezidentă, iar transferul acestor titluri nu se face printr-un
intermediar, obligaţia de calcul, reţinere şi virare a
impozitului, precum şi celelalte obligaţii declarative şi de
păstrare a certificatului de rezidenţă fiscală al
beneficiarului câştigului revin, după caz, reprezentantului
fiscal/împuternicitului desemnat de beneficiar.
e) Deţinerile persoanelor juridice străine la fondurile
închise de investiţii se impun potrivit prevederilor privind asocierile de
la titlul II din Codul fiscal.
9^7. *** Abrogat
9^8. *** Abrogat
9^9. *** Abrogat
9^10. *** Abrogat
9^11. *** Abrogat
9^12. *** Abrogat
ART. 117 e)
9^13. Premiile prevăzute la art. 117 lit. d) şi e) din Codul
fiscal sunt premii de natura celor plătite de la bugetul de stat sau de la
bugetele consiliilor locale prin intermediul instituţiilor publice
centrale şi locale.
ART. 117 h)
10. În aplicarea prevederilor art. 117 lit. h) din Codul fiscal,
condiţia privitoare la perioada minimă de deţinere de 1 an va fi
înţeleasă luându-se în considerare hotărârea Curţii
Europene de Justiţie în cazurile conexate: Denkavit International BV,
VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen - C-283/94,
C-291/94 şi C-292/94, şi anume:
Dacă la data plăţii perioada minimă de
deţinere de 1 an nu este încheiată, scutirea prevăzută în
Codul fiscal nu se va acorda.
În situaţia în care persoana juridică română,
respectiv sediul permanent din România poate face dovada că perioada
minimă de deţinere a fost îndeplinită după data
plăţii, persoana juridică română, respectiv sediul
permanent din România poate cere restituirea impozitelor plătite în plus
de către nerezident.
Intră sub incidenţa prevederilor art. 117 lit. h) din Codul fiscal şi
dividendele distribuite şi plătite după data de 1 ianuarie 2007,
chiar dacă acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale
exerciţiilor financiare anterioare anului 2007, în măsura în care
beneficiarul dividendelor îndeplineşte condiţiile prevăzute de
lege
11. *** Abrogat
ART. 117 j)
11^1. În aplicarea prevederilor art. 117 lit. j) din Codul fiscal,
condiţia privitoare la perioada minimă de deţinere de 2 ani
prevăzută la art. 124^18 alin. (10) din Codul
fiscal va fi înţeleasă luându-se în considerare hotărârea
Curţii Europene de Justiţie în cazurile conexate: Denkavit
International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen -
C-283/94, C-291/94 şi C-292/94, şi anume:
Dacă la data plăţii perioada minimă de
deţinere de 2 ani nu este încheiată, scutirea prevăzută în
Codul fiscal nu se va acorda.
În situaţia în care persoana juridică română,
respectiv sediul permanent din România poate face dovada că perioada
minimă de deţinere a fost îndeplinită după data
plăţii, persoană juridică română, respectiv sediul
permanent din România poate cere restituirea impozitelor plătite în plus
de către nerezident.
ART. 118 al.1
12. (1) Dispoziţiile alin. 2 ale articolelor
"Dividende", "Dobânzi", "Comisioane",
"Redevenţe" din convenţiile de evitare a dublei impuneri
încheiate de România cu alte state, care reglementează impunerea în
ţara de sursă a acestor venituri, se aplică cu prioritate. În
cazul când legislaţia internă prevede în mod expres o cotă de
impozitare mai favorabilă sunt aplicabile prevederile legislaţiei
interne.
(2) Dispoziţiile alin. 2 ale articolelor
"Dividende", "Dobânzi", "Comisioane",
"Redevenţe" din convenţiile de evitare a dublei impuneri
derogă de la prevederile paragrafului 1 al acestor articole din
convenţiile respective.
(3) Aplicarea alin. 2 al articolelor "Dividende",
"Dobânzi", "Comisioane", "Redevenţe" din
convenţiile de evitare a dublei impuneri care prevăd impunerea în
statul de sursă nu conduce la o dublă impunere pentru acelaşi
venit, întrucât statul de rezidenţă acordă credit fiscal pentru
impozitul plătit în România, în conformitate cu prevederile
convenţiei de evitare a dublei impuneri.
(4) *** Abrogat
(5) *** Abrogat
(6) *** Abrogat
(7) *** Abrogat
(7^1) *** Abrogat
(8) Dispoziţiile titlurilor II şi III din Codul fiscal
reprezintă legislaţia internă şi se aplică atunci când
România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri cu
statul al cărui rezident este beneficiarul venitului realizat din România
şi acesta prezintă certificatul de rezidenţă fiscală
sau documentul prevăzut la pct. 13 alin. (1).
În acest sens, se vor avea în vedere veniturile menţionate la art. 115 alin. (2) din Codul fiscal,
veniturile obţinute de artişti şi sportivi, precum şi alte
venituri pentru care România are potrivit convenţiilor de evitare a dublei
impuneri drept de impozitare.
(9) Prevederile titlului V din Codul fiscal se aplică atunci
când beneficiarul venitului obţinut din România este rezident al unui stat
cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei
impuneri sau când beneficiarul venitului obţinut din România, rezident al
unui stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei
impuneri, nu prezintă certificatul de rezidenţă fiscală sau
documentul prevăzut la pct. 13 alin. (1) ori atunci când impozitul datorat
de nerezident este suportat de către plătitorul de venit.
(10) Prevederile Acordului încheiat între Comunitatea
Europeană şi Confederaţia Elveţiană de stabilire a
unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a
Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub
forma plăţilor de dobânzi se aplică de la data aderării la
Uniunea Europeană.
(10^1) În cazul României, întreprinderile pentru care sunt
aplicabile prevederile art. 15 pct. (1), respectiv pct. (2) ale
Acordului încheiat între Comunitatea Europeană şi Confederaţia
Elveţiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele
prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind
impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi
sunt cele menţionate la pct.
21^3 din normele de aplicare a art. 20^1 din Codul fiscal, respectiv cele menţionate la art. 124^26 lit. x) din Codul fiscal.
(11) În situaţia în care pentru acelaşi venit sunt cote
diferite de impunere în legislaţia internă, legislaţia
comunitară sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri, se
aplică cota de impozit mai favorabilă, dacă beneficiarul
venitului face dovada rezidenţei într-un stat cu care România are
încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi, după
caz, îndeplineşte condiţia de beneficiar al legislaţiei Uniunii
Europene..
ART. 118 al.2
13. (1) Pentru a beneficia de prevederile convenţiei de
evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul său de
rezidenţă, precum şi de cele ale legislaţiei Uniunii
Europene, nerezidentul beneficiar al veniturilor din România trebuie să
prezinte certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de
autoritatea fiscală din statul respectiv sau un alt document eliberat de
către o altă autoritate decât cea fiscală, care are
atribuţii în domeniul certificării rezidenţei conform
legislaţiei interne a acelui stat.
(2) Nerezidenţii care sunt beneficiarii veniturilor din
România vor depune la plătitorul de venit originalul sau copia
legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală ori a
documentului menţionat la alin. (1), însoţite de o traducere autorizată
în limba română. În situaţia în care autoritatea competentă
străină emite certificatul de rezidenţă fiscală în
format electronic sau online, acesta reprezintă originalul certificatului
de rezidenţă fiscală avut în vedere pentru aplicarea
convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi
statul de rezidenţă al beneficiarului veniturilor obţinute din
România, respectiv pentru aplicarea legislaţiei Uniunii Europene,
după caz.
(3) În ipoteza în care nerezidentul beneficiar al veniturilor din
România transmite un singur original al certificatului de rezidenţă
fiscală sau al documentului prevăzut la alin. (1) unui plătitor
de venituri rezident român care are filiale, sucursale ori puncte de lucru în
diferite localităţi din România şi care fac plăţi, la
rândul lor, către beneficiarul de venituri nerezident, primitorul
originalului certificatului de rezidenţă fiscală sau al
documentului prevăzut la alin. (1) va transmite la fiecare subunitate o
copie legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală sau
a documentului prevăzut la alin. (1), însoţită de o traducere
autorizată în limba română. Pe copia legalizată primitorul
originalului certificatului de rezidenţă fiscală sau al
documentului prevăzut la alin. (1) va semna cu menţiunea că
deţine originalul acestuia.
(4) Prevederile alin. (3) sunt valabile şi în situaţia
în care nerezidentul beneficiar al veniturilor din România are
înfiinţată o filială în România care are relaţii
contractuale cu diverşi clienţi din localităţi diferite din
România şi care primeşte un singur original al certificatului de
rezidenţă fiscală sau al documentului prevăzut la alin.
(1). Filiala aparţinând persoanei nerezidente va face copii legalizate pe
care le va distribui clienţilor români.
(4^1) Nerezidenţii, beneficiari ai veniturilor obţinute
din România care au deschise conturi de custodie la agenţii custode,
definiţi potrivit legii române, vor depune la aceşti agenţi
custode originalul certificatului de rezidenţă fiscală ori a
documentului menţionat la alin. (1). Agentul custode va transmite, la
cererea nerezidentului, copia legalizată a certificatului de
rezidenţă fiscală ori a documentului menţionat la alin.
(1), însoţită de o traducere autorizată în limba română,
fiecărei persoane care a făcut plăţi către beneficiarul
de venituri nerezident. Pe copia legalizată, agentul custode, primitor al
originalului certificatului de rezidenţă fiscală sau al
documentului prevăzut la alin. (1), va semna cu menţiunea că
deţine originalul acestuia.
(5) Un nerezident poate fi considerat rezident al unui stat
şi ca urmare a informaţiilor primite pe baza schimbului de
informaţii iniţiat/procedurii amiabile declanşate de o
ţară parteneră de convenţie de evitare a dublei impuneri.
(6) În certificatul de rezidenţă fiscală sau în
documentul prevăzut la alin. (1), prezentat de nerezidenţii care au
obţinut venituri din România, trebuie să se ateste că
aceştia au fost rezidenţi în statele cu care România are încheiate
convenţii de evitare a dublei impuneri, în anul/perioada obţinerii
veniturilor sau în anul/perioada pentru care a fost emis certificatul de
rezidenţă fiscală ori documentul prevăzut la alin. (1).
(7) Plătitorul de venit este răspunzător pentru
primirea în termenul stabilit a originalului sau a copiei certificatului de
rezidenţă fiscală ori a documentului prevăzut la alin. (1)
şi pentru aplicarea prevederilor din convenţiile de evitare a dublei
impuneri încheiate de România cu diverse state.
(8) Forma şi conţinutul certificatului de
rezidenţă fiscală sau ale documentului prevăzut la alin.
(1) pentru nerezidenţi sunt cele emise de autoritatea din statul de
rezidenţă al beneficiarului venitului. Certificatul de
rezidenţă fiscală sau documentul prevăzut la alin. (1)
trebuie să cuprindă, în principal, elemente de identificare a nerezidentului,
precum şi a autorităţii care a emis certificatul de
rezidenţă fiscală sau documentul prevăzut la alin. (1), de
exemplu: numele, denumirea, adresa, codul de identificare fiscală,
menţiunea că este rezident fiscal în statul emitent, precum şi
data emiterii certificatului sau a documentului.
ART. 118 al.3
13^1. *** Abrogat.
ART. 118 al.4
14. Ministrul finanţelor publice aprobă prin ordin
macheta certificatului de rezidenţă fiscală atât pentru
rezidenţi, cât şi pentru persoanele fizice nerezidente care au
îndeplinit condiţiile de rezidenţă prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) din
Codul fiscal, care sunt supuşi impozitului pe veniturile obţinute din
orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, având în
România obligaţie fiscală integrală.
14^1. Ministrul finanţelor publice aprobă prin ordin
macheta Certificatului privind atestarea activităţii
desfăşurate în România de către sediul permanent al unei
persoane juridice străine. Organul fiscal teritorial în raza căruia
este înregistrat sediul permanent ca plătitor de impozite şi taxe
poate elibera, la cererea acestora, certificatul prin care se atestă
că sediul permanent a desfăşurat activitate în România.
15. *** Abrogat
ART. 119
15^1. Declaraţia depusă de plătitorii de venituri
care au obligaţia să reţină la sursă impozitul pentru
veniturile obţinute de nerezidenţi din România are următorul
cuprins:
DECLARAŢIE INFORMATIVĂ
PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT ŞI PLĂTIT PENTRU
VENITURILE CU REGIM DE REŢINERE LA SURSĂ/VENITURI SCUTITE, PE
BENEFICIARI DE VENIT NEREZIDENŢI
Anul _________
A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI DE VENIT
Denumire/Nume,
prenume
Cod de identificare fiscală/CNP
|
|
Adresa:
Judeţ
Sector
Localitatea
|
|
|
Strada
Nr.
Bloc
Scara
Etaj
Ap.
|
|
|
|
|
|
Cod
poştal
Telefon
Fax
E-mail
|
|
|
|
B. DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARULUI DE VENIT NEREZIDENT
Nr.crt. |
Denumirea statului de
rezidenţă al beneficiarului de venit |
Denumire/Nume Prenume |
Cod de identificare
fiscală atribuit de autoritatea din România |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT LA
SURSĂ/VENITURI SCUTITE PE BENEFICIARI DE VENIT NEREZIDENŢI
Nr.crt. |
Denumire/Nume şi prenume
beneficiar de venit nerezident |
Natura venitului |
Venitul beneficiarului de
venit nerezident (suma brută) |
Impozit reţinut şi
plătit la bugetul statului / scutire de impozit |
Actul normativ care
reglementează impunerea / scutirea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Nume, prenume
____________________
Semnătura şi ştampila
Funcţia __________________________
Loc rezervat organului
fiscal
Număr de
înregistrare___________
Data
Declaraţia se completează în două exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază
teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit;
- copia se păstrează de către plătitorul de
venit.
NOTE:
1. Punctul
15^1 a fost modificat prin art. I lit. D pct. 10 din Hotărârea
Guvernului nr. 50/2012 (). Reproducem mai jos prevederile art. IV din Hotărârea Guvernului nr.
50/2012 ().
"ART. IV
Formularul prevăzut la art. I lit. D pct. 10 se utilizează de
plătitorii de venituri pentru declararea veniturilor obţinute
începând cu 1 ianuarie 2012 de nerezidenţi din România."
2. Reproducem
mai jos prevederile art. III din Hotărârea Guvernului nr.
84/2013 ().
"ART. III
Formularul prevăzut la pct. 15^1 din normele metodologice de
aplicare a titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, utilizat de plătitorii de venituri pentru
declararea veniturilor obţinute începând cu 1 ianuarie 2012 din România de
nerezidenţi, se completează la ultima coloană de la capitolul B
"Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident" fie cu
codul de identificare fiscală al nerezidentului, atribuit de autoritatea
din România, atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod, fie cu
datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident, atunci când nu a
fost atribuit un astfel de cod."
15^2. Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la
sursă a impozitelor pot solicita organului fiscal în a cărui
rază teritorială se află domiciliul lor fiscal atribuirea
codului de identificare fiscală pentru contribuabilii nerezidenţi,
definiţi potrivit Codului fiscal, care realizează venituri supuse
regulilor de impunere la sursă.
ART. 120 al.1
16. Cererea de eliberare a certificatului de atestare a
impozitului plătit de nerezidenţi se depune la organul fiscal
teritorial în raza căruia plătitorul de venit este înregistrat ca
plătitor de impozite şi taxe.
ART. 120 al.3
17. (1) Certificatul de atestare a impozitului plătit de
nerezidenţi se eliberează de către organul fiscal teritorial în
raza căruia plătitorul de venit este înregistrat ca plătitor de
impozite şi taxe, pe baza cererii depuse de beneficiarul venitului sau de
plătitorul de venit în numele acestuia.
(2) Forma cererii şi a certificatului de atestare a
impozitului plătit de nerezident, precum şi instrucţiunile de
completare şi eliberare se aprobă prin ordin al ministrului
finanţelor publice.
ART. 122
18. (1) Persoanele juridice străine, prin reprezentanţe
înfiinţate în România, nu sunt abilitate să facă fapte de
comerţ, aceste reprezentanţe neavând calitatea de persoană
juridică.
(2) Persoanele juridice străine care doresc să-şi
înfiinţeze o reprezentanţă în România trebuie să
obţină autorizaţia prevăzută de lege.
(3) Autorizaţia obţinută poate fi anulată în
condiţiile care sunt stabilite prin acelaşi act normativ.
ART. 123
19. În cazul persoanelor juridice străine care
înfiinţează o reprezentanţă în România în cursul unei luni
din anul de impunere, impozitul pentru anul de impunere se calculează
începând cu data de 1 a lunii în care reprezentanţa a fost înfiinţată
până la sfârşitul anului respectiv. Pentru reprezentanţele care
se desfiinţează în cursul anului de impunere impozitul anual se
recalculează pentru perioada de activitate de la începutul anului
până la data de 1 a lunii următoare celei în care a avut loc
desfiinţarea reprezentanţei..
Norme metodologice:
20. *** Abrogat
20^1. Impozitul datorat la data de 25 iunie de
reprezentanţele care sunt înfiinţate în primul semestru al anului
este proporţional cu numărul de luni de activitate
desfăşurată de reprezentanţă în cursul semestrului I.
Pentru semestrul II, impozitul reprezentând echivalentul în lei al sumei de
2.000 de euro se va plăti până la data de 25 decembrie inclusiv.
Norme metodologice:
21. (1) Forma declaraţiei fiscale care va fi depusă
anual la autoritatea fiscală competentă şi instrucţiunile
de completare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(2) Declaraţia anuală de impunere, precum şi
declaraţia fiscală în cazul înfiinţării sau
desfiinţării reprezentanţei în cursul anului pot fi depuse în
numele persoanei juridice străine şi de reprezentantul
reprezentanţei la organul fiscal teritorial în raza căruia
reprezentanţa îşi desfăşoară activitatea.
Norme metodologice:
22. (1) Forma declaraţiei fiscale care va fi depusă la
autoritatea fiscală competentă în caz de înfiinţare sau de
desfiinţare a reprezentanţei şi instrucţiunile de
completare vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(2) În termen de 30 de zile de la data depunerii declaraţiei
fiscale de înfiinţare sau de desfiinţare a reprezentanţei,
organul fiscal teritorial stabileşte sau recalculează impozitul
stabilit pentru perioada în care reprezentanţa va desfăşura sau
îşi va înceta activitatea, după caz.
Norme metodologice:
23. (1) Reprezentanţele vor conduce contabilitatea în
partidă simplă, conform prevederilor legislaţiei din România.
(2) Cheltuielile efectuate pentru exercitarea
activităţii reprezentanţelor vor fi justificate cu documente
financiar-contabile întocmite în condiţiile legii.
(3) Impozitul pe venitul reprezentanţelor pentru anul 2003 va
fi definitivat potrivit actelor normative care au reglementat sistemul de
impunere a acestor entităţi până la 31 decembrie 2003.
24. *** Abrogat
25. *** Abrogat
26. *** Abrogat
27. *** Abrogat.
Norme metodologice:
1. (1) Locul unde o persoană impozabilă îşi are
stabilit sediul activităţii economice este locul unde sunt adoptate
deciziile esenţiale privind managementul persoanei impozabile şi unde
sunt exercitate funcţiile administraţiei sale centrale. Pentru a
stabili locul unde o persoană impozabilă îşi are stabilit sediul
activităţii sale economice este necesar să se aibă în
vedere o serie de factori, cum ar fi, în cazul persoanelor juridice, sediul
înregistrat al acestora, locul unde se desfăşoară
administraţia centrală, locul unde se întrunesc directorii şi
locul, de regulă acelaşi, unde se stabileşte politica
generală a companiei. De asemenea, mai pot fi avuţi în vedere şi
alţi factori, cum ar fi locul unde domiciliază principalii directori,
locul unde se întrunesc adunările generale, locul unde sunt stocate
documentele administrative şi contabile, precum şi locul unde
tranzacţiile financiare şi în special cele bancare sunt realizate în
principal. Faptul că locul de la care sunt realizate efectiv
activităţile de persoana impozabilă nu este situat într-un stat
membru nu exclude posibilitatea ca persoana impozabilă să aibă
stabilit sediul activităţii sale economice în statul membru respectiv.
Prezenţa unei cutii poştale sau a unor reprezentanţe comerciale
nu poate fi considerată ca sediu al activităţii economice a unei
persoane impozabile, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile
menţionate în tezele anterioare.
(2) În cazul persoanelor fizice care sunt persoane impozabile
pentru care nu poate fi identificat un sediu al activităţii economice
în sensul alin. (1), domiciliul stabil al acestor persoane va fi considerat
sediul activităţii economice, în scopul determinării statului în
care acestea sunt stabilite, în sensul art. 125^1 alin. (2) lit. a) din Codul
fiscal.
(3) În scopul aplicării prevederilor art. 125^1 alin. (2) lit. c) şi art. 150 din Codul fiscal:
a) dacă sediul fix din România al unei persoane impozabile
care are sediul activităţii economice în afara României nu
participă la livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, respectiv
resursele tehnice şi/sau umane din România nu sunt utilizate pentru realizarea
acestor operaţiuni, se consideră că persoana impozabilă nu
este stabilită în România pentru respectivele operaţiuni;
b) dacă sediul fix din România al unei persoane impozabile
care are sediul activităţii economice în afara României
participă la livrarea de bunuri sau prestarea de servicii înainte sau în
timpul realizării acestor operaţiuni sau conform unor înţelegeri
este prevăzut că sediul fix poate să intervină ulterior
derulării operaţiunilor pentru operaţiuni post-vânzare ori
pentru respectarea unor clauze contractuale de garanţie şi
această potenţială participare nu constituie o operaţiune
separată din perspectiva TVA, măsura în care sunt utilizate resursele
umane şi/sau materiale în legătură cu aceste operaţiuni nu
este relevantă, deoarece se va considera că în orice situaţie
acest sediu fix participă la realizarea operaţiunilor respective;
c) atunci când resursele tehnice şi/sau umane ale sediului
fix din România al unei persoane impozabile care are sediul
activităţii economice în afara României sunt utilizate numai pentru
scopuri administrative-suport, cum sunt serviciile de contabilitate, de emitere
a facturilor şi colectarea titlurilor de creanţă, utilizarea
acestor resurse nu va fi considerată ca participare la realizarea de
livrări de bunuri sau prestări de servicii, fiind tratate doar ca
servicii-suport necesare îndeplinirii obligaţiilor legate de aceste
operaţiuni. În această situaţie, se va considera că
persoana impozabilă nu este stabilită în România pentru aceste
operaţiuni;
d) atunci când factura este emisă indicând codul de
înregistrare în scopuri de TVA al sediului fix din România, acesta va fi
considerat că a participat la livrarea de bunuri sau la prestarea de
servicii, cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă
poate face dovada contrariului.
(4) Atunci când gazul sau energia electrică sunt livrate de o
persoană impozabilă sau către o persoană impozabilă
care deţine în România o licenţă care îi permite să
desfăşoare activitatea economică în sectorul gazului sau al
energiei electrice, incluzând şi cumpărări şi
revânzări ale gazului natural sau ale energiei electrice, existenţa
licenţei în sine nu este suficientă pentru a considera că
respectiva persoană impozabilă are un sediu fix în România. Pentru ca
sediul fix să existe în România este necesar ca persoana impozabilă
să îndeplinească condiţiile art. 125^1 alin. (2) lit. b).
Norme metodologice:
1^1. (1) Bunurile de origine din teritoriile excluse
prevăzute la art. 125^2 alin. (2) şi (3) din Codul
fiscal trebuie importate din perspectiva taxei, dacă sunt transportate în
teritoriul Comunităţii.
(2) Insula Man, Principatul Monaco şi zonele aflate sub
suveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de la
Akrotiri şi Dhekelia sunt considerate teritorii ale statelor membre, iar
operaţiunile cu originea sau destinaţia în:
a) Insula Man sunt considerate cu originea sau destinaţia în
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;
b) Principatul Monaco sunt considerate cu originea sau
destinaţia în Republica Franceză;
c) zonele aflate sub suveranitatea Regatului Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord de la Akrotiri şi Dhekelia sunt
considerate cu originea sau cu destinaţia în Republica Cipru."
ART. 126
2. (1) În sensul art. 126 alin. (1) din Codul fiscal,
operaţiunea nu este impozabilă în România dacă cel puţin
una dintre condiţiile prevăzute la lit. a) - d) nu este
îndeplinită.
(2) În sensul art. 126 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal, o livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii trebuie să
se efectueze cu plată. Condiţia referitoare la "plată"
implică existenţa unei legături directe între operaţiune
şi contrapartida obţinută. O operaţiune este impozabilă
în condiţiile în care această operaţiune aduce un avantaj
clientului, iar contrapartida obţinută, este aferentă
avantajului primit, după cum urmează:
a) condiţia referitoare la existenţa unui avantaj pentru
un client este îndeplinită în cazul în care furnizorul de bunuri sau
prestatorul de servicii se angajează să furnizeze bunuri şi/sau
servicii determinabile persoanei ce efectuează plata sau, în absenţa
plăţii, când operaţiunea a fost realizată pentru a permite
stabilirea unui astfel de angajament. Această condiţie este
compatibilă cu faptul că serviciile au fost colective, nu au fost
măsurabile cu exactitate sau au făcut parte dintr-o obligaţie
legală;
b) condiţia existenţei unei legături între
operaţiune şi contrapartida obţinută este îndeplinită
chiar dacă preţul nu reflectă valoarea normală a
operaţiunii, respectiv ia forma unor cotizaţii, bunuri sau servicii,
reduceri de preţ, sau nu este plătit direct de beneficiar, ci de un
terţ.
(3) În sensul art. 126 alin. (3) lit. b) din Codul
fiscal, achiziţia intracomunitară de mijloace noi de transport
efectuată de orice persoană impozabilă ori neimpozabilă sau
de orice persoană juridică neimpozabilă este întotdeauna
considerată o operaţiune impozabilă în România, pentru care nu
sunt aplicabile regulile referitoare la plafonul de achiziţii
intracomunitare prevăzut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul
fiscal, dacă locul respectivei achiziţii intracomunitare este în
România, conform art. 132^1 din Codul fiscal.
(4) În sensul art. 126 alin. (3) lit. c) din Codul
fiscal, achiziţia intracomunitară de produse accizabile efectuată
de o persoană impozabilă sau de o persoană juridică
neimpozabilă este întotdeauna considerată o operaţiune
impozabilă în România, pentru care nu sunt aplicabile regulile referitoare
la plafonul de achiziţii intracomunitare prevăzut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul
fiscal, dacă locul respectivei achiziţii intracomunitare este în
România, conform art. 132^1 din Codul fiscal.
(5) Echivalentul în lei al plafonului pentru achiziţii
intracomunitare de 10.000 euro, prevăzut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul
fiscal, aplicabil în cursul unui an calendaristic, se determină pe baza
cursului valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României la
data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se
face prin majorare când cifra sutelor este egală sau mai mare decât 5
şi prin reducere când cifra sutelor este mai mică de 5, prin urmare
plafonul este de 34.000 lei.
(6) În aplicarea art. 126 alin. (5), pentru calculul
plafonului de achiziţii intracomunitare se iau în considerare
următoarele elemente:
a) valoarea tuturor achiziţiilor intracomunitare, cu
excepţia achiziţiilor intracomunitare prevăzute la alin. (7);
b) valoarea tranzacţiei ce conduce la depăşirea
plafonului pentru achiziţii intracomunitare;
c) valoarea oricărui import efectuat de persoana
juridică neimpozabilă în alt stat membru, pentru bunurile
transportate în România după import.
(7) La calculul plafonului pentru achiziţii intracomunitare
nu se vor lua în considerare:
a) valoarea achiziţiilor intracomunitare de produse
accizabile;
b) valoarea achiziţiilor intracomunitare de mijloace noi de
transport;
c) valoarea achiziţiilor de bunuri a căror livrare a
fost o livrare de bunuri cu instalare sau montaj, pentru care locul
livrării se consideră a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal;
d) valoarea achiziţiilor de bunuri a căror livrare a
fost o vânzare la distanţă, pentru care locul livrării se
consideră a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 alin. (2) şi (3) din Codul
fiscal;
e) valoarea achiziţiilor de bunuri second-hand, de opere de
artă, de obiecte de colecţie şi antichităţi, aşa
cum sunt definite la art. 152^2 din Codul fiscal, în cazul în
care aceste bunuri au fost taxate conform unui regim special similar celui prevăzut
la art. 152^2 din Codul fiscal în statul
membru din care au fost livrate;
f) valoarea achiziţiilor de gaze naturale şi energie
electrică a căror livrare a fost efectuată în conformitate cu
prevederile art. 132 alin. (1) lit. e) şi f) din
Codul fiscal.
(8) În cazul în care plafonul pentru achiziţii
intracomunitare este depăşit, persoana prevăzută la art. 126 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal
va solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal. Înregistrarea va rămâne valabilă pentru perioada până la
sfârşitul anului calendaristic în care a fost depăşit plafonul
de achiziţii şi cel puţin pentru anul calendaristic
următor.
(9) Persoana prevăzută la art. 126 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal
poate solicita anularea înregistrării oricând după încheierea anului
calendaristic următor celui în care s-a înregistrat, conform art. 153^1 alin. (5) din Codul fiscal. Prin
excepţie, persoana respectivă rămâne înregistrată în
scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal pentru toate
achiziţiile intracomunitare efectuate cel puţin pentru încă un
an calendaristic, dacă plafonul pentru achiziţii intracomunitare este
depăşit şi în anul calendaristic care a urmat celui în care
persoana a fost înregistrată.
(10) Dacă după expirarea anului calendaristic
următor celui în care persoana a fost înregistrată persoana
respectivă efectuează o achiziţie intracomunitară în baza
codului de înregistrare în scopuri de TVA obţinut conform art. 153^1 din Codul fiscal, se
consideră că persoana a optat conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal, cu
excepţia cazului în care este obligată să rămână
înregistrată în urma depăşirii plafonului pentru achiziţii
intracomunitare în anul următor anului în care s-a înregistrat,
situaţie în care se aplică prevederile alin. (9).
(11) În sensul art. 126 alin. (6) din Codul fiscal,
persoanele impozabile care efectuează numai operaţiuni pentru care
taxa nu este deductibilă şi persoanele juridice neimpozabile, care nu
sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu
depăşesc plafonul pentru achiziţii intracomunitare, pot opta
pentru regimul general prevăzut la art. 126 alin. (3) lit. a) din Codul
fiscal. Aceste persoane sunt obligate la plata taxei în România pentru toate
achiziţiile intracomunitare de la data la care îşi exercită
opţiunea şi vor solicita un cod de înregistrare în scopuri de TVA
conform art. 153^1 alin. (2) din Codul fiscal.
Aceste persoane pot solicita anularea înregistrării oricând după
încheierea a 2 ani calendaristici ce urmează celui în care s-au
înregistrat, conform art. 153^1 alin. (6) din Codul fiscal.
(12) În cazul în care după încheierea a 2 ani calendaristici
consecutivi de la înregistrare persoanele prevăzute la alin. (11)
efectuează o achiziţie intracomunitară în baza codului de
înregistrare în scopuri de TVA obţinut conform art. 153^1 din Codul fiscal, se
consideră că aceste persoane şi-au reexercitat opţiunea în
condiţiile art. 126 alin. (6) şiart. 153^1 alin. (7) din Codul fiscal, cu
excepţia cazului în care aceste persoane sunt obligate să
rămână înregistrate în urma depăşirii plafonului pentru
achiziţii intracomunitare în anul calendaristic anterior, situaţie în
care se aplică prevederile alin. (9).
(13) În scopul aplicării prevederilor art. 126 alin. (8) lit. b) din Codul
fiscal, relaţia de transport al bunurilor din primul stat membru în
România trebuie să existe între furnizor şi cumpărătorul
revânzător, oricare dintre aceştia putând fi responsabil pentru
transportul bunurilor, în conformitate cu condiţiile Incoterms sau în
conformitate cu prevederile contractuale. Dacă transportul este realizat
de beneficiarul livrării, nu sunt aplicabile măsurile de simplificare
pentru operaţiuni triunghiulare. Obligaţiile ce revin beneficiarului
livrării ulterioare, dacă România este al treilea stat membru:
a) să plătească taxa aferentă livrării
efectuate de cumpărătorul revânzător care nu este stabilit în
România în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (4) şi art. 157 alin. (1) sau (2), după caz;
b) să înscrie achiziţia efectuată în rubricile
alocate achiziţiilor intracomunitare de bunuri din decontul de taxă
prevăzut la art. 156^2 sau 156^3 din Codul fiscal,
precum şi în declaraţia recapitulativă prevăzută la art. 156^4 din Codul fiscal.
(14) În cazul operaţiunilor triunghiulare efectuate în
condiţiile art. 126 alin. (8) lit. b), dacă
România este al doilea stat membru al cumpărătorului revânzător
şi acesta a transmis furnizorului din primul stat membru codul său de
înregistrare în scopuri de TVA acordat conform art. 153 din Codul fiscal,
cumpărătorul revânzător trebuie să îndeplinească
următoarele obligaţii:
a) să emită factura prevăzută la art. 155 din Codul fiscal, în care să
fie înscris codul său de înregistrare în scopuri de TVA în România şi
codul de înregistrare în scopuri de TVA din al treilea stat membru al
beneficiarului livrării;
b) să nu înscrie achiziţia intracomunitară de
bunuri care ar avea loc în România ca urmare a transmiterii codului de
înregistrare în scopuri de TVA acordat conform art.153 din Codul fiscal în
declaraţia recapitulativă privind achiziţiile intracomunitare,
prevăzută la art. 156^4 din Codul fiscal, aceasta fiind
neimpozabilă. În decontul de taxă aceste achiziţii se înscriu la
rubrica rezervată achiziţiilor neimpozabile;
c) să înscrie livrarea efectuată către beneficiarul
livrării din al treilea stat membru în rubrica rezervată
livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de taxă a decontului de
taxă şi în declaraţia recapitulativă prevăzută la art. 156^4 din Codul fiscal
următoarele date:
1. codul de înregistrare în scopuri de TVA, din al treilea stat
membru, al beneficiarului livrării;
2. codul T în rubrica corespunzătoare;
3. valoarea livrării efectuate.
ART. 127 al.2
3. (1) În sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal,
exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, în concordanţă cu
principiul de bază al sistemului de TVA potrivit căruia taxa trebuie
să fie neutră, se referă la orice tip de tranzacţii,
indiferent de forma lor juridică, astfel cum se menţionează în
constatările Curţii Europene de Justiţie în cazurile C-186/89
Van Tiem, C-306/94 Regie dauphinoise, C-77/01 Empresa de Desenvolvimento
Mineiro SA (EDM).
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), persoanele fizice nu se
consideră că realizează o activitate economică în sfera de
aplicare a taxei atunci când obţin venituri din vânzarea locuinţelor
proprietate personală sau a altor bunuri care au fost folosite de
către acestea pentru scopuri personale. În categoria bunurilor utilizate
în scopuri personale se includ construcţiile şi, după caz,
terenul aferent acestora, proprietate personală a persoanelor fizice care
au fost utilizate în scop de locuinţă, inclusiv casele de
vacanţă, orice alte bunuri utilizate în scop personal de persoana
fizică, precum şi bunurile de orice natură moştenite legal
sau dobândite ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind
reconstituirea dreptului de proprietate.
(3) Persoana fizică, care nu a devenit deja persoană
impozabilă pentru alte activităţi, se consideră că
realizează o activitate economică din exploatarea bunurilor corporale
sau necorporale, dacă acţionează ca atare, de o manieră
independentă, şi activitatea respectivă este
desfăşurată în scopul obţinerii de venituri cu caracter de
continuitate, în sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal.
(4) În cazul construirii de bunuri imobile de către
persoanele fizice, în vederea vânzării, activitatea economică este
considerată începută în momentul în care persoana fizică
respectivă intenţionează să efectueze o astfel de
activitate, iar intenţia persoanei respective trebuie apreciată în
baza elementelor obiective, de exemplu, faptul că aceasta începe să
angajeze costuri şi/sau să facă investiţii
pregătitoare iniţierii activităţii economice. Activitatea
economică este considerată continuă din momentul începerii sale,
incluzând şi livrarea bunului sau părţilor din bunul imobil
construit, chiar dacă este un singur bun imobil.
(5) În cazul achiziţiei de terenuri şi/sau de
construcţii de către persoana fizică în scopul vânzării,
livrarea acestor bunuri reprezintă o activitate cu caracter de
continuitate dacă persoana fizică realizează mai mult de o
singură tranzacţie în cursul unui an calendaristic. Totuşi,
dacă persoana fizică derulează deja construcţia unui bun
imobil în vederea vânzării, conform alin. (4), activitatea economică
fiind deja considerată începută şi continuă, orice alte
tranzacţii efectuate ulterior nu vor mai avea caracter ocazional.
Deşi prima livrare este considerată ocazională, dacă
intervine o a doua livrare în cursul aceluiaşi an, prima livrare nu va fi
impozitată dar va fi luată în considerare la calculul plafonului
prevăzut la art. 152 din Codul fiscal. Livrările
de construcţii şi terenuri, scutite de taxă conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal, sunt avute în vedere atât la stabilirea caracterului de continuitate al
activităţii economice, cât şi la calculul plafonului de scutire
prevăzut la art. 152 din Codul fiscal.
Exemplul nr. 1: O persoană fizică, care nu a mai
realizat tranzacţii cu bunuri imobile în anii precedenţi, a livrat în
cursul anului 2010 două terenuri care nu sunt construibile. Deşi
persoana fizică a devenit persoană impozabilă pentru aceste
livrări, totuşi livrările respective fiind scutite de taxă
conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal, persoana fizică nu are obligaţia înregistrării în
scopuri de taxă conform art. 153 din Codul fiscal. Dacă
aceeaşi persoană fizică livrează în cursul anului 2010 o
construcţie nouă în sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal, va avea obligaţia să se înregistreze în scopuri de taxă
dacă livrarea respectivă cumulată cu livrările anterioare
depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal.
Exemplul nr. 2: O persoană fizică (familie) vinde în
cursul anului 2010 un teren construibil sau o construcţie nouă în
sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal. Deşi în principiu operaţiunea nu ar fi scutită de
taxă conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal, indiferent de valoarea livrării, dacă persoana fizică nu
realizează şi alte operaţiuni pentru care ar deveni
persoană impozabilă în cursul anului 2010, această
operaţiune este considerată ocazională şi persoana
fizică nu ar avea obligaţia înregistrării în scopuri de taxă.
Dacă în acelaşi an, aceeaşi persoană fizică
livrează un teren construibil sau o construcţie nouă în sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal, respectiva persoană va deveni persoană impozabilă
şi va avea obligaţia să se înregistreze în scopuri de taxă
înainte de efectuarea celei de-a doua livrări, dacă prima livrare a
depăşit plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal. Dacă a doua
livrare ar fi scutită conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal, fiind o construcţie care nu este nouă sau un teren care nu
este construibil, persoana fizică ar avea obligaţia să se
înregistreze în scopuri de taxă conform art. 153 înainte de realizarea celei de-a
doua livrări dacă prima livrare depăşeşte plafonul de
scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal.
Exemplul nr. 3: O persoană fizică realizează în
cursul anului 2010 două livrări care ar fi scutite conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal. Dacă nu mai realizează nicio operaţiune în anul 2010,
iar în anul 2011 va livra o construcţie nouă sau un teren construibil
în sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal, va avea obligaţia să se înregistreze în scopuri de taxă
în anul 2011 numai dacă va depăşi plafonul de scutire
prevăzut la art. 152 din Codul fiscal.
Exemplul nr. 4: O persoană fizică a început în cursul
anului 2009 construcţia unui bun imobil cu intenţia de a vinde
această construcţie. În cursul anului 2009 nu a încasat avansuri
şi în principiu nu are obligaţia să solicite înregistrarea în
scopuri de taxă. Dacă în anul 2010, înainte să înceapă
să încaseze avansuri sau înainte să facă livrări ale unor
părţi ale bunului imobil sau livrarea respectivului imobil în
integralitatea sa, livrează un teren construibil sau o construcţie
nouă în sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal, persoana fizică ar avea obligaţia să se înregistreze în
scopuri de taxă atunci când depăşeşte plafonul de scutire
prevăzut la art. 152 din Codul fiscal. Această
livrare nu este considerată ocazională, activitatea economică
fiind considerată continuă din momentul începerii construcţiei,
respectiv din anul 2009.
În cazul exemplelor prezentate au fost avute în vedere numai
persoanele fizice care nu sunt considerate persoane impozabile pentru alte
activităţi economice desfăşurate şi faptul că
orice livrare de locuinţe personale, de case de vacanţă sau de
alte bunuri prevăzute la alin. (2) nu este luată în considerare
pentru stabilirea caracterului de continuitate al activităţii nefiind
considerată operaţiune în sfera de aplicare a taxei.
(6) În cazul în care bunurile imobile sunt deţinute în
coproprietate de o familie, dacă există obligaţia
înregistrării în scopuri de taxă pentru vânzarea acestor bunuri
imobile, unul dintre soţi va fi desemnat să îndeplinească
această obligaţie.
(7) Transferul în patrimoniul afacerii al bunurilor sau
serviciilor achiziţionate sau dobândite de persoanele fizice şi care
au fost folosite în scopuri personale, în vederea utilizării pentru
desfăşurarea de activităţi economice, nu este o
operaţiune asimilată unei livrări de bunuri/prestări de
servicii, efectuate cu plată, iar persoana fizică nu poate deduce
taxa aferentă bunurilor/serviciilor respective prin aplicarea procedurii
de ajustare prevăzută la art. 148 şi 149 din Codul fiscal.
(7^1) Persoanele care nu sunt legate de angajator printr-un
contract individual de muncă, ci prin alte instrumente juridice, nu
acţionează de o manieră independentă în condiţiile
prevăzute la art. 127 alin. (3) din Codul fiscal,
respectiv atunci când activitatea este exercitată de o persoană care
nu dispune de o libertate de organizare corespunzătoare în ceea ce
priveşte resursele materiale şi umane folosite pentru exerciţiul
activităţii în discuţie, cum ar fi libertatea de a alege
colaboratorii, orarul de lucru, baza materială necesare
desfăşurării activităţii sale, şi riscul economic
inerent acestei activităţi nu este suportat de această
persoană. În acest sens a fost pronunţată hotărârea
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în Cauza C-202/90 Ayuntamiento
de Sevilla împotriva Recaudadores de Tributos de las Zonas primera y segunda.
(8) Nu sunt considerate activităţi economice:
a) acordarea de bunuri şi/sau servicii în mod gratuit de
organizaţiile fără scop patrimonial;
b) livrarea de către organismele de cult religios a
următoarelor obiecte: vase liturgice, icoane metalice sau litografiate,
cruci, crucifixe, cruciuliţe şi medalioane cu imagini religioase
specifice cultului, obiecte de colportaj religios, calendare religioase,
produse necesare exercitării activităţii de cult religios,
precum tămâia, lumânările, cu excepţia celor decorative şi
a celor pentru nunţi şi botezuri.
(9) În sensul art. 127 alin. (4) din Codul fiscal,
distorsiuni concurenţiale rezultă atunci când aceeaşi activitate
este desfăşurată de mai multe persoane, dintre care unele
beneficiază de un tratament fiscal preferenţial, astfel încât
contravaloarea bunurilor livrate şi/sau a serviciilor prestate de acestea
nu este grevată de taxă, faţă de alte persoane care sunt
obligate să greveze cu taxa contravaloarea livrărilor de bunuri
şi/sau a prestărilor de servicii efectuate.
(10) În situaţia în care instituţia publică
desfăşoară activităţi pentru care este tratată ca
persoană impozabilă, instituţia publică este
considerată persoană impozabilă în legătură cu acele
activităţi sau, după caz, cu partea din structura
organizatorică prin care sunt realizate acele activităţi. Prin
excepţie, în scopul stabilirii locului prestării serviciilor conform art. 133 din Codul fiscal, o persoană
juridică neimpozabilă care este înregistrată în scopuri de TVA
este considerată persoană impozabilă.
(11) În sensul art. 127 alin. (7) din Codul fiscal,
persoana fizică devine persoană impozabilă în cazul unei
livrări intracomunitare de mijloace de transport noi. De asemenea, orice
altă persoană juridică neimpozabilă se consideră
persoană impozabilă pentru livrarea intracomunitară de mijloace
de transport noi. Aceste persoane nu sunt obligate să se înregistreze în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal pentru aceste
livrări intracomunitare de mijloace de transport noi în conformitate cu
prevederileart. 153 alin.
(3) din Codul fiscal.
4. (1) În sensul art. 127 alin. (8) din Codul fiscal, grupul
de persoane impozabile stabilite în România, independente din punct de vedere
juridic şi aflate în strânsă legătură din punct de vedere
financiar, economic şi organizatoric, poate opta să fie tratat drept
grup fiscal, cu următoarele condiţii:
a) o persoană impozabilă nu poate face parte decât
dintr-un singur grup fiscal; şi
b) opţiunea trebuie să se refere la o perioadă de
cel puţin 2 ani; şi
c) toate persoanele impozabile din grup trebuie să aplice
aceeaşi perioadă fiscală.
(2) Opţiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se
referă la grup, nu la fiecare membru al grupului.
(3) Grupul fiscal se poate constitui din minimum două
persoane impozabile.
(4) Grupul fiscal se poate constitui de către persoane
impozabile care sunt administrate de către acelaşi organ fiscal
competent.
(5) Se consideră, conform alin. (1), în strânsă
legătură din punct de vedere financiar, economic şi
organizatoric persoanele impozabile al căror capital este deţinut
direct sau indirect în proporţie de mai mult de 50% de către
aceeaşi acţionari. Îndeplinirea acestei condiţii se
dovedeşte prin certificatul constatator eliberat de către Registrul
Comerţului şi/sau, după caz, alte documente justificative.
(6) În vederea implementării grupului fiscal se depune la
organul fiscal competent o cerere semnată de către
reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului, care să
cuprindă următoarele:
a) numele, adresa, obiectul de activitate şi codul de
înregistrare în scopuri de TVA al fiecărui membru;
b) dovada că membrii sunt în strânsă legătură
conform alin. (5);
c) numele membrului numit reprezentant.
(7) Organul fiscal competent va lua o decizie oficială prin
care să aprobe sau să refuze implementarea grupului fiscal şi va
comunica acea decizie reprezentantului grupului, în termen de 60 de zile de la
data primirii documentaţiei complete, respectiv a cererii completate
potrivit alin. (6), însoţită de documentele justificative.
(8) Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare:
a) în prima zi din luna următoare datei comunicării
deciziei prevăzute la alin. (7), în cazul în care membrii grupului au
perioadă fiscală luna calendaristică;
b) în prima zi a perioadei fiscale următoare datei
comunicării deciziei prevăzute la alin. (7), în cazul în care membrii
grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică.
(9) Reprezentantul grupului va notifica organului fiscal competent
oricare dintre următoarele evenimente:
a) încetarea opţiunii prevăzute la alin. (1) de a forma
un grup fiscal unic, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea
evenimentului;
b) neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) -
(5), care conduc la anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup
fiscal sau a unei persoane ca membru al grupului fiscal, în termen de 15 zile
de la producerea evenimentului care a generat această situaţie;
c) numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal cu cel
puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului;
d) părăsirea grupului fiscal de către unul dintre
membri, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului;
e) intrarea unui nou membru în grupul fiscal, cu cel puţin 30
de zile înainte de producerea evenimentului.
(10) În situaţiile prevăzute la alin. (9) lit. a)
şi b), organul fiscal competent va anula tratamentul persoanelor
impozabile ca grup fiscal sau, după caz, al unei persoane ca membru al
grupului fiscal, astfel:
a) în cazul prevăzut la alin. (9) lit. a), de la data de 1 a
lunii următoare celei în care a încetat opţiunea;
b) în cazul prevăzut la alin. (9) lit. b), de la data de 1 a
lunii următoare celei în care s-a produs evenimentul care a generat
această situaţie.
(11) În situaţiile prevăzute la alin. (9) lit. c) - e)
organul fiscal competent va lua o decizie oficială în termen de 30 de zile
de la data primirii notificării şi va comunica această decizie
reprezentantului. Această decizie va intra în vigoare din prima zi a lunii
următoare celei în care a fost transmisă reprezentantului. Până
la intrarea în vigoare a deciziei, persoanele impozabile care au solicitat
părăsirea sau intrarea în grup a unui membru sunt tratate ca grup
fiscal unic format din membri care au depus iniţial opţiunea de a fi
trataţi ca grup fiscal unic şi au fost acceptaţi în acest sens
de către organul fiscal competent. În situaţia în care se
solicită numirea unui alt reprezentant al grupului, organul fiscal
competent anulează calitatea reprezentantului grupului fiscal şi în
aceeaşi decizie va aproba numirea unui alt reprezentant propus de membrii
grupului.
(12) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b),
organele fiscale competente, în urma verificărilor efectuate sau la
cererea persoanei impozabile:
a) anulează, din oficiu sau, după caz, la cerere,
tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal în cazul în care acea
persoană nu mai întruneşte criteriile de eligibilitate pentru a fi
considerată un asemenea membru în conformitate cu prevederile alin. (1).
Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii
următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele
fiscale competente în cazul în care membrii grupului au perioadă
fiscală luna calendaristică, respectiv în prima zi a perioadei
fiscale următoare celei în care situaţia a fost constatată de
organele fiscale competente, în cazul în care membrii grupului nu au
perioadă fiscală luna calendaristică;
b) anulează, din oficiu sau, după caz, la cerere,
tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal în cazul în care acele
persoane impozabile nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi
considerate un asemenea grup. Această anulare va intra în vigoare începând
cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost
constatată de organele fiscale competente, în cazul în care membrii
grupului au perioadă fiscală luna calendaristică, respectiv în
prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost
constatată de organele fiscale competente, în cazul în care membrii
grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică.
(13) De la data implementării grupului fiscal unic conform
alin. (8):
a) fiecare membru al grupului fiscal, altul decât reprezentantul:
1. va raporta în decontul de taxă menţionat la art. 156^2 din Codul fiscal orice livrare
de bunuri, prestare de servicii, import sau achiziţie intracomunitară
de bunuri sau orice altă operaţiune realizată de sau către
acesta pe parcursul perioadei fiscale;
2. va trimite decontul său de taxă reprezentantului;
3. nu va plăti nicio taxă datorată şi nu va
solicita nicio rambursare conform decontului său de taxă.
b) reprezentantul:
1. va prelua, în primul decont consolidat, soldurile taxei de
plată de la sfârşitul perioadei fiscale anterioare, neachitate
până la data depunerii acestui decont, precum şi soldurile sumei
negative a taxei pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile de
TVA ale membrilor grupului aferente perioadei fiscale anterioare;
2. va raporta în propriul decont de taxă, menţionat în art. 156^2 din Codul fiscal, orice livrare
de bunuri, prestare de servicii, import sau achiziţie intracomunitară
de bunuri ori de servicii, precum şi orice altă operaţiune
realizată de sau către acesta pe parcursul perioadei fiscale;
3. va raporta într-un decont consolidat rezultatele din toate
deconturile de TVA primite de la alţi membri ai grupului fiscal, precum
şi rezultatele din propriul decont de taxă pentru perioada
fiscală respectivă;
4. va depune la organul fiscal de care aparţine toate
deconturile de taxă ale membrilor, precum şi formularul de decont de
taxă consolidat;
5. va plăti sau, după caz, va cere rambursarea taxei
care rezultă din decontul de taxă consolidat.
(14) Fiecare membru al grupului fiscal trebuie:
a) să depună declaraţia recapitulativă
prevăzută la art. 156^4 din Codul fiscal, la organul
fiscal de care aparţine;
b) să se supună controlului organului fiscal de care
aparţine;
c) să răspundă separat şi în solidar pentru
orice taxă datorată de el sau de orice membru al grupului fiscal
pentru perioada cât aparţine respectivului grup fiscal.
(15) Livrările de bunuri şi prestările de servicii
realizate de fiecare membru al grupului sunt supuse regimului normal de impozitare
prevăzut de titlul VI din Codul fiscal, indiferent dacă sunt
realizate către terţi sau către ceilalţi membri ai grupului
fiscal, fiecare membru al grupului fiind considerat o persoană
impozabilă separată.
5. Obligaţiile şi drepturile din punct de vedere al
taxei pentru operaţiunile derulate de asocierile prevăzute la art. 127 alin. (10) din Codul fiscal sunt
prevăzute la pct. 79^1.
ART. 128 alin. 1
6. (1) În sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal,
preluarea de bunuri produse de către o persoană impozabilă
pentru a fi folosite în cursul desfăşurării
activităţii sale economice sau pentru continuarea acesteia nu se
consideră ca fiind o livrare de bunuri, cu excepţia situaţiei
prevăzute la art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul
fiscal. Aceleaşi prevederi se aplică şi prestărilor de
servicii.
(2) Valorificarea produselor scoase din rezerva de mobilizare
constituie livrare de bunuri în sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal.
(3) În sensul art. 128 alin. (2) din Codul fiscal,
persoana impozabilă care acţionează în calitate de comisionar,
primind facturi pe numele său de la comitentul vânzător sau,
după caz, de la furnizor şi emiţând facturi pe numele său
către comitentul cumpărător ori, după caz, către
client, se consideră că acţionează în nume propriu, dar în
contul comitentului. Comisionarul este considerat din punctul de vedere al
taxei cumpărător şi revânzător al bunurilor, indiferent
dacă acţionează în contul vânzătorului sau al
cumpărătorului, respectiv se consideră că furnizorul ori,
după caz, comitentul vânzător face o livrare de bunuri către
comisionar şi, la rândul său, comisionarul face o altă livrare
de bunuri către comitentul cumpărător sau, după caz,
către client. Dacă, potrivit contractului, comisionarul
acţionează în numele şi în contul comitentului ca mandatar, dar
primeşte şi/sau emite facturi pe numele său, acest fapt îl
transformă în cumpărător revânzător din punctul de vedere
al taxei.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică sub denumirea de
structură de comisionar în cazurile prevăzute la pct. 19 alin. (4).
(5) Bunurile constatate lipsă din gestiune nu sunt
considerate livrări de bunuri, fiind aplicabile prevederile art. 148 şi 149 din Codul fiscal
şi ale pct. 53 şi 54.
(6) În sensul art. 128 alin. (3) lit. b) din Codul
fiscal, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma
executării silite se consideră livrare de bunuri numai dacă
debitorul executat silit este o persoană impozabilă.
(7) Transferul de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal este un
transfer universal de bunuri şi/sau servicii, acestea nemaifiind tratate
individual, ci ca un tot unitar la persoana impozabilă cedentă,
indiferent dacă este un transfer total sau parţial de active. Se
consideră transfer parţial de active, în sensul art. 128 alin. (7) din Codul fiscal,
transferul tuturor activelor sau al unei părţi din activele investite
într-o anumită ramură a activităţii economice, dacă
acestea constituie din punct de vedere tehnic o structură
independentă, capabilă să efectueze activităţi
economice separate, indiferent dacă este realizat ca urmare a
vânzării sau ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea, fuziunea
ori ca aport în natură la capitalul unei societăţi. De asemenea,
se consideră că transferul parţial are loc şi în cazul în
care bunurile imobile în care sunt situate activele transferate de cedent nu
sunt înstrăinate, ci realocate altor ramuri ale activităţii
aflate în uzul cedentului. Simplul transfer al unor active nu garantează
posibilitatea continuării unei activităţi economice în orice
situaţie. Pentru ca o operaţiune să poată fi
considerată transfer de active, în sensul art. 128 alin. (7) din Codul fiscal,
primitorul activelor trebuie să intenţioneze să
desfăşoare activitatea economică sau partea din activitatea
economică care i-a fost transferată, şi nu să lichideze
imediat activitatea respectivă şi, după caz, să vândă
eventualele stocuri. Primitorul activelor are obligaţia să transmită
cedentului o declaraţie pe propria răspundere din care să
rezulte îndeplinirea acestei condiţii. Pentru calificarea unei
activităţi ca transfer de active nu este relevant dacă
primitorul activelor este autorizat pentru desfăşurarea
activităţii care i-a fost transferată sau dacă are în
obiectul de activitate respectiva activitate. În acest sens a fost
pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în
Cazul C-497/01 - Zita Modes.
(8) Persoana impozabilă care este beneficiarul transferului
prevăzut la alin. (7) este considerată ca fiind succesorul
cedentului, indiferent dacă este înregistrată în scopuri de taxă
sau nu. Beneficiarul va prelua toate drepturile şi obligaţiile
cedentului, inclusiv pe cele privind livrările către sine
prevăzute la art. 128 alin. (4) din Codul fiscal,
ajustările deducerii prevăzute la art. 148 şi 149 din Codul fiscal.
Dacă beneficiarul transferului este o persoană impozabilă care
nu este înregistrată în scopuri de TVA conformart. 153 din Codul fiscal şi nu se va
înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, va trebui să
plătească la bugetul de stat suma rezultată ca urmare a
ajustărilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal,
după caz, şi să depună în acest sens declaraţia
prevăzută la art. 156^3 alin. (8) din Codul fiscal.
Momentul de referinţă pentru determinarea datei de la care începe
ajustarea taxei, în cazul bunurilor de capital, nu este data transferului, ci
data obţinerii bunului de către cedent, conformart. 149 sau 161 din Codul fiscal,
după caz. Cedentul va trebui să transmită cesionarului o copie
de pe registrul bunurilor de capital, dacă acestea sunt obţinute
după data aderării. Aplicarea regimului de taxare pentru transferul
de active de către persoanele impozabile nu va fi sancţionată de
organele de inspecţie fiscală, în sensul anulării dreptului de
deducere a taxei la beneficiar, dacă operaţiunile în cauză sunt
taxabile prin efectul legii sau prin opţiune, cu excepţia
situaţiei în care se constată că tranzacţia a fost
taxată în scopuri fiscale.
(9) În sensul art. 128 alin. (8) lit. e) din Codul
fiscal:
a) se cuprind în categoria bunurilor acordate în mod gratuit în
scopul stimulării vânzărilor bunurile care sunt produse de persoana
impozabilă în vederea vânzării sau sunt comercializate în mod
obişnuit de către persoana impozabilă, acordate în mod gratuit
clientului, numai în măsura în care sunt bunuri de acelaşi fel ca
şi cele care sunt, au fost ori vor fi livrate clientului. Atunci când
bunurile acordate gratuit în vederea stimulării vânzărilor nu sunt
produse de persoana impozabilă şi/sau nu sunt bunuri comercializate
în mod obişnuit de persoana impozabilă şi/sau nu sunt de
acelaşi fel ca şi cele care sunt ori au fost livrate clientului, acordarea
gratuită a acestora nu va fi considerată livrare de bunuri dacă:
1. se poate face dovada obiectivă a faptului că acestea
pot fi utilizate de către client în legătură cu
bunurile/serviciile pe care le-a achiziţionat de la respectiva
persoană impozabilă; sau
2. bunurile/serviciile sunt furnizate către consumatorul
final şi valoarea bunurilor acordate gratuit este mai mică decât
valoarea bunurilor/serviciilor furnizate acestuia;
b) bunurile acordate în scop de reclamă cuprind,
fără a se limita la acestea, bunurile oferite în mod gratuit ca mostre
în cadrul campaniilor promoţionale, pentru încercarea produselor, pentru
demonstraţii la punctele de vânzare;
c) bunurile acordate în mod gratuit pentru scopuri legate de
desfăşurarea activităţii economice a persoanei impozabile
cuprind bunurile oferite cu titlu gratuit, altele decât cele prevăzute la
lit. a) sau b), pentru care persoana impozabilă poate face dovada că
sunt strâns legate de desfăşurarea activităţii sale
economice. În această categorie se cuprind, fără a se limita la
acestea, bunurile pe care persoana impozabilă le acordă gratuit
angajaţilor săi şi care sunt legate de desfăşurarea în
condiţii optime a activităţii economice, cum sunt, de exemplu:
masa caldă pentru mineri, echipamentul de protecţie şi
uniformele de lucru, pentru contravaloarea care nu este suportată de
angajaţi, materiale igienico-sanitare în vederea prevenirii
îmbolnăvirilor. Nu se încadrează în această categorie orice
gratuităţi acordate propriilor angajaţi sau altor persoane, dacă
nu există nicio legătură cu desfăşurarea în
condiţii optime a activităţii economice, cum sunt: cotele
gratuite de energie electrică acordate persoanelor pensionate din sectorul
energiei electrice, abonamentele de transport acordate gratuit pentru diverse
categorii de persoane şi altele de aceeaşi natură.
(10) În sensul art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul
fiscal:
a) bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul
acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri
dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală
cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri
oferite gratuit. În situaţia în care persoana impozabilă a oferit
şi cadouri care depăşesc individual plafonul de 100 lei,
exclusiv TVA, însumează valoarea depăşirilor de plafon aferente
unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plată, şi
colectează taxa, dacă taxa aferentă bunurilor respective este
deductibilă total sau parţial. Se consideră că livrarea de
bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost
acordate bunurile gratuit şi a fost depăşit plafonul. Baza
impozabilă, respectiv valoarea depăşirilor de plafon, şi
taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura prevăzută
laart. 155 alin. (7) din
Codul fiscal care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală
în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul
acţiunilor de protocol şi a depăşit plafonul. Pentru
bunurile/serviciile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol în
cursul anului 2012 se aplică prevederile legale în vigoare în anul 2012,
inclusiv în ceea ce priveşte modul de determinare a depăşirii
plafonului şi a perioadei fiscale în care se colectează TVA aferente
acestei depăşiri;
b) bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de
sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrări de bunuri dacă
valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în
limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituită din operaţiuni
taxabile, scutite cu sau fără drept de deducere, precum şi din
operaţiuni pentru care locul livrării/prestării este considerat
a fi în străinătate potrivit prevederilor art. 132 şi 133 din Codul fiscal.
Încadrarea în plafon se determină pe baza datelor raportate prin
deconturile de taxă depuse pentru un an calendaristic. Nu se iau în calcul
pentru încadrarea în aceste plafoane sponsorizările şi acţiunile
de mecenat, acordate în numerar, şi nici bunurile pentru care taxa nu a
fost dedusă. Depăşirea plafoanelor constituie livrare de bunuri
cu plată, respectiv se colectează taxa. Taxa colectată
aferentă depăşirii se include în decontul întocmit pentru ultima
perioadă fiscală a anului respectiv. Pentru bunurile/serviciile
acordate gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare şi mecenat în
cursul anului 2012 se aplică prevederile legale în vigoare în anul 2012,
inclusiv în ceea ce priveşte modul de determinare a depăşirii
plafonului şi a perioadei fiscale în care se colectează TVA aferente
acestei depăşiri.
(11) În sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal,
transferul este o operaţiune asimilată unei livrări
intracomunitare cu plată de bunuri, fiind obligatoriu să fie
respectate toate condiţiile şi regulile aferente livrărilor
intracomunitare, inclusiv cele referitoare la scutirea de taxă. Caracteristic
acestei operaţiuni este faptul că în momentul expedierii bunurilor
dintr-un stat membru în alt stat membru acestea nu fac obiectul unei
livrări în sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal
şi, pe cale de consecinţă, aceeaşi persoană
impozabilă care declară transferul în statul membru unde începe
transportul bunurilor va declara şi achiziţia intracomunitară
asimilată în statul membru în care aceasta are loc. Exemple de
transferuri: transportul în alt stat membru de bunuri importate în România,
efectuat de persoana care a realizat importul, în lipsa unei tranzacţii în
momentul expedierii, transportul/expedierea de bunuri mobile corporale din
România în alt stat membru în vederea constituirii unui stoc care urmează
a fi vândut în respectivul stat membru, transportul de bunuri în alt stat membru
în vederea încorporării într-un bun mobil sau imobil în respectivul stat
membru în situaţia în care persoana respectivă prestează
servicii în respectivul stat membru, transportul/expedierea unui bun mobil
corporal din România în alt stat în vederea reparării şi care,
ulterior, nu se mai întoarce în România, situaţie în care nontransferul
iniţial devine transfer.
(12) Nontransferul cuprinde şi expedierea sau transportul de
produse accizabile din România în alt stat membru de către persoana
impozabilă sau de altă persoană în contul său, în vederea
efectuării unei vânzări la distanţă către persoane
neimpozabile din acel stat membru, altele decât persoanele juridice
neimpozabile.
(13) Furnizarea de programe informatice software standard pe
dischetă sau pe un alt purtător de date, însoţită de
licenţă obişnuită care interzice copierea şi
distribuirea acestora şi care permite doar instalarea lor, constituie
livrare de bunuri conform art. 128 din Codul fiscal. Programele
informatice software standard reprezintă orice software produs ca un bun
de folosinţă generală care conţine date preînregistrate,
este comercializat ca atare şi, după instalare şi eventual o
perioadă scurtă de training, poate fi utilizat în mod independent de
către clienţi în formatul standard pentru aceleaşi
aplicaţii şi funcţii.
(14) Procesarea fotografiilor digitale constituie:
a) livrare de bunuri, în sensul art. 128 din Codul fiscal, în măsura
în care se limitează la reproducerea fotografiilor pe suporturi, dreptul
de a dispune de acestea fiind transferat de la procesator la clientul care a
comandat copiile după original;
b) prestare de servicii, în sensul art. 129 din Codul fiscal, atunci când
procesarea este însoţită de prestări de servicii complementare
care pot avea, ţinând seama de importanţa pe care o au pentru client,
de timpul necesar pentru executarea lor, de tratamentul necesar pentru
documentele originale şi de partea din costul total pe care o
reprezintă aceste prestări de servicii, un caracter predominant în raport
cu operaţiunea de livrare de bunuri, astfel încât acestea să
constituie un scop în sine pentru client.
ART. 128 alin. 2
(3) În sensul art. 128 alin.
(2) din Codul fiscal, persoana impozabilă care acţionează în
calitate de comisionar, primind facturi pe numele său de la comitentul
vânzător sau, după caz, de la furnizor şi emiţând facturi
pe numele său către comitentul cumpărător ori, după
caz, către client, se consideră că acţionează în nume
propriu, dar în contul comitentului. Comisionarul este considerat din punctul
de vedere al taxei cumpărător şi revânzător al bunurilor,
indiferent dacă acţionează în contul vânzătorului sau al
cumpărătorului, respectiv se consideră că furnizorul ori,
după caz, comitentul vânzător face o livrare de bunuri către
comisionar şi, la rândul său, comisionarul face o altă livrare
de bunuri către comitentul cumpărător sau, după caz,
către client. Dacă, potrivit contractului, comisionarul
acţionează în numele şi în contul comitentului ca mandatar, dar
primeşte şi/sau emite facturi pe numele său, acest fapt îl
transformă în cumpărător revânzător din punctul de vedere
al taxei.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică sub denumirea de
structură de comisionar în cazurile prevăzute la pct. 19 alin. (4).
(5) Bunurile constatate lipsă din gestiune nu sunt
considerate livrări de bunuri, fiind aplicabile prevederile art. 148 şi 149 din
Codul fiscal şi ale pct. 53 şi 54.
ART. 128 alin. 3
(6) În sensul art. 128 alin.
(3) lit. b) din Codul fiscal, transferul dreptului de proprietate asupra
bunurilor în urma executării silite se consideră livrare de bunuri
numai dacă debitorul executat silit este o persoană impozabilă.
ART. 128 alin. 7
(7) Transferul de active prevăzut la art. 128 alin.
(7) din Codul fiscal este un transfer universal de bunuri şi/sau servicii,
acestea nemaifiind tratate individual, ci ca un tot unitar la persoana
impozabilă cedentă, indiferent dacă este un transfer total sau
parţial de active. Se consideră transfer parţial de active, în
sensul art. 128 alin.
(7) din Codul fiscal, transferul tuturor activelor sau al unei părţi
din activele investite într-o anumită ramură a activităţii
economice, dacă acestea constituie din punct de vedere tehnic o
structură independentă, capabilă să efectueze
activităţi economice separate, indiferent dacă este realizat ca
urmare a vânzării sau ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea,
fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei societăţi. De
asemenea, se consideră că transferul parţial are loc şi în
cazul în care bunurile imobile în care sunt situate activele transferate de
cedent nu sunt înstrăinate, ci realocate altor ramuri ale
activităţii aflate în uzul cedentului. Simplul transfer al unor
active nu garantează posibilitatea continuării unei activităţi
economice în orice situaţie. Pentru ca o operaţiune să
poată fi considerată transfer de active, în sensul art. 128 alin.
(7) din Codul fiscal, primitorul activelor trebuie să intenţioneze
să desfăşoare activitatea economică sau partea din
activitatea economică care i-a fost transferată, şi nu să
lichideze imediat activitatea respectivă şi, după caz, să
vândă eventualele stocuri. Primitorul activelor are obligaţia să
transmită cedentului o declaraţie pe propria răspundere din care
să rezulte îndeplinirea acestei condiţii. Pentru calificarea unei
activităţi ca transfer de active nu este relevant dacă
primitorul activelor este autorizat pentru desfăşurarea
activităţii care i-a fost transferată sau dacă are în
obiectul de activitate respectiva activitate. În acest sens a fost
pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în
Cazul C-497/01 - Zita Modes.
(8) Persoana impozabilă care este beneficiarul transferului
prevăzut la alin. (7) este considerată ca fiind succesorul
cedentului, indiferent dacă este înregistrată în scopuri de taxă
sau nu. Beneficiarul va prelua toate drepturile şi obligaţiile
cedentului, inclusiv pe cele privind livrările către sine
prevăzute la art. 128 alin.
(4) din Codul fiscal, ajustările deducerii prevăzute la art. 148 şi 149 din
Codul fiscal. Dacă beneficiarul transferului este o persoană
impozabilă care nu este înregistrată în scopuri de TVA conformart. 153 din
Codul fiscal şi nu se va înregistra în scopuri de TVA ca urmare a
transferului, va trebui să plătească la bugetul de stat suma
rezultată ca urmare a ajustărilor conform art. 128 alin.
(4), art. 148, 149 sau 161 din
Codul fiscal, după caz, şi să depună în acest sens
declaraţia prevăzută la art. 156^3 alin.
(8) din Codul fiscal. Momentul de referinţă pentru determinarea datei
de la care începe ajustarea taxei, în cazul bunurilor de capital, nu este data
transferului, ci data obţinerii bunului de către cedent, conformart. 149 sau 161 din
Codul fiscal, după caz. Cedentul va trebui să transmită
cesionarului o copie de pe registrul bunurilor de capital, dacă acestea
sunt obţinute după data aderării. Aplicarea regimului de taxare
pentru transferul de active de către persoanele impozabile nu va fi
sancţionată de organele de inspecţie fiscală, în sensul
anulării dreptului de deducere a taxei la beneficiar, dacă
operaţiunile în cauză sunt taxabile prin efectul legii sau prin
opţiune, cu excepţia situaţiei în care se constată că
tranzacţia a fost taxată în scopuri fiscale.
ART. 128 alin. 8
(9) În sensul art. 128 alin.
(8) lit. e) din Codul fiscal:
a) se cuprind în categoria bunurilor acordate în mod gratuit în
scopul stimulării vânzărilor bunurile care sunt produse de persoana
impozabilă în vederea vânzării sau sunt comercializate în mod
obişnuit de către persoana impozabilă, acordate în mod gratuit
clientului, numai în măsura în care sunt bunuri de acelaşi fel ca
şi cele care sunt, au fost ori vor fi livrate clientului. Atunci când
bunurile acordate gratuit în vederea stimulării vânzărilor nu sunt
produse de persoana impozabilă şi/sau nu sunt bunuri comercializate
în mod obişnuit de persoana impozabilă şi/sau nu sunt de
acelaşi fel ca şi cele care sunt ori au fost livrate clientului,
acordarea gratuită a acestora nu va fi considerată livrare de bunuri
dacă:
1. se poate face dovada obiectivă a faptului că acestea
pot fi utilizate de către client în legătură cu
bunurile/serviciile pe care le-a achiziţionat de la respectiva
persoană impozabilă; sau
2. bunurile/serviciile sunt furnizate către consumatorul
final şi valoarea bunurilor acordate gratuit este mai mică decât
valoarea bunurilor/serviciilor furnizate acestuia;
b) bunurile acordate în scop de reclamă cuprind,
fără a se limita la acestea, bunurile oferite în mod gratuit ca
mostre în cadrul campaniilor promoţionale, pentru încercarea produselor,
pentru demonstraţii la punctele de vânzare;
c) bunurile acordate în mod gratuit pentru scopuri legate de
desfăşurarea activităţii economice a persoanei impozabile
cuprind bunurile oferite cu titlu gratuit, altele decât cele prevăzute la
lit. a) sau b), pentru care persoana impozabilă poate face dovada că
sunt strâns legate de desfăşurarea activităţii sale
economice. În această categorie se cuprind, fără a se limita la
acestea, bunurile pe care persoana impozabilă le acordă gratuit angajaţilor
săi şi care sunt legate de desfăşurarea în condiţii
optime a activităţii economice, cum sunt, de exemplu: masa caldă
pentru mineri, echipamentul de protecţie şi uniformele de lucru,
pentru contravaloarea care nu este suportată de angajaţi, materiale
igienico-sanitare în vederea prevenirii îmbolnăvirilor. Nu se
încadrează în această categorie orice gratuităţi acordate
propriilor angajaţi sau altor persoane, dacă nu există nicio
legătură cu desfăşurarea în condiţii optime a
activităţii economice, cum sunt: cotele gratuite de energie
electrică acordate persoanelor pensionate din sectorul energiei electrice,
abonamentele de transport acordate gratuit pentru diverse categorii de persoane
şi altele de aceeaşi natură.
(10) În sensul art. 128 alin.
(8) lit. f) din Codul fiscal:
a) bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul
acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri
dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală
cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri
oferite gratuit. În situaţia în care persoana impozabilă a oferit
şi cadouri care depăşesc individual plafonul de 100 lei,
exclusiv TVA, însumează valoarea depăşirilor de plafon aferente
unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plată, şi
colectează taxa, dacă taxa aferentă bunurilor respective este
deductibilă total sau parţial. Se consideră că livrarea de
bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost
acordate bunurile gratuit şi a fost depăşit plafonul. Baza
impozabilă, respectiv valoarea depăşirilor de plafon, şi
taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura prevăzută
laart. 155 alin.
(7) din Codul fiscal care se include în decontul întocmit pentru perioada
fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în
cadrul acţiunilor de protocol şi a depăşit plafonul. Pentru
bunurile/serviciile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol în
cursul anului 2012 se aplică prevederile legale în vigoare în anul 2012,
inclusiv în ceea ce priveşte modul de determinare a depăşirii
plafonului şi a perioadei fiscale în care se colectează TVA aferente
acestei depăşiri;
b) bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de
sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrări de bunuri dacă
valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în
limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituită din operaţiuni
taxabile, scutite cu sau fără drept de deducere, precum şi din
operaţiuni pentru care locul livrării/prestării este considerat
a fi în străinătate potrivit prevederilor art. 132 şi 133 din
Codul fiscal. Încadrarea în plafon se determină pe baza datelor raportate
prin deconturile de taxă depuse pentru un an calendaristic. Nu se iau în
calcul pentru încadrarea în aceste plafoane sponsorizările şi
acţiunile de mecenat, acordate în numerar, şi nici bunurile pentru
care taxa nu a fost dedusă. Depăşirea plafoanelor constituie
livrare de bunuri cu plată, respectiv se colectează taxa. Taxa
colectată aferentă depăşirii se include în decontul întocmit
pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv. Pentru
bunurile/serviciile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare
şi mecenat în cursul anului 2012 se aplică prevederile legale în
vigoare în anul 2012, inclusiv în ceea ce priveşte modul de determinare a
depăşirii plafonului şi a perioadei fiscale în care se
colectează TVA aferente acestei depăşiri.
ART. 128 alin. 10
(11) În sensul art. 128 alin.
(10) din Codul fiscal, transferul este o operaţiune asimilată unei
livrări intracomunitare cu plată de bunuri, fiind obligatoriu să
fie respectate toate condiţiile şi regulile aferente livrărilor
intracomunitare, inclusiv cele referitoare la scutirea de taxă.
Caracteristic acestei operaţiuni este faptul că în momentul
expedierii bunurilor dintr-un stat membru în alt stat membru acestea nu fac
obiectul unei livrări în sensul art. 128 alin.
(1) din Codul fiscal şi, pe cale de consecinţă, aceeaşi
persoană impozabilă care declară transferul în statul membru
unde începe transportul bunurilor va declara şi achiziţia
intracomunitară asimilată în statul membru în care aceasta are loc.
Exemple de transferuri: transportul în alt stat membru de bunuri importate în
România, efectuat de persoana care a realizat importul, în lipsa unei
tranzacţii în momentul expedierii, transportul/expedierea de bunuri mobile
corporale din România în alt stat membru în vederea constituirii unui stoc care
urmează a fi vândut în respectivul stat membru, transportul de bunuri în
alt stat membru în vederea încorporării într-un bun mobil sau imobil în
respectivul stat membru în situaţia în care persoana respectivă
prestează servicii în respectivul stat membru, transportul/expedierea unui
bun mobil corporal din România în alt stat în vederea reparării şi
care, ulterior, nu se mai întoarce în România, situaţie în care
nontransferul iniţial devine transfer.
(12) Nontransferul cuprinde şi expedierea sau transportul de
produse accizabile din România în alt stat membru de către persoana
impozabilă sau de altă persoană în contul său, în vederea
efectuării unei vânzări la distanţă către persoane
neimpozabile din acel stat membru, altele decât persoanele juridice
neimpozabile.
(13) Furnizarea de programe informatice software standard pe
dischetă sau pe un alt purtător de date, însoţită de
licenţă obişnuită care interzice copierea şi
distribuirea acestora şi care permite doar instalarea lor, constituie
livrare de bunuri conform art. 128 din
Codul fiscal. Programele informatice software standard reprezintă orice
software produs ca un bun de folosinţă generală care
conţine date preînregistrate, este comercializat ca atare şi,
după instalare şi eventual o perioadă scurtă de training,
poate fi utilizat în mod independent de către clienţi în formatul
standard pentru aceleaşi aplicaţii şi funcţii.
(14) Procesarea fotografiilor digitale constituie:
a) livrare de bunuri, în sensul art. 128 din
Codul fiscal, în măsura în care se limitează la reproducerea
fotografiilor pe suporturi, dreptul de a dispune de acestea fiind transferat de
la procesator la clientul care a comandat copiile după original;
b) prestare de servicii, în sensul art. 129 din Codul fiscal, atunci când procesarea este
însoţită de prestări de servicii complementare care pot avea,
ţinând seama de importanţa pe care o au pentru client, de timpul
necesar pentru executarea lor, de tratamentul necesar pentru documentele
originale şi de partea din costul total pe care o reprezintă aceste
prestări de servicii, un caracter predominant în raport cu
operaţiunea de livrare de bunuri, astfel încât acestea să constituie
un scop în sine pentru client.
ART. 127 alin. 4.
(9) În sensul art. 127 alin. (4) din Codul fiscal,
distorsiuni concurenţiale rezultă atunci când aceeaşi activitate
este desfăşurată de mai multe persoane, dintre care unele
beneficiază de un tratament fiscal preferenţial, astfel încât
contravaloarea bunurilor livrate şi/sau a serviciilor prestate de acestea
nu este grevată de taxă, faţă de alte persoane care sunt
obligate să greveze cu taxa contravaloarea livrărilor de bunuri
şi/sau a prestărilor de servicii efectuate.
(10) În situaţia în care instituţia publică
desfăşoară activităţi pentru care este tratată ca
persoană impozabilă, instituţia publică este
considerată persoană impozabilă în legătură cu acele
activităţi sau, după caz, cu partea din structura
organizatorică prin care sunt realizate acele activităţi. Prin
excepţie, în scopul stabilirii locului prestării serviciilor conform art. 133 din
Codul fiscal, o persoană juridică neimpozabilă care este
înregistrată în scopuri de TVA este considerată persoană
impozabilă.
Norme metodologice:
7. (1) În sensul art. 129 alin. (2) din Codul fiscal, atunci
când nu există un contract de comision sau intermediere între
părţi şi nu se refacturează cheltuielile conform pct. 19
alin. (4), dar pentru aceeaşi prestare de servicii intervin mai multe
persoane impozabile care acţionează în nume propriu, prin
tranzacţii succesive, se consideră că fiecare persoană a
primit şi a prestat în nume propriu serviciul respectiv. Fiecare tranzacţie
se consideră o prestare separată şi se impozitează
distinct, chiar dacă serviciul respectiv este prestat direct către
beneficiarul final.
(2) Normele metodologice prevăzute la
pct. 6 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi
pentru prestările de servicii prevăzute la art. 129 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Transmiterea folosinţei bunurilor în
cadrul unui contract de leasing este considerată prestare de servicii
conform art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul
fiscal. La sfârşitul perioadei de leasing, dacă
locatorul/finanţatorul transferă locatarului/utilizatorului dreptul
de proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operaţiunea
reprezintă o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul.
Se consideră a fi sfârşitul perioadei de leasing şi data la care
locatorul/finanţatorul transferă locatarului/utilizatorului dreptul
de proprietate asupra bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing,
situaţie în care valoarea de transfer va cuprinde şi suma ratelor
care nu au mai ajuns la scadenţă, inclusiv toate cheltuielile
accesorii facturate odată cu rata de leasing. Dacă transferul
dreptului de proprietate asupra bunului către locatar/utilizator se
realizează înainte de derularea a 12 luni consecutive de la data începerii
contractului de leasing, se consideră că nu a mai avut loc o
operaţiune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost
pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului. Dacă în cursul
derulării unui contract de leasing financiar intervine o cesiune între
utilizatori cu acceptul locatorului/finanţatorului sau o cesiune a
contractului de leasing financiar prin care se schimbă
locatorul/finanţatorul, operaţiunea nu constituie livrare de bunuri,
considerându-se că persoana care preia contractul de leasing continuă
persoana cedentului. Operaţiunea este considerată în continuare
prestare de servicii, persoana care preia contractul de leasing având
aceleaşi obligaţii ca şi cedentul în ceea ce priveşte taxa.
(4) Este considerată prestare de
servicii, conform art. 129 alin. (3) lit. e) din Codul
fiscal, intermedierea efectuată de o persoană care
acţionează în numele şi în contul altei persoane atunci când
intervine într-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. În sensul
prezentelor norme, intermediarul care acţionează în numele şi în
contul altei persoane este persoana care acţionează în calitate de
mandatar potrivit Codului civil. În cazul în care mandatarul intermediază
livrări de bunuri sau prestări de servicii, furnizorul/prestatorul
efectuează livrarea de bunuri/prestarea de servicii către beneficiar,
pentru care emite factura direct pe numele beneficiarului, iar mandatarul
efectuează o prestare de servicii, pentru care întocmeşte factura de
comision care reprezintă contravaloarea serviciului de intermediere
prestat către mandant, respectiv către beneficiar sau, după caz,
către furnizor/prestator.
(5) Emiterea de către mandatar a unei
facturi în numele său către cumpărător, pentru livrarea de
bunuri intermediată, este suficientă pentru a-l transforma în
cumpărător revânzător din punctul de vedere al taxei pe valoarea
adăugată, astfel cum este prevăzut la pct. 6 alin. (3). De
asemenea, mandatarul devine din punctul de vedere al taxei pe valoarea
adăugată un cumpărător revânzător, dacă
primeşte de la vânzător o factură întocmită pe numele
său. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul în care
mandatarul intermediază o prestare de servicii.
(6) În sensul art. 129 alin. (4) din Codul fiscal, nu
sunt asimilate unei prestări de servicii efectuate cu plată
utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, care fac parte din
activele folosite în cadrul activităţii economice a persoanei
impozabile pentru a fi puse la dispoziţie în vederea utilizării în
mod gratuit altor persoane, precum şi prestarea de servicii în mod
gratuit, pentru scopuri legate de desfăşurarea activităţii
sale economice. Sunt asimilate unei prestări de servicii efectuate cu
plată utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite în cadrul
activităţii economice a persoanei impozabile în folosul propriu sau
serviciile prestate în mod gratuit de către persoana impozabilă
pentru uzul propriu, dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă
total sau parţial, cu excepţia bunurilor a căror achiziţie
face obiectul limitării la 50% a dreptului de deducere potrivit
prevederilor art. 145^1 din Codul fiscal. De exemplu, o
societate comercială care produce frigidere pe care le pune la
dispoziţia grădiniţei de copii organizate în cadrul
societăţii comerciale se consideră că utilizează în
folosul propriu bunurile respective, pentru alte scopuri decât
desfăşurarea activităţii sale economice.
(7) În sensul art. 129 alin. (5) lit. a) din Codul
fiscal, nu constituie prestare de servicii efectuată cu plată
utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite în cadrul
activităţii economice a persoanei impozabile sau prestarea de
servicii în mod gratuit în cadrul acţiunilor de protocol în măsura în
care acţiunile de protocol sunt realizate în scopuri legate de activitatea
economică a persoanei impozabile, nefiind aplicabil plafonul prevăzut
la pct. 6 alin. (10) lit. a). Prevederile pct. 6 alin. (10) lit. b) se
aplică în mod corespunzător pentru utilizarea bunurilor care fac
parte din activele folosite în cadrul activităţii economice a
persoanei impozabile sau pentru prestarea de servicii în mod gratuit în cadrul
acţiunilor de sponsorizare sau mecenat.
(8) Prevederile pct. 6 alin. (9) se
aplică corespunzător şi pentru operaţiunile prevăzute
la art. 129 alin. (5) lit. b) din Codul
fiscal.
(9) Prevederile pct. 6 alin. (7) şi (8)
se aplică corespunzător şi pentru prevederile art. 129 alin. (7) din Codul fiscal.
(10) Transferul cu plată al unui sportiv
de la un club sportiv la un alt club sportiv este considerat o prestare de
servicii cu plată în sensul art. 129 din Codul fiscal. Sumele
plătite drept compensaţie pentru încetarea contractului sau drept
penalităţi pentru neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute
de părţile contractante nu sunt considerate prestări de servicii
efectuate cu plată.
(11) În sensul art. 129 din Codul fiscal, sunt considerate
prestări de servicii următoarele:
a) furnizarea de programe informatice
software standard prin internet sau prin orice altă reţea
electronică şi care este în principal automatizată, necesitând
intervenţie umană minimă, fiind un serviciu furnizat pe cale
electronică, conform art. 125^1 alin. (1) pct. 26 din Codul
fiscal;
b) furnizarea de licenţe în cadrul unui
contract de licenţă privind programele informatice software, care
permite clientului instalarea programului software pe diverse staţii de
lucru, împreună cu furnizarea de programe software standard pe
dischetă sau pe un alt purtător de date, conform art. 129 alin. (3) lit. b) din Codul
fiscal;
c) furnizarea de programe informatice
software personalizate, chiar şi în cazul în care programul software este
furnizat pe dischetă sau pe un alt purtător de date.Programul
software personalizat reprezintă orice program software creat sau adaptat
nevoilor specifice ale clienţilor, conform cerinţelor exprimate de
aceştia.
ART. 127 alin. 7
(11) În sensul art. 127 alin. (7) din Codul fiscal, persoana
fizică devine persoană impozabilă în cazul unei livrări
intracomunitare de mijloace de transport noi. De asemenea, orice altă
persoană juridică neimpozabilă se consideră persoană
impozabilă pentru livrarea intracomunitară de mijloace de transport
noi. Aceste persoane nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA
conform art. 153 din
Codul fiscal pentru aceste livrări intracomunitare de mijloace de
transport noi în conformitate cu prevederileart. 153 alin. (3) din Codul fiscal.
ART. 127 alin. 8.
4. (1) În sensul art. 127 alin. (8) din Codul fiscal, grupul
de persoane impozabile stabilite în România, independente din punct de vedere
juridic şi aflate în strânsă legătură din punct de vedere
financiar, economic şi organizatoric, poate opta să fie tratat drept
grup fiscal, cu următoarele condiţii:
a) o persoană impozabilă nu poate
face parte decât dintr-un singur grup fiscal; şi
b) opţiunea trebuie să se refere la
o perioadă de cel puţin 2 ani; şi
c) toate persoanele impozabile din grup trebuie să aplice
aceeaşi perioadă fiscală.
(2) Opţiunea prevăzută la
alin. (1) lit. b) se referă la grup, nu la fiecare membru al grupului.
(3) Grupul fiscal se poate constitui din
minimum două persoane impozabile.
(4) Grupul fiscal se poate constitui de
către persoane impozabile care sunt administrate de către
acelaşi organ fiscal competent.
(5) Se consideră, conform alin. (1), în
strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi
organizatoric persoanele impozabile al căror capital este deţinut
direct sau indirect în proporţie de mai mult de 50% de către
aceeaşi acţionari. Îndeplinirea acestei condiţii se
dovedeşte prin certificatul constatator eliberat de către Registrul
Comerţului şi/sau, după caz, alte documente justificative.
(6) În vederea implementării grupului
fiscal se depune la organul fiscal competent o cerere semnată de
către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului, care
să cuprindă următoarele:
a) numele, adresa, obiectul de activitate
şi codul de înregistrare în scopuri de TVA al fiecărui membru;
b) dovada că membrii sunt în
strânsă legătură conform alin. (5);
c) numele membrului numit reprezentant.
(7) Organul fiscal competent va lua o decizie
oficială prin care să aprobe sau să refuze implementarea
grupului fiscal şi va comunica acea decizie reprezentantului grupului, în
termen de 60 de zile de la data primirii documentaţiei complete, respectiv
a cererii completate potrivit alin. (6), însoţită de documentele
justificative.
(8) Implementarea grupului fiscal va intra în
vigoare:
a) în prima zi din luna următoare datei
comunicării deciziei prevăzute la alin. (7), în cazul în care membrii
grupului au perioadă fiscală luna calendaristică;
b) în prima zi a perioadei fiscale
următoare datei comunicării deciziei prevăzute la alin. (7), în
cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna
calendaristică.
(9) Reprezentantul grupului va notifica
organului fiscal competent oricare dintre următoarele evenimente:
a) încetarea opţiunii prevăzute la
alin. (1) de a forma un grup fiscal unic, cu cel puţin 30 de zile înainte
de producerea evenimentului;
b) neîndeplinirea condiţiilor
prevăzute la alin. (1) - (5), care conduc la anularea tratamentului
persoanelor impozabile ca grup fiscal sau a unei persoane ca membru al grupului
fiscal, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat această
situaţie;
c) numirea unui alt reprezentant al grupului
fiscal cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului;
d) părăsirea grupului fiscal de
către unul dintre membri, cu cel puţin 30 de zile înainte de
producerea evenimentului;
e) intrarea unui nou membru în grupul fiscal,
cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului.
(10) În situaţiile prevăzute la
alin. (9) lit. a) şi b), organul fiscal competent va anula tratamentul
persoanelor impozabile ca grup fiscal sau, după caz, al unei persoane ca
membru al grupului fiscal, astfel:
a) în cazul prevăzut la alin. (9) lit.
a), de la data de 1 a lunii următoare celei în care a încetat
opţiunea;
b) în cazul prevăzut la alin. (9) lit.
b), de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a produs evenimentul
care a generat această situaţie.
(11) În situaţiile prevăzute la
alin. (9) lit. c) - e) organul fiscal competent va lua o decizie oficială
în termen de 30 de zile de la data primirii notificării şi va
comunica această decizie reprezentantului. Această decizie va intra
în vigoare din prima zi a lunii următoare celei în care a fost
transmisă reprezentantului. Până la intrarea în vigoare a deciziei,
persoanele impozabile care au solicitat părăsirea sau intrarea în
grup a unui membru sunt tratate ca grup fiscal unic format din membri care au
depus iniţial opţiunea de a fi trataţi ca grup fiscal unic
şi au fost acceptaţi în acest sens de către organul fiscal
competent. În situaţia în care se solicită numirea unui alt
reprezentant al grupului, organul fiscal competent anulează calitatea
reprezentantului grupului fiscal şi în aceeaşi decizie va aproba
numirea unui alt reprezentant propus de membrii grupului.
(12) Prin excepţie de la prevederile
alin. (1) lit. b), organele fiscale competente, în urma verificărilor
efectuate sau la cererea persoanei impozabile:
a) anulează, din oficiu sau, după
caz, la cerere, tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal în
cazul în care acea persoană nu mai întruneşte criteriile de
eligibilitate pentru a fi considerată un asemenea membru în conformitate
cu prevederile alin. (1). Această anulare va intra în vigoare începând cu
prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost
constatată de organele fiscale competente în cazul în care membrii grupului
au perioadă fiscală luna calendaristică, respectiv în prima zi a
perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost
constatată de organele fiscale competente, în cazul în care membrii
grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică;
b) anulează, din oficiu sau, după caz, la cerere,
tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal în cazul în care acele
persoane impozabile nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi
considerate un asemenea grup. Această anulare va intra în vigoare începând
cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost
constatată de organele fiscale competente, în cazul în care membrii
grupului au perioadă fiscală luna calendaristică, respectiv în
prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost
constatată de organele fiscale competente, în cazul în care membrii
grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică.
(13) De la data implementării grupului
fiscal unic conform alin. (8):
a) fiecare membru al grupului fiscal, altul
decât reprezentantul:
1. va raporta în decontul de taxă
menţionat la art. 156^2 din Codul fiscal orice livrare de bunuri, prestare de
servicii, import sau achiziţie intracomunitară de bunuri sau orice
altă operaţiune realizată de sau către acesta pe parcursul
perioadei fiscale;
2. va trimite decontul său de taxă
reprezentantului;
3. nu va plăti nicio taxă
datorată şi nu va solicita nicio rambursare conform decontului
său de taxă.
b) reprezentantul:
1. va prelua, în primul decont consolidat,
soldurile taxei de plată de la sfârşitul perioadei fiscale
anterioare, neachitate până la data depunerii acestui decont, precum
şi soldurile sumei negative a taxei pentru care nu s-a solicitat
rambursarea din deconturile de TVA ale membrilor grupului aferente perioadei
fiscale anterioare;
2. va raporta în propriul decont de
taxă, menţionat în art. 156^2 din Codul fiscal, orice livrare de bunuri, prestare de
servicii, import sau achiziţie intracomunitară de bunuri ori de
servicii, precum şi orice altă operaţiune realizată de sau
către acesta pe parcursul perioadei fiscale;
3. va raporta într-un decont consolidat
rezultatele din toate deconturile de TVA primite de la alţi membri ai
grupului fiscal, precum şi rezultatele din propriul decont de taxă
pentru perioada fiscală respectivă;
4. va depune la organul fiscal de care
aparţine toate deconturile de taxă ale membrilor, precum şi
formularul de decont de taxă consolidat;
5. va plăti sau, după caz, va cere
rambursarea taxei care rezultă din decontul de taxă consolidat.
(14) Fiecare membru al grupului fiscal
trebuie:
a) să depună declaraţia
recapitulativă prevăzută la art. 156^4 din Codul fiscal, la organul fiscal de care
aparţine;
b) să se supună controlului
organului fiscal de care aparţine;
c) să răspundă separat şi
în solidar pentru orice taxă datorată de el sau de orice membru al
grupului fiscal pentru perioada cât aparţine respectivului grup fiscal.
(15) Livrările de bunuri şi
prestările de servicii realizate de fiecare membru al grupului sunt supuse
regimului normal de impozitare prevăzut de titlul VI din Codul fiscal,
indiferent dacă sunt realizate către terţi sau către
ceilalţi membri ai grupului fiscal, fiecare membru al grupului fiind
considerat o persoană impozabilă separată.
ART. 127 alin. 10.
5. Obligaţiile şi drepturile din punct de vedere al
taxei pentru operaţiunile derulate de asocierile prevăzute la art. 127 alin. (10) din Codul fiscal sunt
prevăzute la pct. 79^1.
ART. 130
8. (1) Operaţiunile prevăzute la art. 130 din
Codul fiscal, includ orice livrări de bunuri/prestări de servicii a
căror plată se realizează printr-o altă livrare/prestare,
precum:
a) plata prin produse agricole, care
constituie livrare de bunuri, a serviciului de prelucrare/obţinere a
produselor agricole;
b) plata prin produse agricole, care
constituie livrare de bunuri, a arendei, care constituie o prestare de servicii.
(2) Fiecare operaţiune din cadrul
schimbului este tratată separat aplicându-se prevederile prezentului titlu
în funcţie de calitatea persoanei care realizează operaţiunea,
cotele şi regulile aplicabile fiecărei operaţiuni în parte.
ART. 130^1
9. (1) ART. 130^1 alin.
(1) din Codul fiscal, este definiţia "în oglindă" a
definiţiei livrării intracomunitare de bunuri prevăzută la art. 128 alin.
(9) din Codul fiscal, respectiv dacă în statul membru din care începe
expedierea sau transportul bunurilor are loc o livrare 9. (1) Art. 130^1 alin. (1) din Codul
fiscal, este definiţia "în oglindă" a definiţiei
livrării intracomunitare de bunuri prevăzută la art. 128 alin. (9) din Codul fiscal,
respectiv dacă în statul membru din care începe expedierea sau transportul
bunurilor are loc o livrare intracomunitară de bunuri, într-un alt stat
membru are loc o achiziţie intracomunitară de bunuri în funcţie
de locul acestei operaţiuni stabilit conform prevederilor de laart. 132^1 din Codul fiscal.
(2) Prevederea de la art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul
fiscal este prevederea "în oglindă" a celei de la art. 128 alin. (10)
din Codul fiscal, cu privire la transferul bunurilor din România într-un alt
stat membru. Atunci când un bun intră în România în aceste condiţii,
persoana impozabilă trebuie să analizeze dacă din punct de
vedere al legislaţiei române operaţiunea ar fi constituit un transfer
de bunuri dacă operaţiunea s-ar fi realizat din România în alt stat
membru. În acest caz, transferul bunurilor din alt stat membru în România
dă naştere unei operaţiuni asimilate unei achiziţii
intracomunitare cu plată. Tratarea acestor transferuri ca şi
achiziţii intracomunitare nu depinde de tratamentul aplicat pentru
acelaşi transfer în statul membru de origine.
(3) Prevederile art. 130^1 alin. (2) lit. b) din Codul
fiscal se aplică bunurilor achiziţionate de forţele armate
române în alt stat membru, în situaţia în care aceste bunuri, după ce
au fost folosite de forţele armate, sunt expediate în România.
(4) În sensul art. 130^1 alin. (3) din Codul fiscal este
considerată a fi efectuată cu plată achiziţia
intracomunitară de bunuri a căror livrare în ţară ar fi
fost asimilată unei livrări de bunuri cu plată.
(5) Conform art. 130^1 alin. (4) din Codul fiscal,
dacă o persoană juridică neimpozabilă din România
importă bunuri în alt stat membru, pe care apoi le
transportă/expediază în România, operaţiunea respectivă
este asimilată unei achiziţii intracomunitare cu plată în România,
chiar dacă taxa aferentă importului a fost plătită în
statul membru de import. În temeiul dovezii achitării taxei aferente
achiziţiei intracomunitare în România, persoana juridică
neimpozabilă poate solicita statului membru de import restituirea taxei
achitate pentru import. În cazul invers, când o persoană juridică
neimpozabilă stabilită în alt stat membru, importă bunuri în
România, pe care apoi le transportă/expediază în alt stat membru,
poate solicita în România restituirea taxei achitate pentru importul respectiv,
dacă face dovada că achiziţia intracomunitară a bunurilor a
fost supusă taxei în celălalt stat membru.
(6) Nu este asimilată unei
achiziţii intracomunitare efectuate cu plată, utilizarea în România
de către o persoană impozabilă în vederea efectuării unei
vânzări la distanţă către persoane neimpozabile din
România, altele decât persoanele juridice neimpozabile, de produse accizabile
transportate sau expediate din alt stat membru de persoana impozabilă sau
de altă persoană, în numele acesteia.
ART. 132
10. (1) În sensul art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal, bunurile sunt considerate a fi transportate de furnizor, de
cumpărător sau de un terţ care acţionează în numele
şi în contul unuia dintre aceştia, dacă transportul este în sarcina
furnizorului sau a cumpărătorului. Terţa persoană care
realizează transportul în numele şi în contul furnizorului sau al
cumpărătorului este transportatorul sau orice altă persoană
care intervine în numele şi în contul furnizorului ori al cumpărătorului
în realizarea serviciului de transport.
(2) Prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal
nu se aplică în situaţia în care cumpărătorul a optat
pentru calitatea de importator al bunurilor conform prevederilor pct. 59 alin.
(1) lit. b).
(3) Conform art. 132 alin. (1) lit. c) din Codul
fiscal, locul livrării este locul unde bunurile sunt puse la
dispoziţia cumpărătorului, în cazul în care bunurile nu sunt
transportate sau expediate. În categoria bunurilor care nu sunt transportate
sau expediate se cuprind bunurile imobile, precum şi orice alte bunuri
mobile corporale care, deşi sunt livrate, între vânzător şi
cumpărător nu există relaţie de transport. Exemplu: o
persoană impozabilă A stabilită în România livrează bunuri
unei alte persoane impozabile B stabilite în alt stat membru sau în România.
Bunurile sunt transportate direct la C, o altă persoană, care
cumpără bunurile de la B. În primul caz persoana obligată
să realizeze transportul este A sau B. Pe relaţia A - B se
consideră o livrare cu transport, iar pe relaţia B - C se consideră
o livrare fără transport. În al doilea caz, dacă persoana
obligată să realizeze transportul este C, pe relaţia A - B se
consideră o livrare fără transport, locul livrării fiind
locul unde bunurile sunt puse la dispoziţia lui B, iar în relaţia B -
C se consideră o livrare cu transport, locul livrării fiind locul
unde începe transportul, respectiv în statul membru al furnizorului A, unde se
află bunurile atunci când începe transportul.
11. (1) În sensul art. 132 alin. (2) lit. a) din Codul
fiscal, echivalentul în lei al plafonului de 35.000 de euro pentru
vânzările la distanţă se stabileşte pe baza cursului
valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data
aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face
prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5,
şi prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin
urmare plafonul este de 118.000 lei.
(2) În cazul în care vânzările la distanţă
efectuate de un furnizor dintr-un anumit stat membru în România
depăşesc plafonul prevăzut la alin. (1), se consideră
că toate vânzările la distanţă efectuate de furnizor din
acel stat membru în România au loc în România pe perioada rămasă din
anul calendaristic în care s-a depăşit plafonul şi pentru anul
calendaristic următor. Persoana obligată la plata taxei este
furnizorul din alt stat membru, potrivit art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, care
trebuie să se înregistreze în România în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, la
depăşirea plafonului calculat conform alin. (4) şi (5).
Înregistrarea rămâne valabilă până la data de 31 decembrie a
anului calendaristic următor celui în care furnizorul a depăşit
plafonul pentru vânzări la distanţă în România, cu excepţia
situaţiei prevăzute la alin. (3).
(3) În cazul în care plafonul prevăzut la alin. (1) este
depăşit şi în anul calendaristic următor, se aplică
prevederile alin. (2) referitoare la locul acestor vânzări.
(4) La calculul plafonului prevăzut la alin. (1) se iau în
considerare:
a) valoarea tuturor vânzărilor la distanţă
efectuate de un furnizor dintr-un anumit stat membru în România, inclusiv
valoarea vânzărilor de bunuri care au fost livrate dintr-un teritoriu
terţ şi care sunt considerate că au fost livrate în România din
statul membru de import, în conformitate cu prevederile art. 132 alin. (8) din Codul fiscal;
b) valoarea vânzării la distanţă ce conduce la
depăşirea plafonului.
(5) La calculul plafonului prevăzut la alin. (1) nu se iau în
considerare:
a) valoarea vânzărilor la distanţă de bunuri
accizabile;
b) valoarea oricărei livrări intracomunitare de mijloace
de transport noi;
c) valoarea oricărei livrări de bunuri cu instalare sau
montare, efectuată în România de către furnizor sau de altă persoană
în numele acestuia, conform art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal;
d) valoarea oricărei livrări efectuate de furnizor în
statul membru de plecare în cadrul tranzacţiei supuse regimului special al
marjei profitului pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de
colecţie şi antichităţi, prevăzute la art. 152^2 din Codul fiscal;
e) valoarea oricărei livrări de gaz printr-un sistem de
gaze naturale situat pe teritoriul Comunităţii sau prin orice
reţea conectată la un astfel de sistem, de energie electrică, de
energie termică sau agent frigorific prin intermediul reţelelor de
încălzire ori de răcire, conform art. 132 alin. (1) lit. e) şi f) din
Codul fiscal.
(6) Furnizorul unei vânzări la distanţă în România
poate opta în statul membru în care este stabilit să schimbe locul
livrării în România pentru toate vânzările sale la distanţă
din acel stat membru în România. Opţiunea se comunică şi
organelor fiscale competente din România printr-o scrisoare recomandată în
care furnizorul va specifica data de la care intenţionează să
aplice opţiunea. Persoana obligată la plata taxei este furnizorul din
alt stat membru, potrivit art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, care
trebuie să se înregistreze în România în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, înainte de prima
livrare care va fi realizată ulterior exprimării opţiunii.
Înregistrarea ca urmare a opţiunii rămâne valabilă până la
data de 31 decembrie a celui de-al doilea an calendaristic următor celui
în care furnizorul şi-a exercitat opţiunea, cu excepţia
situaţiei prevăzute la alin. (7).
(7) Dacă plafonul prevăzut la alin. (1) este
depăşit în cel de-al doilea an calendaristic consecutiv prevăzut
la alin. (6), se aplică prevederile alin. (2) - (5) în privinţa
locului pentru vânzările la distanţă în România.
(8) Vânzarea la distanţă are loc într-un stat membru,
altul decât România, conform art. 132 alin. (5) din Codul fiscal,
dacă valoarea totală a vânzărilor la distanţă
efectuate de furnizorul din România depăşeşte plafonul
vânzărilor la distanţă stabilit de statul membru de
destinaţie, care poate să difere de cel stabilit la alin. (1),
valabil pentru România, sau în cazul în care furnizorul şi-a exercitat
opţiunea prevăzută la alin. (6). Plafonul pentru vânzări la
distanţă se calculează pe fiecare an calendaristic. În sensul art. 132 alin. (5) din Codul fiscal,
persoanele din alt stat membru care nu comunică furnizorului din România
un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA sunt persoanele care
beneficiază în statul lor membru de derogarea prevăzută la art. 3 alin. (2) din Directiva 112, al
cărei echivalent în Codul fiscal este art. 126 alin. (4).
(9) În cazul în care furnizorul depăşeşte plafonul
pentru vânzări la distanţă stabilit de statul membru de
destinaţie, se consideră că toate vânzările la
distanţă efectuate de furnizorul din România în statul membru de
destinaţie au loc în acel stat membru pentru perioada rămasă din
anul calendaristic în care s-a depăşit plafonul şi pentru anul
calendaristic următor. Dacă se depăşeşte plafonul
şi în anul următor, se aplică aceleaşi reguli referitoare
la locul acestor vânzări. Furnizorii trebuie să comunice printr-o
scrisoare recomandată transmisă către organul fiscal competent
din România, în termen de 30 de zile de la data înregistrării în alt stat
membru, pentru vânzări la distanţă ca urmare a
depăşirii plafonului pentru vânzări la distanţă din
alt stat membru, locul acestor livrări nemaifiind în România, ci în statul
membru în care s-a depăşit plafonul.
(10) La calculul plafonului pentru vânzări la distanţă
realizate de furnizori din România în alt stat membru se iau în considerare:
a) valoarea tuturor vânzărilor la distanţă
efectuate de un furnizor din România către un anumit stat membru, inclusiv
valoarea vânzărilor de bunuri expediate dintr-un teritoriu terţ
şi importate în România, care se consideră că au fost expediate
din România, în condiţiile art. 132 alin. (8) din Codul fiscal;
b) valoarea vânzării care conduce la depăşirea
plafonului în celălalt stat membru.
(11) La calculul plafonului pentru vânzări la
distanţă realizate de furnizori din România în alt stat membru nu se
iau în considerare:
a) valoarea vânzărilor la distanţă de bunuri
accizabile;
b) valoarea oricărei livrări intracomunitare de mijloace
de transport noi;
c) valoarea livrărilor de bunuri cu instalare, efectuate în
alt stat membru de către furnizor sau de altă persoană în numele
acestuia;
d) valoarea oricărei livrări efectuate de un furnizor
din România în cadrul unei tranzacţii supuse regimului special al marjei
profitului pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de
colecţie şi antichităţi, conform art. 152^2 din Codul fiscal;
e) valoarea oricărei livrări de gaz printr-un sistem de
gaze naturale situat pe teritoriul Comunităţii sau prin orice
reţea conectată la un astfel de sistem, de energie electrică, de
energie termică sau agent frigorific, prin intermediul reţelelor de
încălzire ori de răcire.
(12) Furnizorul poate opta să schimbe locul livrării
într-un alt stat membru pentru toate vânzările sale la distanţă
efectuate din România către acel stat membru. Opţiunea se
comunică printr-o scrisoare recomandată transmisă către
organul fiscal competent din România şi se exercită de la data
trimiterii scrisorii recomandate, rămânând valabilă până la data
de 31 decembrie a celui de-al doilea an calendaristic următor celui în
care furnizorul şi-a exercitat opţiunea, cu excepţia
situaţiei prevăzute la alin. (13).
(13) Dacă plafonul pentru vânzări la distanţă
realizate de furnizori din România în alt stat membru este depăşit
şi în cel de-al doilea an calendaristic consecutiv prevăzut la alin.
(12), se aplică prevederile alin. (9) - (11) pentru locul vânzărilor
la distanţă în celălalt stat membru.
ART. 132^1
12. (1) Conform art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal,
locul unei achiziţii intracomunitare de bunuri este întotdeauna în statul
membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. În cazul în
care, conform art. 132 alin. (2) din Codul fiscal,
cumpărătorul furnizează un cod de înregistrare în scopuri de TVA
dintr-un alt stat membru, decât cel în care se încheie expedierea sau
transportul bunurilor, se aplică reţeaua de siguranţă,
respectiv achiziţia intracomunitară se consideră că are loc
şi în statul membru care a furnizat codul de înregistrare în scopuri de
TVA şi în statul membru în care se încheie expedierea sau transportul
bunurilor.
(2) În sensul art. 132^1 alin. (3) din Codul fiscal,
dacă cumpărătorul face dovada că a supus la plata taxei
achiziţia intracomunitară şi în statul membru în care se încheie
expedierea sau transportul bunurilor şi în statul membru care a furnizat
un cod de înregistrare în scopuri de TVA, acesta poate solicita restituirea
taxei achitate în statul membru care a furnizat codul de înregistrare în
scopuri de TVA. Restituirea taxei aferente achiziţiei intracomunitare se
realizează astfel:
a) în cazul persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, prin
înregistrarea cu semnul minus în decontul de taxă prevăzut la art. 156^2 din Codul fiscal a
achiziţiei intracomunitare şi a taxei aferente;
b) în cazul persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal, restituirea
taxei se realizează conform normelor procedurale în vigoare.
Exemplu: o persoană impozabilă din România
înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153^1 din Codul fiscal,
achiziţionează în Ungaria (locul unde se încheie transportul
bunurilor) bunuri livrate din Franţa. Persoana respectivă nu este
înregistrată în Ungaria în scopuri de TVA, dar comunică furnizorului
din Franţa codul său de înregistrare în scopuri de TVA din România,
pentru a beneficia de scutirea de taxă aferentă livrării
intracomunitare realizată de furnizorul din Franţa. După
înregistrarea în scopuri de TVA în Ungaria şi plata TVA aferentă
achiziţiei intracomunitare conform art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal,
persoana respectivă poate solicita restituirea taxei plătite în
România aferente achiziţiei intracomunitare, care a avut loc şi în
România conform art. 132^1 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) În conformitate cu prevederile art. 132^1 alin. (4) din Codul fiscal, în
cazul în care până la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru
achiziţia intracomunitară efectuată în statul membru care a
atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 132^1 alin. (2) din Codul fiscal,
persoana impozabilă face dovada că achiziţia
intracomunitară a fost supusă la plata TVA în statul membru unde se
încheie expedierea sau transportul bunurilor, nu se mai aplică prevederile art. 132^1 alin. (2) din Codul fiscal.
(4) Obligaţiile părţilor implicate în
operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 132^1 alin. (5) din Codul fiscal sunt
cele stabilite la pct. 2 alin. (13) - (14).
ART. 133
13. (1) Pentru stabilirea locului prestării serviciilor
potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) şi (3) din Codul
fiscal, se are în vedere noţiunea de persoană impozabilă, astfel
cum este aceasta definită din punctul de vedere al taxei pe valoarea
adăugată. Identificarea altor elemente, cum ar fi faptul că
persoana impozabilă realizează operaţiuni scutite de taxa pe
valoarea adăugată sau că aceasta aplică regimul special de
scutire pentru întreprinderi mici, nu influenţează modul în care
regulile care guvernează locul prestării se aplică atunci când
persoana impozabilă prestează sau primeşte servicii. Regulile
prevăzute la art. 133 alin. (2) sau (3) din Codul fiscal
se aplică numai în situaţia în care serviciile nu se pot încadra în
niciuna dintre excepţiile prevăzute la art. 133 alin. (4), (5), (7) şi (8)
din Codul fiscal. Dacă serviciile pot fi încadrate în una dintre
excepţiile prevăzute la art. 133 alin. (4), (5), (7) şi (8),
întotdeauna excepţia prevalează, nemaifiind aplicabile regulile
generale stabilite la art. 133 alin. (2) şi (3).
(2) Locul de prestare a serviciilor către o persoană
juridică neimpozabilă se determină conform art. 133 alin. (3) - (5) din Codul fiscal,
cu excepţia situaţiei în care respectiva persoană este deja
înregistrată în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare
conform art. 153^1 din Codul fiscal sau, pentru
alte operaţiuni, conform art. 153 din Codul fiscal ori conform
echivalentului acestor articole din legislaţia altui stat membru. În
această situaţie, locul prestării serviciilor către
persoana juridică neimpozabilă se determină, ca regulă generală,
conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Pentru a se califica drept sediu fix al unei persoane
impozabile, gradul de permanenţă şi structura acestuia în ceea
ce priveşte resursele tehnice şi umane trebuie să fie suficiente
pentru a efectua regulat prestări de servicii impozabile, în cazul sediului
fix de la care sunt prestate servicii conform art. 133 alin. (3) din Codul fiscal, sau
pentru a fi capabil să primească şi să utilizeze serviciile
respective, în cazul sediului fix către care sunt furnizate servicii,
conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
(4) În situaţia în care un prestator stabilit în România
furnizează servicii care intră sub incidenţa art. 133 alin. (2) din Codul fiscal
către:
a) o persoană impozabilă care are sediul
activităţii economice în afara României, dar este stabilită în
România prin sediu/sedii fix/fixe, se va considera că locul prestării
serviciilor este locul în care beneficiarul şi-a stabilit sediul
activităţii sale economice sau, după caz, un sediu fix situat în
alt stat, dacă beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului
pentru a demonstra că aceste servicii au fost prestate către sediul
activităţii sale economice sau către un sediu fix stabilit în
alt stat, şi nu către sediul/sediile fix/fixe din România;
b) o persoană impozabilă care are sediul activităţii
economice în România, dar este stabilită în afara României prin
sediu/sedii fix/fixe, se va considera că locul prestării serviciilor
este sediul fix către care serviciile sunt prestate, dacă
beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra
că aceste servicii nu au fost prestate către sediul
activităţii economice din România, ci către sediul/sediile
fix/fixe din afara României. Dovezile pe care beneficiarul poate să le
prezinte pentru a demonstra că serviciile sunt în fapt prestate către
sediul activităţii sale economice sau către un sediu fix pot
consta în: contractul şi/sau formularul de comandă care
identifică sediul care primeşte serviciile, faptul că sediul
respectiv este entitatea care plăteşte pentru serviciile respective
sau costul serviciilor este în fapt suportat de respectiva entitate, natura
serviciilor permite identificarea, în mod particular, a sediului/sediilor
către care serviciul este prestat, orice alte informaţii relevante
pentru stabilirea locului prestării.
(5) În cazul serviciilor care intră sub incidenţa art. 133 alin. (2) din Codul fiscal,
prestate de o persoană impozabilă nestabilită în România
către o persoană impozabilă care are sediul
activităţii economice în România, se consideră că locul
prestării nu este în România, dacă beneficiarul poate face dovada
că serviciul este prestat către un sediu fix situat în afara
României. Dovezile pe care beneficiarul poate să le prezinte pentru a
demonstra că serviciile sunt în fapt prestate către un sediu fix sunt
cele prevăzute la alin. (4).
(6) Un contract global reprezintă un acord de afaceri care
poate acoperi toate serviciile prestate către o persoană
impozabilă. Pentru serviciile prestate în baza unui astfel de contract
global, care urmează să fie utilizate în mai multe locuri, locul de
prestare este considerat în principiu locul în care beneficiarul şi-a
stabilit sediul activităţii sale economice. În situaţia în care
serviciile care fac obiectul unui astfel de contract sunt destinate a fi
utilizate de către un sediu fix şi acest sediu fix suportă
costurile respectivelor servicii, locul prestării acestora este locul în
care se află respectivul sediu fix.
(7) Serviciile pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, care
sunt prestate de prestatori stabiliţi în România către beneficiari
persoane impozabile care sunt stabiliţi pe teritoriul
Comunităţii, se numesc prestări de servicii intracomunitare
şi se declară în declaraţia recapitulativă, conform
prevederilor art. 156^4 din Codul fiscal, dacă nu
beneficiază de o scutire de taxă. Persoanele impozabile care
prestează astfel de servicii şi care nu sunt înregistrate în scopuri
de TVA trebuie să îndeplinească obligaţiile specifice de
înregistrare în scopuri de TVA prevăzute la art. 153 şi 153^1 din Codul fiscal.
(8) Serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal,
prestate de prestatori stabiliţi în România către beneficiari
persoane impozabile care sunt stabiliţi în afara Comunităţii
sau, după caz, prestate de prestatori stabiliţi în afara
Comunităţii către beneficiari persoane impozabile care sunt
stabiliţi pe teritoriul României, urmează aceleaşi reguli ca
şi serviciile intracomunitare în ceea ce priveşte determinarea
locului prestării şi celelalte obligaţii impuse de prezentul
titlu, dar nu implică obligaţii referitoare la declararea în
declaraţia recapitulativă, conform prevederilor art. 156^4 din Codul fiscal, indiferent
dacă sunt taxabile sau dacă beneficiază de scutire de taxă,
şi nici obligaţii referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA
specifice serviciilor intracomunitare prevăzute la art. 153 şi 153^1 din Codul fiscal.
(9) În cazul serviciilor pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal,
prestate de persoane impozabile stabilite în România, atunci când beneficiarul
este o persoană impozabilă stabilită în alt stat membru şi
serviciul este prestat către sediul activităţii economice sau un
sediu fix aflat în alt stat membru decât România, prestatorul trebuie să
facă dovada că beneficiarul este o persoană impozabilă
şi că este stabilit în Comunitate. Se consideră că
această condiţie este îndeplinită atunci când beneficiarul
comunică prestatorului o adresă a sediului activităţii
economice sau, după caz, a unui sediu fix din Comunitate, precum şi
un cod valabil de TVA atribuit de autorităţile fiscale din alt stat
membru, inclusiv în cazul persoanelor juridice neimpozabile care sunt
înregistrate în scopuri de TVA. Dacă nu dispune de informaţii
contrare, prestatorul poate considera că un client stabilit în Comunitate
are statutul de persoană impozabilă:
a) atunci când respectivul client i-a comunicat codul său
individual de înregistrare în scopuri de TVA şi dacă prestatorul
obţine confirmarea validităţii codului de înregistrare
respectiv, precum şi a numelui/denumirii şi adresei aferente acestuia
în conformitate cu art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010
al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă
şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată;
b) atunci când beneficiarul nu a primit încă un cod
individual de înregistrare în scopuri de TVA, însă îl informează pe
prestator că a depus o cerere în acest sens, şi dacă prestatorul
obţine orice altă dovadă care demonstrează că clientul
este o persoană impozabilă sau o persoană juridică
neimpozabilă care trebuie să fie înregistrată în scopuri de TVA,
precum şi dacă efectuează o verificare la un nivel rezonabil a
exactităţii informaţiilor furnizate de client, pe baza
procedurilor de securitate comerciale normale, cum ar fi cele legate de
verificarea identităţii ori a plăţii. Dacă nu dispune
de informaţii contrare, prestatorul poate considera că un client
stabilit în Comunitate are statutul de persoană neimpozabilă atunci
când demonstrează că acel client nu i-a comunicat codul său
individual de înregistrare în scopuri de TVA, aplicându-se celelalte reguli
prevăzute de art. 133 din Codul fiscal, în funcţie
de natura serviciului. Prevederile prezentului alineat se completează cu
prevederile alin. (4).
(10) În cazul serviciilor pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal,
prestate de o persoană impozabilă stabilită în România
către un beneficiar persoană impozabilă stabilit în alt stat
membru, care a comunicat prestatorului un cod valabil de TVA, pentru a stabili
dacă serviciile prestate sunt utilizate în scop personal sau pentru uzul
personal al angajaţilor persoanei impozabile, prestatorul va ţine
cont de natura serviciilor prestate. Numai atunci când datorită naturii
serviciilor prestate se prezumă că acestea ar putea fi utilizate în
scopuri personale prestatorul va solicita o declaraţie din partea
clientului său în ceea ce priveşte scopul în care serviciile vor fi
utilizate. Dacă din această declaraţie reiese că
beneficiarul nu va utiliza respectivele servicii în scop personal sau pentru uzul
personal al angajaţilor, se consideră că prestatorul a
acţionat cu bună-credinţă în ceea ce priveşte
determinarea locului prestării serviciilor şi este scutit de orice
viitoare obligaţie de plată a taxei. Atunci când serviciul
urmează a fi utilizat de beneficiar parţial pentru scopuri personale
sau pentru uzul personal al angajaţilor persoanei impozabile şi
parţial în scopul activităţii economice, prestarea respectivului
serviciu va fi tratată ca fiind realizată în relaţia cu o
persoană impozabilă. Atunci când serviciul urmează a fi utilizat
de beneficiar integral în scopuri personale ori pentru uzul personal al
angajaţilor persoanei impozabile, prestarea respectivului serviciu va fi
tratată ca fiind realizată în relaţia cu o persoană
neimpozabilă. În ceea ce priveşte utilizarea fiecărui serviciu
pentru stabilirea locului prestării, vor fi luate în considerare numai
circumstanţele existente în momentul prestării serviciului. Orice
modificare subsecventă a uzului serviciului respectiv de către
beneficiar în sensul acestui alineat nu va avea consecinţe în ceea ce
priveşte stabilirea locului prestării, cu excepţia
situaţiei în care se poate face dovada unei practici abuzive.
(11) Serviciile pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (5) lit. e) din Codul
fiscal, prestate de o persoană impozabilă stabilită în România
către un beneficiar persoană neimpozabilă care nu este stabilit
pe teritoriul Comunităţii, nu au locul în România. De asemenea, nu au
locul în România aceleaşi servicii care sunt prestate către persoane
impozabile stabilite în afara Comunităţii, fiind aplicabile
prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. În
ambele situaţii este suficient ca prestatorul să facă dovada
că beneficiarul, indiferent de statutul său, este stabilit în afara
Comunităţii. Această condiţie se consideră
îndeplinită atunci când clientul comunică prestatorului adresa
sediului activităţii economice sau a sediului fix ori, în
absenţa acestora, a domiciliului stabil sau a reşedinţei
obişnuite, din afara Comunităţii. Prestatorul trebuie să
verifice autenticitatea acestora prin procedurile curente de verificare
existente.
(12) Pentru alte servicii decât cele prevăzute la alin. (11),
prestate de o persoană impozabilă stabilită în România
către o persoană impozabilă stabilită în afara
Comunităţii şi care intră sub incidenţa art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, locul
prestării nu este considerat a fi în România, dacă prestatorul poate
face dovada că beneficiarul este o persoană impozabilă şi
că este stabilit în afara Comunităţii. Dacă nu dispune de
informaţii contrare, prestatorul poate considera că un beneficiar
stabilit în afara Comunităţii are statutul de persoană
impozabilă:
a) dacă obţine din partea beneficiarului un certificat
eliberat de autorităţile fiscale competente din ţara
beneficiarului, prin care se confirmă că respectivul beneficiar
desfăşoară activităţi economice astfel încât să i
se permită acestuia să obţină o rambursare a TVA în temeiul
Directivei 86/560/CEE a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea
legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de
afaceri - Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată
persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul
Comunităţii;
b) atunci când beneficiarul nu deţine certificatul respectiv,
dacă prestatorul dispune de codul de înregistrare în scopuri de TVA al
beneficiarului sau de un cod similar atribuit beneficiarului de ţara de
stabilire şi utilizat pentru a identifica societăţile ori de
orice altă dovadă care să ateste faptul că clientul este o
persoană impozabilă şi dacă prestatorul efectuează o
verificare la un nivel rezonabil a exactităţii informaţiilor
furnizate de beneficiar, pe baza procedurilor de securitate comerciale normale,
cum ar fi cele legate de verificarea identităţii sau a
plăţii.
Dacă prestatorul nu poate face dovada că beneficiarul
este o persoană impozabilă, se va considera că prestarea de
servicii este realizată către o persoană neimpozabilă,
aplicându-se celelalte reguli prevăzute de art. 133 din Codul fiscal, în funcţie
de natura serviciului. Prevederile prezentului alineat se completează cu
prevederile alin. (4).
(13) Serviciile pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, de
care beneficiază persoane impozabile stabilite în România şi care
sunt prestate de un prestator persoană impozabilă care nu este
stabilit în România, au locul prestării în România, fiind aplicabile
cotele de TVA prevăzute la art. 140 din Codul fiscal sau, după
caz, scutirile de TVA prevăzute la art. 141, 143, 144 sau 144^1 din Codul
fiscal. Atunci când prestatorul este o persoană impozabilă
stabilită în alt stat membru, beneficiarul persoană impozabilă
stabilită în România realizează o achiziţie intracomunitară
de servicii care se declară în declaraţia recapitulativă
prevăzută la art. 156^4 din Codul fiscal, dacă
serviciul nu este scutit de taxă. În situaţia în care beneficiarul
persoană impozabilă stabilită în România nu este înregistrat în
scopuri de taxă, trebuie să îndeplinească obligaţiile
specifice de înregistrare pentru achiziţii intracomunitare de servicii
prevăzute la art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
(14) În aplicarea prevederilor art. 133 alin. (2), alin. (5) lit. d)
şi alin. (7) lit. a) din Codul fiscal, lucrările efectuate asupra
bunurilor mobile corporale cuprind toate operaţiunile umane şi
mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal, altele decât cele de
natură intelectuală sau ştiinţifică, respectiv
servicii ce constau, printre altele, în procesarea, prelucrarea, repararea
bunurilor mobile corporale. Evaluarea bunurilor mobile corporale
reprezintă examinarea unor bunuri mobile corporale în scopul stabilirii
valorii acestora. Ambalajele sau alte bunuri utilizate, în legătură
directă cu bunurile asupra cărora au fost realizate lucrări ori
evaluări, sau bunurile încorporate în acestea sunt accesorii serviciilor
realizate şi nu vor fi tratate ca livrări de bunuri separate, ci ca
fiind parte a serviciului prestat. În situaţia în care pe teritoriul
României se efectuează lucrări şi evaluări ale bunurilor
mobile corporale de origine comunitară, persoana care primeşte
bunurile în vederea realizării lucrărilor trebuie să înscrie
bunurile în registrul bunurilor primite prevăzut la pct. 79. Beneficiarul
persoană impozabilă stabilit în România, care trimite bunuri mobile
corporale pentru a fi efectuate lucrări sau evaluări într-un alt stat
membru, va ţine evidenţa bunurilor cu ajutorul registrului
nontransferurilor prevăzut la pct. 79. Pentru determinarea locului
prestării acestor servicii se vor aplica, în funcţie de statutul
beneficiarului, prevederile art. 133 alin. (2), alin. (5) lit. d) sau
alin. (7) lit. a) din Codul fiscal.
(15) Tipărirea cărţilor sau a altor tipărituri
poate fi considerată fie o livrare de bunuri, fie o prestare de servicii,
în funcţie de modul de derulare a operaţiunilor, astfel:
a) în situaţia în care clientul care deţine drepturile
de editare a unei cărţi sau a altei tipărituri se limitează
la a transmite conţinutul acestora pe hârtie, pe CD, dischetă ori pe
alt suport, iar tipografia se obligă să tipărească sau,
după caz, să şi editeze cartea ori altă
tipăritură, utilizând hârtia şi/sau alte materiale proprii
necesare realizării cărţii ori altei tipărituri, se
consideră că tipografia realizează o livrare de bunuri
către clientul său, în sensul art. 128 din Codul fiscal, locul
livrării bunurilor stabilindu-se conform prevederilor art. 132 din Codul fiscal;
b) în situaţia în care clientul care deţine drepturile
de editare a unei cărţi sau a altei tipărituri transmite
tipografiei conţinutul acestora pe hârtie, pe CD, dischetă ori pe alt
suport, precum şi hârtia necesară realizării acestora
şi/sau, după caz, alte materiale care servesc la realizarea
cărţii/tipăriturii, se consideră că tipografia
realizează o prestare de servicii către clientul său, în sensul art. 129 din Codul fiscal. Locul
prestării serviciilor, în acest caz, se stabileşte conform
prevederilor art. 133 alin. (2) sau, după caz, art.133 alin. (5) lit. d) ori
alin. (7) lit. a) din Codul fiscal, în funcţie de statutul beneficiarului.
(16) Transferul certificatelor de emisii de gaze cu efect de
seră efectuat cu plată de către o persoană impozabilă
reprezintă o prestare de servicii, pentru care locul prestării se
stabileşte conform prevederilor art. 133 alin. (2) sau, după caz, art. 133 alin. (5) lit. e) din Codul
fiscal. Dacă locul prestării pentru un astfel de serviciu este în
România, niciuna dintre scutirile prevăzute la art. 141 din Codul fiscal nu poate fi
aplicată.
(17) În sensul art. 133 alin. (5) lit. f) din Codul
fiscal, conceptul "activităţi" include şi evenimentele
la care se face referire în art. 133 alin. (7) lit. b) din Codul
fiscal.
14. (1) Serviciile prevăzute la art. 133 alin. (4) din Codul fiscal fac
excepţie de la regulile generale prevăzute la art. 133 alin. (2) şi (3) din Codul
fiscal în ceea ce priveşte stabilirea locului prestării. Aceste
servicii nu se declară în declaraţia recapitulativă
menţionată la art. 156^4 din Codul fiscal, indiferent de
statutul beneficiarului, şi nici nu se aplică prevederile referitoare
la înregistrarea în scopuri de taxă, care sunt specifice prestărilor
şi achiziţiilor intracomunitare de servicii.
(2) Serviciile efectuate în legătură directă cu un
bun imobil includ acele servicii care au o legătură suficient de
directă cu respectivele bunuri imobile şi au locul prestării la
locul unde este situat bunul imobil conform prevederilor art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul
fiscal. Serviciile efectuate în legătură cu bunurile imobile cuprind,
printre altele, operaţiuni precum:
a) elaborarea de planuri pentru o construcţie sau o parte a
unei construcţii care sunt alocate unei anumite parcele de teren,
indiferent dacă construcţia este ridicată ori nu;
b) furnizarea de servicii de supraveghere/securitate pe
şantier;
c) construirea unei clădiri sau edificarea unei
construcţii, precum şi lucrările de construcţii şi
demolare efectuate asupra unei construcţii ori asupra unor părţi
ale unei construcţii;
d) lucrări asupra pământului, inclusiv servicii
agricole, cum ar fi aratul, semănatul, irigatul şi fertilizarea;
e) supravegherea şi evaluarea riscurilor şi
integrităţii bunurilor imobile;
f) servicii de evaluare a bunurilor imobile, inclusiv în cazul în
care astfel de servicii sunt necesare în scopul încheierii unei asigurări,
pentru a determina valoarea unei proprietăţi ca garanţie pentru
un împrumut sau pentru evaluarea riscului şi daunelor-interese în
contextul unor litigii;
g) arendarea, concesionarea, leasingul sau închirierea de bunuri
imobile, altele decât cele reglementate la alin. (3), inclusiv depozitarea de
bunuri pentru care este atribuită o anumită parte din bunul imobil
pentru uzul exclusiv al clientului;
h) servicii de cazare în sectorul hotelier sau în sectoare cu
funcţie similară, precum tabere de vacanţă ori locuri
amenajate pentru a fi utilizate ca locuri de camping, inclusiv dreptul de a sta
într-o anumită locaţie pe o durată limitată de timp ca
rezultat al conversiei dreptului de utilizare comună a locaţiei
respective;
i) atribuirea şi transmiterea de drepturi, altele decât cele
prevăzute la lit. g) şi h), de a utiliza un bun imobil în întregime
sau părţi ale unui bun imobil, inclusiv autorizarea de a utiliza o
parte a unui bun imobil, cum ar fi acordarea dreptului de pescuit, de
vânătoare ori de acces la sălile de aşteptare din aeroporturi
sau utilizarea unei infrastructuri pentru care se plătesc taxele de
trecere, cum ar fi un pod ori tunel;
j) lucrări de transformare, finisare, instalare, reparaţii,
întreţinere, renovare a unei construcţii sau a unei părţi
de construcţii, inclusiv lucrări cum ar fi curăţarea,
placarea, tapetarea şi parchetarea;
k) instalarea sau asamblarea de maşini ori echipamente care,
după instalare sau asamblare, sunt ori devin parte din bunul imobil,
respectiv cele care nu pot fi detaşate fără a fi deteriorate sau
fără a antrena deteriorarea imobilelor înseşi;
l) întreţinerea, reparaţia, inspecţia şi
supravegherea de maşini, utilaje sau echipamente, în cazul în care acestea
se califică drept bunuri imobile;
m) managementul proprietăţii, altul decât managementul
portofoliului de investiţii în proprietăţi imobiliare
prevăzut la alin. (3), care constă în exploatarea
proprietăţilor imobiliare de tip comercial, industrial sau
rezidenţial de către ori în numele proprietarului respectivelor
proprietăţi imobiliare;
n) intermedierea în vânzarea, leasingul sau închirierea de bunuri
imobile, precum şi intermedierea în anumite drepturi asupra bunurilor
imobile;
o) serviciile de natură juridică referitoare la
transmiterea sau transferul unui titlu de proprietate asupra unui bun imobil,
la anumite drepturi asupra bunurilor imobile, cum ar fi serviciile notariale,
ori întocmirea unui contract de vânzare-cumpărare pentru un astfel de bun,
indiferent dacă tranzacţia în sine care ar conduce la modificarea
naturii juridice a proprietăţii se realizează sau nu;
p) acordarea de credite atunci când o anumită
construcţie sau o parte dintr-o construcţie ori un anumit teren ce
urmează a fi achiziţionate, construite, renovate sau reparate se
ipotechează;
q) servicii de asigurare şi de reasigurare care acoperă
riscul de pierdere şi de deteriorare a bunurilor imobile;
r) punerea la dispoziţie de spaţii de parcare;
s) închirierea de seifuri care sunt bunuri imobile prin natura
lor.
(3) Nu se consideră servicii legate de bunul imobil în sensul art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal
operaţiuni precum:
a) elaborarea de planuri/schiţe pentru o construcţie sau
o parte a unei construcţii care nu sunt alocate unei anumite parcele de
teren;
b) depozitarea mărfurilor într-un bun imobil fără
ca o anume parte a bunului imobil să fie atribuită pentru uzul
exclusiv al clientului;
c) închirierea unui bun imobil sau a unei părţi a unui
bun imobil pentru a fi utilizat/utilizată în mod concret în scopuri
publicitare;
d) intermedierea în ceea ce priveşte serviciile de cazare la
un hotel sau cazare în sectoare cu funcţie similară, precum tabere de
vacanţă ori locuri amenajate pentru a fi utilizate ca locuri de
camping, în cazul în care este realizată de către un intermediar care
acţionează în numele şi în contul altei persoane;
e) asigurarea unei locaţii în stand la un târg sau la o
expoziţie şi la alte evenimente similare şi alte servicii
specifice prin care se permite expozantului să îşi expună
obiectele, cum ar fi designul standului, transportul şi depozitarea
obiectelor, furnizarea de utilaje, instalarea de cablu, servicii de asigurare
şi furnizarea de materiale publicitare;
f) instalarea sau asamblarea, întreţinerea şi repararea,
verificarea ori supravegherea de maşini sau echipamente care nu sunt ori
nu devin parte din bunul imobil;
g) gestionarea unui portofoliu de investiţii în
proprietăţi imobiliare;
h) servicii de natură juridică, altele decât cele
reglementate de alin. (2), în legătură cu contracte, inclusiv
recomandări date cu privire la termenii unui contract de transfer de
bunuri imobile, sau în legătură cu punerea în aplicare a unui astfel
de contract ori pentru dovedirea existenţei unui astfel de contract, în
cazul în care astfel de servicii nu sunt specifice unui transfer de titlu de
proprietate pentru un bun imobil.
(4) Pentru a determina dacă prestarea unui serviciu juridic
complex, format din diferite elemente, intră sau nu sub incidenţa
prevederilor art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal
trebuie stabilit scopul final al acestui serviciu, de la caz la caz.
14^1. (1) Conform art. 133 alin. (4) lit. b) din Codul
fiscal, locul prestării pentru serviciile ce constau în transportul de
călători este locul în care se efectuează transportul, în
funcţie de distanţele parcurse.
(2) Transporturile naţionale de călători sunt
transporturi care au locul prestării în România, având punctul de plecare
şi punctul de sosire pe teritoriul României.
(3) Transporturile internaţionale de călători sunt
transporturile care au fie punctul de plecare, fie punctul de sosire în afara
ţării, fie ambele puncte sunt situate în afara ţării. Locul
prestării serviciilor de transport internaţional de
călători este considerat a fi în România pentru partea din parcursul
efectuat în interiorul ţării, denumită traseu naţional.
(4) Pentru transportul internaţional de călători,
partea din parcursul efectuat în România este parcursul efectuat între locul de
plecare şi locul de sosire a transportului de călători,
determinată după cum urmează:
a) pentru transportul care are punctul de plecare în România,
locul de plecare este considerat a fi primul punct de îmbarcare a pasagerilor,
iar locul de sosire este considerat a fi punctul de trecere a frontierei
dinspre România în străinătate;
b) pentru transportul care are punctul de plecare în afara
României şi punctul de sosire în România, locul de plecare este punctul de
trecere a frontierei din străinătate spre România, iar locul de
sosire este ultimul punct de debarcare a pasagerilor care au fost
îmbarcaţi în afara României;
c) pentru transportul care tranzitează România,
fără a avea nici punctul de plecare, nici punctul de sosire în
România, locul de plecare este considerat a fi locul de trecere a frontierei
dinspre străinătate în România, iar locul de sosire este considerat a
fi punctul de trecere a frontierei dinspre România în străinătate;
d) în cazurile prevăzute la lit. a) - c), pentru pasagerii
care s-au îmbarcat şi debarcat în interiorul ţării,
călătorind cu un mijloc de transport în trafic internaţional,
partea de transport dintre locul de îmbarcare şi locul de debarcare pentru
aceşti pasageri se consideră a fi transport naţional.
(5) Facturile sau alte documente specifice pentru transportul
internaţional de bunuri, altul decât transportul intracomunitar de bunuri,
prestat către persoane neimpozabile, precum şi pentru transportul
internaţional de călători se emit pentru parcursul integral,
fără a fi necesară separarea contravalorii traseului
naţional şi a celui internaţional. Orice scutire de taxă
pentru servicii de transport, prevăzută de art. 143 sau 144 din Codul fiscal, se
acordă pentru parcursul efectuat în interiorul ţării, în timp ce
distanţa parcursă în afara ţării se consideră că
nu are locul prestării în România şi nu se datorează taxa.
Persoana care efectuează servicii de transport internaţional de
bunuri, altul decât transportul intracomunitar de bunuri, către persoane
neimpozabile şi/sau servicii de transport internaţional de
călători beneficiază de dreptul de deducere a taxei aferente
achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii şi pentru partea din
transport care nu are locul prestării în România, în baza art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul
fiscal.
14^2. În sensul art. 133 alin. (4) lit. d) şi f) din
Codul fiscal, atât serviciile de restaurant, cât şi cele de catering sunt
caracterizate printr-un complex de activităţi în care predomină
serviciile, iar furnizarea de hrană şi/sau de băuturi este doar
o componentă. Serviciile de restaurant constau în furnizarea, la
locaţia prestatorului, de hrană preparată sau nepreparată
şi/sau băuturi pentru consum uman, însoţite de suficiente
servicii aferente care să permită consumul imediat, în timp ce
serviciile de catering constau în aceleaşi activităţi,
desfăşurate însă în afara locaţiei prestatorului.
14^3. (1) În scopul aplicării prevederilor art. 133 alin. (2), (3), alin. (4) lit. e)
şi alin. (5) lit. g) din Codul fiscal, sunt considerate mijloace de
transport vehiculele, motorizate sau nu, şi alte echipamente şi
dispozitive destinate transportului de persoane ori obiecte dintr-un loc în
altul, care pot fi trase, tractate sau împinse de vehicule şi care sunt în
mod normal proiectate să fie utilizate pentru transport şi pot
realiza efectiv acest lucru.
(2) Potrivit prevederilor alin. (1), sunt incluse în categoria
mijloacelor de transport în special următoarele vehicule:
a) vehiculele terestre, precum automobile, motociclete, biciclete,
triciclete şi rulote;
b) remorcile şi semiremorcile;
c) vagoanele feroviare;
d) navele;
e) aeronavele;
f) vehiculele proiectate special pentru transportul persoanelor
bolnave sau rănite;
g) tractoarele agricole şi alte vehicule agricole;
h) vehiculele pentru invalizi acţionate manual sau
electronic.
(3) Nu sunt considerate mijloace de transport în sensul alin. (1)
vehiculele care sunt imobilizate în permanenţă şi containerele.
(4) În sensul art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul
fiscal, durata posesiei sau utilizării continue a mijlocului de transport
se stabileşte pe baza prevederilor contractului încheiat între
părţile implicate. Totuşi, organele fiscale competente pot
stabili prin orice element de fapt sau de drept durata reală a posesiei
şi utilizării continue a mijlocului de transport.
(5) În situaţia în care două sau mai multe contracte de
închiriere a aceluiaşi mijloc de transport încheiate cu acelaşi
client se succed cu o întrerupere de două zile ori mai puţin,
termenul primului contract va fi luat în considerare pentru a se stabili
dacă al doilea contract va fi considerat sau nu pe termen scurt, în sensul art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul
fiscal.
(6) Atunci când se încheie cu un client contracte în aceleaşi
condiţii pentru aceleaşi mijloace de transport, durata fiecăruia
dintre contractele precedente se ia în considerare la stabilirea duratei
contractelor următoare, în sensul aplicării prevederilor art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul
fiscal. Cu toate acestea, durata unui contract pe termen scurt, derulat
anterior unui contract care se califică drept contract pe termen lung ca
urmare a contractelor anterioare, nu va fi reevaluată retroactiv, cu
excepţia situaţiei în care se poate face dovada abuzului de lege.
(7) În situaţia în care un contract pe termen scurt, în
sensul art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul
fiscal, face obiectul unei prelungiri care are ca efect depăşirea
termenului de 30, respectiv 90 de zile, este necesară o reevaluare a
respectivului contract, cu excepţia cazului în care prelungirea contractului
se datorează unor circumstanţe independente de voinţa
părţilor, datorate unor cauze de forţă majoră.
(8) Atunci când un contract pe termen scurt este urmat de un alt
contract pe termen scurt încheiat între aceleaşi părţi, dar
pentru mijloace de transport diferite, fiecare contract va fi analizat separat,
în vederea încadrării sau neîncadrării în prevederile art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul
fiscal, dacă nu se dovedeşte o încălcare a legii.
(9) În sensul art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul
fiscal, un mijloc de transport este considerat ca fiind pus efectiv la
dispoziţia clientului la locul în care se află mijlocul de transport
atunci când clientul preia efectiv controlul fizic asupra acestuia. Controlul
juridic, respectiv semnarea contractului, intrarea în posesia cheilor, nu este
suficient pentru a determina locul efectiv al punerii la dispoziţia
clientului a mijlocului de transport.
(10) Acordarea de către o persoană impozabilă care
deţine vagoane de tren a dreptului de utilizare a acestora
reprezintă, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată,
o prestare de servicii asimilată închirierii de mijloace de transport,
locul prestării fiind stabilit în funcţie de perioada de utilizare.
Acelaşi regim se aplică şi pentru acordarea de către
întreprinderile feroviare a dreptului de utilizare a vagoanelor în trafic
internaţional, pentru care se încasează taxa stabilită prin
Regulamentul pentru folosirea reciprocă a vagoanelor de marfă în
trafic internaţional, aprobat de Uniunea Internaţională a
Căilor Ferate.
14^4. (1) Locul prestării este locul de plecare a
transportului de călători, pentru serviciile de restaurant şi
catering furnizate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor
în timpul unei părţi a unei operaţiuni de transport de
călători efectuată în Comunitate, astfel cum este prevăzut
la art. 133 alin. (4) lit. f) din Codul
fiscal. Caracteristicile serviciilor de restaurant şi catering sunt cele
prevăzute la pct. 14^2.
(2) Pentru a identifica partea transportului de călători
efectuată în interiorul Comunităţii, mijlocul de transport este
decisiv, şi nu călătoria individuală a fiecărui
pasager. Se consideră că se efectuează o singură parte de
transport de călători în interiorul Comunităţii, chiar
şi atunci când există opriri în interiorul Comunităţii, în
situaţia în care călătoria este efectuată cu un singur
mijloc de transport.
(3) O călătorie efectuată cu aeronave, căreia
i s-a atribuit un singur număr de zbor şi care implică escale în
interiorul Comunităţii, se consideră ca reprezentând o singură
parte de transport de călători efectuată în Comunitate. Pentru
călătoriile cu trenul, în vederea identificării părţii
unice a transportului de călători în interiorul
Comunităţii, itinerarul este decisiv.
(4) Pentru aplicarea art. 133 alin. (4) lit. f) din Codul
fiscal, locurile în care pasagerii, în mod individual, se îmbarcă sau
debarcă în/din mijlocul de transport nu au relevanţă în
stabilirea părţii unei operaţiuni de transport efectuate în
interiorul Comunităţii.
(5) Partea din serviciile de catering şi restaurant oferite
în timpul unei părţi a unei operaţiuni de transport care nu este
considerată a fi efectuată în Comunitate, dar totuşi este
efectuată pe teritoriul unui stat membru, intră sub incidenţa art. 133 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal,
respectiv are poziţia la locul prestării efective.
15. Locul serviciilor prestate către persoane neimpozabile se
determină în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (3) din Codul fiscal,
dacă nu se aplică excepţiile prevăzute la art. 133 alin. (4) şi (5) din Codul
fiscal.
15^1. (1) În aplicarea art. 133 alin. (7) lit. a) din Codul fiscal:
a) serviciile constând în activităţi accesorii
transportului, precum încărcarea, descărcarea, manipularea şi
servicii similare acestora, se consideră a fi efectiv utilizate şi
exploatate în România dacă sunt prestate pe teritoriul României;
b) serviciile constând în lucrări asupra bunurilor mobile
corporale şi evaluări ale bunurilor mobile corporale se
consideră a fi efectiv utilizate şi exploatate în România dacă
sunt efectuate pe teritoriul României;
c) serviciile de transport de bunuri efectuate în România sunt
serviciile al căror punct de plecare şi punct de sosire se află
pe teritoriul României, acestea fiind considerate efectiv utilizate şi
exploatate pe teritoriul României.
(2) Dacă locul prestării serviciilor conform art. 133 alin. (7) lit. a) din Codul fiscal
este situat pe teritoriul României, operaţiunile sunt impozabile în
România, fiind aplicabile cotele de taxă prevăzute la art. 140 din Codul fiscal sau, după
caz, scutirile de taxă prevăzute la art. 141, 143, 144, 144^1 şi 152 din
Codul fiscal.
(3) Prevederile art. 133 alin. (7) lit. a) din Codul fiscal
nu se aplică în situaţia în care beneficiarul serviciilor este o
persoană impozabilă care are sediul activităţii economice
în afara Comunităţii, dar comunică prestatorului un cod valabil
de TVA din alt stat membru şi adresa unui sediu fix din Comunitate
către care sunt prestate serviciile. Se consideră că prestatorul
a acţionat de bună-credinţă în ceea ce priveşte
determinarea faptului că beneficiarul este o persoană impozabilă
atunci când a obţinut confirmarea validităţii codului de TVA
atribuit beneficiarului de autorităţile fiscale din alt stat membru,
prin intermediul procedurilor de securitate existente la nivel comunitar.
(4) În sensul art. 133 alin. (7) lit. b) din Codul fiscal:
a) acordarea accesului la evenimente culturale, artistice,
sportive, ştiinţifice, educaţionale, de divertisment sau la alte
evenimente similare include prestarea serviciilor ale căror caracteristici
esenţiale constau în garantarea dreptului de acces la un eveniment în schimbul
unui bilet ori al unei plăţi, inclusiv sub forma unui abonament sau a
unei cotizaţii periodice;
b) conceptul de acces la un eveniment cuprinde următoarele
servicii, fără a se limita la acestea:
1. dreptul de acces la spectacole, reprezentaţii teatrale,
reprezentaţii de circ, parcuri de distracţii, concerte, târguri,
expoziţii şi alte evenimente similare;
2. dreptul de acces la evenimente sportive, precum meciuri sau
competiţii;
3. dreptul de acces la evenimente educaţionale şi
ştiinţifice, precum conferinţe şi seminare;
c) conceptul de acces la un eveniment nu cuprinde utilizarea unor
facilităţi, în schimbul plăţii unei cotizaţii, precum
cele oferite de o sală de gimnastică sau altele
asemănătoare;
d) serviciile auxiliare prevăzute la art. 133 alin. (7) lit. b) din Codul fiscal
includ serviciile legate în mod direct de accesul la evenimente culturale,
artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale, de divertisment
sau la alte evenimente similare furnizate separat unei persoane care participă
la un eveniment, în schimbul plăţii unei sume de bani. Astfel de
servicii auxiliare includ în special utilizarea vestiarelor sau a
instalaţiilor sanitare, dar nu includ serviciile de intermediere legate de
vânzarea biletelor.
(5) În sensul art. 133 alin. (7) lit. b) din Codul
fiscal, conceptul de eveniment nu cuprinde serviciile de instruire, indiferent
de durata procesului de instruire, care nu sunt organizate sub forma unor
seminare.
Norme metodologice
15^2. În cazul persoanelor impozabile scoase din evidenţa
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul
fiscal, în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, care au emis
facturi sau au încasat avansuri, pentru contravaloarea parţială a
livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile, înainte de
scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, pentru
care faptul generator de taxă intervine după scoaterea din
evidenţă, se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de
impozitare în vigoare la data livrării de bunuri/prestării de
servicii. În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA
emite factura de regularizare pe care înscrie cu semnul minus baza de
impozitare şi taxa colectată pentru partea
facturată/încasată înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA şi concomitent înscrie contravaloarea
integrală a livrării de bunuri/prestării de servicii aplicând
regimul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, pe aceeaşi
factură sau pe o factură separată, conform prevederilor art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal. Facturile de regularizare se transmit beneficiarului care are obligaţia
să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. 148 şi 149 din Codul fiscal.
Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea
referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a
furnizorului/prestatorului. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea
taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut la art. 156^3 alin. (9) din Codul fiscal.
ART. 134^1
16. (1) Pentru bunurile livrate în baza unui contract de
consignaţie, se consideră că livrarea bunurilor de la consignant
la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar
clienţilor săi. În sensul titlului VI din Codul fiscal, contractul de
consignaţie reprezintă un contract prin care consignantul se angajează
să livreze bunuri consignatarului, pentru ca acesta din urmă să
găsească un cumpărător pentru aceste bunuri. Consignatarul
acţionează în nume propriu, dar în contul consignantului, când
livrează bunurile către cumpărători.
(2) Pentru bunurile transmise în vederea testării sau a
verificării conformităţii, se consideră că transferul
proprietăţii bunurilor a avut loc la data acceptării lor de
către beneficiar. Bunurile transmise în vederea verificării
conformităţii sunt bunurile oferite de furnizor clienţilor,
aceştia având dreptul fie să le achiziţioneze, fie să le
returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate în vederea
testării este un contract provizoriu prin care vânzarea efectivă a
acestora este condiţionată de obţinerea de rezultate
satisfăcătoare în urma testării de către clientul
potenţial, testare ce are scopul de a stabili că bunurile au
caracteristicile solicitate de clientul respectiv.
(3) Pentru stocurile la dispoziţia clientului, se
consideră că transferul proprietăţii bunurilor are loc la
data la care clientul intră în posesia acestora. Stocurile la
dispoziţia clientului reprezintă o operaţiune potrivit
căreia furnizorul transferă regulat bunuri într-un depozit propriu
sau într-un depozit al clientului, iar transferul proprietăţii
bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate
bunurile din depozit, în principal pentru a le utiliza în procesul de
producţie, dar şi pentru alte activităţi economice.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplică în situaţia
în care bunurile provin din import şi beneficiarul înregistrat conform art. 153 din Codul fiscal a optat pentru
calitatea de persoană obligată la plata taxei pentru import, conform
prevederilor pct. 59 alin. (1) lit. e) pct. 1, fiind aplicabile prevederile art. 136 din Codul fiscal referitoare la
exigibilitatea taxei pentru un import.
ART. 134^2
16^1. (1) Prevederile art. 134^2 alin. (2) lit. a) din Codul
fiscal se aplică în situaţia în care facturile totale ori
parţiale pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii au fost
emise înaintea faptului generator de taxă şi includ şi
situaţia în care sunt emise facturi pentru avansuri înainte de încasarea
acestora.
(2) În aplicarea art. 134^2 alin. (9) din Codul fiscal, în
cazul în care intervin evenimentele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, ulterior datei
de 1 iulie 2010, cota aplicabilă pentru ajustarea bazei de impozitare este
cota operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente. Pentru
operaţiunile a căror bază impozabilă este determinată
în valută, cursul de schimb valutar utilizat pentru ajustarea bazei de
impozitare este acelaşi ca al operaţiunii de bază care a generat
aceste evenimente, respectiv cursul de schimb valutar utilizat pentru
determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată pentru
operaţiunea de bază. Totuşi, în cazul în care nu se poate
determina operaţiunea de bază care a generat aceste evenimente, se va
aplica cota de TVA în vigoare la data la care a intervenit evenimentul şi,
corespunzător, şi cursul de schimb valutar de la această
dată, în cazul operaţiunilor pentru care baza de impozitare este
determinată în valută.
(3) În cazul în care intervin evenimentele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, ulterior datei
de 1 iulie 2010, pentru achiziţii intracomunitare de bunuri, cota
aplicabilă pentru ajustarea bazei de impozitare este cota în vigoare la
data la care a intervenit exigibilitatea taxei pentru achiziţia intracomunitară
potrivit art. 135 din Codul fiscal. În situaţia
în care nu se poate determina achiziţia intracomunitară care a
generat aceste evenimente, se va aplica cota de TVA în vigoare la data la care
a intervenit evenimentul.
Exemplu: Societatea A din România a primit o factură pentru
un avans la o achiziţie intracomunitară de bunuri în sumă de
1.000 euro, emisă la data de 12 mai 2010. Taxa aferentă
achiziţiei intracomunitare s-a determinat pe baza cursului de schimb în
vigoare la data de 12 mai 2010, respectiv 4,18 lei/euro, aplicându-se cota de
TVA de 19%, astfel: 1.000 euro x 4,18 lei/euro x 19% = 794,2 lei.
În luna iulie, societatea primeşte factura emisă la data
de 16 iulie 2010 pentru diferenţa până la valoarea integrală a
bunurilor care sunt achiziţionate intracomunitar, în sumă de 5.000
euro, valoarea integrală a bunurilor fiind de 6.000 euro. Taxa
aferentă achiziţiei intracomunitare s-a determinat pe baza cursului
de schimb în vigoare la data de 16 iulie 2010, respectiv 4,26 lei/euro, aplicându-se
cota de TVA de 24%, astfel: 5.000 euro x 4,26 lei/euro x 24% = 5.112 lei.
La data de 5 august 2010, furnizorul extern emite un credit-note
prin care acordă o reducere de preţ de 10% aferentă
livrării intracomunitare care a generat achiziţia
intracomunitară de bunuri la societatea A din România. Societatea A are
obligaţia să ajusteze baza de impozitare a achiziţiei
intracomunitare cu sumele calculate astfel:
1.000 euro x 10% x 4,18 lei/euro x 19% = 79,42 lei
5.000 euro x 10% x 4,26 lei/euro x 24% = 511,2 lei.
(4) În cazul în care evenimentele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior
scoaterii persoanei impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul
fiscal, se va proceda la ajustarea bazei impozabile aplicându-se regimul de
impozitare al operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente.
În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite
factura conform prevederilor pct. 20 alin. (1) pe care înscrie cu semnul minus
reducerea bazei de impozitare şi a taxei colectate ca urmare a
evenimentelor prevăzute la art. 138 din Codul fiscal. Facturile
respective se transmit beneficiarului care are obligaţia să efectueze
ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. 148 şi 149 din Codul fiscal.
Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea
referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a
furnizorului/prestatorului. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea
taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut laart. 156^3 alin. (9) din Codul fiscal.
16^2. (1) Persoanele impozabile eligibile pentru aplicarea
sistemului TVA la încasare, prevăzute la art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, care
optează pentru aplicarea sistemului trebuie să aplice prevederile art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal.
(2) În situaţia în care o persoană impozabilă
optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare prevăzut la art. 134^2 alin. (3) - (8) din Codul
fiscal, aceasta trebuie să aplice sistemul TVA la încasare pentru toate
operaţiunile realizate, cu excepţia operaţiunilor care nu au
locul livrării/prestării în România conform prevederilor art. 132 şi 133 din Codul fiscal,
precum şi a operaţiunilor prevăzute la art. 134^2 alin. (6) lit. a) - d) din Codul
fiscal, pentru care se aplică regulile generale privind exigibilitatea TVA
prevăzute la art. 134^2 alin. (1) şi (2), art. 134^3, art. 135 şi 136 din Codul fiscal.
(3) Potrivit prevederilor art. 155 alin. (19) lit. p) din Codul
fiscal, pe facturile emise de persoanele care aplică sistemul TVA la
încasare este obligatorie menţiunea "TVA la încasare", cu
excepţia operaţiunilor pentru care persoanele respective au
obligaţia să aplice regulile generale de exigibilitate prevăzute
la alin. (2).
(4) La determinarea cifrei de afaceri care serveşte drept
referinţă pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei,
prevăzută la art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul
fiscal, se au în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din
decontul de taxă prevăzut la art. 156^2 din Codul fiscal
corespunzătoare operaţiunilor taxabile şi/sau scutite de TVA
conform art. 141, 143, 144 şi 144^1 din Codul
fiscal, operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru
care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în
străinătate conform prevederilor art. 132 şi 133 din Codul fiscal,
precum şi rândurile de regularizări aferente. Nu sunt luate în calcul
sumele înscrise în rândurile din decont aferente unor câmpuri de date
informative cum sunt facturile emise după inspecţia fiscală,
informaţii privind TVA neexigibilă sau nedeductibilă. În cazul
persoanelor impozabile care au aplicat regimul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal şi care se
înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, precum şi
în cazul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA
este anulată din oficiu de către organele fiscale competente conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul
fiscal şi ulterior sunt înregistrate conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal, nu
sunt luate în calculul cifrei de afaceri livrările de
bunuri/prestările de servicii realizate în perioada în care persoana
impozabilă nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
(5) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la
încasare la data de 1 ianuarie 2014 poate continua aplicarea sistemul TVA la
încasare sau poate solicita radierea din Registrul persoanelor impozabile care
aplică sistemul TVA la încasare, conform prevederilor art. II Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi
pentru modificarea unor acte normative.
(6) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la
încasare şi care depăşeşte în cursul anului calendaristic
curent plafonul de 2.250.000 lei prevăzut la art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul
fiscal aplică sistemul TVA la încasare până la sfârşitul
perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost
depăşit. În cazul acestor persoane impozabile se aplică
corespunzător prevederile art. 156^3 alin. (12) din Codul fiscal.
(7) În cazul persoanelor impozabile a căror înregistrare în
scopuri de TVA este anulată din oficiu de organele fiscale competente
conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul
fiscal şi ulterior sunt înregistrate conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal, se
aplică următoarele reguli:
a) în situaţia în care organele fiscale competente au anulat
din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul
fiscal şi au radiat persoana impozabilă din Registrul persoanelor
care aplică sistemul TVA la încasare, iar înregistrarea în scopuri de TVA
conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal are
loc în acelaşi an, persoana impozabilă poate aplica regimul normal de
exigibilitate prevăzut la art. 134^2 alin. (1) şi (2), art. 134^3, art. 135 şi 136 din Codul fiscal sau
poate solicita să fie reînregistrată în Registrul persoanelor care
aplică sistemul TVA la încasare dacă la data înregistrării în
scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal,
cifra de afaceri, determinată potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul
fiscal, realizată în anul calendaristic precedent şi, respectiv, în
anul calendaristic în curs, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000
lei, prin depunerea unei notificări conform art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal. Nu
sunt luate în calculul acestui plafon livrările/prestările efectuate
în perioada din anul respectiv în care persoana impozabilă nu a avut un
cod valabil de TVA;
b) în situaţia în care înregistrarea în scopuri de TVA,
conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal, are
loc în alt an decât cel în care organele fiscale competente au anulat din
oficiu înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul
fiscal, persoana impozabilă poate aplica regimul normal de exigibilitate
prevăzut la art. 134^2 alin. (1) şi (2), art. 134^3, art. 135 şi 136 din Codul fiscal, sau
poate solicita reînregistrarea în Registrul persoanelor care aplică
sistemul TVA la încasare, dacă la data înregistrării cifra de afaceri
din anul calendaristic precedent şi, respectiv, din anul calendaristic în
curs, determinată potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul
fiscal, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, prin depunerea
unei notificări conform art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal. Nu
sunt luate în calculul acestui plafon livrările/prestările efectuate
în perioada în care persoana respectivă nu a avut un cod valabil de TVA.
(8) În sensul art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, prin
încasarea contravalorii livrării de bunuri sau a prestării de
servicii se înţelege orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul
obţine contrapartida pentru aceste operaţiuni de la beneficiarul
său ori de la un terţ, precum plata în bani, plata în natură,
compensarea, cesiunea de creanţe, utilizarea unor instrumente de
plată.
(9) În situaţia în care are loc o cesiune de creanţe:
a) dacă furnizorul/prestatorul cesionează creanţele
aferente unor facturi emise pentru livrări de bunuri/prestări de
servicii, se consideră că la data cesiunii creanţelor,
indiferent de preţul cesiunii creanţelor, este încasată întreaga
contravaloare a facturilor neîncasate până la momentul cesiunii. În cazul
în care cedentul este o persoană impozabilă care aplică sistemul
TVA la încasare pentru respectivele operaţiuni, exigibilitatea taxei
intervine la data cesiunii creanţelor. Indiferent de faptul că furnizorii/prestatorii
au cesionat creanţele, în cazul beneficiarilor care aplică sistemul
TVA la încasare, precum şi al celor care achiziţionează
bunuri/servicii de la persoane care au aplicat sistemul TVA la încasare pentru
respectivele operaţiuni, dreptul de deducere a taxei este amânat până
la data la care taxa aferentă bunurilor/serviciilor achiziţionate a
fost plătită;
b) dacă persoana care achiziţionează
bunuri/servicii cesionează furnizorului/prestatorului, drept plată a
acestor achiziţii, orice creanţe, inclusiv cesiunea dreptului de
rambursare a TVA prevăzută la art. 30 din Codul de procedură
fiscală, data cesiunii este data la care se consideră că
beneficiarul a efectuat plata, respectiv că furnizorul a încasat
contravaloarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii la
nivelul creanţei cesionate. În cazul în care cesionarul este o
persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare pentru
respectivele operaţiuni, exigibilitatea taxei aferente livrărilor/prestărilor
efectuate în beneficiul cedentului creanţei intervine la data cesiunii
creanţei şi corespunzător valorii creanţei cesionate. În
cazul în care beneficiarul livrării/prestării este cedentul
creanţei şi este o persoană impozabilă care aplică
sistemul TVA la încasare sau achiziţionează bunuri/servicii de la o
persoană care a aplicat sistemul TVA la încasare pentru respectivele
operaţiuni, dreptul de deducere a taxei intervine la data cesiunii
creanţei corespunzător valorii creanţei cesionate, iar dreptul
de deducere a taxei aferente eventualei diferenţe între contravaloarea
achiziţiilor de bunuri/servicii şi contravaloarea creanţei
cesionate este amânat până la data la care taxa aferentă
diferenţei respective este plătită.
Exemplu pentru situaţia prevăzută la lit. a):
Societatea A, având perioada fiscală luna calendaristică, care
aplică sistemul TVA la încasare, a emis o factură pentru livrarea
unui bun în sumă de 124.000 lei (inclusiv TVA) la data de 10 octombrie
2014 către societatea B. TVA în sumă de 24.000 lei a fost
înregistrată în creditul contului 4428 "TVA neexigibilă",
nefiind încasată de la beneficiar în perioada fiscală
respectivă. La data de 15 noiembrie 2014, societatea A cesionează
către societatea N creanţa aferentă acestei facturi, care nu
este încasată de la beneficiarul B. Preţul cesiunii este de 80.000
lei şi este încasat în data de 20 decembrie 2014. În ceea ce priveşte
factura pentru livrarea de bunuri din data de 10 octombrie 2014, se
consideră că aceasta este încasată şi exigibilitatea TVA
intervine la data de 15 noiembrie 2014, societatea A având obligaţia
să colecteze TVA în sumă de 24.000 lei, respectiv va evidenţia
suma TVA de 24.000 lei în debitul contului 4428 "TVA
neexigibilă" şi concomitent în creditul contului 4427 "TVA
colectată".
Exemplu pentru situaţia prevăzută la lit. b):
Societatea B, care aplică sistemul TVA la încasare, a livrat la data de 11
octombrie 2014 către societatea A bunuri (cărţi supuse cotei de
TVA de 9%) a căror valoare, inclusiv TVA, este de 109.000 lei. În data de
10 noiembrie 2014, societatea A a cesionat societăţii B dreptul
său de rambursare conform art. 30 din Codul de procedură
fiscală, în sumă de 100.000 lei. La data cesiunii, respectiv 10
noiembrie 2014, se consideră că societatea A a plătit/societatea
B a încasat suma de 100.000 lei din factura de 109.000 lei. La această
dată:
- societatea A va putea să deducă taxa aferentă
achiziţiei astfel: 100.000 x 9/109 = 8.257 lei. Diferenţa de 743 lei
rămasă în contul 4428 "TVA neexigibilă" va putea fi
dedusă la momentul plăţii;
- societatea B va colecta TVA aferentă livrării
corespunzător creanţei care i-a fost cesionată, respectiv 8.257
lei. Pentru diferenţa de 743 lei rămasă în contul 4428 "TVA
neexigibilă", exigibilitatea va interveni la data efectuării
plăţii de către A a diferenţei de 9.000 lei.
(10) În cazul compensării datoriilor aferente unor facturi
pentru livrări de bunuri/prestări de servicii se consideră
că furnizorul/prestatorul a încasat, respectiv beneficiarul a plătit
contravaloarea bunurilor/serviciilor, la data la care se sting total sau
parţial datoriile, respectiv:
a) în cazul compensărilor între persoane juridice, la data
compensării realizate conform prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru
prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare,
şi ale Hotărârii Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la
scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea
diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie,
şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la
scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) în cazul compensărilor în care cel puţin una dintre
părţi nu este persoană juridică, la data semnării unui
proces-verbal de compensare care să cuprindă cel puţin
următoarele informaţii: denumirea părţilor, codul de
înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare
fiscală, numărul facturii, data emiterii facturii, valoarea facturii,
inclusiv taxa pe valoarea adăugată, valoarea compensată,
semnătura părţilor şi data semnării procesului-verbal
de compensare.
(11) În cazul încasărilor prin bancă de tipul
transfer-credit, data încasării contravalorii totale/parţiale a
livrării de bunuri/prestării de servicii de către persoana care
aplică sistemul TVA la încasare este data înscrisă în extrasul de
cont sau în alt document asimilat acestuia.
(12) În cazul în care încasarea se efectuează prin
instrumente de plată de tip transfer-debit, respectiv cec, cambie şi
bilet la ordin, data încasării contravalorii totale/parţiale a
livrării de bunuri/prestării de servicii de către persoana care
aplică sistemul TVA la încasare este:
a) data înscrisă în extrasul de cont sau în alt document
asimilat acestuia, în situaţia în care furnizorul/prestatorul care
aplică sistemul TVA la încasare nu girează instrumentul de
plată, ci îl încasează/scontează. În cazul scontării
instrumentului de plată, se consideră că persoana
respectivă a încasat contravaloarea integrală a instrumentului de
plată;
b) data girului, în situaţia în care furnizorul/prestatorul
care aplică sistemul TVA la încasare girează instrumentul de
plată altei persoane. În acest scop se păstrează o copie de pe
instrumentul de plată care a fost girat, în care se află
menţiunea cu privire la persoana către care a fost girat instrumentul
de plată.
(13) Data încasării în situaţia în care plata s-a
efectuat prin carduri de debit sau de credit de către cumpărător
este data înscrisă în extrasul de cont ori în alt document asimilat
acestuia.
(14) În cazul plăţii în natură, data încasării
este data la care intervine faptul generator de taxă pentru
livrarea/prestarea obţinută drept contrapartidă pentru
livrarea/prestarea efectuată.
(15) În sensul art. 134^2 alin. (6) lit. d) din Codul
fiscal, se exclud de la aplicarea sistemului TVA la încasare livrările de
bunuri/prestările de servicii dacă, la momentul emiterii facturii
sau, după caz, la data termenului-limită prevăzut de lege pentru
emiterea facturii în situaţia în care factura nu a fost emisă în
termenul prevăzut de lege, beneficiarul este o persoană afiliată
furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal.
(16) În scopul aplicării prevederilor art. 134^2 alin. (7) din Codul fiscal:
a) în cazul unei facturi parţiale emise de către
persoana impozabilă înainte de intrarea în sistemul TVA la încasare, care
nu a fost încasată integral înainte de intrarea în sistem, orice sumă
încasată/plătită după intrarea furnizorului/prestatorului
în sistemul TVA la încasare se atribuie mai întâi părţii din
factură neîncasate/neplătite până la intrarea în sistem, atât la
furnizor, cât şi la beneficiar;
b) în cazul unei facturi parţiale emise de către
persoana impozabilă înainte de ieşirea din sistemul TVA la încasare,
care nu a fost încasată integral înainte de ieşirea din sistem, orice
sumă încasată/plătită după ieşirea
furnizorului/prestatorului din sistemul TVA la încasare se atribuie mai întâi
părţii din factură neîncasate/neplătite până la
ieşirea din sistem, atât la furnizor, cât şi la beneficiar.
(17) În scopul aplicării prevederilor art. 134^2 alin. (8) din Codul fiscal,
persoana impozabilă care încasează/plăteşte parţial o
factură cuprinzând contravaloarea unor livrări de
bunuri/prestări de servicii care conţin mai multe cote de TVA
şi/sau mai multe regimuri de impozitare are dreptul să aleagă
bunurile/serviciile care consideră că au fost încasate/plătite
parţial pentru a determina suma taxei încasate/plătite în
funcţie de cote, respectiv regimul aplicabil.
(18) Persoana impozabilă care este scoasă din
evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA la cerere
sau din oficiu de către organele fiscale, potrivit legii, este
radiată din oficiu de organele fiscale competente şi din Registrul
persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare. Persoana impozabilă
care aplică sistemul TVA la încasare şi care intră într-un grup
fiscal unic este radiată din oficiu de organele fiscale competente din
Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare de la data la
care intră în vigoare implementarea grupului fiscal unic conform
prevederilor pct. 4 alin. (8).
Norme metodologice:
16^3. (1) Pentru încasarea de avansuri în legătură cu o
livrare intracomunitară de bunuri nu intervine exigibilitatea taxei
conform prevederilor art. 134^3 alin. (2) din Codul fiscal.
Dacă persoana impozabilă optează pentru emiterea facturii
anterior faptului generator de taxă pentru livrarea intracomunitară
de bunuri efectuată în condiţiileart. 143 alin. (2) din Codul fiscal,
inclusiv în cazul încasării de avansuri, exigibilitatea taxei intervine la
data emiterii facturii, conform art. 134^3 alin. (1) din Codul fiscal.
(2) Exigibilitatea determină perioada fiscală în care
livrarea intracomunitară scutită se înregistrează în decontul de
taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 156^2 din Codul fiscal şi în
declaraţia recapitulativă prevăzută la art. 156^4 din Codul fiscal.
Norme metodologice:
17. (1) Faptul generator în cazul unei livrări
intracomunitare de bunuri şi faptul generator în cazul unei achiziţii
intracomunitare de bunuri intervin în acelaşi moment, respectiv în
momentul livrării de bunuri.
(2) Dacă furnizorul optează pentru emiterea facturii
anterior faptului generator de taxă pentru livrarea intracomunitară
de bunuri efectuată în condiţiile art. 143 alin. (2) din Codul fiscal,
inclusiv în cazul încasării de avansuri, exigibilitatea taxei aferente
achiziţiei intracomunitare la beneficiar intervine la data emiterii
facturii, conform art. 135 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Dacă beneficiarul nu a primit o factură de la
furnizor până în a 15-a zi a lunii următoare celei în care a avut loc
faptul generator, are obligaţia să emită autofactura
prevăzută la art. 155^1 alin. (1) din Codul fiscal.
Pentru determinarea taxei se utilizează cursul de schimb prevăzut la art. 139^1 din Codul fiscal, respectiv cel
din data emiterii autofacturii. În situaţia în care, ulterior emiterii
autofacturii, beneficiarul primeşte factura de la furnizor, care este
emisă la o dată anterioară datei autofacturii, acesta are
obligaţia de a ajusta baza de impozitare în funcţie de cursul de
schimb în vigoare la data emiterii facturii de către furnizor.
Exemplul 1. Factura pentru livrarea intracomunitară este
emisă în luna următoare celei în care se efectuează livrarea.
Alt
stat |
România |
Livrare
intracomunitară scutită de TVA |
Achiziţie
intracomunitară supusă TVA şi taxabilă |
Data
livrării: 25.01.2013 |
|
Data
facturii: 12.02.2013 |
|
Faptul
generator: 25.01.2013 |
Faptul
generator: 25.01.2013 |
Exigibilitatea:
12.02.2013 |
Exigibilitatea:
12.02.2013 |
Livrarea
este inclusă în declaraţia recapitulativă şi în decontul
de TVA aferente lunii februarie 2013. |
Achiziţia
intracomunitară se evidenţiază în declaraţia
recapitulativă şi în decontul de TVA aferente lunii februarie 2013. |
Exemplul 2. Factura
pentru livrarea intracomunitară este emisă în aceeaşi lună
în care se efectuează livrarea intracomunitară.
Alt
stat |
România |
Livrare
intracomunitară scutită de TVA |
Achiziţie
intracomunitară supusă TVA şi taxabilă |
Data
livrării: 25.01.2013 |
|
Data
facturii: 29.01.2013 |
|
Faptul
generator: 25.01.2013 |
Faptul
generator: 25.01.2013 |
Exigibilitatea:
29.01.2013 |
Exigibilitatea:
29.01.2013 |
Livrarea
este inclusă în declaraţia recapitulativă aferentă lunii
ianuarie şi se evidenţiază în decontul de TVA din luna
ianuarie 2013. |
Achiziţia
intracomunitară este inclusă în declaraţia recapitulativă
aferentă lunii ianuarie şi se evidenţiază în decontul de
TVA din luna ianuarie 2013. |
ART. 136
17^1. (1) În sensul art. 136 alin. (1) din Codul fiscal, în
cazul bunurilor plasate în regim de admitere temporară cu exonerare
parţială de drepturi de import şi în regim de transformare sub
control vamal, regimuri care din punct de vedere al TVA constituie importuri de
bunuri care nu beneficiază de scutire de la plata taxei pe valoarea
adăugată conform art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal, exigibilitatea TVA intervine atunci când intervine obligaţia de
plată a taxelor vamale, taxelor agricole sau a altor taxe comunitare similare
stabilite ca urmare a politicii comune aplicabile bunurilor respective.
(2) În cazul în care bunurile plasate în regimurile prevăzute
la alin. (1) sunt scutite de taxe vamale, taxe agricole sau alte taxe
comunitare similare stabilite ca urmare a politicii comune, exigibilitatea TVA
pentru importul bunurilor respective intervine atunci când ar fi intervenit
obligaţia de plată a taxelor vamale, taxelor agricole sau a altor
taxe comunitare similare stabilite ca urmare a politicii comune aplicabile
bunurilor respective, dacă acestea ar fi fost datorate.
ART. 137
18. (1) Potrivit art. 137 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal, subvenţiile primite de la bugetul de stat, bugetele locale,
bugetul comunitar sau de la bugetul asigurărilor sociale de stat, legate
direct de preţul bunurilor livrate şi/sau al serviciilor prestate, se
includ în baza de impozitare. Exigibilitatea taxei pe valoarea
adăugată pentru aceste subvenţii intervine la data
încasării lor de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul comunitar
sau de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Se consideră că
subvenţia este legată direct de preţ dacă se îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a) subvenţia este concret determinabilă în preţul
bunurilor şi/sau al serviciilor, respectiv este stabilită pe unitatea
de măsură a bunurilor livrate şi/sau a serviciilor prestate, în
sume absolute sau procentual;
b) cumpărătorii trebuie să beneficieze de
subvenţia acordată furnizorului/prestatorului, în sensul că
preţul bunurilor/serviciilor achiziţionate de aceştia trebuie
să fie mai mic decât preţul la care aceleaşi produse/servicii s-ar
vinde/presta în absenţa subvenţiei.
(2) Nu se cuprind în baza de impozitare a taxei subvenţiile
sau alocaţiile primite de la bugetul de stat, de la bugetele locale, de la
bugetul comunitar sau de la bugetul asigurărilor sociale de stat, care nu
îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), respectiv
subvenţiile care sunt acordate pentru atingerea unor parametri de
calitate, subvenţiile acordate pentru acoperirea unor cheltuieli sau alte
situaţii similare.
(3) Baza de impozitare pentru uniformele de serviciu, echipamentul
de lucru şi/sau de protecţie acordat angajaţilor este
constituită din contravaloarea care este suportată de angajaţi.
Dacă echipamentul de lucru şi/sau de protecţie este acordat
gratuit angajaţilor, operaţiunea nu constituie livrare de bunuri în
sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal. Pentru
partea din contravaloarea uniformelor de serviciu, echipamentelor de lucru
şi/sau de protecţie acordat angajaţilor, care este
suportată de angajator, acesta îşi păstrează dreptul de
deducere în condiţiile art. 145 din Codul fiscal.
(4) În sensul art. 137 alin. (1) lit. c) din Codul
fiscal, baza de impozitare pentru active corporale fixe care constituie livrare
de bunuri conform art. 128 alin. (4) şi (5) din Codul
fiscal este constituită din valoarea de înregistrare în contabilitate
diminuată cu amortizarea contabilă. Dacă activele corporale fixe
sunt complet amortizate, baza de impozitare este zero.
(5) *** Abrogat
(6) *** Abrogat
(7) Orice cheltuieli cu impozitele şi taxele datorate de o
persoană impozabilă în legătură cu o livrare de bunuri sau
o prestare de servicii, dacă nu sunt incluse în preţul bunurilor
livrate ori al serviciilor prestate, ci sunt recuperate de la clienţi prin
refacturare, se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea
adăugată, potrivit prevederilorart. 137 alin. (2) lit. a) din Codul
fiscal. De exemplu, ecotaxa datorată potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, chiar dacă nu
este cuprinsă în preţul bunurilor livrate, ci este facturată
separat, se cuprinde în baza impozabilă.
(8) În sensul art. 137 alin. (2) lit. b) din Codul
fiscal, orice cheltuieli accesorii efectuate de persoana care realizează o
livrare de bunuri sau o prestare de servicii se includ în baza de impozitare a
taxei pe valoarea adăugată, chiar dacă fac obiectul unui
contract separat. Cheltuielile accesorii nu reprezintă o tranzacţie
separată, ci sunt parte componentă a livrării/prestării de
care sunt legate, urmând aceleaşi reguli referitoare, printre altele, la
locul livrării/prestării, cotele, scutirile ca şi
livrarea/prestarea de care sunt legate. Furnizorul/Prestatorul nu poate aplica
structura de comisionar prevăzută la pct. 19 alin. (4) pentru a
refactura cheltuieli accesorii şi nici pentru a refactura cheltuieli cu
impozite şi taxe conform prevederilor alin. (7).
(9) Cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar
sau alte cheltuieli accesorii, cum sunt cele de asigurare sau de ambalare, se
cuprind în baza impozabilă a livrării intracomunitare numai
dacă, potrivit prevederilor contractuale, acestea cad în sarcina
vânzătorului.
(10) În sensul art. 137 alin. (1^1) din Codul fiscal,
atunci când poate fi stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii comparabilă, valoarea de piaţă a bunurilor
livrate/serviciilor prestate se determină prin metodele prevăzute la art. 11 alin. (2) din Codul fiscal.
ART. 137 al.3
19. (1) În sensul art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul
fiscal, rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de
preţ nu se cuprind în baza de impozitare a taxei dacă sunt acordate
de furnizor/prestator direct în beneficiul clientului la momentul
livrării/prestării şi nu constituie, în fapt, remunerarea unui
serviciu sau unei livrări. De exemplu, un furnizor livrează bunuri
şi, potrivit înţelegerii dintre părţi, furnizorul va
acoperi orice cheltuieli cu eventuale remedieri sau reparaţii ale
bunurilor livrate în condiţiile în care aceste operaţiuni sunt
realizate de către client. Furnizorul nu va putea considera că sumele
necesare acoperirii acestor cheltuieli sunt considerate reduceri de preţ,
acestea fiind în fapt remunerarea unui serviciu prestat de către client în
contul său.
(2) În cazul reducerilor de preţ acordate consumatorului
final pe bază de cupoane valorice de către
producătorii/distribuitorii de bunuri în cadrul unor campanii
promoţionale, se consideră că aceste reduceri sunt acordate
şi în beneficiul comercianţilor care au acceptat aceste cupoane
valorice de la consumatorii finali, chiar dacă în circuitul acestor bunuri
de la producători/distribuitori la comercianţi s-au interpus unul sau
mai mulţi intermediari cumpărători-revânzători. Cupoanele
valorice trebuie să conţină minimum următoarele elemente:
a) numele producătorului/distribuitorului care acordă
reducerea de preţ în scopuri promoţionale;
b) produsul pentru care se face promoţia;
c) valoarea reducerii acordate, în sumă globală, care
conţine şi taxa pe valoarea adăugată aferentă
reducerii, fără a fi menţionată distinct în cupon;
d) termenul de valabilitate a cuponului;
e) menţiunea potrivit căreia cupoanele pot fi utilizate
numai în magazinele agreate în desfăşurarea promoţiei în
cauză;
f) instrucţiunile privind utilizarea acestor cupoane;
g) denumirea societăţii specializate în administrarea
cupoanelor valorice, dacă este cazul.
(3) În sensul art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal,
sumele achitate de o persoană impozabilă în numele şi în contul
altei persoane impozabile reprezintă sumele achitate de o persoană
impozabilă pentru facturi emise de diverşi furnizori/prestatori pe
numele altei persoane şi care apoi sunt recuperate de cel care le
achită de la beneficiar. Persoana care achită sume în numele şi
în contul altei persoane nu primeşte facturi pe numele său şi
nici nu emite facturi pe numele său. Pentru recuperarea sumelor achitate
în numele şi în contul altei persoane se poate emite, în mod
opţional, o factură de decontare de către persoana
impozabilă care a achitat respectivele facturi. În situaţia în care
părţile convin să îşi deconteze sumele achitate pe baza
facturii de decontare, taxa nu va fi menţionată distinct, fiind inclusă
în totalul sumei de recuperat. Factura de decontare se transmite beneficiarului
însoţită de factura achitată în numele său. Persoana care a
achitat facturile în numele altei persoane nu exercită dreptul de deducere
pentru sumele achitate, nu colectează taxa pe baza facturii de decontare
şi nu înregistrează aceste sume în conturile de cheltuieli, respectiv
de venituri. Beneficiarul ale cărui facturi au fost achitate de altă
persoană îşi va deduce în condiţiile legii taxa pe baza facturii
care a fost emisă pe numele său de furnizori/prestatori, factura de
decontare fiind doar un document care se anexează la factura
achitată.
Exemplul nr. 1: Persoana A emite o factură de servicii de
transport către persoana B, dar factura lui A este plătită de C
în numele lui B. Pentru recuperarea de la B a sumelor plătite, C are
posibilitatea să emită o factură de decontare, dar care nu este
obligatorie. B îşi va exercita dreptul de deducere a TVA în
condiţiile stabilite de lege pe baza facturii emise de A, în timp ce o
eventuală factură de decontare de la C va fi doar ataşată
acestei facturi.
(4) În cazul în care se refacturează cheltuieli efectuate
pentru altă persoană, respectiv atunci când o persoană
impozabilă primeşte o factură sau alt document pe numele
său pentru livrări de bunuri/prestări de servicii/importuri
efectuate în beneficiul altei persoane şi refacturează contravaloarea
respectivelor livrări/prestări/importuri, se aplică structura de
comisionar conform prevederilor pct. 6 alin. (3) şi (4) sau, după
caz, ale pct. 7 alin. (2). Totuşi, structura de comisionar nu se
aplică în situaţia în care se aplică prevederile pct. 18 alin.
(8). Persoana care refacturează cheltuieli nu este obligată să
aibă înscrisă în obiectul de activitate realizarea
livrărilor/prestărilor pe care le refacturează. Spre deosebire
de situaţia prezentată la alin. (3), în cazul structurii de
comisionar persoana impozabilă are dreptul la deducerea taxei aferente
achiziţiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate, în
condiţiile legii, şi are obligaţia de a colecta taxa pe valoarea
adăugată pentru operaţiunile taxabile.
Exemplul nr. 2: Un furnizor A din România realizează o
livrare intracomunitară de bunuri către beneficiarul B din Ungaria.
Condiţia de livrare este ex-works, prin urmare transportul este în sarcina
cumpărătorului, a lui B. Totuşi, B îl mandatează pe A
să angajeze o firmă de transport, urmând să îi achite costul
transportului. Transportatorul C facturează lui A serviciul de transport din
România în Ungaria, iar A, aplicând structura de comisionar, va refactura
serviciul lui B. Se consideră că A a primit şi a prestat el
însuşi serviciul de transport. Acest serviciu de transport va fi facturat
de către C către A cu TVA, locul prestării fiind în România,
conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. A va
refactura transportul către B fără TVA, serviciul fiind
neimpozabil în România conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
Exemplul nr. 3: O societate care derulează operaţiuni
imobiliare are încheiate contracte de închiriere pentru diverse spaţii
dintr-un bun imobil. Pentru utilităţile necesare, printre care
electricitatea, apa, telefonul, sunt încheiate contracte pe numele
societăţii imobiliare, dar acestea sunt furnizate în beneficiul
direct al chiriaşilor. În cazul în care prin contractul de închiriere se
stipulează distinct că plata utilităţilor nu este
inclusă în preţul chiriei, societatea imobiliară poate aplica
structura de comisionar pentru refacturarea acestor cheltuieli către chiriaşi.
Exemplul nr. 4: Societatea A din Franţa îşi trimite
angajaţii în România pentru negocierea unor contracte cu parteneri din
România. Conform înţelegerii dintre părţi, facturile pentru
cazare, transport local şi alte cheltuieli efectuate pentru angajaţii
trimişi din Franţa vor fi emise către partenerii din România,
aceştia urmând să îşi recupereze sumele achitate prin
refacturare către societatea A din Franţa. Pentru fiecare
cheltuială refacturată se va avea în vedere în primul rând locul
prestării serviciului şi, dacă locul este în România, refacturarea
se va face aplicându-se acelaşi regim ca şi cel aplicat de
prestatorul acestor servicii. Astfel, serviciile de cazare au locul în România,
acolo unde este situat bunul imobil [art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul
fiscal], şi vor fi refacturate prin aplicarea cotei reduse de TVA de 9%,
serviciile de transport local de călători au locul în România, acolo
unde sunt efectiv prestate [art. 133
alin. (4) lit. b) din Codul fiscal], şi vor fi refacturate prin aplicarea
cotei standard de TVA de 24%. În situaţia în care factura de transport ar
fi fost emisă în luna iunie 2010 cu cota de 19%, dacă refacturarea ar
avea loc în luna iulie 2010, cota de TVA aplicabilă de către persoana
impozabilă din România este de 24%. Se consideră că la aplicarea
structurii de comisionar faptul generator pentru operaţiunile refacturate
intervine la data emiterii facturii de către persoana care
refacturează cheltuieli efectuate pentru alte persoane, indiferent de
natura operaţiunilor refacturate.
Exemplul nr. 5: Societatea A încheie un contract de proiectare a
unui bun imobil cu societatea B. În contract se stipulează că B va
suporta cheltuielile de cazare, transport, masă, diurnă etc. ale
salariaţilor lui A care realizează acest proiect. Pe factura
emisă A menţionează separat costul proiectării şi
costul aşa-numitelor cheltuieli suportate de B. În această
situaţie nu este vorba despre o refacturare de cheltuieli în sensul
prevederilor pct. 19 alin. (4). Toate cheltuielile de cazare, transport, masă,
diurnă etc., facturate de A lui B, sunt cheltuieli accesorii serviciilor
de proiectare şi trebuie să urmeze aceleaşi reguli referitoare
la locul prestării, cotele sau regimul aplicabil ca şi serviciul de
proiectare de care sunt legate, conform prevederilor pct. 18 alin. (8).
(5) În sensul art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul
fiscal, sumele încasate în numele şi în contul altei persoane, care nu se
cuprind în baza de impozitare, cuprind operaţiuni precum:
a) cotizaţii, onorarii, redevenţe, taxe sau alte
plăţi încasate în contul unei instituţii publice, dacă
pentru acestea instituţia publică nu este persoană
impozabilă în sensulart. 127
din Codul fiscal. În această categorie se cuprind, printre altele, şi
taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate prevăzută
la art. 270 din Codul fiscal, taxa
hotelieră prevăzută la art. 278 din Codul fiscal, contribuţia
la Fondul cinematografic prevăzută la art. 13 lit. d) din Ordonanţa
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, taxa asupra activităţilor
dăunătoare sănătăţii, prevăzută la art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) sume încasate în contul altei persoane, dacă factura este
emisă de această altă persoană către un terţ.
Pentru decontarea sumelor încasate de la terţ cu persoana care a emis
factura, conform înţelegerii dintre părţi, pot fi întocmite
facturi de decontare conform alin. (3).
(6) În cazul sumelor încasate de persoana impozabilă în
contul altei persoane, dacă persoana impozabilă acţionează
în nume propriu, respectiv emite facturi sau alte documente către
clienţi şi primeşte facturi sau alte documente pe numele
său de la persoana în numele căreia încasează sumele, se
aplică structura de comisionar prevăzută la pct. 6 alin. (3)
şi (4) sau, după caz, la pct. 7 alin. (2), chiar dacă nu
există un contract de comision între părţi.
Exemplul nr. 6: O companie B încasează contravaloarea taxei
radio TV de la clienţi, pe care o virează apoi companiilor de radio
şi televiziune. Această taxă este menţionată pe
factura emisă de compania B, alături de propriile sale
livrări/prestări efectuate. Întrucât taxa radio TV reprezintă o
operaţiune scutită de TVA conform art. 141 alin. (1) lit. o) din Codul
fiscal, fiind efectuată de posturile publice de radio şi televiziune,
compania B va păstra acelaşi regim la facturarea acestei taxe
către clienţi. Conform structurii de comisionar, posturile de radio
şi televiziune vor factura către compania B serviciile pentru care
aceasta a încasat sumele în contul lor.
(7) În sensul art. 137 alin. (3) lit. d) din Codul
fiscal, ambalajele care circulă între furnizorii de marfă şi
clienţi prin schimb, fără facturare, nu se includ în baza de
impozitare a taxei, chiar dacă beneficiarii nu deţin
cantităţile de ambalaje necesare efectuării schimbului şi
achită o garanţie bănească în schimbul ambalajelor primite.
Pentru vânzările efectuate prin unităţi care au obligaţia
utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, suma garanţiei
băneşti încasate pentru ambalaje se evidenţiază distinct pe
bonurile fiscale, fără taxă. Restituirea garanţiilor
băneşti nu se reflectă în documente fiscale.
(8) Persoanele care au primit ambalaje în schimbul unei
garanţii băneşti au obligaţia să comunice periodic
furnizorului de ambalaje, dar nu mai târziu de termenul legal pentru efectuarea
inventarierii anuale, cantităţile de ambalaje scoase din
evidenţă ca urmare a distrugerii, uzurii, lipsurilor sau altor cauze
de aceeaşi natură. În termen de 5 zile lucrătoare de la data
comunicării, furnizorii de ambalaje sunt obligaţi să factureze
cu taxă cantităţile de ambalaje respective. Dacă
garanţiile sunt primite de la persoane fizice de către proprietarul
ambalajelor, pe baza evidenţei vechimii garanţiilor primite şi
nerestituite se va colecta taxa pentru ambalajele pentru care s-au încasat
garanţii mai vechi de un an calendaristic.
(9) În sensul prevederilor art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul
fiscal, în cazul contractelor de leasing, atunci când locatorul asigură el
însuşi bunul care face obiectul unui contract de leasing şi
refacturează locatarului costul exact al asigurării, costul asigurării
nu reprezintă o cheltuială accesorie serviciului de leasing în sensul art. 137 alin. (2) din Codul fiscal,
nefiind inclus în baza de impozitare a serviciului de leasing. Refacturarea de
către locator a costului exact al asigurării reprezintă o
operaţiune de asigurare scutită de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. b) din Codul
fiscal, distinctă şi independentă de operaţiunea de
leasing.
ART. 138
20. (1) În situaţiile prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, furnizorii de
bunuri şi/sau prestatorii de servicii îşi ajustează baza
impozabilă a taxei după efectuarea livrării/prestării sau
după facturarea livrării/prestării, chiar dacă livrarea/prestarea
nu a fost efectuată, dar evenimentele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior
facturării şi înregistrării taxei în evidenţele persoanei
impozabile. În acest scop furnizorii/prestatorii trebuie să emită
facturi cu valorile înscrise cu semnul minus când baza de impozitare se reduce
sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare
se majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului. Prevederile
acestui alineat se aplică şi pentru livrări intracomunitare.
(1^1) În cazul în care persoanele care aplică sistemul TVA la
încasare se află în situaţiile prevăzute la alin. (1), se
aplică prevederile art. 134^2 alin. (10) din Codul fiscal. În
acest scop furnizorii/prestatorii trebuie să emită facturi cu
valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce, ori,
după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se
majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului, indiferent
dacă taxa aferentă este sau nu exigibilă.
(1^2) În sensul art. 138 lit. a) şi b) din Codul
fiscal, desfiinţarea unui contract reprezintă orice modalitate prin
care părţile renunţă la contract de comun acord sau ca urmare
a unei hotărâri judecătoreşti sau a unui arbitraj. În cazul
bunurilor, dacă desfiinţarea contractului presupune şi
restituirea bunurilor deja livrate, nu se consideră că are loc o
nouă livrare de la cumpărător către vânzătorul
iniţial. În cazul prestărilor de servicii, prevederile art. 138 lit. a) şi b) din Codul
fiscal se aplică numai pentru servicii care nu au fost prestate,
desfiinţarea unui contract care are ca obiect prestări de servicii
având efecte numai pentru viitor în ce priveşte reducerea bazei de
impozitare.
(2) Beneficiarii au obligaţia să ajusteze dreptul de
deducere exercitat iniţial, potrivit prevederilor art. 148 alin. (1) lit. b) şi art. 149 alin. (4) lit. e) din Codul
fiscal, numai pentru operaţiunile prevăzute la art. 138 lit. a) - c) şi e) din Codul
fiscal. Prevederile acestui alineat se aplică şi pentru
achiziţiile intracomunitare.
(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul
achiziţiilor realizate de/de la persoanele care aplică sistemul TVA
la încasare, se aplică corespunzător prevederileart. 134^2 alin. (10) din Codul fiscal în
situaţiile prevăzute la art. 138 lit. a) - c) şi e) din Codul
fiscal.
Exemplu: Societatea A, care aplică sistemul TVA la încasare,
emite către beneficiarul B o factură pentru o livrare de bunuri la
data de 10 septembrie 2014, în valoare de 5.000 lei plus TVA 1.200 lei, total
factură 6.200 lei. TVA în sumă de 1.200 lei se înregistrează în
creditul contului 4428 "TVA neexigibilă". La data de 20
octombrie 2014 încasează suma de 2.000 lei de la beneficiarul său.
TVA aferentă acestei încasări se determină astfel: 2.000 x
24/124 = 387 lei şi se evidenţiază în debitul contului 4428
"TVA neexigibilă" şi concomitent în creditul contului 4427 "TVA
colectată". În data de 25 noiembrie 2014, societatea A acordă o
reducere de preţ beneficiarului B de 10% din contravaloarea bunurilor
livrate.
Societatea A emite o factură în care înscrie cu semnul minus
baza de impozitare, respectiv 5.000 x 10/100 = 500 lei, şi TVA
aferentă, respectiv 1.200 x 10/100 = 120 lei. Conform prevederilor art. 134^2 alin. (10) din Codul fiscal, în
luna noiembrie 2014, societatea A va diminua TVA neexigibilă în cuantum de
813 lei cu suma de 120 lei.
Beneficiarul B, la primirea facturii pentru reducerea de preţ
de la societatea A, va diminua TVA neexigibilă în cuantum de 813 lei cu
suma de 120 lei.
Dacă presupunem că la data de 20 octombrie 2014
societatea A ar fi încasat de la societatea B suma de 5.000 lei, TVA
aferentă acestei încasări se determină astfel: 5.000 x 24/124 =
968 lei şi se evidenţiază în debitul contului 4428 "TVA
neexigibilă" şi concomitent în creditul contului 4427 "TVA
colectată". În data de 25 noiembrie 2014, societatea A acordă o
reducere de preţ beneficiarului B de 25% din contravaloarea bunurilor
livrate. Societatea A emite o factură în care înscrie cu semnul minus baza
de impozitare, respectiv 5.000 x 25/100 = 1.250 lei, şi TVA aferentă,
respectiv 1.200 x 25/100 = 300 lei. Conform prevederilor art. 134^2 alin. (10) din Codul fiscal, în
luna noiembrie 2014, societatea A va anula TVA neexigibilă în cuantum de
232 lei şi va diminua taxa colectată cu suma de 68 lei. În
această situaţie, societatea B va anula TVA neexigibilă de 232
lei şi va diminua TVA dedusă cu suma de 68 lei.
(3) Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea
adăugată, prevăzută la art. 138 lit. d) din Codul fiscal, este
permisă numai în situaţia în care data declarării falimentului
beneficiarilor a intervenit după data de 1 ianuarie 2004, inclusiv pentru
facturile emise înainte de această dată, dacă contravaloarea
bunurilor livrate/serviciilor prestate ori taxa pe valoarea adăugată
aferentă consemnată în aceste facturi nu se poate încasa din cauza
falimentului beneficiarului. În cazul persoanelor care aplică sistemul TVA
la încasare se operează anularea taxei neexigibile aferente
livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii realizate.
(4) Reducerile de preţ acordate de
producătorii/distribuitorii de bunuri pe bază de cupoane valorice în
cadrul unor campanii promoţionale se reflectă în facturi astfel:
a) facturile de reducere se întocmesc direct de către
producătorii/distribuitorii de bunuri pe numele comercianţilor care
au acceptat cupoanele valorice de la consumatorii finali, chiar dacă
iniţial facturile de livrare a bunurilor pentru care se acordă aceste
reduceri de preţ au fost emise de producători/distribuitori
către diverşi intermediari cumpărători-revânzători. La
rubrica "Cumpărător" se înscriu datele de identificare ale
cumpărătorului care a acceptat cupoanele valorice de la consumatorii
finali;
b) în cazul în care producătorii/distribuitorii de bunuri
încheie contracte cu societăţi specializate în administrarea
cupoanelor valorice, producătorii/distribuitorii emit o singură
factură cu semnul minus pentru valoarea reducerilor de preţ acordate
în cursul unei luni şi a taxei pe valoarea adăugată aferente.
Anexa la aceste facturi trebuie să conţină informaţii din
care să rezulte valoarea reducerilor de preţ acordate de un
producător/distribuitor pentru fiecare comerciant, pe categorii de bunuri.
La rubrica "Cumpărător" se vor înscrie datele de
identificare ale societăţii specializate în administrarea cupoanelor
valorice. Societăţile specializate în administrarea cupoanelor
valorice vor emite către fiecare comerciant o singură factură cu
semnul minus pentru toate bunurile în cauză, în care vor înscrie valoarea
reducerilor de preţ acordate de producători/distribuitori în cursul
unei luni şi a taxei pe valoarea adăugată aferente. Anexa la
aceste facturi trebuie să conţină informaţii din care
să rezulte valoarea reducerilor de preţ acordate de un
producător/distribuitor pentru fiecare comerciant, pe categorii de bunuri.
La rubrica "Furnizor" se vor înscrie datele de identificare ale
societăţii specializate în administrarea cupoanelor valorice.
ART. 138^1
21. În sensul art. 138^1 din Codul fiscal, baza de
impozitare a achiziţiei intracomunitare cuprinde elementele prevăzute
la art. 137 alin. (2) din Codul fiscal şi
nu cuprinde elementele prevăzute la art. 137 alin. (3) din Codul fiscal
şi/sau, după caz, se ajustează în conformitate cu prevederile art. 138 din Codul fiscal. Cheltuielile de
transport sau alte cheltuieli accesorii, cum sunt cele de asigurare sau de
ambalare, se cuprind în baza impozabilă a bunurilor achiziţionate
intracomunitar numai dacă acestea cad în sarcina vânzătorului conform
contractului dintre părţi".
ART. 139.
21^1. (1) În sensul art. 137 alin. (3) din Codul fiscal, baza
de impozitare nu cuprinde elementele prevăzute la art. 137 alin. (3) lit. a) - d) din Codul
fiscal, dacă acestea sunt cunoscute în momentul în care intervine
exigibilitatea taxei pentru un import conform art. 136 din Codul fiscal.
(2) Baza de impozitare pentru importul de bunuri nu se
ajustează în cazul modificării ulterioare a elementelor care au stat
la baza determinării valorii în vamă a bunurilor, ca urmare a unor
evenimente prevăzute la art. 137 alin. (3) lit. a) - d) din Codul
fiscal, cu excepţia situaţiilor în care aceste modificări sunt
cuprinse într-un document pentru regularizarea situaţiei emis de organele
vamale.
(3) În cazul bunurilor care au fost achiziţionate din afara
Comunităţii şi înainte de a fi importate pe teritoriul comunitar
sunt supuse unor lucrări sau evaluări asupra bunurilor mobile
corporale în afara Comunităţii, pentru evitarea dublei
impozitări, atunci când beneficiarul serviciilor este o persoană
impozabilă stabilită în România, inclusiv o persoană juridică
neimpozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal, pentru
serviciile prestate în afara Comunităţii se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
Contravaloarea acestor servicii nu va fi inclusă în baza de impozitare a
importului de bunuri. Ambalajele sau alte bunuri utilizate în
legătură directă cu bunurile asupra cărora au fost
realizate lucrările sau bunurile încorporate în acestea sunt accesorii
serviciilor realizate şi nu vor fi tratate ca livrări de bunuri
separate, ci ca fiind parte a serviciului prestat. Baza de impozitare a taxei
pentru aceste servicii va cuprinde şi eventualele taxe, impozite,
prelevări care sunt percepute pentru importul bunurilor accesorii
serviciilor.
(4) Atunci când beneficiarul serviciilor prevăzute la alin.
(3) prestate în afara Comunităţii este o persoană
neimpozabilă, inclusiv persoana juridică neimpozabilă care nu
este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal, baza
de impozitare a importului va cuprinde şi valoarea serviciilor prestate în
afara Comunităţii, la care se adaugă elementele care nu sunt
deja cuprinse în această valoare, conform art. 139 alin. (2) din Codul fiscal.
Norme metodologice:
22. (1) În sensul art. 139^1 alin. (2) din Codul fiscal, prin
ultimul curs de schimb comunicat de Banca Naţională a României se
înţelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua
anterioară şi care este valabil pentru operaţiunile care se vor
desfăşura în ziua următoare.
(2) În sensul art. 139^1 alin. (2) din Codul fiscal, în
cazul emiterii de facturi înainte de livrarea de bunuri sau prestarea de
servicii ori de încasarea unui avans, cursul de schimb valutar utilizat pentru
determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată la data
emiterii acestor facturi va rămâne neschimbat la data definitivării
operaţiunii, respectiv la data regularizării operaţiunii,
inclusiv în cazul operaţiunilor pentru care se aplică sistemul TVA la
încasare. În cazul încasării de avansuri pentru care factura este
emisă ulterior încasării avansului, cursul de schimb valutar utilizat
pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată
la data încasării avansurilor va rămâne neschimbat la data definitivării
operaţiunii, respectiv atunci când se fac regularizările avansurilor
încasate.
Exemplul nr. 1: În luna august 2010, o persoană
impozabilă A înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal încasează
1.000 euro drept avans pentru livrarea în interiorul ţării a unui
automobil de la o altă societate B; A va emite o factură către B
la cursul de 4,2 lei/euro, valabil la data încasării avansului.
Baza de impozitare a TVA: 1.000 euro x 4,2 lei/euro = 4.200 lei.
Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansului: 4.200
lei x 24% = 1.008 lei.
După o perioadă de 3 luni are loc livrarea
automobilului, care costă 5.000 euro. Cursul din data livrării
bunului este de 4,3 lei/euro. La data livrării se vor storna avansul
şi taxa pe valoarea adăugată aferentă acestuia, respectiv
4.200 lei şi 1.008 lei, cu semnul minus.
Baza de impozitare a TVA pentru livrare se determină astfel:
[(1.000 euro x 4,2 lei/euro) + (4.000 euro x 4,3 lei/euro)] =
21.400 lei.
Taxa pe valoarea adăugată aferentă livrării se
determină astfel:
21.400 lei x 24% = 5.136 lei.
Exemplul nr. 2: Compania A încasează în luna iunie 2010 un
avans de 2.000 euro pentru livrarea în interiorul ţării a unui utilaj
către clientul său B. Livrarea utilajului are loc în cursul lunii
iulie la preţul de 6.000 euro.
A va emite o factură pentru avansul de 2.000 euro către
B la cursul de 4,1 lei/euro, valabil la data încasării avansului în luna
iunie.
Baza de impozitare a TVA pentru avans: 2.000 euro x 4,1 lei/euro =
8.200 lei.
Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansului: 8.200
lei x 19% = 1.558 lei.
În luna iulie, la livrarea utilajului se regularizează
avansul facturat, inclusiv cota de taxă pe valoarea adăugată ca
urmare a modificării cotei standard la 1 iulie 2010. Cursul din data
livrării bunului este de 4,3 lei/euro. Regularizările efectuate,
inclusiv regularizarea cotei de TVA:
Stornarea avansului, inclusiv a taxei pe valoarea
adăugată aferente acestuia, respectiv 8.200 lei şi 1.558 lei, cu
semnul minus.
Baza de impozitare a livrării: [(2.000 euro x 4,1 lei/euro) +
(4.000 euro x 4,3 lei/euro)] = 8.200 lei + 17.200 lei = 25.400 lei.
Taxa pe valoarea adăugată aferentă livrării:
25.400 lei x 24% = 6.096 lei.
Exemplul nr. 3: Compania A livrează bunuri în valoare de
7.000 euro către compania B, la data de 20 februarie 2013. Compania A
aplică sistemul TVA la încasare, iar factura este emisă la data de 10
martie 2013. Cursul de schimb valutar valabil în data de 20 februarie 2013 este
de 4,5 lei/euro. Societatea A încasează contravaloarea integrală a
facturii în data de 15 mai 2013, la cursul de 4,4 lei/euro. Societatea A va
înregistra ca taxă neexigibilă aferentă livrării suma de
7.560 lei, calculată astfel:
- baza impozabilă: 7.000 euro x 4,5 lei/euro = 31.500 lei;
- TVA neexigibilă aferentă livrării: 31.500 lei x
24% = 7.560 lei.
Exigibilitatea TVA aferente livrării intervine la data
încasării, respectiv 15 mai 2013, dată la care societatea A trebuie
să colecteze TVA în sumă de 7.560 lei.
(3) Pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii în
interiorul ţării, contractate în valută cu decontare în lei la
cursul de schimb din data plăţii, diferenţele de curs dintre
cursul de schimb menţionat în factura întocmită conform alin. (1)
şi cursul de schimb utilizat la data încasării nu sunt considerate
diferenţe de preţ şi nu se emite o factură în acest sens.
(4) În cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri, cursul
de schimb utilizat pentru determinarea în lei a bazei impozabile a taxei este
cursul din data exigibilităţii taxei, astfel cum este stabilit la art. 135 din Codul fiscal, indiferent de
data la care sunt sau vor fi recepţionate bunurile.
(5) În cazul livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de
taxă conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal, cursul
de schimb utilizat pentru determinarea în lei a bazei impozabile a taxei este
cursul din data exigibilităţii taxei, astfel cum este stabilită
la art. 134^3 din Codul fiscal, indiferent de
data la care sunt sau vor fi livrate bunurile.
(6) Pentru operaţiunile în interiorul ţării,
dacă baza impozabilă este stabilită în valută,
transformarea în lei se va efectua la cursul din data la care intervine
exigibilitatea taxei, conform prevederilor art. 134 - 134^2 alin. (1) şi (2) din
Codul fiscal. Prin excepţie, în cazul operaţiunilor supuse sistemului
TVA la încasare prevăzut la art. 134^2 alin. (3) - (8), transformarea
în lei se efectuează la cursul din data la care ar fi intervenit
exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză dacă nu ar fi
fost supusă sistemului TVA la încasare, respectiv conform prevederilor art. 134 - 134^2 alin. (1) şi (2) din
Codul fiscal.
(7) Prevederile primei teze a alin. (6) se aplică şi
pentru serviciile prestate către persoane stabilite în Comunitate ori în
afara Comunităţii, precum şi pentru serviciile
achiziţionate de la prestatori stabiliţi în Comunitate sau în afara
Comunităţii, precum şi în cazul livrărilor de bunuri care
nu au locul în România conform art. 132, efectuate de persoane impozabile
stabilite în România, sau al achiziţiilor de bunuri care au locul în
România şi pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (2) - (6) din Codul fiscal.
ART. 140
23. (1) Taxa se determină prin aplicarea cotei standard sau a
cotelor reduse asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii.
(2) Se aplică procedeul sutei mărite pentru determinarea
sumei taxei, respectiv 24 x 100/124 în cazul cotei standard şi 9 x 100/109
sau 5 x 100/105 în cazul cotelor reduse, atunci când preţul de vânzare
include şi taxa. De regulă, preţul include taxa în cazul
livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii direct
către populaţie, pentru care nu este necesară emiterea unei
facturi potrivit art. 155 alin. (9) din Codul fiscal, precum
şi în orice situaţie în care prin natura operaţiunii sau conform
prevederilor contractuale preţul include şi taxa.
(3) Cota redusă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
se aplică pentru livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare
şi reviste, inclusiv pentru cele înregistrate pe suport electromagnetic
sau pe alte tipuri de suporturi. Cărţile şi manualele
şcolare sunt tipăriturile care au cod ISBN, indiferent de suportul pe
care sunt livrate. Ziarele şi revistele sunt orice tipărituri care au
cod ISSN, indiferent de suportul pe care sunt livrate. Nu se aplică cota
redusă a taxei pe valoarea adăugată pentru livrarea de
cărţi, ziare şi reviste care sunt destinate în principal sau
exclusiv publicităţii. Prin în principal se înţelege că mai
mult de jumătate din conţinutul cărţii, ziarului sau
revistei este destinat publicităţii. De asemenea, nu se aplică
cota redusă a taxei pentru livrarea de cărţi, ziare şi
reviste, în cazul în care acestea sunt furnizate pe cale electronică,
operaţiunile fiind considerate prestări de servicii, conform art. 7 alin. (2) din Regulamentul de punere
în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a
măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul
comun al taxei pe valoarea adăugată.
(6) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la
art. 140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal se aplică pentru tipurile de
cazare în structurile de primire turistică cu funcţiune de cazare,
prevăzute la art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Cota
de 9% se aplică şi în cazul refacturării costului exact al unor
astfel de operaţiuni în condiţiile prevăzute la pct. 19 alin.
(4), cu excepţia situaţiilor în care este obligatorie aplicarea
regimului special de taxă pentru agenţii de turism, prevăzut la
art. 152^1 din Codul fiscal.
(5) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal
se aplică pentru produsele ortopedice. Sunt produse ortopedice protezele
utilizate pentru amplificarea, restabilirea sau înlocuirea ţesuturilor moi
ori dure, precum şi a unor funcţii ale sistemului osteoarticular,
ortezele utilizate pentru modificarea caracteristicilor structurale şi
funcţionale ale sistemului neuromuscular şi scheletic, precum şi
încălţămintea ortopedică realizată la recomandarea medicului
de specialitate, mijloacele şi dispozitivele de mers ortopedice, precum
fotolii rulante şi/sau alte vehicule similare pentru invalizi,
părţi şi/sau accesorii de fotolii rulante ori de vehicule
similare pentru invalizi.
(6) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal
se aplică pentru cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor
cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate
pentru camping. În situaţia în care costul micului dejun este inclus în
preţul de cazare, cota redusă se aplică asupra preţului de
cazare, fără a se defalca separat micul dejun. Orice persoană
care acţionează în condiţiile prevăzute la pct. 7 alin. (1)
sau care intermediază astfel de operaţiuni în nume propriu, dar în
contul altei persoane, potrivit art. 129 alin. (2) din Codul fiscal,
aplică cota de 9% a taxei, cu excepţia situaţiilor în care este
obligatorie aplicarea regimului special de taxă pentru agenţii de
turism, prevăzut la art. 152^1 din Codul fiscal.
(7) Cota redusă de taxă de 5% prevăzută la art. 140 alin. (2^1) din Codul fiscal se
aplică numai pentru livrarea, astfel cum este definită la art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, a
locuinţelor ca parte a politicii sociale, respectiv pentru transferul
dreptului de a dispune ca şi un proprietar de bunurile prevăzute la art. 140 alin. (2^1) lit. a) - d) din Codul
fiscal. Pentru livrările prevăzute la art. 140 alin. (2^1) lit. a), b) şi d)
din Codul fiscal, cota redusă de TVA de 5% se aplică inclusiv pentru
terenul pe care este construită locuinţa.
(8) În aplicarea art. 140 alin. (2^1) lit. c) din Codul
fiscal, prin locuinţă se înţelege construcţia
alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu
dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care,
la data livrării, satisface cerinţele de locuit ale unei persoane ori
familii.
(9) În sensul art. 140 alin. (2^1) lit. c) din Codul
fiscal, suprafaţa utilă a locuinţei de 120 mp nu include anexele
gospodăreşti. Suprafaţa terenului pe care este construită
locuinţa, precum şi suprafaţa utilă a locuinţei,
prevăzute la art. 140 alin. (2^1) lit. c) din Codul
fiscal, trebuie să fie înscrise în documentaţia cadastrală
anexată la actul de vânzare-cumpărare încheiat în condiţiile
legii. Valoarea-limită de 380.000 lei prevăzută la art. 140 alin. (2^1) lit. c) din Codul
fiscal cuprinde valoarea locuinţei, inclusiv valoarea cotelor indivize din
părţile comune ale imobilului şi a anexelor
gospodăreşti şi, după caz, a terenului pe care este
construită locuinţa, dar exclude unele drepturi de servitute legate
de locuinţa respectivă. În calculul suprafeţei maxime de 250 mp,
prevăzute la art. 140 alin. (2^1) lit. c) din Codul
fiscal, se cuprind şi suprafeţele anexelor gospodăreşti,
precum şi cotele indivize din orice alte suprafeţe dobândite
împreună cu locuinţa, chiar dacă se află la numere cadastrale
diferite.
(10) În vederea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 140 alin. (2^1) lit. c) pct. 1 şi
2 din Codul fiscal, cumpărătorul va pune la dispoziţia
vânzătorului, înainte sau în momentul livrării bunului imobil, o
declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar, din
care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la art. 140 alin. (2^1) lit. c) pct. 1 şi
2 din Codul fiscal, care va fi păstrată de vânzător pentru
justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 5%.
(11) Persoanele impozabile care livrează locuinţe vor
aplica cota de 5% inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrări,
dacă din contractele încheiate rezultă că la momentul
livrării vor fi îndeplinite toate condiţiile impuse de art. 140 alin. (2^1) lit. c) din Codul
fiscal şi sunt în posesia declaraţiei prevăzute la alin. (10).
În situaţia în care avansurile au fost facturate prin aplicarea cotei de
19% ori, după caz, de 24%, datorită neprezentării de către
cumpărător a declaraţiei prevăzute la alin. (10) sau din
alte motive obiective, la livrarea bunului imobil se pot efectua
regularizările prevăzute la art. 140 alin. (4) din Codul fiscal în
vederea aplicării cotei de 5%, dacă toate condiţiile impuse de art. 140 alin. (2^1) lit. c) din Codul
fiscal, astfel cum sunt detaliate şi de prezentele norme metodologice,
sunt îndeplinite la data livrării.
(12) Pentru clădirile prevăzute la art. 140 alin. (2^1) lit. a), b) şi d)
din Codul fiscal, cumpărătorul va pune la dispoziţia
vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere,
autentificată de un notar, din care să rezulte că va utiliza
aceste clădiri conform destinaţiei prevăzute de lege, care va fi
păstrată de vânzător pentru justificarea aplicării cotei
reduse de TVA de 5%. Declaraţia trebuie prezentată înainte sau în
momentul livrării locuinţei.
23^1. (1) În cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri nu
se fac regularizări în situaţia modificării cotelor de TVA, în
sensul aplicării cotei de TVA de la data faptului generator de taxă,
cota aplicabilă fiind cea în vigoare la data la care intervine exigibilitatea
taxei.
(2) Pentru livrările de bunuri şi prestările de
servicii, inclusiv în cazul în care beneficiarul are obligaţia
plăţii taxei potrivit art. 160 sau art. 150 alin. (2), (3), (5) şi (6)
din Codul fiscal, în situaţia modificărilor de cote se aplică
regularizările prevăzute la art. 140 alin. (4) din Codul fiscal.
Exemplul nr. 1: O societate de construcţii întocmeşte
situaţia de lucrări în cursul lunii iunie, pentru lucrările
efectuate în lunile mai şi iunie. Contractul prevede că situaţia
de lucrări trebuie acceptată de beneficiar. Beneficiarul acceptă
situaţia de lucrări în luna iulie 2010. Faptul generator de
taxă, respectiv data la care se consideră serviciul prestat,
intervine la data acceptării situaţiei de lucrări de către
beneficiar, potrivit prevederilor art. 134^1 alin. (7) din Codul fiscal. În
consecinţă, cota aplicabilă pentru întreaga contravaloare a
serviciilor acceptate de beneficiar este de 24%, cota în vigoare la data
faptului generator de taxă. În situaţia în care anterior emiterii
situaţiei de lucrări au fost emise facturi de avans cu cota de 19%,
după data de 1 iulie 2010 avansurile respective se regularizează prin
aplicarea cotei de 24%.
Exemplul nr. 2: O societate de furnizare a energiei electrice are
încheiate contracte cu persoane fizice şi cu persoane juridice:
A. Pentru categoria de consumatori casnici, în contractul de
furnizare se prevede că societatea facturează energia electrică
furnizată la valoarea indexului comunicat de client lunar în intervalul 1
- 10 al fiecărei luni. După comunicarea indexului pentru energia
electrică consumată, societatea de furnizare emite factura în luna
următoare celei în care a fost comunicat indexul de către client.
Faptul generator intervine la data la care societatea de distribuţie emite
factura potrivit art. 134^1 alin. (8) din Codul fiscal.
Presupunând că indexul a fost comunicat de client la data de 10 iunie
2010, iar factura este emisă în cursul lunii iulie 2010, cota de TVA
aplicabilă este de 24%.
De asemenea, contractul de furnizare a energiei electrice prevede
că în situaţia în care clientul nu transmite indexul, societatea de
furnizare va emite factura pentru o valoare estimată a consumului de
energie electrică, determinat potrivit consumurilor anterioare efectuate
de client. Presupunând că facturarea s-a realizat în lunile mai, iunie
şi iulie 2010, pe baza consumului estimat, se consideră că
faptul generator de taxă a intervenit la data emiterii fiecărei
facturi pentru valoarea consumului estimat, cu cota de TVA în vigoare în
perioadele respective, 19% în mai şi iunie 2010 şi 24% în iulie 2010.
În luna august 2010, societatea de furnizare va trimite un reprezentant pentru
citirea indexului în vederea regularizării la consumul efectiv din
perioadele de facturare anterioare. Presupunând că există
diferenţe în plus sau în minus faţă de consumul estimat
facturat, în luna august 2010 intervine o situaţie de ajustare a bazei de
impozitare potrivit art. 138 din Codul fiscal, pentru care
societatea de furnizare va emite o factură. În situaţia în care
societatea de furnizare nu poate determina cărei livrări îi corespund
diferenţele respective, se va aplica cota de TVA în vigoare la data la
care a intervenit evenimentul prevăzut la art. 138 din Codul fiscal, conform art. 134^2 alin. (9) din Codul fiscal,
respectiv 24%.
B. Pentru categoria de consumatori mari, potrivit contractului de
furnizare de energie electrică, societatea de furnizare facturează
lunar în avans o valoare a energiei electrice ce urmează a fi livrată
în luna în curs, având la bază criterii de determinare a
cantităţii necesare de energie electrică la punctele de consum
ale clientului. La finalul perioadei de facturare lunare, societatea de
furnizare regularizează valoarea facturată iniţial în vederea
reflectării energiei electrice efectiv furnizate în luna respectivă.
În această situaţie, factura emisă iniţial pentru valoarea
energiei electrice ce urmează să fie furnizată se va considera o
factură de avans şi nu dă naştere unui fapt generator de
taxă. În acest sens, faptul generator va interveni la emiterea facturii
pentru cantitatea de energie electrică efectiv furnizată în luna
respectivă. Presupunând că la data de 1 iunie 2010 se emite factura
de avans pentru luna iunie 2010, se va aplica cota de TVA de 19%, iar
regularizarea facturii de avans se realizează la data de 1 iulie 2010,
factura de avans va fi reluată cu semnul minus şi se va factura
cantitatea de energie electrică furnizată la cota de TVA de 24%, cota
în vigoare la data faptului generator de taxă. Presupunând că
regularizarea facturii de avans se realizează la 30 iunie 2010, la
facturarea cantităţii de energie electrică furnizată se va
aplica cota de TVA de 19%.
Exemplul nr. 3: O societate de leasing are încheiate cu
utilizatori contracte de leasing financiar pentru autovehicule, în care se
precizează un scadenţar pentru efectuarea plăţii ratelor de
leasing. Pentru rata de leasing având data scadentă pentru efectuarea
plăţii în luna iunie 2010 se va aplica cota de TVA de 19%. Pentru
rata de leasing având data scadentă pentru efectuarea plăţii în
luna iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%. Dacă societatea de
leasing emite factura pentru o rată de leasing în avans faţă de
data scadentă pentru efectuarea plăţii prevăzută în
contract, aceasta se va considera o factură de avans. Prin urmare, se va
efectua regularizarea facturii de avans, potrivit prevederilor art. 140 alin. (4) din Codul fiscal.
Exemplul nr. 4: O societate de consultanţă fiscală
prestează servicii de consultanţă pentru care emite rapoarte de
lucru. Prin contract nu se prevede că este necesară acceptarea
raportului de lucru de către client. Faptul generator de taxă este,
prin urmare, data emiterii raportului de lucru. Dacă societatea de consultanţă
fiscală a prestat servicii de consultanţă în lunile mai şi
iunie 2010 pentru care a emis rapoartele de lucru în luna iunie 2010, factura
va fi emisă aplicându-se cota de TVA de 19%, termenul de emitere a
facturii fiind până la data de 15 iulie 2010, potrivit art. 155 alin. (15) din Codul fiscal.
Exemplul nr. 5: O societate furnizează reviste online pe
bază de abonament, prin care clientul primeşte acces la consultarea
revistei pentru perioada de timp la care se referă abonamentul. Societatea
facturează în luna iunie 2010 abonamente prin care se acordă acces la
revista online pentru o perioadă de 6 luni, aplicând cota de TVA de 19%.
Faptul generator de taxă intervine la data emiterii facturii prin care se
acordă dreptul de acces online la reviste.
Exemplul nr. 6: O societate înregistrată în scopuri de TVA
recepţionează bunuri livrate din Ungaria în România în cursul lunii
iunie 2010. Până la data de 15 iulie 2010 societatea nu primeşte
factura aferentă bunurilor recepţionate în luna iunie 2010 şi,
în consecinţă, va emite autofactura prevăzută la art. 155^1 alin. (1) din Codul fiscal la
data de 15 iulie 2010, aplicând cota de TVA de 24%. Achiziţia
intracomunitară de bunuri se declară în decontul de TVA şi în
declaraţia recapitulativă aferente lunii iulie 2010. În luna august
2010, societatea primeşte factura emisă de furnizor având data de 10
iunie 2010. Întrucât factura are data anterioară faţă de 15
iulie 2010, exigibilitatea TVA intervine la data la care este emisă
factura. Prin urmare, în luna august 2010, societatea va înscrie pe rândurile
de regularizări din decontul de TVA diferenţele de curs valutar
rezultate între cursul în vigoare la data emiterii autofacturii şi cursul
de schimb în vigoare la data emiterii facturii de către furnizor, pentru a
raporta achiziţia intracomunitară de bunuri la cursul de schimb
valutar valabil la data exigibilităţii de taxă. De asemenea,
societatea va regulariza cota de TVA aferentă acestei achiziţii
intracomunitare de bunuri în sensul aplicării cotei de TVA de 19%, cota de
TVA aplicabilă la data exigibilităţii achiziţiei
intracomunitare de bunuri. În ceea ce priveşte declaraţia
recapitulativă prevăzută la art.156^4
din Codul fiscal, societatea va rectifica atât declaraţia
recapitulativă aferentă lunii iulie 2010, în sensul excluderii
achiziţiei intracomunitare de bunuri, cât şi declaraţia
recapitulativă aferentă lunii iunie 2010, în sensul includerii
achiziţiei intracomunitare de bunuri.
ART. 141
24. (1) Scutirea prevăzută la art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
se aplică pentru:
a) serviciile de spitalizare şi alte servicii al căror
scop principal îl constituie îngrijirea medicală, respectiv protejarea,
inclusiv menţinerea sau refacerea sănătăţii,
desfăşurate de unităţile autorizate prevăzute la art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal. Se cuprind în sfera de aplicare a acestei scutiri inclusiv servicii
precum: efectuarea examinărilor medicale ale persoanelor fizice pentru
angajatori sau companiile de asigurare, prelevarea de sânge ori alte probe în
vederea testării prezenţei unor viruşi, infecţii sau alte
boli, în numele angajatorilor ori al asigurătorilor, certificarea
stării de sănătate, de exemplu cu privire la posibilitatea de a
călători;
b) operaţiunile care sunt strâns legate de spitalizare,
îngrijirile medicale, incluzând livrarea de medicamente, bandaje, proteze
şi accesorii ale acestora, produse ortopedice şi alte bunuri similare
către pacienţi în perioada tratamentului, precum şi furnizarea
de hrană şi cazare pacienţilor în timpul spitalizării
şi îngrijirii medicale, desfăşurate de unităţile
autorizate prevăzute la art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal. Totuşi scutirea nu se aplică meselor pe care spitalul le
asigură contra cost vizitatorilor într-o cantină sau în alt mod
şi nici pentru bunurile vândute la cantina spitalului.
(2) Scutirea prevăzută la art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
nu se aplică pentru:
a) serviciile care nu au ca scop principal îngrijirea
medicală, respectiv protejarea, menţinerea sau refacerea
sănătăţii, cum sunt:
1. serviciile care au ca unic scop întinerirea sau
înfrumuseţarea;
2. serviciile care au ca scop furnizarea unor informaţii
necesare pentru luarea unei decizii cu consecinţe juridice, cum sunt:
eliberarea de certificate cu privire la starea de sănătate a unei
persoane, destinate utilizării în scopul acordării dreptului la o
pensie, elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind
stabilirea răspunderii în cazurile de vătămare corporală,
precum şi examinările medicale efectuate în acest scop, elaborarea
unor rapoarte de expertiză medicală privind respectarea normelor de
medicina muncii, în vederea soluţionării unor litigii, precum şi
efectuarea de examinări medicale în acest scop, pregătirea unor
rapoarte medicale bazate pe fişe medicale, fără efectuarea de
examinări medicale;
b) furnizarea de medicamente, bandaje, proteze medicale şi
accesorii ale acestora, produse ortopedice şi alte bunuri similare, care
nu este efectuată în cadrul tratamentului medical sau al
spitalizării, cum ar fi cele efectuate de farmacii, chiar şi în
situaţia în care acestea sunt situate în incinta unui spital ori a unei
clinici şi/sau sunt conduse de către acestea;
c) serviciile medicale veterinare, astfel cum a fost
pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în
Cauza CEJ C-122/87 Comisia Comunităţilor Europene împotriva
Republicii Italia.
(3) În conformitate cu prevederile art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal,
sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată serviciile de îngrijire
medicală furnizate de unităţi autorizate conform prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare,
climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară
şi de recuperare, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 343/2002, cu modificările ulterioare, precum şi
serviciile de cazare şi masă furnizate pe perioada acordării
îngrijirilor medicale. Scutirea se aplică atât pentru serviciile prestate
pacienţilor ale căror bilete sunt decontate de Casa
Naţională de Pensii Publice, cât şi pentru cele prestate
pacienţilor care beneficiază de tratament pe bază de trimitere
de la medic. Serviciile de cazare şi masă beneficiază de
scutirea de TVA în măsura în care sunt furnizate de aceeaşi
persoană care furnizează serviciul de tratament, fiind considerate
accesorii serviciului principal scutit, respectiv serviciului de tratament -
Cauza CEJ C-349/96 - Card Protection Plan Ltd (CPP) împotriva Commissioners of
Customs & Excise. În acest sens, persoana care furnizează pachetul de
servicii poate furniza serviciile de tratament, cazare şi masă cu
mijloace proprii sau achiziţionate de la terţi. Nu beneficiază
de scutirea de TVA serviciile de cazare şi/sau masă furnizate de alte
persoane către persoana impozabilă care furnizează pachetul de
servicii compus din servicii de tratament, masă şi/sau cazare.
Norme metodologice:
25. Scutirea prevăzută la art. 141 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal
privind activitatea de transport al bolnavilor şi răniţilor cu
vehicule special amenajate în acest sens se aplică pentru transporturile
efectuate de staţiile de salvare sau de alte unităţi sau
vehicule autorizate de Ministerul Sănătăţii pentru
desfăşurarea acestei activităţi.
ART. 141 al. 1f)
25^1. (1) Scutirea prevăzută la art. 141 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal
pentru formarea profesională a adulţilor se aplică de persoanele
autorizate în acest scop conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000
privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, de persoanele
autorizate pentru formarea profesională a personalului aeronautic civil
navigant prevăzut de Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului
aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din
România, cu modificările ulterioare, precum şi de Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici pentru activitatea de
perfecţionare profesională. Sunt de asemenea scutite serviciile de
formare profesională prestate de furnizorii de formare profesională
în baza contractelor de parteneriat încheiate cu Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici în baza art. 23 din Hotărârea Guvernului nr.
1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a
funcţionarilor publici.
(2) Scutirea prevăzută la art. 141 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal
nu se aplică pentru studiile sau cercetarea efectuate cu plată de
şcoli, universităţi sau orice altă instituţie de
învăţământ pentru alte persoane. În acest sens a fost
pronunţată hotărârea Curţii Europene de Justiţie în
cazul C-287/00.
(3) Scutirea prevăzută la art. 141 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal
se aplică şi pentru livrările de bunuri şi prestările
de servicii strâns legate de serviciile educaţionale, precum vânzarea de
manuale şcolare, organizarea de conferinţe legate de activitatea de
învăţământ, efectuate de instituţiile publice sau de alte
entităţi autorizate pentru activităţile de învăţământ
sau pentru formarea profesională a adulţilor, prestarea de servicii
de examinare în vederea obţinerii accesului la serviciile
educaţionale sau de formare profesională a adulţilor.
(4) Scutirea prevăzută la art. 141 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal
nu este aplicabilă pentru achiziţiile de bunuri sau servicii
efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi
autorizate pentru activităţile de învăţământ sau
pentru formare profesională a adulţilor, destinate
activităţii scutite de taxă prevăzute la art. 141 alin. (1) lit. f) din Codul
fiscal.
ART. 141 al.1 i)
26. În sensul art. 141 alin. (1) lit. i) din Codul
fiscal, entităţile recunoscute ca având caracter social sunt
entităţi precum: căminele de bătrâni şi de pensionari,
centrele de integrare prin terapie ocupaţională, centrele de
plasament autorizate să desfăşoare activităţi de
asistenţă socială.
ART. 141 al.1 j)
27. Scutirea prevăzută la art. 141 alin. (1) lit. j) din Codul
fiscal, se aplică centrelor-pilot pentru tineri cu handicap, caselor de
copii, centrelor de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap
şi altor organisme care au ca obiect de activitate asigurarea supravegherii,
întreţinerii sau educării tinerilor.
ART. 141 al.1 k)
28. În sensul art. 141 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal:
a) Cuantumul cotizaţiilor este stabilit de organul de
conducere abilitat, conform statutului propriu al organizaţiilor
fără scop patrimonial;
b) activităţile desfăşurate în favoarea
membrilor în contul cotizaţiilor încasate în baza art. 6 din Decretul-lege nr. 139/1990*)
privind camerele de comerţ şi industrie din România, cu
modificările şi completările ulterioare, de către Camera de
Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti
şi camerele de comerţ şi industrie teritoriale, sunt scutite de
taxă.
ART. 141 al.1 l)
29. Scutirea prevăzută la art. 141 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal
se aplică pentru prestările de servicii ce au strânsă
legătură cu practicarea sportului sau a educaţiei fizice,
efectuate în beneficiul persoanelor care practică sportul sau
educaţia fizică, în situaţia în care aceste servicii sunt
prestate de către organizaţii fără scop patrimonial, cum
sunt organizaţiile şi ligile sportive, cluburile sportive, bazele
sportive de antrenament, hotelurile şi cantinele pentru uzul exclusiv al
sportivilor. Nu se aplică scutirea de taxă pentru încasările din
publicitate, încasările din cedarea drepturilor de transmitere la radio
şi la televiziune a manifestărilor sportive şi încasările
din acordarea dreptului de a intra la orice manifestări sportive.
ART. 141 al.1 m)
30. Prestările de servicii culturale prevăzute de art. 141 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal
efectuate de instituţiile publice sau de organizaţii culturale
nonprofit cuprind activităţi precum: reprezentaţiile de teatru,
operă, operetă, organizarea de expoziţii, festivaluri şi
alte activităţi culturale recunoscute de Ministerul Culturii şi
Cultelor. Livrările de bunuri strâns legate de aceste servicii cuprind
livrări precum: vânzarea de broşuri, pliante şi alte materiale
care popularizează o activitate culturală.
ART. 141 al.1 n)
31. Potrivit art. 141 alin. (1) lit. n) din Codul
fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată
activităţi cum sunt: reprezentaţii teatrale, coregrafice sau
cinematografice, expoziţii, concerte, conferinţe, simpozioane, altele
decât cele prevăzute la pct. 30, cu condiţia ca veniturile
obţinute din aceste activităţi să servească numai la
acoperirea cheltuielilor persoanelor care le-au organizat.
ART. 141 al.1 o)
32. Prin posturi publice naţionale de radio şi
televiziune se înţeleg Societatea Română de Radiodifuziune şi
Societatea Română de Televiziune, prevăzute de Legea nr. 41/1994,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.
ART. 141 al.1 p)
33. Serviciile publice poştale sunt serviciile poştale
din sfera serviciului universal prestate de furnizorii de serviciu universal,
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind
serviciile poştale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 187/2013..
ART. 141 al.1 q)
34. (1) Scutirea prevăzută la art. 141 alin. (1) lit. q) din Codul fiscal
se aplică în situaţia în care membrii unui grup independent de
persoane sunt de acord să împartă cheltuieli comune şi direct
necesare pentru exercitarea activităţii de către membri. În
acest caz alocarea de cheltuieli se consideră a fi o prestare de servicii
în beneficiul membrilor de către grupul independent de persoane.
Această prestare de servicii este scutită de taxă în cazul în
care condiţiile stabilite la alin. (2) - (9) sunt îndeplinite cumulativ.
(2) Membrii grupului independent trebuie:
a) să fie persoane neimpozabile sau persoane impozabile,
neînregistrate în scopuri de taxă conform art. 153 din Codul fiscal, care
realizează operaţiuni fără drept de deducere a taxei. În
cazul membrului desemnat să asigure conducerea administrativă,
această condiţie se consideră îndeplinită chiar dacă
pe lângă activităţile fără drept de deducere a taxei
acesta desfăşoară şi activităţile de administrare
a grupului;
b) să efectueze activităţi de aceeaşi
natură sau să aparţină aceluiaşi grup financiar,
economic, profesional sau social.
(3) Activităţile grupului independent trebuie să
aibă un caracter nonprofit. Unul dintre membri va fi desemnat să
asigure conducerea administrativă a grupului independent.
(4) În cazul grupurilor independente toate achiziţiile
efectuate de la terţi sau de la alţi membri ai grupului în interesul
direct al grupului vor fi efectuate de membrul desemnat pentru conducerea
administrativă a grupului, care acţionează în numele şi pe
contul grupului.
(5) Grupul independent va presta numai servicii de aceeaşi
natură tuturor membrilor grupului, în interesul direct şi comun al
acestora. Grupul independent nu poate efectua livrări de bunuri, cu
excepţia cazului în care aceste livrări de bunuri sunt auxiliare
prestărilor de servicii menţionate la acest punct. Serviciile
prestate de grupul independent în beneficiul tuturor membrilor săi vor fi
decontate fiecărui membru şi reprezintă contravaloarea
cheltuielilor comune aferente perioadei pentru care se efectuează
decontarea. Ca urmare a acestor decontări, grupul independent nu poate
obţine niciun profit.
(6) Decontarea menţionată la alin. (5) se
efectuează în baza unui decont justificativ întocmit de membrul desemnat
să asigure conducerea administrativă, ce stabileşte:
a) cota-parte exactă de cheltuieli comune pentru fiecare
membru al grupului;
b) o evaluare exactă a cotei-părţi a fiecărui
membru din cheltuielile comune, în baza criteriilor obiective agreate între
membrii grupului.
(7) Grupul independent poate primi sume în avans de la membrii
săi, cu condiţia ca valoarea totală a acestor avansuri să
nu depăşească suma totală a cheltuielilor comune angajate
pe perioada acoperită de fiecare decont justificativ.
(8) În situaţia în care membrul desemnat să asigure conducerea
administrativă a grupului decontează costurile de administrare a
grupului independent către ceilalţi membri, acestea nu sunt scutite
de taxă în condiţiile art. 141 alin. (1) lit. q) din Codul
fiscal. Chiar dacă membrul desemnat să asigure conducerea
administrativă a grupului se înregistrează în scopuri de taxă pe
valoarea adăugată pentru activitatea de administrare, acesta poate
face parte din grup.
(9) Se interzice grupului independent să efectueze
operaţiuni către terţi. De asemenea, se interzice prestarea de
servicii de către grupul independent doar unuia dintre membrii sau numai
pentru o parte a membrilor grupului.
(10) În vederea implementării grupului independent se depune
la organul fiscal competent în administrarea membrului desemnat să asigure
conducerea administrativă a grupului independent de persoane o cerere
semnată de către toţi membrii grupului, care să
cuprindă următoarele:
a) numele, adresa, obiectul de activitate şi codul de
înregistrare ale fiecărui membru;
b) elementele care să demonstreze că membrii îndeplinesc
condiţiile alin. (2);
c) numele membrului desemnat să asigure conducerea
administrativă.
(11) Organul fiscal competent în administrarea membrului desemnat
să asigure conducerea administrativă a grupului independent de persoane
va lua o decizie oficială prin care să aprobe sau să refuze
implementarea grupului independent şi va comunica acea decizie
fiecărui membru al grupului, precum şi fiecărui organ fiscal în
jurisdicţia căruia se află membrii grupului independent, în termen
de 60 de zile de la data primirii cererii prevăzute la alin. (10).
(12) Implementarea grupului independent va intra în vigoare în
prima zi din cea de-a doua lună următoare datei deciziei
menţionate la alin. (11).
(13) Membrul desemnat să asigure conducerea
administrativă a grupului va notifica organului fiscal competent în
administrarea membrului desemnat să asigure conducerea administrativă
a grupului independent de persoane oricare dintre următoarele evenimente:
a) încetarea opţiunii prevăzute la alin. (1) de a forma
un grup independent, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea
evenimentului;
b) neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2),
care conduce la anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup
independent, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat
această situaţie;
c) numirea unui alt membru desemnat să asigure conducerea
administrativă a grupului independent, cu cel puţin 30 de zile
înainte de producerea evenimentului.
(14) În situaţiile prevăzute la alin. (13) lit. a)
şi b), organul fiscal competent în administrarea membrului desemnat
să asigure conducerea administrativă a grupului independent de
persoane va anula tratamentul persoanelor impozabile ca grup independent
astfel:
a) în cazul prevăzut la alin. (13) lit. a), de la data de 1 a
lunii următoare celei în care a încetat opţiunea;
b) în cazul prevăzut la alin. (13) lit. b), de la data de 1 a
lunii următoare celei în care s-a produs evenimentul care a generat
această situaţie.
(15) Organul fiscal competent în administrarea membrului desemnat
să asigure conducerea administrativă a grupului independent de
persoane va putea, în urma verificărilor efectuate de organele fiscale
competente:
a) să anuleze tratamentul unei persoane ca membru al unui grup
independent în cazul în care acea persoană nu mai întruneşte
criteriile de eligibilitate pentru a fi considerată un asemenea membru.
Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii
următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele
fiscale competente;
b) să anuleze tratamentul persoanelor impozabile ca grup
independent în cazul în care grupul nu îndeplineşte şi/sau nu
respectă condiţiile prevăzute la alin. (1) - (9) pentru a fi
considerate un asemenea grup. Această anulare va intra în vigoare începând
cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost
constatată de organele fiscale competente.
ART. 141 al.2
35. (1) În sensul art. 141 alin. (2) lit. a) din Codul
fiscal, pentru a se califica drept operaţiuni scutite de taxă,
serviciile externalizate trebuie să fie servicii distincte care să
îndeplinească caracteristicile specifice şi esenţiale ale
serviciului principal scutit de taxă. Scutirile se aplică numai în
funcţie de natura serviciilor, şi nu de statutul persoanei care le
prestează sau căreia îi sunt prestate. În acest sens au fost date
şi deciziile Curţii Europene de Justiţie: C-2/95 SDC; C-235/00
CSC; C-169/04 Abbey National. Serviciile externalizate aferente
operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a) din Codul
fiscal, precum serviciile de marketing, cercetare, serviciile juridice,
serviciile de contabilitate şi/sau de audit, nu se cuprind în sfera
operaţiunilor scutite de taxă.
(2) Este considerată negociere în operaţiuni
financiar-bancare asigurarea tuturor demersurilor necesare pentru ca cele
două părţi direct implicate, respectiv clientul şi
prestatorul de servicii financiar-bancare, să intre în relaţie
contractuală. Simpla culegere, prelucrare a datelor şi furnizare a
rezultatelor nu reprezintă negociere în operaţiuni financiar-bancare,
aşa cum rezultă şi din decizia Curţii Europene de
Justiţie în Cazul C-235/00 CSC.
(3) Printre altele, se cuprind în sfera operaţiunilor scutite
conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Codul
fiscal şi împrumuturile acordate de asociaţi/acţionari
societăţilor comerciale în vederea asigurării resurselor
financiare ale societăţii comerciale, împrumuturile garantate cu
bunuri imobile, inclusiv împrumuturile ipotecare, împrumuturile garantate cu
bunuri mobile corporale, inclusiv împrumuturile acordate de casele de amanet.
(4) Componentele de finanţare din cadrul vânzărilor de
bunuri cu plata în rate sau din cadrul operaţiunilor de leasing nu se
cuprind în sfera operaţiunilor scutite conformart. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Codul
fiscal, aceste componente reprezentând o parte a remuneraţiei pentru
respectivele bunuri sau servicii.
(5) Se cuprind în sfera operaţiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul
fiscal servicii precum depozitarea, transferul şi retragerea banilor
către sau din conturile bancare, inclusiv prin mijloace electronice,
transferul de fonduri dintr-un cont specific în alte mijloace băneşti,
precum carduri telefonice şi alte mijloace prin care se poate face plata
pentru bunuri şi servicii.
(6) În sfera operaţiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul
fiscal se cuprind şi servicii auxiliare, precum verificarea
plăţilor, eliberarea extraselor de cont duplicat, punerea la
dispoziţia clienţilor băncii, la cererea acestora, a copiilor
mesajelor SWIFT legate de plăţile acestora.
(7) Excepţia prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul
fiscal referitoare la neaplicarea scutirii de TVA pentru recuperarea de
creanţe se aplică în funcţie de natura operaţiunii,
indiferent de terminologia utilizată, respectiv recuperare de creanţe
sau factoring.
(8) În situaţia în care, conform contractului, scopul
operaţiunii la care se face referire la alin. (7) nu îl constituie
recuperarea de creanţe, ci acordarea unui credit, societatea care preia
creanţele aferente unui credit acordat asumându-şi poziţia
creditorului, operaţiunea este scutită de taxa pe valoarea
adăugată, nefăcând obiectul excepţiei prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul
fiscal.
(9) Operaţiunile cu creanţe se clasifică, în
funcţie de contractul încheiat între părţi, în:
a) operaţiuni prin care persoana care deţine
creanţele angajează o persoană în vederea recuperării
acestora, care nu presupun cesiunea creanţelor;
b) operaţiuni care presupun cesiunea creanţelor.
(9^1) În situaţia prevăzută la alin. (9) lit. b) se
disting operaţiuni prin care:
a) cesionarul cumpără creanţele, fără ca
operaţiunea să aibă drept scop recuperarea creanţei;
b) cesionarul cumpără creanţele, asumându-şi
sau nu riscul neîncasării acestora, percepând un comision de recuperare a
creanţelor de la cedent;
c) cesionarul cumpără creanţele, asumându-şi
riscul neîncasării acestora, la un preţ inferior valorii nominale a
creanţelor, fără să perceapă un comision de recuperare
a creanţelor de la cedent.
(9^2) Se consideră că cesionarul realizează o
prestare de servicii de recuperare de creanţe în beneficiul cedentului,
taxabilă conform prevederilor art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul
fiscal în situaţia prevăzută la alin. (9^1) lit. b), întrucât
percepe de la cedent un comision pentru această operaţiune. De
asemenea, persoana care este angajată în scopul recuperării
creanţelor în situaţia prevăzută la alin. (9) lit. a)
realizează o prestare de servicii de recuperare de creanţe în
beneficiul persoanei care deţine creanţele, taxabilă conform
prevederilor art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul
fiscal.
(9^3) În situaţia prevăzută la alin. (9^1) lit. b)
se consideră că cesiunea creanţei de către cedent nu
reprezintă o operaţiune în sfera de aplicare a TVA.
(9^4) În situaţia prevăzută la alin. (9^1) lit. a):
a) dacă preţul de vânzare al creanţei este mai mare
decât valoarea nominală a creanţei, cedentul realizează o
operaţiune scutită de TVA conform prevederilor art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul
fiscal, iar cesionarul nu realizează o operaţiune în sfera de
aplicare a TVA;
b) dacă preţul de vânzare al creanţei este mai mic
sau egal cu valoarea nominală a creanţei, nici cedentul, nici
cesionarul nu realizează operaţiuni în sfera de aplicare a TVA.
(9^5) În cazul cesiunii de creanţă prevăzute la
alin. (9^1) lit. c):
a) se consideră că cesiunea creanţei de către
cedent reprezintă o operaţiune scutită de TVA în sensul art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul
fiscal;
b) cesionarul se consideră că nu efectuează o
prestare de servicii de recuperare de creanţe în beneficiul cedentului,
respectiv nu realizează o operaţiune în sfera de aplicare a TVA,
întrucât nu percepe un comision pentru această operaţiune.
(9^6) În sensul alin. (9) - (9^5) au fost pronunţate şi
deciziile în cauzele Curţii Europene de Justiţie nr. C-305/01
Finanzamt Gross-Gerau împotriva MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH şi
C-93/10 Finanzamt Essen-NordOst împotriva GFKL Financial Services AG.
(10) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată
pentru serviciile constând în recuperare de creanţe prevăzute la
alin. (9^2) este constituită din contravaloarea serviciului, reprezentând
toate componentele comisionului perceput de cesionar, inclusiv componenta de finanţare.
(11) Se cuprind în sfera operaţiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 4 din Codul
fiscal operaţiuni precum schimbarea bancnotelor sau monedelor într-o
altă valută sau în aceeaşi valută şi distribuirea de
numerar.
(12) În sfera operaţiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 4 din Codul
fiscal nu se cuprind operaţiuni precum: furnizarea de informaţii
financiare cu caracter general, analize privind evoluţia cursului valutar
sau a ratei dobânzii, vânzarea ori închirierea dispozitivelor pentru
numărarea sau sortarea banilor, serviciile externalizate privind
transportul de numerar.
(13) Se cuprind în sfera operaţiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 5 din Codul
fiscal, printre altele, şi transferul şi/sau orice alte
operaţiuni cu părţi sociale şi acţiuni necotate la
bursă.
(14) În sfera operaţiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 5 din Codul
fiscal nu se cuprind operaţiuni precum: depozitarea activelor fondurilor
speciale de investiţii, aşa cum rezultă şi din Decizia
Curţii Europene de Justiţie nr. C-169/04 Abbey National,
administrarea şi depozitarea titlurilor de valoare.
(15) În sensul art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 6 din Codul
fiscal, fondurile speciale de investiţii sunt următoarele:
a) organismele de plasament colectiv definite conform
legislaţiei în vigoare care reglementează aceste organisme;
b) fondurile de pensii administrate privat şi fondurile de
pensii facultative;
c) fondurile comune de garantare a creanţelor.
Norme metodologice:
35^1. (1) În sfera operaţiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
nu se cuprind operaţiuni precum serviciile de marketing şi serviciile
administrative, cum ar fi acceptarea cererilor de asigurare, gestionarea
modificării contractelor şi a primelor de asigurare, încheierea,
administrarea şi rezilierea poliţelor, organizarea şi
managementul sistemului informatic, furnizarea de informaţii şi
întocmirea rapoartelor pentru părţile asigurate, furnizate de alte persoane
impozabile către persoanele impozabile care realizează
operaţiunile scutite de taxă prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. b) din Codul
fiscal. În acest sens a fost pronunţată hotărârea Curţii
Europene de Justiţie în cazul C-472/03 Arthur Andersen.
(2) O caracteristică esenţială a unui serviciu de
asigurare o reprezintă existenţa unei relaţii contractuale între
prestator şi beneficiarul serviciilor. Scutirea de taxă pentru
serviciile de asigurare şi/sau de reasigurare se aplică de către
societatea care suportă riscul şi care încheie contractul cu
clienţii, inclusiv în cazul externalizării tranzacţiilor în
domeniul asigurărilor/reasigurărilor. În acest sens a fost
pronunţată hotărârea Curţii Europene de Justiţie în
cazul C-240/99 Skandia.
(3) Nu sunt scutite de taxă conform art. 141 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
serviciile de evaluare a riscurilor şi/sau a daunelor, furnizate de alte
persoane impozabile către persoanele impozabile care realizează
operaţiunile scutite de taxă prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. b) din Codul
fiscal. În acest sens a fost pronunţată hotărârea Curţii
Europene de Justiţie în cazul C-8/01 Taksatorringen.
Norme metodologice:
36. În sensul art. 141 alin. (2) lit. e) pct. 3 din Codul
fiscal, maşinile şi utilajele fixate definitiv în bunuri imobile sunt
cele care nu pot fi detaşate fără a fi deteriorate sau
fără a antrena deteriorarea imobilelor înseşi..
ART. 141 al.2 f)
37. (1) În aplicarea art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal, atunci când construcţia şi terenul pe care este
edificată formează un singur corp funciar, identificat printr-un
singur număr cadastral:
a) terenul pe care s-a edificat construcţia urmează
regimul construcţiei, dacă valoarea acestuia este mai mică decât
valoarea construcţiei aşa cum rezultă din raportul de
expertiză;
b) construcţia va urma regimul terenului pe care este
edificată, dacă valoarea acesteia este mai mică decât valoarea
terenului aşa cum rezultă din raportul de expertiză;
c) dacă terenul şi construcţia au valori egale,
aşa cum rezultă din raportul de expertiză, regimul corpului
funciar va fi stabilit în funcţie de bunul imobil cu suprafaţa cea
mai mare. Se va avea în vedere suprafaţa construită
desfăşurată a construcţiei.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în
care se livrează un teren pe care se află o construcţie a
cărei demolare a început înainte de livrare şi a fost asumată de
vânzător. Asemenea operaţiuni de livrare şi de demolare
formează o operaţiune unică în ceea ce priveşte TVA, având
în ansamblu ca obiect livrarea unui teren, iar nu livrarea construcţiei
existente şi a terenului pe care se află aceasta, indiferent de
stadiul lucrărilor de demolare a construcţiei în momentul
livrării efective a terenului. În acest sens a fost pronunţată
Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C-461/08 Don
Bosco Onroerend Goed BV împotriva Staatssecretaris van Financien.
(3) Se consideră a fi data primei ocupări, în cazul unei
construcţii sau al unei părţi din construcţie care nu a
suferit transformări de natura celor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 4 din Codul
fiscal, data semnării de către beneficiar a procesului-verbal de
recepţie definitivă a construcţiei sau a unei părţi
din construcţie. Prin proces-verbal de recepţie definitivă se
înţelege procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor,
încheiat conform legislaţiei în vigoare. În cazul unei construcţii
realizate în regie proprie, data primei ocupări este data documentului pe
baza căruia construcţia sau partea din construcţie este
înregistrată în evidenţele contabile drept activ corporal fix.
(4) Data primei utilizări a unei construcţii se
referă la construcţii care au suferit transformări de natura
celor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 4 din Codul
fiscal. Prin data primei utilizări se înţelege data semnării de
către beneficiar a procesului-verbal de recepţie definitivă a
lucrărilor de transformare a construcţiei în cauză sau a unei părţi
a construcţiei. Prin proces-verbal de recepţie definitivă se
înţelege procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor,
încheiat conform legislaţiei în vigoare. În cazul lucrărilor de
transformare în regie proprie a unei construcţii sau a unei părţi
din construcţie, data primei utilizări a bunului după
transformare este data documentului pe baza căruia este majorată
valoarea construcţiei sau a unei părţi din construcţie cu
valoarea transformării respective.
(5) Dacă livrarea unei construcţii intervine înainte de
data primei ocupări, astfel cum este definită prima ocupare la alin.
(3), se consideră că are loc livrarea unei construcţii noi.
(6) În aplicarea art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal, calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu altă
destinaţie, la momentul vânzării sale de către proprietar,
rezultă din certificatul de urbanism. În situaţia în care livrarea
unui teren pe care se află o construcţie are loc ulterior
livrării construcţiei sau independent de livrarea construcţiei,
livrarea fiind realizată de persoana care deţine titlul de
proprietate asupra construcţiei ori de altă persoană care
deţine numai titlul de proprietate asupra terenului, se consideră
că are loc livrarea unui teren construibil în sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal.
ART. 141 al. 2 g)
37^1. În cazul livrării de bunuri a căror achiziţie
a făcut obiectul limitărilor speciale ale dreptului de deducere
conform art. 145^1 din Codul fiscal, scutirea
prevăzută laart. 141
alin. (2) lit. g) din Codul fiscal se aplică numai în situaţia în
care achiziţia bunurilor a făcut obiectul limitării totale a
dreptului de deducere conform art. 145^1 din Codul fiscal. Scutirea nu se
aplică pentru livrarea bunurilor a căror achiziţie a făcut
obiectul restricţionării la 50% a dreptului de deducere, conform
prevederilor art. 145^1 din Codul fiscal.
ART. 141 al.3
38. (1) În sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal şi
fără să contravină prevederilor art. 161 din Codul fiscal, orice
persoană impozabilă stabilită în România poate opta pentru
taxarea oricăreia dintre operaţiunile scutite de taxă
prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul
fiscal, în ceea ce priveşte un bun imobil sau o parte a acestuia.
(2) În aplicarea alin. (1), un bun imobil reprezintă
o construcţie care are înţelesul prevăzut la art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 2 din Codul
fiscal şi orice teren.
(3) Opţiunea prevăzută la alin. (1) se va
notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat în anexa nr. 1 la
prezentele norme metodologice şi se va exercita de la data înscrisă
în notificare. O copie de pe notificare va fi transmisă clientului.
Depunerea cu întârziere a notificării nu va anula dreptul persoanei
impozabile de a aplica regimul de taxare şi nici dreptul de deducere
exercitat de beneficiar în condiţiile art. 145 - 147^1 din Codul fiscal. Dreptul
de deducere la beneficiar ia naştere şi poate fi exercitat la data la
care intervine exigibilitatea taxei, şi nu la data primirii copiei de pe
notificarea transmisă de vânzător. În situaţia în care
opţiunea se exercită numai pentru o parte din bunul imobil,
această parte din bunul imobil care se intenţionează a fi
utilizată pentru operaţiuni taxabile se va comunica în notificarea
transmisă organului fiscal.
(4) Persoana impozabilă stabilită în România,
neînregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, va solicita
înregistrarea, dacă optează pentru taxare, şi va depune şi
notificarea prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme
metodologice. Opţiunea de înregistrare în scopuri de taxă nu
ţine loc de opţiune de taxare a operaţiunilor prevăzute la
alin. (1).
(5) Persoana impozabilă care a optat pentru regimul
de taxare în condiţiile alin. (1) poate aplica regimul de scutire de taxă
prevăzut la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal
de la data înscrisă în notificarea prevăzută la alin. (7).
(6) Persoanele impozabile care
au depus notificări pentru taxarea operaţiunilor de închiriere,
concesionare sau arendare de bunuri imobile, înainte de data aderării, nu
mai au obligaţia să aplice acest regim de taxare pe o perioadă
de 5 ani de la data înscrisă în notificare, dacă depun notificarea
pentru renunţarea la regimul de taxare prevăzută la alin. (7),
şi nu este necesară modificarea notificării în sensul
menţionării suprafeţei bunului imobil, în loc de procent din
bunul imobil, conform menţiunilor din anexa nr. 1 la prezentele norme
metodologice.
(7) Persoana impozabilă va
notifica organele fiscale competente cu privire la anularea opţiunii, prin
formularul prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. Aplicarea
scutirii de taxă este permisă de la data înscrisă în notificare.
(8) În cazul în care opţiunea prevăzută la
alin. (1) se exercită de către o persoană impozabilă care
nu a avut dreptul la deducerea integrală sau parţială a taxei
aferente imobilului sau părţii din imobil care face obiectul
opţiunii, persoana impozabilă va efectua o ajustare în favoarea sa în
condiţiile prevăzute la art. 149 din Codul fiscal, dacă bunul
se află în cadrul perioadei de ajustare.
(9) Orice persoană impozabilă care aplică
regimul de scutire prevăzut de art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal
şi care a avut dreptul la deducerea integrală sau parţială
a taxei aferente bunului imobil sau părţii din bunul imobil va
efectua ajustarea taxei deduse conform art. 149 din Codul fiscal, dacă bunul
se află în cadrul perioadei de ajustare.
(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (8)
şi (9), pentru operaţiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal
cu bunuri imobile sau părţi ale acestora, construite,
achiziţionate, transformate sau modernizate, înainte de data aderării
se aplică prevederile tranzitorii ale art. 161 din Codul fiscal referitoare la
ajustarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată.
(11) În cazul notificărilor prevăzute la alin.
(3) şi (7) depuse după data de 1 ianuarie 2010 inclusiv, pentru
operaţiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul
fiscal, care au fost efectuate în anii precedenţi sau au început în anii
precedenţi şi sunt încă în derulare după data de 1 ianuarie
2010, se aplică prevederile legale în vigoare la momentul depunerii
notificării.
(12) Organele de inspecţie fiscală vor permite,
în timpul desfăşurării controlului, depunerea de notificări
pentru taxarea operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul
fiscal, dacă persoana impozabilă a aplicat regimul de taxare, dar nu
a depus notificare, indiferent dacă inspecţia fiscală are loc la
persoana impozabilă care a realizat operaţiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal
sau la beneficiarul acestor operaţiuni. Aceleaşi prevederi se
aplică corespunzător şi pentru notificarea prevăzută
la alin. (7).
39. (1) În sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal, orice
persoană impozabilă stabilită în România poate opta pentru
taxarea operaţiunilor scutite prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal
în ceea ce priveşte un bun imobil sau o parte a acestuia.
(2) Opţiunea de taxare prevăzută la alin.
(1) nu se va aplica la transferul titlului de proprietate asupra bunurilor
imobile de către persoanele care au aplicat regimul de scutire
prevăzut la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal
pentru leasingul cu bunuri imobile.
(3) Opţiunea prevăzută la alin. (1) se
notifică organelor fiscale competente pe formularul prezentat în anexa nr.
3 la prezentele norme metodologice şi se exercită pentru bunurile
imobile menţionate în notificare. Opţiunea se poate exercita şi
numai pentru o parte a acestor bunuri. Depunerea cu întârziere a notificării
nu va conduce la anularea opţiunii de taxare exercitate de vânzător
şi nici la anularea dreptului de deducere exercitat de beneficiar în
condiţiile art. 145 - 147^1 din Codul fiscal.
Notificarea trebuie transmisă în copie şi cumpărătorului.
Dreptul de deducere la beneficiar ia naştere şi poate fi exercitat la
data la care intervine exigibilitatea taxei, şi nu la data primirii copiei
de pe notificarea transmisă de vânzător.
(4) În cazul în care
opţiunea prevăzută la alin. (1) se referă numai la o parte
a bunurilor imobile, această parte care va fi vândută în regim de
taxare, identificată cu exactitate, va fi înscrisă în notificarea prevăzută
la alin. (3). Dacă, după depunerea notificării, persoana
impozabilă doreşte să renunţe la opţiunea de taxare,
în cazul în care livrarea bunului nu a avut loc, va transmite o
înştiinţare scrisă în acest sens organelor fiscale competente.
(5) În cazul în care opţiunea prevăzută la
alin. (1) se exercită de către o persoană impozabilă care
nu a avut dreptul la deducerea integrală sau parţială a taxei
aferente bunului ce face obiectul opţiunii, această persoană
impozabilă va efectua o ajustare în favoarea sa în conformitate cu
prevederile art. 149 din Codul fiscal, dacă bunul
se află în cadrul perioadei de ajustare.
(6) Orice persoană impozabilă care aplică
regimul de scutire prevăzut de art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal
şi care a avut dreptul la deducerea integrală sau parţială
a taxei aferente bunului imobil va efectua ajustarea taxei deduse conform art. 149 din Codul fiscal, dacă bunul
se află în cadrul perioadei de ajustare.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (5)
şi (6), pentru operaţiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal
cu bunuri imobile, construite, achiziţionate, transformate sau modernizate
înainte de data aderării, se aplică prevederile tranzitorii ale art. 161 din Codul fiscal, referitoare la
ajustarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată.
(8) În cazul notificării depuse după data de 1
ianuarie 2010 inclusiv, pentru operaţiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal, care au fost efectuate în anii precedenţi, se aplică
prevederile legale în vigoare la momentul depunerii notificării.
(9) Organele de inspecţie fiscală vor permite,
în timpul desfăşurării controlului, depunerea de notificări
pentru taxarea operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal, dacă persoana impozabilă a aplicat regimul de taxare, dar nu
a depus notificare, indiferent dacă inspecţia fiscală are loc la
persoana impozabilă care a realizat operaţiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal
sau la beneficiarul acestor operaţiuni.
40. (1) Cu excepţia situaţiilor prevăzute
la art. 141 alin. (3) din Codul fiscal,
persoanele impozabile nu pot aplica taxarea pentru operaţiunile scutite
prevăzute de art. 141 din Codul fiscal. Dacă o
persoană impozabilă a facturat în mod eronat cu taxă
livrări de bunuri şi sau prestări de servicii scutite conform art. 141 din Codul fiscal, este
obligată să storneze facturile emise în conformitate cu prevederile art. 159 din Codul fiscal. Beneficiarii
unor astfel de operaţiuni nu au dreptul de deducere sau de rambursare a
taxei aplicate în mod eronat pentru o astfel de operaţiune scutită.
Aceştia trebuie să solicite furnizorului/prestatorului stornarea
facturii cu taxă şi emiterea unei noi facturi fără
taxă.
(2) În cazul operaţiunilor scutite de taxă pentru care
prin opţiune se aplică regimul de taxare conform prevederilor art. 141 alin. (3) din Codul fiscal, nu se
aplică prevederile alin. (1), fiind aplicabile prevederile pct. 38 şi
39. Prin excepţie, prevederile alin. (1) se aplică atunci când
persoana impozabilă care a realizat operaţiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) şi f) din
Codul fiscal nu a depus notificările prevăzute la pct. 38 şi 39,
dar a taxat operaţiunile şi nu depune notificarea în timpul
inspecţiei fiscale.
ART. 142 e^1)
40^1. Scutirea prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. e^1) din Codul
fiscal se acordă de către direcţiile judeţene şi a
municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale,
birourile vamale de frontieră şi de interior şi punctele vamale,
pe baza avizului Ministerului Afacerilor Externe privind respectarea limitelor
şi condiţiilor precizate în Protocolul din 8 aprilie 1965 privind
privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene sau
în acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea
concurenţei..
ART. 142 f)
41. Scutirea prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal
se acordă de către direcţiile judeţene şi a
municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale,
birourile vamale de frontieră şi de interior şi punctele vamale,
pe baza avizului Ministerului Afacerilor Externe privind respectarea limitelor
şi condiţiilor precizate în convenţiile de înfiinţare a
acestor organizaţii sau în acordurile de sediu..
ART. 142 h)
42. În sensul art. 142 alin. (1) lit. h) din Codul
fiscal, bunurile reimportate beneficiază de scutirea de TVA în măsura
în care sunt scutite de taxe vamale potrivit legislaţiei vamale care se
referă la mărfurile reintroduse pe teritoriul Comunităţii,
respectiv art. 185 - 187 din Regulamentul (CE) nr.
2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal
Comunitar.
ART. 142 i)
43. (1) În sensul art. 142 alin. (1) lit. i) din Codul
fiscal, scutirea parţială de la plata taxei, respectiv pentru
valoarea bunurilor în momentul exportului, se acordă pentru:
a) reimportul bunurilor care au
fost reparate în afara Comunităţii;
b) reimportul bunurilor care au
fost prelucrate sau evaluate în afara Comunităţii, inclusiv asamblate
sau montate;
c) reimportul de
părţi de bunuri sau piese de schimb care au fost exportate în afara
Comunităţii pentru a fi încorporate în aceste bunuri;
d) reimportul bunurilor
rezultate din transformarea bunurilor exportate în afara Comunităţii
în vederea acestei transformări.
(2) Scutirea parţială
menţionată la alin. (1) se acordă în următoarele
condiţii:
a) bunurile trebuie să fi
fost exportate din România sau din alt stat membru, în afara
Comunităţii, după plasarea acestora în regim de
perfecţionare pasivă;
b) exportul şi reimportul
bunurilor trebuie efectuate de aceeaşi persoană.
(3) Pentru evitarea dublei impozitări, atunci când
beneficiarul serviciilor este o persoană impozabilă stabilită în
România, inclusiv o persoană juridică neimpozabilă
înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal, pentru
serviciile prestate în afara Comunităţii se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. Contravaloarea
acestor servicii nu va fi inclusă în baza de impozitare a reimportului
menţionat la alin. (1). Ambalajele sau alte bunuri utilizate, în
legătură directă cu bunurile asupra cărora au fost
realizate lucrările menţionate la alin. (1), sau bunurile încorporate
în acestea sunt accesorii serviciilor realizate şi nu vor fi tratate ca
livrări de bunuri separate, ci ca fiind parte a serviciului prestat. Baza
de impozitare a TVA pentru aceste servicii va cuprinde şi eventualele
taxe, impozite, prelevări care sunt percepute pentru importul bunurilor
accesorii serviciilor.
(4) Atunci când beneficiarul serviciilor prestate în
afara Comunităţii este o persoană neimpozabilă, inclusiv
persoana juridică neimpozabilă care nu este înregistrată în
scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal, baza
de impozitare a reimportului menţionat la alin. (1) este constituită
din valoarea serviciilor prestate în afara Comunităţii, la care se
adaugă elementele care nu sunt deja cuprinse în această valoare,
conform art. 139 alin. (2) din Codul fiscal.
(5) Scutirea totală se acordă pentru reimportul
de bunuri care deja au fost supuse în afara Comunităţii uneia sau mai
multor operaţiuni, în condiţiile în care aceleaşi
operaţiuni efectuate în România nu ar fi fost taxate.
ART. 142 l)
44. Scutirea menţionată la art. 142 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal
se acordă în cazurile în care importul este urmat de livrarea bunurilor
scutite în temeiul art. 143 alin. (2) din Codul fiscal, numai
dacă, la data importului, importatorul a pus la dispoziţia organelor
vamale cel puţin informaţiile următoare:
a) codul său de înregistrare în scopuri de TVA atribuit
conform art. 153 din Codul fiscal;
b) codul de înregistrare în scopuri de TVA al clientului
căruia îi sunt livrate produsele în conformitate cu art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul
fiscal, atribuit în alt stat membru, sau codul său de înregistrare în
scopuri de TVA, atribuit în statul membru în care se încheie expedierea sau
transportul produselor, atunci când acestea sunt transferate în conformitate cu art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul
fiscal;
c) dovada faptului că produsele importate urmează
să fie transportate sau expediate din statul membru în care se face
importul spre un alt stat membru în aceeaşi stare în care se aflau în
momentul importului..
Norme metodologice
44^1. (1) Scutirile de taxă pe valoarea
adăugată prevăzute la art. 144 din Codul fiscal nu se aplică
în cazul regimurilor vamale suspensive care nu se regăsesc la alin. (1)
lit. a) al aceluiaşi articol, cum sunt cele de admitere temporară cu
exonerare parţială de drepturi de import, transformare sub control
vamal, perfecţionare activă în sistemul de rambursare.
(2) În sensul art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Codul
fiscal, prin ape teritoriale se înţelege marea teritorială a
României, astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 17/1990
privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării
teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale
României, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 145
45. (1) În sensul art. 145 alin. (4) din Codul fiscal, orice
persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa pentru
achiziţiile efectuate de aceasta înainte de înregistrarea acesteia în
scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, din momentul în
care această persoană intenţionează să
desfăşoare o activitate economică, cu condiţia să nu
se depăşească perioada prevăzută la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal.
Intenţia persoanei trebuie evaluată în baza elementelor obiective,
cum ar fi faptul că aceasta începe să angajeze costuri şi/sau
să facă investiţii pregătitoare necesare iniţierii
acestei activităţi economice. Deducerea se exercită prin
înscrierea taxei deductibile în decontul de taxă prevăzut la art. 156^2 din Codul fiscal, depus
după înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. În cazul
persoanelor impozabile nestabilite pe teritoriul României se aplică
prevederile art. 147^2 din Codul fiscal în perioada în
care nu au fost înregistrate în scopuri de taxă conform art. 153 din Codul fiscal, în situaţia
în care persoanele respective au solicitat rambursarea taxei în baza art. 147^2 din Codul fiscal şi în
perioada respectivă îndeplineau condiţiile pentru a beneficia de
rambursare conform prevederilor art. 147^2 din Codul fiscal. Persoanele
impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, aplică
prevederile art. 147^1 din Codul fiscal inclusiv pentru
achiziţiile efectuate înainte de înregistrarea în scopuri de TVA, în
situaţia în care pentru respectivele achiziţii nu au solicitat
rambursarea taxei conform art. 147^2 din Codul fiscal.
(2) Pentru exercitarea dreptului de deducere prevăzut la
alin. (1) trebuie îndeplinite condiţiile şi formalităţile
prevăzute la art. 145 - 147^1 din Codul fiscal. Dreptul
de deducere pentru achiziţiile de bunuri efectuate înainte de
înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal poate fi
exercitat de persoana impozabilă chiar dacă factura nu conţine
menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit
beneficiarului conform art. 153 din Codul fiscal. Prin
excepţie de la prevederile art.155
alin. (19) din Codul fiscal, factura nu trebuie să conţină
menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA pentru
operaţiunile efectuate înainte de înregistrarea în scopuri de TVA a
persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.
(3) În cazul micilor întreprinderi care au aplicat regimul special
de scutire în conformitate cu prevederile art. 152 din Codul fiscal şi care se
înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, taxa pentru
achiziţii efectuate înainte de înregistrare se deduce potrivit
prevederilor pct. 61 alin. (10) - (12) şi pct. 62 alin. (5) - (7).
(4) În aplicarea prevederilor art. 145 alin. (4^1) din Codul fiscal, în
cazul bunurilor supuse executării silite pentru care se aplică
procedura prevăzută la pct. 73 alin. (4) - (9) se acordă dreptul
de deducere a taxei, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 145 - 147^1 din Codul fiscal, pentru
achiziţiile efectuate de o persoană impozabilă de la un
contribuabil a cărui înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată
conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul
fiscal, dacă livrarea bunurilor ar fi fost taxabilă, prin efectul
legii ori prin opţiune, conform art. 11 alin. (1^2) şi (1^4) din Codul
fiscal.
(5) Dreptul de deducere poate fi exercitat de persoana
impozabilă în situaţiile prevăzute la alin. (4), chiar dacă
factura pentru achiziţiile de bunuri efectuate nu conţine
menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit
furnizorului conform art. 153 din Codul fiscal.
(6) În cazul imobilizărilor în curs de execuţie care nu
se mai finalizează, în baza unei decizii de abandonare a executării
lucrărilor de investiţii, fiind scoase din evidenţă pe
seama conturilor de cheltuieli, persoana impozabilă îşi poate
păstra dreptul de deducere exercitat în baza art. 145 alin. (2) din Codul fiscal,
indiferent dacă sunt sau nu valorificate prin livrarea imobilizărilor
ca atare ori după casare, dacă din circumstanţe care nu depind
de voinţa sa persoana impozabilă nu utilizează niciodată
aceste bunuri/servicii pentru activitatea sa economică, astfel cum a fost
pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în
Cauza C-37/95 Statul Belgian împotriva Ghent Coal Terminal NV. Dreptul de
deducere poate fi păstrat şi în alte situaţii în care
achiziţiile de bunuri/servicii pentru care dreptul de deducere a fost
exercitat conform art. 145 alin. (2) din Codul fiscal nu sunt
utilizate pentru activitatea economică a persoanei impozabile, din motive
obiective, care nu depind de voinţa sa, astfel cum a fost
pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în
Cauza C-110/94 Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) împotriva Statului
Belgian. În cazul achiziţiei unei suprafeţe de teren împreună cu
construcţii edificate pe aceasta, persoana impozabilă are dreptul de
a deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă acestei
achiziţii, inclusiv taxa aferentă construcţiilor care
urmează a fi demolate, dacă face dovada intenţiei,
confirmată cu elemente obiective, că suprafaţa de teren pe care
erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în
scopul operaţiunilor sale taxabile, cum ar fi, de exemplu, edificarea
altor construcţii destinate unor operaţiuni taxabile, astfel cum a
fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie
în Cauza C-257/11 Gran Via Moineşti.
(7) Justificarea intenţiei persoanei impozabile de a realiza
operaţiuni cu drept de deducere în cazul livrării de bunuri imobile
care nu mai îndeplinesc condiţiile de a fi considerate noi în sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal
şi al închirierii de bunuri imobile, anterior momentului
livrării/închirierii acestora, se realizează prin depunerea
notificărilor prevăzute în anexa nr. 1 sau, după caz, în anexa
nr. 2 la prezentele norme, în vederea exercitării opţiunii de taxare
a operaţiunilor respective în conformitate cuart. 141 alin. (3) din Codul fiscal, astfel
cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de
Justiţie în Cauza C-268/83 D.A. Rompelman şi E.A. Rompelman - Van
Deelen împotriva Minister van Financien. Organele de inspecţie
fiscală vor permite în timpul desfăşurării controlului
depunerea acestor notificări.
(8) Prevederile art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal se
aplică numai în cazul operaţiunilor taxabile, pentru care
furnizorul/prestatorul aplică sistemul TVA la încasare, caz în care acesta
trebuie să înscrie în factură această menţiune conform
prevederilor art. 155 alin. (19) lit. p) din Codul
fiscal. În situaţia în care furnizorul/prestatorul este înscris în
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare la
data emiterii unei facturi, dar omite să înscrie menţiunea "TVA
la încasare", deşi operaţiunea respectivă nu este
exclusă de la aplicarea sistemului TVA la încasare conform prevederilor art. 134^2 alin. (6) din Codul fiscal,
beneficiarul are obligaţia să exercite dreptul de deducere în
conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal, cu
excepţia situaţiei în care sunt aplicabile prevederile art. 156^3 alin. (11^1) din Codul fiscal.
Prevederile art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal nu se
aplică în cazul operaţiunilor pentru care furnizorul/prestatorul nu
trebuie să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (6) din Codul fiscal care
sunt supuse la furnizor/prestator regulilor generale de exigibilitate conform
prevederilor art. 134^2 alin. (1) şi (2) şi
prevederilor art. 145 alin. (1) din Codul fiscal la
beneficiar.
(9) Prevederile art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal se
aplică inclusiv de către beneficiarii persoane impozabile care au
sediul activităţii economice în afara României, dar care sunt
înregistrate în România în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent
dacă sunt sau nu stabilite în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul
fiscal.
(10) Prevederile art. 145 alin. (1^1) şi (1^2) din
Codul fiscal referitoare la amânarea dreptului de deducere până în momentul
în care taxa aferentă bunurilor/serviciilor este plătită
furnizorului/prestatorului se aplică numai pentru taxa care ar fi
deductibilă potrivit prevederilor art. 145 alin. (2) - (4^1), art. 145^1, 147 şi 147^1 din Codul
fiscal. Persoanele impozabile care se află în situaţiile
prevăzute la art. 145 alin. (1^1) şi (1^2) din
Codul fiscal şi achiziţionează bunuri/servicii pentru care taxa
nu este deductibilă conform art. 145 alin. (2) - (5), art. 145^1 şi 147 din Codul fiscal nu
vor reflecta ca taxă neexigibilă taxa nedeductibilă, indiferent
dacă taxa aferentă este sau nu achitată.
(11) Pentru determinarea taxei deductibile în conformitate cu
prevederile art. 145 alin. (1^1) şi (1^2) din
Codul fiscal aferente plăţii contravalorii integrale sau
parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii se
aplică procedeul de calcul prevăzut la art. 134^2 alin. (8) din Codul fiscal.
Exemplu: Societatea A, care aplică sistemul TVA la încasare,
având perioada fiscală luna calendaristică, emite o factură
pentru o livrare de bunuri în valoare de 3.000 lei plus TVA 720 lei în data de
14 mai 2013 către societatea B. Dacă taxa nu se achită în
aceeaşi perioadă fiscală se înregistrează în contul 4428
"TVA neexigibilă". În data de 5 iulie 2013, societatea B
plăteşte parţial prin extras bancar suma de 1.300 lei. Taxa
deductibilă aferentă acestei plăţi se calculează
astfel: 1.300 x 24/124 = 252 lei şi se evidenţiază în debitul
contului 4426 "TVA deductibilă", concomitent cu
evidenţierea în creditul contului 4428 "TVA neexigibilă".
(12) În sensul art. 145 alin. (1^1) şi (1^2) din
Codul fiscal, se consideră că taxa a fost plătită
furnizorului/prestatorului în situaţia în care se stinge obligaţia de
plată către furnizor/prestator, chiar dacă plata este făcută
către un terţ.
(13) În scopul aplicării prevederilor art. 145 alin. (1^1) şi (1^2) din
Codul fiscal:
a) în cazul în care plata se efectuează prin instrumente de
plată de tip transfer-debit, respectiv cec, cambie şi bilet la ordin,
data plăţii contravalorii totale/parţiale a achiziţiilor de
bunuri/prestării de servicii efectuate de la/de persoana care aplică
sistemul TVA la încasare, este:
1. data înscrisă în extrasul de cont sau alt document
asimilat acestuia în situaţia în care cumpărătorul este
emitentul instrumentului de plată, indiferent dacă încasarea este
efectuată de furnizor/prestator ori de altă persoană;
2. data girului către furnizor/prestator, în situaţia în
care cumpărătorul nu este emitentul instrumentului de plată, în
acest scop fiind obligatorie păstrarea unei copii a instrumentului de
plată în care este menţionată şi persoana către care a
fost girat instrumentul de plată;
b) în situaţia în care plata s-a efectuat prin carduri de
debit sau de credit de către cumpărător, data plăţii
este data înscrisă în extrasul de cont ori alt document asimilat acestuia.
Indisponibilizarea sumelor, evidenţiată în extrasul de cont, nu este
considerată plată;
c) în cazul plăţilor prin bancă de tipul
transfer-credit, data plăţii contravalorii totale/parţiale a
achiziţiilor de bunuri/servicii de la/de persoana care aplică
sistemul TVA la încasare este data înscrisă în extrasul de cont sau alt
document asimilat acestuia;
d) în cazul cesiunii de creanţe şi al compensării,
se aplică corespunzător prevederile pct. 16^2 alin. (9), respectiv
pct. 16^2 alin. (10), pentru a determina data plăţii;
e) în cazul plăţii în natură, data plăţii
este data la care intervine faptul generator de taxă pentru
livrare/prestarea care reprezintă contrapartidă pentru achiziţia
de bunuri/servicii efectuată.
(14) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat
achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al
celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau
sistemul TVA la încasare, pentru care deducerea taxei se exercită potrivit
prevederilor art. 145 alin. (1^1) şi (1^2) din
Codul fiscal, care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul
fiscal, în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, taxa
neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de
scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se
deduce potrivit prevederilor art. 145 - 147 din Codul fiscal, la data
plăţii, în situaţia în care bunurile achiziţionate nu se
aflau în stoc la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.
Deducerea se realizează prin înscrierea sumelor deduse în declaraţia
depusă potrivit prevederilor art. 156^3 alin. (9) lit. c) din Codul
fiscal şi restituirea sumelor respective de la bugetul de stat.
(15) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat
achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al
celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau
sistemul TVA la încasare, pentru care deducerea taxei se exercită potrivit
prevederilor art. 145 alin. (1^1) şi (1^2) din
Codul fiscal, care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul
fiscal, taxa neachitată aferentă achiziţiilor respective
efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. 145 - 147 din Codul fiscal în primul
decont de TVA sau, după caz, într-un decont ulterior, dacă plata a
fost efectuată în perioada în care nu a avut un cod valid de TVA..
Norme metodologice:
45^1. (1) În aplicarea art. 145^1 alin. (1) din Codul fiscal, prin
cheltuieli legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa
persoanei impozabile se înţelege orice cheltuieli direct atribuibile unui
vehicul, cum sunt cheltuielile de reparaţii, de întreţinere,
cheltuielile cu lubrifianţi, cu piese de schimb, cheltuielile cu
combustibilul utilizat pentru funcţionarea vehiculului. Nu reprezintă
cheltuieli legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa
persoanei impozabile orice cheltuieli care nu pot fi direct atribuibile pentru
un anumit vehicul. În sensul prezentelor norme, prin vehicul se înţelege
orice vehicul având o masă totală maximă autorizată care nu
depăşeşte 3.500 kg şi nu are mai mult de 9 scaune, inclusiv
scaunul şoferului.
(2) În cazul vehiculelor care sunt utilizate exclusiv în scopul
activităţii economice, în sensul art. 145^1 alin. (1) din Codul fiscal, taxa
aferentă cumpărării, achiziţiei intracomunitare,
importului, închirierii sau leasingului şi cheltuielilor legate de aceste
vehicule este deductibilă conform regulilor generale prevăzute la art. 145 şi la art. 146 - 147^1 din Codul fiscal, nefiind
aplicabilă limitarea la 50% a deducerii taxei. Utilizarea în scopul
activităţii economice a unui vehicul cuprinde, fără a se
limita la acestea: deplasări în ţară sau în
străinătate la clienţi/furnizori, pentru prospectarea
pieţei, deplasări la locaţii unde se află puncte de lucru,
la bancă, la vamă, la oficiile poştale, la
autorităţile fiscale, utilizarea vehiculului de către personalul
de conducere în exercitarea atribuţiilor de serviciu, deplasări
pentru intervenţie, service, reparaţii, utilizarea vehiculelor de
test-drive de către dealerii auto. Este obligaţia persoanei
impozabile să demonstreze că sunt îndeplinite toate condiţiile
legale pentru acordarea deducerii, astfel cum rezultă şi din
Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C-268/83 D.A.
Rompelman şi E.A. Rompelman - Van Deelen împotriva Minister van Financien.
În vederea exercitării dreptului de deducere a taxei orice persoană
impozabilă trebuie să deţină documentele prevăzute de
lege pentru deducerea taxei şi să întocmească foaia de parcurs
care trebuie să conţină cel puţin următoarele
informaţii: categoria de vehicul utilizat, scopul şi locul
deplasării, kilometrii parcurşi, norma proprie de consum carburant pe
kilometru parcurs.
(3) În cazul vehiculelor utilizate pentru transportul
angajaţilor la şi de la locul de muncă se consideră că
vehiculul este utilizat în scopul activităţii economice atunci când
există dificultăţi evidente în folosirea altor mijloace de
transport adecvate, cum ar fi lipsa mijloacelor de transport în comun,
decalajul orarului mijloacelor de transport în comun faţă de
programul de lucru al persoanei impozabile. Reprezintă vehicule utilizate
de angajator pentru transportul angajaţilor la şi de la locul de
muncă vehiculele utilizate pentru transportul angajaţilor de la
reşedinţa acestora/locul convenit de comun acord la locul de
muncă, precum şi de la locul de muncă la reşedinţa
angajaţilor/locul convenit de comun acord. Prin angajaţi se
înţelege salariaţii, administratorii societăţilor
comerciale, directorii care îşi desfăşoară activitatea în
baza contractului de mandat, potrivit legii şi persoanele fizice rezidente
şi/sau nerezidente detaşate, potrivit legii, în situaţia în care
persoana impozabilă suportă drepturile legale cuvenite acestora.
(4) Utilizarea unui vehicul în folosul propriu de către
angajaţii unei persoane impozabile ori pentru a fi pus la dispoziţie
în vederea utilizării în mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri
decât desfăşurarea activităţii sale economice, este
denumită în continuare uz personal. Transportul la şi de la locul de
muncă al angajaţilor în alte condiţii decât cele menţionate
la alin. (3), este considerat uz personal al vehiculului. Se consideră
că un vehicul nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii
economice, în sensul art.145^1
alin. (1) din Codul fiscal, în situaţia în care, pe lângă utilizarea
în scopul activităţii economice, vehiculul este utilizat ocazional
sau de o manieră continuă şi pentru uz personal. Dacă
vehiculul este utilizat atât pentru activitatea economică, cât şi
pentru uz personal, se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei
aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului,
închirierii sau leasingului şi a taxei aferente cheltuielilor legate de
acesta. Persoana impozabilă care aplică deducerea limitată de
50% nu trebuie să facă dovada utilizării vehiculului în scopul
activităţii economice sau pentru uz personal cu ajutorul foii de
parcurs prevăzute la alin. (2). Prin limitarea la 50% a dreptului de
deducere a taxei aferente cumpărării, achiziţiei
intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere
motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste vehicule, se
înţelege limitarea deducerii taxei care ar fi deductibilă în
condiţiile prevăzute la art. 145 şi la art. 146 - 147^1 din Codul fiscal.
(5) În cazul vehiculelor prevăzute la art. 145^1 alin. (3) lit. b) - f) din Codul
fiscal, taxa aferentă cumpărării, achiziţiei
intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului şi taxa
aferentă cheltuielilor legate de aceste vehicule este deductibilă
conform regulilor generale prevăzute la art. 145 şi la art. 146 - 147^1 din Codul fiscal, nefiind
aplicabilă limitarea la 50% a deducerii taxei, utilizarea acestora şi
pentru uz personal fiind considerată neglijabilă cu excepţia
situaţiei în care se poate face dovada unei practici abuzive. În situaţia
prevăzută la art. 145^1 alin. (3) lit. a) din Codul
fiscal este obligatoriu ca persoana impozabilă să utilizeze exclusiv
vehiculul pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi
protecţie şi servicii de curierat, în vederea deducerii taxei
aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului,
închirierii sau leasingului şi a taxei aferente cheltuielilor legate de
aceste vehicule conform regulilor generale prevăzute la art. 145 şi la art. 146 - 147^1 din Codul fiscal.
Totuşi, în cazul vehiculelor prevăzute laart. 145^1 alin. (3) lit. a) din Codul
fiscal, nu se aplică limitarea dreptului de deducere a taxei dacă
acestea sunt utilizate şi pentru alte activităţi economice ale
persoanei impozabile, inclusiv pentru activităţile prevăzute la art. 145^1 alin. (3) lit. b) - f) din Codul
fiscal.
(6) În scopul aplicării art. 145^1 alin. (3) lit. a), b) şi d)
din Codul fiscal, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru:
(i) servicii de urgenţă reprezintă vehiculele care
pot fi înzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc
personalul specializat în vederea unor intervenţii de urgenţă,
cum sunt cele asupra reţelelor de gaz, energie electrică, apă,
canalizare;
(ii) servicii de pază şi protecţie reprezintă
vehiculele utilizate în vederea asigurării siguranţei obiectivelor,
bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care
lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora,
precum şi protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile
care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau
sănătatea, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
(iii) servicii de curierat reprezintă vehiculele care servesc
la primirea, transportul şi distribuirea scrisorilor, coletelor şi
pachetelor;
b) vehiculele utilizate de agenţii de vânzări
reprezintă vehiculele utilizate în cadrul activităţii unei
persoane impozabile de către angajaţii acesteia care se ocupă în
principal cu prospectarea pieţei, desfăşurarea
activităţii de merchandising, negocierea condiţiilor de vânzare,
derularea vânzării bunurilor/serviciilor, asigurarea de servicii postvânzare
şi monitorizarea clienţilor. Exercitarea dreptului de deducere în
conformitate cu prevederile art. 145^1 alin. (3) lit. b) din Codul
fiscal se limitează la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de
vânzări;
c) vehiculele utilizate de agenţii de achiziţii
reprezintă vehiculele utilizate în cadrul activităţii unei
persoane impozabile de către angajaţii acesteia care se ocupă în
principal cu negocierea şi încheierea de contracte pentru cumpărarea
de bunuri şi servicii, întreţinerea bazei de date a furnizorilor
potenţiali sau existenţi, întocmirea documentelor administrative
pentru cumpărări, analizarea cererilor de cumpărare şi
propunerea ofertei celei mai bune, urmărirea performanţelor
furnizorilor pentru a atinge obiectivele de calitate, costuri, termene.
Exercitarea dreptului de deducere în conformitate cu prevederile art. 145^1 alin. (3) lit. b) din Codul
fiscal se limitează la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de
achiziţii;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată
reprezintă vehiculele care contribuie în mod esenţial la prestarea
directă a serviciilor cu plată şi fără de care
serviciile nu pot fi efectuate.
(7) Utilizarea vehiculului pentru activităţile exceptate
prevăzute la art. 145^1 alin. (3) din Codul fiscal
rezultă, în funcţie de fiecare situaţie în parte, din
informaţii cum sunt: obiectul de activitate al persoanei impozabile,
dovada că persoana impozabilă are personal angajat cu calificare în
domeniile prevăzute de excepţii, foile de parcurs care trebuie
să conţină cel puţin elementele prevăzute la alin. (2)
sau orice alte dovezi care pot fi furnizate.
(8) Încadrarea vehiculelor în categoriile prevăzute de art. 145^1 din Codul fiscal se
realizează de fiecare persoană impozabilă luând în considerare
criteriile prevăzute de Codul fiscal şi de prezentele norme
metodologice. Dacă situaţia de fapt constatată de organul fiscal
este diferită de situaţia prezentată de persoana impozabilă
în ce priveşte exercitarea dreptului de deducere a taxei pentru vehicule
conform art. 145^1 din Codul fiscal, organul fiscal
este îndreptăţit să aprecieze, în limitele atribuţiilor
şi competenţelor ce îi revin, relevanţa stărilor de fapt
fiscale şi să adopte soluţia admisă de lege,
întemeiată pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor
edificatoare în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) În situaţia în care persoanele care
achiziţionează vehicule sunt persoane care aplică sistemul TVA
la încasare sau sunt persoane care achiziţionează vehicule de la
persoane care aplică sistemul TVA la încasare, se aplică
corespunzător prevederile art. 145 alin. (1^1)şi (1^2) din Codul
fiscal.
ART. 146
46. (1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza
exemplarului original al documentelor prevăzute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal care
să conţină cel puţin informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal
şi cu dovada plăţii în cazul achiziţiilor prevăzute la art. 145 alin. (1^2) din Codul fiscal
efectuate de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la
încasare, respectiv de către persoanele impozabile care
achiziţionează bunuri/servicii prevăzute la art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal de la
persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare. Facturile emise
în condiţiile prevăzute la art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din
Codul fiscal constituie documente justificative în vederea deducerii taxei
numai în situaţia în care au înscris şi codul de înregistrare în
scopuri de TVA al beneficiarului. În cazul pierderii, sustragerii sau
distrugerii exemplarului original al facturii, beneficiarul va solicita
emitentului un duplicat al facturii, pe care se va menţiona că
înlocuieşte factura iniţială. În cazul facturilor emise pe
suport hârtie, duplicatul poate fi o factură nouă emisă de
furnizor/prestator, care să cuprindă aceleaşi date ca şi
factura iniţială, şi pe care să se menţioneze că
este duplicat şi că înlocuieşte factura iniţială sau o
fotocopie a facturii iniţiale, pe care să se aplice ştampila
furnizorului/prestatorului şi să se menţioneze că este
duplicat şi că înlocuieşte factura iniţială. În cazul
pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al
declaraţiei vamale pentru import ori al documentului pentru regularizarea
situaţiei, persoana impozabilă va solicita un duplicat certificat de
organele vamale.
(2) În cazul utilizării Sistemului român de procesare automată
a declaraţiei vamale de import, justificarea deducerii taxei se face cu
exemplarul pe suport hârtie al declaraţiei vamale care certifică
înscrisurile din documentul electronic de import/documentul electronic de
import cu elemente de securitate şi siguranţă pentru care s-a
acordat liber de vamă, autentificat prin aplicarea semnăturii şi
a ştampilei lucrătorului vamal.
(3) Pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe
bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, deducerea taxei poate fi justificată cu
bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în
conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din
Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal
cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în
scopuri de TVA al beneficiarului. Prevederile acestui alineat se
completează cu cele ale pct. 45.
(4) Facturile emise pe numele salariaţilor unei persoane
impozabile aflaţi în deplasare în interesul serviciului, pentru transport
sau cazarea în hoteluri ori alte unităţi similare, permit deducerea
taxei pe valoarea adăugată de către persoana impozabilă
dacă sunt însoţite de decontul de deplasare. Aceleaşi prevederi
se aplică şi în cazul personalului pus la dispoziţie de o altă
persoană impozabilă sau pentru administratorii unei societăţi
comerciale.
(5) Pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii pentru
care persoana impozabilă, care este înregistrată în scopuri de TVA
conform art. 153 din Codul fiscal, este
obligată la plata taxei prin mecanismul taxării inverse conform art. 151, art. 150 alin. (2) - (6) şi art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, nu
poate fi anulat dreptul de deducere a taxei în situaţia în care
obligaţiile prevăzute la art. 157 alin. (2) sau, după caz, la art. 157 alin. (5) din Codul fiscal nu au
fost îndeplinite, dar achiziţiile sunt destinate operaţiunilor cu
drept de deducere conform art. 145 - 147 din Codul fiscal şi
persoana respectivă deţine un document care corespunde
cerinţelor prevăzute la art. 146 din Codul fiscal. În acest sens a
fost pronunţată hotărârea Curţii Europene de Justiţie
în cauzele conexate C-95/07 şi C-96/07.
(6) În situaţia în care organele fiscale competente, cu
ocazia verificărilor efectuate, constată că nu s-au îndeplinit
obligaţiile prevăzute la art. 157 alin. (2) sau, după caz, la art. 157 alin. (5) din Codul fiscal, vor
proceda astfel:
a) dacă achiziţiile de bunuri şi servicii
prevăzute la alin. (5) sunt destinate exclusiv realizării de
operaţiuni care dau drept de deducere, dispun aplicarea prevederilor art.157 alin. (2) sau,
după caz, ale art. 157 alin. (5) din Codul fiscal în
perioada fiscală în care s-a finalizat inspecţia fiscală;
b) dacă achiziţiile de bunuri şi servicii
prevăzute la alin. (5) sunt destinate realizării de operaţiuni
care sunt supuse pro rata, vor calcula diferenţa dintre taxa
colectată şi taxa dedusă potrivit pro rata aplicabilă la
data efectuării operaţiunii. În cazul în care inspecţia
fiscală are loc în cursul anului fiscal în care operaţiunea a avut loc,
pentru determinarea diferenţei prevăzute se va avea în vedere pro
rata provizorie aplicată. Dacă inspecţia fiscală are loc
într-un alt an fiscal decât cel în care a avut loc operaţiunea, pentru
determinarea diferenţei prevăzute se va avea în vedere pro rata
definitivă calculată pentru anul în care a avut loc operaţiunea.
Diferenţele astfel stabilite vor fi achitate sau, după caz,
compensate, în conformitate cu normele procedurale în vigoare;
c) dacă achiziţiile de bunuri şi servicii
prevăzute la alin. (5) sunt destinate realizării de operaţiuni
care nu dau drept de deducere, vor stabili taxa datorată bugetului de
stat, care va fi achitată sau, după caz, compensată, în
conformitate cu normele procedurale în vigoare.
(7) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana
impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la
plata taxei în condiţiile art. 150 alin. (2) - (4) şi (6)
şi art. 151 din Codul fiscal, trebuie să
deţină o factură care cuprinde cel puţin informaţiile
prevăzute la art. 155 din Codul fiscal ori o
autofactură emisă în conformitate cu prevederile art. 155^1 alin. (1) sau (2) din Codul
fiscal.
(8) În sensul art. 146 alin. (1) lit. c) şi d) din
Codul fiscal, prin actul constatator emis de organele vamale se înţelege
documentul pentru regularizarea situaţiei, emis inclusiv ca urmare a unui
control vamal.
(9) În cazul achiziţiilor efectuate de la persoanele
impozabile nestabilite în România şi scutite de obligaţia
înregistrării în scopuri de TVA în România conform prevederilor pct. 68
alin. (1), justificarea deducerii taxei se face pe baza exemplarului original
al facturii prevăzute la pct. 68 alin. (4) şi a unei copii de pe
decizia privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea
adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările
de servicii realizate ocazional.
ART. 147
47. (1) În aplicarea art. 147 alin. (3) şi alin. (4) din
Codul fiscal, dacă bunurile sau serviciile achiziţionate pot fi
alocate parţial activităţii care nu dă drept de deducere
şi parţial activităţii care dă drept de deducere, nu
se aplică prevederile art. 147 alin. (5) din Codul fiscal,
respectiv deducerea taxei pe bază de pro rata.
Exemplu: o societate care cumpără o clădire,
cunoaşte din momentul achiziţionării acesteia partea din
clădire care va fi alocată pentru închiriere în regim de scutire
şi partea de clădire care va fi alocată pentru închiriere în
regim de taxare, va deduce taxa corespunzătoare părţii din
clădire care urmează a fi utilizată pentru închiriere în regim
de taxare şi nu va deduce taxa aferentă părţii din
clădire, care va fi utilizată pentru închiriere în regim de scutire.
(2) În sensul art. 147 alin. (7) lit. c) din Codul
fiscal, operaţiunile imobiliare reprezintă operaţiuni de
livrare, închiriere, leasing, arendare, concesionare şi alte
operaţiuni similare efectuate în legătură cu bunurile imobile.
(3) O operaţiune este accesorie activităţii
principale dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a. realizarea acestei operaţiuni necesită resurse
tehnice limitate privind echipamentele şi utilizarea de personal;
b. operaţiunea nu este direct legată de activitatea
principală a persoanei impozabile; şi
c. suma achiziţiilor efectuate în scopul operaţiunii
şi suma taxei deductibile aferente operaţiunii, sunt nesemnificative.
(4) Persoanele impozabile cu regim mixt pot opta să nu aplice
prevederile art. 147 în ce priveşte posibilitatea
exercitării dreptului de deducere, situaţie în care taxa
aferentă achiziţiilor de bunuri destinate operaţiunilor cu sau
fără drept de deducere nu va fi dedusă.
(5) În cazul în care ulterior depunerii decontului de taxă se
constată erori în calculul pro rata definitivă pentru perioade
anterioare:
a) dacă pro rata corect determinată este mai mică
decât pro rata utilizată, persoana impozabilă are obligaţia
să procedeze la regularizarea diferenţelor în cadrul perioadei
prevăzute la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal;
b) dacă pro rata corect determinată este mai mare decât
pro rata utilizată, persoana impozabilă are dreptul să procedeze
la regularizarea diferenţelor în cadrul perioadei prevăzute la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal.
Regularizarea se înscrie în decontul de taxă aferent
perioadei fiscale în care sunt constate aceste erori..
ART. 147^1
48. (1) Prevederile art. 147^1 alin. (2) şi (3) din Codul
fiscal se aplică de persoanele impozabile şi ulterior unui control
fiscal, chiar dacă taxa înscrisă în facturile pentru achiziţii
era exigibilă în perioada supusă inspecţiei fiscale.
(2) În aplicarea art. 147^1 alin. (3) din Codul fiscal,
persoana impozabilă va notifica organele fiscale competente printr-o
scrisoare recomandată, însoţită de copii de pe facturi sau alte
documente justificative ale dreptului de deducere, faptul că va exercita
dreptul de deducere după mai mult de 3 ani consecutivi după anul în
care acest drept a luat naştere
ART. 147^2
49. *) (1) În baza art. 147^2 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal orice persoană impozabilă nestabilită în România, dar
stabilită în alt stat membru poate beneficia de rambursarea taxei pe
valoarea adăugată aferente importurilor şi achiziţiilor de
bunuri/servicii efectuate în România. Taxa
pe valoarea adăugată se rambursează de către România,
statul membru în care au fost achiziţionate bunuri/servicii sau în care
s-au efectuat importuri de bunuri, dacă persoana impozabilă
respectivă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) pe parcursul perioadei de
rambursare nu a avut în România sediul activităţii sale economice sau
un sediu fix de la care să fi efectuat operaţiuni economice sau, în
lipsa unor astfel de sedii fixe, domiciliul sau reşedinţa sa obişnuită;
b) pe parcursul perioadei de rambursare nu este
înregistrată şi nici nu este obligată să se înregistreze în
scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal;
c) pe parcursul perioadei de
rambursare nu a livrat bunuri şi nu a prestat servicii considerate ca
fiind livrate/prestate pe teritoriul României, cu excepţia
următoarelor operaţiuni:
1. prestarea de servicii de transport şi de servicii
auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) - m), art. 144 alin. (1) lit. c) şi art. 144^1 din Codul fiscal;
2. livrarea de bunuri şi prestarea de servicii
către o persoană care are obligaţia de a plăti TVA în
conformitate cu art. 150 alin. (2) - (6) din Codul fiscal.
(2) Nu se rambursează:
a) taxa pe valoarea
adăugată care, conform Codului fiscal, a fost facturată
incorect;
b) taxa pe valoarea adăugată facturată
pentru livrări de bunuri care sunt sau pot fi scutite în temeiul art. 143, 144 şi 144^1 din Codul
fiscal;
c) taxa pe valoarea adăugată facturată
agenţiilor de turism, inclusiv a tur-operatorilor, care aplică
regimul special de taxă, conform echivalentului din alt stat membru alart. 152^1 din Codul fiscal;
d) taxa pe valoarea adăugată care, conform
Codului fiscal, a fost facturată ulterior înregistrării în România în
scopuri de TVA a respectivei persoane impozabile, pentru care se aplică
prevederile art. 147^1 din Codul fiscal.
(3) Se rambursează
oricărei persoane impozabile nestabilite în România taxa pe valoarea
adăugată aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii, inclusiv
taxa aferentă importurilor, efectuate în România, în măsura în care
bunurile şi serviciile respective sunt utilizate pentru următoarele
operaţiuni:
a) operaţiuni rezultate
din activităţi economice pentru care locul
livrării/prestării se consideră ca fiind în afara României,
dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni
ar fi fost realizate în România;
b) operaţiuni efectuate către o persoană
care are obligaţia de a plăti TVA în conformitate cu art. 150 alin. (2) - (6) din Codul fiscal;
c) prestarea de servicii de transport şi de servicii
auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) - m), art. 144 alin. (1) lit. c) şi art. 144^1 din Codul fiscal.
(4) Dreptul la rambursarea taxei aferente
achiziţiilor este determinat în temeiul prevederilor art. 145, 145^1 şi 146 din Codul
fiscal.
(5) Pentru a fi eligibilă
pentru rambursare în România, o persoană impozabilă nestabilită
în România trebuie să efectueze operaţiuni care dau dreptul de
deducere în statul membru în care este stabilită. În cazul în care o
persoană impozabilă nestabilită în România efectuează, în
statul membru în care este stabilită, atât operaţiuni care dau drept
de deducere, cât şi operaţiuni care nu dau drept de deducere în
respectivul stat membru, România va rambursa numai acea parte din TVA
rambursabilă conform alin. (3) care corespunde operaţiunilor cu drept
de deducere. Dreptul de rambursare a taxei se determină conform alin. (4),
respectiv în aceleaşi condiţii ca şi cele aplicabile pentru
operaţiuni care sunt realizate în România.
(6) Pentru a obţine o
rambursare a TVA în România, persoana impozabilă care nu este
stabilită în România adresează o cerere de rambursare pe cale
electronică şi o înaintează statului membru în care este
stabilită, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie
de către statul membru respectiv.
(7) Cererea de rambursare
conţine următoarele informaţii:
a) numele şi adresa
completă ale solicitantului;
b) o adresă de contact pe
cale electronică;
c) descrierea
activităţii economice a solicitantului pentru care sunt
achiziţionate bunurile şi serviciile;
d) perioada de rambursare
acoperită de cerere;
e) o declaraţie din partea
solicitantului că nu a livrat bunuri şi nu a prestat servicii
considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul României pe parcursul
perioadei de rambursare, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la
alin. (1) lit. c) pct. 1 şi 2;
f) codul de înregistrare în
scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală al solicitantului;
g) datele contului bancar,
inclusiv codurile IBAN şi BIC.
(8) În afară de
informaţiile menţionate la alin. (7), cererea de rambursare mai
conţine, pentru fiecare factură sau document de import,
următoarele informaţii:
a) numele şi adresa
completă ale furnizorului sau prestatorului;
b) cu excepţia
importurilor, codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului sau
prestatorului;
c) cu excepţia
importurilor, prefixul statului membru de rambursare în conformitate cu codul
ISO 3166 - alfa 2, respectiv codul RO;
d) data şi numărul
facturii sau documentului de import;
e) baza impozabilă şi
cuantumul TVA, exprimate în lei;
f) cuantumul TVA deductibil,
calculat în conformitate cu alin. (3), (4) şi (5), exprimat în lei;
g) după caz, partea de TVA
deductibilă calculată în conformitate cu alin. (5) şi
exprimată ca procent;
h) natura bunurilor şi a
serviciilor achiziţionate, descrisă conform codurilor de la alin.
(9).
(9) În cererea de rambursare
natura bunurilor şi a serviciilor achiziţionate se descrie conform
următoarelor coduri:
1. combustibil;
2. închiriere de mijloace de
transport;
3. cheltuieli legate de
mijloace de transport (altele decât bunurile şi serviciile prevăzute
la codurile 1 şi 2);
4. taxe rutiere de acces
şi taxa de utilizare a drumurilor;
5. cheltuieli de deplasare, de
exemplu, cu taxiul sau cu mijloacele de transport public;
6. cazare;
7. servicii de catering şi
restaurant;
8. acces la târguri şi
expoziţii;
9. cheltuieli pentru produse de
lux, activităţi de divertisment şi spectacole;
10. altele. În cazul în care se
utilizează codul 10, se specifică natura bunurilor livrate şi a
serviciilor prestate.
(10) Solicitantul trebuie
să furnizeze pe cale electronică informaţii suplimentare
codificate cu privire la codurile 1 şi 3 prevăzute la alin. (9),
aceste informaţii fiind necesare pentru a determina existenţa unor
restricţii asupra dreptului de deducere.
(11) În cazul în care baza de
impozitare de pe o factură sau de pe un document de import este de cel
puţin echivalentul în lei a 1000 euro ori în cazul facturilor pentru
combustibil de cel puţin 250 euro, în vederea obţinerii
rambursării taxei pe valoarea adăugată, solicitantul trebuie
să trimită pe cale electronică copii de pe respectivele facturi
sau, după caz, documente de import, împreună cu cererea de
rambursare. Echivalentul în lei se determină pe baza cursului valutar de
schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil la data de 1
ianuarie 2010. Pentru facturile sau documentele de import a căror valoare
nu depăşeşte sumele prevăzute în teza anterioară, nu
este obligatorie transmiterea lor în vederea obţinerii rambursării,
cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (22).
(12) Solicitantul trebuie să furnizeze o descriere a
activităţilor sale economice prin utilizarea sistemului armonizat de
coduri detaliat la nivelul 4, stabilit în conformitate cu art. 34a alin. (3) al doilea paragraf din
Regulamentul (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind
cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată
şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92, cu modificările
ulterioare.
(13) Solicitantul trebuie
să furnizeze informaţiile din cererea de rambursare şi
eventualele informaţii suplimentare solicitate de organul fiscal competent
din România în limba română.
(14) În cazul în care, ulterior
depunerii cererii de rambursare, pro rata de deducere este modificată, ca
urmare a calculului pro rata definitivă, solicitantul procedează la rectificarea
sumei solicitate sau deja rambursate. Rectificarea se efectuează printr-o
altă cerere de rambursare depusă pe parcursul anului calendaristic
care urmează perioadei de rambursare în cauză sau, în cazul în care
solicitantul nu înaintează nicio cerere de rambursare pe parcursul
respectivului an calendaristic, printr-o declaraţie separată
trimisă prin intermediul portalului electronic creat de statul membru în
care este stabilit solicitantul.
(15) Cererea de rambursare se
referă la următoarele:
a) achiziţii de bunuri sau
servicii care au fost facturate în perioada de rambursare;
b) importuri de bunuri
efectuate în perioada de rambursare.
(16) Pe lângă
operaţiunile menţionate la alin. (15), cererea de rambursare poate
să se refere, de asemenea, la facturi sau documente de import care nu au
fost acoperite de cererile de rambursare precedente şi care privesc
operaţiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic în cauză.
(17) Cererea de rambursare este
trimisă statului membru în care este stabilit solicitantul, cel târziu
până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează
perioadei de rambursare. Prin excepţie, pentru cererile care se
referă la rambursări aferente anului 2009, termenul-limită de
transmitere este 31 martie 2011. Se consideră că cererea a fost
depusă numai în cazul în care solicitantul a furnizat toate
informaţiile/documentele cerute conform alin. (7) - (10) şi (12).
Statul membru în care este stabilit solicitantul îi trimite acestuia, de îndată,
o confirmare electronică de primire a cererii şi transmite pe cale
electronică organului fiscal competent din România cererea de rambursare
completată conform alin. (7) - (9) şi informaţiile/documentele
prevăzute la alin. (10) - (12).
(18) Perioada pentru care se
rambursează taxa pe valoarea adăugată este de maximum un an
calendaristic şi de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare
pot însă viza o perioadă mai mică de 3 luni în cazul în care
aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârşitul
anului calendaristic.
(19) În cazul în care cererea
de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an
calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se
solicită o rambursare nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 400
euro. Echivalentul în lei se determină pe baza cursului valutar de schimb
comunicat de Banca Naţională a României valabil la data de 1 ianuarie
2010.
(20) În cazul în care cererea
de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an
calendaristic sau la perioada rămasă dintr-un an calendaristic,
cuantumul TVA nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 50 euro.
Echivalentul în lei se determină pe baza cursului valutar de schimb
comunicat de Banca Naţională a României valabil la data de 1 ianuarie
2010.
(21) După primirea cererii
transmise pe cale electronică de autoritatea competentă din alt stat
membru, organul fiscal competent din România îi comunică de îndată
solicitantului, pe cale electronică, data la care a primit cererea.
Decizia de aprobare sau respingere a cererii de rambursare se comunică
solicitantului în termen de 4 luni de la data primirii cererii, dacă nu se
solicită informaţii suplimentare conform alin. (22).
(22) În cazul în care organul
fiscal competent din România consideră că nu are toate informaţiile
relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare în totalitatea
ei sau privind o parte a acesteia, poate cere, pe cale electronică,
informaţii suplimentare, inclusiv copii de pe documentele prevăzute
la alin. (11), de la solicitant sau de la autorităţile competente din
statul membru de stabilire, după caz, pe parcursul perioadei de 4 luni
prevăzute la alin. (21). În cazul în care informaţiile suplimentare
sunt cerute de la o altă sursă decât solicitantul sau o autoritate
competentă dintr-un stat membru, cererea se transmite prin mijloace
electronice numai dacă destinatarul cererii dispune de astfel de mijloace.
Dacă este necesar, se pot solicita alte informaţii suplimentare.
Informaţiile solicitate în conformitate cu prezentul alineat pot cuprinde
depunerea facturii sau a documentului de import respectiv, în original ori în
copie, în cazul în care există îndoieli întemeiate cu privire la
validitatea sau acurateţea unei anumite cereri. În acest caz, plafoanele
prevăzute la alin. (11) nu se aplică.
(23) Informaţiile
solicitate în temeiul alin. (22) trebuie furnizate în termen de o lună de
la data la care solicitarea de informaţii suplimentare este primită
de cel căruia îi este adresată.
(24) În cazul în care organul
fiscal competent din România cere informaţii suplimentare, acesta
comunică solicitantului decizia sa de aprobare sau respingere a cererii de
rambursare în termen de două luni de la data primirii informaţiilor
cerute sau, în cazul în care nu a primit răspuns la cererea sa de informaţii,
în termen de două luni de la data expirării termenului prevăzut
la alin. (23). Cu toate acestea, perioada pentru luarea deciziei cu privire la
cererea de rambursare, în totalitatea ei sau la o parte a acesteia, trebuie să
fie întotdeauna de maximum 6 luni de la data primirii cererii de către
statul membru de rambursare. În cazul în care organul fiscal competent din
România cere alte informaţii suplimentare, acesta comunică
solicitantului decizia sa privind cererea de rambursare, în totalitatea ei sau
privind o parte a acesteia, în termen de 8 luni de la data primirii cererii.
(25) În cazul în care cererea
de rambursare se aprobă, rambursarea sumei aprobate este efectuată
cel târziu în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării
termenului prevăzut la alin. (21) sau, în cazul în care au fost solicitate
informaţii suplimentare sau alte informaţii ulterioare, a termenelor
menţionate la alin. (24).
(26) Rambursarea se
efectuează în lei într-un cont bancar din România sau, la cererea
solicitantului, în oricare alt stat membru. În acest al doilea caz, eventualele
comisioane bancare de transfer sunt reţinute din suma care urmează a
fi plătită solicitantului.
(27) În cazul în care cererea
de rambursare este respinsă, integral sau parţial, organul fiscal
competent din România comunică solicitantului motivele respingerii,
împreună cu decizia. Decizia poate fi contestată potrivit prevederilor
legale în vigoare în România.
(28) Absenţa unei decizii
privind o cerere de rambursare în termenul prevăzut la alin. (25), nu este
considerată ca fiind echivalentă aprobării sau respingerii
cererii, dar poate fi contestată conform normelor procedurale în vigoare.
(29) În cazul în care o
rambursare a fost obţinută prin fraudă sau printr-o altă
metodă incorectă, organul fiscal competent din România va solicita
persoanei impozabile care a beneficiat de rambursare restituirea sumelor
rambursate în mod eronat şi a majorărilor aferente. În caz de
nerestituire a sumelor, organul fiscal competent din România va suspenda orice
rambursare ulterioară, către persoana impozabilă în cauză
până la concurenţa sumei neplătite sau, dacă nu există
o rambursare ulterioară, va proceda la recuperarea sumelor rambursate
eronat şi a majorărilor aferente potrivit prevederilor referitoare la
asistenţa reciprocă în materie de colectare.
(30) Orice rectificare
făcută în urma unei cereri de rambursare anterioare, în conformitate
cu alin. (14) sau, în cazul în care o declaraţie separată este
depusă, sub forma unei recuperări sau plăţi separate,
reprezintă o majorare sau o reducere a sumei de rambursat.
(31) În cazul
nerespectării termenului de rambursare prevăzut la alin. (25) se
plăteşte o dobândă solicitantului pentru suma ce va fi
rambursată după expirarea acestui termen. Dobânda se calculează
începând din ziua următoare ultimei zile prevăzute pentru plată
în temeiul alin. (25) până în ziua în care suma este efectiv
plătită. Ratele dobânzilor sunt egale cu rata dobânzii aplicabile
rambursărilor de TVA către persoanele impozabile stabilite România.
(32) În cazul în care
solicitantul nu transmite organului fiscal competent din România, în termenul
prevăzut, informaţiile suplimentare sau alte informaţii solicitate,
prevederile alin. (31) nu se aplică. De asemenea, prevederile alin. (31)
nu se aplică până în momentul primirii de către statul membru de
rambursare a documentelor care trebuie trimise pe cale electronică în
temeiul alin. (11).
(33) Prevederile alin. (1) -
(32) se aplică cererilor de rambursare depuse după 31 decembrie 2009.
Cererile de rambursare depuse înainte de 1 ianuarie 2010 se
soluţionează potrivit prevederilor legale în vigoare la data
depunerii lor.
(33^1) Facturile emise în
perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2013 inclusiv, care nu au fost achitate
total/parţial până la data solicitării rambursării pot fi
cuprinse într-o cerere de rambursare depusă până la data de 30
septembrie 2014, fără a mai fi necesară dovada achitării
facturii.
(34) Prevederile alin. (1) -
(33) transpun prevederile Directivei 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie
2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea
adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către
persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de
rambursare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 44 din 20
februarie 2008, şi ale Directivei 2010/66/UE a Consiliului din 14
octombrie 2010 de modificare a Directivei Consiliului 2008/9/CE de stabilire a
normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată,
prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile
stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 275 din 20 octombrie 2010.
*) La punctul
49, alineatul (1) prima teză, alineatul (3) partea introductivă
şi alineatul (15) litera a) au fost modificate prin art. I lit. D pct. 12 din Hotărârea
Guvernului nr. 77/2014 (). Reproducem mai jos prevederile art. II alin. (1) din Hotărârea
Guvernului nr. 77/2014 ()."ART. II (1) Prevederile art. I lit. D pct. 12 se aplică
inclusiv cererilor de rambursare aflate în curs de soluţionare la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri."
49^1. (1) Conform art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal,
persoana impozabilă stabilită în România poate beneficia de
rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor şi
achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru, denumit în
continuare stat membru de rambursare, în condiţiile şi conform
procedurilor stabilite de legislaţia statului respectiv, care transpune
prevederile Directivei 2008/9/CE şi ale Directivei 2010/66/UE.
(2) Dreptul la rambursarea
taxei aferente achiziţiilor este determinat conform legislaţiei din
statul membru de rambursare.
(3) Pentru a fi eligibilă
pentru rambursare în statul membru de rambursare, o persoană
impozabilă stabilită în România trebuie să efectueze
operaţiuni care dau dreptul de deducere în România. În cazul în care o persoană
impozabilă efectuează în România atât operaţiuni care dau drept
de deducere, cât şi operaţiuni care nu dau drept de deducere, statul
membru de rambursare poate rambursa numai acea parte din TVA rambursabilă
care corespunde operaţiunilor cu drept de deducere.
(4) Pentru a obţine o
rambursare a TVA în statul membru de rambursare, persoana impozabilă
stabilită în România adresează o cerere de rambursare pe cale
electronică statului membru respectiv pe care o înaintează organului
fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la
dispoziţie de acesta. Organul fiscal competent din România va transmite
electronic autorităţii competente din statul membru de rambursare
cererea de rambursare completată corespunzător.
(5) Cererea de rambursare
trebuie să cuprindă:
a) numele şi adresa
completă ale solicitantului;
b) o adresă de contact pe
cale electronică;
c) descrierea
activităţii economice a solicitantului pentru care sunt
achiziţionate bunurile şi serviciile;
d) perioada de rambursare acoperită
de cerere;
e) o declaraţie din partea solicitantului că nu
a livrat bunuri şi nu a prestat servicii considerate ca fiind
livrate/prestate pe teritoriul statului membru de rambursare pe parcursul
perioadei de rambursare, cu excepţia serviciilor de transport şi
serviciilor auxiliare transportului, scutite în temeiul art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 sau
160 din Directiva 2006/112/CE şi a livrărilor de bunuri şi a
prestărilor de servicii către o persoană care are obligaţia
de a plăti TVA în conformitate cu art. 194 - 197 şi 199 din Directiva
2006/112/CE, astfel cum au fost transpuse în legislaţia statutului membru
de rambursare;
f) codul de înregistrare în
scopuri de TVA al solicitantului;
g) datele contului bancar,
inclusiv codurile IBAN şi BIC.
(6) În afară de
informaţiile menţionate la alin. (5), cererea de rambursare mai
conţine, pentru fiecare stat membru de rambursare şi pentru fiecare
factură sau document de import, următoarele informaţii:
a) numele şi adresa
completă ale furnizorului sau prestatorului;
b) cu excepţia
importurilor, codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare
fiscală al furnizorului sau prestatorului, astfel cum au fost alocate de
statul membru de rambursare;
c) cu excepţia
importurilor, prefixul statului membru de rambursare în conformitate cu codul
ISO 3166 - alfa 2, cu excepţia Greciei care utilizează prefixul
"EL";
d) data şi numărul
facturii sau documentului de import;
e) baza impozabilă şi
cuantumul TVA exprimate în moneda statului membru de rambursare;
f) cuantumul TVA deductibil,
exprimat în moneda statului membru de rambursare;
g) după caz, partea de TVA
deductibilă calculată în conformitate cu alin. (3) şi
exprimată ca procent;
h) natura bunurilor şi a
serviciilor achiziţionate.
(7) În cererea de rambursare
natura bunurilor şi a serviciilor achiziţionate se descrie conform
codurilor prevăzute la pct. 49 alin. (9).
(8) În cazul în care, ulterior depunerii cererii de
rambursare, pro rata de deducere este modificată conform art. 147 alin. (8) din Codul fiscal,
solicitantul procedează la rectificarea sumei solicitate sau deja
rambursate. Rectificarea se efectuează printr-o cerere de rambursare pe
parcursul anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare în
cauză sau, în cazul în care solicitantul nu înaintează nicio cerere
de rambursare pe parcursul respectivului an calendaristic, printr-o declaraţie
separată trimisă prin intermediul portalului electronic creat de
România.
(9) Cererea de rambursare se
referă la următoarele:
a) achiziţii de bunuri sau
servicii care au fost facturate pe parcursul perioadei de rambursare, cu
condiţia ca TVA să fi devenit exigibilă înaintea sau la momentul
facturării, sau pentru care TVA a devenit exigibilă pe parcursul
perioadei de rambursare, cu condiţia ca achiziţiile să fi fost
facturate înainte ca TVA să devină exigibilă;
b) importul de bunuri efectuat
pe parcursul perioadei de rambursare.
(10) Pe lângă
operaţiunile menţionate la alin. (9), cererea de rambursare poate
să se refere, de asemenea, la facturi sau documente de import care nu au
fost acoperite de cererile de rambursare precedente şi care privesc operaţiuni
finalizate pe parcursul anului calendaristic în cauză.
(11) Cererea de rambursare este
transmisă electronic organului fiscal competent din România prin
intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de acesta, cel târziu
până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează
perioadei de rambursare. Prin excepţie, pentru cererile care se
referă la rambursări aferente anului 2009, termenul-limită de
transmitere este 31 martie 2011. Organul fiscal competent din România va trimite
solicitantului, de îndată, o confirmare electronică de primire a
cererii.
(12) Perioada de rambursare
este de maximum un an calendaristic şi de minimum 3 luni calendaristice.
Cererile de rambursare pot însă viza o perioadă mai mică de 3
luni, în cazul în care aceasta reprezintă perioada rămasă
până la sfârşitul anului calendaristic.
(13) În cazul în care cererea
de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an
calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se
solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul
acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.
(14) În cazul în care cererea
de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an
calendaristic sau la perioada rămasă dintr-un an calendaristic,
cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în
moneda naţională a statului de rambursare.
(15) Organul fiscal competent
din România nu înaintează cererea statului membru de rambursare în cazul
în care, pe parcursul perioadei de rambursare, solicitantul se încadrează
în oricare dintre situaţiile următoare:
a) nu este persoană
impozabilă în sensul TVA;
b) efectuează numai livrări de bunuri sau
prestări de servicii care sunt scutite de TVA fără drept de
deducere în temeiul art. 141 din Codul fiscal;
c) beneficiază de scutirea pentru întreprinderi mici
prevăzută la art. 152 din Codul fiscal.
(16) Organul fiscal competent
din România îi comunică solicitantului, pe cale electronică, decizia
pe care a luat-o în temeiul alin. (15).
(17) Contestaţiile
împotriva deciziilor de respingere a unor cereri de rambursare pot fi depuse de
solicitant în conformitate cu legislaţia statului membru de rambursare. În
cazul în care absenţa unei decizii privind o cerere de rambursare în termenele
stabilite de Directiva 2008/9/CE nu este considerată conform
legislaţiei statului membru de rambursare ca fiind echivalentă unei
aprobări sau unui refuz, solicitantul poate recurge la orice proceduri
administrative sau judiciare prevăzute de legislaţia statului membru
de rambursare. În cazul în care nu sunt prevăzute astfel de proceduri,
absenţa unei decizii privind o cerere de rambursare în termenele stabilite
de Directiva 2008/9/CE este considerată ca fiind echivalentă
respingerii cererii.
(18) Prevederile alin. (1) -
(17) se aplică cererilor de rambursare depuse după 31 decembrie 2009.
50. *) (1) În baza art. 147^2 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal persoana impozabilă neînregistrată şi care nu este
obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România,
nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene, poate solicita rambursarea taxei
aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri mobile corporale
şi de servicii, efectuate în România.Taxa pe valoarea adăugată
se rambursează de către România, dacă persoana impozabilă
respectivă îndeplineşte următoarele condiţii:
a) pe parcursul perioadei de
rambursare nu a avut în România sediul activităţii sale economice sau
un sediu fix de la care să fi efectuat operaţiuni economice sau, în
lipsa unor astfel de sedii fixe, domiciliul sau reşedinţa sa
obişnuită;
b) pe parcursul perioadei de
rambursare nu a livrat bunuri şi nu a prestat servicii considerate ca
fiind livrate/prestate pe teritoriul României, cu excepţia
următoarelor operaţiuni:
1. prestarea de servicii de transport şi de servicii
auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) - m), art. 144 alin. (1) lit. c) şi art. 144^1 din Codul fiscal;
2. livrarea de bunuri şi prestarea de servicii
către o persoană care are obligaţia de a plăti TVA în
conformitate cu art. 150 alin. (2) - (6) din Codul fiscal.
(2) Nu se va acorda rambursarea
pentru:
a) taxa pe valoarea
adăugată care, conform Codului fiscal, a fost facturată
incorect;
b) taxa pe valoarea adăugată facturată
pentru livrări de bunuri care sunt sau pot fi scutite în temeiul art. 143, 144 şi 144^1 din Codul
fiscal;
c) taxa pe valoarea adăugată aferentă
achiziţiilor de bunuri/servicii pentru a căror livrare/prestare nu se
acordă în România deducerea taxei în condiţiile art. 145, 145^1 şi 146 din Codul
fiscal;
d) taxa pe valoarea adăugată care, conform
Codului fiscal, a fost facturată ulterior înregistrării în România în
scopuri de TVA a respectivei persoane impozabile, pentru care se aplică
prevederile art. 147^1 din Codul fiscal.
(3) Rambursarea
prevăzută la alin. (1) se acordă pentru:
a) operaţiuni rezultate
din activităţi economice pentru care locul
livrării/prestării se consideră ca fiind în afara României,
dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni
ar fi fost realizate în România;
b) operaţiuni efectuate către o persoană
care are obligaţia de a plăti TVA în conformitate cu art. 150 alin. (2) - (6) din Codul fiscal.
(4) Perioada pentru care se
rambursează taxa pe valoarea adăugată este de maximum un an
calendaristic şi de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare
pot însă viza o perioadă mai mică de 3 luni, în cazul în care
aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârşitul
anului calendaristic.
(5) Pentru a îndeplini
condiţiile pentru rambursare, orice persoană impozabilă
prevăzută la alin. (3) trebuie să desemneze un reprezentant în
România în scopul rambursării.
(6) Reprezentantul
prevăzut la alin. (5) acţionează în numele şi în contul
persoanei impozabile pe care o reprezintă şi va fi ţinut
răspunzător individual şi în solidar alături de persoana
impozabilă prevăzută la alin. (3) pentru obligaţiile
şi drepturile persoanei impozabile cu privire la cererea de rambursare.
(7) Reprezentantul trebuie
să îndeplinească următoarele obligaţii, în numele şi
în contul solicitantului:
a) să depună la
organele fiscale competente o cerere pe modelul stabilit de Ministerul
Finanţelor Publice, anexând toate facturile şi/sau documentele de
import în original, care să evidenţieze taxa a cărei rambursare
se solicită;
b) să prezinte documente din care să rezulte
că solicitantul este angajat într-o activitate economică ce i-ar conferi
acestuia calitatea de persoană impozabilă în condiţiileart. 127 din Codul fiscal, dacă ar fi
stabilită în România. Prin excepţie, în cazul în care organele
fiscale competente deţin deja o astfel de dovadă, nu este obligatoriu
ca persoana impozabilă să aducă noi dovezi pe o perioadă de
un an de la data prezentării respectivelor dovezi;
c) să prezinte o
declaraţie scrisă a solicitantului ca în perioada la care se
referă cererea de rambursare persoana respectivă nu a efectuat
livrări de bunuri sau prestări de servicii ce au avut loc sau au fost
considerate ca având loc în România, cu excepţia, după caz, a
serviciilor prevăzute la alin. (2).
(8) Pentru a se asigura că o cerere de rambursare
este justificată şi pentru a preveni fraudele, organele fiscale competente
îi vor impune împuternicitului ce solicită o rambursare conform art. 147^2 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal orice alte obligaţii în plus faţă de cele prevăzute
la alin. (7).
(9) Cererea de rambursare
prevăzută la alin. (7) lit. a) va fi aferentă facturilor pentru
achiziţionarea de bunuri sau servicii sau documentelor pentru importuri
efectuate în perioada prevăzută la alin. (1), dar poate fi
aferentă şi facturilor sau documentelor de import necuprinse
încă în cererile anterioare, în măsura în care aceste facturi sau
documente de import sunt aferente operaţiunilor încheiate în anul
calendaristic la care se referă cererea.
(10) Cererea de rambursare
prevăzută la alin. (7) lit. a) trebuie depusă la autoritatea
fiscală competentă în termen de maximum 9 luni de la sfârşitul
anului calendaristic în care taxa devine exigibilă.
(11) Dacă o cerere se
referă la o perioadă:
a) mai scurtă decât un an
calendaristic, dar nu mai mică de 3 luni, suma pentru care se
solicită rambursarea nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a
400 euro, determinat pe baza cursului de schimb comunicat de Banca
Naţională a României valabil la data de 1 ianuarie 2010;
b) de un an calendaristic sau
perioada rămasă dintr-un an calendaristic, suma pentru care se
solicită rambursarea nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a
50 euro, determinat pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională
a României valabil la data de 1 ianuarie 2010.
(12) Decizia privind cererea de
rambursare va fi emisă în termen de 6 luni de la data la care cererea,
însoţită de documentele necesare pentru analizarea cererii, se
primeşte de organele fiscale competente. În cazul în care rambursarea este
respinsă parţial sau în totalitate, organele fiscale competente vor
prezenta motivele respingerii cererii. Decizia poate fi contestată
potrivit prevederilor legale în vigoare din România.
(13) Rambursările se
efectuează în lei într-un cont deschis în România şi indicat de
reprezentant. Orice comisioane bancare se vor suporta de către solicitant.
(14) Organele fiscale
competente vor marca documentaţia anexată la o cerere de rambursare
pentru a împiedica utilizarea acestora pentru o altă cerere. Organele
fiscale competente vor returna această documentaţie reprezentantului
în termen de o lună de la data deciziei prevăzute la alin. (12).
(15) Atunci când s-a
obţinut o rambursare în mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare,
organele fiscale competente vor proceda direct la recuperarea sumelor
plătite în mod eronat şi a oricăror accesorii aferente de la
împuternicit.
(16) În cazul cererilor
frauduloase, organele fiscale competente vor respinge persoanei impozabile
respective orice altă rambursare pe o perioadă de maximum 10 ani de
la data depunerii cererii frauduloase.
(17) La cererea unei persoane impozabile stabilite în
România, care doreşte să solicite rambursarea taxei într-un stat
terţ, organele fiscale competente vor emite un certificat din care să
rezulte că persoana respectivă este persoana impozabilă
înregistrată în scopuri de taxă conform art. 153 din Codul fiscal.
(18) Persoana impozabilă neînregistrată şi
care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA şi nu
este stabilită pe teritoriul Uniunii Europene poate solicita rambursarea
taxei dacă, în conformitate cu legile ţării unde este
stabilită, o persoană impozabilă stabilită în România ar
avea acelaşi drept de rambursare în ceea ce priveşte taxa pe valoarea
adăugată sau alte impozite/taxe similare aplicate în ţara
respectivă, fapt dovedit prin existenţa unor acorduri/declaraţii
de reciprocitate semnate de reprezentanţii autorităţilor
competente din România şi din ţara solicitantului. În vederea semnării unor astfel
de acorduri/declaraţii, autorităţile competente ale
ţărilor interesate trebuie să se adreseze Ministerului
Finanţelor Publice. Ţările cu care România a semnat
acorduri/declaraţii de reciprocitate în ceea ce priveşte rambursarea
taxei pe valoarea adăugată vor fi publicate pe pagina de internet a
Ministerului Finanţelor Publice.
(19) Prevederile alin. (1) -
(18) transpun Directiva 86/560/CEE, a treisprezecea directivă a
Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislaţiilor
statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - Sisteme de
restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care
nu sunt stabilite pe teritoriul Comunităţii, publicată în
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 326 din 21 noiembrie
1986.
(20) Facturile emise în
perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2013 inclusiv, care nu au fost achitate
total/parţial până la data solicitării rambursării pot fi
cuprinse într-o cerere de rambursare depusă până la data de 30
septembrie 2014, fără a mai fi necesară dovada achitării
facturii, după caz, în funcţie de limitele instituite prin
declaraţiile de reciprocitate semnate cu ţări terţe.
*) La punctul
50, alineatul (1) prima teză şi alineatul (18) prima teză au
fost modificate prin art. I lit. D pct. 15 din Hotărârea
Guvernului nr. 77/2014 (). Reproducem mai jos prevederile art. II alin. (2) din Hotărârea
Guvernului nr. 77/2014 (). "(2) Prevederile art. I lit. D pct. 15 se aplică
inclusiv cererilor de rambursare aflate în curs de soluţionare la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în limitele instituite prin
declaraţiile de reciprocitate semnate cu ţări terţe."
51. (1) Pentru a avea dreptul la rambursare, persoana
prevăzută la art. 147^2 alin. (1) lit. c) din Codul
fiscal va îndeplini următoarele obligaţii:
a) va depune la organele fiscale
competente o cerere pe modelul stabilit de Ministerul Finanţelor Publice;
b) va anexa factura şi -
după caz - documentele de import în original, sau orice alt document care
să evidenţieze taxa achitată de această persoană
pentru achiziţia a cărei rambursare se solicită;
c) va prezenta dovezi asupra
faptului că mijlocul de transport:
1. a făcut obiectul unei livrări
intracomunitare scutite de taxă în condiţiile art. 143 alin. (2) din Codul fiscal;
2. era un mijloc de transport nou în condiţiile art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, la
momentul livrării care rezultă din documentele prevăzute la lit.
b).
(2) Rambursarea se
efectuează în termenul prevăzut de normele procedurale în vigoare,
care începe să curgă de la data depunerii cererii şi a tuturor
documentelor menţionate la alin. (1) lit. b) la organele fiscale
competente. Rambursarea se va efectua în lei într-un cont din România indicat
de persoana prevăzută la alin. (1) şi orice comisioane bancare
vor cădea în sarcina solicitantului.
(3) Organele fiscale competente
vor marca factura, documentul de import sau orice alt document anexat la o
cerere de rambursare pentru a împiedica utilizarea acestora pentru o altă
cerere şi vor returna aceste documente solicitantului.
(4) În cazul în care
rambursarea este respinsă parţial sau în totalitate, organele fiscale
competente vor prezenta motivele respingerii cererii. Decizia poate fi
contestată potrivit prevederilor legale în vigoare din România.
52. (1) Pentru a avea dreptul la rambursare, persoana
impozabilă stabilită în România, neînregistrată şi care nu
este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA,
prevăzută la art. 147^2 alin. (1) lit. d) din Codul
fiscal, va îndeplini următoarele obligaţii:
a) va depune la organele fiscale
competente o cerere pe modelul stabilit de Ministerul Finanţelor Publice;
b) va anexa toate facturile
şi - după caz - documentele de import în original, sau orice alt
document care să evidenţieze taxa datorată sau achitată de
această persoană pentru achiziţiile efectuate pentru care se
solicită rambursarea;
c) va prezenta documente din care să rezulte că
taxa prevăzută la lit. b) este aferentă operaţiunilor ce
dau drept de deducere a taxei în condiţiile art. 145 alin. (2) lit. d) din Codul
fiscal.
(2) Rambursarea se
efectuează în termenul prevăzut de normele procedurale în vigoare,
care începe să curgă de la data depunerii cererii şi a tuturor
documentelor menţionate la alin. (1) lit. b) la organele fiscale
competente. Rambursarea se va efectua în lei într-un cont din România indicat
de persoana prevăzută la alin. (1) şi orice comisioane bancare
vor cădea în sarcina solicitantului.
(3) Organele fiscale competente
vor marca documentaţia anexată, la cererea de rambursare pentru a
împiedica utilizarea acestora pentru o altă cerere şi vor returna
aceste documente solicitantului.
(4) În cazul în care rambursarea este respinsă parţial
sau în totalitate, organele fiscale competente vor prezenta motivele
respingerii cererii. Decizia poate fi contestată potrivit prevederilor
legale în vigoare din România.
ART. 148
53. (1) Potrivit prevederilor art. 148 alin. (1) din Codul fiscal, se
ajustează taxa pe valoarea adăugată deductibilă
aferentă serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor şi
activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de
capital conform art. 149 din Codul fiscal. Nu se
efectuează ajustarea taxei deductibile:
a) în situaţia în care are loc o livrare/prestare către
sine efectuată de persoana impozabilă conform art. 128 alin. (4) sau art. 129 alin. (4) din Codul fiscal;
b) în situaţiile prevăzute la art. 128 alin. (8) din Codul fiscal;
c) în cazul bunurilor distruse sau pierdute în condiţiile în
care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod
corespunzător de persoana impozabilă;
d) în cazul bunurilor furate, dacă persoana impozabilă
demonstrează furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de
organele judiciare.
(2) În baza prevederilor art. 148 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal, persoana impozabilă poate să ajusteze taxa nededusă
aferentă serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor şi
activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de
capital conform art. 149 din Codul fiscal, activelor
corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de
inventariere, în situaţia în care persoana impozabilă
câştigă dreptul de deducere a taxei. Ajustarea în acest caz
reprezintă exercitarea dreptului de deducere şi se
evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în
care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea sau, după caz,
într-un decont de taxă ulterior. Persoana impozabilă realizează
aceste ajustări ca urmare a unor situaţii cum ar fi:
a) modificări legislative;
b) modificări ale obiectului de activitate;
c) alocarea de bunuri/servicii pentru operaţiuni care nu dau
drept de deducere şi ulterior alocarea acestora pentru realizarea de
operaţiuni care dau drept de deducere. Se includ în această categorie
şi vehiculele pentru care a fost limitat dreptul de deducere conform art. 145^1 din Codul fiscal, în
situaţia în care fac obiectul unei livrări taxabile sau are loc o
modificare de destinaţie, respectiv sunt utilizate exclusiv pentru
activităţi exceptate de la limitarea dreptului de deducere prevăzute
la art. 145^1 din Codul fiscal. Aceste
ajustări nu pot fi aplicate pentru vehiculele al căror drept de
deducere a fost limitat 100% care sunt ulterior livrate, întrucât este
obligatorie aplicarea scutirii de TVA prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. g) din Codul
fiscal.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), taxa
nededusă aferentă serviciilor neutilizate, bunurilor de natura
stocurilor şi activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt
considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, activelor
corporale fixe în curs de execuţie, achiziţionate de persoane
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, altele decât
achiziţiile intracomunitare de bunuri, importurile şi
achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare
inversă potrivit prevederilor art. 150 alin. (2) - (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, precum şi
cele achiziţionate de beneficiari de la persoane impozabile care
aplică sistemul TVA la încasare, altele decât cele prevăzute la art. 134^2 alin. (6) lit. a) - d) din Codul
fiscal, se ajustează la data la care intervine evenimentul care
generează ajustarea, pentru taxa deductibilă, respectiv pentru taxa
care a fost plătită furnizorului/prestatorului, iar în cazul
activelor corporale fixe se aplică şi prevederile alin. (14). În
situaţia în care la data la care intervine evenimentul care generează
ajustarea nu a fost achitată integral taxa aferentă achiziţiei,
pe măsură ce se plăteşte diferenţa de taxă,
persoana impozabilă îşi exercită dreptul de deducere a taxei
respective, cu excepţia situaţiei în care la data plăţii
bunurile/serviciile nu sunt utilizate pentru operaţiuni care dau drept de
deducere a taxei. În cazul activelor corporale fixe amortizabile, pe
măsură ce se plăteşte diferenţa de taxă, persoana
impozabilă deduce partea din taxa plătită corespunzătoare
valorii rămase neamortizate la momentul la care intervine evenimentul care
a generat ajustarea. Dacă apar şi alte evenimente care generează
ajustarea TVA până la data plăţii TVA, în favoarea statului sau
în favoarea persoanei impozabile, în cazul activelor corporale fixe
amortizabile, suma taxei de dedus se determină în funcţie de valoarea
rămasă neamortizată la data fiecărui eveniment care
generează ajustarea taxei. Taxa aferentă achiziţiilor
intracomunitare de bunuri, importurilor şi achiziţiilor de
bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit
prevederilor art. 150 alin. (2) - (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, efectuate de
persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi
taxa aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii prevăzute la art. 134^2 alin. (6) lit. a) - d) din Codul
fiscal efectuate de beneficiari de la persoane impozabile care aplică
sistemul TVA la încasare se ajustează potrivit regulilor generale prevăzute
la alin. (2).
(4) În cazul în care persoana impozabilă care aplică
regimul special de scutire, prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, se
înregistrează potrivit legii în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, precum şi
în cazul în care persoana înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal solicită
scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, se
aplică ajustările de taxă prevăzute la pct. 61 şi 62.
Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi cele care
au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică
sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal aplică în
mod corespunzător prevederile alin. (7).
(5) Conform art. 148 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal, se ajustează taxa deductibilă, în situaţii precum:
a) cazurile prevăzute la art. 138 lit. a) - c) şi e) din Codul
fiscal;
b) când pro rata definitivă, calculată la sfârşitul
anului, diferă de pro rata provizorie utilizată în cursul anului;
c) cazul în care persoana impozabilă în mod eronat a dedus o
sumă de taxă mai mare decât avea dreptul sau mai mică.
(6) În baza art. 148 alin. (1) lit. a) şi c) din
Codul fiscal, persoana impozabilă trebuie să ajusteze, la data
modificării intervenite, taxa deductibilă aferentă bunurilor de
natura stocurilor, serviciilor neutilizate, activelor corporale fixe în curs de
execuţie, activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt
considerate bunuri de capital conformart. 149 din Codul fiscal, în situaţia
în care persoana impozabilă pierde dreptul de deducere a taxei. Ajustarea
reprezintă în această situaţie anularea dreptului de deducere a
taxei pe valoarea adăugată deduse iniţial şi se
evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în
care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea. Persoana
impozabilă realizează aceste ajustări ca urmare a unor
situaţii cum ar fi:
a) modificări legislative;
b) modificări ale obiectului de activitate;
c) alocarea de bunuri/servicii pentru operaţiuni care dau
drept de deducere şi ulterior alocarea acestora pentru realizarea de
operaţiuni care nu dau drept de deducere. Se includ în această
categorie şi vehiculele pentru care nu a fost limitat dreptul de deducere
conform art. 145^1, în situaţia în care are
loc o modificare de destinaţie, respectiv sunt utilizate pentru
activităţi care impun limitarea dreptului de deducere la 50%, conform art. 145^1 din Codul fiscal;
d) bunuri lipsă în gestiune din alte cauze decât cele
prevăzute la art. 148 alin. (2) din Codul fiscal. În
cazul bunurilor lipsă din gestiune care sunt imputate, sumele imputate nu
sunt considerate contravaloarea unor operaţiuni în sfera de aplicare a
TVA, indiferent dacă pentru acestea este sau nu obligatorie ajustarea
taxei.
(6^1) *** Abrogat
(7) În situaţiile prevăzute la alin. (6), taxa
deductibilă aferentă serviciilor neutilizate, bunurilor de natura
stocurilor şi activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt
considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, activelor
corporale fixe în curs de execuţie, achiziţionate de persoane
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, altele decât
achiziţiile intracomunitare de bunuri, importurile şi
achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare
inversă potrivit prevederilor art. 150 alin. (2) - (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, precum şi
cele achiziţionate de beneficiari de la persoane impozabile care
aplică sistemul TVA la încasare, altele decât cele prevăzute la art. 134^2 alin. (6) din Codul fiscal, se
ajustează la data la care intervine evenimentul care generează
ajustarea, pentru taxa deductibilă, respectiv pentru taxa care a fost
plătită furnizorului/prestatorului, iar în cazul activelor corporale
fixe se aplică şi prevederile alin. (14). În situaţia în care la
data la care intervine evenimentul care generează ajustarea nu a fost
achitată integral taxa aferentă achiziţiei, pe măsură
ce se plăteşte diferenţa de taxă, persoana impozabilă
nu îşi exercită dreptul de deducere a taxei respective cu
excepţia situaţiei în care la data plăţii
bunurile/serviciile sunt utilizate pentru operaţiuni care dau drept de
deducere a taxei. În cazul activelor corporale fixe amortizabile, pe
măsură ce se plăteşte diferenţa de taxă, persoana
impozabilă nu deduce partea din taxa plătită
corespunzătoare valorii rămase neamortizate la momentul la care
intervine evenimentul care a generat ajustarea. Dacă apar şi alte
evenimente care generează ajustarea TVA până la data plăţii
TVA, în favoarea statului sau în favoarea persoanei impozabile, în cazul
activelor corporale fixe amortizabile, suma taxei de dedus se determină în
funcţie de valoarea rămasă neamortizată la data
fiecărui eveniment care generează ajustarea taxei. Taxa aferentă
achiziţiilor intracomunitare de bunuri, importurilor şi
achiziţiilor de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare
inversă potrivit prevederilor art. 150 alin. (2) - (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, efectuate de o
persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare, precum
şi taxa aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii prevăzute
la art. 134^2 alin. (6) din Codul fiscal
efectuate de beneficiar de la o persoană impozabilă care aplică
sistemul TVA la încasare se ajustează potrivit regulilor generale
prevăzute la alin. (6).
Exemplu:
Societatea A, care aplică sistemul TVA la încasare (sau a
cumpărat bunuri de la o persoană care a aplicat TVA la încasare) a
achiziţionat în ianuarie 2013 un activ corporal fix amortizabil în valoare
de 10.000 lei plus TVA 2.400 lei. La data achiziţiei societatea A
plăteşte furnizorului suma de 6.200 lei, din care TVA 1.200 lei, care
se deduce. Bunul este alocat unei activităţi cu drept de deducere
integral.
- În luna martie 2014 apare primul eveniment care generează
ajustarea taxei, respectiv bunul este alocat unei activităţi
fără drept de deducere a TVA. Societatea A trebuie să efectueze
ajustarea taxei deduse astfel:
- valoarea neamortizată a bunului este de 7.000 lei
(reprezintă 70% din valoarea bunului);
- TVA dedusă 1.200 lei;
- ajustarea calculată în funcţie de valoarea
rămasă neamortizată: 1.200 x 70% = 840 lei, în favoarea
statului.
- În luna iunie 2014 societatea A mai plăteşte
furnizorului suma de 2.583 lei, din care 500 lei reprezintă TVA. Taxa de
dedus se determină proporţional cu valoarea rămasă
neamortizată la momentul la care a intervenit evenimentul care a generat
ajustare, astfel: 500 x 70% = 350 lei - taxă care nu se deduce.
Diferenţa de 150 lei (500 - 350) se deduce.
- În luna septembrie 2014 apare al doilea eveniment care
generează ajustarea taxei, respectiv bunul este alocat unei
activităţi cu drept de deducere:
- valoarea rămasă neamortizată este de 6.000 lei
(reprezentând 60% din valoarea bunului);
- TVA achitată: 1.200 lei + 500 lei = 1.700 lei;
- ajustarea calculată în funcţie de valoarea
rămasă neamortizată:
1.700 x 60% = 1.020 lei în favoarea persoanei impozabile.
- În luna decembrie 2014 societatea A plăteşte
furnizorului suma de 3.617 lei, din care TVA reprezintă 700 lei. Taxa de
dedus se determină în funcţie de valoarea rămasă
neamortizată la data fiecărui eveniment care generează ajustarea
taxei, astfel: 700 x 70% - 700 x 60% = 490 - 420 = 70 lei nu se deduc, iar
diferenţa de 630 lei (700 - 70) se deduce.
(8) În cazul persoanelor impozabile a căror înregistrare în
scopuri de TVA a fost anulată de organele fiscale competente, conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul
fiscal, se consideră că activele corporale fixe, care nu sunt
amortizate integral, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital
conform art. 149 din Codul fiscal, sunt alocate pe
perioada în care nu au avut un cod valabil de TVA unei activităţi
fără drept de deducere, fiind obligatorie ajustarea taxei conform art. 148 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal
pentru valoarea rămasă neamortizată. Ajustarea se
efectuează în funcţie de cota de taxă în vigoare la data
achiziţiei activului corporal fix. Ajustarea va fi reflectată în
ultimul decont de taxă depus înainte de anularea înregistrării în
scopuri de TVA a persoanei impozabile. În cazul în care nu a evidenţiat
corect sau nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute, persoana
impozabilă va declara şi va plăti sumele rezultate din ajustarea
taxei, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. După
înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, persoanele
impozabile pot ajusta, în conformitate cu prevederile alin. (2) lit. b), taxa
aferentă activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate
bunuri de capital potrivit art. 149 din Codul fiscal, pentru valoarea
rămasă neamortizată, inclusiv în situaţia în care acestea
au fost livrate în regim de taxare în perioada în care nu au avut un cod
valabil de TVA, în cadrul procedurii de executare silită. Ajustarea va fi
reflectată în primul decont de taxă depus după înregistrarea în
scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont
ulterior. Prevederile alin. (3) şi (7) se aplică corespunzător.
(9) *** Abrogat
(10) În sensul art. 148 alin. (2) lit. a) din Codul
fiscal, persoana impozabilă nu are obligaţia ajustării taxei
deductibile în cazul bunurilor distruse, pierdute sau furate, în
condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în
mod corespunzător, în situaţii cum ar fi, de exemplu,
următoarele, dar fără a se limita la acestea:
a) calamităţile naturale şi cauzele de
forţă majoră, demonstrate sau confirmate în mod
corespunzător;
b) furtul bunurilor demonstrat pe baza actelor doveditoare emise
de organele judiciare;
c) contractele de leasing financiar având ca obiect bunuri mobile
corporale, altele decât bunurile de capital, care se reziliază, iar
bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în
contract, caz în care locatorul/finanţatorul nu are obligaţia să
efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a
iniţiat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului,
indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu
recuperat de către societatea de leasing;
d) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai
pot fi valorificate, caz în care nu se fac ajustări ale taxei deductibile
dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
1. degradarea calitativă a bunurilor se datorează unor
cauze obiective dovedite cu documente. Sunt incluse în această categorie
şi produsele accizabile pentru care autoritatea competentă a emis
decizie de aprobare a distrugerii;
2. se face dovada că bunurile au fost distruse;
e) pierderile tehnologice sau, după caz, alte consumuri
proprii, caz în care persoana impozabilă nu are obligaţia
ajustării taxei în limitele stabilite potrivit legii ori, în lipsa
acestora, în limitele stabilite de persoana impozabilă în norma proprie de
consum. În cazul depăşirii limitelor privind normele tehnologice ori
consumurile proprii, se ajustează taxa aferentă depăşirii
acestora. Prin excepţie, în cazul societăţilor de
distribuţie a energiei electrice, nu se face ajustarea taxei pentru
cantităţile de energie electrică consumate la nivelul normei
proprii de consum tehnologic sau, în lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate
de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei pentru fiecare societate de distribuţie a energiei electrice,
care include şi consumul propriu comercial;
f) perisabilităţile, în limitele stabilite prin lege;
g) casarea activelor corporale fixe, altele decât bunurile de
capital prevăzute la art. 149 din Codul fiscal, demonstrate sau
confirmate în mod corespunzător.
(11) Obligaţia de a demonstra sau confirma în mod
corespunzător că bunurile au fost distruse, pierdute sau furate, în
sensul art. 148 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal
revine persoanei impozabile. În situaţia în care organele de
inspecţie fiscală nu consideră suficiente dovezile furnizate de
persoana impozabilă, acestea pot obliga persoana respectivă să
efectueze ajustarea taxei. Conform principiului
proporţionalităţii, organele fiscale nu pot solicita persoanei
impozabile mai mult decât ceea ce este necesar pentru dovedirea incidentului
care a condus la pierderea, distrugerea sau furtul bunului, astfel încât
sarcina persoanei impozabile să nu devină practic imposibilă sau
extrem de dificilă.
(12) *** Abrogat
(13) *** Abrogat
(14) În cazul activelor corporale fixe, care nu sunt amortizate
integral, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, ajustarea taxei
conform art. 148 din Codul fiscal se face pentru
valoarea rămasă neamortizată. Ajustarea se efectuează în funcţie de cota de
taxă în vigoare la data achiziţiei activului corporal fix. În sensul
prezentelor norme, prin valoare rămasă neamortizată se
înţelege valoarea de înregistrare în contabilitate diminuată cu
amortizarea contabilă.
ART. 149
54. (1) Ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor care fac
obiectul închirierii, leasingului, concesionării sau oricărei alte
metode de punere a acestora la dispoziţia unei persoane se efectuează
de către persoana care închiriază, dă în leasing ori pune la
dispoziţia altei persoane bunurile respective, cu excepţia
situaţiei prevăzute la alin. (2). Data la care bunul se
consideră achiziţionat din punctul de vedere al taxei pe valoarea
adăugată de locatar/utilizator este data la care se face transferul
dreptului de proprietate de către locator/finanţator. Pentru taxa
aferentă achiziţiei bunurilor de capital care au fost cumpărate
de locatar/utilizator printr-un contract de leasing, perioada de ajustare
începe la data de 1 ianuarie a anului în care a avut loc transferul dreptului
de proprietate asupra bunurilor, dar ajustarea se efectuează pentru suma
integrală a taxei deductibile aferente bunurilor de capital, inclusiv
pentru taxa plătită sau datorată înainte de data transferului
dreptului de proprietate. În sensul art. 149 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal, prin durată normală de funcţionare se înţelege
durata normală de utilizare stabilită pentru amortizarea
fiscală, în cazul activelor corporale fixe de natura mijloacelor fixe
amortizabile conform prevederilor legale în vigoare. Activele corporale fixe de
natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt
considerate bunuri de capital la locator/finanţator dacă limita
minimă a duratei normale de utilizare este egală sau mai mare de 5
ani.
(2) Taxa pe valoarea adăugată deductibilă
aferentă transformării sau modernizării unui bun imobil ori a
unei părţi a acestuia se ajustează de către persoana la
dispoziţia căreia este pus bunul imobil sau o parte a acestuia în
situaţia în care lucrările de transformare ori modernizare sunt efectuate
de către această persoană, iar valoarea fiecărei
transformări sau modernizări este de cel puţin 20% din valoarea
totală după transformarea ori modernizarea bunului imobil sau a
părţii de bun imobil. În situaţia în care valoarea fiecărei
transformări sau modernizări nu depăşeşte 20% din
valoarea totală după transformarea ori modernizarea bunului imobil
sau a părţii de bun imobil, nu se efectuează ajustări
privind taxa pe valoarea adăugată conform art. 149 sau 148 din Codul fiscal. În
sensul prezentelor norme metodologice sunt luate în considerare
operaţiunile de transformare sau modernizare care conduc la majorarea
valorii bunului imobil. În scopul calculării acestei depăşiri se
vor avea în vedere valorile reevaluate ale bunurilor respective, aşa cum sunt
înregistrate în contabilitate, sau, în cazul în care bunurile aparţin unor
persoane care nu sunt obligate să conducă evidenţă
contabilă, se va avea în vedere valoarea bunului imobil înainte şi
după transformare/modernizare stabilită prin raport de expertiză.
Se consideră că bunurile sunt folosite pentru prima dată
după transformare ori modernizare, pentru transformările sau
modernizările bunurilor de capital prevăzute la art. 149 alin. (2) lit. b) din Codul
fiscal, la data semnării de către beneficiar a procesului-verbal de
recepţie definitivă a lucrărilor de transformare a
construcţiei în cauză. Prin proces-verbal de recepţie
definitivă se înţelege procesul-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor. În cazul lucrărilor de transformare în regie proprie a
unei construcţii, data primei utilizări a bunului după
transformare este data documentului pe baza căruia este majorată
valoarea activului corporal fix cu valoarea transformării respective.
(3) În situaţia în care bunul de capital îşi
încetează existenţa ca urmare a unei lipse din gestiune, în alte
cazuri decât cele prevăzute la art. 149 alin. (4) lit. d) pct. 1 şi 2
din Codul fiscal, se ajustează deducerea iniţială a taxei
conform prevederilor art. 149 alin. (4) lit. d) din Codul
fiscal. În cazul bunurilor lipsă din gestiune, altele decât cele
prevăzute la art. 149 alin. (4) lit. d) pct. 1 şi 2
din Codul fiscal, care sunt imputate, sumele imputate nu sunt considerate
contravaloarea unor operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, indiferent
dacă pentru acestea este sau nu obligatorie ajustarea taxei.
(3^1) *** Abrogat
(4) În sensul art. 149 alin. (4) lit. d) pct. 2 din Codul
fiscal persoana impozabilă nu are obligaţia ajustării taxei
aferente bunurilor distruse, pierdute sau furate, în condiţiile în care
aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător,
în situaţii cum ar fi, de exemplu, următoarele, dar fără a
se limita la acestea:
a) calamităţi naturale şi cauze de forţă
majoră, demonstrate sau confirmate în mod corespunzător;
b) furtul bunurilor, demonstrat pe baza actelor doveditoare emise
de organele judiciare;
c) contractele de leasing financiar având ca obiect bunuri de
capital, care se reziliază, iar bunurile nu sunt restituite de utilizator
în termenul prevăzut în contract, caz în care locatorul/finanţatorul
nu are obligaţia să efectueze ajustări ale taxei deduse
dacă face dovada că a iniţiat şi a efectuat demersuri
pentru recuperarea bunului, indiferent dacă la finalizarea acestor
demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing.
(4^1) Obligaţia de a demonstra sau confirma în mod corespunzător
că bunurile au fost distruse, pierdute sau furate, în sensul art. 149 alin. (4) lit. d) pct. 2 din Codul
fiscal, revine persoanei impozabile. În situaţia în care organele de
inspecţie fiscală nu consideră suficiente dovezile furnizate de
persoana impozabilă, acestea pot obliga persoana respectivă să
efectueze ajustarea taxei. Conform principiului
proporţionalităţii, organele fiscale nu pot solicita persoanei
impozabile mai mult decât ceea ce este necesar pentru dovedirea incidentului
care a condus la pierderea, distrugerea sau furtul bunului, astfel încât
sarcina persoanei impozabile să nu devină practic imposibilă sau
extrem de dificilă.
(5) În situaţia în care în cursul perioadei de ajustare
expiră contractul de închiriere, leasing, concesionare sau orice alt tip
de contract prin care bunul imobil ori o parte a acestuia a fost pus/pusă
la dispoziţia altei persoane şi bunul de capital este restituit
proprietarului sau persoanei care a pus bunul la dispoziţie, se
consideră că bunul de capital constând în
modernizările/transformările efectuate conform alin. (2) îşi
încetează existenţa în cadrul activităţii economice a
persoanei impozabile care a utilizat bunul respectiv, conform art. 149 alin. (4) lit. d) din Codul
fiscal. Ajustarea deducerii aferente operaţiunilor de transformare sau
modernizare se realizează pentru toată taxa aferentă perioadei
rămase din perioada de ajustare, incluzând anul în care bunul este
restituit proprietarului, în conformitate cu prevederile art. 149 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal.
Dacă lucrările de modernizare/transformare sunt transferate cu titlu
oneros proprietarului sau persoanei care a pus bunul la dispoziţie, se
aplică prevederile art. 149 alin. (4) lit. d) pct. 1,
respectiv nu se mai efectuează ajustarea taxei.
(6) În cazul persoanelor impozabile a căror înregistrare în
scopuri de TVA a fost anulată de organele fiscale competente conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul
fiscal, se consideră că bunurile de capital nu sunt alocate unei
activităţi economice pe perioada în care nu au avut un cod valabil de
TVA, fiind obligatorie ajustarea taxei conform art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 1 din Codul
fiscal. Ajustarea va fi reflectată în ultimul decont de taxă depus
înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei
impozabile. După înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, persoanele
impozabile pot ajusta taxa aferentă bunurilor de capital proporţional
cu perioada rămasă din perioada de ajustare, în conformitate cu
prevederile art. 149 alin. (4) lit. c) din Codul
fiscal. În situaţia bunurilor de capital livrate în cadrul procedurii de
executare silită, în regim de taxare, în perioada în care persoanele
impozabile nu au avut un cod valabil de TVA, persoanele impozabile pot ajusta
taxa aferentă acestora proporţional cu perioada rămasă din
perioada de ajustare, determinată în funcţie de anul în care a avut
loc livrarea bunurilor respective. Ajustarea va fi reflectată în primul
decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei
impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.
(7) Începând cu anul 2008, conform art. 149 alin. (4) lit. a) din Codul
fiscal, dacă bunul de capital este utilizat total sau parţial în alte
scopuri decât activităţile economice ori pentru realizarea de
operaţiuni care nu dau drept de deducere a taxei, ajustarea deducerii se
realizează pentru toată taxa aferentă perioadei rămase din
perioada de ajustare, incluzând anul în care apare modificarea destinaţiei
de utilizare şi proporţional cu partea din bunul de capital
utilizată în aceste scopuri. În cazul în care dreptul de deducere aferent
bunului de capital achiziţionat se exercită pe bază de pro rata,
se aplică prevederile alin. (9).
(8) Dispoziţii tranzitorii pentru bunurile de capital pentru
care în anul 2007 nu s-a exercitat dreptul de deducere pe bază de pro
rata, ci s-a aplicat ajustarea pentru o cincime sau, după caz, o
douăzecime din taxa dedusă iniţial, pentru fiecare an în care
apare o modificare a destinaţiei de utilizare, datorită faptului
că nu erau utilizate integral pentru operaţiuni care dau drept de
deducere: la finele anului 2008, taxa aferentă părţii din bunul
de capital utilizate pentru operaţiuni care nu dau drept de deducere,
respectiv diferenţa rămasă de 4/5 sau 19/20, va fi ajustată
o singură dată şi înscrisă în decontul lunii decembrie 2008
la rândul corespunzător din decontul de taxă. Dispoziţia
tranzitorie nu se aplică în cazul în care în cursul anului 2008 trebuie
efectuată ajustarea o singură dată pentru întreaga perioadă
de ajustare rămasă, conform art. 149 alin. (5) lit. c) din Codul
fiscal.
Exemplul nr. 1, pentru situaţia prevăzută la art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 1 din Codul
fiscal:
O persoană impozabilă cumpără o clădire
pentru activitatea sa economică la data de 23 iulie 2007. La 1 august
2009, această persoană decide să utilizeze clădirea
integral în scop de locuinţă sau pentru operaţiuni scutite
fără drept de deducere. Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu
începere de la 1 ianuarie 2007 şi până în anul 2026 inclusiv.
Ajustarea trebuie să se efectueze pentru toată taxa aferentă
perioadei rămase din perioada de ajustare (2009 - 2026) şi persoana
respectivă trebuie să restituie 18 douăzecimi din TVA
dedusă iniţial. Dacă ulterior clădirea va fi din nou
utilizată pentru operaţiuni cu drept de deducere, se va realiza
ajustarea pentru toată taxa aferentă perioadei rămase din
perioada de ajustare, în favoarea persoanei impozabile, conform art. 149 alin. (4) lit. c) din Codul
fiscal. Numărul ajustărilor poate fi nelimitat, acesta depinzând de
modificarea destinaţiei bunului respectiv în perioada de ajustare,
respectiv pentru operaţiuni care dau sau nu drept de deducere.
Exemplul nr. 2, pentru situaţia prevăzută la art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 2 din Codul
fiscal:
O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de
taxă conform art. 153 din Codul fiscal
achiziţionează un imobil în anul 2007 în vederea
desfăşurării de operaţiuni cu drept de deducere şi
deduce integral taxa pe valoarea adăugată la data
achiziţionării. În anul 2009 închiriază în întregime imobilul în
regim de scutire de taxa pe valoarea adăugată. Perioada de ajustare
este de 20 de ani, cu începere de la 1 ianuarie 2007 şi până în anul
2026 inclusiv. Ajustarea trebuie să se efectueze pentru toată taxa
aferentă perioadei rămase din perioada de ajustare (2009 - 2026)
şi persoana respectivă trebuie să restituie 18 douăzecimi
din TVA dedusă iniţial.
Exemplul nr. 3, pentru situaţia prevăzută la art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 3 din Codul
fiscal:
O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de
taxă conform art. 153 din Codul fiscal deţine un
hotel care a fost cumpărat în anul 2007 şi s-a dedus TVA de 6
milioane lei pentru cumpărarea acestui imobil. În anul 2010, la parterul
hotelului se amenajează un cazinou care ocupă 30% din suprafaţa
clădirii. Activitatea de jocuri de noroc fiind scutită de TVA
fără drept de deducere, persoana respectivă trebuie să
ajusteze taxa dedusă iniţial, proporţional cu suprafaţa
ocupată de cazinou. Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu începere de
la 1 ianuarie 2007 şi până la finele anului 2026. Ajustarea trebuie
să se efectueze pentru toată taxa aferentă perioadei rămase
din perioada de ajustare, la schimbarea destinaţiei unei părţi
din clădire, astfel:
- pentru 2007, 2008, 2009, persoana impozabilă nu
ajustează taxa dedusă iniţial, aferentă acestor ani, care
reprezintă 300.000 lei x 3 ani = 900.000 lei;
- pentru perioada rămasă, 2010 - 2026 = 17 ani, taxa se
ajustează astfel:
- 5.100.000 lei x 30% = 1.530.000 lei - taxa nedeductibilă,
care se înscrie în decontul de taxă pe valoarea adăugată din
perioada fiscală în care apare modificarea de destinaţie. În
situaţia în care partea alocată cazinoului de 30% din clădire se
măreşte sau se micşorează, se fac ajustări
suplimentare în plus ori în minus conform aceleiaşi proceduri.
Exemplul nr. 4, pentru situaţia prevăzută la art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 3 din Codul
fiscal, dispoziţii tranzitorii:
O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de
taxă, conform art. 153 din Codul fiscal, închiriază
în cursul anului 2007 o clădire care a fost cumpărată în cursul
aceluiaşi an şi s-a dedus TVA de 9 milioane lei aferentă bunului
cumpărat. În cursul anului 2007, o parte din bunul imobil este
închiriată în regim de scutire conform art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul
fiscal, respectiv 50% din suprafaţa bunului imobil. Persoana
impozabilă a efectuat următoarea ajustare în anul 2007:
9.000.000 : 20 = 450.000; 450.000 x 50% = 225.000 lei, taxă
de ajustat aferentă anului 2007, care s-a înscris în decontul din
decembrie 2007 la rubrica corespunzătoare cu semnul minus.
În anul 2008, persoana impozabilă trebuie să efectueze
următoarea ajustare: 225.000 x 19 = 4.275.000 lei, care se va înscrie în
decontul lunii decembrie cu semnul minus. Dacă, începând cu data de 1
ianuarie 2008 şi până în anul 2026 inclusiv, se va modifica
suprafaţa închiriată în regim de scutire în plus sau în minus, de
fiecare dată se vor efectua ajustări ale taxei pentru toată taxa
aferentă perioadei rămase din perioada de ajustare în decontul lunii
în care a apărut fiecare modificare.
Dacă taxa aferentă aceluiaşi bun imobil s-ar fi
dedus pe bază de pro rata în anul 2007, nu se mai aplică
ajustările din exemplul nr. 4, ci se aplică ajustarea
prevăzută la alin. (9).
(9) Pentru cazul prevăzut la art. 149 alin. (4) lit. b) din Codul
fiscal, ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare
prevăzute la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, pentru
o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă/nededusă
iniţial, în funcţie de pro rata definitivă la finele
fiecărui an, conform procedurii descrise la art. 147 alin. (13) din Codul fiscal.
Această ajustare se aplică pentru bunurile la achiziţia,
fabricarea, construcţia, transformarea sau modernizarea cărora se
aplică prevederile art. 147 alin. (5) din Codul fiscal, precum
şi pentru bunurile de capital la achiziţia, fabricarea,
construcţia, transformarea sau modernizarea cărora s-a dedus integral
taxa ori nu s-a exercitat dreptul de deducere a taxei şi care în cursul
perioadei de ajustare sunt alocate unor activităţi în cazul
cărora nu se poate determina proporţia în care sunt utilizate pentru
operaţiuni cu drept de deducere şi fără drept de deducere.
Dacă taxa aferentă achiziţiei, fabricării,
construcţiei, transformării sau modernizării bunului de capital
s-a dedus integral se consideră că taxa a fost dedusă pe
bază de pro rata de 100%, respectiv dacă nu s-a exercitat dreptul de
deducere se consideră că pro rata a fost de 0%. Faţă de
ajustarea prevăzută la art. 149 alin. (4) lit. a) din Codul
fiscal, care se face de câte ori apare un eveniment care conduce la ajustare,
în cazurile prevăzute la prezentul alineat ajustarea se va realiza anual,
pe durata întregii perioade de ajustare, atât timp cât bunul de capital este
alocat unei activităţi în cazul căreia nu se poate determina
proporţia în care este utilizat pentru operaţiuni cu drept de
deducere şi fără drept de deducere. Dacă în cursul
perioadei de ajustare a unui bun de capital, pentru care se aplică metoda
de ajustare prevăzută de prezentul alineat, apare unul dintre
următoarele evenimente: bunul de capital este utilizat pentru alte scopuri
decât activitatea economică, este alocat unui sector de activitate care nu
dă drept de deducere, face obiectul unei operaţiuni pentru care taxa
este deductibilă integral sau îşi încetează existenţa, taxa
se ajustează conform prevederilor alin. (8), (11) sau (12).
Exemplu: O persoană impozabilă cu regim mixt
cumpără un utilaj la data de 1 noiembrie 2008, în valoare de 200.000
lei, plus 19% TVA, adică 38.000 lei. Pro rata provizorie pentru anul 2008
este 40%, iar taxa dedusă este de 15.200 lei (38.000 lei x 40%). Pro rata
definitivă calculată la sfârşitul anului 2008 este de 30%.
La sfârşitul anului 2008 se realizează ajustarea taxei
pe baza pro rata definitivă, respectiv 38.000 lei x 30% = 11.400 lei
taxă de dedus, care se compară cu taxa dedusă pe baza pro rata
provizorie (15.200 lei), iar diferenţa de 3.800 lei se înscrie în decontul
din luna decembrie ca taxă nedeductibilă. Această ajustare a
deducerii se referă la întreaga sumă dedusă iniţial
provizoriu şi prin urmare acoperă şi ajustarea aferentă
primei cincimi pentru bunurile de capital.
Ajustările pentru anii 2009, 2010, 2011 şi 2012 se
realizează astfel:
TVA deductibilă se împarte la 5: 38.000 lei: 5 = 7.600 lei.
TVA efectiv dedusă în baza pro rata definitivă pentru
prima perioadă se împarte la rândul său la 5: 11.400 lei: 5 = 2.280
lei.
Rezultatul înmulţirii taxei pe valoarea adăugată
deductibile de 7.600 lei cu pro rata definitivă pentru fiecare dintre
perioadele următoare se va compara apoi cu 2.280 lei.
Diferenţa rezultată va constitui ajustarea deducerii în
favoarea fie a statului, fie a persoanei impozabile.
Ajustarea pentru anul 2009:
- pro rata definitivă pentru anul 2009 este de 50%;
- deducere autorizată: 7.600 lei x 50% = 3.800 lei;
- deja dedusă: 2.280 lei;
- deducerea suplimentară permisă: 3.800 lei - 2.280 lei
= 1.520 lei.
Ajustarea pentru anul 2010:
- pro rata definitivă pentru anul 2010 este de 20%;
- deducere autorizată: 7.600 lei x 20% = 1.520 lei;
- deja dedusă: 2.280 lei;
- ajustare în favoarea statului: 2.280 lei - 1.520 lei = 760 lei -
nu se efectuează, fiind sub nivelul minim de 1.000 lei prevăzut la
alin. (16).
Ajustarea pentru anul 2011:
- pro rata definitivă pentru anul 2011 este de 25%;
- deducere autorizată: 7.600 lei x 25% = 1.900 lei;
- deja dedusă: 2.280 lei;
- ajustare în favoarea statului: 2.280 lei - 1.900 lei = 380 lei -
nu se efectuează, fiind sub nivelul minim de 1.000 lei prevăzut la
alin. (16).
Ajustarea pentru anul 2012:
- pro rata definitivă pentru anul 2012 este de 70%;
- deducere autorizată: 7.600 lei x 70% = 5.320 lei;
- deja dedusă: 2.280 lei;
- deducere suplimentară permisă: 5.320 lei - 2.280 lei =
3.040 lei.
Orice modificare a pro rata în anii următori, respectiv
după scurgerea ultimului an de ajustare (2012), nu va mai influenţa
deducerile efectuate pentru acest utilaj. Dar pentru livrări către
sine nu există limită de timp.
Dacă presupunem că utilajul ar fi vândut în cursul
anului 2011 la valoarea de 150.000 lei plus 36.000 lei, reprezentând TVA
calculată aplicând cota de 24%, persoana impozabilă ar avea dreptul
să efectueze o ajustare în favoarea sa astfel:
- taxa nededusă: 26.600 lei (38.000 lei - 11.400 lei);
- taxa colectată: 36.000 lei;
- ajustare permisă: 26.600 lei x 2/5 = 10.640 lei (deoarece
este mai mică decât taxa colectată).
Dacă presupunem că acelaşi utilaj ar fi alocat în
cursul anului 2010 unui sector de activitate care nu dă drept de deducere
sau îşi încetează existenţa ori este utilizat pentru alte
scopuri decât activitatea economică, persoana impozabilă ar avea
obligaţia să efectueze următoarele ajustări:
- perioada rămasă din perioada de ajustare: 3 ani;
- taxa dedusă iniţial: 11.400 lei;
- ajustare în favoarea bugetului de stat: 2.280 lei x 3/5 = 1.368
lei.
(10) Ajustarea prevăzută la art. 149 alin. (4) şi (5) din Codul
fiscal nu se efectuează în situaţia în care sunt aplicabile
prevederile art. 128 alin. (4) lit. a) şi b) din
Codul fiscal referitoare la livrarea către sine, precum şi în
situaţia în care nu are loc o livrare de bunuri în conformitate cu
prevederile art. 128 alin. (8) din Codul fiscal, cu
excepţia casării activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital
în conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal. În situaţia în care casarea activelor corporale fixe care sunt
bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
este realizată în conformitate cu prevederile unui act normativ care
impune casarea respectivelor active, nu se efectuează ajustarea
prevăzută la art. 149 alin. (4) şi (5) din Codul
fiscal. Demolarea unor construcţii, achiziţionate împreună cu
suprafaţa de teren pe care au fost edificate, nu determină
obligaţia de ajustare a deducerii iniţiale a taxei pe valoarea
adăugată aferente achiziţionării construcţiilor care
au fost demolate, dacă persoana impozabilă face dovada
intenţiei, confirmată cu elemente obiective, că suprafaţa
de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie
utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile, cum ar fi, de
exemplu, edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni
taxabile, astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii
Europene de Justiţie în Cauza C-257/11 Gran Via Moineşti.
(11) Ajustarea taxei deductibile prevăzute la art. 149 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal
se efectuează pentru toată taxa aferentă perioadei rămase
din perioada de ajustare, incluzând anul în care apare obligaţia
ajustării, fiind de până la o cincime ori, după caz, o
douăzecime pe an din valoarea taxei nededuse până la momentul
ajustării, şi se înscrie în decontul de taxă aferent perioadei
fiscale în care apare livrarea sau orice altă operaţiune pentru care
taxa aferentă bunului de capital este deductibilă. Prevederile
prezentului alineat se completează cu cele ale pct. 38 şi 39.
(12) Ajustarea taxei deductibile prevăzute la art. 149 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal
se efectuează pentru toată taxa aferentă perioadei rămase
din perioada de ajustare, incluzând anul în care apare obligaţia
ajustării, şi este de până la o cincime sau, după caz, o
douăzecime pe an din valoarea taxei deduse iniţial, fiind
operată în decontul de TVA aferent perioadei fiscale în care bunurile de
capital îşi încetează existenţa, cu excepţia
situaţiilor prevăzute la alin. (10). Casarea unui bun de capital
înainte de expirarea duratei normale de funcţionare a acestuia nu este
considerată livrare către sine, dar se aplică prevederile
referitoare la ajustare, dacă bunul îşi încetează existenţa
în cadrul perioadei de ajustare, cu excepţiile prevăzute la alin.
(10).
Exemplu: O persoană impozabilă cumpără un
mijloc fix a cărui durată normală de funcţionare este de 7
ani, la data de 30 noiembrie 2007, în valoare de 10.000 lei + TVA (19% = 1.900
lei), şi deduce 1.900 lei.
La data de 2 decembrie 2009, mijlocul fix este casat. În acest caz
există o ajustare în favoarea statului, în valoare de 3 cincimi din 1.900
lei, respectiv 1.140 lei.
(13) Ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital,
conform art. 149 alin. (4) lit. e) din Codul
fiscal, se efectuează în cazul în care furnizorul ajustează baza de
impozitare conform art. 138 lit. a) - c) din Codul fiscal.
Ajustarea se efectuează pentru toată taxa aferentă perioadei
rămase din perioada de ajustare în perioada fiscală în care apar
situaţiile prevăzute la art. 138 lit. a) - c) din Codul fiscal, pe
baza facturii emise de furnizor. Ajustările ulterioare prevăzute la art. 149 alin. (4) lit. a) - d) din Codul
fiscal se vor efectua ţinându-se cont de taxa dedusă după
efectuarea ajustării prevăzute de prezentul alineat.
(14) În vederea ajustării taxei deductibile aferente
bunurilor de capital, persoanele impozabile sunt obligate să
ţină un registru al bunurilor de capital, în care să
evidenţieze pentru fiecare bun de capital, astfel cum este definit la art. 149 alin. (1) din Codul fiscal,
următoarele informaţii:
a) data achiziţiei, fabricării, finalizării
construirii sau transformării/modernizării;
b) valoarea (baza de impozitare) bunului de capital;
c) taxa deductibilă aferentă bunului de capital;
d) taxa dedusă;
e) ajustările efectuate conform art. 149 alin. (4) din Codul fiscal.
(15) Prevederile art. 149 din Codul fiscal şi ale
prezentului punct se aplică şi de către persoanele impozabile
care efectuează operaţiuni imobiliare constând în operaţiuni de
livrare, închiriere, leasing, arendare, concesionare şi alte
operaţiuni similare, efectuate în legătură cu bunurile imobile.
(16) În sensul art. 149 alin. (7) din Codul fiscal, nu se
efectuează ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital în
situaţia în care suma care ar rezulta ca urmare a fiecărei
ajustări aferente unui bun de capital este mai mică de 1.000 lei.
(17) În cazul bunurilor de capital pentru care persoana
impozabilă a aplicat prevederile art. 145 alin. (1^1) şi (1^2) din
Codul fiscal, perioada de ajustare începe la data prevăzută la art. 149 alin. (3) din Codul fiscal.
(18) Taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, achiziţionate
de persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, altele decât
achiziţiile intracomunitare de bunuri, importurile şi
achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare
inversă potrivit prevederilor art. 150 alin. (2) - (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, precum şi a
bunurilor de capital achiziţionate de beneficiari de la persoane
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, altele decât cele
prevăzute la art. 134^2 alin. (6) din Codul fiscal, se
ajustează la data la care intervine evenimentul care generează
ajustarea conform art. 149 alin. (4) lit. a), c) şi d)
din Codul fiscal, astfel:
a) în situaţia în care ajustarea este în favoarea statului,
se ajustează taxa efectiv dedusă aferentă sumei plătite,
corespunzătoare perioadei rămase din perioada de ajustare;
b) în situaţia în care ajustarea este în favoarea persoanei
impozabile se ajustează taxa nededusă dar plătită
furnizorului/prestatorului, corespunzătoare perioadei rămase din
perioada de ajustare.
(19) În situaţia prevăzută la alin. (18), dacă
la data la care intervine un eveniment care generează ajustarea nu a fost
achitată integral taxa aferentă achiziţiei, pe măsură
ce se plăteşte diferenţa de taxă, se determină taxa
care ar fi deductibilă sau nedeductibilă corespunzător
utilizării bunului de capital pentru operaţiuni cu ori fără
drept de deducere în cadrul perioadei de ajustare şi se
evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în
care taxa a fost plătită. Taxa aferentă achiziţiilor
intracomunitare de bunuri, importurilor şi achiziţiilor de
bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit
prevederilor art. 150 alin. (2) - (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, efectuate de o
persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare, precum
şi taxa aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii prevăzute
la art. 134^2 alin. (6) din Codul fiscal
efectuate de beneficiar de la o persoană impozabilă care aplică
sistemul TVA la încasare se ajustează potrivit regulilor generale
prevăzute la alin. (1) - (16).
Exemplu: O persoană impozabilă B cumpără un
bun de capital (o clădire) de la persoana impozabilă A. Ambele
persoane aplică sistemul TVA la încasare. Valoarea bunului de capital este
de 100.000 lei şi TVA aferentă este de 24.000 lei. Prin contractul
dintre părţi se stabilesc următoarele: bunul de capital va fi
pus la dispoziţia persoanei impozabile B la data de 20.07.2013, urmând ca
plata să se facă în 4 tranşe egale de 25.000 lei + TVA
aferentă, care devin scadente la plată corespunzător, prima
tranşă la data punerii bunului la dispoziţia persoanei
impozabile B (20.07.2013), a doua tranşă la 31.12.2013, a treia
tranşă la 30.06.2014 şi ultima tranşă la 31.12.2014.
Plăţile se efectuează cu respectarea prevederilor contractuale.
Perioada de ajustare începe de la 1 ianuarie a anului în care
bunul de capital este pus la dispoziţia persoanei impozabile B, respectiv
1 ianuarie 2013.
Situaţia 1:
În perioada 20.07.2013 - 31.07.2014 bunul de capital este utilizat
în scopul operaţiunilor taxabile ale persoanei impozabile B, respectiv
operaţiunilor de închiriere în regim de taxare cu TVA prin opţiune
conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
Începând cu 1.08.2014 bunul de capital este alocat în
integralitate pentru realizarea de operaţiuni de închiriere în regim de
scutire de TVA fără drept de deducere în sensul art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul
fiscal.
- Perioada de ajustare (20 de ani): 1.01.2013 - 31.12.2032
- TVA aferentă achiziţiei bunului de capital: 24.000
lei.
- TVA dedusă conform plăţilor efectuate până
la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea: 18.000
lei, corespunzător celor 3 tranşe de plată efectuate.
- Ajustarea taxei deduse la data evenimentului care generează
ajustarea: 18.000 x 19/20 = 17.100 lei, în favoarea statului. Diferenţa de
900 de lei reprezintă taxa dedusă pentru anul 2013, în care bunul a
fost utilizat pentru operaţiuni taxabile.
La 31.12.2014 se plăteşte şi ultima
tranşă, TVA aferentă fiind de 6.000 lei.
Se determină la momentul efectuării plăţii
cuantumul TVA deductibile în funcţie de modul de utilizare a bunului de
capital în perioada de ajustare, astfel: 6.000 lei x 19/20 ani = 5.700 lei care
nu se poate deduce, întrucât corespunde celor 19 ani rămaşi din
perioada de ajustare, iar bunul de capital este deja alocat operaţiunilor
scutite fără drept de deducere. Suma de 5.700 lei se scade din contul
4428 "TVA neexigibilă" fiind înregistrată în conturile de
cheltuieli.
Suma de 300 lei aferentă anului 2013 se va deduce în decontul
lunii decembrie 2014 şi se înscrie în decont la rândurile
corespunzătoare de taxă dedusă.
La data de 3.03.2016 bunul de capital începe să fie utilizat
în integralitate pentru operaţiuni taxabile.
- TVA de ajustat: 24.000 x 17/20 = 20.400 lei, în favoarea
persoanei impozabile.
Situaţia 2:
În perioada 20.07.2013 - 31.07.2014 bunul de capital este utilizat
în scopul operaţiunilor taxabile ale persoanei impozabile B, respectiv
pentru operaţiuni de închiriere în regim de taxare cu TVA în sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
Începând cu 1.08.2014 bunul de capital este alocat parţial (20%) pentru
realizarea de operaţiuni de închiriere în regim de scutire de TVA
fără drept de deducere în sensul art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul
fiscal.
- Perioada de ajustare (20 ani): 1.01.2013 - 31.12.2032
- TVA dedusă conform plăţilor efectuate până
la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea: 18.000
lei, corespunzător celor 3 tranşe de plată efectuate.
- Ajustarea taxei deduse la data evenimentului care generează
ajustarea: 18.000 x 19/20 x 20% = 3.420 lei în favoarea statului.
La 31.12.2014 se plăteşte şi ultima
tranşă, TVA aferentă fiind de 6.000 lei.
Se determină la momentul efectuării plăţii
cuantumul TVA deductibile în funcţie de modul de utilizare a bunului de
capital în perioada de ajustare, astfel: 6.000 lei x 19/20 x 20% = 1.140 lei,
care nu se pot deduce, întrucât corespund celor 19 ani rămaşi din
perioada de ajustare, iar bunul de capital este deja alocat operaţiunilor
scutite fără drept de deducere în proporţie de 20%.
În decontul lunii decembrie 2014 se înscrie la rândurile
corespunzătoare de taxă dedusă suma de 4.860 lei (6.000 -
1.140).
La data de 3.03.2016 bunul de capital începe să fie utilizat
în integralitate pentru operaţiuni taxabile.
- TVA dedusă: 24.000 - 3.420 - 1.140 = 19.440 lei
- TVA nededusă: 1.140 lei
- TVA dedusă iniţial şi ajustată în favoarea
statului: 3.420 lei
- TVA de ajustat - 17 ani - în favoarea persoanei impozabile B:
24.000 x 17/20 x 20% = 4.080 lei.
(20) Pentru cazul prevăzut la art. 149 alin. (4) lit. b) din Codul
fiscal, taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital,
achiziţionate de persoane impozabile care aplică sistemul TVA la
încasare, altele decât achiziţiile intracomunitare de bunuri, importurile
şi achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare
inversă potrivit prevederilorart. 150
alin. (2) - (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, precum şi a
bunurilor de capital achiziţionate de beneficiari de la persoane
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, altele decât cele
prevăzute la art. 134^2 alin. (6) din Codul fiscal, se
ajustează conform alin. (9), ţinând cont de plăţile
efectuate astfel:
a) în anul achiziţiei se ajustează taxa aferentă
sumelor efectiv plătite conform pro rata definitivă din acest an;
b) de câte ori se mai efectuează o plată în anii
următori din perioada de ajustare se deduce taxa aferentă
plăţilor efectuate în funcţie de pro rata definitivă din
anul achiziţiei, în decontul perioadei fiscale în care s-a efectuat plata;
c) la finele fiecărui an se ajustează o cincime sau o
douăzecime din taxa dedusă corespunzătoare plăţilor
efectuate, în funcţie de pro rata definitivă;
d) în situaţia în care se efectuează ajustarea
prevăzută la lit. c) şi ulterior se mai efectuează
plăţi, la fiecare plată se recalculează taxa ajustată
conform lit. c), în funcţie de plăţile efectuate, diferenţa
rezultată înscriindu-se în decontul aferent perioadei fiscale în care s-a
efectuat fiecare plată.
Exemplu:
O persoană impozabilă cu regim mixt care aplică
sistemul TVA la încasare cumpără un utilaj la data de 1 martie 2013,
în valoare de 200.000 lei, plus 24% TVA, adică 48.000 lei. Conform
contractului plata utilajului se efectuează astfel: 50% din valoare la data
achiziţiei, respectiv 124.000 lei (din care TVA 24.000 lei), iar
diferenţa în două rate de câte 62.000 lei (din care TVA 12.000 lei),
plătibile în luna ianuarie a următorilor 2 ani. Pro rata provizorie
pentru anul 2013 este 30%.
La data achiziţiei persoana impozabilă deduce taxa
aferentă sumei achitate corespunzător pro rata provizorie astfel:
24.000 lei x 30% = 7.200 lei, taxă care se deduce în decontul
aferent lunii martie 2013.
Pro rata definitivă calculată la sfârşitul anului
2013 este de 40%.
La sfârşitul anului 2013 se realizează ajustarea taxei
pe baza pro rata definitivă, respectiv 24.000 lei x 40% = 9.600 lei
taxă de dedus, care se compară cu taxa dedusă pe baza pro rata
provizorie (7.200 lei), iar diferenţa de 2.400 lei se înscrie în decontul
din luna decembrie ca taxă deductibilă.
Anul 2014
Pro rata provizorie utilizată în anul 2014 este de 50%.
În luna ianuarie din anul 2014 se efectuează plata sumei de
62.000 lei (din care TVA 12.000 lei).
La data plăţii se calculează taxa de dedus,
ţinând cont de pro rata definitivă din anul 2013, anul
achiziţiei utilajului:
12.000 lei x 40% = 4.800 lei, taxă care se deduce în decontul
aferent lunii ianuarie 2014.
Pro rata definitivă pentru anul 2014 calculată la
sfârşitul anului este de 60%.
La sfârşitul anului 2014 se fac următoarele calcule:
Taxa deductibilă corespunzătoare plăţilor
efectuate se împarte la 5 (perioada de ajustare):
24.000 lei + 12.000 lei = 36.000 lei : 5 = 7.200 lei.
Deducerea autorizată, respectiv taxa care poate fi
dedusă pentru anul 2014 se calculează astfel:
7.200 lei x 60% = 4.320 lei.
Taxa deja dedusă corespunzătoare unui an, respectiv
anului 2014, se calculează astfel:
9.600 lei (dedusă în anul 2013) + 4.800 lei (dedusă în
anul 2014) = 14.400 lei : 5 = 2.880 lei.
Se compară deducerea autorizată cu taxa deja dedusă
pentru anul 2014, iar diferenţa de 1.440 lei (4.320 lei - 2.880 lei)
reprezintă taxa de dedus suplimentar care se înscrie în decontul lunii
decembrie.
Anul 2015
Pro rata provizorie utilizată în anul 2015 este de 60%.
În luna ianuarie 2015 se efectuează plata sumei de 62.000 lei
(din care TVA 12.000 lei).
La data plăţii se calculează taxa de dedus,
ţinând cont de pro rata definitivă din anul 2013, anul
achiziţiei utilajului:
12.000 lei x 40% = 4.800 lei, taxă care se deduce în decontul
aferent lunii ianuarie 2015.
Ca urmare a efectuării acestei plăţi se
recalculează taxa deductibilă aferentă anului 2014 astfel:
Taxa deductibilă corespunzătoare plăţilor
efectuate se împarte la 5 (perioada de ajustare):
24.000 lei + 12.000 lei + 12.000 lei = 48.000 lei : 5 = 9.600 lei.
Deducerea autorizată, respectiv taxa care poate fi
dedusă pentru anul 2014 ca urmare a acestei plăţi se
calculează astfel:
9.600 lei x 60% = 5.760 lei.
Taxa deja dedusă corespunzătoare unui an este:
9.600 lei (dedusă în anul 2013) + 4.800 lei (dedusă în
anul 2014) + 4.800 lei (dedusă în anul 2015) = 19.200 lei : 5 = 3840 lei.
Se compară deducerea autorizată cu taxa dedusă
efectiv (5.760 lei - 3.840 lei), iar diferenţa de 1.920 lei este taxa care
se poate deduce pentru anul 2014.
Întrucât în decembrie 2014 s-a dedus suma de 1.440 lei, se va
deduce suplimentar în ianuarie 2015 (luna în care s-a achitat ultima rată)
suma de 480 lei (1.920 lei - 1.440 lei).
În luna decembrie 2015 se efectuează ajustarea
corespunzătoare acestui an în funcţie de pro rata definitivă,
care este de 30%, astfel:
Taxa deductibilă corespunzătoare plăţilor
efectuate se împarte la 5 (perioada de ajustare):
24.000 lei + 12.000 lei + 12.000 lei = 48.000 lei : 5 = 9.600 lei.
Deducerea autorizată conform pro rata definitivă pentru
acest an este de 2.880 lei (9.600 lei x 30%).
Se determină taxa deja dedusă pentru acest an:
9.600 lei + 4.800 lei+ 4.800 lei = 19.200 lei : 5 = 3.840 lei.
Întrucât s-a dedus mai mult, în decontul lunii decembrie ar trebui
să se efectueze o ajustare în favoarea statului, dar în cazul prezentat
fiind o sumă mai mică de 1.000 lei, respectiv de 960 lei (3.840 lei -
2.880 lei), ajustarea nu se efectuează.
Anul 2016
- pro rata definitivă pentru anul 2016 este de 35%;
- deducere autorizată: 9.600 lei x 35% = 3.360 lei;
- deja dedusă: 3.840 lei;
- ajustare în favoarea statului: 3.840 - 3.360 lei = 480 lei - nu
se efectuează, fiind sub nivelul minim de 1.000 lei prevăzut la alin.
(16).
În ultimul an al perioadei de ajustare, respectiv anul 2017,
ajustarea se va efectua similar celei de la sfârşitul anului 2016.
(21) Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare, precum
şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi trec la regimul
special de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal aplică în mod
corespunzător prevederile alin. (17) şi alin. (18) lit. a)..
Norme metodologice
55. (1) O persoană impozabilă care are sediul
activităţii economice în România şi livrează bunuri sau
prestează servicii de la un sediu fix situat în afara României către
beneficiari persoane impozabile stabilite în România, iar locul acestor
operaţiuni este considerat a fi în România, conform art. 132 sau 133 din Codul fiscal, nu poate
fi considerată ca nefiind stabilită în România, chiar dacă
sediul activităţii economice nu participă la livrarea bunurilor
şi/sau la prestarea serviciilor, fiind persoana obligată la plata
taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal.
(2) În sensul art. 150 alin. (5) din Codul fiscal,
persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată este
persoana din cauza căreia bunurile ies din regimurile sau situaţiile
prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal, cu excepţia cazului în care bunurile ies din regimurile ori
situaţiile respective printr-un import, caz în care se aplică
prevederile art. 151^1 din Codul fiscal şi pct.
59.
(3) Prevederile art. 150 alin. (6) din Codul fiscal nu se
aplică în cazul vânzărilor la distanţă realizate dintr-un
stat membru în România de o persoană nestabilită în România, pentru
care locul livrării este în România conform art. 132 alin. (2) şi (3) din Codul
fiscal, persoana nestabilită în România fiind obligată să se
înregistreze în România în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.
(4) În cazul serviciilor taxabile achiziţionate
intracomunitar, taxa este datorată conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal,
inclusiv în situaţia în care beneficiarul persoană impozabilă
stabilit în România nu şi-a îndeplinit obligaţia de a se înregistra
în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
Norme metodologice:
56. Desemnarea reprezentantului fiscal se realizează conform
prevederilor pct. 66^1..
ART. 151
57. Desemnarea reprezentantului fiscal se realizează conform
prevederilor pct. 66^1.
58. Abrogat.
ART. 151^1
59. (1) În aplicarea art. 151^1 din Codul fiscal, importatorul
care are obligaţia plăţii taxei pentru un import de bunuri
taxabil este:
a) cumpărătorul către care se expediază
bunurile la data la care taxa devine exigibilă la import sau, în
absenţa acestui cumpărător, proprietarul bunurilor la
această dată. Prin excepţie, furnizorul bunului sau un furnizor
anterior poate opta pentru calitatea de importator. Orice livrări
anterioare importului nu sunt impozabile în România, cu excepţia
livrărilor de bunuri pentru care se aplică regulile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) şi f) din
Codul fiscal;
b) furnizorul bunurilor, pentru livrările de bunuri care sunt
instalate sau asamblate în interiorul României de către furnizor ori în
numele acestuia şi dacă livrarea acestor bunuri are loc în România în
condiţiile art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal, sau cumpărătorul către care se expediază bunurile,
dacă acesta a optat pentru calitatea de importator;
c) proprietarul bunurilor, pentru bunurile importate în vederea
efectuării de operaţiuni de închiriere sau leasing în România;
d) persoana care reimportă în România bunurile exportate în
afara Comunităţii, pentru aplicarea scutirilor prevăzute la art. 142 alin. (1) lit. h) şi i) din
Codul fiscal;
e) proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă
înregistrată conform art. 153 din Codul fiscal, care
importă bunuri în România:
1. în regim de consignaţie sau stocuri la dispoziţia
clientului, pentru verificarea conformităţii ori pentru testare.
Beneficiarul înregistrat conform art. 153 din Codul fiscal poate fi
importatorul bunurilor care are obligaţia plăţii taxei pentru
respectivul import, cu condiţia ca bunurile respective să fie
cumpărate de acesta sau dacă nu le achiziţionează să
le reexporte în afara Comunităţii;
2. în vederea reparării, transformării, modificării
sau prelucrării acestor bunuri, cu condiţia ca bunurile rezultate ca
urmare a acestor operaţiuni să fie reexportate în afara
Comunităţii sau să fie achiziţionate de către persoana
impozabilă înregistrată conform art. 153 din Codul fiscal care a efectuat
importul.
(2) Orice persoană care nu este obligată la plata taxei
pentru un import conform alin. (1), dar pe numele căreia au fost declarate
bunurile în momentul în care taxa devine exigibilă conform art. 136 din Codul fiscal, nu are dreptul
de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente importului
respectiv decât în situaţia în care va aplica structura de comisionar,
respectiv va refactura valoarea bunurilor importate şi taxa pe valoarea
adăugată aferentă către persoana care ar fi avut calitatea
de importator conform alin. (1).
(3) Persoanele impozabile care au obligaţia plăţii
taxei în calitate de importatori conform alin. (1) au dreptul să
deducă taxa în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145 - 147^2 din Codul fiscal.
ART. 151^2
60. Obligaţiile beneficiarului prevăzute la art. 151^2 alin. (1) din Codul fiscal nu
afectează exercitarea dreptului de deducere în condiţiile
prevăzute la art. 145 din Codul fiscal.
ART. 152
61. (1) În sensul art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, o
operaţiune este accesorie activităţii principale dacă se
îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la pct. 47 alin. (3).
(2) La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se
cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate
şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru
operaţiunile prevăzute la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal.
Prevederile art. 134^2 alin. (3) - (8) din Codul fiscal
nu se aplică în cazul persoanelor impozabile care aplică regimul
special de scutire.
(3) Persoanele impozabile care, dacă ar fi
înregistrate normal în scopuri de taxă conform art. 153 din Codul fiscal, ar aplica un
regim special de taxă conform prevederilor art. 152^1 şi 152^2 din Codul fiscal
vor lua în calculul determinării cifrei de afaceri prevăzute la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal numai
baza impozabilă pentru respectivele operaţiuni determinată în
conformitate cu prevederile art. 152^1 şi 152^2 din Codul fiscal.
(4) Activele corporale fixe prevăzute la art. 152 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal
sunt cele definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul
fiscal, iar activele necorporale sunt cele definite de legislaţia
contabilă şi care din punctul de vedere al taxei sunt considerate
servicii.
(5) În sensul art. 152 alin. (3) din Codul fiscal,
persoana impozabilă care optează pentru aplicarea regimului normal de
taxă trebuie să solicite înregistrarea conform art.153 din Codul fiscal
şi să aplice regimul normal de taxă începând cu data
înregistrării.
(6) Persoana impozabilă care solicită scoaterea
din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal în vederea
aplicării regimului special de scutire are obligaţia să ajusteze
taxa deductibilă aferentă:
a) bunurilor aflate în stoc
şi serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în
momentul trecerii la regimul de scutire;
b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de
capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum
şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe
bază de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul trecerii la
regimul de scutire. În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de
capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate
la momentul trecerii la regimul de scutire. În cazul bunurilor de capital se
aplică prevederile art. 149 din Codul fiscal;
c) achiziţiilor de bunuri şi servicii care
urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de
taxă a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) şi b) din
Codul fiscal înainte de data anulării calităţii de persoană
impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi al
căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc
după această dată.
(7) Ajustarea taxei deductibile pentru bunurile mobile
corporale, altele decât bunurile de capital prevăzute la art. 149 alin. (1) din Codul fiscal,
prevăzută la alin. (6), se realizează potrivit prevederilor art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul
fiscal. Ajustarea pentru activele corporale fixe în curs de execuţie,
pentru serviciile neutilizate, precum şi pentru situaţiile
prevăzute la alin. (6) lit. c) se efectuează potrivit art. 148 din Codul fiscal, prin anularea
taxei deductibile. Ajustările de taxă realizate conform art. 128 alin. (4) lit. c) şiart. 148 din Codul fiscal se
efectuează în funcţie de cota de taxă în vigoare la data
achiziţiei bunurilor mobile corporale. Persoanele care aplică
sistemul TVA la încasare, precum şi cele care au achiziţionat
bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi
trec la regimul special de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal aplică în
mod corespunzător prevederile pct. 53 alin. (7) şi ale pct. 54 alin.
(17) şi alin. (18) lit. a).
(8) Valoarea rezultată ca urmare a efectuării
ajustărilor de taxă conform alin. (6) se evidenţiază în
ultimul decont de taxă sau, după caz, în declaraţia
prevăzută la art.156^3
alin. (9) din Codul fiscal. În situaţia în care organele de inspecţie
fiscală constată că persoana impozabilă nu a
evidenţiat corect sau nu a efectuat ajustările de taxă
prevăzute la alin. (6), acestea vor stabili valoarea corectă a
ajustărilor de taxă şi, după caz, vor solicita plata ori
vor dispune restituirea taxei rezultate ca urmare a ajustării.
(9) În cazul activelor
corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă
transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după
scoaterea locatarului/utilizatorului din evidenţa persoanelor înregistrate
în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire pentru
întreprinderile mici, acesta are obligaţia, până cel târziu pe data
de 25 a lunii următoare celei în care a intervenit transferul dreptului de
proprietate asupra bunurilor, să ajusteze:
a) taxa deductibilă aferentă bunurilor de
capital, inclusiv taxa plătită sau datorată înainte de data
transferului dreptului de proprietate, potrivit prevederilor art. 149 din Codul fiscal şi pct. 54;
b) taxa deductibilă aferentă activelor
corporale fixe, constatate pe bază de inventariere, altele decât cele care
sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal,
corespunzător valorii rămase neamortizate la momentul schimbării
regimului.
Prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se
stabileşte procedura de declarare şi plată a sumelor rezultate
din ajustarea taxei.
(10) În sensul art. 152 alin. (9) din Codul fiscal,
persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă
prin opţiune conform prevederilor art. 152 alin. (3), coroborate cu
prevederile art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul
fiscal, şi persoanele impozabile care solicită înregistrarea în
scopuri de taxă în cazul depăşirii plafonului de scutire în
termenul stabilit la art. 152 alin. (6) din Codul fiscal au
dreptul la ajustarea taxei deductibile aferente:
a) bunurilor aflate în stoc
şi serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în
momentul trecerii la regimul normal de taxare;
b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de
capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum
şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe
bază de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul trecerii la
regimul normal de taxă. În cazul activelor corporale fixe, altele decât
bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase
neamortizate la momentul trecerii la regimul normal de taxă. În cazul
bunurilor de capital se aplică prevederile art. 149 din Codul fiscal;
c) achiziţiilor de bunuri şi servicii care
urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de
taxă a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) şi b) din
Codul fiscal înainte de data trecerii la regimul normal de taxă şi al
căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc
după această dată.
(11) Ajustările efectuate conform alin. (10) se
înscriu în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri
de taxă conform art. 153 din Codul fiscal a persoanei
impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.
(12) Pentru ajustarea taxei prevăzute la alin. (10),
persoana impozabilă trebuie să îndeplinească condiţiile
şi formalităţile prevăzute la art. 145 - 149 din Codul fiscal. Prin
excepţie de la prevederile art. 155 alin. (19) din Codul fiscal,
factura pentru achiziţii de bunuri/servicii efectuate înainte de
înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie să
conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în
scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.
62. (1) Persoanele care aplică regimul special de
scutire, conform art. 152 din Codul fiscal, au
obligaţia să ţină evidenţa livrărilor de bunuri
şi a prestărilor de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi
realizate de o mică întreprindere, cu ajutorul jurnalului pentru
vânzări, precum şi evidenţa bunurilor şi a serviciilor
taxabile achiziţionate, cu ajutorul jurnalului pentru cumpărări.
(2) În cazul în care persoana
impozabilă a atins sau a depăşit plafonul de scutire şi nu
a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA conform legii, organele fiscale
competente vor proceda după cum urmează:
a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale
este identificată de organele de inspecţie fiscală înainte de
înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor
solicita plata taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o
colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de taxă
conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada
cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost
înregistrată în scopuri de TVA dacă ar fi solicitat în termenul
prevăzut de lege înregistrarea şi data identificării
nerespectării prevederilor legale. Totodată, organul fiscal competent
va înregistra din oficiu aceste persoane în scopuri de taxă. Înregistrarea
în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data
comunicării de către organul fiscal competent a deciziei privind
înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA;
b) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale
este identificată după înregistrarea persoanei impozabile în scopuri
de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, organele de
control vor solicita plata taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit
să o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de
taxă conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada
cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost
înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat
înregistrarea în termenul prevăzut de lege şi data la care a fost
înregistrată.
(3) În cazul în care persoana impozabilă a solicitat
în mod eronat scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri
de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, în vederea
aplicării regimului special de scutire pentru întreprinderile mici,
organele fiscale competente vor proceda după cum urmează:
a) în cazul în care persoana impozabilă, ulterior
scoaterii din evidenţă, nu s-a înregistrat în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal până la data
identificării acestei erori de către organele de inspecţie
fiscală, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabilă
ar fi trebuit să o colecteze pe perioada cuprinsă între data
anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi data
identificării acestei erori. Totodată, organele fiscale competente
vor înregistra din oficiu aceste persoane în scopuri de taxă.
Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu
data comunicării de către organul fiscal competent a deciziei privind
înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA;
b) în cazul în care, ulterior scoaterii din
evidenţă, persoana impozabilă s-a înregistrat în scopuri de TVA
conform art. 153 din Codul fiscal până la data
identificării acestei erori de către organele de inspecţie
fiscală, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabilă
ar fi trebuit să o colecteze pe perioada cuprinsă între data la care
persoanei respective i s-a anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA
conform art. 153 din Codul fiscal şi data la
care a fost înregistrată.
(4) După determinarea
taxei de plată conform alin. (2) şi (3), organele fiscale competente
vor stabili obligaţiile fiscale accesorii aferente conform prevederilor
legale în vigoare.
(5) Persoanele impozabile care nu au solicitat
înregistrarea în scopuri de TVA în termenul prevăzut de lege, indiferent
dacă au făcut sau nu obiectul inspecţiei fiscale, au dreptul
să ajusteze în primul decont depus după înregistrare sau, după
caz, într-un decont ulterior, în condiţiile prevăzute la art. 145 - 149 din Codul fiscal:
a) taxa deductibilă
aferentă bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate la data
la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de
taxă dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de
lege;
b) taxa deductibilă aferentă activelor
corporale fixe, inclusiv celor aflate în curs de execuţie, aflate în
proprietatea sa la data la care persoana respectivă ar fi fost
înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat
înregistrarea în termenul prevăzut de lege, cu condiţia ca, în cazul
bunurilor de capital, perioada de ajustare a deducerii, prevăzută la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal,
să nu fi expirat. În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile
de capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate
la data respectivă. În cazul bunurilor de capital se aplică
prevederile art. 149 din Codul fiscal;
c) taxa deductibilă aferentă achiziţiilor
de bunuri şi servicii efectuate în perioada cuprinsă între data la
care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de
taxă dacă ar fi solicitat în termenul prevăzut de lege
înregistrarea şi data la care a fost înregistrată, inclusiv taxa
deductibilă aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii
pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) şi b) din
Codul fiscal înainte de data la care persoana respectivă ar fi fost
înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat
înregistrarea în termenul prevăzut de lege şi al căror fapt
generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc în perioada
cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost
înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat în termenul
prevăzut de lege înregistrarea şi data la care a fost înregistrată;
d) taxa deductibilă aferentă achiziţiilor
de bunuri şi servicii care urmează a fi obţinute, respectiv
pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) şi b) din
Codul fiscal înainte de data la care persoana respectivă ar fi fost
înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat
înregistrarea în termenul prevăzut de lege şi al căror fapt
generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după
înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de taxă.
(6) Persoanele impozabile care au solicitat în mod eronat
scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, în vederea
aplicării regimului special de scutire pentru întreprinderile mici,
indiferent dacă au făcut sau nu obiectul inspecţiei fiscale, au
dreptul să anuleze ajustările de taxă corespunzătoare
scoaterii din evidenţă şi să îşi exercite dreptul de
deducere a taxei aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii
efectuate în perioada cuprinsă între data la care persoanei respective i
s-a anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi data la
care a fost înregistrată, în primul decont depus după înregistrare
sau, după caz, într-un decont ulterior, în condiţiile prevăzute
la art. 145 - 149 din Codul fiscal.
(7) Pentru ajustarea taxei prevăzute la alin. (5)
şi (6), persoana impozabilă trebuie să îndeplinească
condiţiile şi formalităţile prevăzute la art. 145 - 149 din Codul fiscal. Prin
excepţie de la prevederile art. 155 alin. (19) din Codul fiscal,
factura pentru achiziţii de bunuri/servicii efectuate înainte de
înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie să
conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în
scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.
(8) Persoanele impozabile care au aplicat regimul special de
scutire pentru întreprinderi mici prevăzut la art. 152 din Codul fiscal şi care au
fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul
fiscal, dacă ulterior înregistrării realizează numai
operaţiuni fără drept de deducere, vor solicita scoaterea din
evidenţă conform art. 153 alin. (11) din Codul fiscal.
Dacă, ulterior scoaterii din evidenţă, aceste persoane
impozabile vor realiza operaţiuni care dau drept de deducere a taxei, vor
aplica prevederile art. 152 din Codul fiscal.
ART. 152^1
63. (1) În sensul art. 152^1 din Codul fiscal,
călătorul poate fi o persoană impozabilă, o persoană
juridică neimpozabilă şi orice altă persoană
neimpozabilă.
(2) Regimul special nu se
aplică pentru serviciile prestate de agenţia de turism exclusiv cu
mijloace proprii.
(3) În sensul art. 152^1 alin. (4) din Codul fiscal,
următorii termeni se definesc astfel:
a) suma totală ce va fi plătită de
călător reprezintă tot ceea ce constituie contrapartidă
obţinută sau care va fi obţinută de agenţia de turism
din partea călătorului sau de la un terţ pentru serviciul unic,
inclusiv subvenţiile direct legate de acest serviciu, impozitele, taxele,
cheltuielile accesorii cum ar fi comisioanele şi cheltuielile de
asigurare, dar fără a cuprinde sumele prevăzute la art. 137 alin. (3) din Codul fiscal.
Dacă elementele folosite pentru stabilirea sumei ce va fi
plătită de călător sunt exprimate în valută, cursul de
schimb care se aplică este ultimul curs de schimb comunicat de Banca
Naţională a României sau cursul de schimb utilizat de banca prin care
se efectuează decontările, din data întocmirii facturii pentru
vânzarea serviciilor, inclusiv pentru facturile parţiale sau de avans;
b) costurile agenţiei de turism pentru
livrările de bunuri şi prestările de servicii în beneficiul
direct al călătorului reprezintă preţul, inclusiv taxa pe
valoarea adăugată, facturat de furnizorii operaţiunilor
specifice, precum servicii de transport, hoteliere, catering şi alte
cheltuieli precum cele cu asigurarea mijloacelor de transport utilizate, taxe
pentru viză, diurnă şi cazarea pentru şofer, taxele de
drum, taxele de parcare, combustibilul, cu excepţia cheltuielilor generale
ale agenţiei de turism care sunt incluse în costul serviciului unic.
Dacă elementele folosite pentru stabilirea costurilor sunt exprimate în valută,
cursul de schimb se determină potrivit art. 139^1 din Codul fiscal.
(4) Pentru a stabili valoarea
taxei colectate pentru serviciile unice efectuate într-o perioadă
fiscală, agenţiile de turism vor ţine jurnale de vânzări
sau, după caz, borderouri de încasări, în care se înregistrează
numai totalul de pe documentul de vânzare care include taxa. Aceste jurnale,
respectiv borderouri se vor ţine separat de operaţiunile pentru care
se aplică regimul normal de taxare. De asemenea, agenţiile de turism
vor ţine jurnale de cumpărări separate în care se vor
evidenţia achiziţiile de bunuri şi/sau servicii cuprinse în
costurile serviciului unic. Baza de impozitare şi valoarea taxei colectate
pentru serviciile unice prestate într-o perioadă fiscală vor fi
stabilite în baza calculelor efectuate pentru toate operaţiunile supuse
regimului special de taxare în perioada fiscală respectivă şi
evidenţiate corespunzător în decontul de taxă. La determinarea
bazei impozabile nu vor fi luate în considerare sumele încasate în avans pentru
care nu pot fi determinate cheltuielile aferente şi, de asemenea, nu pot
fi scăzute cheltuielile aferente unor livrări de bunuri sau
prestări de servicii care nu au fost vândute către client.
(5) În sensul art. 152^1 alin. (7) coroborat cu art. 129 alin. (2) din Codul fiscal, atunci
când agenţia de turism aplică regimul normal de taxare, va refactura
fiecare componentă a serviciului unic la cota taxei corespunzătoare
fiecărei componente în parte. În plus, baza de impozitare a fiecărei
componente facturate în regim normal de taxă va cuprinde şi marja de
profit a agenţiei de turism.
(6) Agenţiile de turism acţionează în
calitate de intermediari, conform art. 152^1 alin. (11) din Codul fiscal,
pentru serviciile prevăzute la art. 152^1 alin. (5) din Codul fiscal,
precum şi în situaţia în care acţionează în numele şi
în contul altei persoane, potrivit art. 129 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal
şi pct. 7 alin. (4). De exemplu, agenţia de turism
acţionează în calitate de intermediar atunci când intermediază
operaţiuni de asigurare medicală în folosul călătorilor
şi acestea nu sunt vândute împreună cu alte servicii turistice.
(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, agenţiile de turism
vor aplica regimul special prevăzut la art. 152^1 din Codul fiscal şi în
cazul când serviciul unic cuprinde şi o singură prestare de servicii,
cu excepţiile prevăzute la alin. (2) şi cu excepţia
situaţiei în care optează pentru regimul normal de taxă în
limitele art. 152^1 alin. (7) din Codul fiscal. În
acest sens a fost pronunţată hotărârea Curţii Europene de
Justiţie în cazul C-163/91 Van Ginkel. Totuşi pentru transportul de călători
agenţia de turism poate aplica regimul normal de taxă, cu
excepţia situaţiei în care transportul este vândut împreună cu
alte servicii turistice.
ART. 152^2
64. (1) În sensul art. 152^2 alin. (1) lit. d) din Codul
fiscal, bunurile second-hand includ orice obiecte vechi care mai pot fi
utilizate "ca atare" sau în urma unor reparaţii, dar nu cuprind
bunurile prevăzute la alin. (2).
(2) Nu sunt considerate bunuri second-hand în sensul art. 152^2 alin. (1) lit. d) din Codul
fiscal:
a) aurul, argintul şi platina prezentate sub formă de
bare, plachete, lingouri, pulbere, foiţe, folie, tuburi, sârmă sau în
orice alt mod, ce pot fi folosite ca materie primă pentru producerea altor
bunuri, fie pure, fie în aliaj cu alte metale;
b) aurul de investiţii conform definiţiei prevăzute
la art. 152^3 alin. (1) din Codul fiscal;
c) monedele din argint sau platină care nu constituie obiecte
de colecţie în sensul art. 152^2 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal;
d) reziduuri de obiecte vechi formate din metale preţioase
recuperate în scopul topirii şi refolosirii ca materii prime;
e) pietrele preţioase şi semipreţioase şi perlele,
indiferent dacă sunt sau nu tăiate, sparte în lungul fibrei, gradate
sau şlefuite însă nu pe fir, montate sau fixate, ce pot fi utilizate
pentru producerea de bijuterii clasice şi fantezie, obiecte de
aurărie şi argintărie şi similare;
f) bunurile vechi reparate sau restaurate astfel încât nu se pot
deosebi de bunuri noi similare;
g) bunurile vechi care au suferit înainte de revânzare o astfel de
transformare încât la revânzare nu mai este posibilă nicio identificare cu
bunul în starea iniţială de la data achiziţiei;
h) bunurile care se consumă la prima utilizare;
i) bunurile ce nu mai pot fi refolosite în niciun fel;
j) obiectele vechi care sunt executate din metale preţioase
sau şi cu pietre preţioase sau semipreţioase, cum ar fi
bijuteriile (clasice şi fantezie, obiectele de aurărie şi
argintărie şi toate celelalte obiecte vechi, inclusiv uneltele,
integral sau parţial formate din aur, argint, platină, pietre
preţioase şi/sau perle, indiferent de gradul de puritate a metalelor
şi pietrelor preţioase).
(3) Opţiunea prevăzută la art. 152^2 alin. (3) din Codul fiscal:
a) se exercită pentru toate categoriile de bunuri prevăzute
la respectivul alineat;
b) se notifică organului fiscal competent şi rămâne
în vigoare până la data de 31 decembrie a celui de-al doilea an
calendaristic următor exercitării opţiunii.
(4) În scopul aplicării art. 152^2 alin. (13) şi (14) din
Codul fiscal:
a) baza de impozitare pentru livrările de bunuri cărora
li se aplică aceeaşi cotă de taxă este diferenţa
dintre totalul marjei de profit realizate de persoana impozabilă
revânzătoare şi valoarea taxei aferente marjei respective;
b) totalul marjei profitului pentru o perioadă fiscală,
alta decât ultima perioadă fiscală a anului calendaristic, va fi egal
cu diferenţa dintre:
1. suma totală, egală cu preţurile de vânzare
totale stabilite conform art. 152^2 alin. (1) lit. g) pct. 1 din
Codul fiscal, a livrărilor de bunuri supuse regimului special efectuate de
persoana impozabilă revânzătoare în acea perioadă; şi
2. suma totală, egală cu preţurile de
cumpărare totale stabilite conform art. 152^2 alin. (1) lit. g) pct. 2 din
Codul fiscal, a achiziţiilor de bunuri prevăzute la art. 152^2 alin. (2) şi (3) din Codul
fiscal, efectuate de persoana impozabilă revânzătoare în acea
perioadă;
c) totalul marjei profitului pentru ultima perioadă
fiscală a anului calendaristic va fi egal cu diferenţa dintre:
1. suma totală, egală cu preţurile de vânzare
totale stabilite conform art. 152^2 alin. (1) lit. g) pct. 1 din
Codul fiscal, a livrărilor de bunuri supuse regimului special efectuate de
persoana impozabilă revânzătoare în anul respectiv; şi
2. suma totală, egală cu preţurile de
cumpărare totale stabilite conform art. 152^2 alin. (1) lit. g) pct. 2 din
Codul fiscal, a achiziţiilor de bunuri prevăzute la art. 152^2 alin. (2) şi (3) din Codul
fiscal, efectuate de persoana impozabilă revânzătoare în regim
special în anul respectiv, plus valoarea totală a bunurilor aflate în stoc
la începutul anului calendaristic, minus valoarea totală a bunurilor
aflate în stoc la sfârşitul anului calendaristic, plus valoarea marjelor
de profit, pozitive sau negative, deja declarate pentru perioadele fiscale
anterioare ale anului respectiv.
(5) În cazul în care totalul marjei profitului pentru o
perioadă fiscală, alta decât ultima perioadă fiscală a
anului calendaristic, este negativă, marja se reportează pe perioada
fiscală următoare prin înregistrarea acestei marje negative ca atare
în jurnalul special prevăzut la alin. (7).
(6) În cazul în care totalul marjei profitului pentru ultima
perioadă fiscală a anului calendaristic este negativă, marja nu
poate fi reportată pentru anul calendaristic următor.
(7) În scopul aplicării art. 152^2 alin. (13) şi (14) din
Codul fiscal, persoana impozabilă revânzătoare va îndeplini
următoarele obligaţii:
a) va ţine un jurnal special de cumpărări în care
se înscriu toate bunurile supuse regimului special;
b) va ţine un jurnal special de vânzări în care se
înscriu toate bunurile livrate în regim special;
c) va ţine un registru care permite să se
stabilească, la finele fiecărei perioade fiscale, alta decât ultima
perioadă fiscală a anului calendaristic, totalul bazei de impozitare
pentru livrările efectuate în respectiva perioadă fiscală
şi, după caz, taxa colectată;
d) va ţine evidenţa separată pentru stocurile de
bunuri supuse regimului special;
e) va emite o factură prin autofacturare către fiecare
furnizor de la care achiziţionează bunuri supuse regimului special
şi care nu este obligat să emită o factură. Factura
emisă prin autofacturare trebuie să cuprindă următoarele
informaţii:
1. numărul de ordine şi data emiterii facturii;
2. data achiziţiei şi numărul cu care a fost
înregistrată în jurnalul special de cumpărări prevăzut la
lit. a) sau data primirii bunurilor;
3. numele şi adresa părţilor;
4. codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile
revânzătoare;
5. descrierea şi cantitatea de bunuri cumpărate sau
primite;
6. preţul de cumpărare, care se înscrie în factură
la momentul cumpărării pentru bunurile în regim de consignaţie.
(8) O întreprindere mică care livrează bunuri unei
persoane impozabile revânzătoare, conform art. 152^2 alin. (2) lit. c) din Codul
fiscal, va menţiona în factura emisă că livrarea în cauză
se referă la bunurile prevăzute la art. 152^2 alin. (1) lit. a) - d) din Codul
fiscal şi că aceste bunuri au fost utilizate de întreprinderea
mică ca active corporale fixe, aşa cum sunt acestea definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul
fiscal.
(9) În scopul aplicării art. 152^2 alin. (15) din Codul fiscal,
baza de impozitare pentru livrările de bunuri second-hand, opere de
artă, obiecte de colecţie sau antichităţi, efectuate de un
organizator de vânzări prin licitaţie publică, acţionând în
nume propriu în cadrul unui contract de comision la vânzare în contul persoanei
prevăzute la art.152^2
alin. (2) lit. a) - d) din Codul fiscal, este constituită din suma
totală facturată conform alin. (11) cumpărătorului de
către organizatorul vânzării prin licitaţie publică, din
care se scad următoarele:
1. suma netă de plată sau plătită de
organizatorul vânzării prin licitaţie publică comitentului
său, stabilită conform alin. (10); şi
2. suma taxei colectate de organizatorul vânzării prin
licitaţie publică pentru livrarea sa.
(10) Suma netă de plată sau plătită de
organizatorul vânzării prin licitaţie publică comitentului
său va fi egală cu diferenţa dintre:
a) preţul bunurilor la licitaţia publică; şi
b) valoarea comisionului, inclusiv taxa aferentă,
obţinut sau care va fi obţinut de organizatorul vânzării prin
licitaţie publică de la comitentul său, în cadrul contractului
de comision la vânzare.
(11) Organizatorul vânzării prin licitaţie publică
trebuie să emită cumpărătorului o factură sau,
după caz, bonurile fiscale emise conform Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia
agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
care nu trebuie să menţioneze separat valoarea taxei, dar care
trebuie să menţioneze următoarele informaţii:
a) preţul bunurilor vândute la licitaţie;
b) impozitele, taxele şi alte sume de plată;
c) cheltuielile accesorii cum ar fi comisionul, cheltuielile de
ambalare, transport şi asigurare, percepute de organizator de la
cumpărătorul de bunuri.
(12) Organizatorul vânzării prin licitaţie publică
căruia i-au fost transmise bunuri în cadrul unui contract de comision la
vânzare trebuie să emită un document către comitentul său,
care trebuie să indice valoarea tranzacţiei, adică preţul
bunurilor la licitaţie, fără a cuprinde valoarea comisionului
obţinut sau ce va fi obţinut de la comitent şi pe baza
căreia comitentul, atunci când este persoană impozabilă, trebuie
să emită factura organizatorului vânzării prin licitaţie
publică, conform art. 155 alin. (15) din Codul fiscal, sau
care va servi drept factură pentru orice alte persoane decât cele
impozabile înregistrate conform art. 153 din Codul fiscal.
(13) Organizatorii de vânzări prin licitaţie
publică care livrează bunuri în condiţiile prevăzute la
alin. (9) trebuie să evidenţieze în conturile de terţi
(Debitori/Creditori diverşi) sumele obţinute sau ce vor fi
obţinute de la cumpărătorul de bunuri şi suma
plătită sau de plată vânzătorului de bunuri. Aceste sume
trebuie justificate corespunzător cu documente.
(14) Livrarea de bunuri către o persoană impozabilă
care este organizator de vânzări prin licitaţie publică va fi
considerată ca fiind efectuată când vânzarea respectivelor bunuri
prin licitaţie publică este efectuată. Prin excepţie, în
situaţia în care o licitaţie publică are loc pe parcursul mai
multor zile, livrarea tuturor bunurilor vândute pe parcursul acelei
licitaţii publice se consideră a fi efectuată în ultima zi a
licitaţiei în cauză.
ART. 152^3
65. (1) În scopul implementării art. 152^3 alin. (1)
din Codul fiscal, greutăţile acceptate pe pieţele de lingouri
cuprind cel puţin următoarele unităţi şi
greutăţi:
Unitate |
Greutăţi tranzacţionate |
Kg |
12,5 / 1 |
Gram |
500 / 250 / 100 / 50 / 20 / 10 / 5 / 2,5
/ 2 |
Uncie (l oz = 31,1035 g) |
100 / 10 / 5 / 1 / 1/2 / 1/4 |
Tael (1 tael = 1,193 oz) (unitate de măsură
chinezească) |
10 / 5 / 1 |
Tola (10 tolas = 3,75 oz) (unitate de măsură
indiană) |
10 |
(2) În sensul art. 152^3 alin. (1) lit. b) pct. 2 din
Codul fiscal, prin monede reconfecţionate după anul 1800 se
înţelege monedele care sunt bătute după anul 1800.
(3) Notificarea prevăzută la art. 152^3 alin. (7) din Codul fiscal
trebuie să fie efectuată anterior operaţiunilor cărora le
este aferentă şi trebuie să cuprindă următoarele
informaţii:
a) prevederile legale în baza
cărora este efectuată, precum şi dacă persoana
impozabilă exercită opţiunea în calitate de furnizor sau de
intermediar;
b) numele şi codul de
înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile în beneficiul
căreia s-au efectuat sau se vor efectua livrările, precum şi
baza de impozitare a acestora.
(4) În aplicarea prevederilor art. 152^3 alin. (10) din Codul fiscal,
cumpărătorul, persoană impozabilă înregistrată în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, este persoana
obligată la plata taxei pentru:
a) livrările în interiorul
ţării de aliaje ori semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal
cu 325 la mie;
b) livrările de aur de
investiţii efectuate în interiorul ţării de persoane impozabile
care şi-au exercitat opţiunea de taxare pentru respectivele
livrări.
(5) Regulile de aplicare a taxării inverse
prevăzute la art. 160 din Codul fiscal se aplică în
mod corespunzător şi în situaţiile prevăzute la art. 152^3 alin. (10) din Codul fiscal..
ART. 153
66. (1) În cazul în care o persoană este obligată
să solicite înregistrarea în condiţiile art. 153 alin. (1), (2), (4) sau (5) din
Codul fiscal ori optează pentru înregistrare conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal,
înregistrarea respectivei persoane se va considera valabilă începând cu:
a) data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri
de TVA sau a deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în
cazurile prevăzute la art. 153 alin. (2), (4) şi (5) din
Codul fiscal;
b) prima zi a lunii următoare celei în care persoana
impozabilă optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, în
cazurile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. d) din Codul
fiscal;
c) prima zi a lunii următoare celei în care persoana
impozabilă solicită înregistrarea, în cazurile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal;
d) data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării
în scopuri de TVA sau a deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri
de TVA, în cazurile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. a) şi c)
şi alin. (8) din Codul fiscal.
(2) În aplicarea art. 153 alin. (1) din Codul fiscal,
activitatea economică se consideră ca fiind începută din
momentul în care o persoană intenţionează să efectueze o
astfel de activitate. Intenţia persoanei trebuie apreciată în baza
elementelor obiective, de exemplu, faptul că aceasta începe să
angajeze costuri şi/sau să facă investiţii
pregătitoare necesare iniţierii unei activităţi economice.
(3) Instituţiilor publice care solicită înregistrarea în
scopuri de TVA sau care sunt înregistrate din oficiu, conform art. 153 alin. (8) din Codul fiscal, li se
va atribui un cod de înregistrare în scopuri de TVA numai pentru partea din
structura/activitatea pentru care au calitatea de persoană
impozabilă, în conformitate cu prevederile art. 127 din Codul fiscal, în timp ce
pentru activităţile pentru care nu au calitatea de persoană
impozabilă, respectiv pentru partea din structură prin care
desfăşoară numai activităţi în calitate de autoritate
publică, li se va atribui un cod de înregistrare fiscală distinct.
Instituţiilor publice care desfăşoară numai
activităţi pentru care au calitatea de persoană impozabilă,
respectiv operaţiuni taxabile, scutite fără drept de deducere
potrivit prevederilor art. 141 din Codul fiscal sau scutite cu
drept de deducere conform art. 143, 144, 144^1 din Codul fiscal,
şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau sunt
înregistrate din oficiu, conform art. 153 alin. (8) din Codul fiscal, li se
va atribui un singur cod de înregistrare în scopuri de TVA. După
atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA, acesta va fi valabil
pentru orice alte operaţiuni taxabile, scutite cu sau fără drept
de deducere, pe care le va realiza ulterior. Orice instituţie publică
căreia i s-a atribuit un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal va fi
considerată persoană impozabilă conform art. 133 alin. (1) din Codul fiscal, dar
numai în ceea ce priveşte stabilirea locului prestării serviciilor
conform art. 133 din Codul fiscal.
(4) Persoana impozabilă care are sediul activităţii
economice în România şi care are pe teritoriul României sucursale şi
alte sedii secundare, fără personalitate juridică, va fi
identificată printr-un singur cod de înregistrare în scopuri de taxă
conform art. 153 din Codul fiscal.
(5) Persoana impozabilă care are sediul activităţii
economice în afara României şi este stabilită în România printr-unul
sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul
fiscal, va fi identificată printr-un singur cod de înregistrare în scopuri
de taxă conform art. 153 din Codul fiscal. În acest scop
persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în
afara României va desemna unul dintre sediile fixe aflate pe teritoriul
României să depună decontul de taxă şi să fie
responsabil pentru toate obligaţiile în scopuri de TVA, conform acestui
titlu, ale tuturor sediilor fixe stabilite în România ale acestei persoane
impozabile. Sediul fix este întotdeauna o structură fără
personalitate juridică şi poate fi, de exemplu, o sucursală, un
birou de vânzări, un depozit, care trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute la art.125^1
alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
(6) Persoana impozabilă care are sediul activităţii
economice în afara României şi nu este stabilită prin sediu/sedii
fix/fixe în România este obligată să se înregistreze în scopuri de
TVA în România pentru operaţiunile prevăzute la art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, cu
excepţia celor pentru care înregistrarea este opţională, şi
la art. 153 alin. (5) din Codul fiscal. În
cazul operaţiunilor prevăzute la art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, altele
decât cele pentru care înregistrarea este opţională, organul fiscal
competent nu va înregistra în scopuri de TVA persoana impozabilă
nestabilită în România dacă aceasta urmează să realizeze în
România numai operaţiuni pentru care, potrivit prevederilor art.150 alin. (2) - (6) din
Codul fiscal, beneficiarul este persoana obligată la plata TVA. Organul
fiscal competent va înregistra în scopuri de TVA persoana impozabilă
nestabilită în România care urmează să realizeze operaţiuni
pentru care înregistrarea este opţională conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal,
respectiv: servicii de transport şi servicii auxiliare acestora, scutite
în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) - m), art. 144 alin. (1) lit. c) şi art. 144^1 din Codul fiscal, importuri de
bunuri, operaţiuni prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul
fiscal, dacă optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3), şi/sau operaţiuni
prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal, dacă acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin
opţiune, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal. În
vederea înregistrării în scopuri de TVA:
a) persoana impozabilă nestabilită în România
obligată să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal trebuie
să furnizeze o declaraţie pe propria răspundere organului fiscal
competent, în care să menţioneze că va realiza în România
operaţiuni taxabile pentru care este persoana obligată la plata taxei
conformart. 150 alin. (1)
din Codul fiscal şi/sau că urmează să desfăşoare
operaţiuni scutite cu drept de deducere, cu excepţia serviciilor de
transport şi a serviciilor auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) - m), art. 144 alin. (1) lit. c) şi art. 144^1 din Codul fiscal, pentru care
înregistrarea este opţională. Pe lângă declaraţia pe
propria răspundere, vor fi prezentate contractele sau comenzile din care
rezultă aceste informaţii;
b) persoana impozabilă nestabilită în România care
optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA în condiţiile
stabilite la art. 153 alin. (4) din Codul fiscal:
1. trebuie să depună în vederea înregistrării
notificările prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentele norme
metodologice pentru operaţiuni prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) şi f) din
Codul fiscal, dacă optează pentru taxarea acestora conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal;
2. trebuie să furnizeze o declaraţie pe propria
răspundere organului fiscal competent, în care să menţioneze
că va realiza în România importuri, operaţiuni prevăzute laart. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal, dacă acestea sunt taxabile prin efectul legii, şi/sau pentru
alte operaţiuni pentru care înregistrarea este opţională,
respectiv: servicii de transport şi servicii auxiliare acestora, scutite
în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) - m), art. 144 alin. (1) lit. c) şi art. 144^1 din Codul fiscal, precum şi
contractele sau comenzile din care rezultă aceste informaţii;
c) persoana impozabilă nestabilită în România care
solicită înregistrarea conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal
trebuie să prezinte contractele/comenzile în baza cărora urmează
să efectueze livrări şi/sau achiziţii intracomunitare care
au locul în România.
(7) Persoana impozabilă nestabilită în România se va
înregistra la autoritatea fiscală competentă după cum
urmează:
a) fie direct, fie prin desemnarea unui reprezentant fiscal,
dacă persoana este stabilită în spaţiul comunitar. În cazul
înregistrării directe, această persoană va declara adresa din
România la care pot fi examinate toate evidenţele şi documentele ce
trebuie păstrate în conformitate cu prevederile normelor metodologice de
aplicare a titlului VI din Codul fiscal;
b) prin desemnarea unui reprezentant fiscal, dacă persoana nu
este stabilită în spaţiul comunitar.
(8) În situaţia în care, ulterior înregistrării directe
în scopuri de taxă conform alin. (7) lit. a), persoana impozabilă
nestabilită în România va fi stabilită în România printr-un sediu
fix, inclusiv o sucursală, organele fiscale competente nu vor atribui un
alt cod de înregistrare în scopuri de taxă, fiind păstrat codul de
înregistrare în scopuri de taxă acordat iniţial.
(9) În cazul persoanelor impozabile care au sediul
activităţii economice în afara României şi care se
înregistrează în scopuri de taxă conform art. 153 alin. (2) din Codul fiscal prin
sedii fixe, altele decât sucursalele, şi ulterior vor înfiinţa
sucursale în România, organele fiscale competente nu vor atribui un alt cod de
înregistrare în scopuri de taxă, fiind păstrat codul de înregistrare
în scopuri de taxă acordat iniţial.
(10) Orice persoană impozabilă înregistrată în
scopuri de TVA şi care, ulterior înregistrării respective,
desfăşoară exclusiv operaţiuni ce nu dau dreptul la
deducere va solicita anularea înregistrării în termen de 15 zile de la
încheierea lunii în care se desfăşoară exclusiv operaţiuni
fără drept de deducere. Dovada faptului că persoana nu mai
realizează operaţiuni cu drept de deducere trebuie să rezulte
din obiectul de activitate şi, după caz, din declaraţia pe
propria răspundere dată de împuternicitul legal al persoanei
impozabile în cazul operaţiunilor scutite pentru care persoana
impozabilă poate opta pentru taxare conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
(10^1) În sensul art. 153 alin. (9^1) lit. a) din Codul
fiscal, data la care a încetat situaţia care a condus la anularea
înregistrării, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi fiscal,
conform art. 78^1 din Codul de procedură
fiscală, se înţelege data reactivării, iar în cazul
contribuabililor care au intrat în inactivitate temporară, înscrisă
în registrul comerţului, potrivit legii, data la care a încetat
situaţia care a condus la anularea înregistrării reprezintă data
înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea
activităţii.
(11) Anularea înregistrării în scopuri de TVA se va efectua
în prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă a
solicitat anularea înregistrării conform art.153
alin. (11) din Codul fiscal. Persoana impozabilă care a solicitat anularea
înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (10) are obligaţia,
indiferent de perioada fiscală utilizată, să depună ultimul
decont de taxă prevăzut la art. 156^2 din Codul fiscal până la
data de 25 a lunii în care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.
(12) Orice persoană impozabilă stabilită în România
şi înregistrată în scopuri de TVA care îşi încetează
activitatea economică trebuie să solicite anularea înregistrării
în scopuri de TVA în termen de 15 zile de la data documentelor ce
evidenţiază acest fapt. Persoana impozabilă nestabilită în
România, care s-a înregistrat conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul
fiscal, trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA
în cazul în care nu mai realizează în România operaţiuni pentru care
ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul
fiscal. Persoana impozabilă nestabilită în România, care s-a
înregistrat prin opţiune conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal,
trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul
în care nu mai realizează în România operaţiuni de natura celor
pentru care a solicitat înregistrarea şi nici alte operaţiuni pentru
care ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA
conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul
fiscal. În cazul persoanelor impozabile stabilite în România, anularea
înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă de la data
încetării activităţii economice. În cazul persoanelor impozabile
nestabilite în România, anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi
valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus
declaraţia de încetare a activităţii. Persoana impozabilă
care a solicitat anularea înregistrării în scopuri de TVA are
obligaţia, indiferent de perioada fiscală utilizată, să
depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 156^2 din Codul fiscal până la
data de 25 a lunii în care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.
(13) În situaţia în care art. 153 din Codul fiscal prevede că
persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de
TVA anticipat, respectiv înainte de realizarea unei operaţiuni, dar
această obligaţie este îndeplinită ulterior, organele fiscale
vor înregistra persoana respectivă atunci când aceasta solicită
înregistrarea, dacă între timp nu a fost înregistrată din oficiu.
Pentru neînregistrarea anticipată prevăzută de lege, organele
fiscale vor stabili consecinţele acesteia în conformitate cu prevederile
normelor metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, precum
şi ale Codului de procedură fiscală.
(14) Organele fiscale competente vor înregistra din oficiu
persoanele impozabile obligate să se înregistreze în scopuri de TVA, în
conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1), (2), (4) sau (5) din
Codul fiscal, şi care nu solicită înregistrarea, indiferent dacă
sunt persoane care au sediul activităţii economice în România, un
sediu fix în România sau sunt nestabilite în România.
(15) Pentru situaţia prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. f) din Codul
fiscal, anularea înregistrării în scopuri de TVA se realizează la
solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de către organele fiscale
competente, după caz. Anularea înregistrării în scopuri de TVA este
valabilă de la data comunicării deciziei de anulare de către
organele fiscale competente.
(16) În sensul art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul
fiscal, prin asociat majoritar se înţelege persoana fizică sau
juridică ce deţine părţi sociale/acţiuni în cadrul
unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, care
depăşesc 50% din capitalul social al societăţii.
(17) În situaţia în care persoana impozabilă
îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea în scopuri de TVA
prevăzute de art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal,
organul fiscal atribuie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit
iniţial, anterior anulării înregistrării în scopuri de TVA.
66^1. (1) Desemnarea reprezentantului fiscal se face pe bază
de cerere depusă de persoana impozabilă nestabilită în România
la organul fiscal competent la care reprezentantul propus este înregistrat în
scopuri de TVA. Cererea trebuie însoţită de:
a) declaraţia de începere a activităţii, care va
cuprinde: data, volumul şi natura activităţii pe care o va
desfăşura în România. Ulterior începerii activităţii,
volumul şi natura activităţii pot fi modificate potrivit
prevederilor contractuale, aceste modificări urmând a fi comunicate
şi organului fiscal competent la care reprezentantul fiscal este
înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, conform art. 153 din Codul fiscal;
b) copie de pe actul de constituire în străinătate al
persoanei impozabile nestabilite în România;
c) acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant fiscal,
prin care aceasta se angajează să îndeplinească obligaţiile
ce îi revin conform legii şi în care aceasta trebuie să precizeze
natura operaţiunilor şi valoarea estimată a acestora.
(2) Nu se admite decât un singur reprezentant fiscal pentru
ansamblul operaţiunilor desfăşurate în România de persoana
impozabilă nestabilită în România. Nu se admite coexistenţa mai
multor reprezentanţi fiscali cu angajamente limitate. Pot fi desemnate ca
reprezentanţi fiscali orice persoane impozabile stabilite în România
conformart. 125^1 alin.
(2) lit. a) din Codul fiscal, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
(3) Organul fiscal competent verifică îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi, în termen de
cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, comunică decizia
luată atât persoanei impozabile nestabilite în România, cât şi
persoanei propuse ca reprezentant fiscal de aceasta. În cazul acceptării
cererii, concomitent cu transmiterea deciziei de aprobare se indică
şi codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului
fiscal ca mandatar al persoanei impozabile, care trebuie să fie diferit de
codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a
acestuia. În cazul respingerii cererii, decizia se comunică ambelor
părţi, cu motivarea refuzului.
(4) Reprezentantul fiscal, după ce a fost acceptat de organul
fiscal competent, este angajat, din punctul de vedere al drepturilor şi
obligaţiilor privind taxa pe valoarea adăugată, pentru toate
operaţiunile efectuate în România de persoana impozabilă
nestabilită în România atât timp cât durează mandatul său. În
situaţia în care mandatul reprezentantului fiscal încetează înainte
de sfârşitul perioadei în care, potrivit legii, persoana impozabilă
nestabilită în România ar avea obligaţia plăţii taxei pe
valoarea adăugată în România, aceasta este obligată fie să
prelungească mandatul reprezentantului fiscal, fie să mandateze alt
reprezentant fiscal pe perioada rămasă sau să se înregistreze
conform art. 153 alin. (4) sau art. 153 alin. (5) din Codul fiscal,
dacă este o persoană impozabilă stabilită în Comunitate.
Operaţiunile efectuate de reprezentantul fiscal în numele persoanei
impozabile nestabilite în România nu se evidenţiază în contabilitatea
proprie a persoanei desemnate ca reprezentant fiscal. Prevederile art. 152 din Codul fiscal cu privire la
întreprinderile mici nu sunt aplicabile persoanelor impozabile nestabilite în
România.
(5) Reprezentantul fiscal poate să renunţe la
angajamentul asumat printr-o cerere adresată organului fiscal competent.
În cerere trebuie să precizeze ultimul decont de taxă pe valoarea
adăugată pe care îl va depune în această calitate şi
să propună o dată ulterioară depunerii cererii când va lua
sfârşit mandatul său. De asemenea, este obligat să precizeze
dacă renunţarea la mandat se datorează încetării
activităţii în România a persoanei impozabile nestabilite în România
sau se datorează înregistrării directe în România, fără
reprezentant fiscal, a persoanei impozabile stabilite în Comunitate pe care o
reprezintă.
(6) În cazul în care persoana impozabilă nestabilită în
România îşi continuă activitatea economică în România, cererea
poate fi acceptată numai dacă persoana impozabilă
nestabilită în România a întocmit toate formalităţile necesare
desemnării unui alt reprezentant fiscal, iar acest nou reprezentant fiscal
a fost acceptat ca atare de către organul fiscal competent sau, după
caz, în situaţia în care persoana impozabilă, dacă este stabilită
în Comunitate, optează să se înregistreze în România fără
să desemneze un reprezentant fiscal.
(7) Persoana impozabilă nestabilită în România poate
mandata reprezentantul fiscal să emită factura destinată
beneficiarului său. Persoana impozabilă nestabilită în România
sau, după caz, reprezentantul fiscal emite factura pentru livrările
de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate de persoana
impozabilă nestabilită în România, aplicând regimul de taxă
corespunzător operaţiunilor respective, pe care o transmite
beneficiarului. Prezentele norme metodologice nu instituie obligaţii
privind moneda în care se fac decontările sau privind modalitatea în care
se realizează decontările, respectiv prin reprezentantul fiscal sau
direct între persoana impozabilă nestabilită în România şi
clienţii/furnizorii acesteia.
(8) Factura emisă de persoana impozabilă
nestabilită în România trebuie să conţină informaţiile
prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal,
inclusiv denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de
TVA conform art. 153 din Codul fiscal ale
reprezentantului fiscal.
(9) Reprezentantul fiscal depune decontul de taxă
prevăzut la art. 156^2 din Codul fiscal pentru
operaţiunile desfăşurate în România de persoana impozabilă
nestabilită în România pe care o reprezintă, în care include şi
facturile emise de persoana impozabilă nestabilită în România sub
codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal
conform art. 153 din Codul fiscal. În situaţia
în care reprezentantul fiscal este mandatat de mai multe persoane impozabile
stabilite în străinătate, trebuie să depună câte un decont
de taxă pentru fiecare persoană impozabilă nestabilită în
România pe care o reprezintă. Nu îi este permis reprezentantului fiscal
să evidenţieze în decontul de taxă depus pentru activitatea
proprie, pentru care este înregistrat în scopuri de TVA, operaţiunile
desfăşurate în numele persoanei impozabile nestabilite în România,
pentru care depune un decont de taxă separat.
(10) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente
achiziţiilor efectuate în numele persoanei impozabile nestabilite în
România, reprezentantul fiscal trebuie să deţină documentele
prevăzute de lege.
(11) Orice persoană stabilită printr-un sediu fix în
România, conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul
fiscal, nu mai poate să îşi desemneze un reprezentant fiscal în
România. Această persoană se înregistrează în scopuri de TVA
conform art. 153 din Codul fiscal la organul fiscal
competent.
(12) Dacă ulterior desemnării unui reprezentant fiscal
persoana impozabilă nestabilită în România va avea unul sau mai multe
sedii fixe pe teritoriul României în conformitate cu prevederile art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul
fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului
fiscal este preluat de persoana impozabilă care devine înregistrată
în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, ca persoană
stabilită în România. Suma negativă de taxă sau taxa de
plată din ultimul decont de taxă depus de reprezentantul fiscal este
preluată de persoana impozabilă care a devenit stabilită în
România. Din punctul de vedere al taxei, operaţiunile realizate prin
reprezentant fiscal sunt operaţiuni aparţinând persoanei impozabile
care iniţial nu a fost stabilită în România, iar ulterior a devenit
stabilită în România prin sediu fix.
(13) Dacă o persoană impozabilă nestabilită în
România, dar stabilită în alt stat membru, este înregistrată în
scopuri de TVA în România printr-un reprezentant fiscal şi
renunţă la reprezentantul fiscal în vederea înregistrării
directe în scopuri de TVA în România, codul de înregistrare în scopuri de TVA
atribuit reprezentantului fiscal este preluat de persoana impozabilă care
devine înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Suma
negativă de taxă sau taxa de plată din ultimul decont de
taxă depus de reprezentantul fiscal este preluată de persoana impozabilă
care se înregistrează direct în România. Aceste prevederi se aplică
în mod corespunzător şi în situaţia în care o persoană
impozabilă nestabilită în România, dar stabilită în alt stat
membru, este înregistrată direct în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal şi ulterior
optează pentru înregistrarea printr-un reprezentant fiscal.
ART. 153^1
67. (1) Au obligaţia să solicite înregistrarea
în scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal numai
persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în
România.
(2) Persoanele impozabile prevăzute la art. 126 alin. (4) din Codul fiscal sunt
obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA pentru achiziţii
intracomunitare de bunuri conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal, dacă depăşesc plafonul pentru achiziţii
intracomunitare de 10.000 euro stabilit conform pct. 2 alin. (5) - (7). În
cazul în care o persoană este obligată să solicite înregistrarea
în condiţiile art. 153^1 alin. (1) din Codul fiscal,
înregistrarea respectivei persoane conform acestui articol va fi
considerată valabilă de la data solicitării înregistrării.
(3) În situaţia în care obligaţia
înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) din
Codul fiscal revine unei persoane impozabile care realizează
achiziţii intracomunitare de bunuri care nu sunt impozabile în România
conform art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul
fiscal, respectiva persoană poate aplica regulile referitoare la plafonul
pentru achiziţii intracomunitare şi după înregistrare, până
la depăşirea respectivului plafon. În acest scop nu va comunica codul
de înregistrare în scopuri de TVA furnizorilor săi din alte state membre.
(4) Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) şi c) din
Codul fiscal se solicită numai de persoanele care nu sunt deja
înregistrate conform art. 153 din Codul fiscal sau pentru
achiziţiile intracomunitare de bunuri conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal şi numai în cazul serviciilor intracomunitare pentru care se
aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau
echivalentul acestui articol din legislaţia altui stat membru, altele
decât cele scutite de taxă. Înregistrarea respectivei persoane conform
acestui articol va fi considerată valabilă de la data
solicitării înregistrării. Nu se va solicita înregistrarea în scopuri
de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal dacă
serviciile se încadrează în oricare din prevederile art. 133 alin. (3) - (7) din Codul fiscal.
De asemenea nu se va solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal în cazul
serviciilor pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, dar
care nu sunt servicii intracomunitare, respectiv sunt prestate de o
persoană impozabilă din România către o persoană
impozabilă stabilită în afara Comunităţii sau sunt prestate
de o persoană impozabilă stabilită în afara Comunităţii
în beneficiul unei persoane impozabile stabilite în România.
(5) În cazul în care o persoană solicită
înregistrarea în scopuri de TVA în condiţiile art. 153^1 alin. (2) din Codul fiscal,
respectiv prin opţiunea de a aplica regimul general prevăzut la art. 126 alin. (3) lit. a) din Codul
fiscal, înregistrarea respectivei persoane conform acestui articol va fi
considerată valabilă de la data solicitării înregistrării.
(6) În cazul în care o persoană solicită
anularea înregistrării în condiţiile art. 153^1 alin. (5), (6) sau (8) din Codul
fiscal, înregistrarea respectivei persoane se va considera anulată din
prima zi a anului calendaristic în care se face cererea de anulare.
(7) Persoanele înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal nu pot comunica
acest cod pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii
efectuate către alte persoane, acesta fiind comunicat altor persoane numai
pentru achiziţii intracomunitare de bunuri, pentru prestări de
servicii intracomunitare şi pentru achiziţii de servicii
intracomunitare.
(8) Persoana impozabilă sau persoana juridică
neimpozabilă care nu este înregistrată conform art. 153 din Codul fiscal şi care
efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri accizabile nu are
obligaţia să se înregistreze conform art. 153^1 din Codul fiscal pentru plata
taxei aferente respectivei achiziţii intracomunitare.
(9) Orice persoană care efectuează
achiziţii intracomunitare de mijloace noi de transport, care nu este
înregistrată conform art. 153 din Codul fiscal, nu are
obligaţia să se înregistreze conform art. 153^1 din Codul fiscal pentru plata
taxei aferente respectivei achiziţii intracomunitare.
(10) Prevederile prezentelor
norme metodologice se completează cu prevederile pct. 2.
(11) Instituţiile publice care sunt înregistrate în scopuri
de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, pentru întreaga
activitate sau numai pentru o parte din structură, nu vor solicita
înregistrarea conform art. 153^1 din Codul fiscal. Pentru toate
achiziţiile intracomunitare de bunuri, pentru prestările de servicii
intracomunitare şi pentru achiziţiile de servicii intracomunitare vor
comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA acordat conform art. 153, indiferent dacă
achiziţiile sunt destinate utilizării pentru activitatea
desfăşurată în calitate de autoritate publică, pentru care
instituţia publică nu are calitatea de persoană impozabilă,
sau pentru activităţi pentru care instituţia publică are
calitatea de persoană impozabilă. Orice instituţie publică
căreia i s-a atribuit un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal va fi
considerată persoană impozabilă conform art. 133 alin. (1) din Codul fiscal, dar
numai în ceea ce priveşte stabilirea locului prestării serviciilor
conform art. 133 din Codul fiscal.
ART. 154
68. (1) În sensul art. 154 alin. (3) din Codul fiscal,
persoana impozabilă nestabilită în România care este obligată la
plata TVA în România conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal poate
fi scutită de obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în
următoarele situaţii:
a) când efectuează în România servicii prestate ocazional,
dacă aceste operaţiuni nu sunt precedate de achiziţii
intracomunitare de bunuri efectuate în România;
b) când efectuează în România livrări ocazionale de
bunuri, cu excepţia:
1. vânzărilor la distanţă;
2. livrărilor de bunuri precedate de achiziţii
intracomunitare de bunuri în România;
(2) În sensul alin. (1) lit. a) şi b), livrările de
bunuri şi prestările de servicii sunt considerate ocazionale
dacă sunt realizate o singură dată în cursul unui an.
(3) Persoanele nestabilite în România sunt obligate să
facă plata taxei datorate în România în condiţiile prevăzute la art. 157 alin. (6) din Codul fiscal.
(4) Persoana impozabilă nestabilită în România care
realizează în România în mod ocazional operaţiuni pentru care este
obligată la plata TVA şi care este scutită de la obligaţia
înregistrării în scopuri de TVA conform prevederilor alin. (1) are
obligaţia să transmită beneficiarilor facturile emise pentru
respectivele operaţiuni conform art. 155 din Codul fiscal precum şi o
copie a deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată
pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii
realizate ocazional. Facturile emise de persoanele scutite de la obligaţia
înregistrării în scopuri de TVA conform prevederilor alin. (1) nu trebuie
să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare
în scopuri de TVA în România al furnizorului/prestatorului..
ART. 155 al.8
69. (1) Persoana impozabilă care efectuează o livrare de
bunuri sau o prestare de servicii scutită fără drept de deducere
a taxei, conform art. 141 alin. (1) şi (2) din Codul
fiscal, nu are obligaţia întocmirii unei facturi, dar operaţiunile
vor fi consemnate în documente potrivit legislaţiei contabile.
(2) Autofactura pentru livrări de bunuri sau prestări de
servicii către sine trebuie emisă numai dacă operaţiunile
în cauză sunt taxabile şi numai în scopul taxei, fiind obligatorie
menţionarea următoarelor informaţii:
a) numărul facturii, care va fi un număr secvenţial
acordat în baza uneia sau mai multor serii, care identifică în mod unic o
factură;
b) data emiterii;
c) numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA
ale persoanei impozabile, la rubrica "Furnizor";
d) la rubrica "Cumpărător", numele, adresa
şi codul de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei impozabile sau,
după caz, ale beneficiarului;
e) denumirea şi descrierea bunurilor livrate sau ale
serviciilor prestate;
f) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa;
g) cota de taxă aplicabilă;
h) valoarea taxei colectate.
(3) Informaţiile din factura emisă prin autofacturare se
înscriu în jurnalele pentru vânzări şi sunt preluate
corespunzător în decontul de taxă prevăzut la art. 156^2 din Codul fiscal, ca taxă
colectată.
(4) În cazul depăşirii plafoanelor stabilite la pct. 6
alin. (10) pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul
fiscal, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal au obligaţia
să întocmească autofactura conform prevederilor alin. (2) numai în
scopuri de TVA. Autofactura va cuprinde la rubrica
"Cumpărător" informaţiile de la alin. (2) lit. c), iar
în cazul bunurilor acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol,
sponsorizare, mecenat, în loc de denumirea şi descrierea bunurilor livrate
se poate menţiona, după caz: depăşire plafon protocol,
sponsorizare sau mecenat.
(5) Persoana înregistrată sau care ar fi fost obligată
să se înregistreze în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul fiscal, este
obligată să emită facturi prin autofacturare, potrivit
prevederilor art. 155 alin. (8) din Codul fiscal, pentru
fiecare transfer pe care l-a efectuat în alt stat membru. Factura se emite numai
în scopul taxei, fiind obligatorie menţionarea următoarelor
informaţii:
a) numărul facturii va fi un număr secvenţial
acordat în baza uneia sau mai multor serii, care identifică în mod unic o
factură;
b) data emiterii;
c) la rubrica "Furnizor", numele, adresa şi codul
de înregistrare în scopuri de TVA din România ale persoanei impozabile, iar în
cazul persoanei impozabile nestabilite în România, care şi-a desemnat un
reprezentant fiscal în România, se vor înscrie denumirea/numele persoanei care
efectuează transferul, precum şi denumirea/numele, adresa şi
codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, ale
reprezentantului fiscal;
d) numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA
acordat de autorităţile fiscale din alt stat membru persoanei
impozabile care realizează transferul, la rubrica
"Cumpărător";
e) adresa exactă a locului din care au fost transferate
bunurile, precum şi adresa exactă a locului în care au fost
transferate bunurile;
f) denumirea şi cantitatea bunurilor transferate, precum
şi particularităţile prevăzute la art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, în
definirea bunurilor în cazul transferului de mijloace de transport noi;
g) data la care au fost transferate bunurile;
h) valoarea bunurilor transferate.
(6) Persoana înregistrată sau care ar fi fost obligată
să se înregistreze în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul fiscal, este
obligată să emită facturi prin autofacturare, potrivit
prevederilor art. 155 alin. (8) din Codul fiscal, pentru
fiecare achiziţie intracomunitară de bunuri efectuată în România
în condiţiile stabilite la art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul
fiscal, respectiv care urmează unui transfer pe care l-a efectuat din alt
stat membru. În situaţia în care a fost emis un document pentru transferul
realizat în alt stat membru şi care cuprinde cel puţin elementele
prevăzute la alin. (5), acest document se consideră autofactură
pentru operaţiunea asimilată achiziţiei intracomunitare de
bunuri efectuate în România în sensul art. 155 alin. (8) din Codul fiscal, pe
baza căruia se va înregistra achiziţia intracomunitară de bunuri
în România. Factura se emite numai în scopul taxei, fiind obligatorie
menţionarea următoarelor informaţii:
a) numărul facturii va fi un număr secvenţial
acordat în baza uneia sau mai multor serii, care identifică în mod unic o
factură;
b) data emiterii;
c) la rubrica "Cumpărător", numele, adresa
şi codul de înregistrare în scopuri de TVA din România ale persoanei
impozabile, iar în cazul persoanei impozabile nestabilite în România, care
şi-a desemnat un reprezentant fiscal în România, se vor înscrie
denumirea/numele persoanei care efectuează achiziţia
intracomunitară de bunuri, precum şi denumirea/numele, adresa şi
codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, ale
reprezentantului fiscal;
d) numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA
acordat de autorităţile fiscale din alt stat membru persoanei
impozabile care realizează transferul, la rubrica "Furnizor";
e) adresa exactă a locului din care au fost transferate
bunurile din alt stat membru, precum şi adresa exactă din România în
care au fost achiziţionate bunurile;
f) denumirea şi cantitatea bunurilor achiziţionate,
precum şi particularităţile prevăzute la art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, în
definirea bunurilor în cazul transferului de mijloace de transport noi;
g) data la care au fost transferate bunurile din alt stat membru;
h) valoarea bunurilor transferate.
(7) Informaţiile din facturile emise prin autofacturare
conform alin. (5) se înscriu în jurnalele pentru vânzări, iar cele emise
conform alin. (6) se înscriu în jurnalul pentru cumpărări şi
sunt preluate corespunzător în decontul de taxă prevăzut la art. 156^2 din Codul fiscal.
ART. 155 al. 9
70. În sensul art. 155 alin. (9) lit. c) din Codul
fiscal, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii,
altele decât cele prevăzute la art. 155 alin. (9) lit. a) şi b) din
Codul fiscal, furnizate către beneficiari, persoane neimpozabile, altele
decât persoanele juridice neimpozabile, care prin natura lor nu permit
furnizorului/prestatorului identificarea beneficiarului, furnizorii/prestatorii
pot întocmi facturi simplificate în condiţiile stabilite la art. 155 alin. (11) lit. a) din Codul
fiscal, care trebuie să conţină cel puţin informaţiile
prevăzute la art. 155 alin. (20) din Codul fiscal. În
situaţia în care nu optează pentru emiterea de facturi simplificate,
aceştia au obligaţia întocmirii unui document centralizator pentru
fiecare perioadă fiscală care să cuprindă cel puţin
următoarele informaţii:
a) un număr de ordine;
b) data la care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarea
de bunuri şi/sau prestarea de servicii;
c) denumirea bunurilor livrate şi/sau a serviciilor prestate;
d) cantitatea bunurilor livrate;
e) baza de impozitare a livrărilor de
bunurilor/prestărilor de servicii ori, după caz, avansurile încasate,
pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă,
preţul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele,
risturnele şi alte reduceri de preţ, în cazul în care acestea nu sunt
incluse în preţul unitar;
f) indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei
colectate, exprimate în lei, în funcţie de cotele taxei;
g) valoarea totală a bazei de impozitare şi a taxei
colectate..
ART. 155 al.12
71. (1) Emiterea facturii nu este interzisă, fiind
opţiunea persoanei impozabile de a factura operaţiunile efectuate. În
situaţia în care factura este emisă, aceasta trebuie să
conţină cel puţin informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (19) sau (20) din Codul
fiscal, după caz.
(2) În vederea emiterii de facturi conform prevederilor art. 155 alin. (12) din Codul fiscal,
Direcţia de legislaţie în domeniul TVA din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice, la solicitarea persoanelor impozabile interesate sau
din oficiu, va consulta Comitetul TVA. Persoanele impozabile interesate care
solicită consultarea Comitetului TVA pentru emiterea de facturi conform
prevederilor art. 155 alin. (12) din Codul fiscal
trebuie să prezinte Direcţiei de legislaţie în domeniul TVA
motivaţia solicitării emiterii de facturi conform art. 155 alin. (12) din Codul fiscal. Din
motivaţia prezentată trebuie să rezulte motivele obiective
pentru care nu este posibilă emiterea facturilor care conţin toate
elementele prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal.
Direcţia de legislaţie în domeniul TVA va analiza dacă
există motive obiective pentru care se solicită emiterea de facturi
conform art. 155 alin. (12) din Codul fiscal.
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile minimale prevăzute de lege
şi/sau se constată că nu există motive obiective pentru
solicitare, aceste informaţii se comunică solicitantului.
Solicitările avizate favorabil de Direcţia de legislaţie în
domeniul TVA se transmit în vederea consultării Comitetului TVA, conform
prevederilor Directivei 112. Ulterior consultării Comitetului TVA,
ministrul finanţelor publice va emite un ordin prin care va aproba,
după caz, fie emiterea de facturi conform art. 155 alin. (12) lit. a) din Codul
fiscal, fie emiterea de facturi conform art. 155 alin. (12) lit. b) din Codul
fiscal..
ART. 155 al. 16
72. (1) Persoana impozabilă nu are obligaţia de a emite
facturi conform art. 155 din Codul fiscal pentru avansurile
încasate în legătură cu o livrare intracomunitară de bunuri
efectuată în condiţiile art. 143 alin. (2) din Codul fiscal.
(2) Regularizarea facturilor emise de către
furnizori/prestatori pentru avansuri sau în cazul emiterii de facturi
parţiale pentru livrări de bunuri ori prestări de servicii se
realizează prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii
pentru contravaloarea integrală a livrării de bunuri şi/sau
prestării de servicii. Stornarea se poate face separat ori pe aceeaşi
factură pe care se evidenţiază contravaloarea integrală a
livrării de bunuri şi/sau prestării de servicii. Pe factura
emisă se va face o referire la facturile de avans sau la facturile
parţiale emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi pentru
aceeaşi operaţiune, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (19) lit. r) din Codul
fiscal. În cazul operaţiunilor pentru care baza impozabilă este
stabilită în valută, la regularizare se vor avea în vedere
prevederile art. 139^1 din Codul fiscal şi ale
pct. 22. Nu se impune regularizarea de către beneficiarul care are
obligaţia plăţii taxei, conform art. 150 alin. (2) - (6), art. 151 sau art. 151^1 din Codul fiscal, în cazul
facturilor de avans sau al facturilor parţiale emise de furnizorii de
bunuri ori de prestatorii de servicii.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul
schimbării cotei de TVA, pentru a se aplica cota în vigoare la data
faptului generator de taxă potrivit art. 140 alin. (4) din Codul fiscal, se
impune efectuarea următoarelor regularizări:
a) regularizarea facturilor emise de către
furnizori/prestatori pentru avansurile parţiale sau integrale încasate,
precum şi a facturilor emise înainte de livrare/prestare pentru
contravaloarea parţială ori integrală a bunurilor
livrate/serviciilor prestate;
b) regularizarea de către beneficiarul care are
obligaţia plăţii taxei, potrivit art. 150 alin. (2), (3), (5) şi (6)
din Codul fiscal, a facturilor de avans parţial sau integral ori a
facturilor emise de furnizorii de bunuri sau de prestatorii de servicii înainte
de livrare/prestare pentru contravaloarea parţială ori integrală
a bunurilor livrate/serviciilor prestate.
(4) În cazul reducerilor de preţ acordate de
producătorii/distribuitorii de bunuri potrivit prevederilor pct. 19 alin.
(2), pe bază de cupoane valorice, facturile de reducere se întocmesc
direct pe numele comercianţilor care au acceptat cupoanele valorice de la
consumatorii finali, chiar dacă iniţial facturile de livrare a
bunurilor pentru care se acordă aceste reduceri de preţ au fost emise
de producători/distribuitori către diverşi intermediari
cumpărători-revânzători. La rubrica
"Cumpărător" se înscriu datele de identificare ale
cumpărătorului care a acceptat cupoanele valorice de la consumatorii
finali.
(5) În cazul facturii centralizatoare întocmite conform art. 155 alin. (16) din Codul fiscal nu
este obligatorie menţionarea datei livrării/prestării sau a
datei încasării avansului, aceasta rezultând din documentele
prevăzute la art. 155 alin. (16) lit. b) din Codul
fiscal.
ART. 155 al. 18
73. (1) Potrivit prevederilor art. 155 alin. (17) din Codul fiscal,
factura se poate întocmi de către cumpărătorul unui bun sau
serviciu în următoarele condiţii:
a) părţile să încheie un acord prealabil prin care
să se prevadă această procedură de facturare. Acord
prealabil înseamnă un acord încheiat înainte de începerea emiterii de
facturi de către client în numele şi în contul furnizorului/prestatorului;
b) să existe o procedură de acceptare a fiecărei
facturi. Procedura de acceptare poate fi explicită sau implicită
şi poate fi convenită şi descrisă prin acordul prealabil
ori poate fi reprezentată de primirea şi prelucrarea facturii;
c) factura să fie emisă în numele şi în contul furnizorului/prestatorului
de către cumpărător şi trimisă
furnizorului/prestatorului;
d) factura să cuprindă elementele prevăzute la art. 155 alin. (19) sau (20) din Codul
fiscal;
e) factura să fie înregistrată în jurnalul de
vânzări de către furnizor/prestator, dacă este înregistrat în
România conform art. 153 din Codul fiscal.
(2) Termenii şi condiţiile acordului prealabil şi
ale procedurilor de acceptare pentru fiecare factură se stabilesc de
către furnizor/prestator şi client. La cererea organului de control,
părţile trebuie să fie în măsură să demonstreze
existenţa acordului prealabil.
(3) În sensul art. 155 alin. (18) din Codul fiscal,
emiterea facturii poate fi externalizată, respectiv factura se poate
întocmi de un terţ în următoarele condiţii:
a) furnizorul/prestatorul să notifice prin scrisoare
recomandată organului fiscal competent faptul că emiterea de facturi
va fi realizată de un terţ, cu cel puţin o lună
calendaristică înainte de a iniţia această procedură,
şi să anexeze la scrisoare numele, adresa şi, după caz,
codul de înregistrare în scopuri de TVA ale terţului;
b) factura să fie emisă de către terţ în
numele şi în contul furnizorului/prestatorului;
c) factura să cuprindă toate informaţiile
prevăzute la art. 155 alin. (19) sau, după caz, la art. 155 alin. (20) din Codul fiscal;
d) facturile să fie puse la dispoziţia organelor fiscale
competente fără nicio întârziere, ori de câte ori se solicită
acest lucru.
(4) În sensul art. 155 alin. (18) din Codul fiscal, în
cazul bunurilor supuse executării silite care sunt livrate prin organele
de executare silită, factura se va întocmi de către organele de
executare silită pe numele şi în contul debitorului executat silit.
În factură se face o menţiune cu privire la faptul că facturarea
este realizată de organul de executare silită. Originalul facturii se
transmite cumpărătorului, respectiv adjudecatarului, iar exemplarul
al doilea se transmite debitorului executat silit. Prin organe de executare
silită se înţelege persoanele abilitate prin lege să efectueze
procedura de executare silită. Organele de executare silită vor emite
facturi cu TVA numai în cazul operaţiunilor taxabile, cu excepţia
celor pentru care sunt aplicabile prevederile art. 160 din Codul fiscal. În situaţia
în care debitorul executat silit aplică sistemul TVA la încasare
prevăzut la art. 134^2 alin. (3) - (8) din Codul
fiscal, organul de executare silită înscrie pe factură menţiunea
prevăzută la art. 155 alin. (19) lit. p) din Codul
fiscal pentru livrările de bunuri care sunt supuse sistemului TVA la
încasare. În cazul în care la data livrării debitorul executat silit nu
este înregistrat în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ca urmare a
anulării codului său de înregistrare în scopuri de TVA în
condiţiile prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul
fiscal, organul de executare silită are obligaţia să emită
factura cu TVA dacă livrarea bunurilor ar fi fost taxabilă în
situaţia în care respectivul debitor executat silit ar fi fost înregistrat
în scopuri de TVA conform art.153
din Codul fiscal. În cazul operaţiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal, debitorul executat silit poate să opteze pentru taxare conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal, prin
depunerea notificării prevăzute la pct. 39.
(5) Dacă organul de executare silită încasează
contravaloarea bunurilor, inclusiv taxa de la cumpărător sau de la
adjudecatar, are obligaţia să vireze la bugetul de stat taxa
încasată de la cumpărător ori adjudecatar în termen de 5 zile
lucrătoare de la data la care adjudecarea a devenit executorie. Pe baza
documentului de plată a taxei pe valoarea adăugată transmis de
organele de executare silită, debitorul executat silit
evidenţiază suma achitată, cu semnul minus, în decontul de
taxă pe valoarea adăugată la rândul de regularizări taxa
colectată din decontul de taxă prevăzut la art. 156^2 din Codul fiscal. Prin
excepţie, în cazul în care debitorul executat silit nu este înregistrat la
data livrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ca urmare a
anulării codului său de înregistrare în scopuri de TVA în
condiţiile prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal,
acesta va înregistra documentul de plată în primul decont depus în
calitate de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
(6) Dacă, potrivit legii, cumpărătorul sau
adjudecatarul are obligaţia să plătească la
unităţile Trezoreriei Statului taxa aferentă bunurilor
cumpărate, organului de executare silită nu îi mai revin
obligaţii referitoare la plata taxei. Organul de executare silită
sau, după caz, cumpărătorul/adjudecatarul transmite o copie de
pe documentul prin care s-a efectuat plata taxei debitorului executat silit.
Prevederile acestui alineat nu se aplică pentru situaţiile
prevăzute la art. 160 din Codul fiscal, fiind aplicabile
regulile specifice referitoare la taxarea inversă.
(7) Organele de executare silită înregistrează taxa din
facturile pentru operaţiuni de executare silită emise în alte conturi
contabile decât cele specifice taxei pe valoarea adăugată. Dacă
organul de executare silită este persoană înregistrată în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu va
evidenţia în decontul de taxă operaţiunile respective.
(8) În situaţia în care valorificarea bunurilor supuse
executării silite a fost realizată prin organele de executare
silită, debitorul executat silit trebuie să înregistreze în
evidenţa proprie operaţiunea de livrare de bunuri pe baza facturii de
executare silită transmise de organele de executare silită, inclusiv
taxa colectată aferentă. Debitorul executat silit care aplică
sistemul TVA la încasare aplică în mod corespunzător prevederile art. 134^2 alin. (3) - (8) din Codul
fiscal. Prevederile acestui alineat nu se aplică pentru situaţiile
prevăzute la art. 160 din Codul fiscal, fiind aplicabile
regulile specifice referitoare la taxarea inversă. În cazul în care
debitorul executat silit nu este înregistrat la data livrării în scopuri
de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ca urmare a
anulării codului său de înregistrare în scopuri de TVA în
condiţiile prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul
fiscal, acesta va înregistra în evidenţa proprie factura şi taxa
colectată aferentă în primul decont depus în calitate de
persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
(9) Factura de executare silită emisă de organul de
executare silită va conţine, pe lângă informaţiile
prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal,
numele şi datele de identificare ale organului de executare silită
prin care se realizează livrarea bunurilor..
ART. 155 al. 20
74. (1) În situaţia în care denumirea bunurilor
livrate/serviciilor prestate nu poate fi înscrisă pe o singură
pagină, elementele prevăzute la art. 155 alin. (19), cu excepţia
informaţiilor prevăzute la art. 155 alin. (19) lit. h) - j) şi l)
- p) din Codul fiscal, se înscriu numai pe prima pagină a facturii. În
această situaţie este obligatorie înscrierea pe prima pagină a
facturii a numărului de pagini pe care le conţine factura şi a
numărului total de poziţii cuprinse în factura respectivă. Pe
facturile emise şi achitate pe bază de bonuri fiscale emise conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999,
republicată, cu modificările ulterioare, nu este necesară
menţionarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fiind
suficientă menţiunea "conform bon fiscal nr./data".
(2) Potrivit prevederilor art. 155 alin. (19) lit. b) şi c) din
Codul fiscal:
a) dacă factura este emisă înainte de data
livrării/prestării sau înainte de data încasării unui avans, pe
factură se va menţiona numai data emiterii facturii;
b) în cazul în care factura este emisă în data în care a avut
loc livrarea/prestarea sau încasarea unui avans, pe factură se va
menţiona numai data emiterii facturii, care este aceeaşi cu data
livrării/prestării ori încasării unui avans;
c) în cazul în care factura este emisă ulterior datei
livrării/prestării sau a încasării unui avans, pe factură
se vor menţiona atât data emiterii facturii, cât şi data
livrării/prestării ori a încasării unui avans.
(3) Prevederile art. 155 alin. (19) lit. d) din Codul
fiscal referitoare la adresa furnizorului/prestatorului vor cuprinde cel
puţin următoarele informaţii: localitatea, strada şi
numărul. În cazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul
activităţii economice în România, care au sedii secundare
fără personalitate juridică pe teritoriul României, pe facturile
emise se va înscrie adresa sediului activităţii economice a persoanei
juridice şi, opţional, se poate înscrie şi adresa sediului
secundar prin care au fost livrate bunurile şi/sau au fost prestate
serviciile. În cazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul activităţii
economice în afara României, care au sedii fixe pe teritoriul României, pe
facturile emise se vor înscrie adresa sediului activităţii economice,
precum şi adresa sediului fix din România pentru livrările de bunuri
şi/sau prestările de servicii la care sediul fix participă
conform prevederilor pct. 1 alin. (3).
(4) Prevederile art. 155 alin. (19) lit. f) din Codul
fiscal referitoare la adresa beneficiarului vor cuprinde cel puţin
următoarele informaţii: localitatea, strada şi numărul. În
cazul beneficiarilor cu sediul activităţii economice în România, care
au sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul
României, pe facturile emise de furnizori/prestatori stabiliţi în România
se va înscrie adresa persoanei juridice şi, opţional, se poate
înscrie şi adresa sediului secundar către care au fost livrate
bunurile şi/sau au fost prestate serviciile. În cazul beneficiarilor cu
sediul activităţii economice în afara României, care au sedii fixe pe
teritoriul României, pe facturile emise de furnizori/prestatori stabiliţi
în România se va înscrie adresa sediului fix din România, dacă acesta este
sediul către care au fost livrate bunurile şi/sau au fost prestate
serviciile.
(5) Prevederile art. 155 alin. (19) lit. r) din Codul
fiscal cu privire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se
emit facturi de avans ori facturi parţiale pentru aceeaşi
operaţiune, se aplică atunci când se efectuează regularizările
prevăzute la pct. 72 alin. (2) şi (3).
ART. 155 al. 22
75. Baza de impozitare poate fi înscrisă în valută, dar,
dacă operaţiunea nu este scutită de taxă, suma taxei
trebuie înscrisă şi în lei. Pentru înregistrarea în jurnalele de
vânzări, baza impozabilă va fi convertită în lei, utilizând
cursul de schimb prevăzut la art. 139^1 din Codul fiscal.
ART. 155 al. 25
76. (1) Pentru ca o factură să fie considerată
factură electronică, aceasta trebuie să fie emisă şi
primită în format electronic, tipul formatului electronic al facturii
fiind opţiunea persoanelor impozabile. Formatul electronic al unei facturi
poate fi, de exemplu, de tip "xml", "pdf".
(2) În sensul art. 155 alin. (3) din Codul fiscal,
facturile create pe suport hârtie care sunt scanate, trimise şi primite în
format electronic sunt considerate facturi electronice. Facturile create în
format electronic, de exemplu, prin intermediul unui program informatic de
contabilitate sau a unui program de prelucrare a textelor, trimise şi
primite pe suport hârtie nu sunt considerate facturi electronice.
(3) Acceptarea de client a facturii electronice poate include
orice acord scris, formal sau informal, precum şi un accept tacit, cum ar
fi faptul că a procedat la procesarea ori plata facturii electronice.
Acceptul clientului de a utiliza factura electronică reprezintă
confirmarea acestuia că deţine mijloacele tehnice necesare primirii
facturii electronice, precum şi că are capacitatea de a asigura
autenticitatea originii, integritatea conţinutului şi lizibilitatea
facturii.
(4) Asigurarea autenticităţii originii facturii în
sensul art. 155 alin. (24) din Codul fiscal este
obligaţia atât a furnizorului/prestatorului, cât şi a beneficiarului,
persoană impozabilă. Fiecare în mod independent trebuie să
asigure autenticitatea originii. Furnizorul/Prestatorul trebuie să
poată garanta că factura a fost emisă de el sau a fost
emisă în numele şi în contul său, de exemplu, prin înregistrarea
facturii în evidenţele sale contabile. Beneficiarul trebuie să
poată garanta că factura este primită de la furnizor/prestator
sau de la o altă persoană care a emis factura în numele şi în
contul furnizorului/prestatorului, în acest sens putând opta între verificarea
corectitudinii informaţiilor cu privire la identitatea furnizorului/prestatorului
menţionat pe factură şi asigurarea identităţii
acestuia sau a persoanei care a emis factura în numele şi în contul
furnizorului/prestatorului. Verificarea corectitudinii informaţiilor cu
privire la identitatea furnizorului/prestatorului menţionat pe
factură presupune asigurarea din partea beneficiarului că
furnizorul/prestatorul menţionat pe factură este cel care a livrat
bunurile sau a prestat serviciile la care se referă factura. În scopul
îndeplinirii acestei obligaţii, beneficiarul poate aplica orice control de
gestiune care să permită stabilirea unei piste fiabile de audit între
factură şi livrare/prestare. Asigurarea identităţii
presupune garantarea de către beneficiar a identităţii
furnizorului/prestatorului sau a persoanei care a emis factura în numele
şi în contul acestuia, de exemplu, prin intermediul unei semnături
electronice avansate ori prin schimb electronic de date, şi asigurarea
că furnizorul/prestatorul menţionat pe factură este cel care a
livrat bunurile sau a prestat serviciile la care se referă factura.
(5) Integritatea conţinutului unei facturi în sensul art. 155 alin. (24) din Codul fiscal
trebuie asigurată atât de furnizor/prestator, cât şi de beneficiar,
dacă acesta este persoană impozabilă. Fiecare în mod independent
poate să aleagă metoda prin care să îşi îndeplinească
această obligaţie sau ambii pot conveni să asigure integritatea
conţinutului, de exemplu, prin intermediul unei tehnologii precum EDI sau
prin semnătură electronică avansată. Persoana
impozabilă poate să aleagă să aplice, de exemplu, controale
de gestiune care să creeze o pistă fiabilă de audit între
factură şi livrare/prestare sau tehnologii specifice pentru
asigurarea integrităţii conţinutului facturii. Integritatea
conţinutului unei facturi nu are legătură cu formatul facturii
electronice, factura putând fi convertită de către beneficiar în alt
format decât cel în care a fost emisă, în vederea adaptării la
propriul sistem informatic sau la schimbările tehnologice ce pot interveni
de-a lungul timpului. În situaţia în care beneficiarul optează pentru
asigurarea integrităţii conţinutului prin folosirea unei
semnături electronice avansate, la convertirea unei facturi dintr-un
format în altul, trebuie să se asigure trasabilitatea modificării. În
sensul prezentelor norme, prin formă se înţelege tipul facturii, care
poate fi pe suport hârtie sau electronic, iar formatul reprezintă modul de
prezentare a facturii electronice.
(6) Lizibilitatea unei facturi înseamnă că factura
trebuie să fie într-un format care permite citirea de către om.
Lizibilitatea trebuie asigurată din momentul emiterii/primirii până
la sfârşitul perioadei de stocare, atât de furnizor/prestator, cât şi
de beneficiar. Factura trebuie prezentată astfel încât conţinutul
să fie uşor de citit, pe hârtie sau pe ecran, fără a
necesita o atenţie ori o interpretare excesivă. Pentru facturile
electronice, această condiţie se consideră îndeplinită
dacă factura poate fi prezentată la cerere într-o perioadă
rezonabilă de timp, inclusiv după un proces de conversie, într-un
format care permite citirea de către om pe ecran sau prin tipărire.
Persoana impozabilă trebuie să asigure posibilitatea verificării
corespondenţei dintre informaţiile din fişierul electronic
original şi documentul lizibil prezentat. Lizibilitatea unei facturi
electronice din momentul emiterii până la sfârşitul perioadei de stocare
poate fi asigurată prin orice mijloace, însă utilizarea
semnăturii electronice avansate sau EDI nu este suficientă în acest
scop.
(7) În sensul art. 155 alin. (24) din Codul fiscal,
controlul de gestiune înseamnă procesul prin care persoana impozabilă
garantează în mod rezonabil identitatea furnizorului/prestatorului
facturii, integritatea conţinutului facturii şi lizibilitatea
facturii din momentul emiterii/primirii până la sfârşitul perioadei
de stocare. Controlul de gestiune trebuie să corespundă volumului/tipului
de activitate a persoanei impozabile, să ia în considerare numărul
şi valoarea tranzacţiilor, precum şi numărul şi tipul
de furnizori/clienţi şi, după caz, orice alţi factori
relevanţi. Un exemplu de control de gestiune este reprezentat de corelarea
documentelor justificative.
(8) Pista fiabilă de audit, în sensul art. 155 alin. (24) din Codul fiscal,
trebuie să ofere o legătură verificabilă între factură
şi livrarea de bunuri sau prestarea de servicii. Persoana impozabilă
poate alege metoda prin care demonstrează legătura dintre o
factură şi o livrare/prestare.
(9) Cele două tehnologii prevăzute la art. 155 alin. (25) din Codul fiscal sunt
doar exemple de tehnologii pentru asigurarea autenticităţii originii
şi integrităţii conţinutului facturii electronice şi
nu constituie cerinţe obligatorii, cu excepţia situaţiei
prevăzute la art. 155 alin. (26) din Codul fiscal.
ART. 155 al. 32
77. Persoana impozabilă stabilită în România printr-un
sediu fix are obligaţia de a stoca în România, conform prevederilor art. 155 alin. (32) din Codul fiscal, numai
facturile emise/primite în legătură cu operaţiunile la care
sediul fix din România participă.
ART. 155 al. 35
78. (1) Persoanele impozabile pot stoca facturile emise/primite pe
suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originală în
care au fost trimise ori puse la dispoziţie, cu condiţia să
asigure autenticitatea originii, integritatea conţinutului şi
lizibilitatea acestora, conform art. 155 alin. (24) din Codul fiscal, de la
momentul emiterii/primirii până la sfârşitul perioadei de stocare.
Facturile emise/primite pe suport hârtie pot fi convertite în formă
electronică în vederea stocării. Facturile emise/primite în formă
electronică pot fi convertite pe suport hârtie în vederea stocării.
Indiferent de forma în care este emisă/primită factura, şi
factura stocată în forma pentru care a optat persoana impozabilă se
consideră exemplar original, în sensul pct. 46 alin. (1). Persoanele
impozabile care optează pentru stocarea electronică a facturilor au
obligaţia să stocheze prin mijloace electronice şi datele ce
garantează autenticitatea originii şi integritatea conţinutului
facturilor.
(2) La solicitarea organelor de inspecţie fiscală
trebuie asigurată traducerea în limba română a facturilor
primite/emise..
Norme metodologice:
79. (1) În sensul art. 156 alin. (4) din Codul fiscal,
fiecare persoană impozabilă va ţine următoarele evidenţe
şi documente:
a) evidenţe contabile ale activităţii sale
economice;
b) al doilea exemplar al facturilor sau altor documente emise de
aceasta şi legate de activitatea sa economică, conform prevederilor
pct. 76;
c) facturile sau alte documente primite şi legate de
activitatea sa economică;
d) documentele vamale şi, după caz, cele privind
accizele legate de importul, exportul, livrarea intracomunitară şi
achiziţia intracomunitară de bunuri realizate de respectiva
persoană;
e) facturile şi alte documente emise sau primite de
respectiva persoană pentru majorarea sau reducerea contravalorii
livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii, achiziţiilor
intracomunitare sau importurilor;
f) un registru al nontransferurilor de bunuri transportate de
persoana impozabilă sau de altă persoană în contul acesteia în
afara României, dar în interiorul Comunităţii pentru
operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (12) lit. f) - h) din Codul
fiscal, precum şi pentru alte situaţii în care se aplică
măsuri de simplificare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor
publice. Registrul nontransferurilor va cuprinde: denumirea şi adresa
primitorului, un număr de ordine, data transportului bunurilor, descrierea
bunurilor transportate, cantitatea bunurilor transportate, valoarea bunurilor
transportate, data transportului bunurilor care se întorc după prelucrare
sau expertiză, descrierea bunurilor returnate, cantitatea bunurilor
returnate, descrierea bunurilor care nu sunt returnate, cantitatea acestora
şi o menţiune referitoare la documentele emise în legătură
cu aceste operaţiuni, după caz, precum şi data emiterii acestor
documente. Nu trebuie completat acest registru pentru următoarele bunuri:
1. mijloacele de transport înmatriculate în România;
2. paleţi, containere şi alte ambalaje care circulă
fără facturare;
3. bunurile necesare desfăşurării
activităţii de presă, radiodifuziune şi televiziune;
4. bunurile necesare exercitării unei profesii sau meserii dacă:
- preţul sau valoarea normală pe fiecare bun nu
depăşeşte nivelul de 1.250 de euro la cursul de schimb din data
la care bunul este transportat ori expediat în alt stat membru şi cu
condiţia ca bunul să nu fie utilizat mai mult de 7 zile în afara
României; sau
- preţul sau valoarea normală pe fiecare bun nu
depăşeşte nivelul de 250 de euro la cursul de schimb din data la
care bunul este transportat ori expediat în alt stat membru şi cu
condiţia ca bunul să nu fie utilizat mai mult de 24 de luni în afara României;
5. computerele portabile şi alt material profesional similar
care este transportat în afara României în cadrul unei deplasări de
afaceri de către personalul unei entităţi economice sau de
către o persoană fizică autorizată;
g) un registru pentru bunurile mobile corporale primite care au
fost transportate din alt stat membru al Comunităţii în România sau
care au fost importate în România ori achiziţionate din România de o
persoană impozabilă nestabilită în România şi care sunt
date unei persoane impozabile în România în scopul expertizării sau pentru
lucrări efectuate asupra acestor bunuri în România, cu excepţia
situaţiilor în care prin ordin al ministrului finanţelor publice nu
se impune o asemenea obligaţie. Registrul bunurilor primite nu trebuie
ţinut în cazul bunurilor care sunt plasate în regimul vamal de
perfecţionare activă. Acest registru va cuprinde:
1. denumirea şi adresa expeditorului;
2. un număr de ordine;
3. data primirii bunurilor;
4. descrierea bunurilor primite;
5. cantitatea bunurilor primite;
6. data transportului bunurilor transmise clientului după
expertizare sau prelucrare;
7. cantitatea şi descrierea bunurilor care sunt returnate
clientului după expertizare sau prelucrare;
8. cantitatea şi descrierea bunurilor care nu sunt returnate
clientului;
9. o menţiune referitoare la documentele emise în
legătură cu serviciile prestate, precum şi data emiterii acestor
documente.
(2) Jurnalele pentru vânzări şi pentru
cumpărări, registrele, evidenţele şi alte documente
similare ale activităţii economice a fiecărei persoane
impozabile se vor întocmi astfel încât să permită stabilirea
următoarelor elemente:
a) valoarea totală, fără taxă, a tuturor
livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii efectuate de
această persoană în fiecare perioadă fiscală,
evidenţiată distinct pentru:
1. livrările intracomunitare de bunuri scutite;
2. livrări/prestări scutite de taxă sau pentru care
locul livrării/prestării este în afara României;
3. livrările de bunuri şi/sau prestările de
servicii taxabile şi cărora li se aplică cote diferite de
taxă;
4. prestările de servicii efectuate conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal
către beneficiari persoane impozabile stabilite în Comunitate, denumite
prestări de servicii intracomunitare, pentru care locul este în afara
României.
b) valoarea totală, fără taxă, a tuturor
achiziţiilor pentru fiecare perioadă fiscală,
evidenţiată distinct pentru:
1. achiziţii intracomunitare de bunuri;
2. achiziţii de bunuri/servicii pentru care persoana
impozabilă este obligată la plata taxei în condiţiile art. 150 alin. (3) - (6) din Codul fiscal;
3. achiziţii de bunuri, inclusiv provenite din import,
şi de servicii, taxabile, cărora li se aplică cote diferite de
taxă;
4. achiziţii de servicii pentru care persoana impozabilă
este obligată la plata taxei în condiţiile art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, care
sunt prestate de către persoane impozabile stabilite în Comunitate,
denumite achiziţii intracomunitare de servicii.
c) taxa colectată de respectiva persoană pentru fiecare
perioadă fiscală;
d) taxa totală deductibilă şi taxa dedusă
pentru fiecare perioadă fiscală;
e) calculul taxei deduse provizoriu pentru fiecare perioadă
fiscală, al taxei deduse efectiv pentru fiecare an calendaristic şi
al ajustărilor efectuate, atunci când dreptul de deducere se exercită
pe bază de pro rata, evidenţiind distinct:
1. taxa dedusă conform art. 147 alin. (3) din Codul fiscal;
2. taxa nededusă conform art. 147 alin. (4) din Codul fiscal;
3. taxa dedusă pe bază de pro rata conform art. 147 alin. (5) din Codul fiscal.
(3) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care
aplică sistemul TVA la încasare au obligaţia să menţioneze
în jurnalele pentru vânzări facturile emise pentru livrări de
bunuri/prestări de servicii pentru care aplică sistemul TVA la
încasare, chiar dacă exigibilitatea taxei nu intervine în perioada
fiscală în care a fost emisă factura. În plus faţă de cele
prevăzute la alin. (2), în jurnalele pentru vânzări se înscriu
şi următoarele informaţii în cazul acestor operaţiuni:
a) numărul şi data documentului de încasare;
b) valoarea integrală a contravalorii livrării de
bunuri/prestării de servicii, inclusiv TVA;
c) baza impozabilă şi taxa pe valoarea
adăugată aferentă;
d) valoarea încasată, inclusiv TVA, precum şi baza
impozabilă şi TVA exigibilă corespunzătoare sumei încasate;
e) diferenţa reprezentând baza impozabilă şi TVA
neexigibilă.
(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul TVA la
încasare menţionează în jurnalele pentru vânzări bonurile
fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit
informaţiilor din rapoartele fiscale de închidere zilnică
prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(4) În cazul jurnalelor pentru vânzări prevăzute la
alin. (3), facturile care au TVA neexigibilă integral sau parţial vor
fi preluate în fiecare jurnal pentru vânzări până când toată
taxa aferentă devine exigibilă, cu menţionarea
informaţiilor prevăzute la alin. (3) lit. a) - e). În cazul
informaţiei de la alin. (3) lit. d) se va menţiona numai suma
încasată în perioada fiscală pentru care se întocmeşte jurnalul
pentru vânzări.
(5) Persoanele impozabile care fac achiziţii de bunuri/servicii
de la persoane care aplică sistemul TVA la încasare înregistrează în
jurnalul pentru cumpărări facturile primite pentru livrări de
bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică sistemul TVA la
încasare, chiar dacă exigibilitatea, respectiv deductibilitatea taxei nu
intervine în perioada fiscală în care a fost emisă factura.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul
TVA la încasare înregistrează în jurnalul pentru cumpărări facturile
primite pentru livrări de bunuri/prestări de servicii chiar dacă
taxa nu este deductibilă în perioada fiscală în care a fost
emisă factura. În plus faţă de cele prevăzute la alin. (2),
în jurnalele pentru cumpărări se menţionează şi
următoarele informaţii:
a) numărul şi data documentului de plată;
b) valoarea integrală a contravalorii achiziţiei de
bunuri/prestării de servicii, inclusiv TVA;
c) baza impozabilă şi taxa pe valoarea
adăugată aferentă;
d) valoarea plătită, inclusiv TVA şi
corespunzător baza impozabilă şi TVA exigibilă;
e) diferenţa reprezentând baza impozabilă şi TVA
neexigibilă.
(6) În cazul jurnalelor pentru cumpărări prevăzute
la alin. (5), facturile care au TVA neexigibilă integral sau parţial
vor fi preluate în fiecare jurnal pentru cumpărări până când
toată taxa aferentă devine exigibilă ca urmare a
plăţii, cu menţionarea informaţiilor prevăzute la
alin. (5) lit. a) - e), cu excepţia situaţiilor în care s-a împlinit
termenul de prescripţie şi facturile respective nu se mai
achită, fiind scoase din evidenţele persoanei impozabile. În cazul
informaţiei de la alin. (5) lit. d) se va menţiona numai suma
plătită în perioada fiscală pentru care se întocmeşte
jurnalul pentru cumpărări.
(7) Documentele prevăzute la alin. (2) - (6) nu sunt
formulare tipizate stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. Fiecare
persoană impozabilă poate să îşi stabilească modelul
documentelor pe baza cărora determină taxa colectată şi
taxa deductibilă conform specificului propriu de activitate, dar acestea
trebuie să conţină informaţiile minimale stabilite la alin.
(2) - (6) şi să asigure întocmirea decontului de taxă
prevăzut la art. 156^2 din Codul fiscal.
79^1. (1) În cazul asocierilor în participaţiune sau al altor
asocieri tratate drept asocieri în participaţiune conform art. 127 alin. (10) din Codul fiscal,
denumite în continuare asocieri, drepturile şi obligaţiile legale
privind taxa pe valoarea adăugată prevăzute de titlul VI al
Codului fiscal revin asociatului desemnat în acest scop potrivit contractului
încheiat între părţi, care contabilizează veniturile şi
cheltuielile, denumit în continuare asociatul administrator. Prin drepturi
şi obligaţii legale se înţelege, printre altele, dreptul de a
exercita deducerea taxei pentru achiziţii conform prevederilor art. 145 - 147^1 din Codul fiscal,
obligaţia de a emite facturi către beneficiar şi de a colecta
taxa în cazul operaţiunilor taxabile, dreptul/obligaţia de ajustare a
taxei conform art 148, 149 sau 161 din Codul fiscal.
(2) Bunurile/serviciile care sunt puse la dispoziţia
asocierii de către membrii săi fără plată, ca aport la
asociere în limita cotei de participare stabilite prin contract, nu constituie
prestare de servicii/livrare de bunuri cu plată în sensul art. 129, respectiv 128 din Codul fiscal.
Asociaţii care au pus la dispoziţia asocierii bunurile şi
serviciile menţionate în teza anterioară, ca aport la asociere,
îşi păstrează dreptul de deducere şi nu vor efectua
ajustări pe perioada funcţionării asocierii, cu condiţia ca
asociatul administrator să ajusteze taxa aferentă în conformitate cu
prevederile alin. (5). În cazul bunurilor de capital se va face o menţiune
referitoare la perioada în care bunurile au fost puse la dispoziţia
asocierii, perioadă în care membrii asociaţi nu fac ajustări.
(3) Bunurile/serviciile care sunt puse la dispoziţia
asocierii de către membrii săi, altele decât cele prevăzute la
alin. (2), reprezintă livrare de bunuri sau prestare de servicii cu
plată în sensul art. 128, respectiv 129 din Codul fiscal.
(4) Asociatul administrator efectuează achiziţiile
asocierii pe numele său şi emite facturi în nume propriu către
terţi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii
realizate de asociere, urmând ca veniturile şi cheltuielile să fie
atribuite fiecărui asociat corespunzător cotei de participare în
asociere.
(5) Asociatul administrator are dreptul/obligaţia de ajustare
a taxei pentru bunuri/servicii conform art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, pe
perioada de existenţă a asocierii, astfel:
a) pentru bunurile/serviciile achiziţionate de asociatul
administrator, după constituirea asocierii, care sunt destinate
utilizării în scopul pentru care a fost constituită asocierea;
b) pentru bunurile/serviciile achiziţionate de asociatul
administrator înainte de constituirea asocierii şi care ulterior sunt
alocate pentru realizarea scopului pentru care a fost constituită
asocierea;
c) pentru bunurile/serviciile pe care membrii asociaţi le
aduc ca aport la asociere, conform prevederilor alin. (2).
(6) În situaţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) şi
b), asociatul administrator va aplica regulile privind ajustarea taxei din
perspectiva persoanei care deţine aceste bunuri/servicii. În situaţia
prevăzută la alin. (5) lit. c), momentul de referinţă
pentru determinarea datei de la care începe ajustarea taxei, în cazul bunurilor
de capital, este data obţinerii bunului de către asociatul care le-a
pus la dispoziţia asocierii. Membrii asocierii trebuie să
transmită asociatului administrator o copie de pe registrul bunurilor de
capital, dacă acestea sunt obţinute după data aderării, iar
în cazul altor bunuri decât cele de capital sau în cazul serviciilor, o copie
de pe facturile de achiziţie. Asociatul administrator va păstra copia
de pe registrul bunurilor de capital pe perioada prevăzută la art. 149 alin. (6) din Codul fiscal şi
va menţiona ajustările pe care le-a efectuat în perioada de
existenţă a asocierii. În cazul altor bunuri decât cele de capital
sau în cazul serviciilor, asociatul administrator va păstra copii de pe
facturile de achiziţie transmise de membrii asociaţi, pe perioada
prevăzută la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal.
Atunci când asocierea îşi încetează existenţa sau unul ori mai
mulţi asociaţi se retrag din asociere, asociatul administrator are
dreptul/obligaţia să ajusteze taxa aferentă
bunurilor/serviciilor prevăzute la alin. (5) lit. c) restituite membrului
asocierii căruia i-au aparţinut. În cazul bunurilor de capital,
ajustarea se va realiza pentru perioada rămasă din perioada de
ajustare. Se consideră, din perspectiva asociatului administrator, că
bunurile/serviciile restituite membrului asociat căruia îi aparţin
sunt alocate unei activităţi cu drept de deducere, pentru a permite
continuarea ajustării de către acesta din urmă în funcţie
de activităţile pe care le va realiza după încetarea
existenţei asocierii.
(7) Alocarea cheltuielilor şi veniturilor asocierii de
către asociatul administrator către membrii asociaţi nu
constituie operaţiune impozabilă în sensul art. 126 alin. (1) din Codul fiscal,
dacă alocarea se face proporţional cu cota de participare a
fiecărui membru al asocierii, astfel cum este stabilită în contractul
de asociere.
(8) În cazul în care scopul asocierii este acela de a atinge
obiective comune, dar membrii asociaţi acţionează în nume
propriu faţă de terţi, fiecare persoană va fi tratată
drept o persoană impozabilă separată în conformitate cu
prevederile art. 127 alin. (9) din Codul fiscal şi
tranzacţiile respective se impozitează distinct în conformitate cu
regulile stabilite la titlul VI din Codul fiscal. În această situaţie
nu se aplică prevederile alin. (1) - (7).
Norme metodologice:
80. (1) În sensul art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, în
orice situaţie, echivalentul în lei al plafonului de 100.000 euro se
determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca
Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului
precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care solicită
înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal în cursul anului.
La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal se
cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate
şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru
operaţiunile prevăzute la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal.
(2) În sensul art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal,
organele fiscale competente pot aproba, la solicitarea justificată a
persoanei impozabile, o altă perioadă fiscală, respectiv:
a) semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă
efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 3 luni
calendaristice dintr-un semestru;
b) anul calendaristic, dacă persoana impozabilă
efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 6 luni
calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.
(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) se va transmite
autorităţilor fiscale competente până la data de 25 februarie a
anului în care se exercită opţiunea şi va fi valabilă pe
durata păstrării condiţiilor prevăzute la alin. (2).
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale şi pentru unităţile cu personalitate juridică din
subordinea acesteia, perioada fiscală este anul calendaristic..
Norme metodologice
80^1. (1) În aplicarea prevederilor art. 156^3 alin. (3) din Codul fiscal, în
cazul persoanelor care realizează achiziţii intracomunitare de
mijloace de transport, organele fiscale competente trebuie să analizeze
dacă din documentaţia care atestă dobândirea mijlocului de
transport rezultă că acesta se încadrează sau nu în categoria
mijloacelor de transport noi, în sensul art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal,
şi dacă se datorează ori nu taxa aferentă respectivei
achiziţii intracomunitare în România, astfel:
a) în cazul în care achiziţia intracomunitară este
realizată de orice persoană care nu este înregistrată şi
care nu avea obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent
dacă este sau nu înregistrată, conform art. 153^1 din Codul fiscal, şi în
urma analizei rezultă că mijlocul de transport este nou, organele
fiscale competente vor elibera, la solicitarea acestei persoane, un certificat
din care să rezulte:
1. fie că s-a efectuat plata taxei de către persoana
care a achiziţionat intracomunitar mijlocul de transport respectiv, după
depunerea decontului special şi achitarea taxei, în condiţiile
prevăzute la art. 156^3 alin. (2) şi art. 157 alin. (1) din Codul fiscal,
dacă din documentele care atestă dobândirea mijlocului de transport
rezultă că achiziţia intracomunitară este taxabilă în
România în conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal;
2. fie că nu se datorează taxa:
(i) în situaţia în care respectiva persoană
realizează în România o achiziţie intracomunitară, dar aceasta
nu este impozabilă în România conform art. 126 din Codul fiscal sau este
scutită de taxă conform art. 142 din Codul fiscal;
(ii) în situaţia transferului unui mijloc de transport nou
din alt stat membru în România de către o persoană neimpozabilă
cu ocazia unei schimbări de reşedinţă, dacă la momentul
livrării nu a putut fi aplicată scutirea prevăzută la
echivalentul din legislaţia altui stat membru al art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul
fiscal, având în vedere că respectivul transfer nu determină o
achiziţie intracomunitară de bunuri în România;
b) în cazul în care, în urma analizei, rezultă că
mijlocul de transport nu este nou, iar achiziţia intracomunitară a
fost efectuată de o persoană care nu este înregistrată în
scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal şi
care nu are obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal,
organele fiscale competente vor elibera, la solicitarea acestei persoane, un
certificat din care să rezulte că nu se datorează taxa în
România;
c) în cazul în care achiziţia intracomunitară este
realizată de o persoană impozabilă care nu este
înregistrată şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de
TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dar care este
sau ar trebui să fie înregistrată conform art. 153^1 din Codul fiscal, şi în
urma analizei rezultă că mijlocul de transport nu este nou, organele
fiscale competente vor elibera, la solicitarea acestei persoane, un certificat
din care să rezulte:
1. fie că s-a efectuat plata taxei de către persoana
care a achiziţionat intracomunitar mijlocul de transport respectiv,
după depunerea decontului special şi achitarea taxei, în
condiţiile prevăzute la art. 156^3 alin. (2) şi art. 157 alin. (1) din Codul fiscal,
dacă din documentele care atestă dobândirea mijlocului de transport
rezultă că achiziţia intracomunitară este taxabilă în
România în conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal;
2. fie că nu se datorează taxa în România, dacă din
documentele care atestă dobândirea mijlocului de transport rezultă
că achiziţia intracomunitară nu este taxabilă în România în
conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal. De exemplu,
mijloacele de transport care nu sunt noi şi sunt achiziţionate intracomunitar
de la persoane fizice, mici întreprinderi, de la persoane impozabile care au
aplicat regimul special pentru bunuri second-hand potrivit unor prevederi din
alte state membre similare art.152^2
din Codul fiscal nu sunt achiziţii intracomunitare impozabile în România,
potrivit art. 126 alin. (3) lit. a) şi alin.
(8) lit. c) din Codul fiscal.
(2) Persoanele impozabile care se află în situaţiile
prevăzute la art. 11 alin. (1^1) şi (1^3) din Codul
fiscal, care efectuează livrări de bunuri prin organele de executare
silită, depun declaraţia prevăzută la art. 156^3 alin. (10) din Codul fiscal, dar
plata taxei se efectuează de organul de executare silită sau,
după caz, de cumpărător, conform prevederilor pct. 73.
(3) Notificările prevăzute la art. 156^3 alin. (4) şi (5) din Codul
fiscal se depun numai pentru anii în care persoanele impozabile
desfăşoară operaţiuni de natura celor pentru care
există obligaţia notificării. Nu se depun notificări în
situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat astfel
de operaţiuni în anul de referinţă, respectiv în anul pentru
care ar fi trebuit depusă notificarea.
(4) În scopul aplicării prevederilor art. 156^3 alin. (4) şi (5) din Codul
fiscal, în situaţia în care statutul persoanei impozabile din punct de
vedere al înregistrării în scopuri de TVA s-a modificat în anul de
referinţă, respectiv fie a fost înregistrată în scopuri de TVA,
fie i s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, în cursul anului de
referinţă, este relevant statutul persoanei impozabile la data de 31
decembrie a anului de referinţă.
(5) În scopul aplicării prevederilor art. 156^3 alin. (4) şi (5) din Codul
fiscal, operaţiunile care fac obiectul notificărilor sunt
livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul
ţării şi, după caz, achiziţiile efectuate din ţară.
(6) În aplicarea prevederilor art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal,
persoanele impozabile care în anul precedent au avut o cifră de afaceri
inferioară plafonului de 2.250.000 lei, dar nu au aplicat sistemul TVA la
încasare, nu pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare dacă din
evidenţele acestora reiese că în anul următor până la data
depunerii notificării prevăzute la art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal,
respectiv până pe data de 25 ianuarie inclusiv, au depăşit
plafonul pentru anul în curs.
Norme metodologice
80^2. (1) În sensul art. 156^4 alin. (1) lit. c) din Codul
fiscal, în cazul prestărilor de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal
efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar
stabilite în Comunitate, prestatorul va raporta în declaraţia
recapitulativă numai serviciile care nu beneficiază de scutire de
taxă în statul membru în care acestea sunt impozabile. În acest scop, se
va considera că operaţiunea este scutită de taxă în statul
membru în care este impozabilă dacă respectiva operaţiune ar fi
scutită de taxă în România. În situaţia în care în România nu
este aplicabilă o scutire de taxă, prestatorul este exonerat de
obligaţia de a declara în declaraţia recapitulativă respectivul
serviciu, dacă primeşte o confirmare oficială din partea
autorităţii fiscale din statul membru în care operaţiunea este
impozabilă, din care să rezulte că în statul membru respectiv se
aplică o scutire de taxă.
(2) În sensul art. 156^4 alin. (1) lit. e) din Codul
fiscal, beneficiarii persoane impozabile din România au obligaţia de a
declara în declaraţia recapitulativă achiziţiile de servicii
prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal,
prestate de persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în
Comunitate, atunci când au obligaţia plăţii taxei pentru
respectivele servicii conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal,
respectiv atunci când nu se aplică nicio scutire de taxă pentru
serviciul respectiv.
Norme metodologice:
81. (1) În scopul aplicării prevederilor art. 157 alin. (4) din Codul fiscal,
organele vamale nu vor solicita plata taxei pe valoarea adăugată
pentru importuri de bunuri persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 153 care au obţinut certificat de
amânare de la plată, în condiţiile stabilite prin ordin al
ministrului finanţelor publice.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, organele vamale nu vor
solicita plata taxei pe valoarea adăugată pentru importuri de bunuri
persoanelor care fac dovada că sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Nu se
aplică aceste prevederi în cazul persoanelor care sunt înregistrate în
scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare conform art. 153^1 din Codul fiscal, care fac plata
taxei în conformitate cu prevederile art. 157 alin. (3) din Codul fiscal.
(3) În cursul perioadei fiscale, importatorii înregistraţi în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal care au
obţinut certificat de amânare de la plată, în condiţiile
stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, reflectă taxa
pe valoarea adăugată aferentă acestor importuri în jurnalele
pentru cumpărări pe baza declaraţiei vamale de import sau, după
caz, a documentului pentru regularizarea situaţiei emis de autoritatea
vamală. Contabil, taxa aferentă importului se înregistrează
concomitent atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă
deductibilă. În decontul de taxă pe valoarea adăugată, taxa
se evidenţiază atât ca taxă colectată, cât şi ca
taxă deductibilă, în limitele şi în condiţiile
prevăzute la art. 145 - 147^1 din Codul fiscal.
Norme metodologice
81^1. (1) În sensul art. 158^2 alin. (4) din Codul fiscal, în
cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în
România, prin asociaţi şi administratori se înţelege numai
asociaţii şi administratorii societăţilor comerciale
reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv al
celor în comandită pe acţiuni, care au sediul activităţii
economice în România, în vederea înscrierii în Registrul operatorilor
intracomunitari se va prezenta cazierul judiciar al administratorilor, nu
şi al asociaţilor.
(3) Instituţiile publice, astfel cum sunt prevăzute de
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi orice alte persoane impozabile
stabilite sau nestabilite în România, care nu sunt constituite în baza Legii
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, nu au obligaţia prezentării cazierului judiciar în
vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică corespunzător
şi în situaţiile prevăzute la art. 158^2 alin. (8) lit. b) şi alin.
(10) lit. d) din Codul fiscal.
Norme metodologice:
81^2. (1) În sensul prevederilor art. 159 alin. (1) din Codul fiscal,
documentul care ţine loc de factură este documentul emis pentru o
livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în conformitate cu
obligaţiile impuse de un acord ori tratat la care România este parte, care
conţine cel puţin informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal.
(2) În situaţia în care o persoană impozabilă a
emis facturi aplicând regimul de taxare şi ulterior intră în posesia
documentelor justificative care îi dau dreptul la aplicarea unei scutiri de
taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143, 144 sau 144^1 din Codul fiscal,
aceasta poate corecta facturile emise, potrivit art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal, aplicând regimul de scutire corespunzător operaţiunilor
realizate.
(3) Organele de inspecţie fiscală vor permite deducerea
taxei pe valoarea adăugată în cazul în care documentele controlate
aferente achiziţiilor nu conţin toate informaţiile
prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal
sau/şi acestea sunt incorecte, dacă pe perioada
desfăşurării inspecţiei fiscale la beneficiar documentele
respective vor fi corectate de furnizor/prestator în conformitate cu art. 159 din Codul fiscal.
Furnizorul/Prestatorul are dreptul să aplice prevederile art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal
pentru a corecta anumite informaţii din factură care sunt obligatorii
potrivit art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, care
au fost omise sau înscrise eronat, dar care nu sunt de natură să
modifice baza de impozitare şi/sau taxa aferentă operaţiunilor
ori nu modifică regimul fiscal al operaţiunii facturate iniţial,
chiar dacă a fost supus unei inspecţii fiscale. Această
factură va fi ataşată facturii iniţiale, fără
să genereze înregistrări în decontul de taxă al perioadei
fiscale în care se operează corecţia, nici la furnizor/prestator,
nici la beneficiar.
(4) Furnizorii/Prestatorii care emit facturi de corecţie
după inspecţia fiscală, în conformitate cu prevederile art. 159 alin. (3) din Codul fiscal, vor
înscrie aceste facturi în jurnalul pentru vânzări într-o rubrică
separată, iar acestea vor fi preluate de asemenea într-o rubrică
separată din decontul de taxă, fără a avea obligaţia
să colecteze taxa pe valoarea adăugată înscrisă în
respectivele facturi. Pentru a evita situaţiile de abuz şi pentru a
permite identificarea situaţiilor în care se emit facturi după
inspecţia fiscală, în cuprinsul acestor facturi
furnizorii/prestatorii vor menţiona că sunt emise după
inspecţia fiscală. Beneficiarii vor avea dreptul de deducere a taxei
pe valoarea adăugată înscrise în aceste facturi în limitele şi
în condiţiile stabilite la art. 145 - 147^1 din Codul fiscal, taxa
fiind înscrisă în rubricile din decontul de taxă aferente
achiziţiilor de bunuri şi servicii. Emiterea facturilor de
corecţie nu poate depăşi perioada prevăzută la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal.
(5) Prevederile alin. (4) şi ale art. 159 alin. (3) din Codul fiscal se
aplică şi pentru situaţiile în care facturile de corecţie
se referă la perioade fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2010.
(6) Prevederile alin. (4) şi (5) se aplică inclusiv în
cazul micilor întreprinderi care nu s-au înregistrat în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal la
depăşirea plafonului prevăzut de art. 152 din Codul fiscal şi organele
de inspecţie fiscală au stabilit diferenţe de taxă
colectată de plată conform pct. 62 alin. (2).
(7) Prevederile art. 159 din Codul fiscal se aplică
numai de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România. În
cazul persoanelor care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia
înregistrării în scopuri de TVA în România, se aplică prevederile art. 155 alin. (2) din Codul fiscal.
(8) În cazul autofacturilor emise conform art. 155 alin. (7) şi (8) şi art. 155^1 alin. (2) din Codul fiscal,
dacă persoana impozabilă emitentă constată că a
înscris informaţii în mod eronat în respectivele autofacturi, fie va emite
o nouă autofactură care trebuie să cuprindă, pe de o parte,
informaţiile din autofactura iniţială, numărul şi data
autofacturii corectate, valorile cu semnul minus, iar, pe de altă parte,
informaţiile şi valorile corecte, fie va emite o nouă
autofactură conţinând informaţiile şi valorile corecte
şi concomitent va emite o autofactură cu valorile cu semnul minus în
care se înscriu numărul şi data autofacturii corectate. În
situaţia în care autofactura a fost emisă în mod eronat sau prin
norme se prevede că în anumite situaţii se poate anula
livrarea/prestarea către sine, persoana impozabilă emite o
autofactură cu valorile cu semnul minus în care se înscriu numărul
şi data autofacturii anulate.
ART. 160
82. (1) În sensul art. 160 alin. (5) din Codul fiscal, prin
livrări de bunuri/prestări de servicii în interiorul ţării
se înţelege operaţiunile realizate numai între persoane care sunt
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au locul livrării sau
locul prestării în România conform art. 132, respectiv art. 133 din Codul fiscal, şi sunt
operaţiuni taxabile conform titlului VI din Codul fiscal.
(2) În sensul art. 160 alin. (2) lit. d) din Codul
fiscal, prin alte unităţi care pot fi utilizate de operatori în
conformitate cu Directiva 2003/87/CE se înţelege unităţile
prevăzute la art. 3 lit. (m) şi (n) din Directiva
2003/87/CE, cu modificările ulterioare.
(3) În cazul livrărilor de bunuri prevăzute la art. 160 alin. (2) din Codul fiscal,
inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii emit facturi fără
taxă şi înscriu în aceste facturi o menţiune referitoare la
faptul că au aplicat taxarea inversă. Taxa se calculează de
către beneficiar şi se înscrie în facturi şi în jurnalul pentru
cumpărări, fiind preluată atât ca taxă colectată, cât
şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă. Din punct de
vedere contabil, beneficiarul va înregistra în cursul perioadei fiscale 4426 =
4427 cu suma taxei aferente.
(4) Înregistrarea taxei de
către cumpărător atât ca taxă colectată, cât şi
ca taxă deductibilă în decontul de taxă este denumită
autolichidarea taxei pe valoarea adăugată. Colectarea taxei pe
valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile este asimilată cu
plata taxei către furnizor/prestator. Prevederile acestui alineat sunt
valabile pentru orice alte situaţii în care se aplică taxarea
inversă.
(5) Persoanele impozabile cu regim mixt care sunt
beneficiari ai unor achiziţii supuse taxării inverse, conform art. 160 din Codul fiscal, vor deduce taxa
în decontul de taxă în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145, 145^1, 146, 147 şi 147^1 din
Codul fiscal.
(6) Furnizorii/Prestatorii care
sunt persoane impozabile cu regim mixt vor lua în calculul pro rata, ca
operaţiuni taxabile, valoarea livrărilor/prestărilor pentru care
au aplicat taxarea inversă.
(7) În cazul neaplicării taxării inverse
prevăzute de lege, organele de inspecţie fiscală vor dispune
măsuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor şi a beneficiarilor
la corectarea operaţiunilor şi aplicarea taxării inverse conform
prevederilor prezentelor norme metodologice. În cadrul inspecţiei fiscale
la beneficiarii operaţiunilor, organele de inspecţie fiscală vor
avea în vedere că beneficiarul avea obligaţia să colecteze TVA
la momentul exigibilităţii operaţiunii, concomitent cu
exercitarea dreptului de deducere. În cazul în care în cadrul inspecţiei
fiscale la beneficiarii operaţiunilor, organele de inspecţie
fiscală stabilesc că beneficiarul nu a colectat TVA la momentul
exigibilităţii operaţiunii, concomitent cu exercitarea dreptului
de deducere, obligând beneficiarul la plata acestei sume în baza actului
administrativ emis de autoritatea fiscală competentă, furnizorii pot
emite facturi de corecţie cu semnul minus conform art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal
în vederea regularizării taxei şi restituirii acesteia către
beneficiari. Facturile de corecţie cu semnul minus emise de către
furnizor nu se evidenţiază în decontul de taxă al
beneficiarului.
(8) *** Abrogat.
(9) Pentru soluţionarea situaţiilor tranzitorii
care pot apărea ca urmare a eliminării sau a includerii unor
operaţiuni din/în categoria celor pentru care se aplică taxarea
inversă în cadrul art. 160 din Codul fiscal, se aplică
prevederile art. 134 alin. (6) din Codul fiscal,
respectiv se va aplica regimul în vigoare la data exigibilităţii de
taxă. În acest sens se va proceda conform următorului exemplu:
Exemplu: O persoană impozabilă
aflată în stare de insolvenţă a emis facturi parţiale
şi/sau de avansuri în cursul anului 2009. Faptul generator de
taxă are loc după data de 1 ianuarie 2010. La regularizarea
facturilor parţiale şi/sau de avansuri emise în anul 2009 se va
menţine regimul aplicat la data exigibilităţii de taxă,
respectiv taxarea inversă, furnizorul/prestatorul fiind obligat la plata
taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal numai
pentru diferenţa dintre valoarea livrării/prestării şi
sumele facturate în anul 2009.
ART. 161
83. (1) Pentru aplicarea art. 161 alin. (2) şi (4) din Codul
fiscal, persoanele impozabile au obligaţia să ajusteze taxa
dedusă pentru bunurile imobile achiziţionate, construite,
transformate sau modernizate în ultimii 5 ani, proporţional cu partea din
fiecare bun imobil care va fi utilizată pentru realizarea
operaţiunilor scutite şi proporţional cu numărul de luni în
care bunul va fi utilizat în regim de taxare. Aplicarea prevederilor art. 161 alin. (4) se limitează la
modernizările şi transformările care au fost începute înainte de
aderare şi finalizate după data aderării. Orice modernizare sau
transformare începută după data aderării va fi considerată
bun de capital obţinut după aderare numai în condiţiile
prevăzute la art. 149 din Codul fiscal. Ajustarea este
operată într-o perioadă de 5 ani în cadrul căreia bunurile
imobile au fost dobândite, începând cu data de la care fiecare bun imobil a
fost dobândit. Pentru bunurile imobile care sunt transformate sau modernizate,
ajustarea taxei deduse aferente acestor lucrări este operată, de asemenea,
într-o perioadă de 5 ani de la data finalizării fiecărei
lucrări de transformare sau modernizare. Pentru ajustare, suma taxei
pentru fiecare an reprezintă o cincime din taxa dedusă aferentă
achiziţiei, construirii sau modernizării bunurilor imobile. Pentru
determinarea ajustării lunare se împarte fiecare cincime la 12. Suma care
nu poate fi dedusă se calculează astfel: din perioada de 5 ani se
scade numărul de luni în care bunul imobil a fost utilizat în regim de
taxare, iar rezultatul se înmulţeşte cu ajustarea lunară.
Fracţiunile de lună se consideră lună întreagă. Taxa
nedeductibilă obţinută prin ajustare se înregistrează din
punct de vedere contabil pe cheltuieli, precum şi în jurnalul pentru
cumpărări şi se preia corespunzător în decontul de taxă
pe valoarea adăugată pentru perioada fiscală în care persoana
impozabilă începe aplicarea regimului de scutire.
Exemplu de ajustare a dreptului
de deducere
O persoană impozabilă
dobândeşte la data de 15 aprilie 2005, prin achiziţie sau
investiţii, un bun imobil având o valoare de 30.000.000 lei. Taxa
dedusă aferentă acestui imobil a fost de 5.700.000 lei. În anul 2006
au fost începute lucrări de modernizare, finalizate în data de 20 aprilie
2007, care au mărit valoarea bunului imobil cu 1.000.000 lei (mai
puţin de 20% din valoarea bunului imobil), pentru care taxa dedusă
aferentă este de 190.000 lei.
De la data de 15 aprilie 2005
până la 31 decembrie 2007, persoana impozabilă închiriază
imobilul 100% în regim de taxare.
Pe data de 1 ianuarie 2008, persoana impozabilă
renunţă la opţiunea de a taxa operaţiunea de închiriere,
aplicând scutirea prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul
fiscal.
Ajustarea dreptului de deducere
se efectuează astfel:
A. Ajustarea pentru taxa
dedusă aferentă dobândirii bunului imobil
- Taxa dedusă
aferentă bunului imobil: 5.700.000 lei
- Taxa dedusă pentru
perioada 15 aprilie 2005 - 31 decembrie 2007, respectiv 33 de luni, nu se
ajustează.
- Ajustarea taxei deduse pentru
perioada 1 ianuarie 2008 - 1 aprilie 2010:
- 5.700.000 lei: 5 ani =
1.140.000 lei
- 1.140.000 lei: 12 luni =
95.000 lei
- 5 * 12 = 60 luni - 33 luni =
27 luni x 95.000 lei = 2.565.000 lei - taxa care se ajustează.
B. Ajustarea taxei deduse
aferente lucrării de modernizare începute în anul 2006 şi finalizate
în anul 2007
- Taxa dedusă
aferentă modernizării: 190.000 lei
- Taxa dedusă pentru
perioada 20 aprilie 2007 - 31 decembrie 2007, respectiv 9 luni, nu se
ajustează.
- Ajustarea taxei deduse pentru
perioada 1 ianuarie 2008 - 1 aprilie 2011:
- 190.000 lei: 5 ani = 38.000
lei
- 38.000 lei: 12 luni = 3.166,7
lei
- 60 luni - 9 luni = 51 luni x
3.166,7 lei = 161.501,7 lei - taxa care se ajustează.
Suma de 2.565.000 lei +
161.501,7 lei, rezultată din ajustările efectuate la lit. A şi
B, reprezintă diferenţa de taxă care va fi înregistrată pe
cheltuieli, în jurnalul pentru cumpărări din luna ianuarie 2008, cu
semnul minus, şi corespunzător va fi preluată în decontul
privind taxa pe valoarea adăugată pentru perioada fiscală
respectivă. Aceeaşi procedură de ajustare se aplică şi
în cazul transformărilor sau modernizărilor începute şi
finalizate înainte de data aderării, indiferent de valoarea acestora.
(2) Pentru aplicarea art. 161 alin. (5) din Codul fiscal,
persoanele impozabile au obligaţia să ajusteze taxa dedusă
conform art. 149 din Codul fiscal, pentru
modernizările sau transformările începute înainte de data
aderării şi finalizate după data aderării sau începute
şi finalizate după data aderării, care depăşesc 20%
din valoarea bunului imobil sau a unei părţi a acestuia, exclusiv
valoarea terenului, după transformare sau modernizare. Ajustarea
efectuată conform art. 149 din Codul fiscal diferă de
ajustarea prevăzută la alin. (1) prin perioada de ajustare, care este
de 20 de ani, faţă de 5 ani, şi metoda de ajustare, care se face
pe ani calendaristici întregi, şi nu lunar. Pentru taxa dedusă
aferentă bunului imobil, modernizărilor sau transformărilor
efectuate înainte de data aderării şi modernizărilor sau transformărilor
începute înainte de data aderării şi finalizate după data
aderării, care nu depăşesc 20% din valoarea bunului imobil sau a
unei părţi a acestuia, exclusiv valoarea terenului, după
transformare sau modernizare, ajustarea se efectuează potrivit
prevederilor alin. (1).
Acelaşi exemplu ca la
alin. (1), în situaţia în care persoana impozabilă a făcut
lucrări de modernizare, începute în 2006, în valoare de 20.000.000 lei, în
loc de 1.000.000 lei.
Întrucât valoarea bunului imobil după transformare
este de 50.000.000 lei şi întrucât valoarea modernizării
depăşeşte 20% din valoarea bunului imobil, ajustarea dreptului
de deducere aferentă modernizării trebuie să fie
făcută conform art. 149 din Codul fiscal, cu privire la
perioada şi metoda de ajustare.
Pentru taxa aferentă
bunului imobil, ajustarea se efectuează potrivit exemplului de la alin.
(1) lit. A.
(3) Pentru aplicarea art. 161 alin. (3) şi (6) din Codul
fiscal, persoanele impozabile pot deduce din taxa nededusă, aferentă
bunurilor imobile achiziţionate, construite, transformate sau modernizate
în ultimii 5 ani, o sumă proporţională cu partea din fiecare bun
imobil care va fi utilizată pentru aceste operaţiuni şi cu
numărul de luni în care bunul va fi utilizat în regim de taxare. Aplicarea
prevederilor art. 161 alin. (6) se limitează la modernizările
şi transformările care au fost începute înainte de aderare şi
finalizate după data aderării. Orice modernizare sau transformare
începută după data aderării va fi considerată bun de
capital obţinut după aderare numai în condiţiile prevăzute
la art.149 din Codul
fiscal. Ajustarea se realizează într-o perioadă de 5 ani în cadrul
căreia bunurile imobile au fost dobândite, începând cu data de la care
fiecare bun imobil a fost dobândit. Pentru bunurile imobile care sunt
modernizate sau transformate, ajustarea taxei nededuse aferente acestor
lucrări este operată, de asemenea, într-o perioadă de 5 ani de
la data finalizării fiecărei lucrări de modernizare sau
transformare. Pentru ajustare se va ţine cont de suma taxei nededuse
pentru fiecare an, care reprezintă o cincime din taxa aferentă
achiziţiei, construirii, transformării sau modernizării
bunurilor imobile. Pentru determinarea ajustării lunare se împarte fiecare
cincime la 12. Stabilirea sumei care poate fi dedusă se calculează
astfel: din perioada de 5 ani se scade numărul de luni în care bunul
imobil a fost utilizat în regim de scutire, iar rezultatul va fi înmulţit
cu ajustarea lunară. Fracţiunile de lună se consideră
lună întreagă. Taxa de dedus rezultată în urma ajustării se
înregistrează din punct de vedere contabil prin diminuarea cheltuielilor,
precum şi în jurnalul pentru cumpărări şi se preia
corespunzător în decontul de taxă pe valoarea adăugată
pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă începe aplicarea
regimului de taxare.
Exemplu de ajustare a dreptului
de deducere:
Acelaşi exemplu ca la
alin. (1), dar, inversând datele situaţiei, considerăm că
persoana a închiriat în regim de scutire bunul imobil în totalitate şi nu
a dedus TVA aferentă achiziţiei şi nici modernizării efectuate
şi optează pentru regimul de taxare a tuturor operaţiunilor de
închiriere de la data de 1 ianuarie 2008. Aceeaşi procedură de
ajustare se aplică şi în cazul transformărilor sau
modernizărilor începute şi finalizate înainte de data aderării,
indiferent de valoarea acestora.
A. Ajustarea taxei nededuse
aferente dobândirii bunului imobil
- Taxa nededusă
aferentă bunului imobil: 5.700.000 lei
- Ajustarea pentru restul
perioadei de 5 ani: 27 luni (60 luni - 33 luni):
- 5.700.000 lei: 5 ani =
1.140.000 lei
- 1.140.000 lei: 12 luni =
95.000 lei
- 5 * 12 = 60 luni - 33 luni =
27 luni x 95.000 lei = 2.565.000 lei - taxa care se ajustează.
B. Ajustarea taxei nededuse
aferente lucrării de modernizare începute în anul 2006 şi finalizate
în anul 2007
- Taxa nededusă: 190.000
lei
- Taxa nededusă pentru
perioada 20 aprilie 2007 - 31 decembrie 2007, respectiv 9 luni, nu se
ajustează.
- Ajustarea taxei pentru
perioada 1 ianuarie 2008 - 1 aprilie 2011:
- 190.000 lei : 5 ani = 38.000
lei
- 38.000 lei : 12 luni =
3.166,7 lei
- 60 luni - 9 luni = 51 luni x
3.166,7 lei = 161.501,7 lei - taxa care se ajustează.
Suma de 2.565.000 lei +
161.501,7 lei, rezultată din ajustările efectuate la lit. A şi
B, se înregistrează din punct de vedere contabil prin diminuarea cheltuielilor,
precum şi în jurnalul pentru cumpărări din luna ianuarie 2008,
cu semnul plus, şi se preia corespunzător în decontul de taxă pe
valoarea adăugată pentru perioada fiscală respectivă.
(4) Pentru aplicarea art. 161 alin. (7) din Codul fiscal, persoanele
impozabile vor ajusta taxa nededusă conform art. 149 din Codul fiscal, pentru
modernizările sau transformările începute înainte de data
aderării şi finalizate după data aderării sau începute
şi finalizate după data aderării, care depăşesc 20%
din valoarea bunului imobil sau a unei părţi a acestuia, exclusiv
valoarea terenului, după transformare sau modernizare. Ajustarea
efectuată conform art. 149 din Codul fiscal diferă de
ajustarea prevăzută la alin. (3) prin perioada de ajustare, care este
de 20 de ani, faţă de 5 ani, şi prin metoda de ajustare, care se
face pe ani calendaristici întregi, şi nu lunar. Pentru taxa nededusă
aferentă bunului imobil, modernizărilor sau transformărilor
efectuate înainte de data aderării şi modernizărilor sau
transformărilor începute înainte de data aderării şi finalizate
după data aderării, care nu depăşesc 20% din valoarea
bunului imobil sau a unei părţi a acestuia, exclusiv valoarea
terenului, după transformare sau modernizare, ajustarea se efectuează
potrivit prevederilor alin. (3).
Acelaşi exemplu ca la
alin. (1), dar inversând datele situaţiei, considerăm că
persoana impozabilă a făcut lucrări de modernizare, începute în
anul 2006 şi finalizate în anul 2007, în valoare de 20.000.000 lei, în loc
de 1.000.000 lei, a închiriat în regim de scutire bunul imobil în totalitate
şi nu a dedus TVA aferentă modernizării efectuate şi
optează pentru regimul de taxare a tuturor operaţiunilor de
închiriere de la data de 1 ianuarie 2008.
Întrucât valoarea bunului imobil după transformare
este de 50.000.000 lei şi întrucât valoarea modernizării
depăşeşte 20% din valoarea bunului imobil, ajustarea dreptului
de deducere aferentă modernizării trebuie să fie
făcută conform art. 149 din Codul fiscal, cu privire la
perioada şi metoda de ajustare.
Pentru taxa aferentă
bunului imobil, ajustarea se efectuează potrivit exemplului de la alin.
(3) lit. A.
(5) Pentru aplicarea art. 161 alin. (8) şi (10) din Codul
fiscal, persoanele impozabile au obligaţia să ajusteze taxa
dedusă conform art. 149 din Codul fiscal, dar perioada de
ajustare este limitată la 5 ani.
Acelaşi exemplu ca la
alin. (1), în situaţia în care persoana impozabilă vinde
clădirea la data de 1 ianuarie 2008 şi nu a optat pentru taxarea
acestei vânzări.
A. Ajustarea taxei deduse aferente
dobândirii bunului imobil: 2/5
- Taxa dedusă
aferentă bunului imobil: 5.700.000 lei
- Anul 2005 (anul
achiziţiei şi al primei utilizări), precum şi anii 2006
şi 2007 sunt luaţi în considerare. Anul 2008, pe parcursul
căruia se pierde dreptul de deducere, nu se ia în considerare.
Suma taxei ce trebuie
ajustată:
5.700.000 lei x 2/5 = 2.280.000
lei
B. Ajustarea taxei deduse
aferente lucrării de modernizare începute în anul 2006 şi finalizate
în anul 2007: 4/5
- Taxa dedusă: 190.000 lei
- Anul 2007 (anul în care se
termină lucrările de modernizare) este luat în considerare. Anul
2008, pe parcursul căruia se pierde dreptul de deducere, nu se ia în
considerare.
Suma taxei ce trebuie
ajustată:
190.000 lei x 4/5 = 152.000 lei
Suma de 2.280.000 lei + 152.000
lei, rezultată din ajustările efectuate la lit. A şi B,
reprezintă diferenţa de taxă care va fi înregistrată pe
cheltuieli, în jurnalul pentru cumpărări din luna ianuarie 2008, cu
semnul minus, şi corespunzător va fi preluată în decontul
privind taxa pe valoarea adăugată pentru perioada fiscală
respectivă.
(6) Pentru aplicarea art. 161 alin. (11) din Codul fiscal,
persoanele impozabile au obligaţia să ajusteze taxa dedusă
conform art. 149 din Codul fiscal, pentru
modernizările sau transformările începute înainte de data
aderării şi finalizate după data aderării sau începute
şi finalizate după data aderării, care depăşesc 20%
din valoarea bunului imobil sau a unei părţi a acestuia, exclusiv
valoarea terenului, după transformare sau modernizare. Ajustarea
efectuată conform art. 149 din Codul fiscal diferă de
ajustarea prevăzută la alin. (5) prin perioada de ajustare, care este
de 20 de ani, faţă de 5 ani. Pentru taxa dedusă aferentă
bunului imobil, modernizărilor sau transformărilor efectuate înainte
de data aderării şi modernizărilor sau transformărilor
începute înainte de data aderării şi finalizate după data
aderării, care nu depăşesc 20% din valoarea bunului imobil sau a
unei părţi a acestuia, exclusiv valoarea terenului, după
transformare sau modernizare, ajustarea se efectuează potrivit
prevederilor alin. (5).
Acelaşi exemplu ca la
alin. (1), în situaţia în care persoana impozabilă vinde
clădirea la data de 1 ianuarie 2008 şi nu a optat pentru taxarea
acestei vânzări. Persoana impozabilă a făcut lucrări de
modernizare, începute în anul 2006 şi finalizate în anul 2007, în valoare
de 20.000.000 lei, în loc de 1.000.000 lei.
Întrucât valoarea bunului imobil după transformare
este de 50.000.000 lei şi întrucât valoarea modernizării
depăşeşte 20% din valoarea bunului imobil, ajustarea dreptului
de deducere aferentă modernizării trebuie să fie
făcută conform art. 149 din Codul fiscal, cu privire la
perioada şi metoda de ajustare.
Pentru taxa aferentă
bunului imobil, ajustarea se efectuează potrivit exemplului de la alin.
(5) lit. A.
(7) Pentru aplicarea art. 161 alin. (9) şi (12) din Codul
fiscal, persoanele impozabile ajustează taxa nededusă conform art. 149 din Codul fiscal, dar perioada de
ajustare este limitată la 5 ani. Valoarea suplimentară a taxei de
dedus se limitează la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului
respectiv.
Acelaşi exemplu ca la
alin. (1), dar, inversând datele situaţiei, considerăm că
persoana nu a dedus TVA aferentă achiziţiei şi nici
modernizării efectuate şi vinde clădirea la data de 1 ianuarie
2008, optând pentru taxarea acestei vânzări. Valoarea de vânzare a bunului
imobil este de 30.000.000 lei, taxa colectată aferentă fiind de
5.700.000 lei.
A. Ajustarea taxei nededuse
aferente dobândirii bunului imobil: 2/5
- Taxa nededusă
aferentă bunului imobil: 5.700.000 lei
- Anul 2005 (anul
achiziţiei şi al primei utilizări), precum şi anii 2006
şi 2007 sunt luaţi în considerare. Anul 2008, pe parcursul
căruia ia naştere dreptul de deducere, nu se ia în considerare.
Suma taxei ce trebuie
ajustată:
5.700.000 lei x 2/5 = 2.280.000
lei
B. Ajustarea taxei nededuse
aferente lucrării de modernizare începute în anul 2006 şi finalizate
în anul 2007: 4/5
- Taxa nededusă: 190.000
lei
- Anul 2007 (anul în care se
termină lucrările de modernizare) este luat în considerare. Anul
2008, pe parcursul căruia ia naştere dreptul de deducere, nu se ia în
considerare.
Suma taxei ce trebuie
ajustată:
190.000 lei x 4/5 = 152.000 lei
Suma de 2.280.000 lei + 152.000
lei, rezultată din ajustările efectuate la lit. A şi B,
reprezintă diferenţa de taxă care va fi înregistrată prin
diminuarea cheltuielilor, precum şi în jurnalul pentru cumpărări
din luna ianuarie 2008, cu semnul plus, şi se preia corespunzător în
decontul de taxă pe valoarea adăugată pentru perioada
fiscală respectivă, taxa de dedus rezultată în urma
ajustării fiind mai mică decât taxa colectată.
(8) Pentru aplicarea art. 161 alin. (13) din Codul fiscal,
persoanele impozabile ajustează taxa nededusă conform art. 149 din Codul fiscal, pentru
modernizările sau transformările începute înainte de data
aderării şi finalizate după data aderării sau începute
şi finalizate după data aderării, care depăşesc 20%
din valoarea bunului imobil sau a unei părţi a acestuia, exclusiv
valoarea terenului, după transformare sau modernizare. Ajustarea
efectuată conform art. 149 din Codul fiscal diferă de
ajustarea prevăzută la alin. (7) prin perioada de ajustare, care este
de 20 de ani, faţă de 5 ani. Pentru taxa nededusă aferentă
bunului imobil, modernizărilor sau transformărilor efectuate înainte
de data aderării şi modernizărilor sau transformărilor
efectuate după data aderării, care nu depăşesc 20% din
valoarea bunului imobil sau a unei părţi a acestuia, exclusiv
valoarea terenului, după transformare sau modernizare, ajustarea se
efectuează potrivit prevederilor alin. (7). Valoarea suplimentară a
taxei de dedus se limitează la valoarea taxei colectate pentru livrarea
bunului respectiv.
Acelaşi exemplu ca la
alin. (1), dar, inversând datele situaţiei, considerăm că
persoana nu a dedus TVA aferentă achiziţiei şi nici modernizării
efectuate şi vinde clădirea la data de 1 ianuarie 2008, optând pentru
taxarea acelei vânzări.
Persoana impozabilă a
făcut lucrări de modernizare începute în anul 2006 şi finalizate
în anul 2007, în valoare de 20.000.000 lei, în loc de 1.000.000 lei.
Întrucât valoarea bunului imobil după transformare
este de 50.000.000 lei şi întrucât valoarea modernizării
depăşeşte 20% din valoarea bunului imobil, ajustarea dreptului
de deducere aferentă modernizării trebuie să fie
făcută conform art. 149 din Codul fiscal, cu privire la
perioada şi metoda de ajustare.
Pentru taxa aferentă
bunului imobil, ajustarea se efectuează potrivit exemplului de la alin.
(7) lit. A.
84. În sensul art. 161 alin. (16) din Codul fiscal, prin
aplicarea reglementărilor în vigoare la data intrării în vigoare a
contractului de leasing, se înţelege că bunurile respective vor fi
importate din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată la data
finalizării contractelor şi se datorează taxa pe valoarea
adăugată la valoarea reziduală a bunurilor. Taxa pe valoarea
adăugată datorată pentru aceste importuri, nu se
plăteşte efectiv la organele vamale de către persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, ci se
evidenţiază în decontul de taxă, conform prevederilor art. 157 alin. (5) din Codul fiscal.
85. În sensul art. 161 alin. (18) din Codul fiscal, nu
este permisă suplimentarea certificatelor de scutire după data de 1
ianuarie 2007. Totuşi, în situaţia în care în cadrul aceleiaşi
sume înscrise în certificatul de scutire se modifică contractorii
şi/sau subcontractorii, aceste corecţii pot fi efectuate de
către organele fiscale competente la solicitarea beneficiarilor fondurilor
nerambursabile, în certificatul deja eliberat.
Norme metodologice:
86. (1) În sensul art. 161^1 alin. (3) lit. c) din Codul
fiscal, suma taxei datorate la import este nesemnificativă dacă este
mai mică de 1.000 de lei.
(2) În aplicarea art. 161^1 alin. (3) lit. b) din Codul
fiscal nu există niciun fapt generator de taxă pe valoarea
adăugată şi organele vamale nu vor percepe plata taxei dacă
importatorul face dovada că importul este direct destinat reexpedierii sau
transportului bunurilor către statul membru din care au fost exportate
şi către persoana care le-a exportat şi, după caz, dovada
încheierii unui contract de transport şi/sau asigurare.
87. *** Abrogat
ANEXA 1
la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din
Codul fiscal
NOTIFICARE
privind opţiunea de taxare a operaţiunilor
prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal
1. Denumirea solicitantului
..............................................
2. Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal
.................................................................
3. Adresa
................................................................
4. Data de la care se optează pentru taxare
..............................
5. Bunurile imobile pentru care se aplică opţiunea
(adresa completă dacă opţiunea se referă la bunul imobil
integral sau, dacă se referă la o parte din bunul imobil, se va
înscrie suprafaţa din bunul imobil. În cazul operaţiunilor de leasing
cu bunuri imobile se va menţiona dacă opţiunea se referă la
bunul imobil integral sau, dacă se referă la o parte din bunul
imobil, pe lângă suprafaţă trebuie să se identifice cu
exactitate partea din bunul imobil care face obiectul contractului)
..................................................
Confirm că datele declarate sunt corecte şi complete.
Numele şi prenumele ................................,
funcţia ............
Semnătura şi ştampila
.....................
la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din
Codul fiscal
NOTIFICARE
privind anularea opţiunii de taxare a operaţiunilor
prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal
1. Denumirea solicitantului ..............................................
2. Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal
.................................................................
3. Adresa
................................................................
4. Data de la care se anulează opţiunea de taxare
........................
5. Bunurile imobile pentru care se anulează opţiunea de
taxare (adresa completă, dacă opţiunea s-a referit la bunul
imobil integral, sau dacă s-a referit la o parte din bunul imobil se va
înscrie suprafaţa din bunul imobil. În cazul operaţiunilor de leasing
cu bunuri imobile se va menţiona dacă opţiunea s-a referit la
bunul imobil integral, sau dacă s-a referit la o parte din bunul imobil,
pe lângă suprafaţă trebuie să se identifice cu exactitate
partea din bunul imobil care face obiectul contractului)
................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Confirm că datele declarate sunt complete şi corecte.
Numele şi prenumele ........................, funcţia ....................
Semnătura şi ştampila
la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din
Codul fiscal
NOTIFICARE
privind opţiunea de taxare a operaţiunilor
prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal
1. Denumirea solicitantului
..............................................
2. Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal
.................................................................
3. Adresa ................................................................
4. Bunurile imobile (construcţii, terenuri) pentru care se
aplică opţiunea de taxare (adresa completă a bunului imobil,
adresa completă şi suprafaţa terenului, în cazul în care
opţiunea de taxare priveşte numai o parte a bunului imobil se va
identifica cu exactitate această parte a bunului imobil)
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Confirm că datele declarate sunt corecte şi complete.
Numele şi prenumele ........................, funcţia
....................
Semnătura şi ştampila
5^1.4. (1) În cazul produselor energetice şi al
electricităţii, utilizare în scop comercial reprezintă
utilizarea de către un operator economic - consumator final, care, în mod
independent, realizează, în orice loc, furnizarea de bunuri şi
servicii, oricare ar fi scopul sau rezultatele unor astfel de
activităţi economice.
(2) Activităţile economice cuprind toate
activităţile producătorilor, comercianţilor şi
persoanelor care furnizează servicii, inclusiv activităţile
agricole şi de minerit şi activităţile profesiilor libere
sau asimilate.
(3) Autorităţile guvernamentale şi locale şi
alte instituţii publice nu vor fi considerate ca efectuând
activităţi economice, în cazul activităţilor sau tranzacţiilor
în care se angajează în calitate de autorităţi publice.
(4) În înţelesul prezentelor norme, nu se consideră a fi
operator economic o parte a unei societăţi sau a unui organism
juridic care din punct de vedere organizaţional constituie o organizaţie
independentă, capabilă să funcţioneze prin mijloacele sale
proprii.
(5) Utilizarea energiei electrice pentru iluminatul public se
consideră utilizare în scop comercial.
(6) Când are loc o utilizare combinată între utilizarea în
scop comercial şi utilizarea în scop necomercial, accizarea se va aplica
proporţional cu fiecare tip de utilizare corespunzător.
(7) Pentru semestrul I al anului 2007, structura accizei la
ţigarete este 16,28 euro/1000 ţigarete + 29% aplicat la preţul
maxim de vânzare cu amănuntul declarat.
5^2. *** Abrogat
Norme metodologice:
6. (1) Preţurile de vânzare cu amănuntul pentru
ţigarete se stabilesc de antrepozitarul autorizat pentru producţie,
de antrepozitarul autorizat pentru depozitare pentru ţigaretele
achiziţionate, cu excepţia celor pentru care preţurile se
declară de producătorul intern, de destinatarul înregistrat sau de
importatorul autorizat de astfel de produse şi se notifică
autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în
elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.
(2) Înregistrarea de către autoritatea fiscală
centrală a preţurilor de vânzare cu amănuntul se face pe baza
declaraţiei scrise a antrepozitarului autorizat, a destinatarului
înregistrat sau a importatorului autorizat, modelul-tip al acesteia fiind
prevăzut în anexa nr. 4.
(3) Declaraţia se va întocmi în 3 exemplare, care se vor
înregistra la autoritatea fiscală centrală - direcţia cu
atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor. După
înregistrare, un exemplar rămâne la autoritatea fiscală
centrală, exemplarul al doilea rămâne la persoana care a întocmit
declaraţia, iar exemplarul al treilea se va transmite
autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de
comandă pentru timbre.
(4) Declaraţia, care va cuprinde în mod expres data de la
care se vor practica preţurile de vânzare cu amănuntul, va fi
depusă la autoritatea fiscală centrală cu minimum două zile
înainte de data practicării acestor preţuri.
(5) Cu minimum 24 de ore înainte de data efectivă a
intrării în vigoare, lista cuprinzând preţurile de vânzare cu
amănuntul, cu numărul de înregistrare atribuit de autoritatea
fiscală centrală, va fi publicată, prin grija antrepozitarului
autorizat, a destinatarului înregistrat sau a importatorului autorizat, în
două cotidiene de mare tiraj. Câte un exemplar din cele două
cotidiene va fi depus la autoritatea fiscală centrală în ziua
publicării.
(6) Ori de câte ori se intenţionează modificări ale
preţurilor de vânzare cu amănuntul, antrepozitarul autorizat,
destinatarul înregistrat sau importatorul autorizat are obligaţia să
redeclare preţurile pentru toate sortimentele de ţigarete, indiferent
dacă modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente.
Redeclararea se face pe baza aceluiaşi model de declaraţie
prevăzut la alin. (2) şi cu respectarea termenelor prevăzute la
alin. (4) şi (5).
(7) După primirea declaraţiilor privind preţurile
de vânzare cu amănuntul şi după publicarea acestora în două
cotidiene de mare tiraj, autoritatea fiscală centrală va publica
aceste liste pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.
(8) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau
importatorul autorizat de astfel de produse, care renunţă la
comercializarea pe piaţa internă a unui anumit sortiment de
ţigarete, are obligaţia de a comunica acest fapt autorităţii
fiscale centrale şi de a înscrie în continuare preţurile aferente
acestor sortimente în declaraţia preţurilor de vânzare cu
amănuntul, pe perioada de până la epuizare, dar nu mai puţin de
3 luni.
(9) În situaţia destinatarului înregistrat care
achiziţionează doar ocazional ţigarete dintr-un alt stat membru,
acesta va urma procedura prevăzută la alin. (1) - (6).
(10) În situaţiile în care nu se pot identifica
preţurile de vânzare cu amănuntul pentru ţigaretele provenite
din confiscări, calculul accizelor se face pe baza accizei totale
prevăzute în anexa nr. 6 la titlul VII din Codul fiscal.
(11) Preţul de vânzare al ţigaretelor practicat de orice
persoană nu poate depăşi preţul de vânzare cu
amănuntul declarat în vigoare la momentul vânzării.
7. *** Abrogat
8. *** Abrogat
9. *** Abrogat
9^1. *** Abrogat
9^2. *** Abrogat
10. *** Abrogat
10^1. *** Abrogat
11. *** Abrogat
11^1. *** Abrogat
12. *** Abrogat
12^1. *** Abrogat
12^2. *** Abrogat
12^3. *** Abrogat.
Norme metodologice:
(1) În scopul determinării categoriei valorice
în care se încadrează produsele accizabile prevăzute la nr. crt. 7, 9
şi 10 din anexa nr. 2 de la titlul VII din Codul fiscal, provenite din
producţia internă, din achiziţii intracomunitare sau din import,
al căror preţ de vânzare este exprimat în altă monedă decât
euro, conversia în euro se realizează potrivit prevederilor art. 218 din Codul fiscal.
(2)*** Abrogat.
(3) Valorile unitare exprimate
în euro, înscrise în coloana 1 din anexa nr. 2 la titlul VII "Accize
şi alte taxe speciale" din Codul fiscal aferente nr. crt. 7 şi
9, se stabilesc la nivel de euro, fără subdiviziuni, prin reducere
atunci când fracţiunile în eurocenţi sunt mai mici de 50 de
eurocenţi şi prin majorare atunci când fracţiunile în
eurocenţi sunt mai mari sau egale cu 50 de eurocenţi.
(4) Valorile unitare exprimate
în euro, înscrise în coloana 1 din anexa nr. 2 la titlul VII "Accize
şi alte taxe speciale" din Codul fiscal aferente nr. crt. 10, se
stabilesc la nivel de două zecimale, prin reducere atunci când a treia
zecimală este mai mică decât 5 şi prin majorare atunci când a
treia zecimală este mai mare sau egală cu 5.
(5) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. g), j) şi k) provenite
din producţia internă, valoarea unitară înscrisă în anexa
nr. 2 de la titlul VII din Codul fiscal, reprezentând baza de impozitare pentru
calculul accizei, este preţul de livrare al furnizorului. Elementele pe
baza cărora se stabileşte preţul de livrare sunt cele
prevăzute laart. 137
din Codul fiscal, cu excepţia accizei care urmează a fi
percepută.
(6) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. g), j) şi k) provenite
din achiziţii intracomunitare sau din import, valoarea unitară
înscrisă în anexa 2 de la titlul VII din Codul fiscal, reprezentând baza
de impozitare pentru calculul accizei, se determină potrivit prevederilor art. 138^1, respectiv art. 139 din Codul fiscal, cu excepţia
accizei care urmează a fi percepută.
30^1.1. *** Abrogat.
Norme metodologice:
30^2.
(1) Operatorul economic, persoană fizică
sau juridică autorizată care achiziţionează din alte state
membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor
prevăzute la art. 207 lit. a)-c) şi lit. f)-l) din
Codul fiscal, trebuie să se autorizeze pentru achiziţii
intracomunitare de astfel de produse la autoritatea vamală
teritorială.
(2) Pentru obţinerea autorizaţiei
prevăzute la alin. (1) operatorul economic trebuie să depună o
cerere care să conţină informaţiile şi să fie
însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 29.
(3) Autoritatea vamală
teritorială poate să solicite operatorului economic solicitant al
autorizaţiei orice informaţie şi documente pe care le
consideră necesare, după caz, cu privire la:
a) identitatea operatorului
economic;
b) amplasarea locurilor unde se
recepţionează produsele accizabile;
c) tipurile de produse
accizabile ce urmează a fi recepţionate în fiecare locaţie;
d) capacitatea operatorului
economic de a asigura garanţia financiară.
(4) Nu va fi autorizată
pentru achiziţii intracomunitare persoana care a fost condamnată
printr-o hotărâre judecătorească definitivă în România sau
într-un alt stat pentru o infracţiune dintre cele reglementate de legislaţia
fiscală.
(5) Autorizaţia de operator
economic pentru achiziţii intracomunitare are valabilitate 3 ani, cu
începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care operatorul
economic face dovada constituirii garanţiei în cuantumul şi în forma
aprobate de autoritatea vamală teritorială. Orice astfel de operator
are obligaţia de a depune o garanţie corespunzătoare unei cote
de 3% din suma totală a accizelor aferente produselor achiziţionate
în anul anterior. În cazul unui nou operator, garanţia va reprezenta 3%
din accizele estimate, aferente produselor ce urmează a se
achiziţiona pe parcursul unui an. Garanţia poate fi sub formă de
depozit în numerar şi/sau de garanţii personale, modul de constituire
fiind cel prevăzut la pct. 108.
(6) În situaţia în care
intervin modificări faţă de datele iniţiale menţionate
în autorizaţie, operatorul economic are obligaţia de a solicita
autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei
modificarea acesteia, după cum urmează:
a) pentru fiecare nouă
locaţie în care urmează a se realiza recepţia de produse supuse
accizelor, cu cel puţin 15 zile înainte de recepţia produselor;
b) dacă se modifică
datele de identificare ale operatorului economic, în termen de 30 de zile de la
data înregistrării modificării;
c) dacă modificările
intervenite se referă la tipul produselor supuse accizelor, cu cel
puţin 60 de zile înainte de recepţia produselor.
(7) Operatorul economic nu
poate realiza recepţia de produse supuse accizelor într-o locaţie
dacă nu face dovada înregistrării acesteia la autoritatea vamală
teritorială.
(8) Produsele supuse accizelor
primite de către operatorul economic sunt însoţite de documentul
comercial care atestă achiziţia intracomunitară.
(9) Autorizaţia poate fi
revocată de autoritatea emitentă a acesteia în situaţia în care
operatorul economic săvârşeşte o infracţiune la
reglementările fiscale.
(10) Decizia de revocare se
comunică operatorului economic şi produce efecte de la data la care a
fost adusă la cunoştinţa operatorului economic.
(11) În cazuri
excepţionale când interesele legitime ale operatorului economic impun
aceasta, autoritatea vamală emitentă a autorizaţiei poate decala
termenul de intrare în vigoare a deciziei de revocare, la o dată
ulterioară.
(12) Operatorul economic
nemulţumit poate contesta decizia de revocare a autorizaţiei,
potrivit legislaţiei în vigoare.
(13) Contestarea deciziei de
revocare a autorizaţiei de operator economic pentru achiziţii
intracomunitare nu suspendă efectele juridice ale acestei decizii pe
perioada soluţionării contestaţiei în procedură administrativă.
(14) În cazul în care operatorul economic doreşte
să renunţe la autorizaţie, acesta are obligaţia să
notifice acest fapt autorităţii vamale emitente cu cel puţin 60
de zile înainte de data de la care
renunţarea la autorizaţie produce efecte.
(15) Operatorii economici, alţii decât
antrepozitarii autorizaţi şi destinatarii înregistraţi, care
achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207 lit. d)
şi e) din Codul fiscal, au obligaţia de a respecta procedura
prevăzută la pct. 101.
Norme metodologice:
31. (1) Operatorii economici care exportă sau care
livrează într-un alt stat membru sortimente de cafea obţinute din
operaţiuni proprii de prelucrare a cafelei achiziţionate direct de
către aceştia din alte state membre sau din import pot solicita la
cerere restituirea accizelor. Intră sub incidenţa acestor prevederi
şi sortimentele de cafea rezultate exclusiv din operaţiuni de
ambalare.
(2) Beneficiază la cerere de regimul de restituire
şi operatorii economici, pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c) şi f)-l) din Codul
fiscal achiziţionate direct de către aceştia dintr-un stat
membru sau din import, care ulterior sunt exportate, sunt livrate în alt stat
membru ori returnate furnizorilor, fără a suporta vreo modificare.
(3) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală la
care solicitantul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe,
în intervalul de până la 3 luni de la data efectuării livrării
către un alt stat membru sau a operaţiunii de export către o
ţară terţă.
(4) Cererea prevăzută la alin. (3) va conţine
obligatoriu informaţii privind cantitatea produselor expediate, statul
membru de destinaţie sau ţara terţă, valoarea totală a
facturii şi fundamentarea sumelor reprezentând accizele de restituit.
(5) Odată cu cererea de restituire, solicitantul trebuie
să depună următoarele documente justificative:
a) în cazul exportului:
1. copia documentului vamal de import al produselor sau a
documentului care atestă achiziţia acestora dintr-un stat membru;
2. copia documentului care atestă plata accizelor la importul
produselor sau la achiziţia acestora dintr-un stat membru, confirmat de
banca la care plătitorul are contul deschis;
3. copia declaraţiei vamale care reprezintă dovada
faptului că produsele au fost exportate;
b) în cazul livrării către un stat membru:
1. copia documentului vamal de import al produselor sau a
documentului care atestă achiziţia acestora dintr-un stat membru;
2. copia documentului care atestă plata accizelor la importul
produselor sau la achiziţia acestora dintr-un stat membru, confirmat de
banca la care plătitorul are contul deschis;
3. copia facturii către cumpărătorul din statul
membru de destinaţie.
(6) În situaţia în care intervine reducerea nivelului
accizei, pentru cererile de restituire care sunt prezentate în intervalul de 3
luni de la reducere, restituirea este acordată la nivelul accizei în
vigoare la momentul depunerii cererii, dacă nu se face dovada că
pentru produsele expediate s-au plătit accizele la nivelul aplicabil
anterior reducerii.
(7) Operatorii economici pot beneficia la cerere de restituirea
accizelor şi în cazul cantităţilor de produse prevăzute la
alin. (1) şi (2) achiziţionate direct din alte state membre sau din
import şi returnate furnizorilor fără a suporta vreo modificare.
(8) Pentru cazul prevăzut la alin. (7) cererea de restituire
se depune la autoritatea fiscală la care solicitantul este înregistrat ca
plătitor de impozite şi taxe, în intervalul de până la 30 de
zile de la data achiziţionării produselor.
(9) Cererea prevăzută la alin. (8) va conţine
obligatoriu informaţii privind cantitatea de produse accizate
achiziţionate, statul membru de achiziţie sau ţara
terţă, valoarea totală a facturii de achiziţie,
motivaţia returului de produse accizate şi fundamentarea sumelor
reprezentând accizele de restituit.
(10) Odată cu cererea de restituire prevăzută la
alin. (8), solicitantul trebuie să depună următoarele documente
justificative:
a) în cazul returnării la export:
1. copia documentului vamal de import al produselor sau a
documentului care atestă achiziţia acestora dintr-un stat membru;
2. copia documentului care atestă plata accizelor la importul
produselor sau la achiziţia acestora dintr-un stat membru, confirmat de
banca la care plătitorul are contul deschis;
3. copia declaraţiei vamale care reprezintă dovada
că produsele au fost returnate la export;
b) în cazul returnării produselor accizate către
furnizorul dintr-un stat membru:
1. copia documentului vamal de import al produselor sau a
documentului care atestă achiziţia acestora dintr-un stat membru;
2. copia documentului care atestă plata accizelor la importul
produselor sau la achiziţia acestora dintr-un stat membru, confirmat de
banca la care plătitorul are contul deschis;
3. copia documentului comercial care atestă că produsele
au fost returnate furnizorului dintr-un alt stat membru.
(10^1) Accizele plătite pentru sortimentele de cafea retrase
de pe piaţă în vederea distrugerii, dacă starea sau vechimea
acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de
comercializare, pot fi restituite la cererea operatorului economic care a
plătit accizele aferente produselor respective.
(10^2) În cazul retragerii de pe piaţă a produselor,
operatorul economic aflat în situaţia de la alin. (10^1) va
înştiinţa în scris autoritatea vamală teritorială cu cel
puţin două zile înainte de efectuarea acesteia, printr-o notificare
în care se vor menţiona cauzele, cantităţile de produse
accizabile care fac obiectul retragerii, data la care produsele au fost
achiziţionate dintr-un alt stat membru sau importate, valoarea accizelor
plătite, data şi locul/locurile de unde urmează să fie
retrase produsele respective, locul în care produsele urmează a fi
distruse.
(10^3) Distrugerea sortimentelor de cafea se realizează sub
supravegherea autorităţii vamale teritoriale, cu respectarea
condiţiilor de mediu.
(10^4) Distrugerea sortimentelor de cafea se consemnează
într-un proces-verbal întocmit de reprezentantul operatorului economic şi
certificat de reprezentantul autorităţii vamale teritoriale.
(10^5) Pentru a beneficia de restituirea accizelor, operatorul
economic va depune o cerere în acest sens la autoritatea fiscală
teritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite şi
taxe, însoţită de următoarele documente:
a) copia facturii de achiziţie;
b) documentul care atestă că accizele au fost
plătite de operatorul economic care solicită restituirea accizelor;
c) procesul-verbal de distrugere.
(11) În toate situaţiile, autoritatea fiscală
teritorială va transmite cererea şi documentaţia depuse de
către solicitant autorităţii vamale teritoriale, care în urma
analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea
unei decizii de admitere, în totalitate sau în parte, ori de respingere a
cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamală
stabileşte cuantumul accizei de restituit.
(12) Autoritatea vamală teritorială va transmite decizia
prevăzută la alin. (11) autorităţii fiscale teritoriale.
(13) În cazul în care decizia este de admitere în totalitate sau
în parte, autoritatea fiscală teritorială procedează la
restituirea accizelor în condiţiile art. 117 din
Codul de procedură fiscală.
14) Pentru produsele prevăzute la alin. 207 lit. d)
şi e) din Codul fiscal care sunt retrase de pe piaţă, dacă
starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai
îndeplinesc condiţiile de comercializare, se aplică procedura
prevăzută la pct. 98 subpct. 98.2.
(15) Pentru produsele prevăzute la alin. 207 lit. d)
şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt exportate, se aplică
procedura prevăzută la pct. 98 subpct. 98.3.
(16) Pentru produsele prevăzute la alin. 207 lit. d)
şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt livrate într-un alt stat membru,
se aplică procedura prevăzută la pct. 100.
Norme metodologice:
31^a. *** Abrogat
31^b. Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c) şi f)-l) din Codul
fiscal livrate în baza unui contract de consignaţie, exigibilitatea
accizelor la consignant intervine la data la care bunurile sunt livrate de
consignatar clienţilor săi. Contractul de consignaţie
reprezintă un contract prin care consignantul se angajează să
livreze bunuri consignatarului, pentru ca acesta din urmă să
găsească un cumpărător pentru aceste bunuri. Consignatarul
acţionează în nume propriu, dar în contul consignantului, când
livrează bunurile către cumpărători.
Norme metodologice:
32. Impozitul la ţiţeiul din
producţia internă se plăteşte la bugetul de stat până
la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care impozitul devine exigibil.
Norme metodologice
32^1. Ministerul Finanţelor Publice
comunică pe site-ul său modul de determinare a valorii în lei a
accizelor şi a impozitului la ţiţeiului din producţia
internă conform art.218
din Codul fiscal, cel târziu până la data de 20 octombrie a fiecărui
an.
33. (1) Evidenţierea în
contabilitate a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din
producţia internă se efectuează conform reglementărilor
contabile aplicabile de către operatorii economici.
1^1) Nu intră sub incidenţa obligaţiei
prevăzute la art. 219 alin. (2)
din Codul fiscal operatorii economici care importă sau care
achiziţionează din alte state membre produse supuse accizelor, pentru
care exigibilitatea accizelor a intervenit la momentul întocmirii
formalităţilor vamale de import şi, respectiv, la momentul
recepţiei produselor, iar accizele au fost plătite conform termenelor
legale.
(2) Sumele datorate drept
accize şi impozit la ţiţeiul din producţia internă, se
virează de către plătitori în conturile corespunzătoare de
venituri ale bugetului de stat deschise la unităţile trezoreriei
statului din cadrul unităţilor fiscale în a căror
evidenţă aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de
impozite şi taxe, cu excepţia accizelor datorate pentru importuri de
produse accizabile care se achită în conturile corespunzătoare de
venituri ale bugetului de stat deschise la unităţile trezoreriei
statului în raza cărora funcţionează birourile vamale prin care
se derulează operaţiunile de import. Codurile IBAN aferente
conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se achită aceste
obligaţii sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Finanţelor
Publice, la adresa: www.mfinante.ro/Portal/ANAF/Asistenta contribuabililor.
34. Pentru produsele scoase din
rezerva de stat sau din rezerva de mobilizare, plata accizelor se face de
către unităţile deţinătoare ale acestor stocuri la
livrarea produselor către beneficiari.
35. (1) Produsele accizabile
deţinute de agenţii economici care înregistrează obligaţii
fiscale restante pot fi valorificate în cadrul procedurii de executare
silită de organele competente, potrivit legii, astfel:
a) produsele accizabile
destinate utilizării ca materii prime se valorifică în regim
suspensiv numai către un antrepozit fiscal de producţie. În cazul
valorificării produselor accizabile, în cadrul procedurii de executare
silită, prin vânzare directă sau licitaţie, livrarea se face pe
bază de factură fiscală specifică şi de document
administrativ de însoţire. Documentul administrativ de însoţire se
obţine de la antrepozitul fiscal beneficiar;
b) produsele accizabile marcate
se valorifică la preţuri cu accize către agenţii economici
comercianţi. În cazul valorificării produselor accizabile marcate, în
cadrul procedurii de executare silită, prin vânzare directă sau
licitaţie, livrarea se face pe bază de factură fiscală
specifică, în care acciza va fi evidenţiată distinct.
(2) Persoanele care dobândesc
bunuri accizabile prin valorificare potrivit alin. (1) trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de lege, după caz.
Norme metodologice:
36. (1) În cadrul sistemului de
compensare intră şi compensările admise de actele normative,
efectuate între agenţii economici.
(2) *** Abrogat.
36^1. *** Abrogat
Norme metodologice
71. (1) Accizele armonizate sunt aferente produselor supuse
obligatoriu accizelor la nivel comunitar, regimul general al accizelor
reglementat prin Directiva 2008/118/CE aplicabilă teritoriului
Comunităţii, fiind transpus în legislaţia naţională la
titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, denumit în continuare Cod fiscal.
(2) Sumele datorate reprezentând accize se calculează în lei,
pe baza cursului de schimb stabilit în conformitate cu prevederile art. 218 din Codul fiscal, după cum
urmează:
a) pentru bere:
A = C x K x R x Q,
unde:
A = cuantumul accizei;
C = numărul de grade Plato;
K = acciza unitară, în funcţie de producţia
anuală, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VII
din Codul fiscal;
R = cursul de schimb leu/euro;
Q = cantitatea în hectolitri de bere sau cantitatea în hectolitri
de bază de bere din amestec cu băuturi nealcoolice.
Gradul Plato reprezintă greutatea de zaharuri exprimată
în grame, conţinută în 100 g de extract primar. Prin extract primar
se înţelege soluţia măsurată la origine la temperatura de
20°/4 °C aferentă berii, respectiv bazei de bere din amestecul cu
băuturi nealcoolice.
Concentraţia zaharometrică exprimată în grade
Plato, în funcţie de care se calculează şi se virează la
bugetul de stat accizele, este cea înscrisă în specificaţia
tehnică elaborată pe baza standardului în vigoare pentru fiecare
sortiment de bere. În cazul produselor rezultate prin amestecul de bază de
bere cu băuturi nealcoolice concentraţia zaharometrică
exprimată în grade Plato în funcţie de care se calculează
şi se virează la bugetul de stat accizele este cea aferentă
bazei de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice.
Concentraţia zaharometrică exprimată în grade Plato
trebuie să fie aceeaşi cu cea înscrisă pe etichetele de
comercializare a sortimentelor de bere. În cazul amestecurilor de bere, pe
eticheta de comercializare se va menţiona şi concentraţia
zaharometrică exprimată în grade Plato aferentă bazei de bere
din amestec cu băuturi nealcoolice.
Abaterea admisă pentru concentraţia zaharometrică
exprimată în grade Plato între cea înscrisă pe etichetă şi
cea determinată în bere, respectiv baza de bere din amestecul cu
băuturi nealcoolice, este de 0,5 grade Plato;
b) pentru vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase
şi produse intermediare:
A = K x R x Q,
unde:
A = cuantumul accizei
K = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 2.2, 3.2
şi 4 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
Q = cantitatea în hectolitri
c) pentru alcool etilic:
C x K x R x Q,
A = --------------
100
unde:
A = cuantumul accizei
C = concentraţia alcoolică exprimată în procente de
volum
K = acciza specifică, în funcţie de capacitatea de
producţie anuală, prevăzută la nr. crt. 5 din anexa nr. 1
la titlul VII din Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
Q = cantitatea în hectolitri
d) pentru ţigarete:
Total acciză = A1 + A2,
în care:
A1 = acciza specifică
A2 = acciza ad valorem
A1 = K1 x R x Q1
A2 = K2 x PA x Q2,
unde:
K1 = acciza specifică prevăzută în anexa nr. 6 la
titlul VII din Codul fiscal
K2 = acciza ad valorem prevăzută în anexa nr. 6 la
titlul VII din Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
PA = preţul de vânzare cu amănuntul
Q1 = cantitatea exprimată în unităţi de 1.000 buc.
ţigarete
Q2 = numărul de pachete de ţigarete aferente lui Q1
e) pentru ţigări, şi ţigări de foi:
A = Q x K x R,
unde:
A = cuantumul accizei
Q = cantitatea exprimată în unităţi de 1.000 buc.
ţigări
K = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 7 din
anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
f) pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în
ţigarete şi pentru alte tutunuri de fumat:
A = Q x K x R,
unde:
A = cuantumul accizei
Q = cantitatea în kg
K = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 8 şi
9 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
g) pentru produse energetice:
A = Q x K x R,
unde:
A = cuantumul accizei
Q = cantitatea exprimată în tone, 1.000 litri sau gigajouli
K = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 10 - 17
din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
Pentru gazul natural, determinarea conţinutului de energie
furnizată se face în conformitate cu Regulamentul de măsurare a
cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate angro, aprobat prin
decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare
în Domeniul Energiei.
h) pentru electricitate:
A = Q x K x R,
unde:
A = cuantumul accizei
Q = cantitatea de energie electrică activă
exprimată în MWh
K = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 18 din
anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
(3) Pentru băuturile alcoolice - altele decât bere; vinuri;
băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri şi produse
intermediare -, precum şi pentru produsele din grupa tutunului prelucrat,
se calculează contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate
prevăzută la art. 363 din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare.
(4) Pentru băuturile alcoolice, ţigaretele,
ţigările şi ţigările de foi, se calculează cota
de 1% datorată Agenţiei Naţionale pentru Sport,
prevăzută în Legea educaţiei fizice şi sportului nr.
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cotă
care se aplică asupra valorii accizelor determinate potrivit prevederilor
alin. (2), diminuată cu valoarea contribuţiei pentru finanţarea
unor cheltuieli de sănătate prevăzute la alin. (3).
(5) Valoarea accizelor datorate bugetului de stat reprezintă
diferenţa dintre valoarea accizelor determinată potrivit prevederilor
alin. (2) din care se deduc: contribuţia prevăzută la alin. (3),
cota de 1% prevăzută la alin. (4) şi, după caz,
contravaloarea marcajelor utilizate pentru marcarea produselor supuse acestui
regim, conform procedurii prevăzute la pct. 117.3.
(6) În înţelesul prezentelor norme metodologice, accize
percepute reprezintă accizele stabilite şi înregistrate în
evidenţele contabile ale plătitorului de accize ce urmează a fi
virate la bugetul de stat în termenele prevăzute în titlul VII din Codul
fiscal..
Norme metodologice
72. (1) Prin noţiunea activitate de producţie se
înţelege orice operaţiune prin care produsele accizabile sunt
fabricate, procesate sau modificate sub orice formă, inclusiv
operaţiunile de îmbuteliere şi ambalare a produselor accizabile în
vederea eliberării pentru consum a acestora.
(2) În activitatea de producţie este inclusă şi
operaţiunea de extracţie a produselor energetice, aşa cum sunt
definite la art. 206^16 alin. (1) din Codul fiscal.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1),
operaţiunile de aditivare a produselor energetice şi de amestec a
acestora cu produse realizate din biomasă în regim suspensiv de accize pot
fi realizate în antrepozitele fiscale de depozitare.
(4) În înţelesul prezentelor norme metodologice, autoritatea
competentă poate fi:
a) Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse
accizelor armonizate, instituită prin ordin al ministrului finanţelor
publice, denumită în continuare Comisie;
b) direcţia de specialitate care asigură secretariatul
Comisiei şi direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei
privind regimul accizelor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice,
denumite în continuare autoritate fiscală centrală;
c) structurile de specialitate din cadrul Direcţiei Generale
a Vămilor, denumite în continuare autoritate vamală centrală sau
teritorială, după caz;
d) direcţiile generale regionale ale finanţelor publice
sau a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de
administrare a marilor contribuabili, denumite în continuare autoritate
fiscală teritorială;
e) direcţiile regionale vamale sau birourile vamale de
interior şi/sau birourile vamale de frontieră, denumite în continuare
autoritate vamală teritorială;
f) comisiile constituite la nivelul structurilor teritoriale ale
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumite în
continuare comisii teritoriale.
(5) Pentru produsele supuse accizelor armonizate, poziţia
tarifară, subpoziţia tarifară sau codul tarifar care stau la
baza definirii acestor produse sunt cele prevăzute în Regulamentul CEE nr.
2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară
şi statistică şi Tariful Vamal Comun, în vigoare de la 19
octombrie 1992.
(6) Pentru produsele energetice, poziţia tarifară,
subpoziţia tarifară sau codul tarifar care stau la baza definirii
acestor produse sunt cele prevăzute în Regulamentul CEE nr. 2.658/87 al
Consiliului din 23 iulie 1987, amendat prin Regulamentul CE nr. 2.031/2001 în
vigoare de la 1 ianuarie 2002.
(7) Actualizarea codurilor nomenclaturii combinate pentru
produsele energetice se va face printr-o decizie de actualizare în conformitate
cu prevederile art. 2 paragraful 5 şi art. 27 din Directiva 2003/96/CE, decizie
adoptată de Comitetul privind accizele, stabilit prin art. 43 alin. (1) al Directivei
2008/118/CE..
Norme metodologice
73. (1) Nu se consideră eliberare pentru consum deplasarea
produselor energetice din antrepozitul fiscal în vederea alimentării
navelor sau aeronavelor care au ca destinaţie un teritoriu din afara
teritoriului comunitar, fiind asimilată unei operaţiuni de export. De
asemenea, operaţiunea de alimentare cu produse energetice a navelor sau
aeronavelor care au ca destinaţie un teritoriu din afara teritoriului
comunitar este asimilată unei operaţiuni de export.
(2) *** Abrogat
(3) *** Abrogat
(4) *** Abrogat
(5) *** Abrogat
(6) *** Abrogat
(7) *** Abrogat
(8) În cazul unui produs energetic pentru care acciza nu a fost
anterior exigibilă şi care, prin schimbarea destinaţiei
iniţiale, este oferit spre vânzare sau utilizat drept combustibil ori
carburant, acciza devine exigibilă la data la care produsul energetic este
oferit spre vânzare, obligaţia plăţii accizei revenind
vânzătorului, sau la data la care este utilizat drept combustibil sau
carburant, obligaţia plăţii accizei revenind utilizatorului.
(9) În cazul pierderilor de produse intervenite pe parcursul transportului
intracomunitar al produselor accizabile în regim suspensiv de accize, la
sosirea produselor în România, pe baza documentelor justificative prezentate de
primitor, autoritatea vamală teritorială va stabili natura
pierderilor şi regimul de admitere al acestora.
(10) Pentru pierderile neadmise ca neimpozabile se datorează
accizele aferente acestora în România, calculate pe baza cotelor de accize în
vigoare la momentul constatării de primitorul produselor accizabile,
obligaţia de plată a accizelor la bugetul statului revenind în
sarcina expeditorului. În cazul produselor energetice pentru care nu este
prevăzut un nivel de accize, se datorează o acciză la nivelul
aplicabil combustibilului pentru încălzire sau combustibilului pentru
motor echivalent.
(10^1) Prevederile alin. (9) şi (10) se aplică în mod
corespunzător şi în cazul pierderilor de produse intervenite pe
parcursul transportului naţional al produselor accizabile în regim
suspensiv de accize.
(11) În toate situaţiile în care distrugerea sau pierderea
produselor accizabile nu se admite ca neimpozabilă, acciza devine
exigibilă la data la care autoritatea vamală teritorială a
stabilit regimul pierderilor şi se plăteşte în termen de 5 zile
de la această dată..
Norme metodologice
74. (1) Acciza se consideră a fi suspendată atunci când
produsele supuse accizelor sunt livrate între România şi alte state membre
via ţări AELS - Asociaţia Europeană a Liberului Schimb -,
sau între România şi o ţară AELS sub o procedură
intracomunitară de tranzit sau via una sau mai multe ţări
terţe nemembre AELS, în baza unui carnet TIR sau ATA.
(2) Acciza se consideră suspendată atunci când produsele
supuse accizelor provin din sau sunt destinate unor ţări terţe
ori unor teritorii terţe din cele menţionate la art.206^4 din Codul fiscal.
Norme metodologice
75. Atunci când mai multe persoane sunt obligate să
plătească în solidar aceeaşi datorie privind accizele, fiecare
dintre aceste persoane poate fi urmărită pentru întreaga datorie.
Norme metodologice
76. (1) Pentru a beneficia de
acciza redusă în România, operatorul economic care eliberează pentru
consum berea provenită de la un mic producător de bere independent
înregistrat în alt stat membru trebuie să prezinte un document certificat
de autoritatea competentă din acel stat membru din care să rezulte
statutul de mic producător de bere al partenerului extern. Documentul
trebuie să cuprindă cel puţin denumirea şi codul de
acciză al antrepozitarului autorizat ca mic producător de bere.
(2) Declaraţia prevăzută la art. 206^10 alin. (4) din Codul fiscal
trebuie să cuprindă informaţii privind nivelul producţiei
din anul precedent, precum şi nivelul de producţie estimat a fi
realizat în anul în curs. Antrepozitarul autorizat beneficiază de nivelul
redus de acciză în condiţiile în care nivelul estimat nu
depăşeşte 200.000 hl/an şi dacă sunt îndeplinite
condiţiile de la art. 206^10 alin. (3) şi (3^1) din
Codul fiscal.
(3) Antrepozitarul autorizat ca
mic producător de bere care realizează în cursul unui an calendaristic
o producţie mai mare de 200.000 hl notifică acest eveniment
autorităţii fiscale competente, în termen de 5 zile de la data
depăşirii acestui nivel. În acest caz, antrepozitarul are
obligaţia de a calcula şi de a vărsa la bugetul de stat accizele
în cuantumul corespunzător noului nivel de producţie, inclusiv
diferenţa dintre acciza standard şi nivelul redus pentru produsele
deja eliberate pentru consum în anul respectiv.
(4) Antrepozitarul autorizat ca producător de bere
care realizează o producţie sub 200.000 hl/an beneficiază de
nivelul redus de acciză numai dacă îndeplineşte condiţiile
prevăzute la art. 206^10 alin. (3) şi (3^1) din
Codul fiscal.
(5) Antrepozitarul autorizat
prevăzut la alin. (4) solicită restituirea diferenţei dintre
acciza standard şi nivelul redus începând cu data de 1 ianuarie a anului
imediat următor celui în care s-a înregistrat o producţie mai
mică de 200.000 hl de bere.
(6) Cererea de restituire se
depune la autoritatea fiscală competentă şi este
însoţită de documente justificative din care să rezulte dreptul
solicitantului de a beneficia de restituirea de accize.
(7) Autoritatea fiscală
competentă verifică realitatea şi exactitatea informaţiilor
şi a documentelor depuse de către solicitant.
(8) În cazul admiterii cererii de restituire, autoritatea
fiscală competentă procedează la restituirea accizelor în
condiţiile art. 117 din Codul de procedură
fiscală.
Norme metodologice
77. (1) Gospodăria
individuală care deţine în proprietate livezi de pomi fructiferi
şi suprafeţe viticole poate să producă pentru consum
propriu din propria recoltă ţuică şi rachiuri din fructe,
rachiuri din vin sau rachiuri din subproduse de vinificaţie, denumite în
continuare ţuică şi rachiuri, numai dacă deţine în
proprietate instalaţii corespunzătoare condiţiilor tehnice
minimale stabilite de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
şi avizate de Ministerul Sănătăţii. Instalaţiile
trebuie să fie de tip alambic.
(2) Gospodăria
individuală este gospodăria care aparţine unei persoane fizice
producătoare, a cărei producţie de ţuică şi
rachiuri este consumată de către aceasta şi membrii familiei
sale.
(3) Toate gospodăriile
individuale care deţin în proprietate instalaţii de producţie de
ţuică şi rachiuri au obligaţia de a se înregistra la
autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au
domiciliul.
(4) *** Abrogat
(5) Gospodăriile
individuale care produc pentru consumul propriu ţuică şi
rachiuri au obligaţia de a depune în acest sens, până la data de 15
ianuarie a anului următor celui în care se produc, o declaraţie la
autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au
domiciliul. Declaraţia se întocmeşte potrivit modelului prevăzut
în anexa nr. 31.
(6) Autoritatea vamală
teritorială va ţine o evidenţă a gospodăriilor
individuale menţionate la alin. (3) şi (5), în care vor fi înscrise
datele de identificare ale acestora, precum şi informaţii privind instalaţiile
de producţie deţinute şi cantităţile de produse
declarate pe propria răspundere, în termen de 3 zile de la finalizarea
procesului de producţie.
(7) Atunci când gospodăria
individuală intenţionează să producă ţuică
şi rachiuri din recolta proprie, aceasta va notifica în scris intenţia
autorităţii vamale teritoriale în raza căreia îşi are
domiciliul, menţionând totodată cantitatea şi tipul de materie
primă ce urmează a se prelucra, perioada în care instalaţia va
funcţiona, precum şi cantitatea de produs estimată a se
obţine. În acest caz producătorul trebuie să deţină
şi mijloacele legale necesare pentru măsurarea cantităţii
şi a concentraţiei alcoolice a produselor obţinute.
(8) În termen de 3 zile
lucrătoare de la expirarea perioadei declarate de funcţionare a
instalaţiei de producţie de ţuică şi rachiuri,
gospodăria individuală va solicita autorităţii vamale
teritoriale calculul accizei datorate. În acest caz acciza devine
exigibilă la momentul finalizării procesului de producţie, iar
termenul de plată este până la data de 25 a lunii imediat
următoare celei în care acciza a devenit exigibilă.
(9) Pentru ţuica şi
rachiurile de fructe destinate consumului propriu al unei gospodării
individuale, în limita unei cantităţi echivalente de cel mult 50 de
litri de produs/an cu concentraţia alcoolică de 100% în volum,
nivelul accizei datorate reprezintă 50% din cota standard a accizei
aplicate alcoolului etilic, respectiv 500 euro/hl alcool pur.
(10) Producţia de
ţuică şi rachiuri pentru consumul propriu al unei
gospodării individuale din recolta proprie, gospodărie care nu
deţine în proprietate instalaţii de producţie, poate fi
realizată în sistem de prestări de servicii numai în antrepozite
fiscale autorizate pentru producţia de ţuică şi rachiuri.
(11) În cazul prevăzut la
alin. (10), antrepozitele fiscale sunt obligate să ţină o
evidenţă distinctă care să cuprindă următoarele
informaţii: numele gospodăriei individuale, cantitatea de materii
prime dată pentru prelucrare, cantitatea de produs finit rezultată,
cantitatea de produs finit preluată, din care pentru consum propriu, data
preluării, numele şi semnătura persoanei care a preluat.
(12) Pentru ţuica şi
rachiurile destinate consumului propriu al gospodăriei individuale
realizate în sistem de prestări de servicii într-un antrepozit fiscal de
producţie, acciza datorată bugetului de stat devine exigibilă la
momentul preluării produselor din antrepozitul fiscal de producţie.
Beneficiarul prestaţiei plăteşte acciza aferentă
cantităţilor de ţuică şi rachiuri preluate. Pentru
cantitatea de 50 de litri de produs destinată consumului propriu al unei
gospodării individuale, nivelul accizei datorate reprezintă 50% din
cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, respectiv 500 euro/hl
alcool pur. Pentru cantitatea de produs preluată de gospodăria individuală
care depăşeşte această limită, inclusiv pentru
consumul propriu al acesteia, nivelul accizei datorate este nivelul standard al
accizei pentru alcoolul etilic, respectiv 1.000 euro/hl alcool pur.
(13) Cantităţile de
ţuică şi rachiuri din fructe preluate de gospodăriile
individuale vor fi însoţite de avizul de însoţire a mărfii emis
de antrepozitul fiscal care a efectuat prestarea de servicii, în care va fi
înscrisă menţiunea "cu accize plătite".
(14) Gospodăria
individuală care intenţionează să vândă din
cantităţile de ţuică şi rachiuri preluate de la
antrepozitul fiscal de producţie unde au fost realizate în sistem de
prestări de servicii, trebuie să respecte prevederile legale în
vigoare privind comercializarea acestor produse.
(15) Gospodăria
individuală care produce ea însăşi ţuică şi
rachiuri în vederea vânzării are obligaţia de a se autoriza în
calitate de antrepozitar, fiind tratată ca o mică distilerie, atunci
când producţia anuală este mai mică de 10 hl alcool pur.
(16) Prin mică distilerie, în înţelesul prezentelor
norme metodologice, se înţelege mică distilerie care aparţine
unei persoane fizice sau juridice care realizează o producţie de
alcool etilic şi/sau distilate, inclusiv ţuică şi rachiuri,
de până la 10 hl alcool pur pe an - exclusiv cantităţile
realizate în sistem de prestări de servicii pentru gospodăriile
individuale - şi este autorizată ca antrepozit fiscal de
producţie în condiţiile prevăzute la pct. 85.
ART. 206^15
77^1. (1) Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii
înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa
tutunului prelucrat sunt obligaţi să prezinte lunar, odată cu
situaţia utilizării marcajelor, situaţia produselor eliberate
pentru consum de astfel de produse în luna de raportare, potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 31^1 sau în anexa nr. 31^2, după caz.
(2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se
întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii: primul
exemplar rămâne la operatorul economic, exemplarul al doilea se transmite
autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de
comandă pentru timbre, iar exemplarul al treilea se transmite
autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în
elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.
(3) Nu sunt tratate ca tutun prelucrat produsele care nu
conţin tutun şi care sunt încadrate în categoria "produse din
plante medicinale sau aromatice pentru uz intern", în categoria
"medicamente" sau în categoria "dispozitive medicale",
potrivit Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 253/2010 privind
înregistrarea dispozitivelor medicale.
Norme metodologice
78. *) (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin
circulaţie comercială în vrac se înţelege transportul produsului
în stare vărsată fie prin cisterne, rezervoare sau alte containere
similare, care fac parte integrantă din mijlocul de transport -
camion-cisternă, vagon-cisternă, nave petroliere etc. -, fie prin
tancuri ISO. De asemenea, circulaţia comercială în vrac include
şi transportul produselor în stare vărsată efectuat prin alte
containere mai mari de 210 litri în volum.
(2) Orice produs, altul decât cele de la alin. (3) al art. 206^16 din Codul fiscal, este supus
unei accize, atunci când:
a) produsul este realizat în scopul de a fi utilizat drept
combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;
b) produsul este pus în vânzare drept combustibil pentru
încălzire sau combustibil pentru motor;
c) produsul este utilizat drept combustibil pentru încălzire
sau combustibil pentru motor.
(3) Orice operator economic aflat în una dintre situaţiile
prevăzute la alin. (2) este obligat ca înainte de producţie, de
vânzare sau de utilizarea produselor să adreseze o solicitare Comisiei,
pentru încadrarea produselor respective din punctul de vedere al accizelor.
Solicitarea este însoţită obligatoriu de buletinul de analiză al
produsului respectiv, emis de un laborator agreat, de încadrarea tarifară
a produsului efectuată de autoritatea vamală centrală, precum
şi de avizul unui institut ori al unei societăţi comerciale prevăzute
la art. 206^22 alin. (3^2) din Codul fiscal,
referitor la asimilarea produsului respectiv cu un produs echivalent pentru
care sunt stabilite accize.
(3^1) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (3),
operatorul economic, altul decât antrepozitarul autorizat, va depune la
autoritatea fiscală centrală - direcţia de specialitate care
asigură secretariatul Comisiei şi următoarele documente:
a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului
comerţului;
b) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului
comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate al
operatorului economic;
c) confirmarea organului fiscal cu privire la calitatea
operatorului economic de plătitor de accize;
d) autorizaţia de mediu sau avizul de mediu, după caz.
(3^2) Prevederile alin. (3) şi (3^1) se aplică şi
în cazul operatorilor economici pentru produsele prevăzute la art. 206^16 alin. (5) şi (6) din Codul
fiscal.
(4) Pentru produsele aflate în una dintre situaţiile
prevăzute la alin. (4), (5) şi (6) ale art. 206^16 din Codul fiscal, pentru care
operatorul economic nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la
alin. (3), în cazul combustibilului pentru motor şi al aditivilor se
datorează o acciză egală cu acciza prevăzută pentru
benzina fără plumb, iar în cazul combustibilului pentru
încălzire acciza datorată este cea prevăzută pentru
motorină.
(5) *** Abrogat
(6) Uleiurile lubrifiante destinate amestecului cu carburanţi
pentru motoare în doi timpi nu se accizează.
*) Reproducem
mai jos prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr.
613/2013 ().
"ART. II Deciziile de asimilare din punctul de vedere al
nivelului accizelor, emise de Comisia pentru autorizarea operatorilor de
produse supuse accizelor armonizate anterior intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, rămân valabile.".
Norme metodologice
79. (1) Înregistrarea operatorilor economici autorizaţi în
domeniul gazelor naturale se face la autoritatea fiscală centrală,
direcţia de specialitate care asigură secretariatul Comisiei.
Această obligaţie revine operatorilor economici licenţiaţi
de autoritatea competentă în domeniu să distribuie sau să
furnizeze gaz natural direct consumatorilor finali. Înregistrarea se face pe
baza cererii prezentate în anexa nr. 32.
(2) În cazul gazului natural provenit de la un distribuitor sau
redistribuitor dintr-un stat membru şi destinat a fi eliberat în consum în
România, acciza va deveni exigibilă la furnizarea către consumatorul
final şi va fi plătită de o societate desemnată în România
de acel distribuitor sau redistribuitor, societate care are, de asemenea, obligaţia
de a se înregistra la autoritatea fiscală centrală, direcţia de
specialitate care asigură secretariatul Comisiei, în calitatea sa de
reprezentant al furnizorului extern.
(3) Societatea la care se face referire la alin. (2) are
obligaţia de a fi înregistrată ca plătitor de accize.
Norme metodologice
80. (1) Operatorii economici autorizaţi pentru
extracţia cărbunelui şi lignitului, operatorii economici
producători de cocs, precum şi operatorii economici care
efectuează achiziţii intracomunitare sau importă astfel de
produse se vor înregistra în calitate de operatori economici cu produse
accizabile la autoritatea fiscală centrală, direcţia de
specialitate care asigură secretariatul Comisiei. Înregistrarea se face pe
baza cererii prevăzute în anexa nr. 32.
(2) Obligaţia înregistrării în calitate de operatori
economici cu produse accizabile revine în cazul produselor care se
regăsesc la alin. (3) de la art. 206^16 din Codul fiscal.
Norme metodologice
81. (1) Nu se consideră ca fiind fapt generator de accize
consumul de energie electrică utilizat pentru menţinerea
capacităţii de a produce, de a transporta şi de a distribui
energie electrică, în cazul operatorilor economici autorizaţi de
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
(1^1) Pentru consumul propriu, altul decât cel pentru
menţinerea capacităţii de a produce, de a transporta şi de
a distribui energie electrică în limitele stabilite de Autoritatea
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorii economici
autorizaţi în domeniul energiei electrice care utilizează energia
electrică datorează accize care devin exigibile la momentul
consumului, pentru care trebuie să întocmească o autofactură în
scopuri de accize.
(1^2) Consumul de energie electrică utilizat pentru
menţinerea capacităţii de a produce, de a transporta şi de
a distribui energie electrică, care depăşeşte limitele
stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei, este considerat consum propriu pentru care se aplică prevederile
alin. (1^1).
(2) Operatorii economici autorizaţi în domeniul energiei
electrice de către Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei se vor înregistra în calitate de operatori economici cu
produse accizabile la autoritatea fiscală centrală, direcţia de
specialitate care asigură secretariatul Comisiei. Această
obligaţie revine operatorilor economici autorizaţi care
furnizează energie electrică direct consumatorilor finali.
Înregistrarea se face pe baza cererii prevăzute în anexa nr. 32.
(3) În cazul energiei electrice provenite de la un distribuitor
sau redistribuitor dintr-un stat membru şi destinate a fi eliberată
în consum în România, acciza va deveni exigibilă la furnizarea către
consumatorul final şi va fi plătită de o societate
desemnată în România de acel distribuitor sau redistribuitor, societate
care are, de asemenea, obligaţia de a se înregistra la autoritatea
fiscală centrală, direcţia de specialitate care asigură
secretariatul Comisiei, în calitatea sa de reprezentant al furnizorului extern.
(4) Societatea la care se face referire la alin. (3) are
obligaţia de a se înregistra ca plătitor de accize.
Norme metodologice
82. *) (1) Pentru produsele energetice de natura celor
prevăzute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal nu
se datorează accize atunci când sunt livrate operatorilor economici care
deţin autorizaţii de utilizator final pentru utilizarea produselor
respective în unul dintre scopurile prevăzute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b)
şi e) din Codul fiscal.
(2) Prevederile alin. (1) cu privire la deţinerea
autorizaţiei de utilizator final nu se aplică produselor
prevăzute la art. 206^16 alin. (2) lit. i) din Codul
fiscal care nu sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate
drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire şi
nici produselor energetice care sunt prezentate în ambalaje destinate
comercializării cu amănuntul.
(2^1) Operatorii economici care achiziţionează produse
prevăzute la art. 206^16 alin. (2) lit. i) din Codul
fiscal ce nu sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate drept
combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire, notifică
acest fapt autorităţii vamale teritoriale. Operatorii economici au
obligaţia de a transmite furnizorului o copie a notificării
înregistrate la autoritatea vamală teritorială. Transmiterea
notificării nu este necesară atunci când produsele respective provin
din achiziţii intracomunitare proprii sau din operaţiuni proprii de
import.
(3) Pentru produsele energetice prevăzute la alin. (1)
livrate operatorilor economici care nu deţin autorizaţii de
utilizator finali se datorează accize calculate după cum urmează:
a) pentru produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) din Codul fiscal, pe
baza cotelor de accize prevăzute de Codul fiscal;
b) pentru produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal,
altele decât cele prevăzute la art. 206^16 alin. (3) din Codul fiscal, pe
baza cotei de acciză aferente motorinei.
(4) Operatorii economici care deţin autorizaţii de
utilizator final beneficiază de regimul de exceptare de la plata accizelor
atunci când produsele sunt achiziţionate de la un antrepozit fiscal, de la
un destinatar înregistrat, provin din achiziţii intracomunitare proprii
sau din operaţiuni proprii de import.
(5) În cazul destinatarului înregistrat prevăzut la alin.
(4), acesta trebuie ca înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare
să deţină autorizaţie de utilizator final exclusiv pentru
livrările către operatorii economici care deţin autorizaţie
de utilizator final potrivit alin. (1). Produsele energetice transportate în
stare vărsată prin cisterne, rezervoare sau alte containere similare,
care fac parte integrantă din mijlocul de transport auto, pot fi livrate
unui singur utilizator final, situaţie în care se aplică prevederile
pct. 90 cu privire la locul de livrare directă. Aceste prevederi pot fi
aplicate şi în cazul transportului de produse energetice în stare
vărsată efectuat prin alte containere, cu condiţia ca deplasarea
produselor să se realizeze către un singur utilizator final.
(6) Atunci când produsele energetice utilizate de operatorul
economic care deţine autorizaţie de utilizator final provin din
achiziţii intracomunitare proprii, acesta trebuie să deţină
şi calitatea de destinatar înregistrat.
(7) Autorizaţiile de utilizator final se eliberează de
autoritatea vamală teritorială, la cererea scrisă a operatorilor
economici.
(8) Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de utilizator
final se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 33.
Cererea, însoţită de documentele prevăzute expres în aceasta, se
depune la autoritatea vamală teritorială.
(9) În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii,
autoritatea vamală teritorială eliberează autorizaţia de
utilizator final, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) au fost prezentate documentele prevăzute în cerere;
b) administratorul solicitantului nu are înscrise date în cazierul
judiciar;
c) solicitantul deţine utilajele, terenurile şi
clădirile sub orice formă legală;
d) solicitantul a utilizat produsele energetice achiziţionate
anterior în scopul pentru care a obţinut autorizaţie de utilizator
final;
e) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale
restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
(9^1) Procedura de eliberare a autorizaţiilor de utilizator
final nu intră sub incidenţa prevederilor legale privind procedura
aprobării tacite.
(10) Autoritatea vamală teritorială atribuie şi
înscrie pe autorizaţia de utilizator final un cod de utilizator, modelul
autorizaţiei fiind prevăzut în anexa nr. 34.
(11) După emiterea autorizaţiei de utilizator final, o
copie a acestei autorizaţii va fi transmisă, la cerere, operatorului
economic furnizor al produselor energetice în regim de exceptare de accize.
(12) Deplasarea produselor energetice de la antrepozitul fiscal la
utilizatorul final va fi însoţită de un exemplar pe suport hârtie al
documentului administrativ electronic prevăzut la pct. 91.
(13) Atunci când produsele energetice sunt achiziţionate de
utilizatorul final prin operaţiuni proprii de import, deplasarea acestor
produse de la biroul vamal de intrare în teritoriul comunitar va fi însoţită
de documentul administrativ unic.
(14) Deplasarea produselor energetice de la un destinatar
înregistrat către utilizatorul final, atunci când nu se aplică
prevederile aferente locului de livrare directă, va fi însoţită
de un document comercial care va conţine aceleaşi informaţii ca
exemplarul pe suport hârtie al documentului administrativ electronic, al
cărui model este prezentat în anexa nr. 40.1, mai puţin codul de
referinţă administrativ unic. Documentul comercial va fi certificat
atât de autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi
desfăşoară activitatea destinatarul înregistrat, cât şi de
autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi
desfăşoară activitatea utilizatorul final.
(15) La sosirea produselor energetice utilizatorul final autorizat
trebuie să înştiinţeze autoritatea vamală teritorială
şi să păstreze produsele în locul de recepţie maximum 24 de
ore pentru o posibilă verificare din partea acestei autorităţi
în condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(15^1) Deplasarea şi/sau primirea produselor exceptate de la
regimul de accizare spre/de un utilizator final autorizat se supun/supune
prevederilor secţiunii a 9-a "Deplasarea şi primirea produselor
accizabile aflate în regim suspensiv de accize" cap. I^1 de la titlul VII
din Codul fiscal.
(16) Eliberarea autorizaţiei de utilizator final este
condiţionată de prezentarea de către operatorul economic
solicitant a dovezii privind constituirea unei garanţii în favoarea
autorităţii fiscale teritoriale, al cărei cuantum se va stabili
după cum urmează:
a) pentru produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) şi, respectiv,
în anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal, garanţia va reprezenta o
sumă echivalentă cu 50% din valoarea accizelor aferente
cantităţii de produse aprobate;
b) pentru produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (2), altele decât cele
menţionate la alin. (3) al aceluiaşi articol, din Codul fiscal,
garanţia va reprezenta o sumă echivalentă cu 50% din valoarea
calculată pe baza accizei aferente motorinei, aplicată asupra
cantităţii de produse aprobate.
(17) Garanţia stabilită în conformitate cu prevederile
alin. (16) se reduce după cum urmează:
a) cu 50%, în cazul în care operatorul economic şi-a
desfăşurat activitatea cu produse energetice în ultimii 2 ani
consecutivi, în calitate de utilizator final, fără încălcarea
legislaţiei fiscale aplicabile acestora, şi a respectat, în ultimii 2
ani, destinaţia utilizării produselor energetice în scopurile
înscrise în autorizaţiile de utilizator final anterioare;
b) cu 75%, în cazul în care operatorul economic şi-a
desfăşurat activitatea cu produse energetice în ultimii 3 ani
consecutivi, în calitate de utilizator final, fără încălcarea
legislaţiei fiscale aplicabile acestora, şi a respectat, în ultimii 3
ani, destinaţia utilizării produselor energetice în scopurile
înscrise în autorizaţiile de utilizator final anterioare;
c) cu 100%, în cazul în care operatorul economic şi-a
desfăşurat activitatea cu produse energetice în ultimii 4 ani
consecutivi, în calitate de utilizator final, fără încălcarea
legislaţiei fiscale aplicabile acestora, şi a respectat, în ultimii 4
ani, destinaţia utilizării produselor energetice în scopurile înscrise
în autorizaţiile de utilizator final anterioare.
(18) Garanţia poate fi sub formă de depozit în numerar
şi/sau de garanţii personale, cu respectarea prevederilor pct. 108.
(19) Garanţia poate fi deblocată, total sau
parţial, la solicitarea operatorului economic, cu viza
autorităţii fiscale teritoriale, pe măsură ce operatorul
economic face dovada utilizării produselor în scopul pentru care acestea
au fost achiziţionate.
(20) Garanţia poate fi executată atunci când se
constată că produsele achiziţionate în regim de exceptare de la
plata accizelor au fost folosite în alt scop decât cel pentru care se
acordă exceptarea şi acciza aferentă acestor produse nu a fost
plătită.
(20^1) În situaţia prevăzută la alin. (6),
operatorul economic are obligaţia de a constitui şi garanţia
aferentă calităţii de destinatar înregistrat.
(20^2) Pentru produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (2), altele decât cele de
la alin. (3) al aceluiaşi articol, din Codul fiscal, garanţia
prevăzută la alin. (20^1) se determină pe baza nivelului
accizelor aferent motorinei.
(21) Autorizaţia de utilizator final are o valabilitate de un
an de la data emiterii. Cantitatea de produse energetice înscrisă într-o
autorizaţie de utilizator final poate fi suplimentată în
situaţii bine justificate, în cadrul aceleiaşi perioade de
valabilitate a autorizaţiei.
(21^1) Orice operator economic care deţine autorizaţie
de utilizator final are obligaţia de a înştiinţa autoritatea
vamală teritorială despre orice modificare pe care
intenţionează să o aducă asupra datelor iniţiale în
baza cărora a fost emisă autorizaţia de utilizator final, cu
minimum 5 zile înainte de producerea modificării.
(21^2) În cazul modificărilor care se înregistrează la
oficiul registrului comerţului, operatorul economic are obligaţia de
a prezenta, în fotocopie, documentul care atestă realizarea efectivă
a modificării, în termen de 30 de zile de la data emiterii acestui
document.
(22) Operatorii economici care deţin autorizaţii de
utilizator final au obligaţia de a transmite on-line autorităţii
vamale teritoriale emitente a autorizaţiei, lunar, până la data de 15
inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, o
situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice,
care va cuprinde informaţii cu privire la: furnizorul de produse
energetice, cantitatea de produse energetice achiziţionată,
cantitatea utilizată/comercializată, stocul de produse energetice la
sfârşitul lunii de raportare, cantitatea de produse finite realizate,
cantitatea de produse finite expediate şi destinatarul produselor,
potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35. Neprezentarea situaţiei
în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni
contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal.
(23) Autoritatea vamală teritorială revocă
autorizaţia de utilizator final în următoarele situaţii:
a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituie
contravenţii la regimul produselor accizabile, potrivit Codului fiscal;
b) operatorul economic nu a justificat destinaţia
cantităţii de produse energetice achiziţionate, în cazul
destinatarului înregistrat care efectuează livrări de produse
energetice către utilizatori finali;
c) operatorul economic a utilizat produsul energetic
achiziţionat altfel decât în scopul pentru care a obţinut
autorizaţie de utilizator final;
d) a fost adusă orice modificare asupra datelor iniţiale
în baza cărora a fost emisă autorizaţia de utilizator final, cu
nerespectarea prevederilor alin. (21^1) şi (21^2);
e) utilizatorul final înregistrează obligaţii fiscale
restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, mai vechi de 30
de zile faţă de termenul legal de plată.
(24) Decizia de revocare a autorizaţiei de utilizator final
se comunică deţinătorului şi produce efecte de la data
comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în aceasta.
(25) Autoritatea vamală teritorială anulează autorizaţia
de utilizator final atunci când i-au fost oferite la autorizare informaţii
inexacte sau incomplete în legătură cu scopul pentru care operatorul
economic a solicitat autorizaţia de utilizator final.
(26) Decizia de anulare a autorizaţiei de utilizator final se
comunică deţinătorului şi produce efecte începând de la
data emiterii autorizaţiei.
(27) Operatorul economic poate contesta decizia de revocare sau de
anulare a autorizaţiei de utilizator final, potrivit legislaţiei în
vigoare.
(27^1) Contestarea deciziei de revocare sau de anulare a
autorizaţiei de utilizator final nu suspendă efectele juridice ale
acestei decizii pe perioada soluţionării contestaţiei în
procedură administrativă.
(28) O nouă autorizaţie de utilizator final va putea fi
obţinută după 12 luni de la data revocării sau
anulării autorizaţiei.
(29) Stocurile de produse energetice înregistrate la data
revocării sau anulării autorizaţiei de utilizator final pot fi
valorificate sub supravegherea autorităţii vamale teritoriale.
(30) Autorităţile vamale teritoriale vor ţine o
evidenţă a operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1)
prin înscrierea acestora în registre speciale. De asemenea, vor asigura
publicarea pe pagina web a autorităţii vamale a listei cuprinzând
aceşti operatori economici, listă care va fi actualizată lunar
până la data de 15 a fiecărei luni.
(31) Pentru situaţia prevăzută la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. d) din
Codul fiscal, în înţelesul prezentelor norme metodologice, prin costul
unui produs se înţelege suma tuturor achiziţiilor de bunuri şi
servicii la care se adaugă cheltuielile de personal şi consumul de
capital fix la nivelul unei activităţi, aşa cum este
definită la pct. 5^1.4 al cap. I. Acest cost este calculat ca un cost
mediu pe unitate.
(32) În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin costul
energiei electrice se înţelege valoarea reală de cumpărare a
energiei electrice sau costul de producţie al energiei electrice,
dacă este produsă în întreprindere.
(33) În sensul art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. b) din
Codul fiscal, cu titlu de exemplu, se consideră utilizare duală a
produselor energetice:
a) cărbunele, cocsul şi gazul natural utilizate ca
reductant chimic în procesul de producţie a fierului, zincului şi a
altor metale neferoase;
b) cocsul utilizat în furnalele cu arc electric pentru a regla
activitatea oxigenului în procesul de topire a oţelului;
c) cărbunele şi cocsul utilizate în procesul de
recarburare a fierului şi oţelului;
d) gazul utilizat pentru a menţine sau a creşte
conţinutul de carbon al metalelor în timpul tratamentelor termice;
e) gazul natural utilizat drept reductant în sistemele pentru
controlul emisiilor;
f) cocsul utilizat ca o sursă de dioxid de carbon în procesul
de producţie a carbonatului de sodiu;
g) acetilena utilizată prin ardere pentru
tăierea/lipirea metalelor.
(34) În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin
procese metalurgice se înţelege acele procese industriale de transformare
a materiilor prime naturale şi/sau artificiale, după caz, în produse
finite sau semifabricate care se încadrează în nomenclatura CAEN la
secţiunea C - Industria prelucrătoare, diviziunea 24 - Prelucrarea
metalelor de bază, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de
stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE
a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al
Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice
specifice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 393
din 30 decembrie 2006.
(35) În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin
procese mineralogice se înţelege procesele clasificate în nomenclatura
CAEN la secţiunea C - Industria prelucrătoare, diviziunea 23 -
Fabricarea altor produse minerale nemetalice, în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului.
(36) Pentru produsele energetice reprezentând cărbune, cocs,
gaz natural sau pentru energia electrică, prevăzute la art. 206^16 alin. (3) şi, respectiv,
la art. 206^19 alin. (1) din Codul fiscal,
utilizate în scopurile exceptate de la plata accizelor, operatorii economici
utilizatori notifică acest fapt autorităţii vamale teritoriale.
După notificare, operatorul economic utilizator va transmite furnizorului
de astfel de produse o copie a notificării cu numărul de înregistrare
la autoritatea vamală teritorială. Transmiterea notificării nu
este necesară atunci când produsele respective provin din achiziţii
intracomunitare proprii sau din operaţiuni proprii de import.
(37) Notificarea prevăzută la alin. (36) va cuprinde
informaţii detaliate privind activitatea desfăşurată de
operatorul economic utilizator şi costul produsului final, după caz.
(38) Nerespectarea prevederilor alin. (36) şi (37) atrage
plata accizelor calculate pe baza cotei accizei prevăzute pentru
cărbune, cocs, gaz natural sau energie electrică utilizate în scop
comercial.
(39) Procedura prin care se execută garanţia şi cea
de revocare sau de anulare a autorizaţiei de utilizator final se stabilesc
prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, la propunerea Autorităţii Naţionale a
Vămilor.
*) 1. Prin art. I lit. B pct. 8 din Hotărârea
Guvernului nr. 768/2010 () a fost modificat pct. 82. Reproducem mai jos
prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr.
768/2010 ().
"ART. II Operatorii economici care deţin
autorizaţii de utilizator final pentru utilizarea cărbunelui şi
cocsului în unul dintre scopurile prevăzute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b)
şi e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, îşi pot desfăşura în
continuare activitatea fără a proceda la notificarea
prevăzută la art. I lit. B pct. 8 din prezenta
hotărâre aferent pct. 82 de la titlul VII din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, dar nu mai târziu de expirarea termenului de valabilitate a
autorizaţiei de utilizator final."
2. Prin art. I lit. F pct. 11 din Hotărârea
Guvernului nr. 50/2012 () a fost completat pct. 82 cu alin. (20^1) şi
(20^2). Reproducem mai jos prevederile art. V alin. (1) din Hotărârea
Guvernului nr. 50/2012 ().
"ART. V (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. I lit. F pct. 11 au obligaţia de
a constitui şi garanţia aferentă calităţii de
destinatar înregistrat până la data de 29 februarie 2012 inclusiv. În
acest sens, aceştia vor depune la autoritatea vamală teritorială
documentele care atestă constituirea garanţiei. Neconstituirea
garanţiei atrage revocarea autorizaţiei de destinatar
înregistrat.".
Norme metodologice
83. (1) Într-un antrepozit fiscal de producţie pot fi produse
sau transformate în regim suspensiv de accize numai produsele accizabile
aparţinând uneia dintre următoarele grupe de produse:
a) alcool şi băuturi alcoolice;
b) tutun prelucrat;
c) produse energetice.
(2) În antrepozitul fiscal de producţie sunt permise primirea
şi depozitarea în regim suspensiv de accize a produselor accizabile
utilizate ca materie primă în procesul de producţie de produse
accizabile şi a produselor accizabile rezultate din activitatea de
producţie pentru care a fost autorizat antrepozitul fiscal.
(3) Într-un antrepozit fiscal de depozitare pot fi depozitate în
regim suspensiv de accize numai produsele accizabile aparţinând uneia din
următoarele grupe de produse:
a) alcool şi băuturi alcoolice;
b) tutun prelucrat;
c) produse energetice.
(3^1) În cazul produselor energetice, în antrepozitul fiscal de
depozitare este permisă deţinerea în regim suspensiv de accize
şi a produselor realizate din biomasă, utilizate exclusiv pentru
amestec.
(4) Intră sub incidenţa regimului de antrepozitare
producţia de arome alimentare, extracte şi concentrate alcoolice care
au o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 1,2% în
volum. Sistemul informatizat se aplică numai în cazul mişcărilor
de astfel de produse pe teritoriul naţional. În cazul deplasărilor
intracomunitare de astfel de produse se aplică prevederile
legislaţiei statului membru de destinaţie.
(5) Nu intră sub incidenţa regimului de antrepozitare
berea, vinurile şi băuturile fermentate, altele decât bere şi
vinuri, produse în gospodăriile individuale pentru consumul propriu.
(6) Prin gospodărie individuală se înţelege
gospodăria care aparţine unei persoane fizice producătoare, a
cărei producţie este consumată de către aceasta şi
membrii familiei sale.
(7) Gospodăriile individuale care produc pentru consumul
propriu bere, vinuri şi băuturi fermentate, altele decât bere şi
vinuri, au obligaţia de a depune în acest sens, până la data de 15
ianuarie inclusiv a anului următor celui în care se produc, o declaraţie
la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au
domiciliul. Declaraţia se întocmeşte potrivit modelului prevăzut
în anexa nr. 31.
(8) Autoritatea vamală teritorială va ţine o
evidenţă a gospodăriilor individuale menţionate la alin.
(7), în care vor fi înscrise datele de identificare ale acestora, precum
şi informaţii privind cantităţile de produse declarate.
(9) În situaţia în care gospodăria individuală
intenţionează să vândă bere, vinuri sau băuturi
fermentate, altele decât bere şi vinuri, aceasta are obligaţia de a
se autoriza potrivit prevederilor legale.
(10) Producţia de vinuri pentru consumul propriu al unei
gospodării individuale din recolta proprie poate fi realizată în
sistem de prestări de servicii numai în antrepozite fiscale autorizate
pentru producţia de vinuri.
(11) Antrepozitele fiscale autorizate pentru producţia de
vinuri vor primi pentru prelucrare, în sistem de prestări de servicii,
strugurii aparţinând unei gospodării individuale numai dacă
aceasta prezintă carnetul de viticultor, eliberat conform normelor
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi valabil
pentru anul de producţie viticolă.
(12) Persoanele juridice care deţin în proprietate
suprafeţe viticole pot realiza vin în sistem de prestări de servicii
numai în antrepozite fiscale autorizate pentru producţie de vinuri.
(13) În cazurile prevăzute la alin. (10) şi (12),
antrepozitele fiscale sunt obligate să ţină o evidenţă
distinctă care să cuprindă informaţii cu privire la: numele
gospodăriei individuale/persoanei juridice, cantitatea de struguri
dată pentru prelucrare, cantitatea de vin rezultată, cantitatea de
vin preluată, data preluării, numele şi semnătura persoanei
care a preluat vinul. Se vor păstra copii ale carnetelor de viticultor
prezentate de gospodăriile individuale.
(14) Cantităţile de vin preluate de gospodăriile
individuale sau persoanele juridice vor fi însoţite de avizul de
însoţire a mărfii emis de antrepozitul fiscal care a efectuat
prestarea de servicii.
(15) Pentru cantităţile de vin preluate de
gospodăriile individuale, antrepozitele fiscale care au efectuat prestarea
de servicii au obligaţia ca lunar, până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare celei de raportare, să comunice informaţiile
prevăzute la alin. (13) autorităţii vamale teritoriale în raza
căreia îşi au domiciliul membrii gospodăriilor individuale.
(16) Nu intră sub incidenţa regimului de antrepozitare
micii producători de vinuri liniştite care produc în medie mai
puţin de 1.000 hl de vin pe an.
(17) În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin mici
producători de vinuri liniştite se înţelege operatorii economici
producători de vin liniştit, care din punct de vedere juridic şi
economic sunt independenţi faţă de orice alt operator economic
producător de vin, utilizează mijloace proprii pentru producerea
vinului, folosesc spaţii de producţie diferite de cele ale
oricărui alt operator economic producător de vin şi nu
funcţionează sub licenţa de produs a altui operator economic
producător de vin.
(17^1) Operatorii economici care, în conformitate cu prevederile art. 206^21 alin. (3^1) din Codul fiscal,
au obligaţia de se înregistra în calitate de mici producători de
vinuri liniştite depun o declaraţie de înregistrare la autoritatea
vamală teritorială în raza căreia îşi desfăşoară
activitatea, înaintea desfăşurării activităţii de
producţie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 60.
(17^2) Autoritatea vamală teritorială conduce o
evidenţă a micilor producători de vinuri liniştite, în care
vor fi înscrise datele de identificare ale acestora, precum şi
informaţii privind capacitatea de producţie şi
cantităţile de produse realizate.
(18) Micii producători de vinuri liniştite au
obligaţia ca în fiecare an să depună semestrial, până la
data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare semestrului, la autoritatea
vamală teritorială, o declaraţie privind cantitatea de vinuri
liniştite produsă, precum şi cantităţile de vinuri
comercializate în perioada de raportare, potrivit situaţiei al cărei
model este prevăzut în anexa nr. 36.
(19) În cazul în care în timpul anului micul producător de
vinuri liniştite înregistrează o producţie mai mare de 1.000 hl
de vin şi doreşte să continue această activitate, este
obligat ca în termen de 15 zile de la data înregistrării acestui fapt
să depună cerere de autorizare ca antrepozitar autorizat, potrivit
prevederilor de la pct. 84. Până la obţinerea autorizaţiei,
producătorul poate desfăşura numai activitate de producţie,
dar nu şi de comercializare. După obţinerea autorizaţiei de
antrepozit fiscal, indiferent de producţia realizată în perioada
următoare, producătorul nu mai poate reveni la statutul de mic
producător de vinuri liniştite.
(20) În situaţia în care cererea de autorizare este
respinsă, activitatea de producţie încetează, iar valorificarea
stocurilor se poate efectua numai cu aprobarea şi sub supravegherea
autorităţii vamale teritoriale.
(21) În situaţia în care producătorul de vinuri
liniştite nu respectă prevederile alin. (18) şi (19), se
consideră că producţia de vinuri se realizează în afara
unui antrepozit fiscal, fapt ce atrage oprirea activităţii şi
aplicarea măsurilor prevăzute de lege.
(22) Micii producători de vinuri liniştite pot
comercializa aceste produse în vrac numai către magazine specializate în
vânzarea vinurilor, către unităţi de alimentaţie
publică sau către antrepozite fiscale.
(22^1) În situaţia în care micii producători de vinuri
liniştite comercializează vinul realizat către antrepozite
fiscale, deplasarea acestor produse va fi însoţită de un document
comercial care va conţine aceleaşi informaţii ca cele din
documentul administrativ electronic pe suport hârtie prevăzut în anexa nr.
40.1, mai puţin codul de referinţă administrativ unic.
Documentul comercial va fi certificat atât de autoritatea vamală
teritorială în raza căreia îşi desfăşoară
activitatea micul producător de vinuri liniştite, cât şi de
autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi
desfăşoară activitatea micul producător de vinuri
liniştite, cât şi de autoritatea vamală teritorială în raza
căreia îşi desfăşoară activitatea antrepozitul fiscal
primitor.
(23) În cazul în care micii producători prevăzuţi
la alin. (17) realizează ei înşişi tranzacţii
intracomunitare, în sensul vânzării vinului realizat către
beneficiari din alte state membre, aceştia au obligaţia de a informa
autoritatea vamală teritorială înainte de efectuarea tranzacţiei
şi de a se conforma reglementărilor legale cu privire la aprobarea
documentelor de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole şi
evidenţelor obligatorii în sectorul vitivinicol, emise de ministerul de
resort potrivit Regulamentului (CE) nr. 884/2001.
(24) Atunci când un operator economic din România, altul decât un
mic producător de vinuri, efectuează achiziţii de vin de la un
mic producător de vinuri dintr-un alt stat membru care este scutit de la
obligaţiile privind deplasarea şi monitorizarea produselor
accizabile, acest operator economic din România are obligaţia de a informa
autoritatea vamală teritorială cu privire la livrările de vin
prin intermediul documentului care a însoţit transportul, admis de statul
membru de expediţie.
(25) Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut
la alin. (23), precum şi destinatarul din România prevăzut la alin.
(24) au obligaţia ca semestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii
imediat următoare semestrului, să prezinte autorităţii vamale
teritoriale o situaţie centralizatoare, conform modelului prezentat în
anexa nr. 37.
(26) Nerespectarea prevederilor alin. (23) - (25) atrage aplicarea
de sancţiuni potrivit prevederilor din Codul fiscal.
(27) În sensul art. 206^21 alin. (6) din Codul fiscal, nu
se consideră vânzare cu amănuntul:
a) livrările de produse energetice către aeronave
şi nave;
b) acele livrări care indiferent de tipul destinatarului -
consumator final sau nu - se efectuează prin cisterne, rezervoare sau alte
containere similare, care fac parte integrantă din mijlocul de transport
care efectuează livrarea;
c) livrările de produse energetice în scopurile
prevăzute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 din Codul
fiscal;
d) vânzarea buteliilor de vin din cramele sau expoziţiile din
interiorul antrepozitului fiscal autorizat exclusiv pentru producţia de
vinuri liniştite şi/sau spumoase;
e) *** Abrogată
f) vânzarea de bere în interiorul antrepozitului fiscal, autorizat
exclusiv pentru producţia de bere.
(28) Antrepozitele fiscale autorizate pentru producţia de
produse energetice, inclusiv pentru producţia de bio-ETBE (bio etil
terţ butil eter), bio-TAEE (bio terţ amil etil eter) şi/sau alte
produse de aceeaşi natură realizate pe bază de bioetanol, pot
primi în regim suspensiv de accize bioetanol pentru prelucrare în vederea
obţinerii de bio-ETBE, bio-TAEE şi/sau alte produse de aceeaşi
natură realizate pe bază de bioetanol ori în vederea amestecului cu
benzină.
(29) Bioetanolul reprezintă alcoolul etilic realizat în
antrepozitele fiscale de producţie a alcoolului etilic, produs destinat
utilizării în producţia de produse energetice şi în alte
industrii, exclusiv industria alimentară.
(30) Pentru aplicarea prevederilor alin. (28) şi (29), la
solicitarea antrepozitarului autorizat, autorizaţia de antrepozit fiscal
se va completa în mod corespunzător, după cum urmează:
a) pentru producţia de alcool etilic, cu producţie de
bioetanol;
b) pentru producţia de produse energetice, cu:
b1) producţie de bio-ETBE, bio-TAEE şi/sau alte produse
de aceeaşi natură realizate pe bază de bioetanol; şi/sau
b2) depozitare de bioetanol denaturat sau nedenaturat în vederea
prelucrării sau a amestecului cu benzină.
(31) În afara antrepozitului fiscal pot fi deţinute numai
produsele accizabile pentru care acciza a fost înregistrată ca
obligaţie de plată, iar prin circuitul economic se poate stabili de
către autorităţile competente cu atribuţii de control
că produsele provin de la un antrepozitar autorizat, de la un destinatar
înregistrat sau de la un importator.
(32) Atunci când pentru produsele accizabile deţinute în
afara antrepozitului fiscal nu se poate stabili că acciza a fost
înregistrată ca obligaţie de plată, intervine exigibilitatea
accizei, obligaţia de plată revenind persoanei care nu poate
justifica provenienţa legală a produselor.
(33) *** Abrogat
(34) *** Abrogat
Norme metodologice
84. (1) Un antrepozit fiscal poate funcţiona doar în baza
unei autorizaţii valabile emise de Comisie sau de comisia
teritorială.
(2) Pentru a obţine o autorizaţie de antrepozit fiscal,
antrepozitarul autorizat propus trebuie să depună o cerere la
autoritatea vamală teritorială.
(3) Cererea privind acordarea autorizaţiei de antrepozit
fiscal trebuie să fie întocmită potrivit modelului prevăzut în
anexa nr. 38 şi să fie însoţită de documentele specificate
în această anexă. În cazul activităţii de producţie,
cererea va fi însoţită şi de manualul de procedură.
(4) Persoanele care intenţionează să fie autorizate
ca antrepozitari pentru producţie sau pentru depozitare de produse
accizabile trebuie să deţină în proprietate sau să
aibă drept de folosinţă a clădirilor şi a terenurilor.
Documentele care atestă deţinerea în proprietate sau în
folosinţă a clădirilor şi a terenurilor sunt:
a) pentru clădiri, extrasul de carte funciară
însoţit de copia titlului de proprietate sau, după caz, a
procesului-verbal de recepţie, atunci când acestea au fost construite în
regie proprie sau copia actului care atestă dreptul de folosinţă
sub orice formă legală;
b) pentru terenuri, extrasul de carte funciară însoţit
de copia titlului de proprietate sau copia actului care atestă dreptul de
folosinţă sub orice formă legală.
(4^1) Persoanele care intenţionează să fie
autorizate ca antrepozitari autorizaţi pentru producţie de produse
accizabile trebuie să prezinte dovada constituirii capitalului social
subscris şi vărsat minim stabilit pe categorii de produse accizabile,
după cum urmează:
a) pentru producţia de bere - 1.500.000 lei;
b) pentru producţia de bere realizată de micii
producători - 500.000 lei;
c) pentru producţia de bere de maximum 5.000 hl pe an
realizată de micii producători - 10.000 lei;
d) pentru producţia de vinuri de maximum 5.000 hl pe an - 200
lei;
e) pentru producţia de vinuri între 5.001 şi 10.000 hl
pe an - 25.000 lei;
e^1) pentru producţia de vinuri peste 10.000 hl pe an -
50.000 lei;
f) pentru producţia de băuturi fermentate, altele decât
bere şi vinuri, de maximum 5.000 hl pe an - 75.000 lei;
g) pentru producţia de băuturi fermentate, altele decât
bere şi vinuri, peste 5.000 hl pe an - 150.000 lei;
h) pentru producţia de produse intermediare de maximum 5.000
hl pe an - 100.000 lei;
i) pentru producţia de produse intermediare peste 5.000 hl pe
an - 200.000 lei;
i^1) pentru producţia de alcool etilic şi/sau
băuturi spirtoase de maximum 100 hl alcool pur pe an - 10.000 lei;
j) pentru producţia de alcool etilic şi/sau băuturi
spirtoase între 101 şi 1.000 hl alcool pur pe an - 100.000 lei;
k) pentru producţia de alcool etilic şi/sau băuturi
spirtoase între 1.001 şi 5.000 hl alcool pur pe an - 500.000 lei;
l) pentru producţia de alcool etilic şi/sau băuturi
spirtoase peste 5.000 hl alcool pur pe an - 1.000.000 lei;
m) pentru producţia de alcool etilic realizată de micile
distilerii - 200 lei;
n) pentru producţia de tutun prelucrat - 2.000.000 lei;
o) pentru producţia de produse energetice, exceptând
producţia de GPL, de maximum 10.000 tone pe an - 500.000 lei;
o^1) pentru producţia de produse energetice, exceptând
producţia de GPL, între 10.001 tone şi 40.000 tone pe an - 2.000.000
lei;
o^2) pentru producţia de produse energetice, exceptând
producţia de GPL, peste 40.000 tone pe an - 4.000.000 lei;
p) pentru producţia de GPL - 500.000 lei;
q) pentru producţia exclusivă de biocombustibili şi
biocarburanţi - 50.000 lei.
(4^2) În cazul antrepozitarilor autorizaţi care produc mai
multe categorii de produse accizabile, obligaţia acestora este de a
constitui capitalul social minim corespunzător acelei categorii de produse
accizabile pentru care este prevăzut cuantumul cel mai mare.
(4^3) Persoanele care intenţionează să fie
autorizate ca antrepozitari de producţie de produse accizabile trebuie
să depună o declaraţie pe propria răspundere care să
cuprindă calculul prevăzut la pct. 85 alin. (15^1) pentru fiecare tip
de produs accizabil ce urmează a fi realizat, potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 38^1.
(4^4) Persoanele care intenţionează să fie
autorizate ca antrepozitari autorizaţi pentru depozitarea de produse
accizabile trebuie să prezinte dovada constituirii capitalului social
subscris şi vărsat minim, stabilit pe categorii de produse
accizabile, după cum urmează:
a) pentru depozitarea de bere - 10.000 lei;
b) pentru depozitarea de vinuri - 2.000 lei;
c) pentru depozitarea de băuturi fermentate, altele decât
bere şi vinuri - 50.000 lei;
d) pentru depozitarea de produse intermediare - 100.000 lei;
e) pentru depozitarea de alcool etilic şi/sau băuturi
spirtoase - 100.000 lei;
f) pentru depozitarea de arome alimentare - 5.000 lei;
g) pentru depozitarea de tutun prelucrat - 500.000 lei;
h) pentru depozitarea de produse energetice, exceptând depozitarea
de produse energetice destinate exclusiv aprovizionării aeronavelor,
navelor şi ambarcaţiunilor, precum şi depozitarea de GPL -
500.000 lei;
i) pentru depozitarea de produse energetice destinate exclusiv
aprovizionării aeronavelor, navelor şi ambarcaţiunilor - 20.000
lei;
j) pentru depozitarea de GPL - 50.000 lei;
k) pentru depozitarea exclusivă de biocombustibili şi
biocarburanţi - 20.000 lei.
(4^5) În cazul antrepozitarilor autorizaţi care
depozitează mai multe categorii de produse accizabile, obligaţia
acestora este de a constitui capitalul social minim subscris şi
vărsat corespunzător acelei categorii de produse accizabile pentru
care este prevăzut cuantumul cel mai mare.
(4^6) În cazul antrepozitarilor autorizaţi care deţin
atât antrepozite fiscale pentru producţie, cât şi antrepozite fiscale
pentru depozitare, obligaţia acestora este de a constitui capitalul social
minim subscris şi vărsat corespunzător acelei
activităţi pentru care este prevăzut cuantumul cel mai mare.
(5) Persoanele care intenţionează să fie autorizate
ca antrepozitari de producţie de produse accizabile trebuie să
deţină în proprietate sau să deţină contracte de
leasing financiar pentru instalaţiile şi echipamentele care
contribuie direct la producţia de produse accizabile pentru care
urmează să fie autorizat.
(6) Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (4) - (5)
unităţile de cercetare-dezvoltare organizate potrivit
reglementărilor Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti",
cu modificările şi completările ulterioare.
(7) În cazul producţiei de alcool şi băuturi
alcoolice, antrepozitarul autorizat propus trebuie să depună pe
lângă documentaţia întocmită şi lista cu semifabricatele
şi produsele finite înscrise în nomenclatorul de fabricaţie ce
urmează a se realiza în antrepozitul fiscal.
(7^1) Autoritatea vamală teritorială verifică
realitatea şi exactitatea informaţiilor şi a documentelor depuse
de antrepozitarul propus. La această verificare se au în vedere
îndeplinirea condiţiilor de autorizare, precum şi capacitatea de a
respecta obligaţiile antrepozitarului autorizat.
(8) Antrepozitarii propuşi prevăzuţi la alin. (7)
pot desfăşura activitate în regim de probe tehnologice, sub controlul
autorităţii vamale teritoriale, pe o perioadă de maximum 60 de
zile de la data obţinerii aprobării scrise.
(9) Antrepozitarul propus are obligaţia să
obţină încadrarea tarifară a produselor finite, precum şi
încadrarea în nomenclatorul codurilor de produse accizabile, efectuate de
autoritatea vamală centrală, pentru care prezintă acestei
autorităţi:
a) documentaţia tehnică care reglementează
caracteristicile fiecărui produs finit - specificaţie tehnică,
standard de firmă sau similar;
b) alte documente din care să rezulte toate informaţiile
necesare stabilirii clasificării tarifare şi atribuirii codului de
produs accizabil, referitoare la caracteristicile produsului finit, natura
şi cantitatea materiilor prime utilizate, procesul tehnologic de
fabricaţie a produsului finit;
c) o notă întocmită de autoritatea vamală
teritorială ca urmare a supravegherii fabricării unui lot din fiecare
produs finit din care să rezulte cantităţile de materii prime
utilizate, cantităţile de produse finite obţinute şi
consumurile de utilităţi. Prezentarea acestei note nu este
necesară în cazul operatorilor economici care nu au solicitat
funcţionarea în regim de probe tehnologice.
(10) După obţinerea încadrării tarifare a
produselor finite şi a încadrării în nomenclatorul codurilor de
produse accizabile, acestea vor fi transmise de antrepozitarul autorizat propus
la autoritatea vamală teritorială la care s-a depus documentaţia
în vederea autorizării.
(11) În perioada de probe tehnologice, produsele accizabile finite
obţinute nu pot părăsi locul propus a fi autorizat ca antrepozit
fiscal.
(12) În cazul producţiei de produse energetice, antrepozitarul
propus depune documentaţia întocmită conform alin. (9), lista cu
semifabricatele şi produsele finite înscrise în nomenclatorul de
fabricaţie, precum şi domeniul de utilizare al acestora. Referatul
prevăzut la art. 206^22 alin. (3^1) din Codul fiscal se
depune după obţinerea încadrării tarifare a produselor finite.
Procedura prevăzută la alin. (8) - (11) se aplică şi
antrepozitarilor propuşi pentru producţia de produse energetice.
(13) În cazul antrepozitarilor autorizaţi propuşi
prevăzuţi la alin. (7) şi (12), documentaţia va cuprinde
şi lista produselor accizabile ce vor fi achiziţionate în vederea
utilizării ca materie primă în procesul de producţie, precum
şi încadrarea tarifară a acestora.
(14) După încheierea probelor tehnologice, antrepozitarul
propus are obligaţia ca în prezenţa reprezentantului
autorităţii vamale teritoriale să preleve probe din fiecare
produs accizabil realizat, fiecare probă fiind constituită din
două eşantioane identice. Fiecare eşantion va fi sigilat de
autoritatea vamală teritorială care predă spre analiză un
eşantion către un laborator autorizat, urmând ca celălalt
eşantion să fie păstrat ca probă-martor de antrepozitarul
autorizat propus.
(14^1) Pe baza rezultatelor analizelor efectuate conform
procedurii prevăzute la alin. (14), autoritatea vamală
teritorială verifică dacă produsele analizate corespund
încadrării tarifare, precum şi încadrării în nomenclatorul
codurilor de produse accizabile stabilite de autoritatea vamală centrală
pe baza documentelor menţionate la alin. (9).
(14^2) În situaţia în care se constată diferenţe
privind încadrarea tarifară stabilită pe bază de documente
faţă de încadrarea tarifară stabilită în urma rezultatelor
analizelor, antrepozitarul propus are obligaţia remedierii
neconcordanţelor.
(15) Antrepozitarul autorizat propus este obligat ca pe durata
acţiunii de verificare să asigure condiţiile necesare bunei
desfăşurări a acesteia.
(16) În acţiunea de verificare, autoritatea vamală
teritorială poate solicita sprijinul organelor cu atribuţii de
control şi, după caz, al Ministerului Administraţiei şi
Internelor, pentru furnizarea unor elemente de preinvestigare în ceea ce
priveşte îndeplinirea condiţiilor de autorizare prevăzute la art. 206^23 din Codul fiscal.
(17) În termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei
complete, autoritatea vamală teritorială va înainta această
documentaţie autorităţii fiscale centrale - direcţia de
specialitate care asigură secretariatul Comisiei sau autorităţii
teritoriale care asigură secretariatul comisiei teritoriale, după
caz, însoţită de un referat întocmit de autoritatea vamală
teritorială care să cuprindă punctul de vedere asupra
oportunităţii emiterii autorizaţiei de antrepozitar autorizat
şi, după caz, aspectele sesizate privind neconcordanţa cu datele
şi informaţiile prezentate de antrepozitarul propus. Referatul va
purta semnătura şi ştampila autorităţii vamale
teritoriale.
(18) Autoritatea fiscală centrală, prin direcţia de
specialitate care asigură secretariatul Comisiei, sau, după caz,
autoritatea teritorială care asigură secretariatul comisiei
teritoriale poate să solicite antrepozitarului autorizat propus orice
informaţie şi documente pe care le consideră necesare cu privire
la:
a) amplasarea şi natura antrepozitului fiscal propus;
b) tipurile, caracteristicile fizico-chimice şi
cantităţile de produse accizabile ce urmează a fi produse
şi/sau depozitate în antrepozitul fiscal propus;
c) identitatea antrepozitarului autorizat propus;
d) capacitatea antrepozitarului autorizat propus de a asigura garanţia.
(19) În cazul oricărui nou produs ce urmează a intra în
nomenclatorul de fabricaţie, antrepozitarul autorizat are obligaţia
de a prezenta autorităţii vamale centrale documentaţia
completă potrivit prevederilor alin. (9), în vederea obţinerii
încadrării tarifare a produsului, precum şi a încadrării în
nomenclatorul codurilor de produse accizabile, efectuate de această
autoritate.
(19^1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin
noţiunea de "produs nou" se înţelege produsul finit
accizabil care datorită caracteristicilor şi proprietăţilor
fizico-chimice şi organoleptice determină o încadrare într-o
nouă categorie de produse în nomenclatorul codurilor de produse accizabile
ale antrepozitului fiscal, faţă de cele deţinute.
(19^2) În situaţia prevăzută la alin. (19),
antrepozitarul autorizat poate desfăşura activitatea de
producţie în condiţiile în care a fost depusă documentaţia
completă în vederea obţinerii încadrării tarifare a produselor
finite, precum şi a încadrării în nomenclatorul codurilor de produse
accizabile.
(19^3) Imediat după introducerea în fabricaţie a noului
produs, antrepozitarul autorizat are obligaţia îndeplinirii procedurii cu
privire la prelevarea de probe prevăzută la alin. (14) - (14^2).
(19^4) Procedura cu privire la prelevarea de probe
prevăzută la alin. (14) - (14^2) se aplică şi pentru
antrepozitarii autorizaţi, atunci când autoritatea vamală
teritorială consideră că este necesară această
procedură.
(19^5) În situaţiile prevăzute la alin. (19^3) şi
(19^4), atunci când se constată diferenţe privind încadrarea
tarifară stabilită pe bază de documente faţă de
încadrarea tarifară rezultată în urma rezultatelor analizelor,
antrepozitarul autorizat are obligaţia de a plăti acciza
aferentă încadrării efectuate de autoritatea vamală
centrală, inclusiv diferenţa pentru produsele deja eliberate pentru
consum.
(20) Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (8)
antrepozitele fiscale - mici distilerii - care realizează ţuică
şi rachiuri de fructe, inclusiv în sistem de prestări de servicii
pentru gospodăriile individuale.
(21) Declaraţia pe propria răspundere privind
capacitatea maximă de producţie în 24 de ore va cuprinde
informaţii referitoare la capacitatea de producţie a tuturor
instalaţiilor şi utilajelor deţinute în antrepozitul fiscal,
precum şi informaţii cu privire la capacitatea tehnologică de
producţie, respectiv cea care urmează a fi utilizată, volumul de
producţie la nivelul unui an şi programul de funcţionare
stabilit de persoana care intenţionează să fie antrepozitar
autorizat.
(21^1) Declaraţia pe propria răspundere privind
capacitatea de depozitare va cuprinde informaţii referitoare la
capacitatea maximă de depozitare deţinută în antrepozitul
fiscal, precum şi informaţii cu privire la nivelul intrărilor de
produse accizabile estimate la nivelul unui an.
(21^2) Capacitatea de depozitare se declară în unitatea de
măsură prevăzută în anexa nr. 1 de la titlul VII din Codul
fiscal, în funcţie de tipul de produse accizabile.
(22) În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin organizare
administrativă se înţelege schema organizatorică a persoanei
care intenţionează să fie antrepozitar autorizat..
Norme metodologice
85. (1) Locul care urmează să fie autorizat ca
antrepozit fiscal trebuie să fie strict delimitat - acces propriu,
împrejmuire -, iar activitatea ce se desfăşoară în acest loc
trebuie să fie independentă de alte activităţi
desfăşurate de persoana care solicită autorizarea şi care
nu au legătură cu producţia sau depozitarea de produse
accizabile.
(1^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) tancurile
plutitoare şi barjele aflate în perimetrul zonelor portuare, destinate
depozitării produselor energetice în vederea aprovizionării navelor.
(1^2) Antrepozitarul autorizat pentru producţia şi
îmbutelierea produsului bere care intenţionează să utilizeze
instalaţiile de îmbuteliere şi pentru îmbutelierea băuturilor
răcoritoare şi a apei plate potrivit art. 206^23 alin. (1^1) din Codul fiscal
notifică această intenţie autorităţii vamale
teritoriale.
(1^3) În situaţia în care funcţionarea instalaţiei
pentru îmbutelierea băuturilor răcoritoare şi a apei plate
influenţează declaraţia prevăzută la pct. 84 alin.
(21), aceasta va fi modificată în mod corespunzător de către
antrepozitarul autorizat.
(1^4) Autoritatea vamală teritorială transmite o copie a
notificării, precum şi a oricăror altor documente anexate de
către antrepozitarul autorizat direcţiei de specialitate care
asigură secretariatul Comisiei.
(1^5) Un loc poate fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de
depozitare atunci când volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse
accizabile estimate la nivelul unui an calendaristic depăşeşte
limitele prevăzute mai jos:
a) bere - 1.500 hl de produs;
b) vinuri şi băuturi fermentate - 1.500 hl de produs;
c) produse intermediare - 1.250 hl de produs;
d) băuturi spirtoase - 250 hl de alcool pur;
e) alcool etilic - 1.000 hl de alcool pur;
f) băuturi alcoolice în general - 300 hl de alcool pur;
g) tutun prelucrat - o cantitate a cărei valoare la
preţul de vânzare cu amănuntul în cazul ţigaretelor, respectiv
la preţul de livrare în celelalte cazuri să nu fie mai mică de
2.500.000 euro;
h) produse energetice - 3.500 tone;
i) antrepozitele fiscale de depozitare autorizate în exclusivitate
pentru aprovizionarea aeronavelor şi, respectiv, a navelor şi
ambarcaţiunilor, cu produse energetice destinate utilizării drept
combustibil - 30 tone;
j) rezerva de stat şi de mobilizare - 10 tone;
k) arome alimentare, extracte şi concentrate alcoolice - 15
hl de alcool pur;
l) antrepozitele fiscale autorizate în exclusivitate pentru a
efectua operaţiuni de distribuţie a băuturilor alcoolice şi
de tutunuri prelucrate destinate consumului sau vânzării la bordul navelor
şi aeronavelor - o cantitate a cărei valoare la preţul de
livrare să nu fie mai mică de 100.000 euro.
(1^6) Până la data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie a
fiecărui an, autorităţile vamale teritoriale vor verifica
şi vor transmite direcţiei care asigură secretariatul Comisiei o
situaţie privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1^5)
de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitarea produselor
accizabile, precum şi propuneri după caz.
(2) Locurile destinate producţiei de vinuri sau de
băuturi fermentate, altele decât berea şi vinurile, trebuie să
fie dotate cu vase litrate.
(3) Locurile destinate producţiei de alcool etilic şi de
distilate ca materie primă şi locurile destinate producţiei de
băuturi alcoolice obţinute exclusiv din prelucrarea alcoolului
şi a distilatelor trebuie să fie dotate cu mijloace de măsurare
legală pentru determinarea concentraţiei alcoolice, avizate de Biroul
Român de Metrologie Legală.
(4) În cazul antrepozitelor fiscale de producţie de alcool
şi de distilate, coloanele de distilare şi rafinare trebuie să
fie dotate cu contoare pentru determinarea cantităţii de produse
obţinute şi a concentraţiei alcoolice avizate şi sigilate
conform reglementărilor specifice stabilite de Biroul Român de Metrologie
Legală.
(5) În cazul antrepozitarilor autorizaţi pentru
producţia de alcool etilic, contoarele vor fi amplasate la ieşirea
din coloanele de distilare pentru alcoolul brut, la ieşirea din coloanele
de rafinare pentru alcoolul etilic rafinat şi la ieşirea din coloanele
aferente alcoolului tehnic, astfel încât să fie contorizate toate
cantităţile de alcool rezultate.
(6) În cazul antrepozitarilor autorizaţi pentru
producţia de distilate, contoarele vor fi amplasate la ieşirea din
coloanele de distilare sau, după caz, la ieşirea din
instalaţiile de distilare.
(7) Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a
altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum
şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete, prin care
se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate, sunt
interzise.
(8) Antrepozitarii autorizaţi propuşi pentru
producţia de alcool şi de distilate sunt obligaţi să
deţină certificate eliberate de Biroul Român de Metrologie
Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, pentru toate
rezervoarele şi recipientele calibrate în care se depozitează
alcoolul, distilatele şi materiile prime din care provin acestea,
indiferent de natura lor.
(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) - (8), în cazul
antrepozitelor fiscale - mici distilerii - care utilizează pentru
realizarea producţiei instalaţii tip alambic, antrepozitarii
autorizaţi propuşi trebuie să depună la autoritatea
vamală teritorială o declaraţie pe propria răspundere
privind capacitatea vaselor de depozitare deţinute, precum şi a
capacităţii de încărcare a instalaţiei tip alambic.
(10) În cazul antrepozitelor fiscale prevăzute la alin. (9),
pe perioada de nefuncţionare se va aplica procedura de sigilare şi
desigilare prevăzută la pct. 77.
(11) Locurile destinate producţiei de alcool etilic şi
distilate, ca materie primă, trebuie să fie dotate cu un sistem de
supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate contoarele
şi rezervoarele de alcool şi distilate, precum şi a căilor
de acces în antrepozitul fiscal. Stocarea imaginilor culese prin intermediul
camerelor video se face pe casete video sau în memoria sistemului, durata de
stocare a imaginilor înregistrate fiind de minimum 30 de zile. Sistemul de
supraveghere trebuie să funcţioneze permanent, inclusiv în perioadele
de nefuncţionare a antrepozitului, chiar şi în condiţiile
întreruperii alimentării cu energie electrică de la reţeaua de
distribuţie.
(12) Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (11)
micile distilerii.
(12^1) Într-un antrepozit fiscal de depozitare se pot depozita
produse din grupa băuturilor alcoolice, în stare îmbuteliată, în
partide separate, respectiv bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât
bere şi vinuri, produse intermediare, băuturi spirtoase.
(12^2) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de
depozitare de alcool etilic şi de distilate în stare vărsată
numai dacă deţine în proprietate rezervoare calibrate avizate de
Biroul Român de Metrologie Legală.
(13) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de
producţie sau de depozitare de produse energetice numai dacă este
echipat cu rezervoare standardizate distincte pentru fiecare produs în parte,
calibrate de Biroul Român de Metrologie Legală.
(13^1) Obligativitatea calibrării rezervoarelor aferente
tancurilor plutitoare şi a barjelor pentru depozitarea produselor
energetice intervine potrivit reglementărilor specifice ale Biroului Român
de Metrologie Legală.
(14) Locurile destinate producţiei sau depozitării de
produse energetice trebuie să fie dotate cu mijloace de măsurare a
debitului volumic sau masic.
(15) Locurile destinate producerii de produse energetice pentru
care accizele se calculează numai pe baza accizei exprimate în echivalent
euro/tonă sau euro/1.000 kg, locurile destinate producerii combustibililor
al căror cod tarifar se încadrează la art. 206^16 alin. (3) lit. g) din Codul
fiscal, precum şi locurile destinate îmbutelierii gazului petrolier
lichefiat vor fi dotate cu mijloace de măsurare a masei.
(15^1) Media ponderată a nivelurilor accizelor materiilor
prime se calculează în funcţie de valoarea totală a accizelor
aferente materiilor prime achiziţionate şi utilizate în vederea
obţinerii produsului finit, în funcţie de consumurile specifice,
împărţită la cantitatea totală de materii prime folosite.
Media ponderată a nivelurilor accizelor materiilor prime
achiziţionate şi utilizate se stabileşte de operatorul economic
pe baza datelor privind cantităţile de materii prime utilizate pentru
obţinerea unei cantităţi de produs finit echivalente
unităţii de măsură în care este exprimat nivelul accizelor.
(15^2) Media ponderată prevăzută la alin. (15^1) nu
se calculează atunci când pentru realizarea produsului finit se
utilizează numai materii prime care nu sunt supuse reglementărilor privind
regimul accizelor armonizate.
(16) Rezerva de stat şi rezerva de mobilizare vor fi
autorizate ca un singur antrepozit fiscal de depozitare, indiferent de
numărul locurilor de depozitare pe care le deţine.
(17) Pentru obţinerea autorizaţiei, instituţiile
care gestionează rezerva de stat şi rezerva de mobilizare vor depune
o cerere la autoritatea fiscală centrală, potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 38..
Norme metodologice
86. (1) După analizarea referatelor întocmite de
autorităţile vamale teritoriale şi a documentaţiilor depuse
de solicitant, Comisia sau comisia teritorială, după caz, aprobă
sau respinge cererea de autorizare a antrepozitarului autorizat propus.
(2) La lucrările Comisiei va fi invitat, după caz, câte
un reprezentant din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor,
a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi a
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi câte
un reprezentant al patronatelor producătorilor de produse accizabile sau
al depozitarilor de astfel de produse, legal înfiinţate.
(3) Autorizaţia pentru un antrepozit fiscal are ca dată
de începere a valabilităţii data de 1 a lunii următoare celei în
care a fost aprobată cererea de autorizare de către Comisie sau de
către comisia teritorială, după caz.
(4) În cazul antrepozitelor fiscale de producţie, în baza
documentaţiei depuse de antrepozitarul autorizat, în autorizaţia
aferentă antrepozitului fiscal vor fi înscrise atât materiile prime
accizabile care pot fi achiziţionate în regim suspensiv de accize, cât
şi produsele finite ce se realizează în antrepozitul fiscal.
(5) În cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse
energetice care efectuează operaţiuni de aditivare a produselor
energetice, de amestec între biocarburanţi şi carburanţi
tradiţionali sau între biocombustibili şi combustibili
tradiţionali, în baza documentaţiei depuse de antrepozitarul
autorizat, în autorizaţia aferentă antrepozitului fiscal vor fi
menţionate materiile prime accizabile plasate în regim suspensiv de
accize, produsele finite rezultate, precum şi operaţiunile care se
efectuează în antrepozitele fiscale.
(6) În cazul pierderii autorizaţiei de antrepozit fiscal,
titularul autorizaţiei va anunţa pierderea în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a.
(7) În baza documentului care atestă că anunţul
referitor la pierdere a fost înaintat spre publicare în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, autoritatea emitentă a autorizaţiei va
elibera la cerere un duplicat al acesteia.
(8) Antrepozitarii autorizaţi pot solicita
autorităţii fiscale centrale sau autorităţii teritoriale,
după caz, modificarea autorizaţiei atunci când constată erori în
redactarea autorizaţiei de antrepozit fiscal ori în alte situaţii în
care se justifică acest fapt.
(9) Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia
produselor accizabile, care după expirarea perioadei de valabilitate a
autorizaţiei de antrepozit fiscal doresc reautorizarea locului ca
antrepozit fiscal, vor depune la autoritatea vamală teritorială, cu
cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a
autorizaţiei, o cerere de reautorizare, după modelul prevăzut în
anexa nr. 38, la care se vor anexa documentele prevăzute la pct. I nr. 10
şi 12 şi pct. III din această anexă, declaraţia
privind capacitatea maximă de producţie în 24 de ore
prevăzută la pct. 84 alin. (21), o situaţie privind
ieşirile totale de produse accizabile, cantităţile totale de
produse accizabile deplasate în regim suspensiv de accize la nivel
naţional, intracomunitar şi la export în anul anterior
reautorizării, precum şi orice alte documente în cazul în care
intervin modificări asupra datelor prezentate anterior la autorizare.
(10) *** Abrogat
(11) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitarea produselor
accizabile, care doresc reautorizarea locului ca antrepozit fiscal, vor depune
la autoritatea vamală teritorială, cu cel puţin 60 de zile
înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei, o cerere
de reautorizare, după modelul prevăzut în anexa nr. 38, la care se
vor anexa documentele prevăzute la pct. I nr. 10 şi 12 şi pct.
III din această anexă, o situaţie privind ieşirile totale
de produse accizabile, cantităţile totale de produse accizabile
deplasate în regim suspensiv de accize la nivel naţional, intracomunitar
şi la export în anul anterior reautorizării, precum şi orice
alte documente în cazul în care intervin modificări asupra datelor
prezentate anterior la autorizare.
(11^1) Cererile de reautorizare nedepuse în termenul prevăzut
la alin. (9) şi (11) vor fi soluţionate potrivit procedurii de
autorizare.
(12) În termen de 30 de zile de la depunerea cererilor potrivit
prevederilor alin. (9) şi (11) autoritatea vamală teritorială va
înainta documentaţiile complete către direcţia de specialitate
care asigură secretariatul Comisiei sau Comisiei teritoriale, după
caz, însoţite de un referat întocmit de autoritatea vamală
teritorială care să cuprindă punctul de vedere asupra
legalităţii şi oportunităţii reautorizării
antrepozitului fiscal şi, după caz, aspectele sesizate privind
neconcordanţa cu datele şi informaţiile prezentate de
antrepozitarul autorizat. Aceste referate vor purta semnătura şi
ştampila autorităţii vamale teritoriale.
(13) Direcţia de specialitate care asigură secretariatul
Comisiei sau al comisiei teritoriale, după caz, poate să solicite
antrepozitarului autorizat orice informaţie şi documente pe care le
consideră necesare cu privire la:
a) amplasarea şi natura antrepozitului fiscal;
b) tipurile, caracteristicile fizico-chimice şi
cantităţile de produse accizabile ce urmează a fi produse
şi/sau depozitate în antrepozitul fiscal;
c) capacitatea antrepozitarului autorizat de a asigura
garanţia.
(14) Modificarea autorizaţiilor de antrepozitar autorizat ca
urmare a schimbării sediului social, a denumirii sau a formei de
organizare nu intră sub incidenţa alin. (3) şi este
valabilă de la data aprobării de către Comisie ori de către
comisia teritorială, după caz.
(15) Modificarea prevăzută la alin. (14), precum şi
orice altă modificare intervenită asupra autorizaţiilor de
antrepozitar autorizat în perioada de valabilitate a autorizaţiei nu atrag
prelungirea acelei perioade de valabilitate.
(16) Schimbarea calităţii unui contribuabil,
prevăzută la art. 206^24 alin. (2) lit. g) din Codul
fiscal, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de antrepozit fiscal nu
atrage modificarea perioadei de valabilitate..
Norme metodologice
87. (1) Pentru orice antrepozitar autorizat, Comisia sau comisiile
teritoriale, după caz, stabilesc o garanţie care să acopere
riscul neplăţii accizelor pentru produsele accizabile produse
şi/sau depozitate în fiecare antrepozit fiscal.
(2) Pentru orice antrepozitar autorizat, Comisia sau comisiile
teritoriale, după caz, stabilesc obligatoriu o garanţie care să
acopere riscul neplăţii accizelor pentru produsele accizabile
deplasate în regim suspensiv de accize, în cazul circulaţiei
intracomunitare.
(3) Nu sunt supuse obligaţiei de a constitui garanţie
produsele energetice supuse accizelor care sunt deplasate din România pe
teritoriul Comunităţii exclusiv pe cale maritimă sau prin
conducte fixe, în cazul în care celelalte state membre implicate sunt de acord.
(4) Nivelul garanţiei ce urmează a se constitui se
determină potrivit prevederilor pct. 108.
(5) În vederea înregistrării producţiei de bere
obţinute, fiecare antrepozitar autorizat pentru producţie este
obligat:
a) să înregistreze producţia de bere rezultată la
sfârşitul procesului tehnologic, prin aparatura adecvată de
măsurare a butoaielor, sticlelor, navetelor, paleţilor sau a berii
filtrate la vasele de depozitare, şi să înscrie aceste date în
rapoartele de producţie şi gestionare, cu specificarea capacităţii
ambalajelor şi a cantităţii de bere exprimate în litri;
b) să determine concentraţia zaharometrică a berii,
conform standardelor în vigoare privind determinarea concentraţiei
exprimate în grade Plato a berii, elaborate de Asociaţia de Standardizare
din România, şi să elibereze buletine de analize fizico-chimice. La
verificarea realităţii concentraţiei zaharometrice a
sortimentelor de bere se va avea în vedere concentraţia înscrisă în
specificaţia tehnică internă, elaborată pe baza
standardului în vigoare pentru fiecare sortiment.
(6) Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de alcool
şi distilate, după obţinerea autorizaţiei, îşi pot
desfăşura activitatea numai după aplicarea sigiliilor pe
instalaţiile şi utilajele de producţie alcool etilic de către
reprezentantul autorităţii vamale teritoriale.
(7) În cazul antrepozitarilor autorizaţi pentru
producţia de alcool, sigiliile se vor aplica pe întregul flux tehnologic
de la ieşirea alcoolului brut, rafinat şi tehnic din coloanele de
distilare, respectiv de rafinare, şi până la contoare, inclusiv la
acestea.
(8) În cazul antrepozitarilor autorizaţi pentru
producţia de distilate, sigiliile se vor aplica la ieşirea
distilatelor din coloanele de distilare sau din instalaţiile de distilare.
(9) În situaţiile prevăzute la alin. (7) şi (8),
sigiliile vor fi aplicate şi pe toate elementele de asamblare-racordare
ale aparatelor de măsură şi control, pe orice orificii şi
robineţi existenţi pe întregul flux tehnologic continuu sau
discontinuu.
(10) În cazul producţiei de alcool, aparatele şi piesele
de pe tot circuitul coloanelor de distilare şi rafinare, precum şi de
pe tot circuitul instalaţiilor de distilare trebuie îmbinate în aşa
fel încât să poată fi sigilate.
(11) Sigiliile aparţin autorităţii vamale teritoriale,
vor fi înseriate şi vor purta, în mod obligatoriu, însemnele acesteia.
Operaţiunile de sigilare şi desigilare, atunci când se impun, se vor
efectua de către reprezentantul desemnat de autoritatea vamală
teritorială, astfel încât să nu se deterioreze aparatele şi
piesele componente.
(12) Stabilirea tipului de sigilii, prevăzut la alin. (11),
şi a caracteristicilor acestora, uniformizarea şi/sau personalizarea,
precum şi coordonarea tuturor operaţiunilor ce se impun revin
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin Autoritatea
Naţională a Vămilor.
(13) Amprentele sigiliilor aplicate de autoritatea vamală
teritorială trebuie să fie menţinute intacte.
(14) Sigiliile prevăzute la alin. (11) sunt complementare
sigiliilor metrologice aplicate contoarelor.
(15) Se interzice antrepozitarilor autorizaţi deteriorarea
sau înlăturarea sigiliilor aplicate de către reprezentantul
autorităţii vamale teritoriale. În cazul în care sigiliul este
deteriorat accidental sau în caz de avarie, antrepozitarul autorizat este
obligat să solicite prezenţa unui reprezentant al
autorităţii vamale teritoriale pentru constatarea cauzelor
deteriorării accidentale a sigiliului sau ale avariei.
(16) Atunci când intervin sigilarea şi desigilarea aparatelor
şi pieselor de pe tot fluxul tehnologic se va proceda după cum
urmează:
a) desigilarea se face numai în baza unei solicitări scrise,
justificate, din partea antrepozitului fiscal de producţie de alcool
şi de distilate sau în situaţii de avarie;
b) cererea de desigilare se transmite autorităţii vamale
teritoriale cu cel puţin 3 zile înainte de termenul stabilit pentru
efectuarea operaţiunii propriu-zise, solicitând şi desemnarea unui
reprezentant al acestei autorităţi, care va proceda la desigilare;
c) la desigilare, reprezentantul autorităţii vamale
teritoriale întocmeşte un proces-verbal de desigilare, întocmit în
două exemplare, în care va consemna data şi ora desigilării,
cantitatea de alcool şi de distilate - în litri şi în grade Dall -
înregistrată de contoare la momentul desigilării, precum şi
stocul de alcool şi de distilate, pe sortimente, aflat în rezervoare
şi în recipiente.
(17) Dacă antrepozitarul autorizat pentru producţie de
alcool şi distilate constată un incident sau o disfuncţie în
funcţionarea unui contor, acesta va proceda după cum urmează:
a) trebuie să facă imediat o declaraţie către
autoritatea vamală teritorială, care va fi consemnată într-un
registru special al antrepozitului fiscal destinat acestui scop şi va
solicita prezenţa unui reprezentant al acestei autorităţi;
b) pentru remedierea defecţiunii va solicita prezenţa
unui reprezentant autorizat de către Biroul Român de Metrologie
Legală pentru activităţi de reparaţii ale mijloacelor de
măsurare din categoria respectivă, în vederea desigilării
mijloacelor de măsurare, a repunerii lor în stare de funcţionare
şi a resigilării;
c) contoarele defecte pot fi reparate sau înlocuite, sub
supravegherea reprezentantului autorităţii vamale teritoriale, cu
alte contoare de rezervă, cu specificarea, într-un proces-verbal de înlocuire
întocmit de acest reprezentant, a indicilor de la care se reia activitatea;
d) dacă timpul de remediere a contoarelor
depăşeşte 24 de ore, se întrerupe activitatea de producţie
a alcoolului şi a distilatelor, instalaţiile respective fiind
sigilate de reprezentantul autorităţii vamale teritoriale.
(18) Atunci când în situaţiile prevăzute la alin. (15)
şi (17) este necesară întreruperea activităţii, aceasta va
fi consemnată într-un proces-verbal încheiat în două exemplare de
către reprezentantul autorităţii vamale teritoriale, în
prezenţa reprezentantului legal al antrepozitului fiscal. În
procesul-verbal încheiat se vor menţiona cauzele accidentului sau ale
avariei care au generat întreruperea activităţii, data şi ora
întreruperii acesteia, stocul de alcool şi de distilate existent la acea
dată şi indicii înregistraţi de contoare în momentul
întreruperii activităţii.
(19) Originalul procesului-verbal de desigilare prevăzut la
alin. (16) sau de întrerupere a activităţii prevăzut la alin.
(18), după caz, se depune la autoritatea vamală teritorială, în
termen de 24 de ore de la încheierea acestuia. Al doilea exemplar al
procesului-verbal rămâne la antrepozitul fiscal.
(20) Reluarea activităţii în antrepozitul fiscal se va
face în baza unei declaraţii de remediere a defecţiunii,
întocmită de antrepozitarul autorizat şi vizată de
reprezentantul autorităţii vamale teritoriale, însoţită,
după caz, de un aviz eliberat de specialistul autorizat de către
Biroul Român de Metrologie Legală pentru activităţi de
reparaţii ale mijloacelor de măsurare care a efectuat remedierea.
Reprezentantul autorităţii vamale teritoriale va proceda la sigilarea
întregului flux tehnologic.
(21) Toţi antrepozitarii autorizaţi trebuie să
deţină un sistem computerizat de evidenţă a produselor
aflate în antrepozite, a celor intrate sau ieşite, a celor pierdute prin
deteriorare, spargere, furt, precum şi a accizelor aferente acestor
categorii de produse.
(22) În cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru
producţia de alcool etilic şi distilate, sistemul computerizat
trebuie să asigure şi evidenţa materiilor prime introduse în
fabricaţie, precum şi a semifabricatelor aflate pe linia de
fabricaţie. Cantităţile de alcool şi de distilate
obţinute vor fi evidenţiate atât în litri, cât şi în grade Dall.
(23) Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (22)
antrepozitele fiscale - mici distilerii -, care utilizează pentru
realizarea producţiei instalaţii tip alambic.
(24) Intră sub incidenţa termenului de minimum 5 zile
orice modificare pe care antrepozitarul autorizat intenţionează
să o aducă asupra datelor iniţiale în baza cărora a fost
emisă autorizaţia de antrepozitar, prin notificarea intenţiei
respective autorităţii vamale teritoriale. Atunci când intenţia
de modificare atrage modificarea autorizaţiei, această intenţie
va fi notificată şi autorităţii fiscale centrale -
direcţia de specialitate care asigură secretariatul Comisiei sau,
după caz, autorităţii teritoriale care asigură
secretariatul comisiei teritoriale. În cazul modificărilor care se înregistrează
la oficiul registrului comerţului, antrepozitarul autorizat are
obligaţia de a prezenta atât autorităţii fiscale centrale sau
teritoriale, după caz, cât şi autorităţii vamale
teritoriale documentul, în fotocopie, care atestă realizarea efectivă
a modificării, în termen de 30 de zile de la data emiterii acestui
document.
Norme metodologice
88. (1) Măsura suspendării - cu excepţia cazului
prevăzut la alin. (4) -, a revocării sau a anulării
autorizaţiilor se va dispune de către Comisie sau de către
comisiile teritoriale, după caz, în baza actelor de control emise de
organele de specialitate prin care s-au consemnat încălcări ale
prevederilor legale care atrag aplicarea acestor măsuri.
(2) Actele de control prevăzute la alin. (1), temeinic
justificate, în care faptele constatate generează consecinţe fiscale,
vor fi aduse la cunoştinţa autorităţii fiscale centrale -
direcţia de specialitate care asigură secretariatul Comisiei sau,
după caz, a autorităţii teritoriale care asigură
secretariatul comisiei teritoriale, în termen de două zile lucrătoare
de la finalizare, care le va înainta Comisiei sau, după caz, comisiei
teritoriale în vederea analizării şi dispunerii măsurilor ce se
impun.
(3) Decizia Comisiei sau, după caz, a comisiei teritoriale va
fi adusă la cunoştinţa antrepozitarului autorizat
sancţionat. Totodată, această decizie va fi adusă şi
la cunoştinţa autorităţii vamale teritoriale, care, în
maximum 48 de ore de la data la care decizia produce efecte, va proceda la
verificarea stocurilor de produse deţinute de operatorul economic la acea
dată.
(4) În situaţia neplăţii accizelor la termenele
prevăzute de lege, măsura suspendării autorizaţiilor se va
dispune de către autorităţile vamale teritoriale în baza datelor
furnizate de autorităţile fiscale teritoriale.
(5) Atunci când deficienţele care atrag măsura
revocării sau a suspendării nu generează consecinţe fiscale
şi sunt remediate în termen de 10 zile lucrătoare de la data
comunicării actului de control, după constatarea remedierii
deficienţelor de către organul de control, acesta nu va da curs
propunerii de revocare sau de suspendare către Comisie sau, după caz,
către comisia teritorială.
(6) În cazul în care a intervenit suspendarea autorizaţiei
pentru un antrepozit fiscal - cu excepţia cazului prevăzut la alin.
(4) -, încetarea suspendării autorizaţiei va fi dispusă de
Comisie sau, după caz, de către comisia teritorială, în baza
referatului emis în acest sens de aceeaşi autoritate care a efectuat
controlul cu privire la înlăturarea deficienţelor înscrise în decizia
Comisiei sau, după caz, a comisiei teritoriale.
(7) În toate situaţiile în care a intervenit suspendarea,
revocarea sau anularea autorizaţiei, aceasta atrage întreruperea ori
încetarea activităţii şi, după caz, aplicarea sigiliilor pe
instalaţiile de producţie, operaţiune care va fi efectuată
de autoritatea vamală teritorială. În cazul în care pe fluxul
tehnologic există produse aflate în procesul de fabricaţie, acesta se
va finaliza sub supraveghere fiscală, iar sigilarea instalaţiei se va
realiza după încheierea acestui proces.
(8) Antrepozitarii autorizaţi a căror autorizaţie a
fost revocată sau anulată pot să valorifice produsele accizabile
înregistrate în stoc - materii prime, semifabricate, produse finite - numai
după notificarea autorităţii vamale teritoriale cu privire la
virarea accizelor datorate bugetului de stat, după caz.
(9) În cazul suspendării sau în cazul revocării
autorizaţiei de antrepozit fiscal - până la data când aceasta produce
efecte -, deplasarea produselor accizabile înregistrate în stoc se efectuează
sub supravegherea autorităţii vamale teritoriale, astfel:
a) fie către alte antrepozite fiscale, în regim suspensiv de
accize;
b) fie în afara regimului suspensiv de accize, cu accize
plătite.
(9^1) În cazul suspendării sau în cazul revocării
autorizaţiei de antrepozit fiscal, după data la care aceasta produce
efecte, deplasarea produselor accizabile, materii prime sau semifabricate,
înregistrate în stoc se efectuează sub supravegherea autorităţii
vamale teritoriale, către alte antrepozite fiscale de producţie în
vederea procesării.
(9^2) În situaţia prevăzută la alin. (9^1),
produsele accizabile sunt însoţite de un document comercial care
conţine aceleaşi informaţii ca exemplarul pe suport hârtie al
documentului administrativ electronic, al cărui model este prezentat în
anexa nr. 40.1, mai puţin codul de referinţă administrativ unic.
Documentul comercial se certifică atât de autoritatea vamală
teritorială în raza căreia îşi desfăşoară
activitatea antrepozitarul autorizat destinatar, cât şi de autoritatea
vamală teritorială în raza căreia îşi
desfăşoară activitatea expeditorul.
(10) În cazul revocării autorizaţiei, o nouă
autorizaţie poate fi emisă de autoritatea competentă numai
după o perioadă de cel puţin 6 luni de la data revocării,
respectiv de la data la care decizia de revocare a autorizaţiei de
antrepozit fiscal produce efecte conform art. 206^28 alin. (7) din Codul fiscal. În
situaţia în care antrepozitarul autorizat contestă decizia de
revocare la Comisie sau la instanţa de judecată, la calculul
termenului de 6 luni se au în vedere perioadele în care decizia de revocare a
produs efecte.
(11) Cererea de renunţare la un antrepozit fiscal, în care se
vor menţiona şi motivele acesteia, se depune la autoritatea
vamală teritorială. Această autoritate are obligaţia de a
verifica dacă la data depunerii cererii antrepozitarul autorizat
deţine stocuri de produse accizabile şi dacă au fost respectate
prevederile legale în domeniul accizelor. După verificare, cererea de
renunţare, însoţită de actul de verificare, va fi transmisă
Comisiei sau, după caz, comisiei teritoriale, care va proceda la revocarea
autorizaţiei.
(12) Termenul de 6 luni prevăzut la alin. (10) nu se
aplică în cazul unui operator economic aflat în situaţia
prevăzută la alin. (11) care doreşte o nouă autorizare, cu
condiţia să fi respectat prevederile legale în domeniul accizelor,
precum şi în cazul antrepozitarilor autorizaţi prevăzuţi la art. 206^28 alin. (11^1) din Codul fiscal.
(13) Cererea de renunţare la autorizaţia emisă
pentru un antrepozit fiscal, după ce Comisia sau, după caz, comisia
teritorială a decis revocarea sau anularea autorizaţiei din alte
motive, nu produce efecte juridice pe perioada în care decizia de revocare ori
de anulare, după caz, se află în procedura prevăzută de
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
(14) Atunci când renunţarea la autorizaţia de antrepozit
fiscal intervine ca urmare a unei operaţiuni de fuziune a antrepozitarului
autorizat cu un alt operator economic sau de divizare totală ori
parţială a activităţii, antrepozitarul autorizat va
notifica acest fapt autorităţii vamale teritoriale cu cel puţin
60 de zile înainte de data efectuării operaţiunii şi va solicita
revocarea autorizaţiei de antrepozitar deţinută de acesta.
(15) În cazul prevăzut la alin. (14), în situaţia în
care se intenţionează continuarea aceleiaşi activităţi
cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi în aceleaşi
condiţii, antrepozitarul autorizat împreună cu antrepozitarul
autorizat propus pot solicita ca revocarea autorizaţiei de antrepozitar
să producă efecte concomitent cu data la care produce efecte noua
autorizaţie.
Norme metodologice
89. (1) Destinatarul înregistrat poate funcţiona numai în
baza autorizaţiei emise de Comisie.
(2) În vederea obţinerii autorizaţiei, persoana care
intenţionează să fie destinatar înregistrat trebuie să
depună o cerere la autoritatea vamală teritorială.
(3) Cererea trebuie să conţină informaţiile
şi să fie însoţită de documentele prevăzute în anexa
nr. 39.
(4) Pentru a fi autorizat, fiecare destinatar înregistrat propus
trebuie să aibă declarată cel puţin o locaţie în care
urmează să realizeze recepţia de produse accizabile deplasate în
regim suspensiv de accize din alte state membre, pentru care trebuie să facă
dovada înregistrării punctului de lucru la oficiul registrului
comerţului.
(5) În situaţia în care recepţia produselor accizabile
se realizează în mai multe locaţii, cererea va fi însoţită
de o declaraţie privind locaţiile în care urmează a se realiza
recepţia acestor produse, precum şi de dovada înregistrării
acestora la oficiul registrului comerţului.
(6) Cererea care nu îndeplineşte condiţiile
prevăzute la alin. (4) şi (5) se consideră a fi nulă.
(6^1) Autoritatea vamală teritorială verifică
realitatea şi exactitatea informaţiilor şi a documentelor depuse
de destinatarul înregistrat propus.
(7) Autoritatea vamală teritorială poate să
solicite destinatarului înregistrat propus orice informaţie şi
documente pe care le consideră necesare, după caz, cu privire la:
a) identitatea destinatarului înregistrat propus;
b) amplasarea şi capacitatea maximă de depozitare a
locurilor unde se recepţionează produsele accizabile;
c) tipurile de produse accizabile ce urmează a fi
recepţionate în fiecare locaţie;
d) capacitatea destinatarului înregistrat propus de a asigura
garanţia conform prevederilor pct. 108.
(8) În acţiunea de verificare, autoritatea vamală
teritorială poate solicita sprijinul organelor cu atribuţii de
control pentru furnizarea unor elemente de preinvestigare în ceea ce
priveşte îndeplinirea condiţiilor de autorizare a fiecărui
solicitant.
(9) Atunci când în termen de 30 de zile de la depunerea
documentaţiei, autoritatea vamală teritorială, după
verificarea realităţii datelor şi informaţiilor prezentate
de destinatarul înregistrat propus, constată că acesta nu
îndeplineşte condiţiile pentru a fi autorizat, va comunica în scris,
destinatarului înregistrat propus decizia de respingere a cererii, cu
motivaţia corespunzătoare.
(10) Autoritatea competentă eliberează autorizaţia
de destinatar înregistrat numai dacă sunt îndeplinite următoarele
condiţii:
a) în cazul unei persoane fizice care urmează să
îşi desfăşoare activitatea ca destinatar înregistrat, aceasta
să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infracţiunea de
abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare,
mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în
oricare dintre statele străine în care aceasta a avut
domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată
pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea
nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi
completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi
combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
b) în cazul unei persoane juridice care urmează să
îşi desfăşoare activitatea ca destinatar înregistrat,
administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnaţi în
mod definitiv pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals,
înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori
luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în
care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi
fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de
Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificările
ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoana care urmează să îşi
desfăşoare activitatea ca destinatar înregistrat nu
înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat,
de natura celor administrate de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală.
(11) Destinatarul înregistrat propus este obligat ca pe durata
acţiunii de verificare să asigure condiţiile necesare bunei
desfăşurări a acesteia.
(12) Autoritatea vamală teritorială are obligaţia
ca, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii şi a
documentaţiei complete, să transmită Comisiei dosarul
însoţit de un referat privind oportunitatea emiterii autorizaţiei de
destinatar înregistrat.
(13) Comisia va comunica în scris solicitantului decizia de
autorizare ca destinatar înregistrat sau, după caz, decizia de respingere
a cererii. De asemenea, Comisia va înştiinţa autoritatea vamală
teritorială despre modul de soluţionare a cererii.
(14) În cazul autorizării ca destinatar înregistrat, Comisia
va emite autorizaţia care va conţine următoarele elemente: codul
de accize, elementele de identificare ale destinatarului înregistrat, tipul
produselor accizabile care urmează a fi recepţionate, nivelul şi
forma garanţiei, precum şi data de la care devine valabilă.
(15) Autorizaţia de destinatar înregistrat este valabilă
începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care destinatarul
înregistrat face dovada constituirii garanţiei în cuantumul şi în
forma aprobate de Comisie potrivit pct. 108.
(16) În situaţia în care intervin modificări
faţă de datele iniţiale menţionate în autorizaţie,
destinatarul înregistrat are obligaţia de a depune o cerere la autoritatea
fiscală centrală - direcţia de specialitate care asigură
secretariatul Comisiei, pentru modificarea autorizaţiei, după cum
urmează:
a) pentru fiecare nouă locaţie în care urmează a se
realiza recepţia de produse accizabile, cu cel puţin 15 zile înainte
de recepţia produselor, însoţită de dovada deţinerii sub
orice formă legală a spaţiului şi de certificatul
constatator care să dovedească înscrierea la oficiul registrului
comerţului ca punct de lucru;
b) dacă se modifică datele de identificare ale
destinatarului înregistrat, în termen de 30 de zile de la data
înregistrării modificării, însoţită de actul
adiţional/hotărârea asociaţilor, certificatul de înscriere de
menţiuni la oficiul registrului comerţului şi, după caz,
cazierele judiciare ale administratorilor şi certificatul de înregistrare
la oficiul registrului comerţului.
(17) În situaţia în care modificările care intervin se
referă la tipul produselor accizabile, destinatarul înregistrat are
obligaţia de a solicita Comisiei modificarea autorizaţiei cu cel
puţin 60 de zile înainte de recepţia produselor.
(18) Destinatarul înregistrat nu poate realiza recepţia de
produse accizabile într-o nouă locaţie dacă această
locaţie nu a fost declarată la autoritatea vamală
teritorială.
(19) Autoritatea vamală teritorială, după
verificarea informaţiilor din declaraţie, va transmite în termen de 5
zile lucrătoare o copie a acesteia la secretariatul Comisiei în vederea
actualizării datelor din autorizaţie.
(20) Produsele accizabile primite în regim suspensiv de accize de
către destinatarul înregistrat sunt însoţite de documentul administrativ
electronic pe suport hârtie, conform procedurii prevăzute la pct. 91.
(21) Autorizaţia de destinatar înregistrat poate fi
revocată în următoarele situaţii:
a) atunci când titularul acesteia nu respectă una dintre
cerinţele prevăzute la art. 206^29 din Codul fiscal;
b) atunci când titularul acesteia înregistrează
obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
mai vechi de 30 de zile faţă de termenul legal de plată;
c) în cazul unui destinatar înregistrat, persoană
fizică, atunci când aceasta a fost condamnată printr-o hotărâre
judecătorească definitivă, în România sau într-un stat
străin, pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals,
înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau
luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de Codul
fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, de Legea
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
d) în cazul unui destinatar înregistrat, persoană
juridică, atunci când oricare dintre administratorii persoanei juridice a
fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă,
în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunea de abuz de
încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie
mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele
reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificările
şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu
modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(22) Decizia de revocare se comunică destinatarului
înregistrat şi produce efecte de la data la care a fost adusă la
cunoştinţa acestuia.
(23) În cazuri excepţionale când interesele legitime ale
destinatarului înregistrat impun aceasta, Comisia poate decala termenul de
intrare în vigoare a deciziei de revocare, la o dată ulterioară.
(24) Destinatarul înregistrat nemulţumit poate contesta
decizia de revocare a autorizaţiei, potrivit legislaţiei în vigoare.
(25) Contestarea deciziei de suspendare sau de revocare a
autorizaţiei de destinatar înregistrat nu suspendă efectele juridice
ale acestei decizii pe perioada soluţionării contestaţiei în
procedură administrativă.
(26) În cazul în care destinatarul înregistrat doreşte
să renunţe la autorizaţie, acesta are obligaţia să
notifice acest fapt Comisiei cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la
care renunţarea la autorizaţie produce efecte.
(27) În cazul destinatarului înregistrat care primeşte doar
ocazional produse accizabile în regim suspensiv de accize, autorizaţia are
valabilitate de 12 luni consecutive de la data emiterii acesteia de către
autoritatea vamală teritorială.
(28) În cazul prevăzut la alin. (27), autorizaţia se
emite pentru fiecare expeditor din alt stat membru autorizat să expedieze
produse accizabile în regim suspensiv de accize şi pentru
cantitatea-limită înscrisă în autorizaţie.
(29) Cantitatea înscrisă în autorizaţie se determină
pe baza acordului în formă scrisă încheiat între destinatarul
înregistrat propus şi expeditorul produselor accizabile în regim suspensiv
de accize, o copie a acordului fiind anexată cererii de autorizare.
(30) Destinatarii înregistraţi trebuie să
deţină un sistem computerizat de evidenţă a produselor
accizabile achiziţionate în regim suspensiv de accize, a produselor
livrate şi a stocurilor de astfel de produse.
(31) Autorizarea ca destinatar înregistrat a operatorului economic
care deţine autorizaţie de utilizator final se realizează în
baza cererii depuse în acest scop la autoritatea fiscală centrală -
direcţia de specialitate care asigură secretariatul Comisiei, însoţită
de următoarele documente:
a) copia autorizaţiei de utilizator final deţinute de
solicitant, valabilă la data depunerii cererii;
b) copia contractelor încheiate cu antrepozitarii autorizaţi
din statele membre de expediere şi codurile de acciză ale acestora;
c) declaraţia pe propria răspundere privind locurile
unde urmează a fi primite produsele şi scopul pentru care sunt
achiziţionate;
d) denumirea produsului, încadrarea tarifară (codul NC)
şi încadrarea în nomenclatorul codurilor de produse accizabile;
e) certificatul de înregistrare la oficiul registrului
comerţului.
(32) Autorizaţia de destinatar înregistrat
prevăzută la alin. (31) este valabilă atât timp cât este
valabilă autorizaţia de utilizator final.
(33) Modificarea autorizaţiilor de destinatar înregistrat ca
urmare a schimbării sediului social, denumirii, formei de organizare,
completării sau eliminării unei locaţii unde se primesc
produsele este valabilă de la data emiterii autorizaţiei modificate.
(34) Procedura de autorizare a destinatarului înregistrat nu
intră sub incidenţa prevederilor legale privind procedura
aprobării tacite.
(35) În cazul pierderii autorizaţiei de destinatar
înregistrat, titularul autorizaţiei va anunţa pierderea în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a.
(36) În baza documentului care atestă că anunţul
referitor la pierdere a fost înaintat spre publicare în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, autoritatea emitentă a autorizaţiei va
elibera la cerere un duplicat al acesteia..
Norme metodologice
90.
90.1. (1) Expeditorul înregistrat poate funcţiona numai în
baza autorizaţiei emise de Comisie.
(2) Persoana care intenţionează să obţină
autorizaţie de expeditor înregistrat depune la autoritatea vamală
teritorială o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 55,
însoţită de următoarele documente:
a) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului
comerţului, din care să rezulte capitalul social, asociaţii,
obiectul de activitate, administratorii, precum şi o copie de pe
certificatul de înmatriculare sau certificatul de înregistrare la oficiul
registrului comerţului, după caz;
b) cazierele judiciare ale administratorilor, eliberate de
instituţiile abilitate din România;
c) declaraţie pe propria răspundere care să
cuprindă o prezentare a operaţiunilor cu produse accizabile ce urmează
a se desfăşura;
d) contractele încheiate direct cu beneficiarul produselor
accizabile deplasate în regim suspensiv de accize care poate fi un antrepozitar
autorizat în România sau în alt stat membru ori un destinatar înregistrat din
alt stat membru;
e) contractele încheiate direct cu beneficiarul dintr-o
ţară terţă sau dintr-un teritoriu terţ, precum şi
declaraţia pe propria răspundere cu privire la locul de unde
produsele accizabile părăsesc teritoriul Comunităţii;
f) declaraţie privind forma de constituire a garanţiei;
g) certificatul de atestare fiscală;
h) cazierul fiscal;
i) declaraţie pe propria răspundere cu privire la
locurile/birourile vamale de intrare pe teritoriul Comunităţii;
j) lista produselor accizabile şi cantităţile
estimate a fi importate la nivelul unui an, precum şi cantitatea
maximă estimată aferentă unei deplasări, codul NC al
produselor şi codul din Nomenclatorul codurilor de produse accizabile.
(3) În termen de 15 zile de la data depunerii cererii conform
prevederilor alin. (2), autoritatea vamală teritorială va înainta
documentaţia autorităţii fiscale centrale - direcţia de
specialitate care asigură secretariatul Comisiei, însoţită de un
referat al acelei autorităţi vamale teritoriale asupra
oportunităţii emiterii acestei autorizaţii.
(4) Comisia eliberează autorizaţia de expeditor
înregistrat numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) au fost prezentate documentele prevăzute la alin. (2);
b) în cazul unei persoane fizice care urmează să
îşi desfăşoare activitatea ca expeditor înregistrat, aceasta
să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infracţiunea de
abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare,
mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în
oricare dintre statele străine în care aceasta a avut
domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată
pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea
nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de
Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) în cazul unei persoane juridice care urmează să
îşi desfăşoare activitatea ca expeditor înregistrat,
administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnaţi în
mod definitiv pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals,
înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori
luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în
care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi
fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Codul
fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, de Legea
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
d) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale
restante la bugetul general consolidat de natura celor administrate de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
(5) Pentru antrepozitarii autorizaţi care
intenţionează să achiziţioneze produse accizabile din operaţiuni
proprii de import, autorizarea ca expeditor înregistrat şi atribuirea
codului de accize se fac în baza unei cereri depuse la autoritatea fiscală
centrală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 55,
însoţită de declaraţia pe propria răspundere cu privire la
locurile/birourile vamale de intrare pe teritoriul Comunităţii
şi de lista produselor accizabile în care să fie menţionate
cantităţile estimate a fi importate la nivelul unui an, cantitatea
maximă estimată aferentă unei deplasări, codul NC al produselor
şi codul din Nomenclatorul codurilor de produse accizabile.
(6) Autorizaţia de expeditor înregistrat se eliberează
de Comisie în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei
complete în cazul prevăzut la alin. (2) şi în termen de 30 de zile de
la data depunerii documentaţiei în cazul prevăzut la alin. (5).
(7) Autorizaţia de expeditor înregistrat este valabilă
începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care expeditorul
înregistrat face dovada constituirii garanţiei în cuantumul şi în
forma aprobate de Comisie potrivit pct. 108.
(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), antrepozitarii
autorizaţi trebuie să facă dovada constituirii garanţiei
şi pentru calitatea de expeditor înregistrat, în cuantumul şi în
forma aprobate de Comisie potrivit pct. 108, iar valabilitatea
autorizaţiei de expeditor începe de la emiterii acesteia.
(8^1) Operatorii economici care deţin autorizaţii de
expeditor înregistrat au obligaţia de a transmite autorităţii
vamale teritoriale, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii
următoare celei pentru care se face raportarea, o situaţie privind
livrările de produse accizabile, potrivit modelului prevăzut în anexa
nr. 55^1.
(9) În situaţia în care intervin modificări
faţă de datele iniţiale în baza cărora a fost emisă
autorizaţia, expeditorul înregistrat sau antrepozitarul autorizat în
calitate de expeditor înregistrat are obligaţia de a le notifica la
autoritatea fiscală centrală - direcţia de specialitate care
asigură secretariatul Comisiei, în vederea modificării
autorizaţiei, dacă este cazul, după cum urmează:
a) pentru un nou loc de import, cu cel puţin 15 zile înainte
de punerea în liberă circulaţie a produselor;
b) dacă se modifică datele de identificare ale
expeditorului înregistrat, în termen de 30 de zile de la data
înregistrării modificării, însoţită de actul
adiţional/hotărârea asociaţilor, certificatul de înscriere de
menţiuni la oficiul registrului comerţului şi, după caz,
cazierele judiciare ale administratorilor şi certificatul de înregistrare
la oficiul registrului comerţului;
c) pentru un nou beneficiar, cu cel puţin 15 zile înainte de
punerea în liberă circulaţie a produselor.
(10) În situaţia în care modificările care intervin se
referă la tipul produselor accizabile, expeditorul înregistrat sau
antrepozitarul autorizat ce deţine şi calitatea de expeditor
înregistrat are obligaţia de a solicita Comisiei modificarea autorizaţiei
cu cel puţin 30 de zile înainte de punerea în liberă circulaţie
a produselor.
(11) Modificarea autorizaţiilor de expeditor înregistrat ca
urmare a schimbării sediului social, denumirii, formei de organizare sau a
locurilor de import nu intră sub incidenţa alin. (7) şi este
valabilă de la data emiterii autorizaţiei modificate.
(12) Autorizaţia de expeditor înregistrat poate fi
revocată în următoarele situaţii:
a) atunci când titularul acesteia nu respectă una dintre
cerinţele prevăzute la alin. (9);
b) atunci când titularul acesteia înregistrează
obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
mai vechi de 30 de zile faţă de termenul legal de plată;
c) în cazul unui expeditor înregistrat, persoană fizică,
atunci când aceasta a fost condamnată printr-o hotărâre
judecătorească definitivă, în România sau într-un stat
străin, pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals,
înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau
luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de Codul
fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, de Legea
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
d) în cazul unui expeditor înregistrat, persoană
juridică, atunci când oricare dintre administratorii persoanei juridice a
fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă,
în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunea de abuz de
încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie
mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele
reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificările
şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu
modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(13) Decizia de revocare se comunică expeditorului
înregistrat şi produce efecte de la data la care a fost adusă la
cunoştinţa acestuia.
(14) Expeditorul înregistrat nemulţumit poate contesta
decizia de revocare a autorizaţiei, potrivit legislaţiei în vigoare.
(15) Contestarea deciziei de suspendare sau de revocare a
autorizaţiei de expeditor înregistrat nu suspendă efectele juridice
ale acestei decizii pe perioada soluţionării contestaţiei în
procedură administrativă.
(16) În cazul în care expeditorul înregistrat doreşte să
renunţe la autorizaţie, acesta are obligaţia să notifice
acest fapt Comisiei cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care
renunţarea la autorizaţie produce efecte.
(17) Procedura de autorizare a expeditorului înregistrat nu
intră sub incidenţa prevederilor legale privind procedura
aprobării tacite.
(18) În cazul pierderii autorizaţiei de expeditor
înregistrat, titularul autorizaţiei va anunţa pierderea în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a.
(19) În baza documentului care atestă că anunţul
referitor la pierdere a fost înaintat spre publicare în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, autoritatea emitentă a autorizaţiei va
elibera la cerere un duplicat al acesteia.
90.2. (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, locul
de livrare directă reprezintă locul unde pot fi primite produse
accizabile, cu excepţia tutunului prelucrat, în regim suspensiv de accize
de la un antrepozit fiscal sau de la un expeditor înregistrat cu condiţia
ca acest loc să fie indicat de destinatar, respectiv antrepozitarul
autorizat sau de destinatarul înregistrat prevăzut la pct. 89.
(2) Se consideră livrare directă de produse accizabile
în regim suspensiv de accize dacă sunt îndeplinite următoarele
cerinţe:
a) locul de livrare directă să fie notificat la
autoritatea vamală teritorială de către antrepozitarul autorizat
sau destinatarul înregistrat înainte de expedierea produselor accizabile din
statul membru de expediere;
b) antrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistrat
acceptă cantitatea de produse accizabile înscrisă în documentul
administrativ electronic ca fiind cantitatea sosită la destinaţie.
Această cantitate va fi imediat înregistrată de către
aceştia în evidenţele lor privind stocurile de astfel de produse ca
intrare şi, în acelaşi timp, ca eliberare pentru consum;
c) în cazul produselor energetice, autoritatea vamală
teritorială, de regulă, va fi informată cu 12 ore înainte de
sosirea produselor la locul de destinaţie de către antrepozitarul
autorizat sau destinatarul înregistrat;
d) produsele accizabile trebuie păstrate la locul de livrare
directă cel puţin 24 de ore pentru o posibilă inspecţie din
partea autorităţii vamale teritoriale.
(3) Un antrepozitar autorizat sau un expeditor înregistrat în
România poate expedia produse accizabile în regim suspensiv de accize
către un loc de livrare directă dintr-un alt stat membru dacă
această operaţiune este permisă în acel stat membru.
(4) Pe durata deplasării în regim suspensiv de accize,
ambalajul în care este deplasat produsul accizabil trebuie să aibă la
exterior marcaje care identifică tipul şi cantitatea de produs aflat
în interior.
90.3. (1) În cazul produselor din biomasă realizate în
antrepozite fiscale de producţie produse energetice şi destinate
amestecului cu produse energetice, al căror cod de produs nu se
regăseşte în Nomenclatorul codurilor de produse accizabile,
deplasarea produselor în cauză către alte antrepozite fiscale ale
antrepozitarului autorizat pentru producţie de produse energetice ori ale
unui alt antrepozitar autorizat din România se realizează în regim
suspensiv de accize şi va fi însoţită de un document comercial
care va conţine aceleaşi informaţii precum cele din documentul
administrativ electronic pe suport hârtie prevăzut în anexa nr. 40.1, mai
puţin codul de referinţă administrativ unic. Documentul
comercial va fi certificat atât de autoritatea vamală teritorială în
raza căreia îşi desfăşoară activitatea antrepozitul
fiscal expeditor, cât şi de autoritatea vamală teritorială în
raza căreia îşi desfăşoară activitatea antrepozitul
fiscal primitor.
(2) În cazul produselor din biomasă destinate amestecului cu
produse energetice într-un antrepozit fiscal al antrepozitarului autorizat
pentru producţie de produse energetice, al căror cod de produs nu se
regăseşte în Nomenclatorul codurilor de produse accizabile,
achiziţionate de antrepozitul fiscal prin operaţiuni proprii de
import, deplasarea produselor de la locul de import până la antrepozitul
fiscal se realizează în regim suspensiv de accize şi va fi
însoţită de documentul administrativ unic.
(3) În cazul produselor din biomasă destinate amestecului cu
produse energetice într-un antrepozit fiscal al antrepozitarului autorizat
pentru producţie de produse energetice, al căror cod de produs nu se
regăseşte în Nomenclatorul codurilor de produse accizabile, provenite
din achiziţii intracomunitare, regimul aplicabil pentru deplasarea
produselor în cauză este în relaţie directă cu legislaţia
statului membru de expediere.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică şi în cazul antrepozitelor
fiscale autorizate pentru depozitarea produselor energetice..
Norme metodologice
91. (1) Deplasarea produselor
accizabile din România către un destinatar din alt stat membru sau
către un loc de unde produsele părăsesc teritoriul
Comunităţii, poate fi realizată în regim suspensiv de accize de
un antrepozit fiscal doar dacă este acoperită de documentul
administrativ electronic.
(2) Deplasarea produselor
accizabile din România către un destinatar din alt stat membru poate fi
realizată în regim suspensiv de accize de un expeditor înregistrat în
România doar dacă este acoperită de documentul administrativ
electronic.
(3) În sensul alin. (1) şi
(2), antrepozitul fiscal expeditor sau expeditorul înregistrat, în baza
accesului autorizat de autoritatea vamală teritorială la sistemul
informatizat, înaintează prin intermediul acestui sistem informatizat
proiectul documentului administrativ electronic aferent deplasării ce
urmează a avea loc.
(4) Proiectul documentului
administrativ electronic trebuie înaintat cu cel mult 7 zile înainte de data
înscrisă pe acest document ca dată de expediere a produselor
accizabile în cauză.
(5) Datele din proiectul
documentului administrativ electronic sunt supuse unei verificări
electronice, iar dacă acestea sunt validate, sistemul informatizat
atribuie codul de referinţă administrativ unic, care pentru expeditor
reprezintă confirmarea asupra începerii operaţiunii constând în deplasarea
produselor accizabile în regim suspensiv de accize.
(6) După atribuirea
codului de referinţă administrativ unic, prin sistemul informatizat
documentul administrativ electronic se transmite fără întârziere în
sistemul informatizat din statul membru de destinaţie.
(7) Atunci când are loc o
deplasare de produse accizabile în regim suspensiv de accize din România
către un loc din alt stat membru de unde produsele părăsesc
teritoriul Comunităţii, după atribuirea codului de
referinţă administrativ unic, prin sistemul informatizat documentul
administrativ electronic se transmite fără întârziere în sistemul
informatizat din statul membru de export.
(8) Deplasarea produselor
accizabile în regim suspensiv de accize, atunci când expeditorul este din
România, trebuie să fie însoţită de un exemplar tipărit al
documentului administrativ electronic, al cărui model este prevăzut
în anexa nr. 40.1.
(9) În cazul deplasării
intracomunitare a produselor energetice în regim suspensiv de accize, pe cale
maritimă sau pe căi navigabile interioare, antrepozitarul autorizat
expeditor din România poate să nu includă în documentul administrativ
electronic datele aferente destinatarului dacă acestea nu sunt cunoscute
cu certitudine la momentul înaintării proiectului documentului respectiv,
dar numai cu condiţia ca acest fapt să fi fost notificat la
autoritatea vamală teritorială şi acceptat de această
autoritate.
(10) În situaţia
prevăzută la alin. (9) antrepozitul fiscal expeditor are
obligaţia ca imediat ce cunoaşte datele aferente destinatarului, dar
nu mai târziu de momentul încheierii deplasării, să introducă
datele respective în sistemul informatizat.
(11) În cazul deplasării produselor accizabile în regim
suspensiv de accize dintr-un alt stat membru către un destinatar din
România autorizat să primească produsele în regim suspensiv de
accize, poate fi acceptat ca document de însoţire fie un exemplar al
documentului administrativ electronic tipărit, fie orice alt document
comercial în care se menţionează codul de referinţă administrativ
unic, identificabil în mod clar, acceptat de autoritatea competentă a
acelui stat membru de expediţie.
Norme metodologice
92. (1) Autoritatea vamală teritorială poate permite
expeditorului din România, respectiv antrepozit fiscal sau expeditor
înregistrat, să divizeze o deplasare de produse energetice în regim
suspensiv de accize într-un alt stat membru, atunci când acel stat membru
permite o astfel de procedură.
(2) Pentru realizarea operaţiunii menţionate la alin.
(1) expeditorul trebuie să respecte condiţiile stabilite prin ordin
al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
(3) Deplasarea de produse energetice în regim suspensiv de accize
dintr-un stat membru este permisă a fi divizată pe teritoriul
României, numai dacă acel stat membru permite o astfel de procedură,
iar destinatarii din România, respectiv antrepozitarul autorizat sau destinatarul
înregistrat respectă condiţiile stabilite prin ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
prevăzut la alin. (2).
Norme metodologice
93. Destinatarului i se admite să întârzie înaintarea prin
sistemul informatizat a raportului de primire peste termenul-limită
prevăzut de lege numai în cazuri temeinic justificate prevăzute în
ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală cu privire la modalităţile de trimitere a raportului de
primire.
Norme metodologice
93^1. (1) Produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv
de accize pe teritoriul Comunităţii, inclusiv dacă produsele
sunt deplasate via o ţară terţă sau un teritoriu terţ,
de la un antrepozit fiscal la un loc de unde produsele accizabile
părăsesc teritoriul Comunităţii.
(2) Deplasarea produselor accizabile poate fi realizată în
regim suspensiv de accize doar dacă este acoperită de documentul
administrativ electronic.
(3) Dovada prin care se încheie deplasarea produselor accizabile
în regim suspensiv de accize este raportul de export întocmit de autoritatea
vamală teritorială din România sau, după caz, de autoritatea
competentă din statul membru de export, raport întocmit pe baza vizei
biroului vamal de ieşire ori a biroului unde se realizează formalităţile
de ieşire a produselor, prin care se atestă faptul că produsele
accizabile au părăsit teritoriul Comunităţii.
Norme metodologice
94. (1) În situaţia în care sistemul informatizat este
indisponibil în România, expeditorul poate începe deplasarea produselor
accizabile în regim suspensiv de accize numai după înştiinţarea
autorităţii vamale centrale (responsabilă pentru sistemul
informatizat şi corespondenţa cu autorităţile competente
din statele membre) prin transmiterea copiei documentului care va însoţi
deplasarea produselor, pe care a fost înscris numărul de
referinţă eliberat de autoritatea vamală teritorială, în
vederea atribuirii codului de referinţă administrativ unic care
reprezintă acordul pentru începerea efectivă a deplasării
produselor.
(2) Modelul documentului pe suport hârtie este prevăzut în
anexa nr. 40.2.
Norme metodologice
95. Modelul documentului pe suport hârtie al raportului de primire
şi al raportului de export este prevăzut în anexa nr. 41 şi,
respectiv în anexa nr. 42.
Norme metodologice
96. (1) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de
accize se consideră încheiată pentru expeditor în baza raportului de
primire înaintat de destinatar sau, după caz, în baza raportului de export
înaintat de autoritatea competentă a locului de export, prin intermediul
sistemului informatizat.
(2) Atunci când destinatarul din România constată că nu este
în măsură să întocmească raportul de primire în termenul
prevăzut de lege, imediat la primirea produselor solicită
prezenţa unui reprezentant al autorităţii vamale teritoriale în
vederea verificării şi confirmării datelor prezentate de
destinatar pe baza documentului care a însoţit deplasarea produselor în
regim suspensiv de accize şi a dovezilor justificative.
(3) În urma menţiunilor reprezentantului
autorităţii vamale teritoriale, destinatarul va înainta documentul
autorităţii vamale centrale în vederea comunicării de către
aceasta autorităţii competente a statului membru de expediţie a
regimului aferent deplasării produselor.
(4) Modelul documentului este prevăzut în anexa nr. 41.
(5) În cazul deplasării produselor accizabile în regim
suspensiv de accize din România către un destinatar din alt stat membru
sau la export printr-un birou vamal de ieşire din alt stat membru, în
absenţa raportului de primire sau a unui raport de export, după caz,
deplasarea poate fi considerată încheiată potrivit adnotărilor
autorităţii competente din statul membru de destinaţie sau de
export..
Norme metodologice
97. (1) Structura şi conţinutul mesajelor
corespunzătoare documentului administrativ electronic, raportului de
primire şi raportului de export aferente deplasărilor de produse
accizabile în regim suspensiv de accize, atunci când informaţiile se
transmit prin sistemul informatizat, sunt stabilite la nivel naţional prin
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 684/2009.
(2) Situaţiile în care sistemul informatizat este
indisponibil în România la momentul expediţiei sau la momentul de
recepţie a produselor accizabile deplasate în regim suspensiv de accize,
precum şi procedurile care trebuie urmate sunt stabilite prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
prevăzut la alin. (1).
Norme metodologice
ART. 206^42
98.
98.1. (1) Pentru produsele energetice accizabile realizate de
antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse energetice şi
livrate la export din locuri de depozitare, altele decât cele autorizate ca
antrepozite fiscale, accizele plătite ca urmare a eliberării pentru
consum a acestor produse pot fi restituite la cererea antrepozitarului
autorizat.
(2) Pentru a beneficia de restituirea accizelor, antrepozitarul
autorizat va depune o cerere în acest sens la autoritatea fiscală
teritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite şi
taxe, însoţită de următoarele documente:
a) copia facturii către cumpărătorul dintr-o
ţară terţă;
b) copia declaraţiei vamale de export şi, după caz,
copia documentului care atestă că produsele au părăsit
teritoriul comunitar;
c) copia documentului care atestă plata accizelor.
(3) Pot beneficia de restituirea accizelor pentru produsele
energetice livrate la export şi operatorii economici care au
achiziţionat produsele direct de la un antrepozit fiscal sau prin
operaţiuni proprii de import care ulterior sunt exportate.
(4) Pentru a beneficia de restituirea accizelor în situaţia
prevăzută la alin. (3), operatorul economic va depune o cerere în
acest sens la autoritatea fiscală teritorială unde este înregistrat
ca plătitor de impozite şi taxe sau la autoritatea vamală
teritorială, după caz, însoţită de următoarele
documente:
a) copia facturii de achiziţie a produselor energetice, în
care acciza să fie evidenţiată distinct, sau copia facturii de
achiziţie a produselor energetice şi a declaraţiei vamale de
import;
b) copia documentului care atestă plata accizelor;
c) copia facturii către cumpărătorul dintr-o
ţară terţă;
d) copia declaraţiei vamale de export şi, după caz,
copia documentului care atestă că produsele au părăsit
teritoriul comunitar.
(5) Autoritatea fiscală teritorială va transmite cererea
şi documentaţia depuse de antrepozitarul autorizat sau de operatorul
economic autorităţii vamale teritoriale, care în urma analizei va
decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de
admitere, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de
restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamală stabileşte
cuantumul accizei de restituit.
(6) Autoritatea vamală teritorială va transmite decizia
prevăzută la alin. (5) autorităţii fiscale teritoriale.
(7) În cazul în care decizia este de admitere în totalitate sau în
parte, autoritatea fiscală teritorială procedează la restituirea
accizelor în condiţiile art. 117 din Codul de procedură
fiscală.
98.2. (1) Pentru produsele returnate în antrepozitele fiscale din
România în vederea reciclării, recondiţionării sau distrugerii,
după caz, accizele plătite ca urmare a eliberării pentru consum
a acestor produse pot fi restituite la cererea antrepozitarului autorizat care
a eliberat pentru consum produsele respective.
(2) Antrepozitarul autorizat va înştiinţa în scris
autoritatea vamală teritorială în cazul returului produselor cu cel
puţin două zile înainte de efectuarea returului produselor, printr-o
notificare în care se vor menţiona cauzele, cantităţile de
produse accizabile care fac obiectul returului în antrepozitul fiscal, data
eliberării pentru consum, valoarea accizelor aferente, data şi
locul/locurile de unde urmează să fie retrase produsele respective,
precum şi procedura care urmează a fi aplicată produselor care
fac obiectul restituirii accizelor (reciclare, recondiţionare,
distrugere).
(3) Autoritatea vamală teritorială va desemna un
reprezentant care să asiste la recepţia produselor returnate în
vederea certificării documentului de recepţie.
(4) Autoritatea vamală teritorială va analiza datele din
documentul de recepţie certificat de reprezentantul acestei
autorităţi, prezentat în copie, odată cu informaţiile
prezentate de antrepozitar, şi va comunica acestuia, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data documentului de recepţie, punctul de vedere
asupra unei eventuale cereri de restituire a accizelor plătite pentru
produsele returnate în antrepozitul fiscal, inclusiv a sumei de restituit
potrivit celor analizate.
(5) Pentru a beneficia de restituirea accizelor, antrepozitarul
autorizat va depune o cerere în acest sens la autoritatea fiscală
teritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite şi
taxe, însoţită de următoarele documente:
a) copia documentului de recepţie certificat de
reprezentantul autorităţii vamale teritoriale;
b) adresa prin care se comunică punctul de vedere al
autorităţii vamale teritoriale, în original şi în copie;
c) documentul care atestă că accizele au fost
plătite de antrepozitul fiscal care solicită restituirea accizelor.
(6) *** Abrogat
(7) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum în România
de un destinatar înregistrat, accizele pot fi restituite la cererea acestuia,
cerere care se va depune la autoritatea fiscală teritorială unde este
înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, cu 7 zile
lucrătoare înainte ca produsele accizabile să fie returnate
antrepozitului fiscal din statul membru de expediţie. Concomitent, acest
fapt va fi notificat şi autorităţii vamale teritoriale pentru o
posibilă verificare din partea acestei autorităţi.
(8) În situaţia prevăzută la alin. (7), cererea de
restituire va fi însoţită de următoarele documente:
a) o notă justificativă privind cauzele,
cantităţile de produse accizabile şi locul/locurile unde se
află produsele ce urmează să fie returnate;
b) documentele care justifică faptul că produsele
respective au fost achiziţionate de la antrepozitul fiscal din statul
membru de expediţie;
c) documentul care atestă că accizele au fost
plătite în România.
(9) În cazul produselor accizabile provenite din achiziţii
intracomunitare, retrase de pe piaţă, acestea pot fi returnate
antrepozitului fiscal din statul membru de expediţie, în condiţiile
stabilite de acel stat membru, de antrepozitul fiscal sau destinatarul
înregistrat din România care a efectuat achiziţia. Imediat ce produsele au
fost returnate antrepozitului fiscal din statul membru de expediţie, în
completarea documentelor prevăzute la alin. (8), antrepozitul fiscal sau
destinatarul înregistrat din România va transmite autorităţii fiscale
teritoriale o copie a documentului sau a documentelor care atestă returul
şi recepţia produselor.
(10) Pentru produsele accizabile provenite din operaţiuni de
import, ce urmează a fi returnate furnizorului extern, operatorul economic
importator poate beneficia de restituirea accizelor, cu îndeplinirea
următoarelor cerinţe:
a) să depună cererea de restituire la autoritatea
vamală teritorială, cu 7 zile lucrătoare înainte ca produsele
accizabile să fie returnate, pentru o posibilă verificare din partea
acestei autorităţi;
b) cererea de restituire să fie însoţită de:
1. o notă justificativă privind cauzele,
cantităţile de produse accizabile şi locul/locurile unde se
află produsele ce urmează să fie returnate;
2. documentul care atestă că accizele au fost
plătite de importator.
(11) Imediat ce produsele au fost returnate furnizorului extern,
importatorul din România va transmite autorităţii vamale teritoriale
o copie a documentului sau a documentelor care atestă returul şi
recepţia produselor.
(12) În cazul produselor supuse marcării prin banderole sau
timbre, operatorul economic care solicită restituirea accizelor este
obligat să întocmească un registru care să conţină
următoarele informaţii:
a) cantitatea produselor accizabile eliberate pentru consum sau
importate care fac obiectul restituirii accizelor;
b) data la care produsele au fost eliberate pentru consum sau
importate;
c) seria şi numărul de identificare ale banderolelor sau
timbrelor;
d) valoarea accizelor plătite pentru produsele eliberate
pentru consum sau importate;
e) regimul care urmează a fi aplicat produselor care fac
obiectul restituirii accizelor.
(13) *** Abrogat
(14) Produsele supuse accizelor, eliberate pentru consum sau
importate în România, care fac obiectul returului către furnizorul extern,
atunci când urmează a fi distruse, pot fi supuse operaţiunii de
distrugere în România.
(15) Responsabilitatea distrugerii o are antrepozitul fiscal,
destinatarul înregistrat sau operatorul economic importator care a eliberat
produsele accizabile pentru consum în România.
(16) Distrugerea produselor accizabile poate fi efectuată la
cererea operatorului economic, în baza aprobării date de autoritatea
vamală teritorială.
(17) Cererea va fi însoţită de următoarele
documente:
a) o notă justificativă privind cauzele,
cantităţile de produse accizabile şi locul/locurile unde se
află produsele ce urmează a fi distruse;
b) documentele justificative care confirmă cauzele ce
determină distrugerea produselor;
c) documentul care atestă că accizele au fost
plătite de operatorul economic care solicită restituirea accizelor
şi procedura care urmează a fi aplicată produselor ce fac
obiectul restituirii accizelor (reciclare, recondiţionare, distrugere).
(18) Pentru produsele accizabile marcate cu timbre sau banderole,
returnate în antrepozitul fiscal din România, în vederea reciclării sau
recondiţionării, dezlipirea marcajelor se va efectua sub
supravegherea autorităţii vamale teritoriale şi va fi
consemnată într-un proces-verbal. O copie a procesului-verbal va
însoţi marcajele care vor fi expediate pentru distrugere Companiei
Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A.,
operaţiunea de distrugere efectuându-se pe cheltuiala antrepozitului
fiscal.
(19) În cazul produselor accizabile marcate cu timbre sau
banderole, înainte de returnarea produselor în antrepozitul fiscal din alt stat
membru ori producătorului dintr-o ţară terţă, se va
efectua dezlipirea marcajelor sub supravegherea autorităţii vamale
teritoriale şi va fi consemnată într-un proces-verbal. O copie a
procesului-verbal va însoţi marcajele care vor fi expediate pentru
distrugere Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională"
- S.A., operaţiunea de distrugere efectuându-se pe cheltuiala operatorului
economic care returnează marcajele.
(20) Nu intră sub incidenţa restituirii accizelor,
produsele care au fost eliberate pentru consum cu mai mult de 2 ani înainte de
data depunerii cererii de restituire.
(21) În toate situaţiile de restituire, autoritatea
fiscală teritorială va transmite cererea şi documentaţia
depuse de beneficiarul restituirii autorităţii vamale teritoriale,
care în urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin
emiterea unei decizii de admitere, în totalitate sau în parte, ori de respingere
a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamală
stabileşte cuantumul accizei de restituit.
(22) Autoritatea vamală teritorială va transmite decizia
prevăzută la alin. (21) autorităţii fiscale teritoriale.
(23) În cazul în care decizia este de admitere în totalitate sau
în parte, autoritatea fiscală teritorială procedează la
restituirea accizelor în condiţiile art. 117 din Codul de procedură
fiscală.
ART. 206^42
98.3. (1) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum în
România de către destinatari înregistraţi şi livrate la export,
accizele plătite pot fi restituite la cererea acestora.
(2) Pentru a beneficia de restituirea accizelor, destinatarul
înregistrat va depune trimestrial până pe data de 25 inclusiv a lunii
imediat următoare expirării trimestrului o cerere în acest sens la
autoritatea fiscală teritorială unde este înregistrat ca
plătitor de impozite şi taxe, însoţită de următoarele
documente:
a) copia documentelor care atestă faptul că produsele
respective au fost achiziţionate de la un antrepozit fiscal dintr-un stat
membru;
b) copia facturii de livrare către cumpărătorul
dintr-o ţară terţă;
c) copia declaraţiei vamale de export şi, după caz,
copia documentului care atestă că produsele au părăsit
teritoriul comunitar;
d) copia documentului care atestă plata accizelor la bugetul
de stat.
(3) În cazul produselor accizabile marcate cu timbre sau
banderole, destinatarul înregistrat va depune o notificare la autoritatea
vamală teritorială cu 7 zile lucrătoare înainte ca produsele
accizabile să fie livrate la export.
(4) Notificarea prevăzută la alin. (3) va cuprinde
următoarele informaţii:
a) cantitatea produselor accizabile eliberate pentru consum, care
fac obiectul restituirii accizelor;
b) data la care produsele au fost eliberate pentru consum;
c) seria şi numărul de identificare ale banderolelor sau
timbrelor;
d) valoarea accizelor plătite pentru produsele eliberate
pentru consum.
(5) În cazul produselor accizabile marcate cu timbre sau
banderole, înainte de livrarea produselor accizabile la export, se va efectua
dezlipirea marcajelor sub supravegherea autorităţii vamale
teritoriale şi va fi consemnată într-un proces-verbal. O copie a
procesului-verbal va însoţi marcajele care vor fi expediate pentru
distrugere Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională"
- S.A., operaţiunea de distrugere efectuându-se pe cheltuiala operatorului
economic care returnează marcajele.
(6) O copie a procesului-verbal prevăzut la alin. (5) va fi
anexată cererii prevăzute la alin. (2).
(7) Autoritatea fiscală teritorială va transmite cererea
şi documentaţia depuse de către destinatarul înregistrat
autorităţii vamale teritoriale, care în urma analizei va decide
asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de
admitere, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de
restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamală stabileşte
cuantumul accizei de restituit.
(8) Autoritatea vamală teritorială va transmite decizia
prevăzută la alin. (7) autorităţii fiscale teritoriale.
(9) În cazul în care decizia este de admitere, în totalitate sau
în parte, autoritatea fiscală teritorială procedează la
restituirea accizelor în condiţiile art. 117 din Codul de procedură
fiscală.
Norme metodologice
99. (1) Pentru stabilirea destinaţiei comerciale a produselor
accizabile achiziţionate dintr-un alt stat membru de persoane fizice din
România, se vor avea în vedere următoarele cerinţe:
a) statutul comercial al deţinătorului şi motivele
deţinerii produselor;
b) locul în care se află produsele sau, dacă este cazul,
mijlocul de transport utilizat;
c) orice alt document cu privire la produsele respective;
d) natura produselor;
e) cantitatea de produse.
(2) Se consideră achiziţii pentru uz propriu produsele
cumpărate şi transportate de persoane fizice până în
următoarele limite cantitative:
A. tutunuri prelucrate:
1. ţigarete - 800 bucăţi;
2. ţigări (cu o greutate maximă de 3 grame/bucată)
- 400 bucăţi;
3. ţigări de foi - 200 bucăţi;
4. tutun de fumat - 1 kg;
B. băuturi alcoolice:
1. băuturi spirtoase - 10 litri;
2. produse intermediare - 20 litri;
3. vinuri şi băuturi fermentate - 90 litri;
4. bere - 110 litri.
(3) Produsele achiziţionate şi transportate în
cantităţi superioare limitelor stabilite la alin. (2) se
consideră a fi achiziţionate în scopuri comerciale, iar pentru
acestea se vor respecta prevederile art. 206^44 din Codul fiscal.
(4) Autoritatea vamală competentă poate stabili pe baza
criteriilor prevăzute la alin. (1) dacă produsele deţinute în
cantităţi inferioare sau egale limitelor prevăzute la alin. (2)
sunt destinate scopurilor comerciale..
Norme metodologice
100. (1) Comerciantul expeditor care doreşte să solicite
restituirea accizelor pentru produsele ce urmează a fi expediate pentru
consum într-un alt stat membru trebuie să depună la autoritatea
fiscală teritorială unde este înregistrat ca plătitor de
impozite şi taxe, cu cel puţin 48 de ore înainte de expedierea
produselor, o cerere de restituire, al cărei model este prevăzut în
anexa nr. 43, şi să facă dovada că pentru acele produse
accizele au fost plătite.
(2) După recepţia produselor de către destinatar,
comerciantul expeditor va depune la autoritatea fiscală teritorială
unde este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, în vederea
restituirii accizelor, documentul prevăzut la art. 206^46 alin. (1) lit. d) din Codul
fiscal, pe care este menţionat tratamentul fiscal al produselor accizabile
în statul membru de destinaţie. De asemenea, comerciantul expeditor va
prezenta datele de identificare ale autorităţii competente din statul
membru de destinaţie, în vederea unei posibile confirmări că
accizele au devenit exigibile şi au fost percepute în acel stat membru.
(3) Acciza de restituit va fi aferentă cantităţilor
expediate şi efectiv recepţionate.
(4) Autoritatea fiscală teritorială va transmite cererea
şi documentaţia depuse de comerciantul expeditor
autorităţii vamale teritoriale, care în urma analizei va decide
asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de
admitere, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de
restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamală stabileşte
cuantumul accizei de restituit.
(4^1) Autoritatea vamală teritorială va transmite
decizia prevăzută la alin. (4) autorităţii fiscale
teritoriale.
(4^2) În cazul în care decizia este de admitere, în totalitate sau
în parte, autoritatea fiscală teritorială procedează la
restituirea accizelor în condiţiile art. 117 din Codul de procedură
fiscală.
(5) Pentru produsele supuse accizelor, care sunt marcate şi
eliberate pentru consum în România şi care sunt destinate consumului în
alt stat membru, accizele se pot restitui de către autoritatea
fiscală teritorială numai în limita unei valori corespunzătoare
valorii accizelor aferente cantităţii de produse marcate şi
expediate. Dezlipirea marcajelor se face sub supravegherea
autorităţii vamale teritoriale, la solicitarea comerciantului
expeditor..
Norme metodologice
101. (1) În situaţia în care un operator economic din România
urmează să primească produse accizabile eliberate pentru consum
în alt stat membru, exigibilitatea accizelor ia naştere în momentul
recepţiei produselor.
(2) Operatorul economic din România prevăzut la alin. (1)
trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) înainte de expedierea produselor accizabile de către
furnizorul din alt stat membru, să depună o declaraţie cu
privire la acest fapt la autoritatea vamală teritorială şi
să garanteze plata accizelor aferente produselor accizabile pe care
urmează să le primească;
b) să plătească accizele în prima zi
lucrătoare imediat următoare celei în care s-au recepţionat
produsele;
c) să înştiinţeze autoritatea vamală
teritorială în raza căreia au fost primite produsele accizabile
şi să păstreze produsele în locul de recepţie cel
puţin 24 de ore pentru a permite acestei autorităţi să se
asigure că produsele au fost efectiv primite şi că accizele
exigibile pentru acestea au fost plătite. După expirarea termenului
de 24 de ore, operatorul economic poate proceda la recepţia produselor
accizabile primite.
(3) Pentru aromele alimentare, extractele şi concentratele
alcoolice, accizele plătite de către operatorul economic din România
ca urmare a achiziţiei de la un furnizor dintr-un alt stat membru pot fi
restituite la cererea operatorului economic care s-a conformat cerinţelor
prevăzute la alin. (2) al art. 206^45 din Codul fiscal.
(4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală
teritorială unde operatorul economic este înregistrat ca plătitor de
impozite şi taxe. Cererea va fi însoţită de:
a) documentul care să ateste că acciza a fost
plătită; şi
b) copiile documentelor care fac dovada că produsele au fost
transferate, respectiv livrate la preţuri fără accize către
un antrepozit fiscal de producţie băuturi alcoolice; sau
c) copiile documentelor care fac dovada că livrarea s-a
efectuat către un operator economic producător de băuturi
nealcoolice ori produse alimentare, în care să fie înscrisă
menţiunea "scutit de accize", respectiv că produsele au
fost utilizate pentru realizarea băuturilor nealcoolice ori produselor
alimentare.
(5) Autoritatea fiscală teritorială va transmite cererea
şi documentaţia depuse de operatorul economic autorităţii
vamale teritoriale, care în urma analizei va decide asupra dreptului de restituire
a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, în totalitate sau în parte,
ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii,
autoritatea vamală stabileşte cuantumul accizei de restituit.
(6) Autoritatea vamală teritorială va transmite decizia
prevăzută la alin. (5) autorităţii fiscale teritoriale.
(7) În cazul în care decizia este de admitere, în totalitate sau
în parte, autoritatea fiscală teritorială procedează la
restituirea accizelor în condiţiile art. 117 din Codul de procedură
fiscală..
Norme metodologice
102. (1) Documentul de
însoţire se utilizează în cazul deplasării produselor accizabile
care au fost eliberate pentru consum în România către un destinatar
dintr-un stat membru în scop comercial.
(2) Documentul de însoţire
este utilizat şi în cazul circulaţiei intracomunitare a alcoolului
complet denaturat.
(3) Modelul documentului de
însoţire este în conformitate cu legislaţia comunitară şi
este prevăzut în anexa nr. 44.
(4) În cazurile menţionate la alin. (1) şi (2) pentru
produsele accizabile deja eliberate pentru consum într-un stat membru şi
care sunt destinate a fi utilizate în scop comercial în România, deplasarea
produselor va fi însoţită de documentul de însoţire sau de un
document comercial care să conţină aceleaşi
informaţii, stabilit de statul membru de expediţie.
Norme metodologice
103. (1) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum
într-un stat membru şi destinate ulterior vânzării unei persoane din
România care nu desfăşoară o activitate economică
independentă, vânzătorul din acel stat membru sau reprezentantul
său fiscal stabilit în România trebuie să se înregistreze şi
să garanteze plata accizelor la autoritatea vamală teritorială
în raza căreia îşi are domiciliul persoana care primeşte
produsele accizabile.
(2) Reprezentantul fiscal trebuie să fie stabilit în România
şi să fie autorizat de către autoritatea vamală
teritorială.
(3) În scopul obţinerii autorizaţiei, reprezentantul
fiscal va depune la autoritatea vamală teritorială o cerere
însoţită de următoarele documente:
a) actul constitutiv al reprezentantului fiscal, care îi permite
desfăşurarea acestei activităţi;
b) contractul de reprezentare încheiat cu vânzătorul.
(4) Modelul cererii privind acordarea autorizaţiei de
reprezentant fiscal este prevăzut în anexa nr. 45.
(5) Autorizarea ca reprezentant fiscal nu poate fi acordată
decât persoanelor care oferă garanţiile necesare pentru aplicarea
corectă a dispoziţiilor legale şi pentru care măsurile de
urmărire şi control necesare pot fi asigurate fără a fi
necesare cheltuieli administrative suplimentare.
(6) Cererea de autorizare nu poate fi aprobată în cazul
persoanelor care au săvârşit o infracţiune sau
încălcări repetate în legătură cu reglementările
vamale sau fiscale.
(7) Decizia de neacordare a autorizaţiei va fi
comunicată în scris, odată cu motivele ce au condus la acest fapt.
(8) Autorizaţia este revocată sau modificată atunci
când una sau mai multe condiţii prevăzute pentru emiterea acesteia nu
au fost sau nu mai sunt îndeplinite.
(9) Autorizaţia poate fi revocată atunci când titularul
acesteia nu se conformează unei obligaţii care îi revine, după
caz, din deţinerea acestei autorizaţii.
(10) Autorizaţia se revocă în cazul în care după
emiterea acesteia se săvârşeşte una din faptele menţionate
la alin. (6).
(11) Revocarea sau modificarea autorizaţiei se aduce la
cunoştinţa titularului acesteia.
(12) Revocarea sau modificarea autorizaţiei produce efecte de
la data la care ea a fost adusă la cunoştinţă. Totuşi,
în cazuri excepţionale şi în măsura în care interesele legitime
ale titularului autorizaţiei impun aceasta, autoritatea vamală
teritorială poate stabili o dată ulterioară pentru producerea
efectelor.
(13) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) plata
accizelor se efectuează prin unitatea de Trezorerie a Statului care
deserveşte autoritatea fiscală teritorială în raza căreia
se află domiciliul persoanei care primeşte produsele accizabile.
(14) Termenul de plată a accizelor îl constituie ziua
lucrătoare imediat următoare celei în care a avut loc recepţia
mărfurilor de către destinatar.
(15) În situaţia în care vânzătorul nu respectă
prevederile alin. (1) obligaţia de plată a accizelor în România
revine persoanei care primeşte produsele accizabile.
(16) Pentru produsele accizabile deja eliberate pentru consum în
România destinate vânzării unei persoane din alt stat membru care nu este
antrepozitar autorizat sau destinatar înregistrat şi nu
desfăşoară o activitate economică independentă,
vânzătorul din România sau reprezentantul său fiscal stabilit în acel
alt stat membru trebuie să se înregistreze şi să garanteze plata
accizelor la autoritatea competentă din acel stat membru.
(17) Persoanele menţionate la alin. (16) trebuie să
ţină o evidenţă strictă a tuturor livrărilor de
produse în cazul vânzării la distanţă, în care trebuie să
înregistreze pentru fiecare livrare:
a) numărul de ordine corespunzător livrării;
b) data livrării;
c) numărul facturii sau al altui document comercial care
înlocuieşte factura;
d) ţara de destinaţie;
e) datele de identificare ale destinatarului: denumirea, adresa;
f) grupa de produse expediate, inclusiv codurile NC
corespunzătoare;
g) cantitatea de produse expediată, exprimată în
unităţi de măsură corespunzătoare regulilor de calcul
al accizei;
h) nivelul garanţiei constituită în statul de
destinaţie;
i) dovada primirii produselor de către destinatar;
j) dovada plăţii accizelor în statul membru de
destinaţie;
k) cuantumul accizelor solicitate a fi restituite;
l) data solicitării restituirii accizelor.
(18) Vânzătorul va depune la autoritatea fiscală
teritorială în raza căreia îşi are sediul o cerere de
restituire, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 46, menţionând
livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă, pentru
care s-au plătit accizele pe teritoriul statelor membre de
destinaţie, pe parcursul unui trimestru.
(19) Cererea se va depune până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare încheierii trimestrului în care au fost plătite accizele în
statele membre de destinaţie şi va cuprinde informaţii
referitoare la cantităţile de produse accizabile şi numerele de
ordine corespunzătoare livrărilor pentru care se solicită
restituirea, precum şi suma totală de restituit.
(20) Operaţiunea care generează dreptul de restituire o
constituie momentul plăţii accizelor în statul membru de
destinaţie.
(21) Vânzătorul are obligaţia să păstreze la
dispoziţia autorităţii fiscale teritoriale, pe o perioadă
de 5 ani, facturile şi toate documentele care atestă atât plata
accizelor pe teritoriul naţional pentru produsele expediate, cât şi
plata accizelor în statele membre de destinaţie.
(22) Autoritatea fiscală teritorială va transmite
cererea şi documentaţia depuse de vânzător autorităţii
vamale teritoriale, care în urma analizei va decide asupra dreptului de
restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, în totalitate
sau în parte, ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii
cererii, autoritatea vamală stabileşte cuantumul accizei de
restituit.
(22^1) Autoritatea vamală teritorială va transmite
decizia prevăzută la alin. (22) autorităţii fiscale
teritoriale.
(22^2) În cazul în care decizia este de admitere în totalitate sau
în parte, autoritatea fiscală teritorială procedează la
restituirea accizelor în condiţiile art. 117 din Codul de procedură
fiscală.
(23) Valoarea accizelor restituite nu poate depăşi
valoarea accizelor plătite prin preţul de achiziţie al
produselor accizabile.
Norme metodologice
104. (1) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum
într-un stat membru, în cazul distrugerii totale sau al pierderii iremediabile
a acestora în cursul transportului pe teritoriul României, ca urmare a unui caz
fortuit ori de forţă majoră, nu intervine exigibilitatea
accizelor în România, dacă sunt îndeplinite următoarele
condiţii:
a) să se prezinte imediat autorităţii vamale
teritoriale dovezi suficiente despre evenimentul produs, precum şi
informaţii precise cu privire la cantitatea de produs care nu este
disponibilă pentru a fi folosită în România, de către expeditor,
transportator sau primitor;
b) să fie dovedite prin procese-verbale privind înregistrarea
distrugerii totale sau a pierderii iremediabile.
(2) Prin distrugere totală sau pierdere iremediabilă a
produselor accizabile se înţelege cazul în care:
a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România
datorită vărsării, spargerii, incendierii, contaminării,
inundaţiilor sau altor cazuri de forţă majoră;
b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România
datorită evaporării sau altor cauze care reprezintă rezultatul
natural al deplasării produsului;
c) este ca urmare a autorizării de către autoritatea
vamală teritorială.
(3) Pentru distrugerile şi pierderile de produse accizabile
neadmise ca neimpozabile se datorează accizele aferente acestora în
România, calculate pe baza cotelor de accize în vigoare la momentul
constatării lor, şi se plăteşte în termen de 5 zile de la
această dată.
(4) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum într-un
stat membru, destinate livrării în România, în cazul distrugerii totale
sau pierderii iremediabile a acestora intervenite şi constatate în cursul
transportului pe teritoriul altui stat membru decât cel în care au fost
eliberate pentru consum, ca urmare a unui caz fortuit ori de forţă
majoră, nu intervine exigibilitatea accizelor, dacă autoritatea
competentă din statul membru în care acestea au avut loc ori s-au stabilit
a acceptat ca fiind satisfăcătoare dovezile prezentate de expeditor
sau transportator.
(5) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (4)
garanţia depusă în conformitate cu prevederile pct. 101 şi 103
va fi eliberată.
Norme metodologice
105. (1) Destinatarii înregistraţi şi
reprezentanţii fiscali vor înregistra în evidenţele proprii toate
operaţiunile efectuate privind achiziţiile şi livrările de
produse accizabile.
(2) Lunar, destinatarii înregistraţi şi
reprezentanţii fiscali vor depune on-line la autoritatea vamală
teritorială în raza căreia îşi au sediul social situaţia
centralizatoare a achiziţiilor şi livrărilor de produse
accizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la
care se referă situaţia.
(3) Modelul situaţiei centralizatoare prevăzute la alin.
(2) este prevăzut în anexa nr. 47.
(4) Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage
aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului
fiscal.
Norme metodologice
106. (1) Pentru produsele accizabile pentru care se datorează
contribuţia pentru sănătate în conformitate cu prevederile Legii
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând contribuţia
se virează Ministerului Sănătăţii, în contul bugetelor
asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, de către
plătitorii de accize: antrepozitarii persoane juridice - autorizaţi
pentru producţie ori antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare
cărora le-au fost expediate produsele, precum şi importatorii
autorizaţi şi destinatarii înregistraţi.
(2) Livrarea produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) - e) din
Codul fiscal din antrepozitele fiscale sau din locurile în care au fost
recepţionate de către destinatarii înregistraţi se efectuează
numai în momentul în care furnizorul deţine documentul de plată care
să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente
cantităţii ce urmează a fi facturată
cumpărătorului.
(3) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului care atestă
virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce
urmează a fi facturată, deţinute de către furnizori,
trebuie să fie confirmate prin ştampila şi semnătura
autorizată a unităţii bancare care a debitat contul
plătitorului cu suma respectivă şi copie de pe extrasul de cont.
(4) Accizele aferente produselor energetice livrate din
antrepozitele fiscale sau din locurile în care au fost recepţionate de
către destinatarii înregistraţi se achită de către
furnizori sau de către cumpărători în contul corespunzător
de venituri al bugetului de stat, deschis la unităţile Trezoreriei
Statului în raza cărora îşi au sediul furnizorii, în conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea
ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificările
şi completările ulterioare.
(5) Livrarea de produse energetice se face numai pe bază de
comandă depusă de cumpărător.
(6) Pe baza comenzii depuse de cumpărător, furnizorii
emit cumpărătorilor o factură pro forma (cod 14-4-10/aA), în
care vor fi menţionate: denumirea produsului, cantitatea, valoarea accizei
datorate, precum şi informaţii cu privire la denumirea şi codul
de identificare fiscală al antrepozitarului autorizat sau al
destinatarului înregistrat, în numele căruia se efectuează plata
accizelor, precum şi cele privind unitatea Trezoreriei Statului în raza
căreia acesta îşi are sediul.
(7) În cazul în care cantităţile livrate se
determină prin cântărire, se solicită comenzi exprimate în tone.
Pentru transformarea în litri la temperatura de +15 grade C se vor utiliza
densităţile aferente temperaturii de +15 grade C.
(8) În cazul în care livrările se fac în vase calibrate
şi/sau cantităţile se determină prin metoda
volum-densitate, se solicită comenzi exprimate în litri, care să
corespundă cu capacitatea din documentul de calibrare.
(9) Cantitatea din comandă, exprimată în litri la
temperatura efectivă, se va corecta cu densitatea la temperatura de +15
grade C, rezultând cantitatea exprimată în litri la temperatura de +15
grade C.
(10) Valoarea accizei datorate de cumpărător conform
facturii pro forma va fi cantitatea exprimată în litri la temperatura de
+15 grade C, determinată potrivit prevederilor alin. (9),
înmulţită cu acciza pe litru.
(11) La livrarea efectivă se recalculează acciza conform
procedeului de mai sus, iar valoarea obţinută va fi
evidenţiată distinct.
(12) Pentru celelalte tipuri de produse energetice calculul
valorii accizei datorate se face pe baza densităţilor înscrise în
registrul de densităţi în momentul întocmirii facturii pro forma,
recalculate la temperatura de +15 grade C, după cum urmează:
- acciza (euro/tonă): 1.000 = acciza (euro/kg) x densitatea
la +15 grade C (kg/litru) = acciza (euro/litru);
- cantitatea în kg: densitatea la +15 grade C = cantitatea în
litri la +15 grade C;
- valoarea accizei = cantitatea în litri la +15 grade C x acciza
(euro/litru).
(13) Eventualele diferenţe între valoarea accizelor virate la
bugetul de stat conform facturii pro forma şi valoarea accizelor aferente
cantităţilor de produse energetice efectiv livrate de furnizori,
conform facturii fiscale, determinate de variaţia de densitate, se vor regulariza
cu ocazia depunerii declaraţiei lunare privind obligaţiile de
plată la bugetul de stat.
(14) Unităţile trezoreriei statului vor elibera zilnic,
la solicitarea antrepozitarilor autorizaţi sau destinatarilor
înregistraţi, copii ale extraselor contului de venituri al bugetului de
stat în care au fost evidenţiate accizele virate în numele acestora..
Norme metodologice
107. (1) Orice plătitor de acciză care livrează
produse accizabile unei alte persoane are obligaţia de a-i emite acestei
persoane o factură. Această factură trebuie să respecte
prevederile art. 155 din Codul fiscal. În cazul
antrepozitarilor autorizaţi, destinatarilor înregistraţi sau al
expeditorilor înregistraţi, aceştia au obligaţia de a înscrie în
facturi codul de accize, la rubrica aferentă datelor de identificare.
(2) Pentru livrările de produse accizabile efectuate din
antrepozitele fiscale, cu excepţia livrărilor în regim suspensiv de
accize, factura trebuie să cuprindă distinct valoarea accizei pentru
fiecare produs sau, dacă nu se datorează accize în urma unei exceptări/scutiri,
menţiunea "exceptat/scutit de accize".
(3) Pentru livrările de ţigarete, factura va cuprinde
şi o rubrică aferentă preţului de vânzare cu amănuntul
declarat.
(4) În cazul produselor accizabile, cu excepţia
situaţiei în care produsele circulă în regim suspensiv de accize, la
transportul acestora de la antrepozitul fiscal către alte locuri proprii
de depozitare ale antrepozitarului autorizat, se va utiliza avizul de
însoţire, în care se va înscrie şi valoarea accizei aferente
cantităţilor de produse accizabile transferate.
(5) Transportul produselor accizabile de la locul de recepţie
deţinut de destinatarul înregistrat către alte locuri proprii ale
acestuia va fi însoţit de avizul de însoţire a mărfii în care se
va înscrie "accize percepute".
(6) Avizul de însoţire în care acciza se
evidenţiază distinct se utilizează şi în cazul produselor
accizabile pentru care acciza devine exigibilă la momentul ieşirii
din antrepozitul fiscal, atunci când nu se emite factura la momentul expedierii
către clienţi.
(7) Avizul de însoţire în care se va înscrie "accize
percepute" se utilizează şi în cazul livrării de produse
accizabile pentru care acciza devine exigibilă la momentul primirii
acestora de către destinatarul înregistrat, atunci când nu se emite factura
la momentul expedierii către clienţi.
(8) În situaţiile prevăzute la alin. (4) şi (6) nu
este obligatorie înscrierea accizelor în facturile întocmite la livrarea
ulterioară a produselor către clienţi, dar se vor menţiona
cuvintele "accize percepute".
(9) Mişcarea produselor accizabile în regim suspensiv de
accize este însoţită întotdeauna de documentul administrativ
electronic tipărit.
(10) Pe parcursul circulaţiei intracomunitare a produselor
achiziţionate în România, pentru care acciza a fost plătită în
statul membru de expediere, documentele care vor însoţi transportul sunt
factura şi documentul de însoţire reglementat la pct. 102 sau un alt
document comercial care să conţină aceleaşi informaţii
din documentul de însoţire.
Norme metodologice
108. (1) Garanţia se constituie în favoarea
autorităţii fiscale teritoriale.
(2) Garanţia poate fi sub formă de:
a) depozit în numerar;
b) garanţie personală.
(3) În cazul unui depozit în numerar constituit la nivelul
garanţiei se aplică următoarele reguli:
a) se consemnează mijloacele băneşti la unitatea
Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea fiscală
teritorială;
b) orice dobândă plătită de trezorerie în
legătură cu depozitul aparţine deponentului.
(4) În cazul garanţiei personale se aplică
următoarele reguli:
a) garantul trebuie să fie o societate bancară din
teritoriul comunitar;
b) trebuie să existe o scrisoare de garanţie
bancară în favoarea autorităţii fiscale teritoriale la care
operatorul economic este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.
(5) În cazul antrepozitarului autorizat pentru producţie
nou-înfiinţat, nivelul garanţiei ce trebuie constituite corespunde
unei cote de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta la
nivelul unui an potrivit capacităţilor tehnologice de producţie
declarate la autorizare.
(6) În cazul antrepozitarului autorizat pentru depozitare
nou-înfiinţat, nivelul garanţiei ce trebuie constituite corespunde
unei cote de 6% din valoarea accizelor aferente produselor accizabile estimate
a fi intrate la nivelul unui an.
(7) Antrepozitarul autorizat pentru producţie
nou-înfiinţat, care deţine şi antrepozite fiscale de depozitare,
trebuie să constituie garanţie atât pentru antrepozitele de
producţie, cât şi pentru antrepozitele fiscale de depozitare,
potrivit prevederilor alin. (5) şi (6).
(8) Orice antrepozitar autorizat are obligaţia constituirii
unei garanţii corespunzătoare unei cote de 6% din valoarea accizelor
aferente cantităţilor de produse accizabile deplasate în regim
suspensiv de accize către un alt stat membru în anul anterior constituirii
garanţiei.
(8^1) Cuantumul garanţiei constituite de antrepozitarii
autorizaţi pentru producţie nu poate fi mai mic decât limitele
prevăzute mai jos:
a) pentru producţia de bere - 100.000 euro;
b) pentru producţia de bere realizată de micii
producători - 50.000 euro;
c) pentru producţia de bere de maximum 5.000 hl pe an
realizată de micii producători - 2.000 euro;
d) pentru producţia de vinuri de maximum 5.000 hl pe an -
2.500 euro;
e) pentru producţia de vinuri între 5.001 hl şi 10.000
hl pe an - 5.000 euro;
e^1) pentru producţia de vinuri peste 10.000 hl pe an -
10.000 euro;
f) pentru producţia de băuturi fermentate, altele decât
bere şi vinuri, de maximum 5.000 hl pe an - 20.000 euro;
g) pentru producţia de băuturi fermentate, altele decât
bere şi vinuri, peste 5.000 hl pe an - 50.000 euro;
h) pentru producţia de produse intermediare de maximum 5.000
hl pe an - 25.000 euro;
i) pentru producţia de produse intermediare peste 5.000 hl pe
an - 75.000 euro;
i^1) pentru producţia de alcool etilic şi/sau
băuturi spirtoase de maximum 100 hl alcool pur pe an - 5.000 euro;
j) pentru producţia de alcool etilic şi/sau băuturi
spirtoase între 101 şi 1.000 hl alcool pur pe an - 25.000 euro;
k) pentru producţia de alcool etilic şi/sau băuturi
spirtoase între 1.001 şi 5.000 hl alcool pur pe an - 100.000 euro;
l) pentru producţia de alcool etilic şi/sau băuturi
spirtoase peste 5.000 hl alcool pur pe an - 250.000 euro;
m) pentru producţia de alcool etilic realizată de micile
distilerii - 250 euro;
n) pentru producţia de tutun prelucrat - 1.000.000 euro;
o) pentru producţia de produse energetice, exceptând
producţia de GPL, de maximum 10.000 tone pe an - 250.000 euro;
o^1) pentru producţia de produse energetice, exceptând
producţia de GPL, între 10.001 tone şi 40.000 tone - 1.000.000 euro;
o^2) pentru producţia de produse energetice, exceptând
producţia de GPL, peste 40.000 tone - 2.000.000 euro;
p) pentru producţia de GPL - 10.000 euro;
q) pentru producţia exclusivă de biocombustibili şi
biocarburanţi - 5.000 euro;
(8^2) Antrepozitarii autorizaţi care produc mai multe
categorii de produse accizabile, au obligaţia de a constitui garanţia
corespunzătoare acelei categorii de produse accizabile pentru care este
prevăzut cuantumul cel mai mare potrivit alin. (8^1).
(8^3) Cuantumul garanţiei constituite de antrepozitarii
autorizaţi pentru depozitarea produselor accizabile nu poate fi mai mic
decât 6% din valoarea accizelor aferente limitelor trimestriale prevăzute
la pct. 85 alin. (1^5), raportate la nivelul unui an.
(8^4) Antrepozitarii autorizaţi care depozitează mai
multe categorii de produse accizabile au obligaţia de a constitui
garanţia corespunzătoare acelei categorii de produse accizabile
pentru care este prevăzut cuantumul cel mai mare.
(8^5) Antrepozitarii autorizaţi care deţin atât
antrepozite fiscale de producţie, cât şi antrepozite fiscale de
depozitare au obligaţia de a constitui atât garanţia minimă
prevăzută pentru antrepozitele fiscale de producţie, cât şi
garanţia minimă prevăzută pentru antrepozite fiscale de
depozitare.
(8^6) Cuantumul garanţiei maxime constituite de
antrepozitarii autorizaţi se stabileşte la nivelurile prevăzute
mai jos:
a) pentru alcool etilic şi băuturi alcoolice - 2.000.000
euro;
b) pentru tutun prelucrat - 10.000.000 euro;
c) pentru produse energetice - 15.000.000 euro.
(9) *** Abrogat
(9^1) În cazul expeditorului înregistrat, pentru produsele
energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal,
altele decât cele prevăzute la art. 206^16 alin. (3) din Codul fiscal,
nivelul garanţiei se determină pe baza nivelului accizelor aferent
motorinei.
(10) Antrepozitarul autorizat care deţine şi calitatea
de expeditor înregistrat trebuie să constituie garanţia atât în
calitate de antrepozitar autorizat, cât şi în calitate de expeditor
înregistrat.
(11) În cazul destinatarului înregistrat, nivelul garanţiei
ce trebuie constituite obligatoriu corespunde unei cote de 6% din suma
accizelor aferente achiziţiilor de produse accizabile, estimate la nivelul
unui an.
(11^1) În cazul destinatarului înregistrat care primeşte doar
ocazional produse accizabile, nivelul garanţiei ce trebuie
constituită reprezintă 100% din valoarea accizelor aferente
oricărei deplasări de produse accizabile în regim suspensiv de
accize.
(12) În cazul antrepozitarului autorizat pentru producţie de
biodiesel, destinat utilizării în producţia de produse energetice,
valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea
garanţiei se determină prin aplicarea cotei de acciză aferente motorinei.
(13) În cazul antrepozitarului autorizat exclusiv pentru
producţie de bioetanol, destinat utilizării în producţia de
produse energetice, valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru
stabilirea garanţiei se determină prin aplicarea cotei de acciză
aferente benzinei fără plumb, cu condiţia denaturării
acestui produs potrivit procedurii prevăzute la pct. 111.
(14) Nivelul garanţiei se analizează anual de către
autoritatea vamală teritorială, în vederea actualizării în
funcţie de schimbările intervenite în volumul afacerii, în
activitatea antrepozitarului autorizat/destinatarului înregistrat/expeditorului
înregistrat sau în nivelul accizei datorate.
(15) Pentru antrepozitarul autorizat pentru producţie,
nivelul garanţiei se actualizează în funcţie de ieşirile de
produse accizabile din anul precedent, care nu poate fi mai mică de 6% din
valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit
capacităţilor tehnologice de producţie declarate potrivit prevederilor
pct. 84 alin. (21).
(16) Pentru antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare,
nivelul garanţiei se actualizează în funcţie de
cantităţile de produse accizabile ieşite în anul precedent.
(17) Pentru antrepozitarul autorizat pentru producţie, care
deţine şi antrepozite fiscale de depozitare, nivelul garanţiei
pentru antrepozitele fiscale de depozitare se actualizează în funcţie
de ieşirile de produse accizabile din anul precedent, altele decât cele
provenite din antrepozitul de producţie propriu.
(18) Pentru destinatarul înregistrat, nivelul garanţiei se
actualizează în funcţie de cantităţile de produse
accizabile achiziţionate în anul precedent.
(18^1) Pentru expeditorul înregistrat, nivelul garanţiei se
actualizează în funcţie de cantităţile de produse
accizabile expediate în anul precedent.
(19) În vederea actualizării nivelului garanţiei,
antrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat
trebuie să depună anual, până la data de 15 ianuarie inclusiv a
anului următor, la autoritatea vamală teritorială, o declaraţie
privind informaţiile necesare analizei potrivit prevederilor alin. (14) -
(18).
(20) Cuantumul garanţiei stabilite prin actualizare se va
comunica antrepozitarului autorizat/destinatarului înregistrat/expeditorului
înregistrat prin decizie emisă de autoritatea vamală
teritorială, care va face parte integrantă din autorizaţia de
antrepozit fiscal/destinatar înregistrat/expeditor înregistrat. O copie a
deciziei se transmite şi Comisiei sau comisiei teritoriale, după caz.
Termenul de constituire a garanţiei astfel stabilite va fi de cel mult 30
de zile de la data comunicării.
(21) Orice reprezentant fiscal are obligaţia de a constitui
garanţia echivalentă cu valoarea accizelor aferente fiecărei
operaţiuni cu produse accizabile. Garanţia va fi constituită înainte
de livrarea produselor de către vânzătorul din alt stat membru în
România.
(22) Garanţiile constituite sunt valabile atât timp cât nu
sunt executate de autoritatea fiscală teritorială la care sunt
înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe antrepozitarul
autorizat, destinatarul înregistrat şi expeditorul înregistrat.
(23) Garanţia poate fi executată atunci când se
constată că antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau
expeditorul înregistrat nu şi-a respectat obligaţiile legale privind
plata accizei ori înregistrează orice alte obligaţii fiscale
restante, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, cu mai mult de 30 de zile faţă de termenul
legal de plată. Executarea garanţiei atrage suspendarea
autorizaţiei până la momentul reîntregirii acesteia. Procedura prin
care se execută garanţia şi cea de suspendare a
autorizaţiei se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală.
(24) Garanţiile constituite de antrepozitarii autorizaţi
se depun la autoritatea fiscală teritorială în termen de 30 de zile
de la data când devine valabilă autorizaţia, iar eventualele
diferenţe rezultate din actualizarea sau executarea garanţiei, în
cazul antrepozitarilor autorizaţi, destinatarilor înregistraţi
şi al expeditorilor înregistraţi, se depun la autoritatea
fiscală teritorială în termen de 30 de zile de la data când devine
valabilă autorizaţia ori de la data actualizării garanţiei,
după caz. Autoritatea fiscală teritorială, în termen de 5 zile lucrătoare,
va transmite o copie a documentului care atestă constituirea
garanţiei la autoritatea vamală teritorială, care va
înştiinţa Comisia sau comisia teritorială, după caz.
(25) În toate situaţiile, valoarea accizelor care constituie
baza de calcul pentru stabilirea/actualizarea garanţiei se determină
prin aplicarea cotelor de acciză în vigoare la momentul constituirii
garanţiei, prevăzute în anexa nr. 1 la titlul VII - Accize şi
alte taxe speciale din Codul fiscal.
(25^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (25), pentru
berea şi băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri,
prevăzute la art. 207 lit. d) şi e) din Codul
fiscal, valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru
stabilirea/actualizarea garanţiei se determină prin însumarea cotelor
de acciză prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2 la titlul VII -
Accize şi alte taxe speciale din Codul fiscal, în vigoare la momentul
constituirii garanţiei.
(26) Pentru actualizarea garanţiei prevăzute la alin.
(14) se utilizează cursul de schimb leu/euro valabil pentru calculul
accizelor la momentul efectuării actualizării.
(27) Orice antrepozitar autorizat poate să asigure, la
cerere, o singură garanţie care să acopere riscul de
neplată a accizelor pentru toate antrepozitele fiscale ale acelui
antrepozitar autorizat. Valoarea garanţiei totale va fi egală cu suma
garanţiilor aferente fiecărui antrepozit fiscal deţinut de către
antrepozitarul autorizat.
(28) În cazul antrepozitarului autorizat pentru producţie de
alcool etilic şi băuturi alcoolice în sistem integrat, garanţia
va fi stabilită în funcţie de capacitatea tehnologică de
producţie cea mai mare, respectiv a alcoolului etilic ca materie
primă sau a băuturilor alcoolice.
(29) În cazul antrepozitarului autorizat ori al destinatarului
înregistrat, Comisia sau, după caz, Comisia teritorială aprobă
reducerea garanţiei, la cerere, după cum urmează:
a) cu 50%, în situaţia în care în ultimii 2 ani consecutivi
de activitate pentru care a fost autorizat nu a înregistrat obligaţii
fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru care s-a
dispus executarea garanţiei şi a fost începută procedura de
executare silită;
b) cu 75%, în situaţia în care în ultimii 3 ani consecutivi
de activitate pentru care a fost autorizat nu a înregistrat obligaţii
fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru care s-a
dispus executarea garanţiei şi a fost începută procedura de
executare silită.
(29^1) *** Abrogat
(30) *** Abrogat
(31) Nivelul de reducere a garanţiei stabilit potrivit
prevederilor alin. (29) rămâne în vigoare până la o decizie
ulterioară a Comisiei sau a comisiei teritoriale, după caz, chiar
dacă în acest interval de timp a intervenit actualizarea garanţiei.
(32) În cazul unui antrepozitar autorizat beneficiar al
garanţiei reduse, care solicită autorizarea unui nou loc ca
antrepozit fiscal, Comisia sau comisia teritorială, după caz, poate
decide ca la stabilirea garanţiei pentru acest nou antrepozit să
aplice acelaşi nivel de reducere a garanţiei.
(33) În cazul unui antrepozitar autorizat beneficiar al
garanţiei reduse, care solicită reautorizarea, Comisia sau comisia
teritorială, după caz, poate decide aplicarea în continuare a
nivelului de reducere a garanţiei.
(34) Garanţia poate fi deblocată, total sau
parţial, la solicitarea operatorului economic cu viza
autorităţii fiscale teritoriale, numai după verificarea asupra
conformării cu prevederile legale ale titlului VII din Codul fiscal..
Norme metodologice
109. (1) Lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei
luni, pentru luna precedentă, antrepozitarii autorizaţi pentru
producţie şi pentru depozitare sunt obligaţi să
transmită on-line la autoritatea vamală teritorială o
situaţie, care să conţină informaţii cu privire la
produsele accizabile, al căror model este prevăzut în anexele nr. 48
şi 49.
(2) *** Abrogat
Norme metodologice
110.
110.1. (1) Scutirile de la plata accizelor prevăzute la art. 206^56 din Codul fiscal se acordă
direct atunci când beneficiarul achiziţionează produsele accizabile
de la un antrepozit fiscal sau de la un expeditor înregistrat, denumit în
continuare furnizor, cu excepţia situaţiilor prevăzute la pct.
110.2, 110.3 şi 110.4.
(2) Beneficiază de scutire şi contractanţii forţelor
armate aparţinând oricărui stat parte la Tratatul Atlanticului de
Nord, aşa cum sunt definiţi în acordurile speciale (NATO/SOFA),
precum şi Ministerul Apărării Naţionale când
achiziţionează produse accizabile pentru/sau în numele forţelor
NATO.
(3) Pentru aplicarea scutirilor prevăzute la art. 206^56 alin. (1) lit. a), b) şi
e) din Codul fiscal, beneficiarul scutirii - persoană juridică se va
adresa Ministerului Afacerilor Externe, în vederea stabilirii
cantităţilor de produse accizabile care pot fi achiziţionate în
regim de scutire, pe grupe de produse, aşa cum sunt prevăzute la art. 206^2 din Codul fiscal.
(4) În cazul scutirilor prevăzute la art. 206^56 alin. (1) lit. c), d) şi,
după caz, e) din Codul fiscal, beneficiarul scutirii - persoană juridică
se va adresa Ministerului Apărării Naţionale, în vederea
determinării cantităţilor de produse, aşa cum sunt
prevăzute la art. 206^2 din Codul fiscal.
(5) Cantităţile solicitate potrivit prevederilor de la
alin. (3) şi (4) vor reprezenta necesarul estimat la nivelul unui an sau,
după caz, necesarul aferent perioadei de staţionare pe teritoriul
României atunci când această perioadă este mai mică de un an.
(6) După stabilirea cantităţilor de produse
accizabile, Ministerul Afacerilor Externe sau Ministerul Apărării
Naţionale, după caz, va transmite autorităţii vamale
teritoriale care deserveşte beneficiarul - persoană juridică o
situaţie centralizatoare cuprinzând cantităţile stabilite pentru
fiecare beneficiar.
(7) Pentru fiecare operaţiune de achiziţie intracomunitară
de produse accizabile în regim de scutire, beneficiarul va utiliza certificatul
de scutire reglementat de Comisia Europeană, al cărui model este
prevăzut în anexa nr. 50. Acelaşi model de certificat de scutire se
utilizează şi în cazul achiziţiilor de produse accizabile în
regim de scutire de pe teritoriul României.
(8) În cazul situaţiilor în care operaţiunile sunt
scutite de TVA şi se utilizează certificatul de scutire de TVA,
acesta asigură şi aplicarea scutirii de la plata accizelor.
(9) În situaţiile prevăzute la alin. (7) şi (8),
certificatul de scutire reprezintă actul doveditor privind scutirea de la
plata accizelor pentru antrepozitarul autorizat sau expeditorul înregistrat.
(10) Certificatul de scutire se întocmeşte de către destinatar
şi se certifică de autoritatea competentă a statului membru
gazdă al acestuia înainte de expedierea produselor accizabile. În cazul
României, autoritatea competentă pentru ştampilarea certificatelor de
scutire este autoritatea vamală teritorială care deserveşte
beneficiarul.
(11) În situaţia în care beneficiarul scutirii se află
pe teritoriul României, certificatul de scutire se întocmeşte în două
exemplare:
a) un exemplar se păstrează de către expeditor, ca
parte a documentaţiei sale;
b) exemplarul al doilea însoţeşte transportul de la
furnizor la beneficiar şi se păstrează de către
beneficiarul scutirii.
(12) Antrepozitarul autorizat expeditor sau expeditorul
înregistrat are obligaţia de a înregistra în evidenţele sale
certificatele de scutire, aferente fiecărei operaţiuni în parte.
(13) Transportul produselor accizabile de la furnizor la
beneficiar este însoţit pe lângă certificatul de scutire şi de
documentul administrativ electronic tipărit prevăzut la pct. 91.
(14) La sosirea produsului la beneficiar, acesta trebuie să
întocmească raportul de primire potrivit prevederilor art. 206^33.
110.2. (1) În cazul carburanţilor auto
achiziţionaţi prin staţiile de distribuţie, scutirea de la
plata accizelor se va acorda prin restituire.
(2) Beneficiarii scutirilor de la plata accizelor
prevăzuţi la art. 206^56 alin. (1) din Codul fiscal se
vor adresa Ministerului Afacerilor Externe sau, după caz, Ministerului
Apărării Naţionale, pentru determinarea cantităţilor
anuale de carburanţi, defalcate pe luni, ce urmează a fi
achiziţionate în regim de scutire de accize, pentru fiecare autoturism
şi persoană în parte.
(3) Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul
Apărării Naţionale vor transmite autorităţii vamale
teritoriale ce deserveşte beneficiarul lista cuprinzând
cantităţile de carburanţi determinate potrivit alin. (2).
(4) Cu ocazia fiecărei aprovizionări cu carburanţi
auto de la staţiile de distribuţie, beneficiarul scutirii va solicita
bonul fiscal emis prin aparatul de marcat electronic fiscal. Bonul fiscal va fi
ştampilat de vânzător, care va înscrie pe verso numărul de
înmatriculare al autoturismului şi denumirea/numele
cumpărătorului.
(5) În vederea restituirii sumelor reprezentând accize,
beneficiarii scutirilor - instituţii, organizaţii - vor depune
inclusiv pentru personalul angajat, până la finele lunii următoare
celei pentru care se solicită restituirea, la autoritatea fiscală
teritorială ce deserveşte beneficiarul următoarele documente:
a) cererea de restituire, potrivit modelului prevăzut în
anexa nr. 51;
b) un centralizator în care vor fi enumerate bonurile fiscale
şi cantităţile de carburanţi achiziţionate în luna
pentru care se face solicitarea, la care se vor ataşa bonurile fiscale
certificate în mod corespunzător de vânzător, în copie şi în
original.
(6) Compartimentul de specialitate din cadrul
autorităţii fiscale teritoriale care deserveşte beneficiarul va
verifica informaţiile înscrise în cererea de restituire, confruntându-le
cu datele din bonurile fiscale, după care va determina suma accizelor de
restituit pentru fiecare solicitant în parte.
(7) Restituirea accizelor se efectuează în termen de 45 de
zile de la data depunerii documentaţiei complete.
(8) După soluţionarea cererii, documentele originale vor
fi restituite beneficiarului.
110.3. (1) În cazul importului de produse accizabile dintr-o
ţară terţă, regimul de scutire de accize se acordă
direct în baza certificatului de scutire prevăzut în anexa nr. 50.
(2) Certificatul de scutire se întocmeşte de beneficiar în
două exemplare vizate de autoritatea vamală teritorială care
deserveşte beneficiarul, pentru fiecare operaţiune în parte.
(3) Un exemplar al certificatului de scutire împreună cu
documentul vamal însoţesc transportul produselor accizabile de la biroul
vamal de intrare în România până la beneficiar şi se
păstrează de către acesta.
(4) Al doilea exemplar se păstrează de biroul vamal.
(5) În cazul în care importul se realizează printr-un alt
birou vamal de intrare în teritoriul comunitar decât cel prevăzut la alin.
(3), transportul produselor accizabile va fi însoţit de documentul vamal
şi de exemplarul certificatului de scutire al beneficiarului.
(6) Scutirea de la plata accizelor se acordă direct
beneficiarilor scutirilor în baza certificatului de scutire prevăzut în
anexa nr. 50 şi în cazul produselor accizabile achiziţionate de la un
importator pentru care accizele au fost plătite de acesta în vamă.
(7) Un exemplar al certificatului de scutire însoţeşte
transportul produselor accizabile de la importator către beneficiar şi
se păstrează de către acesta, iar al doilea exemplar se
păstrează de către importator.
(8) Importatorul livrează beneficiarului scutirii produsele
accizabile la preţuri fără accize şi va solicita
restituirea accizelor aferente cantităţilor astfel livrate.
(9) În vederea restituirii sumelor reprezentând accizele,
importatorul va depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
celei pentru care se solicită restituirea, la autoritatea fiscală
teritorială la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi
taxe, următoarele documente:
a) cererea de restituire de accize;
b) copia facturilor de livrare către beneficiarul scutirii,
în care este înscrisă menţiunea "scutit de accize";
c) dovada plăţii accizelor în vamă;
d) copia certificatului de scutire, aferent fiecărei
operaţiuni.
(10) Modelul cererii de restituire a accizei este cel din anexa
nr. 51.
(11) Autoritatea fiscală teritorială va transmite
cererea şi documentaţia depuse de către importator
autorităţii vamale teritoriale, care în urma analizei va decide
asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de
admitere, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de
restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamală stabileşte
cuantumul accizei de restituit.
(12) Autoritatea vamală teritorială va transmite decizia
prevăzută la alin. (11) autorităţii fiscale teritoriale.
(13) În cazul în care decizia este de admitere în totalitate sau
în parte, autoritatea fiscală teritorială procedează la
restituirea accizelor în condiţiile art. 117 din Codul de procedură
fiscală.
110.4. (1) În cazul energiei electrice şi al gazului natural,
regimul de scutire se acordă în baza certificatului de scutire al
cărui model este prevăzut în anexa nr. 50, întocmit de beneficiar
şi vizat de autoritatea vamală teritorială care deserveşte
beneficiarul.
(2) Certificatul de scutire va avea valabilitate un an
calendaristic.
(3) Certificatul de scutire se întocmeşte în două
exemplare. Un exemplar rămâne la beneficiar, iar al doilea se va prezenta
operatorului economic de gaz natural şi de energie electrică ce
realizează furnizarea direct către beneficiar şi va rămâne
la acesta.
(4) În baza certificatului de scutire,
furnizorul de gaz natural şi furnizorul de energie electrică vor
emite beneficiarului facturi la preţuri fără accize.
Norme metodologice
111. *) (1) Alcoolul etilic se consideră a fi complet
denaturat atunci când denaturarea se face cu denaturanţii notificaţi
de către fiecare stat membru al Comisiei Europene şi acceptaţi
de către aceasta şi celelalte state membre.
(2) Formula admisă a fi utilizată pentru denaturarea
completă a alcoolului, în concentraţie la hectolitru de alcool pur,
este următoarea: izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 3 litri (chimic pur),
metiletilcetonă (butanonă) (nr. CAS 78-93-3) 3 litri (chimic
pură) şi benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic
pur).
(3) În cazul alcoolului etilic destinat a fi utilizat pe
teritoriul României pentru fabricarea de produse ce nu sunt destinate
consumului uman, substanţele admise pentru denaturarea acestuia, în concentraţie
la hectolitru de alcool pur, sunt cel puţin două din
următoarele:
a) pentru industria cosmetică:
1. dietilftalat (nr. CAS 84-66-2) 0,1 litri (chimic pur);
2. ulei de mentă 0,15 litri;
3. ulei de lavandă 0,15 litri;
4. benzoat de benzil (nr. CAS 120-51-4) 5 litri (chimic pur);
5. izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 2 litri (chimic pur);
6. 1,2 propandiol (nr. CAS 57-55-6) 2 litri (chimic pur);
7. terţbutanol (nr. CAS 75-65-0) 80 grame (chimic pur);
8. benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur);
b) pentru alte industrii:
1. alcooli superiori 3 kg;
2. violet de metil (nr. CAS 8004-87-3; C.I. 42535) 0,1 grame
(chimic pur);
3. monoetilenglicol (nr. CAS 107-21-1) 0,35 kilograme (chimic
pur);
4. salicilat de etil/metil (nr. CAS 118-61-6/nr. CAS 119-36-8)
0,06 kilograme (chimic pur);
5. albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; C.I. 52015) 0,35 grame
(chimic pur);
6. terţbutanol (nr. CAS 75-65-0) 80 grame (chimic pur);
7. etil terţbutil eter (nr. CAS 637-92-3) 2 litri (chimic
pur);
8. izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 2 litri (chimic pur).
(3^1) Cantităţile/Volumele de substanţe
prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt exprimate în substanţă
cu puritate 100% şi trebuie să se regăsească în produsul
finit după omogenizare, la finalul operaţiunii de denaturare.
(3^2) Cantităţile/Volumele de substanţe
prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi depăşite cu maximum
10%.
(4) Pentru denaturarea alcoolului etilic destinat industriei
cosmetice nu se vor putea utiliza formula de denaturare care să
cuprindă doar uleiul de lavandă şi uleiul de mentă şi
formula de denaturare care să cuprindă doar uleiul de mentă
şi 1,2 propandiol, iar pentru alcoolul etilic destinat altor industrii nu
se va putea utiliza formula de denaturare care să cuprindă doar
albastrul de metilen şi violetul de metil.
(5) Operatorii economici utilizatori de alcool complet denaturat
sau parţial denaturat, care, din motive sanitare, tehnice sau comerciale,
nu pot folosi alcoolul denaturat cu substanţele prevăzute la alin.
(2) şi (3), pot solicita avizul laboratorului vamal pentru utilizarea de
către antrepozitele fiscale din România a substanţelor pe care ei le
propun. Solicitarea va trebui să cuprindă motivele pentru care este
necesară aprobarea acelui denaturant specific şi descrierea componentelor
de bază ale denaturantului propus, precum şi declaraţia pe
propria răspundere a faptului că celelalte componente ale produsului
în care se va utiliza alcoolul denaturat nu intră în reacţie cu
substanţele propuse ca denaturanţi, astfel încât să anuleze
denaturarea. Acest aviz este eliberat numai pe baza analizelor de laborator
efectuate mostrelor de alcool etilic denaturat cu substanţele respective
prezentate de producătorii în cauză. Avizul va sta la baza
documentaţiei necesare eliberării autorizaţiei de utilizator
final.
(6) Operatorii economici utilizatori de alcool parţial
denaturat, care au primit avizul laboratorului vamal pentru utilizarea unor
substanţe de denaturare a alcoolului etilic, altele decât cele
prevăzute la alin. (3), pot efectua achiziţii de alcool etilic astfel
denaturat şi de la antrepozite fiscale din alte state membre.
(7) În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin consum
uman se înţelege consum uman alimentar.
(8) Denaturarea alcoolului etilic se realizează numai în
antrepozite fiscale de producţie alcool etilic - materie primă -,
autorizate pentru această operaţiune, sub supravegherea
autorităţii vamale teritoriale.
(9) Este permisă denaturarea numai a alcoolului etilic
realizat în respectivul antrepozit fiscal de producţie alcool etilic -
materie primă.
(10) În vederea obţinerii soluţiilor de spălat sau
de curăţare este permisă denaturarea numai a alcoolului tehnic
rezultat exclusiv ca produs secundar din procesul de obţinere a alcoolului
etilic rafinat şi care datorită compoziţiei sale nu poate fi utilizat
în industria alimentară.
(11) Este interzisă realizarea în interiorul antrepozitelor
fiscale a produselor care nu sunt destinate consumului uman, cu excepţia
alcoolului sanitar.
(12) Operaţiunea de denaturare a alcoolului se poate realiza
astfel:
a) fie prin adăugarea succesivă a substanţelor
denaturante admise în cantitatea de alcool ce urmează a fi
denaturată;
b) fie prin adăugarea în cantitatea de alcool ce urmează
a fi denaturată a unui amestec realizat în prealabil din substanţele
denaturante admise.
(12^1) Antrepozitarul autorizat din România are responsabilitatea
pentru respectarea procedurii de denaturare şi pentru omogenizarea
substanţelor prevăzute la alin. (2) şi (3) în masa de produs
finit, pentru produsele realizate în antrepozitul fiscal pe care îl
deţine. În cazul achiziţiilor intracomunitare şi al
importurilor, responsabilitatea omogenizării substanţelor
prevăzute la alin. (2) şi (3) în masa de produs finit revine
persoanei juridice care desfăşoară astfel de operaţiuni
şi care poate fi antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau
operatorul economic, după caz.
(13) Denaturarea alcoolului se realizează potrivit
următoarei proceduri:
a) cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de a efectua
operaţiunea de denaturare, antrepozitul fiscal solicită, în scris,
pentru aceasta acordul autorităţii vamale teritoriale;
b) în cererea de solicitare a acordului, antrepozitarul autorizat
trebuie să menţioneze cantitatea de alcool ce urmează a fi
denaturată, denaturanţii ce urmează a fi utilizaţi,
procedura de denaturare, data şi ora operaţiunii de denaturare,
destinaţia alcoolului denaturat justificată prin comenzile primite
din partea utilizatorilor;
c) în funcţie de rezultatele verificării datelor
cuprinse în documentaţia depusă, autoritatea vamală
teritorială decide asupra acceptării operaţiunii de denaturare
şi desemnează reprezentantul său ori deleagă
competenţa către autoritatea vamală teritorială în a
cărei rază se află punctul de lucru, în vederea supravegherii
acestei operaţiuni. În situaţia în care datele cuprinse în
documentaţia prezentată nu corespund realităţii,
autoritatea vamală teritorială respinge solicitarea de efectuare a
operaţiunii;
d) operaţiunea de denaturare se consemnează într-un
registru special, care se păstrează în antrepozitul fiscal, în care
se vor înscrie: data efectuării operaţiunii, cantitatea
denaturată, substanţele şi cantităţile utilizate
pentru denaturare, precum şi numele şi semnătura
reprezentantului autorităţii vamale.
(14) Antrepozitarul autorizat pentru producţie de alcool
etilic - materie primă - poate livra alcool etilic denaturat către
operatori economici, alţii decât utilizatorii finali, numai dacă
alcoolul este îmbuteliat în butelii destinate comercializării cu
amănuntul.
(15) Deplasarea intracomunitară a alcoolului complet
denaturat va fi însoţită de documentul de însoţire prevăzut
la pct. 102.
(16) În cazul prevăzut la art. 206^58 alin. (1) lit. d) din Codul
fiscal, este scutit de la plata accizelor numai alcoolul etilic utilizat pentru
producţia de medicamente, aşa cum sunt definite în directivele
2001/82/CE şi 2001/83/CE.
(17) În sensul art. 206^58 alin. (1) lit. h) din Codul
fiscal, prin procese de fabricaţie se înţelege totalitatea
procedeelor folosite pentru transformarea materiilor prime şi a
semifabricatelor în produse finite, cu condiţia ca produsele finite
să nu conţină alcool.
(18) În situaţiile de scutire directă, scutirea de la
plata accizelor se acordă numai utilizatorului, cu condiţia ca
aprovizionarea să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal sau
din operaţiuni proprii de import. În situaţiile de scutire
indirectă, scutirea de la plata accizelor se acordă numai
utilizatorului, cu condiţia ca aprovizionarea să fie efectuată
direct de la un antrepozit fiscal, de la un destinatar înregistrat sau din
operaţiuni proprii de import. Destinatarul înregistrat care livrează
produse ce urmează a fi utilizate într-un scop scutit de la plata
accizelor va evidenţia în factură contravaloarea accizelor
plătite la bugetul de stat.
(19) Atunci când utilizatorul face achiziţii intracomunitare
de alcool etilic în vederea utilizării în scopurile prevăzute la art. 206^58 alin. (1) lit. b) - i) din
Codul fiscal, trebuie să deţină şi calitatea de destinatar
înregistrat.
(20) În cazul alcoolului etilic importat dintr-o ţară
terţă în vederea utilizării în scopurile prevăzute la art. 206^58 alin. (1) lit. b) - i) din
Codul fiscal, importatorul trebuie să fie şi utilizatorul materiei
prime.
(21) Scutirea se acordă direct:
a) în situaţiile prevăzute la art. 206^58 alin. (1) lit. d) şi f)
din Codul fiscal;
b) în situaţiile prevăzute la art. 206^58 alin. (1) lit. a), c) şi
e) din Codul fiscal, precum şi în situaţia realizării de alcool
sanitar, pentru antrepozitarii autorizaţi care funcţionează în
sistem integrat. Prin sistem integrat se înţelege utilizarea alcoolului
etilic şi a altor produse alcoolice de către antrepozitar pentru
realizarea de produse finite destinate a fi consumate ca atare, fără
a mai fi supuse vreunei modificări.
(22) În toate situaţiile de scutire directă, scutirea se
acordă pe baza autorizaţiei de utilizator final.
(23) Autorizaţia de utilizator final se eliberează la
cererea scrisă a beneficiarului.
(24) Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de utilizator
final se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 33.
Cererea, însoţită de documentele prevăzute expres în aceasta, se
depune la autoritatea vamală teritorială.
(25) Autoritatea vamală teritorială aprobă
eliberarea autorizaţiei de utilizator final dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii:
a) au fost prezentate documentele prevăzute în cerere;
b) administratorul solicitantului nu are înscrise date în cazierul
judiciar;
c) solicitantul deţine utilajele, terenurile şi
clădirile sub orice formă legală;
d) solicitantul a utilizat alcoolul etilic şi produsele
alcoolice achiziţionate anterior în scopul pentru care a obţinut
autorizaţie de utilizator final.
(26) Autoritatea vamală teritorială atribuie şi
înscrie pe autorizaţia de utilizator final un cod de utilizator.
(27) Modelul autorizaţiei de utilizator final este
prevăzut în anexa nr. 34.
(28) Autorizaţiile de utilizator final se emit în două
exemplare, cu următoarele destinaţii:
a) primul exemplar se păstrează de către
utilizatorul final. Câte o copie a acestui exemplar va fi transmisă
şi păstrată de către antrepozitul fiscal furnizor al
produselor accizabile în regim de scutire;
b) al doilea exemplar se păstrează de către
autoritatea vamală teritorială emitentă.
(29) Autorizaţia de utilizator final are o valabilitate de un
an de la data emiterii. Cantitatea de produse accizabile înscrisă într-o
autorizaţie de utilizator final poate fi suplimentată în
situaţii bine justificate, în cadrul aceleiaşi perioade de
valabilitate a autorizaţiei.
(30) Operatorii economici care deţin autorizaţii de
utilizator final au obligaţia de a transmite on-line autorităţii
vamale teritoriale emitente a autorizaţiei, lunar, până la data de 15
inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, o
situaţie privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic
şi a produselor alcoolice, care va cuprinde informaţii, după
caz, cu privire la: furnizorul de alcool etilic şi/sau de produse
alcoolice, cantitatea de produse achiziţionată, cantitatea
utilizată, stocul de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice la
sfârşitul lunii de raportare şi cantitatea de produse finite
realizate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35. Neprezentarea
situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni
contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal.
(31) Autoritatea vamală teritorială revocă
autorizaţia de utilizator final în următoarele situaţii:
a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituie
contravenţii la regimul produselor accizabile, potrivit Codului fiscal;
b) operatorul economic nu a justificat legal destinaţia
cantităţii de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice
achiziţionate;
c) operatorul economic a utilizat alcoolul etilic şi/sau
produsele alcoolice achiziţionate altfel decât în scopul pentru care a
obţinut autorizaţie de utilizator final.
(32) Decizia de revocare a autorizaţiei de utilizator final
se comunică deţinătorului şi produce efecte de la data
comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în aceasta.
(33) Autoritatea vamală teritorială anulează
autorizaţia de utilizator final atunci când i-au fost oferite la
autorizare informaţii inexacte sau incomplete în legătură cu
scopul pentru care operatorul economic a solicitat autorizaţia de utilizator
final.
(34) Decizia de anulare a autorizaţiei de utilizator final se
comunică deţinătorului şi produce efecte începând de la
data emiterii autorizaţiei.
(35) Operatorul economic poate contesta decizia de revocare sau de
anulare a autorizaţiei de utilizator final, potrivit legislaţiei în
vigoare.
(36) Contestarea deciziei de revocare sau de anulare a
autorizaţiei de utilizator final nu suspendă efectele juridice ale
acestei decizii pe perioada soluţionării contestaţiei în
procedură administrativă.
(37) O nouă autorizaţie de utilizator final va putea fi
obţinută după 12 luni de la data revocării sau
anulării autorizaţiei.
(38) Stocurile de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice
înregistrate la data revocării sau anulării autorizaţiei de
utilizator final pot fi valorificate sub supravegherea autorităţii
vamale teritoriale.
(39) Autorităţile vamale teritoriale vor ţine o
evidenţă a operatorilor economici care au obţinut
autorizaţii de utilizatori finali prin înscrierea acestora în registre
speciale. De asemenea, autoritatea vamală centrală va asigura
publicarea listei cuprinzând aceşti operatori economici pe pagina sa de
web, listă care va fi actualizată lunar până la data de 15 a
fiecărei luni.
(40) În toate situaţiile de scutire directă, livrarea
produselor se face la preţuri fără accize, iar deplasarea
şi primirea produselor accizabile spre/de un utilizator final autorizat se
supun prevederilor secţiunii a 9-a "Deplasarea şi primirea
produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize", cap. I^1 de la
titlul VII din Codul fiscal.
(41) La sosirea produsului operatorul economic utilizator trebuie
să înştiinţeze autoritatea vamală teritorială şi
să păstreze produsele în locul de recepţie maximum 24 de ore
pentru o posibilă verificare din partea acestei autorităţi, în
condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală. După expirarea termenului de
24 de ore utilizatorul final autorizat poate proceda la recepţia
produselor accizabile primite.
(42) În situaţia în care nu se respectă prevederile
alin. (40) şi (41), operaţiunea respectivă se consideră
eliberare pentru consum şi după expirarea termenului de 5 zile acciza
devine exigibilă.
(43) În situaţiile prevăzute la art. 206^58 alin. (1) lit. b), c), e), g),
h) şi i) din Codul fiscal, scutirea se acordă indirect. Livrarea
produselor se face la preţuri cu accize, urmând ca operatorii economici
utilizatori să solicite restituirea accizelor.
(44) Pentru restituirea accizelor, utilizatorii vor depune lunar,
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se
solicită restituirea, la autoritatea fiscală teritorială,
cererea de restituire de accize, însoţită de:
a) copia facturii de achiziţie a alcoolului etilic
şi/sau a produsului alcoolic ori copia avizului de însoţire pentru
alcoolul etilic parţial denaturat în cazul antrepozitarilor
autorizaţi care funcţionează în sistem integrat. În cazul
operatorului economic prevăzut la alin. (19), utilizatorul autorizat ca
destinatar înregistrat va prezenta dovada achiziţiei în regim suspensiv,
reprezentată de documentul administrativ electronic şi raportul de
recepţie aferent, iar în cazul utilizatorului prevăzut la alin. (20),
declaraţia vamală de import;
b) dovada plăţii accizelor către furnizor, constând
în documentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul are contul
deschis, sau dovada plăţii accizelor la bugetul de stat, în cazul
antrepozitarilor autorizaţi care funcţionează în sistem
integrat, a destinatarilor înregistraţi şi a operatorilor economici
care au realizat operaţiuni proprii de import;
c) dovada cantităţii utilizate în scopul pentru care se
acordă scutirea, constând într-o situaţie centralizatoare a
cantităţilor efectiv utilizate şi a documentelor aferente.
(45) Modelul cererii de restituire de accize va fi aprobat prin
ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(46) Depozitele farmaceutice achiziţionează alcoolul
etilic la preţuri cu accize şi îl livrează către spitale
şi farmacii la preţuri fără accize în baza
autorizaţiilor de utilizator final deţinute de acestea din urmă.
În aceste condiţii, preţul de vânzare al alcoolului etilic va fi
stabilit de către depozitul farmaceutic pe baza preţului de
achiziţie al acestui produs care nu are inclusă acciza, astfel încât
spitalele şi farmaciile să beneficieze de facilitatea
prevăzută la art. 206^58 alin. (1) lit. f) din Codul
fiscal.
(47) În situaţia prevăzută la alin. (46) depozitele
farmaceutice vor păstra o copie a autorizaţiei de utilizator final al
beneficiarului scutirii.
(48) Pentru cantităţile de alcool etilic livrate la
preţuri fără accize spitalelor şi farmaciilor, depozitele
farmaceutice pot solicita compensarea/restituirea accizelor. În acest sens,
depozitele farmaceutice vor depune la autoritatea fiscală teritorială
cererea de restituire de accize, însoţită de:
a) copia facturii de achiziţie a alcoolului etilic, în care
acciza să fie evidenţiată distinct;
b) dovada plăţii accizelor către furnizor, constând
în documentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul are contul
deschis;
c) dovada cantităţii de alcool etilic livrată
spitalelor şi farmaciilor la preţuri fără accize, constând
într-o situaţie centralizatoare a documentelor aferente
cantităţilor efectiv livrate.
(49) În situaţiile prevăzute la alin. (44) şi (48),
autoritatea fiscală teritorială va transmite cererea şi
documentaţia depuse de către utilizatori sau depozitele farmaceutice
autorităţii vamale teritoriale, care, în urma analizei, va decide
asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de
admitere, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de
restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamală stabileşte
cuantumul accizei de restituit.
(50) Autoritatea vamală teritorială va transmite decizia
prevăzută la alin. (49) autorităţii fiscale teritoriale.
(51) În cazul în care decizia este de admitere în totalitate sau
în parte, autoritatea fiscală teritorială procedează la
restituirea accizelor în condiţiile art. 117 din Codul de procedură
fiscală.
(52) Denaturarea alcoolului etilic pentru obţinerea
alcoolului sanitar poate fi realizată numai în antrepozitul fiscal de
producţie în care se obţine alcoolul etilic - materie primă.
*) Reproducem
mai jos prevederile art. III alin. (1) şi (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 20/2013 ().
"ART. III (1) Începând cu data de 1 martie 2013 nu se mai
acordă scutire directă de la plata accizelor la achiziţionarea
alcoolului etilic şi produselor alcoolice prevăzute laart. 206^2 lit. a) din Codul fiscal ce
urmează a fi utilizate conform art. 206^58 alin. (1) lit. g) şi h)
din Codul fiscal.
(2) Cantităţile de alcool etilic şi produse
alcoolice achiziţionate până la data de 1 martie 2013 pot fi
utilizate în conformitate cu prevederile art. 206^58 lit. g) şi h) până la
epuizarea acestora."
112. *** Abrogat.
ART. 206^60
113.
113.1. În situaţiile prevăzute la art. 206^60 alin. (1) lit. a) şi b)
din Codul fiscal, scutirea se acordă după cum urmează:
113.1.1. (1) În situaţia prevăzută la art. 206^60 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal, scutirea se acordă direct, cu condiţia ca aprovizionarea cu
produse energetice să se efectueze numai de la un antrepozit fiscal.
(2) Livrarea produselor energetice destinate utilizării drept
combustibil pentru aeronave se poate efectua la preţuri fără
accize către:
a) operatorii economici care deţin certificate de autorizare
pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, eliberate de
autoritatea competentă în domeniul aeronautic;
b) persoana care deţine certificat de autorizare ca operator
aerian.
(3) Certificatele prevăzute la alin. (2) se eliberează
de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
(3^1) Scutirea se acordă direct şi în cazul în care
produsele energetice utilizate de operatorii economici care deţin
certificate de autorizare emise de Autoritatea Aeronautică Civilă
provin din achiziţii intracomunitare proprii.
(3^2) Atunci când produsele energetice utilizate de operatorii
economici prevăzuţi la alin. (3^1) provin din achiziţii
intracomunitare proprii, aceştia trebuie să deţină şi
calitatea de destinatar înregistrat.
(4) Intră sub incidenţa prevederilor alin. (2) şi
livrările de produse energetice destinate a fi utilizate drept combustibil
de către aeronavele înregistrate în alte state, care efectuează
zboruri, altele decât cele turistice în scop privat, fără a fi
necesară prezentarea certificatelor eliberate de autorităţile
aeronautice civile din statele respective.
(5) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) lit. a)
care dispun de spaţii de depozitare şi efectuează
operaţiuni de alimentare cu combustibil a aeronavelor trebuie să se
autorizeze ca antrepozite fiscale de depozitare.
(6) Pentru operatorii economici care deţin certificate de
autorizare ca agenţi de handling combustibili, autorizaţia de
antrepozit fiscal se emite pentru locurile şi produsele specificate în
anexa la certificatul de autorizare emis de Autoritatea Aeronautică
Civilă Română.
(7) Scutirea de plata accizelor se aplică direct şi în
cazul operatorilor economici prevăzuţi la alin. (2) lit. a) care nu
dispun de spaţii de depozitare şi efectuează operaţiuni de
alimentare cu combustibil a aeronavelor, cu condiţia ca deplasarea
produselor energetice să se realizeze direct de la antrepozitul fiscal
către beneficiarul scutirii.
(8) Deplasarea produselor energetice destinate utilizării
drept combustibil pentru aeronave, în cazul aeronavelor aflate pe alte
aeroporturi decât cele situate în apropierea antrepozitului fiscal care
asigură alimentarea aeronavelor, trebuie să fie însoţită de
exemplarul tipărit al documentului administrativ electronic. La rubrica
"Destinatar" se vor înscrie tot datele expeditorului, iar în rubrica
"Locul livrării" se va înscrie adresa aeroportului în
cauză. După sosirea produselor la destinaţie, expeditorul va
întocmi raportul de primire în maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea
deplasării produselor, utilizând sistemul informatizat.
(9) Zilnic, antrepozitele fiscale de producţie sau de
depozitare, altele decât cele prevăzute la alin. (5), vor înscrie toate
cantităţile de combustibil livrate cu destinaţia utilizării
exclusive pentru aeronave în jurnale speciale întocmite potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 52.1.
(10) Jurnalele menţionate la alin. (9) se vor întocmi pentru
fiecare lună calendaristică în baza documentelor de
evidenţă operativă şi vor fi transmise on-line, până
la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare,
autorităţii vamale teritoriale, potrivit procedurii stabilite prin
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
(11) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (5) vor
înregistra zilnic toate cantităţile intrate şi ieşite în
jurnalele privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat
utilizării exclusiv pentru aviaţie, întocmite potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 53.1.
(12) Jurnalele menţionate la alin. (11) se vor întocmi pentru
fiecare lună calendaristică în baza documentelor de
evidenţă operativă şi vor fi transmise on-line, până
la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare,
autorităţii vamale teritoriale, potrivit procedurii stabilite prin
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
(13) Intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi
instituţiile de stat care implică apărarea, ordinea
publică, sănătatea publică, siguranţa şi
securitatea naţională, care, datorită specificului
activităţii lor, nu deţin certificate eliberate de Autoritatea
Aeronautică Civilă Română.
(14) În cazul deplasării produselor energetice destinate
utilizării drept combustibil pentru aviaţie, realizată de
antrepozitul fiscal care alimentează efectiv aeronavele, aceasta va fi
însoţită de avizul de însoţire. Dovada care stă la baza
acordării scutirii o reprezintă certificatul de livrare semnat de
comandantul aeronavei sau de reprezentantul companiei aeriene a cărei
aeronavă a fost alimentată. Certificatul de livrare se
întocmeşte de antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei,
iar în cazul în care factura privind alimentarea aeronavei se întocmeşte
în numele altui antrepozit fiscal, un exemplar al certificatului de livrare va
fi transmis şi acelui antrepozit fiscal. Antrepozitul fiscal în numele
căruia se emit facturile către aeronave va întocmi jurnalul
prevăzut în anexa nr. 52.1. Antrepozitul fiscal care face alimentarea
aeronavei va întocmi jurnalul prevăzut în anexa nr. 53.1.
(15) În cazul în care combustibilul pentru aviaţie este
facturat de un antrepozit fiscal de produse energetice către un
intermediar care administrează contracte cu companii aeriene şi care
emite, la rândul lui, facturi către acestea, după alimentarea
aeronavelor în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la alin.
(14), fără a avea loc un transfer fizic al produsului de la
antrepozitul fiscal către intermediar, deplasarea combustibilului pentru
aviaţie de la antrepozitul fiscal de depozitare către aeronave va fi
însoţită de avizul de însoţire. Dovada care stă la baza
acordării scutirii pentru cantitatea cu care a fost alimentată
aeronava o reprezintă certificatul de livrare semnat de comandantul
aeronavei sau de reprezentantul companiei aeriene a cărei aeronavă a
fost alimentată. Certificatul de livrare se întocmeşte de către
antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei. Primul antrepozit
fiscal va întocmi jurnalul prevăzut în anexa nr. 52.1. Antrepozitul fiscal
care face alimentarea aeronavei va întocmi jurnalul prevăzut în anexa nr.
53.1.
(16) Jurnalele prevăzute la alin. (14) şi (15) se vor
întocmi pentru fiecare lună calendaristică în baza documentelor de
evidenţă operativă şi vor fi transmise on-line, până
la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare,
autorităţii vamale teritoriale.
113.1.2. (1) În situaţia prevăzută la art. 206^60 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal, scutirea se acordă direct cu condiţia ca aprovizionarea
produselor energetice să se efectueze numai de la un antrepozit fiscal.
(2) Livrarea produselor energetice destinate utilizării drept
combustibil pentru navigaţia în apele comunitare şi pentru
navigaţia pe căile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, se
poate efectua la preţuri fără accize către:
a) operatorii economici care deţin certificate de autorizare
ca distribuitori de combustibil pentru navigaţie, eliberate de autoritatea
competentă în domeniul naval;
b) persoana care deţine certificat de autorizare pentru
navigaţie. Prin certificat de autorizare pentru navigaţie se
înţelege orice document care atestă că nava este luată în
evidenţa autorităţilor competente din România ori din statul în
care aceasta este înregistrată;
c) instituţiile de stat care implică apărarea,
ordinea publică, sănătatea publică, siguranţa şi
securitatea naţională.
(3) Scutirea se acordă direct şi în cazul în care
produsele energetice utilizate de operatorii economici care deţin
certificate de autorizare pentru navigaţie provin din achiziţii
intracomunitare proprii.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), operatorii
economici trebuie să deţină şi calitatea de destinatar
înregistrat.
(5) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) lit. a),
care dispun de spaţii de depozitare corespunzătoare şi
efectuează operaţiuni de alimentare cu combustibil a navelor şi
ambarcaţiunilor, trebuie să se autorizeze ca antrepozite fiscale de
depozitare.
(6) Deplasarea produselor energetice destinate utilizării
drept combustibil pentru navigaţie, în cazul navelor aflate în alte
porturi decât cele situate în apropierea antrepozitului fiscal care
asigură alimentarea navelor, trebuie să fie însoţită de
exemplarul tipărit al documentului administrativ electronic. La rubrica
"Destinatar" se vor înscrie tot datele expeditorului, iar în rubrica
"Locul livrării" se va înscrie adresa portului în cauză.
După sosirea produselor la destinaţie, expeditorul va întocmi
raportul de primire în maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea
deplasării produselor, utilizând sistemul informatizat.
(7) Zilnic, antrepozitele fiscale de producţie sau de
depozitare, altele decât cele prevăzute la alin. (5), vor înscrie toate
cantităţile de combustibil livrate cu destinaţia utilizării
exclusive pentru nave în jurnale speciale, întocmite potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 52.2.
(8) Jurnalele menţionate la alin. (7) se vor întocmi pentru
fiecare lună calendaristică în baza documentelor de evidenţă
operativă şi vor fi transmise on-line, până la data de 15
inclusiv a lunii următoare celei de raportare, autorităţii
vamale teritoriale, potrivit procedurii stabilite prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(9) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (5) vor
înregistra zilnic toate cantităţile intrate şi ieşite în
jurnalele privind intrările şi ieşirile de combustibil destinate
utilizării exclusive pentru nave, întocmite potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 53.2.
(10) Jurnalele menţionate la alin. (9) se vor întocmi pentru
fiecare lună calendaristică în baza documentelor de
evidenţă operativă şi vor fi transmise on-line până la
data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare
autorităţii vamale teritoriale, potrivit procedurii stabilite prin
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
(11) În cazul deplasării produselor energetice destinate
utilizării drept combustibil pentru navigaţie, realizată de
antrepozitul fiscal care alimentează efectiv navele, aceasta va fi
însoţită de avizul de însoţire sau de factură.
(12) Livrarea din antrepozitele fiscale către nave a
combustibilului pentru navigaţie se face numai după depunerea la
antrepozitul fiscal a următoarelor documente:
a) copia atestatului de bord/carnetului de ambarcaţiune;
b) copia certificatului de autorizare pentru navigaţie a
navei care urmează a fi aprovizionată, după caz;
c) declaraţia pe propria răspundere a administratorului
sau a reprezentantului legal cu privire la utilizarea combustibilului pentru
navigaţie achiziţionat în regim de scutire de la plata accizelor, în
cazul operatorilor economici din România.
(13) După efectuarea aprovizionării navei cu combustibil
pentru navigaţie, o copie a documentului de livrare semnat de comandantul
navei sau de reprezentantul companiei de care aparţine nava se va depune
la antrepozitul fiscal de la care nava a fost aprovizionată.
(14) Livrarea combustibilului pentru navigaţie din
antrepozitele fiscale către operatorii economici prevăzuţi la
alin. (2), inclusiv către antrepozite fiscale autorizate exclusiv pentru
aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigaţie, se face numai
după marcarea şi colorarea acestuia potrivit prevederilor pct.
113.10.
(15) Potrivit prevederilor art. 23 lit. b) din Ordonanţa
Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile
navigabile interioare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, instalaţiile plutitoare de tipul
macaralelor, cu sau fără propulsie, sunt considerate nave.
113.2. (1) În situaţiile prevăzute la art. 206^60 alin. (1) lit. c), d) şi
h) din Codul fiscal, scutirea se acordă direct, cu condiţia ca
energia electrică să provină de la operatori economici
autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei (ANRE), iar produsele energetice să fie aprovizionate direct de
la un antrepozit fiscal, de la un destinatar înregistrat, de la un importator,
din operaţiuni proprii de import, de la companii de extracţie a
cărbunelui sau alţi operatori economici care comercializează
acest produs ori de la un distribuitor autorizat, în cazul gazului natural.
(2) Pentru aplicarea scutirii, titularii centralelor de
producţie de energie electrică, ai centralelor combinate de energie
electrică şi termică, precum şi operatorii economici
utilizatori ai produselor energetice prevăzute la art. 206^60 alin. (1) lit. h) din Codul
fiscal vor solicita autorităţii vamale teritoriale în raza
căreia îşi au sediul autorizaţii de utilizator final pentru
produse energetice.
(3) Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (2) energia
electrică şi gazul natural.
(4) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul
producţiei de energie electrică sau producţiei combinate de
energie electrică şi termică realizate din cărbune şi
lignit în sistem de prestări de servicii. În această situaţie,
obligaţia deţinerii autorizaţiei de utilizator final revine
şi beneficiarului prestării de servicii.
(5) Autorizaţia de utilizator final se eliberează la
cererea scrisă a beneficiarului.
(6) Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de utilizator
final se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 33.
Cererea, însoţită de documentele prevăzute expres în aceasta, se
depune la autoritatea vamală teritorială.
(7) Autoritatea vamală teritorială aprobă
eliberarea autorizaţiei de utilizator final dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii:
a) au fost prezentate documentele prevăzute în cerere;
b) administratorul solicitantului nu are înscrise date în cazierul
judiciar;
c) solicitantul deţine utilajele, terenurile şi
clădirile sub orice formă legală. Face excepţie de la
această condiţie operatorul economic beneficiar al prestării de
servicii;
d) solicitantul a utilizat produsele energetice în scopul pentru
care a obţinut anterior autorizaţie de utilizator final.
(8) Autoritatea vamală teritorială atribuie şi
înscrie pe autorizaţia de utilizator final un cod de utilizator.
(9) Modelul autorizaţiei de utilizator final este prezentat
în anexa nr. 34.
(10) Autorizaţiile de utilizator final se emit în două
exemplare, cu următoarele destinaţii:
a) primul exemplar se păstrează de către
utilizatorul final. Câte o copie a acestui exemplar va fi transmisă
şi păstrată de către operatorul economic furnizor al
produselor energetice în regim de scutire;
b) al doilea exemplar se păstrează de către
autoritatea vamală teritorială emitentă.
(11) Autorizaţia de utilizator final are o valabilitate de 3
ani de la data emiterii. Cantitatea de produse accizabile înscrisă într-o
autorizaţie de utilizator final poate fi suplimentată în
situaţii bine justificate, în cadrul aceleiaşi perioade de
valabilitate a autorizaţiei.
(12) Operatorii economici care deţin autorizaţii de
utilizator final au obligaţia de a transmite autorităţii vamale
teritoriale emitente a autorizaţiei, lunar, până la data de 15
inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, o
situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice,
care va cuprinde informaţii, după caz, cu privire la: furnizorul de
produse energetice, cantitatea de produse achiziţionată, cantitatea
utilizată, stocul de produse energetice la sfârşitul lunii de
raportare şi cantitatea de produse finite realizate, potrivit modelului
din anexa nr. 35. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage
aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului
fiscal.
(13) Cantităţile de produse scutite de plata accizelor
înscrise într-o autorizaţie vor fi estimate pe baza normelor de consum
şi a producţiei preconizate a se realiza pe o perioadă de 3 ani.
(14) Autorităţile vamale teritoriale vor ţine o
evidenţă a operatorilor economici care au obţinut
autorizaţii de utilizator final prin înscrierea acestora în registre
speciale. De asemenea, vor asigura publicarea pe pagina web a
autorităţii vamale a listei cuprinzând aceşti operatori
economici, listă care va fi actualizată lunar până la data de 15
a fiecărei luni.
(15) În situaţia în care achiziţionarea produselor
energetice se efectuează de la un antrepozit fiscal în regim de scutire
directă, livrarea produselor se face la preţuri fără
accize, iar deplasarea acestora este obligatoriu însoţită de
exemplarul tipărit al documentului administrativ electronic prevăzut
la pct. 91.
(16) La sosirea produselor energetice utilizatorul final autorizat
trebuie să înştiinţeze autoritatea vamală teritorială
şi să păstreze produsele în locul de recepţie maximum 24 de
ore pentru o posibilă verificare din partea acestei autorităţi,
în condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. După expirarea
termenului de 24 de ore utilizatorul final autorizat poate proceda la
recepţia produselor energetice primite.
(16^1) În toate situaţiile de scutire directă livrarea
produselor se face la preţuri fără accize, iar deplasarea
şi primirea produselor accizabile spre/de un utilizator final autorizat se
supun prevederilor secţiunii a 9-a "Deplasarea şi primirea
produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize", cap. I^1 de la
titlul VII din Codul fiscal.
(17) În situaţia în care nu se respectă prevederile
alin. (15) şi (16), operaţiunea respectivă se consideră
eliberare pentru consum şi după expirarea termenului de 5 zile acciza
devine exigibilă.
(18) Destinatarii înregistraţi, importatorii sau operatorii
economici prevăzuţi la alin. (1), care achiziţionează
produse energetice în vederea livrării în regim de scutire directă
către centralele de producţie de energie electrică sau
producţie combinată de energie electrică şi termică, precum
şi către operatorii economici prevăzuţi la alin. (4), vor
livra produsele către aceşti beneficiari la preţuri
fără accize şi vor solicita autorităţii fiscale
teritoriale restituirea accizelor aferente cantităţilor livrate cu
această destinaţie care au fost plătite, după caz, la
momentul recepţiei, importului sau al achiziţiei. Nu intră sub
incidenţa acestor prevederi beneficiarii scutirilor care utilizează
produse energetice provenite din operaţiuni proprii de import, pentru care
scutirea se acordă direct, iar deplasarea acestora de la un birou vamal de
intrare pe teritoriul comunitar este însoţită de un document
administrativ unic.
(19) În vederea restituirii accizelor în situaţia
prevăzută la alin. (18), destinatarul înregistrat, importatorul sau
operatorul economic va depune la autoritatea fiscală/vamală teritorială
la care a efectuat plata o cerere de restituire de accize, al cărei model
va fi aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Cererea va fi însoţită de copia autorizaţiei de utilizator final
a centralei beneficiare a scutirii şi de documentul care atestă plata
accizelor de către destinatarul înregistrat, importator sau operatorul
economic.
(19^1) Autoritatea fiscală teritorială va transmite
cererea şi documentaţia depuse de către destinatarul
înregistrat, importator sau operatorul economic autorităţii vamale
teritoriale, care, în urma analizei, va decide asupra dreptului de restituire a
accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, în totalitate sau în parte,
ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii,
autoritatea vamală stabileşte cuantumul accizei de restituit.
(19^2) Autoritatea vamală teritorială va transmite
decizia prevăzută la alin. (19^1) autorităţii fiscale
teritoriale.
(19^3) În cazul în care decizia este de admitere în totalitate sau
în parte, autoritatea fiscală teritorială procedează la
restituirea accizelor în condiţiile art. 117 din Codul de procedură
fiscală.
(20) Atunci când, în situaţiile prevăzute la art. 206^60 alin. (1) lit. c) şi d)
din Codul fiscal, centralele de producţie de energie electrică sau
centralele de producţie combinată de energie electrică şi
termică preiau produse energetice cu titlu de împrumut de la rezerva de
stat în baza unor acte normative speciale, preluarea se face în baza
autorizaţiei de utilizator final. Atât achiziţionarea de produse
energetice de la un antrepozit fiscal autorizat, în vederea stingerii
obligaţiei, cât şi restituirea efectivă a cantităţilor
astfel preluate se efectuează în regim de scutire de la plata accizelor,
în baza autorizaţiei de utilizator final.
113.3. (1) În situaţia prevăzută la art. 206^60 alin. (1) lit. e) din Codul
fiscal, scutirea se acordă direct, cu condiţia ca produsele să
fie achiziţionate direct de la operatorii economici înregistraţi la
autoritatea fiscală centrală în calitate de furnizori de produse
energetice ori - în cazul gazului natural provenit dintr-un stat membru -
direct de la un distribuitor/furnizor autorizat/licenţiat de autoritatea competentă
din acel stat membru.
(2) Produsele energetice - respectiv gazul natural, cărbunele
şi combustibilii solizi - sunt scutite de la plata accizelor atunci când
sunt furnizate consumatorilor casnici, precum şi organizaţiilor de
caritate.
(2^1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin
consumatori casnici se înţelege clienţii casnici aşa cum sunt
aceştia definiţi prin ordin al preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
(3) În înţelesul prezentelor norme metodologice,
organizaţiile de caritate sunt organizaţiile care au înscrise în
obiectul de activitate şi care desfăşoară efectiv
activităţi caritabile cu titlu gratuit în domeniul
sănătăţii, al protecţiei mamei şi copilului, al
protecţiei bătrânilor, persoanelor cu handicap, persoanelor care
trăiesc în sărăcie sau în cazuri de calamităţi
naturale.
(4) În cazul organizaţiilor de caritate, scutirea se
acordă în baza autorizaţiei de utilizator final emise de autoritatea
vamală teritorială, mai puţin în cazul gazului natural, pentru
care nu este obligatorie deţinerea acestei autorizaţii.
(5) Autorizaţiile de utilizator final se eliberează la
cererea scrisă a organizaţiei de caritate, însoţită de:
a) actul de constituire - în copie şi în original - din care
să rezulte că organizaţia desfăşoară una dintre
activităţile prevăzute la alin. (3);
b) fundamentarea cantităţilor ce urmează a fi
achiziţionate în regim de scutire de la plata accizelor, la nivelul unui
an calendaristic;
c) orice informaţie şi documente pe care autoritatea
vamală teritorială le consideră necesare pentru eliberarea
autorizaţiilor.
(6) Autorizaţiile de utilizator final se emit de autoritatea
vamală teritorială şi au o valabilitate de un an de la data
emiterii. Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 34.
(7) Autorizaţiile de utilizator final se emit în două
exemplare, cu următoarele destinaţii:
a) primul exemplar se păstrează de către
utilizatorul final. Câte o copie a acestui exemplar va fi transmisă
şi păstrată de către operatorul economic furnizor al
produselor accizabile în regim de scutire;
b) al doilea exemplar se păstrează de către
autoritatea vamală teritorială emitentă.
(8) Autorităţile vamale teritoriale vor ţine o
evidenţă a operatorilor economici care au obţinut
autorizaţii de utilizator final prin înscrierea acestora în registre
speciale. De asemenea, vor asigura publicarea pe pagina web a
autorităţii vamale a listei cuprinzând aceşti operatori
economici, listă care va fi actualizată lunar până la data de 15
a fiecărei luni.
(9) Anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an,
pentru anul precedent, fiecare organizaţie de caritate care deţine
autorizaţie de utilizator final este obligată să prezinte
autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei o
situaţie centralizatoare privind cantităţile de produse
energetice achiziţionate în decursul unui an calendaristic,
cantităţile utilizate în scopul desfăşurării
activităţilor caritabile şi stocul de produse energetice rămas
neutilizat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35. Neprezentarea
situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni
contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal.
113.4. (1) În situaţiile prevăzute la art. 206^60 alin. (1) lit. f) şi g)
din Codul fiscal, scutirea se acordă indirect, cu condiţia ca
aprovizionarea să se efectueze de la un antrepozit fiscal.
(2) Înainte de fiecare achiziţie de combustibil pentru motor
în regim de scutire, utilizatorul va notifica această operaţiune la
autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi
desfăşoară activitatea, pentru un posibil control. Notificarea
va cuprinde informaţii cu privire la furnizor, produse şi
cantităţile ce urmează a fi achiziţionate.
(3) Operatorii economici pot solicita restituirea accizelor
trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii imediat următoare
trimestrului.
(4) Pentru restituirea accizelor, utilizatorii vor depune la
autoritatea fiscală teritorială cererea de restituire de accize,
însoţită de:
a) copia facturii de achiziţie a combustibilului pentru
motor, în care acciza să fie evidenţiată distinct;
b) dovada plăţii accizelor către furnizor, constând
în documentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul are contul
deschis;
c) dovada cantităţii utilizate în scopul pentru care se
acordă scutirea, constând în copia documentului care atestă
realizarea operaţiunilor de dragare - certificată de autoritatea
competentă în acest sens;
d) memoriul în care va fi descrisă operaţiunea pentru
care a fost necesar consumul de combustibil pentru motor şi în care se vor
menţiona: perioada de desfăşurare a operaţiunii,
numărul orelor de funcţionare a motoarelor şi a
instalaţiilor de dragare şi consumul normat de combustibil pentru
motor.
(4^1) Autoritatea fiscală teritorială va transmite
cererea şi documentaţia depuse de operatorul economic
autorităţii vamale teritoriale, care în urma analizei va decide
asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de
admitere, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de
restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamală stabileşte
cuantumul accizei de restituit.
(4^2) Autoritatea vamală teritorială va transmite
decizia prevăzută la alin. (4^1) autorităţii fiscale
teritoriale.
(4^3) În cazul în care decizia este de admitere în totalitate sau
în parte, autoritatea fiscală teritorială procedează la
restituirea accizelor în condiţiile art. 117 din Codul de procedură
fiscală.
(5) Modelul cererii de restituire de accize va fi aprobat prin
ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(6) În înţelesul prezentelor norme metodologice,
combustibilii pentru motor utilizaţi în domeniul producţiei,
dezvoltării, testării şi mentenanţei aeronavelor şi
vapoarelor înseamnă inclusiv combustibilii pentru motor utilizaţi în
domeniul testării şi mentenanţei motoarelor ce echipează
aeronavele şi vapoarele.
113.5. În cazul scutirii prevăzute la art. 206^60 alin. (1) lit. i) din Codul
fiscal, în înţelesul prezentelor norme metodologice:
a) rezervor standard înseamnă:
- rezervoarele fixate definitiv de producător pe toate
autovehiculele de acelaşi tip ca şi vehiculul în cauză şi a
căror montare definitivă permite carburantului să fie utilizat
direct, atât pentru propulsie, cât şi pentru funcţionarea în timpul
transportului, dacă este cazul, a sistemelor frigorifice şi a altor
sisteme. De asemenea, sunt considerate rezervoare standard rezervoarele de gaz
montate pe autovehicule, destinate utilizării directe a gazului drept
carburant, precum şi rezervoarele adaptate altor sisteme cu care poate fi
echipat vehiculul;
- rezervoarele fixate definitiv de producător pe toate
containerele de acelaşi tip ca şi containerul în cauză şi a
căror montare definitivă permite carburantului să fie utilizat
direct pentru funcţionarea, în timpul transportului, a sistemelor
frigorifice şi a altor sisteme cu care pot fi echipate containerele
speciale;
b) containere speciale înseamnă orice container echipat cu
dispozitive special destinate sistemelor frigorifice, de oxigenare, de izolare
termică sau altor sisteme.
113.6. În situaţia prevăzută la art. 206^60 alin. (1) lit. j) din Codul
fiscal, scutirea se acordă direct, în baza actelor normative emise pentru
gratuităţi în scop de ajutor umanitar.
113.7. (1) În situaţia prevăzută la art. 206^60 alin. (1) lit. k) din Codul
fiscal, scutirea se acordă direct atunci când aprovizionarea se
efectuează de la un antrepozit fiscal. Scutirea se acordă direct
şi în cazul furnizării gazului natural.
(2) Scutirea se acordă în baza autorizaţiei de utilizator
final emise de autoritatea vamală teritorială, mai puţin în
cazul gazului natural, pentru care nu este obligatorie deţinerea acestei
autorizaţii.
(3) Autorizaţia de utilizator final se eliberează la
cererea scrisă a beneficiarului, însoţită de fundamentarea
cantităţilor de produse energetice ce urmează a fi
achiziţionate în regim de scutire de la plata accizelor. Cererea se depune
la autoritatea vamală teritorială.
(4) Autoritatea vamală teritorială atribuie şi
înscrie pe autorizaţia de utilizator final un cod de utilizator.
(5) Modelul autorizaţiei de utilizator final este prezentat
în anexa nr. 34.
(6) Autorizaţiile de utilizator final se emit în două
exemplare, cu următoarele destinaţii:
a) primul exemplar se păstrează de către
utilizatorul final. Câte o copie a acestui exemplar va fi transmisă
şi păstrată de către operatorul economic furnizor al
produselor energetice în regim de scutire;
b) al doilea exemplar se păstrează de către
autoritatea vamală teritorială emitentă.
(7) Autorizaţia de utilizator final are o valabilitate de 3
ani de la data emiterii. Cantitatea de produse accizabile înscrisă într-o
autorizaţie de utilizator final poate fi suplimentată în
situaţii bine justificate, în cadrul aceleiaşi perioade de valabilitate
a autorizaţiei.
(8) Deţinătorii de autorizaţii de utilizator final
au obligaţia de a transmite on-line autorităţii vamale
teritoriale emitente a autorizaţiei, trimestrial, până la data de 15
inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face
raportarea, o situaţie privind achiziţia şi utilizarea
produselor energetice, care va cuprinde informaţii, după caz, cu
privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse
achiziţionată, cantitatea utilizată şi stocul de produse
energetice la sfârşitul perioadei de raportare, potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 35. Neprezentarea situaţiei în termenul
prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit
prevederilor Codului fiscal.
(9) Cantităţile de produse scutite de plata accizelor
înscrise într-o autorizaţie vor fi estimate pe baza datelor determinate în
funcţie de perioada de utilizare a combustibilului pentru încălzire
şi de parametrii tehnici ai instalaţiilor pe o durată de 3 ani.
(10) Autorităţile vamale teritoriale vor ţine o
evidenţă a operatorilor economici care au obţinut
autorizaţii de utilizator final prin înscrierea acestora în registre
speciale. De asemenea, vor asigura publicarea pe pagina de web a
autorităţii vamale a listei cuprinzând aceşti operatori
economici, listă care va fi actualizată lunar până la data de 15
a fiecărei luni.
(11) În situaţia în care achiziţionarea produselor
energetice se efectuează de la un antrepozit fiscal în regim de scutire
directă, livrarea produselor se face la preţuri fără
accize, iar deplasarea acestora este obligatoriu însoţită de
exemplarul tipărit al documentului administrativ electronic prevăzut
la pct. 91.
(12) La sosirea produselor energetice utilizatorul final autorizat
trebuie să înştiinţeze autoritatea vamală teritorială
şi să păstreze produsele în locul de recepţie maximum 24 de
ore pentru o posibilă verificare din partea acestei autorităţi,
în condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. După expirarea
termenului de 24 de ore, utilizatorul final autorizat poate proceda la
recepţia produselor energetice primite.
(12^1) În toate situaţiile de scutire directă livrarea
produselor se face la preţuri fără accize, iar deplasarea
şi primirea produselor accizabile spre/de un utilizator final autorizat se
supun prevederilor secţiunii a 9-a "Deplasarea şi primirea
produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize", cap. I^1 de la
titlul VII din Codul fiscal.
(13) În situaţia în care nu se respectă prevederile
alin. (11) şi (12), operaţiunea respectivă se consideră
eliberare pentru consum şi după expirarea termenului de 5 zile acciza
devine exigibilă.
(14) În înţelesul prezentelor norme metodologice prin
lăcaşuri de cult se înţelege lăcaşurile aşa cum
sunt definite potrivit legislaţiei în domeniul cultelor.
(15) În cazul produselor energetice achiziţionate de la
importatori sau de la alţi operatori economici, scutirea de la plata
accizelor se acordă indirect, prin restituire.
(16) Pentru restituirea accizelor, beneficiarul scutirii va depune
la autoritatea fiscală teritorială cererea de restituire de accize,
însoţită de:
a) copia facturii de achiziţie a produselor energetice;
b) dovada cantităţii utilizate în scopul pentru care se
acordă scutirea.
(16^1) Autoritatea fiscală teritorială va transmite
cererea şi documentaţia depuse de către beneficiar
autorităţii vamale teritoriale, care în urma analizei va decide
asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de
admitere, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de
restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamală stabileşte
cuantumul accizei de restituit.
(16^2) Autoritatea vamală teritorială va transmite
decizia prevăzută la alin. (16^1) autorităţii fiscale
teritoriale.
(16^3) În cazul în care decizia este de admitere în totalitate sau
în parte, autoritatea fiscală teritorială procedează la
restituirea accizelor în condiţiile art. 117 din Codul de procedură
fiscală.
(17) Modelul cererii de restituire de accize va fi aprobat prin
ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
113.8. (1) În situaţia prevăzută la art. 206^60 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal,
atunci când produsele energetice utilizate drept combustibil pentru
încălzire sunt produse în totalitate din biomase, denumite în continuare
biocombustibili, scutirea este totală.
(2) În situaţia prevăzută la art. 206^60 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal,
atunci când produsele energetice utilizate drept combustibil pentru motor sunt
produse în totalitate din biomase, denumite în continuare biocarburanţi,
scutirea este totală.
(3) În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin
biomasă se înţelege fracţiunea biodegradabilă a produselor,
deşeurilor şi reziduurilor provenite din agricultură - inclusiv
substanţe vegetale şi animale -, silvicultură şi
industriile conexe, precum şi fracţiunea biodegradabilă a
deşeurilor industriale şi urbane.
(4) *** Abrogat
(5) *** Abrogat
(6) Amestecul în vrac dintre biocarburanţi şi
carburanţii tradiţionali, în conformitate cu legislaţia
specifică, se poate realiza în regim suspensiv de accize numai în
antrepozitele fiscale pentru producţia sau depozitarea produselor energetice.
(7) Amestecul în vrac dintre biocombustibili şi combustibilii
tradiţionali se poate realiza în regim suspensiv de accize numai în
antrepozitele fiscale pentru producţia sau depozitarea produselor
energetice.
(8) *** Abrogat
(9) Atunci când staţiile de distribuţie
comercializează produse energetice utilizate drept carburant, realizate în
totalitate din biomasă, acestea trebuie să se asigure că sunt
respectate condiţiile prevăzute la art. 206^20 alin. (2) lit. c) din Codul
fiscal. Staţiile de distribuţie vor afişa în acest sens
avertismente în atenţia clienţilor.
113.9. (1) În situaţia prevăzută la art. 206^60 alin. (1) lit. m) din Codul
fiscal, scutirea de la plata accizelor se acordă cu condiţia ca
operatorii economici producători de energie electrică să
notifice acest fapt la autoritatea vamală teritorială, iar energia
electrică astfel realizată să fie furnizată direct unui
consumator final. Notificarea va cuprinde informaţii detaliate privind
activitatea desfăşurată de operatorul economic şi va fi
însoţită de copia documentelor care atestă autorizarea de
către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei. După înregistrarea notificării, o copie a acestei notificări
cu numărul de înregistrare va fi păstrată de operatorul
economic.
(2) În înţelesul prezentelor norme metodologice, surse
regenerabile de energie sunt: eoliană, solară, geotermală, a
valurilor, a mareelor, energia hidro-, biomasă, gaz de fermentare a
deşeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de
epurare a apelor uzate şi biogaz.
113.10. (1) Scutirile directe de la plata accizelor pentru
motorina şi kerosenul utilizate drept combustibil pentru motor în
situaţiile prevăzute la art. 206^60 alin. (1) din Codul fiscal se
acordă cu condiţia ca aceste produse să fie marcate potrivit
prevederilor Directivei nr. 95/60/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995
privind marcarea fiscală a motorinei şi kerosenului, precum şi
celor din legislaţia naţională specifică în domeniu.
(2) Marcarea şi colorarea motorinei şi a kerosenului pe
teritoriul României se realizează în antrepozite fiscale, cu excepţia
antrepozitelor fiscale autorizate exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu
combustibil pentru navigaţie. Marcarea şi colorarea pe teritoriul
României se realizează sub supraveghere fiscală, potrivit procedurii
stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.
(2^1) Marcarea şi colorarea motorinei şi a
kerosenului provenite din achiziţii intracomunitare şi destinate
utilizării într-un scop scutit se realizează în statul membru de
expediţie. Responsabilitatea marcării şi colorării
corespunzătoare potrivit alin. (1) revine antrepozitarului autorizat
exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigaţie sau
destinatarului înregistrat din România.
(2^2) Marcarea şi colorarea motorinei şi
kerosenului provenite din operaţiuni de import şi destinate
plasării în antrepozite fiscale de depozitare autorizate în exclusivitate
pentru aprovizionarea aeronavelor, a navelor şi ambarcaţiunilor se
face anterior punerii în liberă circulaţie, operaţiunea putând
fi realizată inclusiv într-o ţară terţă.
Responsabilitatea marcării şi colorării corespunzătoare
potrivit alin. (1) revine antrepozitarului autorizat exclusiv pentru aprovizionarea
navelor cu combustibil pentru navigaţie.
(3) Nu intră sub incidenţa marcării produsele
energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviaţie.
113.11. (1) În situaţiile de acordare a scutirii directe,
care necesită autorizaţie de utilizator final, aceasta se
eliberează la cererea scrisă a beneficiarului.
(2) Autoritatea vamală teritorială revocă
autorizaţia de utilizator final în următoarele situaţii:
a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituie
contravenţii la regimul produselor accizabile, potrivit Codului fiscal;
b) operatorul economic nu a justificat legal destinaţia
cantităţii de produse energetice achiziţionate;
c) operatorul economic a utilizat produsul energetic
achiziţionat altfel decât în scopul pentru care a obţinut autorizaţie
de utilizator final.
(3) Decizia de revocare a autorizaţiei de utilizator final se
comunică deţinătorului şi produce efecte de la data
comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în aceasta.
(4) Autoritatea vamală teritorială anulează
autorizaţia de utilizator final atunci când i-au fost oferite la
autorizare informaţii inexacte sau incomplete în legătură cu
scopul pentru care operatorul economic a solicitat autorizaţia de
utilizator final.
(5) Decizia de anulare a autorizaţiei de utilizator final se
comunică deţinătorului şi produce efecte începând de la
data emiterii autorizaţiei.
(6) Operatorul economic poate contesta decizia de revocare sau de
anulare a autorizaţiei de utilizator final, potrivit legislaţiei în
vigoare.
(6^1) Contestarea deciziei de revocare sau de anulare a
autorizaţiei de utilizator final nu suspendă efectele juridice ale
acestei decizii pe perioada soluţionării contestaţiei în
procedură administrativă.
(7) O nouă autorizaţie de utilizator final va putea fi
obţinută după 12 luni de la data revocării sau
anulării autorizaţiei.
(8) Stocurile de produse energetice înregistrate la data
revocării sau anulării autorizaţiei de utilizator final pot fi
valorificate sub supravegherea autorităţii vamale teritoriale.
(9) *) În situaţiile de acordare a scutirii directe pentru
gazul natural sau pentru energia electrică, utilizate în scopurile scutite
de la plata accizelor, utilizatorii notifică acest fapt la autoritatea
vamală teritorială. După notificare, utilizatorul transmite
furnizorului de astfel de produse o copie de pe notificare cu numărul de
înregistrare la autoritatea vamală teritorială. Transmiterea
notificării nu este necesară atunci când produsele respective provin
din achiziţii intracomunitare proprii sau din operaţiuni proprii de
import.
(9^1) Prevederile alin. (9) - (11) nu se aplică
consumatorilor casnici.
(10) *) Notificarea prevăzută la alin. (9) cuprinde
informaţii privind activitatea desfăşurată de utilizator
şi cantitatea de gaz natural sau energie electrică solicitată în
regim de scutire de la plata accizelor.
(11) *) Nerespectarea prevederilor alin. (9) şi (10) atrage
plata accizelor calculate pe baza cotei accizei prevăzute pentru gaz
natural sau energie electrică utilizate în scop comercial.
*) Conform art. III din Hotărârea Guvernului nr.
77/2014 (), prevederile alin. (9) - (11) ale subpunctului 113.11 se aplică
începând cu data de 1 aprilie 2014.
Art. 206^61
114. Nu intră sub incidenţa sistemului de marcare:
a) alcoolul etilic denaturat cu substanţe specifice
destinaţiei, alta decât consumul uman, astfel încât să nu poată
fi utilizat la obţinerea de băuturi alcoolice;
b) alcoolul etilic tehnic rezultat exclusiv ca produs secundar din
procesul de obţinere a alcoolului etilic rafinat şi care
datorită compoziţiei sale nu poate fi utilizat în industria
alimentară;
c) băuturile slab alcoolizate, cu o concentraţie
alcoolică de până la 10% în volum inclusiv;
d) produsele din producţia internă destinate exportului;
e) produsele de natura celor supuse marcării, provenite din
import, aflate în regim de tranzit sau de import temporar;
f) aromele alimentare, extractele şi concentratele alcoolice;
g) băuturi fermentate spumoase, altele decât bere şi
vinuri;
h) cidru de mere şi de pere cu codurile NC 2206 00 51 şi
NC 2206 00 81 şi hidromel cu codurile NC 2206 00 59 şi NC 2206 00 89
obţinut prin fermentarea unei soluţii de miere în apă.
Norme metodologice
115. (1) Autorizaţia de antrepozit fiscal sau de destinatar
înregistrat atestă şi dreptul de marcare a produselor supuse acestui
regim.
(2) Dreptul de marcare a produselor supuse acestui regim revine
importatorului de astfel de produse din ţări terţe, în baza
autorizaţiei emise de Comisie în vederea realizării acestor
achiziţii.
(3) Autorizaţia de importator se acordă de Comisie în
conformitate cu prevederile pct. 117.1.
(4) În vederea realizării achiziţiilor de produse din
tutun prelucrat din alte state membre, timbrele procurate de destinatarii
înregistraţi se expediază pe adresa antrepozitului fiscal de
producţie care urmează să le aplice pe produse.
(5) În vederea realizării achiziţiilor de băuturi
alcoolice supuse marcării din alte state membre, banderolele procurate de
destinatarii înregistraţi se expediază pe adresa antrepozitului
fiscal de producţie sau a unui antrepozit fiscal desemnat de către
acesta, care urmează să le aplice pe produse.
(6) În vederea realizării achiziţiilor de băuturi
alcoolice supuse marcării din alte state membre pentru care antrepozitul
fiscal expeditor nu aplică banderole, banderolele procurate de
destinatarii înregistraţi se aplică de către aceştia în
locurile autorizate pentru primirea produselor în regim suspensiv de accize. În
această situaţie, banderolele se aplică înainte de
comercializarea băuturilor alcoolice pe teritoriul României, dar nu mai
târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care accizele au devenit
exigibile.
(7) În vederea realizării importurilor de produse supuse
marcării, timbrele sau banderolele, după caz, procurate de
importatori se expediază pe adresa producătorului extern care
urmează să le aplice pe produse.
(8) În vederea realizării importurilor de produse supuse
marcării pentru care furnizorul extern nu aplică banderole sau
timbre, banderolele sau timbrele procurate de importatori se aplică de
către aceştia în antrepozite vamale, antrepozite libere sau zone libere.
(9) În situaţiile prevăzute la alin. (4), (5) şi
(7), expedierea marcajelor se face în maximum 15 zile de la executarea comenzii
de către unitatea autorizată cu tipărirea.
(10) După expirarea termenului de 15 zile, destinatarii
înregistraţi sau importatorii autorizaţi sunt obligaţi să
returneze unităţii specializate autorizate cu tipărirea, în
vederea distrugerii, marcajele neexpediate în termen.
(11) În cazul importurilor de produse accizabile supuse
marcării, expedierea marcajelor către producătorii externi se
face numai ca bagaj neînsoţit, cu depunerea în vamă a documentului
vamal de export temporar. Documentul vamal de export temporar trebuie să
fie însoţit de:
a) documentul de transport internaţional, din care să
rezulte că destinatarul este producătorul mărfurilor ce
urmează a fi importate;
b) o copie a contractului încheiat între importator şi
producătorul extern sau reprezentantul acestuia;
c) o copie a autorizaţiei de importator.
(12) Cu ocazia importului, odată cu documentul vamal de
import, se depune un document vamal de reimport, pentru marcajele aplicate, în
vederea încheierii regimului acordat la scoaterea temporară din
ţară a acestora.
Norme metodologice
116. (1) Dimensiunile marcajelor sunt prezentate în anexa nr. 54.
(2) Marcajele sunt hârtii de valoare cu regim special
şi se tipăresc de către Compania Naţională
"Imprimeria Naţională" - S.A.
(3) Timbrele pentru marcarea
produselor din tutun prelucrat sunt inscripţionate cu următoarele
elemente:
a) denumirea operatorului
economic cu drept de marcare şi codul de marcare atribuit acestuia;
b) denumirea generică a
produsului, respectiv: ţigarete, ţigări, ţigări de
foi, tutun de fumat;
c) seria şi numărul
care identifică în mod unic timbrul.
(4) Banderolele pentru marcarea
băuturilor fermentate liniştite, altele decât bere şi vinuri, a
produselor intermediare şi a alcoolului etilic vor avea inscripţionate
următoarele elemente:
a) denumirea operatorului
economic cu drept de marcare şi codul de marcare atribuit acestuia;
b) denumirea generică a
produsului, respectiv: alcool, băuturi slab alcoolizate - după caz,
băuturi spirtoase, ţuică, rachiuri din fructe, produse
intermediare, băuturi fermentate liniştite;
c) seria şi numărul
care identifică în mod unic banderola;
d) cantitatea nominală
exprimată în litri de produs conţinut;
e) concentraţia
alcoolică.
(5) Inscripţionarea pe
marcaje a elementelor prevăzute la alin. (3) şi (4) se poate face
codificat, modalitatea de citire a codului fiind pusă la dispoziţia
organelor în drept de către Compania Naţională "Imprimeria
Naţională" - S.A., la solicitarea acestora.
(6) Banderolele se aplică
pe sistemul de închidere a buteliilor, cutiilor de tetra pak/tetra brik, astfel
încât prin deschiderea acestora să se asigure distrugerea banderolelor.
Sunt supuse marcării prin banderole inclusiv ambalajele individuale ce
depăşesc capacitatea de 1 litru, dar nu mai mult de 3 litri.
(7) În accepţia
prezentelor norme metodologice, comercializarea alcoolului etilic şi a
băuturilor alcoolice de natura celor supuse marcării, în butelii sau
în cutii ce depăşesc capacitatea de 3 litri, se consideră
comercializare în vrac.
(8) În cazul tutunului
prelucrat, altele decât ţigaretele, ambalajele individuale pe care sunt
aplicate timbrele sunt pachete din carton sau celofanate ori cutii din diferite
materiale - carton, lemn, plastic, metal -, în care sunt prezentate pentru
vânzare aceste produse, respectiv ţigări, ţigări de foi,
tutun fin tăiat destinat rulării în ţigarete.
(8^1) În cazul produselor din
tutun prelucrat, altele decât ţigaretele, un timbru aplicat pe pachete din
carton sau celofanate ori cutii din diferite materiale - carton, lemn, plastic,
metal - se consideră a fi deteriorat ca urmare a lipirii pe ambalaj
devenind impropriu utilizării ulterioare datorită modificărilor
survenite.
(9) În situaţia în care
dimensiunile marcajelor nu permit includerea în întregime a denumirilor
operatorilor economici cu drept de marcare, se vor inscripţiona
prescurtările sau iniţialele stabilite de fiecare operator economic,
de comun acord cu Compania Naţională "Imprimeria
Naţională" - S.A.
(10) Fiecărui operator
economic cu drept de marcare i se atribuie un cod de marcare de 13 caractere.
În cazul antrepozitarilor autorizaţi şi al destinatarilor
înregistraţi, codul de marcare este codul de acciză. În cazul
importatorilor autorizaţi, codul de marcare este format din două
caractere alfanumerice aferente codului de ţară, conform standardului
ISO 3166, din care se face importul, urmate de codul de identificare
fiscală format din 11 caractere alfanumerice. Atunci când codul de
identificare fiscală nu conţine 11 caractere alfanumerice, acesta va
fi precedat de cifra "0", astfel încât numărul total de
caractere să fie de 11. Codul de marcare se va regăsi
inscripţionat pe marcajele tipărite ce vor fi aplicate pe produsele
destinate comercializării pe teritoriul României.
(11) În cazul importatorilor autorizaţi care nu au
contracte încheiate direct cu producătorul extern, ci cu un reprezentant
al acestuia, marcajele vor fi expediate producătorului extern, iar codul
atribuit va conţine indicativul ţării din care se face efectiv
importul.
Norme metodologice
117.
117.1. (1) Persoana care intenţionează să
obţină autorizaţie de importator depune la autoritatea
vamală teritorială o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 55,
însoţită de următoarele documente:
a) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului
comerţului, din care să rezulte capitalul social, asociaţii,
obiectul de activitate, administratorii, punctele de lucru în care urmează
să îşi desfăşoare activitatea, precum şi o copie de pe
certificatul de înmatriculare sau certificatul de înregistrare, după caz;
b) cazierele judiciare ale administratorilor, eliberate de
instituţiile abilitate din România;
c) contractele încheiate direct între importator şi
producătorul extern sau reprezentantul acestuia. În cazul în care
contractul este încheiat cu un reprezentant al producătorului extern, se
va prezenta o declaraţie a producătorului extern care să ateste
relaţia contractuală dintre acesta şi furnizorul extern al
deţinătorului de autorizaţie de importator;
d) declaraţie privind forma de constituire a garanţiei;
e) certificatul de atestare fiscală;
f) cazierul fiscal.
(2) În termen de 15 zile de la data depunerii cererii conform
prevederilor alin. (1), autoritatea vamală teritorială va înainta
documentaţia autorităţii fiscale centrale - direcţia de
specialitate care asigură secretariatul Comisiei, însoţită de un
referat al acelei autorităţi vamale teritoriale asupra
oportunităţii emiterii acestei autorizaţii.
(3) Autoritatea competentă eliberează autorizaţia
de importator autorizat numai dacă sunt îndeplinite următoarele
condiţii:
a) au fost prezentate documentele prevăzute la alin. (1);
b) în cazul unei persoane fizice care urmează să
îşi desfăşoare activitatea ca importator autorizat, aceasta
să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infracţiunea de
abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare,
mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în
oricare dintre statele străine în care aceasta a avut
domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată
pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea
nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de
Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) în cazul unei persoane juridice care urmează să
îşi desfăşoare activitatea ca importator autorizat,
administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnaţi în
mod definitiv pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals,
înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori
luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în
care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi
fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de
Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificările
ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
d) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale
restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
(4) Autorizaţia de importator se eliberează de Comisie
în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.
(5) Orice importator autorizat are obligaţia de a constitui o
garanţie corespunzătoare unei cote de 6% din accizele estimate
aferente produselor ce urmează a fi importate pe parcursul unui an.
(6) Autorizaţia este valabilă începând cu data de 1 a
lunii următoare celei în care importatorul autorizat face dovada
constituirii garanţiei în cuantumul şi în forma aprobate de Comisie
potrivit pct. 108.
(6^1) Nivelul garanţiei se analizează anual de
către autoritatea vamală teritorială, în vederea
actualizării în funcţie de cantităţile de produse
accizabile achiziţionate în anul precedent.
(6^2) Cuantumul garanţiei stabilite prin actualizare se va
comunica importatorului autorizat prin decizie emisă de autoritatea
vamală teritorială, care va face parte integrantă din
autorizaţia de importator autorizat. O copie a deciziei se transmite
şi Comisiei. Termenul de constituire a garanţiei astfel stabilite va
fi de cel mult 30 de zile de la data comunicării.
(6^3) Garanţia poate fi executată atunci când se
constată că importatorul autorizat înregistrează orice alte
obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
cu mai mult de 30 de zile faţă de termenul legal de plată.
Executarea garanţiei atrage suspendarea autorizaţiei până la
momentul reîntregirii acesteia. Procedura prin care se execută
garanţia şi cea de suspendare a autorizaţiei se stabilesc prin
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
(7) În situaţia în care intervin modificări
faţă de datele iniţiale în baza cărora a fost emisă
autorizaţia, importatorul autorizat are obligaţia de a le notifica la
secretariatul Comisiei, în vederea modificării autorizaţiei,
dacă este cazul, după cum urmează:
a) dacă se modifică datele de identificare ale
importatorului autorizat, în termen de 30 de zile de la data înregistrării
modificării, însoţită de actul adiţional/hotărârea
asociaţilor, certificatul de înscriere de menţiuni la oficiul
registrului comerţului şi, după caz, cazierele judiciare ale
administratorilor şi certificatul de înregistrare la oficiul registrului
comerţului;
b) în situaţia în care modificările care intervin se
referă la tipul produselor accizabile, cu cel puţin 60 de zile
înainte de realizarea importului.
(8) Autorizaţia de importator autorizat poate fi
revocată în următoarele situaţii:
a) atunci când titularul acesteia nu respectă una din
cerinţele prevăzute la alin. (7);
b) atunci când titularul acesteia înregistrează
obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
mai vechi de 30 de zile faţă de termenul legal de plată;
c) în cazul unui importator autorizat, persoană fizică,
atunci când aceasta a fost condamnată printr-o hotărâre
judecătorească definitivă, în România sau într-un stat
străin, pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals,
înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau
luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de Codul
fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, de Legea
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
d) în cazul unui importator autorizat, persoană
juridică, atunci când oricare dintre administratorii persoanei juridice a
fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă,
în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunea de abuz de
încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie
mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele
reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificările
şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu
modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) Decizia de revocare se comunică importatorului autorizat
şi produce efecte de la data la care a fost adusă la
cunoştinţa acestuia.
(10) În cazuri excepţionale când interesele legitime ale
importatorului autorizat impun aceasta, Comisia poate decala termenul de
intrare în vigoare a deciziei de revocare la o dată ulterioară.
(11) Importatorul autorizat nemulţumit poate contesta decizia
de revocare a autorizaţiei, potrivit legislaţiei în vigoare.
(12) Contestarea deciziei de revocare a autorizaţiei de
importator autorizat nu suspendă efectele juridice ale acestei decizii pe
perioada soluţionării contestaţiei în procedură
administrativă.
(13) În cazul în care importatorul autorizat doreşte să
renunţe la autorizaţie, acesta are obligaţia să notifice
acest fapt Comisiei cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care
renunţarea la autorizaţie produce efecte.
(14) Modificarea autorizaţiilor de importator autorizat ca
urmare a schimbării sediului social, denumirii sau a formei de organizare
nu intră sub incidenţa alin. (6) şi este valabilă de la
data emiterii autorizaţiei modificate.
(15) Procedura de autorizare a importatorului autorizat nu
intră sub incidenţa prevederilor legale privind procedura aprobării
tacite.
(16) În cazul pierderii autorizaţiei de importator autorizat,
titularul autorizaţiei va anunţa pierderea în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a.
(17) În baza documentului care atestă că anunţul
referitor la pierdere a fost înaintat spre publicare în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, autoritatea emitentă a autorizaţiei va
elibera la cerere un duplicat al acesteia.
117.2. (1) Pentru fiecare solicitare de marcaje, antrepozitarul
autorizat, destinatarul înregistrat şi importatorul autorizat depun nota
de comandă la autorităţile vamale teritoriale.
(2) Modelul notei de comandă este prevăzut în anexa nr. 56.
(3) În cazul antrepozitarului autorizat, al destinatarului
înregistrat şi al importatorului autorizat, fiecare notă de
comandă se aprobă - total sau parţial - de către
autoritatea vamală teritorială, în funcţie de:
a) datele din situaţia lunară privind evidenţa
achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor,
prezentată de solicitant la autoritatea vamală competentă, cu
aprobarea notelor de comandă de marcaje, potrivit alin. (9);
b) livrările de produse accizabile marcate, efectuate în
ultimele 6 luni faţă de data solicitării unei noi note de
comandă.
(4) În situaţia în care în decursul unei luni se
solicită o cantitate de marcaje mai mare decât media lunară a livrărilor
din ultimele 6 luni, se va depune un memoriu justificativ în care vor fi
explicate motivele care au generat necesităţile suplimentare.
(5) Notele de comandă se întocmesc de către solicitant
în 3 exemplare.
(6) Notele de comandă se aprobă în termen de 7 zile
lucrătoare de la data înregistrării la autoritatea vamală
teritorială. După aprobare, cele 3 exemplare ale notelor de
comandă au următoarele destinaţii: primul exemplar se
păstrează de către solicitant, al doilea exemplar se transmite
Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A.
şi al treilea exemplar se păstrează de către autoritatea
vamală teritorială care aprobă notele de comandă.
(7) Operatorii economici cu drept de marcare au obligaţia
utilizării marcajelor aprobate prin notele de comandă în termen de 6
luni consecutive de la eliberarea acestora de către Compania
Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. După
expirarea acestui termen, marcajele neutilizate vor fi restituite Companiei
Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., în vederea
distrugerii, operaţiune care se va desfăşura sub supraveghere
fiscală, pe cheltuiala operatorului economic cu drept de marcare.
(8) În sensul prevederilor alin. (7), prin utilizarea marcajelor
se înţelege aplicarea efectivă a acestora pe ambalajul produsului accizabil.
În cazul produselor accizabile marcate provenite din achiziţii
intracomunitare sau din import, dovada marcajelor utilizate este
reprezentată de o scrisoare de confirmare din partea producătorului
transmisă operatorului economic cu drept de marcare, care va fi
anexată semestrial la situaţia privind evidenţa marcajelor
achiziţionate, utilizate şi returnate, fără ca termenul de
restituire a marcajelor neutilizate să depăşească 12 luni
consecutive.
(9) Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi
şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării sunt
obligaţi să prezinte lunar, până la data de 15 inclusiv a
fiecărei luni, autorităţii vamale teritoriale situaţia
privind marcajele utilizate în luna anterioară celei în care se face
raportarea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 57. În
cazul banderolelor, această situaţie se va întocmi pe fiecare tip de
banderolă, potrivit dimensiunilor şi caracteristicilor
inscripţionate pe acestea.
(10) Procentul maxim admis de marcaje distruse în procesul de
marcare şi care nu pot fi recuperate pentru a fi evidenţiate este de
0,5% din numărul marcajelor utilizate.
(11) Pentru cantitatea de marcaje distruse în procesul de marcare
peste limita maximă admisă prevăzută la alin. (10) se
datorează accizele aferente cantităţilor de produse care ar fi
putut fi marcate.
(12) În situaţia prevăzută la alin. (11), acciza
devine exigibilă în ultima zi a lunii în care s-a înregistrat distrugerea,
iar termenul de plată al acesteia este până la data de 25 inclusiv a
lunii imediat următoare.
(13) Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii
înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse
marcării vor ţine o evidenţă distinctă a marcajelor
distruse, precum şi a celor deteriorate, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 58.
(14) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfârşitul
fiecărei zile pe un formular special, destinat pentru aceasta, potrivit
modelului prevăzut în anexa nr. 59.
(15) Semestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii
următoare semestrului, marcajele deteriorate, prevăzute în anexa nr.
59, vor fi distruse de către antrepozitarul autorizat, destinatarul
înregistrat sau importatorul autorizat, pe cheltuiala acestora, în
condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, obligatoriu sub
supraveghere fiscală.
(16) În cazul marcajelor pierdute sau sustrase, antrepozitarii
autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii
autorizaţi au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la înregistrarea
declaraţiei, procesului-verbal de constatare sau a sesizării scrise a
persoanei care a constatat dispariţia marcajelor, să anunţe
autoritatea vamală teritorială în vederea stabilirii obligaţiei
de plată privind accizele.
(17) În situaţia depăşirii termenului prevăzut
la alin. (16), acciza devine exigibilă în ziua imediat următoare
depăşirii termenului şi se va plăti în 3 zile
lucrătoare de la data depăşirii termenului respectiv.
(18) În cadrul antrepozitului de producţie este permisă
operaţiunea de distrugere a marcajelor achiziţionate de clienţi
prin autorităţile competente din ţările lor de
rezidenţă, atunci când se impune această operaţiune şi
dacă este admisă de acele autorităţi. Cu cel mult 7 zile
înainte de desfăşurarea operaţiunii de distrugere a marcajelor,
antrepozitul fiscal va înştiinţa autoritatea vamală
teritorială în vederea desemnării de către această
autoritate a unui reprezentant care să asigure supravegherea fiscală
şi semnarea procesului-verbal întocmit după încheierea
operaţiunii respective.
(19) Marcajele expediate unui antrepozit fiscal de producţie
din alt stat membru pot fi supuse operaţiunii de distrugere în cadrul
acestor antrepozite, atunci când se impune această operaţiune şi
în condiţiile stabilite de autorităţile competente din statul
membru respectiv.
(20) În situaţia prevăzută la alin. (19), dovada
marcajelor distruse este reprezentată de o scrisoare de confirmare din
partea producătorului transmisă operatorului economic cu drept de
marcare din România şi care poartă viza autorităţii
competente din statul membru în care a avut loc operaţiunea de distrugere.
117.3. (1) După aprobarea notelor de comandă de marcaje
de către autoritatea vamală teritorială, exemplarul 2 al notei
de comandă se va transmite de către operatorul economic cu drept de
marcare către Compania Naţională "Imprimeria
Naţională" - S.A. şi va fi însoţit de dovada
achitării contravalorii marcajelor comandate în contul acestei companii.
(2) Eliberarea marcajelor se face de către Compania
Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.
(3) Marcajele se realizează de către Compania
Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. prin
emisiuni identificate printr-un cod şi o serie de emisiune aprobate de
către direcţia specializată cu atribuţii de control din
cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(4) Termenul de executare a comenzilor de către Compania
Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. este de
15 zile lucrătoare de la data primirii şi înregistrării notelor
de comandă aprobate de autoritatea vamală teritorială.
(5) Până la eliberarea marcajelor către beneficiari,
acestea se depozitează la Compania Naţională "Imprimeria
Naţională" - S.A. în condiţii de deplină securitate.
(6) Contravaloarea marcajelor se asigură de la bugetul de
stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse
marcării, astfel:
a) antrepozitarii autorizaţi, lunar, din suma ce urmează
a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinată potrivit
prevederilor pct. 71 alin. (5), vor deduce numai contravaloarea marcajelor
aferente cantităţilor de produse efectiv eliberate pentru consum.
Contravaloarea marcajelor ce urmează a se deduce din accize se
determină pe baza preţurilor fără TVA;
b) destinatarul înregistrat, din suma ce urmează a se vira
bugetului de stat cu titlu de accize, determinată potrivit prevederilor
pct. 71 alin. (5), va deduce numai contravaloarea marcajelor aferente
cantităţilor de produse efectiv marcate. Contravaloarea marcajelor ce
urmează a se deduce din accize se determină pe baza preţurilor
fără TVA;
c) importatorul autorizat, cu ocazia fiecărei operaţiuni
de import de produse marcate, din suma ce urmează a se vira bugetului de
stat cu titlu de accize, determinată potrivit prevederilor pct. 71 alin.
(5), va deduce numai contravaloarea marcajelor aferente cantităţilor
de produse efectiv importate. Contravaloarea marcajelor ce urmează a se
deduce din accize se determină pe baza preţurilor fără TVA.
Norme metodologice
118. (1) Repartizarea fiecărui lot de produse de tutun
prelucrat confiscat - altele decât cele din nomenclatoarele operatorilor economici
cu drept de marcare -, către antrepozitarii autorizaţi se face
proporţional cu cota de piaţă deţinută.
(2) Trimestrial, situaţia privind cotele de piaţă
se comunică de direcţia cu atribuţii în elaborarea
legislaţiei în domeniul accizelor din cadrul autorităţii fiscale
centrale către direcţia de specialitate care asigură
secretariatul Comisiei, autoritatea vamală centrală, direcţiile
cu atribuţii de control din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(3) După repartizarea cantităţilor de produse de
tutun prelucrat prevăzută la alin. (1), organele care au procedat la
confiscare vor înştiinţa antrepozitarii autorizaţi despre
cantităţile ce urmează a fi preluate de către aceştia.
Această înştiinţare va cuprinde informaţii cu privire la:
denumirea produsului de tutun prelucrat, cantitatea, data şi locul
confiscării, precum şi locul de unde se vor prelua produsele.
(4) În toate situaţiile prevăzute la art. 206^65 alin. (1) din Codul fiscal,
predarea cantităţilor de produse din tutun prelucrat confiscate se
face pe baza unui proces-verbal de predare-primire, ce va fi semnat atât de
reprezentanţii organului care a procedat la confiscarea produselor, cât
şi de reprezentanţii operatorilor economici cu drept de marcare, care
le preiau.
(4^1) Produsele din tutun prelucrat se predau ambalate în
colete/saci sigilaţi cu sigiliile organului de control care a efectuat
confiscarea, fiecare colet/sac fiind însoţit de o listă de inventar
care să cuprindă tipul produsului, sortimentul şi cantitatea
exprimată în unitatea de măsură prevăzută în anexa nr. 1 la
titlul VII din Codul fiscal.
(4^2) Listele de inventar se înregistrează în evidenţele
organului de control care a efectuat confiscarea şi se
menţionează în cuprinsul procesului-verbal de predare-primire.
(5) Distrugerea produselor din tutun prelucrat se efectuează
prin metode specifice, care să asigure denaturarea acestora, dincolo de
orice posibilitate de reconstituire, sortare, pliere sau orice altă
modalitate de recuperare a materiilor prime ce intră în componenţa
acestor produse. Distrugerea va avea loc, în baza aprobării date de
autoritatea vamală centrală, la cererea operatorului economic cu
drept de marcare, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii
aprobării şi în prezenţa unei comisii de distrugere constituite
special în acest scop. Din această comisie vor face parte un reprezentant
al organelor de poliţie şi un reprezentant desemnat de autoritatea
vamală centrală.
(5^1) În situaţia în care, cu ocazia efectuării
distrugerii, se constată existenţa unor sigilii deteriorate/rupte,
precum şi la solicitarea oricărui membru al comisiei de distrugere,
comisia poate proceda la efectuarea unui control prin sondaj ori la efectuarea
controlului total al conţinutului coletelor/sacilor.
(6) Nepreluarea cantităţilor de produse din tutun
prelucrat de către operatorii economici cu drept de marcare potrivit
prevederilor alin. (3), în termen de 30 de zile de la data
înştiinţării, atrage suspendarea autorizaţiei care
asigură dreptul de marcare până la încadrarea în prevederile legale.
Norme metodologice
119. (1) Autoritatea fiscală teritorială are
obligaţia de a comunica autorităţii vamale teritoriale în
fiecare lună până la data de 5 inclusiv situaţia cu privire la
operatorii economici plătitori de accize care înregistrează
întârzierea la plata accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal.
(2) Măsura suspendării autorizaţiei deţinute
de operatorul economic plătitor de accize se va dispune de către
autoritatea vamală teritorială.
Norme metodologice
120.
120.1. (1) Operatorii economici care distribuie şi
comercializează în sistem angro băuturi alcoolice şi tutun
prelucrat sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea vamală
teritorială potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2) Intră sub incidenţa prevederilor art. 206^69 alin. (3) din Codul fiscal
toate băuturile alcoolice, respectiv: bere, vinuri, băuturi
fermentate - altele decât bere şi vinuri -, produse intermediare,
băuturi alcoolice din grupa alcoolului etilic. Pentru băuturile alcoolice
realizate de către operatorii economici producători care deţin
certificat de marcă sau adeverinţă eliberată de Oficiul de
Stat pentru Invenţii şi Mărci, livrările vor fi
însoţite de o copie a acestor documente.
(3) Pentru realizarea băuturilor alcoolice sub
licenţă, antrepozitarul autorizat are obligaţia de a notifica
acest lucru autorităţii vamale teritoriale şi
autorităţii fiscale centrale - direcţia de specialitate care
asigură secretariatul Comisiei. Activitatea desfăşurată
fără această notificare se consideră a fi activitate în
afara antrepozitului fiscal. Livrările vor fi însoţite de un document
legal din care să rezulte dreptul producătorului de a utiliza marca
în cursul duratei de protecţie a mărcii. Documentul legal poate fi
contract de licenţă, cesiune, consimţământ scris din partea
titularului mărcii sau declaraţia producătorului înregistrat în
România din care să rezulte că acesta fabrică sortimentele respective,
concret nominalizate în declaraţie, în baza contractelor de
licenţă.
(4) Pentru vinurile realizate de operatorii economici
producători, livrările vor fi însoţite de o copie a buletinului
de analiză fizico-chimică şi caracteristici organoleptice,
eliberat de laboratoare autorizate.
(5) Persoanele care eliberează pentru consum bere şi
băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, care nu se
încadrează la art. 207 lit. d) şi e) din Codul
fiscal, trebuie să deţină declaraţii/certificate de
calitate emise de producător din care să rezulte că ponderea
gradelor Plato provenite din malţ, cereale malţificabile şi/sau
nemalţificabile în numărul total de grade Plato al produsului finit
este mai mare de 30%, respectiv că ponderea de alcool absolut (100%)
provenită din fermentarea exclusivă a fructelor, sucurilor de fructe
şi sucurilor concentrate de fructe este mai mare de 50%.
120.2. (1) Toate reziduurile de produse energetice rezultate din
exploatare - scurgeri, spălări, curăţări,
decantări, degradate calitativ - în alte locaţii decât antrepozitele
fiscale de producţie pot fi vândute sau cedate pentru prelucrare în
vederea obţinerii de produse accizabile de natura celor prevăzute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal
către un antrepozit fiscal de producţie. Vânzarea sau cedarea poate
avea loc numai pe bază de factură sau aviz de însoţire, vizate
de reprezentantul autorităţii vamale teritoriale în a cărei
rază îşi desfăşoară activitatea antrepozitul fiscal,
precum şi de reprezentantul autorităţii vamale teritoriale din a
cărei rază sunt colectate reziduurile. Colectarea reziduurilor de
produse energetice poate fi efectuată de antrepozitul fiscal de
producţie produse energetice sau de către operatorii economici
autorizaţi pentru operaţiuni de ecologizare.
(2) Colectarea uleiurilor uzate provenite de la motoare de
combustie, transmisii la motoare, turbine, compresoare etc. se face de
către operatorii economici autorizaţi în acest sens. Atunci când
uleiurile uzate colectate sunt utilizate pentru încălzire, acestea
intră sub incidenţa accizelor în conformitate cu prevederile alin.
(6) al art. 206^16 din Codul fiscal.
(3) În cazul reziduurilor de produse energetice care nu sunt
supuse operaţiunilor de prelucrare sau de ecologizare, acestea pot fi
predate în vederea distrugerii în condiţiile prevăzute de
legislaţia în domeniu. În acest sens, autoritatea vamală
teritorială va fi notificată cu cel puţin 5 zile lucrătoare
înainte de predarea reziduurilor.
120.3. (1) În cazul tutunului brut şi al tutunului
parţial prelucrat, autorizaţiile pentru comercializarea acestor
produse se eliberează operatorilor economici de autoritatea vamală
teritorială.
(2) Intră sub incidenţa autorizării inclusiv
comercializarea tutunului brut şi a tutunului parţial prelucrat
realizată de operatorii economici din România către alte state membre
sau la export.
(3) Nu intră sub incidenţa deţinerii
autorizaţiilor de comercializare prevăzute la alin. (1) antrepozitele
fiscale autorizate pentru producţia de tutun prelucrat.
(4) În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin tutun
brut sau tutun parţial prelucrat se înţelege produsul rezultat în
urma operaţiunilor de primă transformare a tutunului frunză în
unităţi autorizate ca prim-procesatoare.
120.4. În sensul art. 206^69 alin. (1^1) din Codul fiscal,
noţiunea de "alcool etilic" nu cuprinde distilatele.
120.5. Dozele de substanţe prevăzute la alin. (17)
şi (19) ale art. 206^69 din Codul fiscal sunt exprimate
în substanţă cu puritate 100%.
Art. 206^70
121. (1) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum şi
produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a
statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită nu
intră sub incidenţa prevederilor privind deplasarea produselor
accizabile aflate în regim suspensiv de accize.
(2) Alcoolul etilic şi băuturile alcoolice intrate,
potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul
unei proceduri de executare silită şi care nu îndeplinesc
condiţiile legale de comercializare pot fi valorificate de
autorităţile competente către antrepozitarii autorizaţi
pentru producţia de alcool etilic - materie primă numai în vederea
procesării.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), livrarea
acestor produse se face pe bază de factură fiscală care trebuie
să respecte prevederile art. 155 din Codul fiscal.
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică în mod
corespunzător şi pentru produsele energetice intrate, potrivit legii,
în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de
executare silită şi care nu îndeplinesc condiţiile legale de
comercializare.
(5) Produsele accizabile care îndeplinesc condiţiile legale
de comercializare, cu excepţia tutunurilor prelucrate, se valorifică
către operatorii economici comercianţi pe bază de factură
fiscală specifică la preţuri care cuprind şi accizele.
(6) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile prin valorificare,
potrivit alin. (2), (4) şi (5), trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute de lege, după caz.
Norme metodologice
122. (1) Tutunul prelucrat reprezentând ţigarete este scutit
de plata accizelor atunci când este destinat unor teste ştiinţifice
sau unor teste privind calitatea produselor, cu condiţia ca testarea
să nu se realizeze prin comercializarea acestor produse, ci prin mijloace
specifice cercetării ştiinţifice sau cercetării privind
calitatea produselor.
(2) Scutirea pentru loturile destinate scopului prevăzut la
alin. (1) se acordă numai antrepozitarilor autorizaţi pentru
producţia de ţigarete, doar atunci când testarea este realizată
direct de către aceştia sau prin intermediul unei societăţi
specializate în efectuarea testelor ştiinţifice sau privind calitatea
produselor, în limita cantităţii de 200.000 de bucăţi de
ţigarete pe semestru.
(3) În accepţia prezentelor norme metodologice, noţiunea
de "teste ştiinţifice sau teste privind calitatea
produselor" nu cuprinde testele de piaţă destinate
promovării produselor.
(4) Documentul de însoţire a lotului de ţigarete în
timpul transferului de la producător la societatea specializată în
efectuarea testelor ştiinţifice sau celor privind calitatea
produselor va fi avizul de însoţire a mărfii.
---------------------------------------------------------------------------------
ANEXE LA TITLUL 6
|
Nr. înregistrare …………. |
Data …………………….. |
|
|
|
|
|
|
|
DECLARAŢIE pentru înregistrarea
gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice
destinate consumului propriu |
||||
1. Numele şi prenumele
persoanei fizice |
|
|||
2. Adresa |
Judeţul
………………………………..………….………… Sectorul ……… Localitatea………………………….…………………………………………..… Str.
………………………………………..……………………..Nr. .… Bl. ….. Scara ….… Et…. Ap. …… Cod
poştal ……………….…………………… |
|||
3. Telefon |
|
|||
4. Codul numeric personal |
|
|||
5. Descrierea
activităţii ce urmează a se desfăşura |
Producţie
o
o
o
o
o Bere
Vinuri
Băuturi
Ţuică
Rachiuri fermentate altele decât bere şi vinuri |
|||
6. Menţionaţi
cantitatea (în litri) obţinută în anul anterior: 6.1. – bere 6.2. – vinuri 6.3. – băuturi
fermentate, altele decât bere şi vinuri |
|
|||
7. Menţionaţi
instalaţiile de producţie deţinute pentru producţie de
ţuică şi rachiuri din fructe*): 7.1. – ţuică 7.2. – rachiuri din fructe 7.3. – alte rachiuri |
|
|||
8. Menţionaţi
cantitatea obţinută în anul anterior în litri şi
concentraţia alcoolică: 8.1. – ţuică 8.2. – rachiuri din fructe 8.3. – alte rachiuri |
|
*) Se
vor anexa şi copiile documentelor cu privire la deţinerea
instalaţiilor pentru producţie de ţuică şi rachiuri
din fructe.
Cunoscând dispoziţiile art. 292 privind falsul în declaraţii
din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte
şi complete.
Numele şi prenumele
................................................................................................................
Semnătura
..........................
Data .................................
Anexa nr. 32
|
Nr. înregistrare …………. |
Data …………………….. |
|
|
|
|
|
C E R E R E privind înregistrarea
operatorului economic autorizat pentru producţie/achiziţii
intracomunitare/import/furnizare de: cărbune/lignit/cocs/gaz
natural/energie electrică |
|||
1. Numele operatorului
economic |
|
||
2. Adresa |
Judeţul
……………………………………………..……… Sectorul ………. Localitatea
…………………………………………………………..……………. Str.
…………………………………………………………..Nr. …… Bl. ……... Sc. …..… Et……. Ap. …..… Cod
poştal …………..……………………… |
||
3. Telefon |
|
||
4. Fax |
|
||
5. Adresa de e-mail |
|
||
6. Codul de identificare
fiscală |
|
||
7. Numele şi
numărul de telefon ale reprezentantului legal sau al altei persoane de
contact |
|
||
8. Descrierea
activităţii economice desfăşurate în România |
o
o
o
o Furnizare
Extracţie
Producţie
Furnizare gaz natural
cărbune
cocs
energie electrică lignit
o
o Achiziţie
intracomunitară
Import cărbune / cărbune/cocs/lignit
cocs/lignit |
||
9. Anexaţi copia
legalizată a autorizaţiei eliberate de autoritatea de reglementare
în domeniu |
|||
10. Anexaţi confirmarea
autorităţii fiscale cu privire la calitatea de plătitor de
accize. |
Cunoscând dispoziţiile art. 292 privind falsul în declaraţii
din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte
şi complete.
Numele şi prenumele solicitantului sau ale reprezentantului
furnizorului
extern...................................................................
Semnătura şi ştampila
...................................................................
Data ..................................
SITUAȚIA
eliberărilor
pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi
în luna ............. anul ..............
Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului
înregistrat/importatorului autorizat ..................................
Sediul:
Localitatea ............................................, str.
............................................................ nr. ....., bl.
....., sc. ....., et. ....., ap. ....,județul/sectorul
............................................., codul poștal ............................,
telefon/fax .........................
Numărul de înmatriculare în registrul comerțului/anul
.............................................
Codul de identificare fiscală
....................................................................................
Codul de accize/Codul de marcare
.............................................................................
Nr. crt. |
Denumirea sortimentului |
Preţul de vânzare cu
amănuntul declarat *) |
Cantitatea eliberată
pentru consum (mii bucăţi) |
Acciza (lei) |
Acciza (euro) |
Cursul de schimb lei/euro**) |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
*) Pentru țigări și țigări de foi nu se
va înscrie prețul de vânzare cu amănuntul declarat.
**) Se
va înscrie cursul de schimb lei/euro utilizat pentru calculul accizelor
datorate.
Certificată
de conducerea antrepozitarului autorizat/ destinatarului
înregistrat/importatorului autorizat
Numele
și prenumele ......................................
Semnătura
și ștampila ..................................
Data ..............................
SITUAȚIA
eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat
rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat
în luna
............. anul ..............
Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului
înregistrat/importatorului autorizat ..................................
Sediul:
Localitatea ............................................, str.
............................................................ nr. ....., bl.
....., sc. ....., et. ....., ap. ....,județul/sectorul
............................................., codul poștal
............................, telefon/fax .........................
Numărul de înmatriculare în registrul comerțului/anul
.............................................
Codul de identificare fiscală
....................................................................................
Codul de accize/Codul de marcare
.............................................................................
Nr. crt. |
Denumirea sortimentului |
Cantitatea eliberată
pentru consum (kg) |
Acciza (lei) |
Acciza (euro) |
Cursul de schimb lei/euro*) |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
*) Se
va înscrie cursul de schimb lei/euro utilizat pentru calculul accizelor
datorate.
Certificată
de conducerea antrepozitarului autorizat/ destinatarului
înregistrat/importatorului autorizat
Numele
și prenumele ......................................
Semnătura
și ștampila ..................................
Data ..............................
Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului
înregistrat/importatorului autorizat ...................................
Sediul:
Localitatea ............................................, str.
............................................................ nr. ....., bl.
....., sc. ....., et. ....., ap. ...., județul/sectorul
............................................, codul poștal
....................., telefon/fax ...............................
Numărul de înmatriculare în registrul comerțului/anul
.............................................
Codul de identificare fiscală
....................................................................................
Codul
de accize/Codul de marcare
.............................................................................
DECLARAȚIE
privind
prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete
Începând cu data de
...................................................., prețurile de vânzare
cu amănuntul practicate pe sortimente vor fi următoarele:
Nr. Crt. |
Denumirea sortimentului |
Numărul ţigaretelor
conţinute într-un pachet |
Preţul de vânzare cu
amănuntul (lei/pachet) |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Director General |
Director economic |
Numele și prenumele
………………………………………..………… |
Numele și prenumele
…………………………………………………………………… |
Semnătura și
ștampila………………………………….……………… |
Semnătura și
ștampila………………………………………………..………………… |
|
|
|
Nr. înregistrare …………. |
Data …………………….. |
||
|
|
|
||
DECLARAŢIE privind producţia
de vinuri liniştite realizată în calitate de mic producător trimestrul ..........
anul .......... |
||||
1. Numele şi prenumele
persoanei juridice / persoanei fizice autorizate |
|
|||
2. Adresa |
Judeţul ………………………………………
Sectorul ………. Localitatea
…………………………………………………………..…………….. Str. ………………………………………………..Nr.
… Bl. ….. Sc. … Et…. Ap. …… Cod
poştal …………………………… |
|||
3. Telefon |
|
|||
4. Codul de identificare
fiscală / Codul numeric personal |
|
|||
5. Cantitatea realizată
în trimestrul de raportare (în litri) |
|
|||
6. Cantitatea realizată
cumulată de la începutul anului (în litri) |
|
|||
7. Cantitatea livrată în
trimestrul de raportare, către: 7.1. magazine specializate în vânzarea vinurilor 7.2. unităţi de alimentaţie publică 7.3. antrepozite fiscale |
|
|||
8. Total cantitate
livrată în trimestrul de raportare |
|
|||
Cunoscând dispoziţiile art. 474 privind falsul în declaraţii
din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte
şi complete.
..........................................
.........
Semnătura
declarantului
Data
CERERE
DE AUTORIZARE DESTINATAR ÎNREGISTRAT |
Nr. ………………………………………………………………. |
||||||||||
Casetă rezervată
autorităţii vamale teritoriale |
|||||||||||
1. Nume şi prenume sau
denumirea societăţii şi adresa exactă |
Cod unic de înregistrare |
|
|||||||||
Număr de identificare
TVA |
|
||||||||||
Număr de telefon |
|
||||||||||
Număr de fax |
|
||||||||||
Adresa de e-mail |
|
||||||||||
2. În cazul persoanelor
juridice, se va înscrie numele, adresa şi codul numeric personal al
fiecărui administrator: |
|||||||||||
3. Adresa
locaţiei/locaţiilor de recepţie a produselor |
|||||||||||
4. Natura produselor şi
cantitatea medie lunară de produse estimată a fi
recepţionată într-un an, după caz: |
|||||||||||
|
|
Băuturi
alcoolice |
|
|
|
produse
energetice |
|
||||
bere________________
litri combustibili ________________ litri |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
vin
liniştit |
________________
litri |
|
|
carburanţi |
________________
litri |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
vin
spumos |
________________
litri |
|
|
|
tutun
prelucrat |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
produse |
________________
litri |
|
|
ţigarete |
________________
bucăţi |
||||
|
|
intermediare |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
băuturi
fermentate |
________________
litri |
|
|
ţigări
şi ţigări de foi |
________________
bucăţi |
||||
|
|
liniştite |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
băuturi
fermentate |
________________
litri |
|
|
tutun
de fumat |
________________
kg |
||||
|
|
spumoase |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
băuturi
alcoolice |
________________
litri |
|
|
|
|
|
|||
|
|
spirtoase |
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– |
||||||||
5. Dacă sunteţi
deja titularul unei autorizaţii eliberate de autoritatea
competentă, vă rugăm să indicaţi data şi
obiectul autorizaţiei: Număr
______________________________ din
________________________
________________________________ Număr
______________________________ din
________________________
________________________________ |
|||||||||||
6. În cazul în care anterior
a fost respinsă, revocată sau anulată vreo autorizaţie de
destinatar înregistrat, precizaţi acest fapt. |
||||
7. Documente de anexat: |
||||
|
|
|
||
|
|
certificatul de atestare
fiscală sau, după caz, extrasul de rol privind obligaţiile
fisale la bugetul de stat, |
||
|
|
precum şi cazierul
fiscal al solicitantului |
||
|
|
cazierele judiciare ale
administratorilor |
||
|
|
|
||
|
|
bilanţul pe ultimii doi
ani |
||
|
|
|
||
|
|
confirmarea organului fiscal
cu privire la calitatea de plătitor de accize |
||
|
|
|
||
|
|
certificatul constatator,
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte: |
||
|
|
capitalul social, obiectul de
activitate, administratorii, punctele de lucru în care urmează a se
realiza recepţia produselor
accizabile, precum şi copia certificatului de înregistrare eliberat
potrivit reglementărilor în
vigoare |
||
|
|
copia contractelor încheiate
direct între operatorul înregistrat propus şi persoana autorizată
din alt stat membru |
||
|
|
|
||
|
|
lista cantităţilor
de produse accizabile recepţionate în fiecare lună din anul
precedent |
||
|
|
|
||
|
|
scrisoarea de bonitate
bancară, în cazul în care garanţia se constituie prin consemnarea
de mijloace |
||
|
|
băneşti la
Trezoreria statului |
||
|
|
|
||
|
|
numele, adresa şi
telefonul garantului propus, precum şi garanţia cu privire la
intenţia de a asigura garanţia |
||
|
|
bancară pentru o
sumă şi o perioadă de timp specificată (scrisoarea de
garanţie bancară), atunci când se constituie o garanţie bancară |
||
Cunoscând dispoziţiile art. 292 privind falsul în
declaraţii, din Codul penal, declară că datele înscrise în
acest formular sunt corecte şi complete. |
||||
Prevăzut pentru
validarea semnăturii responsabilului societăţii |
Data, numele şi
calitatea acestuia (proprietar, asociat) |
|||
Anexa nr. 8
|
Nr. înregistrare ……………………… |
Data …………………….. |
||
|
||||
DECLARAŢIE pentru obţinerea
autorizaţiei de operator neînregistrat |
||||
1. Denumirea
societăţii |
|
|||
2. Adresa |
Judeţul ………………………………………
Sectorul ………. Localitatea
…………………………………………………………..…………….. Strada
………………………………………………………..…..Nr. ………….… Bloc ………….…. Scara
………….…….. Etaj ……....…. Ap. …………… Cod poştal
…………………………………….… |
|||
3. Telefon / Fax |
|
|||
4. Codul de identificare
fiscală |
|
|||
5. Numărul de TVA |
|
|||
6. Numele şi
numărul de telefon al reprezentantului legal sau al altei persoane de
contact |
|
|||
7. Perioada în care
urmează a se realiza operaţiunea |
|
|||
8. Anexaţi copiile
licenţelor, autorizaţiilor sau avizelor cu privire la
desfăşurarea activităţii |
|
|||
9. Precizaţi adresa la
care urmează să fie primite produsele accizabile |
Judeţul ………………………………………
Sectorul ………. Localitatea
…………………………………………………………..…………….. Strada
………………………………………………………..…..Nr. ………….… Bloc ………….…. Scara
………….…….. Etaj ……....…. Ap. …………… Cod poştal
…………………………………….… |
|||
10. Denumirea şi adresa
antrepozitului fiscal furnizor |
|
|||
11. Categoria şi
cantitatea de produse accizabile |
|
|||
12. Nivelul garanţiei
constituite. Anexaţi scrisoarea de bonitate bancară |
|
|||
Cunoscând dispoziţiile art. 474 privind
falsul în declaraţii, din Codul penal, declar că datele înscrise în
acest formular sunt corecte şi complete.
............................................................
...............................................
Semnătura
declarantului
Data
Denumirea
utilizatorului final/cod utilizator
.......................................................................................................
Cod
utilizator punct de lucru ............................................................
Localitatea
................................/judeţul/sector
..............................
Strada
..................................................................................
Nr. ....
Bloc
...... Scara ...... Etaj ..... Ap. ..... Cod poştal
.................................
Domiciliul
fiscal
..............................................................................
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile
şi livrările de produse finite rezultate
în
luna.....................anul......................
Temei legal aferent facilităţii fiscale solicitate:
1. cf. art. ...alin.......lit......Cod fiscal –
autorizaţie nr......................... 2. cf. art. ...alin.......lit......Cod fiscal –
autorizaţie nr......................... 3. cf. art. ...alin.......lit......Cod fiscal –
autorizaţie nr......................... .................................. |
1.
ACHIZIŢII/LIVRĂRI PRODUSE ACCIZABILE |
||||||||||||||
Document |
Achiziţie/ Livrare |
Furnizor/ beneficiar |
Cod accize expeditor/ Cod identificare fiscală destinatar |
Cod produs accizabil |
Cod NC |
Starea produsului |
Densitate la 15şC Kg/l |
Concentraţie |
Recipienţi |
Cantitate |
||||
Tip |
Nr. /serie / ARC |
Tip |
Data |
Capacitate nominală |
Nr. |
kg |
litri |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Factura/eDA/DI/AIM (aviz de însoţire
a mărfii)/NP (notă de predare). (3) Pentru achiziţii se va
înscrie "A", pentru livrări se va înscrie "L". (6) În
cazul utilizatorului final care comercializează produsele accizabile
către alt utilizator final, se va înscrie codul de acciză al
utilizatorului final. (9) Se va menţiona V - produse în vrac sau I -
Îmbuteliat. (10) Se completează numai în cazul produselor energetice. (11)
Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice.
2.
RECAPITULAREA ACHIZIŢIILOR/LIVRĂRILOR DE PRODUSE ACCIZABILE |
||||||||||||||||||||
Cod produs accizabil |
Codul NC al produsului |
Starea produsului |
Stoc la începutul lunii |
Cantitate intrată |
Surplus pe parcursul
lunii |
Cantitate
ieşită |
Pierderi |
Stoc la sfârşitul
lunii |
Diferente (+) sau (-) |
|||||||||||
Consum propriu |
Producţie |
Comercializare |
||||||||||||||||||
kg |
Litri |
kg |
Litri |
kg |
Litri |
kg |
Litri |
kg |
Litri |
kg |
Litri |
kg |
Litri |
kg |
Litri |
kg |
Litri |
|||
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(18) Se va menţiona V - produse în vrac sau I - Îmbuteliat;
(25), (26) - cantitatea consumată în scopul pentru care a obţinut
autorizaţia; (27), (28) - cantitatea comercializată în cazul
utilizatorului final autorizat să comercializeze produsele către un utilizator
final; (29), (30) - cantitatea utilizată în alte scopuri pentru care
datorează accize;
3. RECAPITULAREA
PRODUSE FINITE REALIZATE/LIVRATE* |
||||||||||
Codul NC al produsului |
Stoc la începutul
lunii |
Cantitate
realizată în luna de raportare |
Cantitate
expediată |
Stoc la sfârşitul
lunii |
Diferente (+) sau (-) |
|||||
cant |
um |
cant |
um |
cant |
um |
cant |
um |
cant |
um |
|
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) Nu se completează de către
operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. art. 206^58 din Codul fiscal; (46), (47) -
Diferenţa - cantităţile de produse finite stabilite după
formula: stoc la începutul lunii + cantitate realizată în luna de
raportare - cantitate expediată - stoc la sfârşitul lunii.
4.
LIVRĂRI PRODUSE FINITE* |
|||
Codul NC al
produsului |
Cantitate
expediată |
Destinatar |
|
|
cant |
um |
|
48 |
49 |
50 |
51 |
|
|
|
|
*) Nu se completează de către
operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. art. 206^58 din Codul fiscal; (51) - Se va
înscrie codul ţării în cazul destinaţiei UE, EX în cazul
exporturilor şi codul de identificare fiscală al destinatarului în
cazul livrărilor naţionale.
Numele şi prenumele
...............................................
.............................
Semnătura şi ştampila operatorului................
Data
|
Nr. înregistrare …………. |
Data …………………….. |
||
|
|
|
||
DECLARAŢIE privind producţia
de vinuri liniştite realizată şi comercializată în
calitate de mic producător semestrul ………. anul
…………………….. |
||||
1. Numele persoanei
juridice/persoanei fizice autorizate |
|
|||
2. Adresa |
Judeţul
…………………………………………..…..……… Sectorul ………. Localitatea
…………………………………………………………..……………. Str.
…………………………………………………………..……………..Nr. …… Bl. …………….... Sc. …….…..…
Et……………. Ap. ………………….....… Cod poştal
…………..……………………………………………….……………. |
|||
3. Telefon |
|
|||
4. Codul de identificare
fiscală / Codul numeric personal |
|
|||
5. Cantitatea realizată
în perioada de raportare (în litri) |
|
|||
6. Cantitatea realizată
cumulat de la începutul anului (în litri) |
|
|||
7.Cantitatea livrată în
semestrul de raportare, total, din care către: |
|
|||
7.1. magazine specializate în
vânzarea vinurilor |
………………………………………………………………… |
|||
7. 2. unităţi de
alimentaţie publică |
………………………………………………………………… |
|||
7. 3. antrepozite fiscale |
………………………………………………………………… |
|||
|
|
|||
8. Cantitate livrată
cumulat de la începutul anului de raportare |
|
|||
Cunoscând dispoziţiile art. 292 privind falsul în declaraţii
din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte
şi complete.
Numele şi prenumele
...................................................................
...................................................................
Data ..................................
Semnătura
declarantului
|
Nr. înregistrare …………. |
Data …………………….. |
||
|
|
|
||
DECLARAŢIE privind
achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate
de mic producător semestrul ………. anul
…………………….. |
||||
1. Numele persoanei
juridice/persoanei fizice autorizate |
|
|||
2. Adresa |
Judeţul
…………………………………………..…..……… Sectorul ………. Localitatea
…………………………………………………………..……………. Str.
…………………………………………………………..……………..Nr. …… Bl. …………….... Sc. …….…..…
Et……………. Ap. ………………….....… Cod poştal
…………..……………………………………………….……………. |
|||
3. Telefon |
|
|||
4. Codul de identificare
fiscală / Codul numeric personal |
|
|||
5. Cantitatea
achiziţionată în perioada de raportare (în litri), total: din care: din
………………………………………………………………….. (statul membru) |
……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. |
|||
6. Cantitatea
achiziţionată cumulată de la începutul anului (în litri) |
|
|||
7.Cantitatea livrată în
semestrul de raportare, total, din care către: |
|
|||
…………………………………………………………………………(statul membru) |
………………………………………………………………… |
|||
|
………………………………………………………………… |
|||
|
………………………………………………………………… |
|||
|
|
|||
8. Cantitate livrată
cumulat de la începutul anului de raportare |
|
|||
Cunoscând dispoziţiile art. 292 privind falsul în declaraţii
din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte
şi complete.
Numele şi prenumele
...................................................................
...................................................................
Data ..................................
Semnătura
declarantului
Autoritatea
fiscală teritorială |
Denumirea antrepozitului fiscal ………………………………………………..
Cod accize ………………………………………………………………………….……..
Localitatea ………………………………………. Judeţul/sectorul………..…..
Strada ………………………………………………………………… Nr. ……………..
Cod poştal ……………………………………………..
Domiciliul fiscal …………………………………….
Situaţia
privind
operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal
de producţie de
alcool şi băuturi spirtuoase
în luna …………………………………..
anul ……………….
I. Materii prime (exprimate în hectolitri alcool pur)
Tipul produsului |
Stoc iniţial (A) |
Intrări (B) |
Utilizat (C) |
Stoc final (D) |
Diferenţa (E) |
|||
Operaţii interne |
U.E. |
Import |
||||||
Din producţie proprie |
Alte achiziţii |
|||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Livrări (exprimate în hectolitri alcool pur)
Tipul produsului |
Stoc iniţial (A) |
Cantităţi produse (B) |
Intrări (C) |
Ieşiri (D) |
Utilizate în activitatea
proprie (E) |
Stoc final (F) |
Diferenţa (G) |
||||||
Achiziţii interne (RO) |
Alte achiziţii (UE) |
Import |
Cu accize |
Fără accize |
|||||||||
Regim suspensiv |
Scutire |
||||||||||||
Teritoriul naţional |
U.E. |
Export |
|||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. (A) Stocul iniţial: cantitatea de materii prime existente
la începutul perioadei trebuie să coincidă cu stocul final al
perioadei anterioare; (B) Intrări: Cantităţile de materii prime
intrate trebuie să corespundă cu cele înscrise în documentele de circulaţie
corespunzătoare fiecărei provenienţe, aferente perioadei de
raportare; (C) Cantităţile de materii prime utilizate pentru
fabricarea alcoolului, în perioada de raportare; (D) Cantităţile de
materii prime existente la finalul perioadei de raportare; (E) Diferenţe:
Cantitatea rezultată pentru fiecare materie primă, după formula
următoare: Stoc iniţial + intrări - utilizat - stoc final E = A
+ B - C - D
II. Cantităţile de alcool se exprimă în hectolitri,
cu două zecimale. Datele aferente (A), (B), (C), (D) şi (E) sunt
corespunzătoare operaţiunilor desfăşurate în perioada de
raportare; Diferenţa (G) = A + B + C - D - E - F Diferenţa = stoc
iniţial + (cantităţi produse) + intrări - ieşiri -
stoc final
Data
...........................
Conducătorul antrepozitului fiscal
...........................................................
Semnătura şi ştampila
Autoritatea
fiscală teritorială |
Denumirea antrepozitului fiscal ………………………………………………..
Cod accize ………………………………………………………………………….……..
Localitatea ………………………………………. Judeţul/sectorul………..…..
Strada ………………………………………………………………… Nr. ……………..
Cod poştal ……………………………………………..
Domiciliul fiscal …………………………………….
Situaţia
privind
operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal
de producţie de
vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare
în luna …………………………………..
anul ……………….
I. Materii prime
Tipul produsului |
Stoc iniţial (A) |
Intrări (B) |
Utilizat (C) |
Stoc final (D) |
Diferenţa (E) |
|||||||||
Cantitate |
Concentraţie |
Operaţii interne |
U.E. |
Import |
||||||||||
Cantitate |
Concentraţie |
Cantitate |
Concentraţie |
Cantitate |
Concentraţie |
Cantitate |
Concentraţie |
Cantitate |
Concentraţie |
Cantitate |
Concentraţie |
|||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A - cantităţile de materii prime existente în antrepozit
la începutul perioadei, şi care trebuie să corespundă cu stocul
final din documentul lunii anterioare; B - Cantităţile de materii
prime şi de produse în curs de fabricaţie intrate în antrepozit - se va
avea în vedere data recepţiei înscrisă în DAI; C -
cantităţi de materie primă utilizate pe parcursul lunii în
procesul de producţie al produselor intermediare; D - Stoc final -
cantităţile de materii prime existente în antrepozit la
sfârşitul lunii; G - Diferenţa = cantităţile de produse
rezultate, stabilite după formula: stoc iniţial + intrări -
utilizări - stoc final (E = A + B - C - D)
II. Produse în curs de fabricaţie
Tip produs |
Stoc iniţial |
Intrări |
Ieşiri |
Stoc final |
Diferenţa |
|
Către alte depozite |
Pentru prelucrare finală |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
III. Produse obţinute
Tipul produsului |
Stoc iniţial (A) |
Cantităţi produse (B) |
Intrări (C) |
Ieşiri (D) |
Utilizate în activitatea
proprie (E) |
Stoc final (F) |
Diferenţa (G) |
||||||
Achiziţii interne (RO) |
Alte achiziţii (UE) |
Import |
Cu accize |
Fără accize |
|||||||||
Regim suspensiv |
Scutire |
||||||||||||
Teritoriul naţional |
Restul U.E. |
Export |
|||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A - cantităţile de produse existente în antrepozit la
începutul perioadei, şi care trebuie să corespundă cu stocul
final din documentul lunii anterioare; B - Cantitatea de produse fabricate în
antrepozit pe parcursul perioadei; C - Cantităţile de produse intrate
în regim suspensiv în antrepozit. Se va avea în vedere data de recepţie
înscrisă pe DAI; D - Ieşiri cu accize - cantităţile de
produse eliberate în consum; Ieşiri fără accize -
cantităţile fiecărui produs intermediar ieşit în regim
suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor; E -
cantităţi de produse obţinute în antrepozit şi care
ulterior sunt utilizate ca materie primă în noul proces de producţie.
F - Stocul final - cantităţile pe fiecare tip de produs existente în
antrepozit la sfârşitul lunii; G - Diferenţa - cantităţile
de produse rezultate, stabilite după formula următoare G = A + B + C
- D - E - F
Data
...........................
Conducătorul antrepozitului fiscal
...........................................................
Semnătura şi ştampila
Autoritatea
fiscală teritorială |
Denumirea antrepozitului fiscal ………………………………………………..
Cod accize ………………………………………………………………………….……..
Localitatea ………………………………………. Judeţul/sectorul………..…..
Strada ………………………………………………………………… Nr. ……………..
Cod poştal ……………………………………………..
Domiciliul fiscal …………………………………….
Situaţia
privind
operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de
producţie de bere
luna …………………………………..
anul ……………….
I. Materii prime
Denumire |
Kilograme |
% extract sec |
Denumire |
Kilograme |
% extract sec |
Malţ |
|
|
Zahăr şi
glucoză |
|
|
Orz |
|
|
Alte materii de
extracţie |
|
|
Orez şi griş |
|
|
Malţ colorat |
|
|
Porumb |
|
|
|
|
|
A - cantităţile de bere existente
în antrepozit la începutul lunii trebuie să corespundă cu stocul
final din documentul lunii anterioare; B - Cantităţile de bere
produse în antrepozit pe parcursul lunii; C - Cantităţile de bere
intrate în antrepozit. Se va avea în vedere data de recepţie
înscrisă pe DAI; D - Ieşiri cu accize: Gradul Plato mediu - dacă
berea eliberată în consum prezintă diverse grade Plato, se va înscrie
gradul mediu ponderat
Ex. 1000 hl bere de 12 grade Plato; 2000 hl de bere de 13 grade Plato;
3000 hl de bere de 14 grade Plato
(1000
x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14)
Gradul Plato mediu ponderat =
––––––––––––––––––––––––––––––– = 13,33
1000
+ 2000 + 3000
F - Stocul final - cantităţile pe fiecare tip de produs
existente în antrepozit la sfârşitul lunii; G - Diferenţa -
cantităţile de produse rezultate, stabilite după formula
următoare F = A + B + C - D - E
Data
...........................
Conducătorul antrepozitului fiscal
...........................................................
Semnătura şi ştampila
Autoritatea
fiscală teritorială |
Denumirea antrepozitului fiscal ………………………………………………..
Cod accize ………………………………………………………………………….……..
Localitatea ………………………………………. Judeţul/sectorul………..…..
Strada ………………………………………………………………… Nr. ……………..
Cod poştal ……………………………………………..
Domiciliul fiscal …………………………………….
Situaţia
privind
operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal
de producţie de
tutunuri prelucrate
în luna …………………………………..
anul ……………….
Tipul produsului |
Stoc iniţial (A) |
Cantităţi produse (B) |
Intrări (C) |
Ieşiri |
Stoc final (F) |
Diferenţa (G) |
||||||||||
Achiziţiii interne (RO) |
Alte achiziţii (UE) |
Import |
Cu accize (D) |
Fără accize (E) |
||||||||||||
Regim suspensiv |
Scutire |
|||||||||||||||
Teritoriul naţional |
U.E. |
Export |
||||||||||||||
Valoare |
Cantitate |
Valoare |
Cantitate |
Valoare |
Cantitate |
Valoare |
Cantitate |
|||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
În cazul ţigaretelor al ţigărilor şi
ţigărilor de foi cantităţile vor fi exprimate în mii
bucăţi iar în cazul tutunurilor de fumat se vor exprima în kg.
A - cantităţile de produse
existente în antrepozit la începutul perioadei, şi care trebuie să corespundă
cu stocul final din documentul lunii anterioare; B - Cantitatea de produse
fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei care se consideră finite; C
- Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. Se
va avea în vedere data de recepţie
înscrisă pe DAI; D - Ieşiri cu accize - cantităţile de
produse eliberate în consum; E - Ieşiri fără accize -
cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv sau în
regim de scutire de la plata accizelor; F - Stocul final -
cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la
sfârşitul lunii; G - Diferenţa - cantităţile de produse
rezultate, stabilite după formula următoare G = A + B + C - D - E – F
Data
...........................
Conducătorul antrepozitului fiscal
...........................................................
Semnătura şi ştampila
Autoritatea
fiscală teritorială |
Denumirea antrepozitului fiscal ………………………………………………..
Cod accize ………………………………………………………………………….……..
Localitatea ………………………………………. Judeţul/sectorul………..…..
Strada ………………………………………………………………… Nr. ……………..
Cod poştal ……………………………………………..
Domiciliul fiscal …………………………………….
Situaţia
privind
operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal
de producţie de
produse energetice
în luna …………………………………..
anul ……………….
Tipul produsului |
Stoc iniţial (A) |
Cantităţi produse (B) |
Intrări (C) |
Ieşiri |
Autoconsum |
Stoc final (G) |
Diferenţa (H) |
|||||||
|
|
|
Achiziţii interne (RO) |
Alte achiziţii (UE) |
Import |
Cu accize (D) |
Fără accize (E) |
Cu accize |
Fără accize |
|||||
Regim suspensiv |
Scutiri |
|||||||||||||
Teritoriul naţional |
U.E. |
Export |
||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cantităţile de produse se vor
înscrie în tone sau 1000 litri, potrivit anexei de la titlul VII din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, în care sunt stabilite nivelurile accizelor.
A - cantităţile de produse
existente în antrepozit la începutul perioadei, şi care trebuie să
corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare; B - Cantitatea
de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei care se
consideră finite; C - Cantităţile de produse intrate în regim
suspensiv în antrepozit. Se va avea în vedere data de recepţie
înscrisă pe DAI; D - Ieşiri cu accize - cantităţile de
produse eliberate în consum; E - Ieşiri fără accize -
cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv sau în
regim de scutire de la plata accizelor; F - Autoconsum - cantităţile
de produse consumate sau utilizate în cadrul antrepozitului fiscal; Stocul
final - cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit
la sfârşitul lunii; G - Diferenţa - cantităţile de produse
rezultate, stabilite după formula următoare H = A + B + C - D - E - F
- G
Data
...........................
Conducătorul antrepozitului fiscal ...........................................................
Semnătura şi ştampila
Autoritatea vamală
teritorială
...................................................
AUTORIZAŢIE
DE UTILIZATOR FINAL
Nr. ....................... din
data ..................
Cod utilizator final .....................
............................................................................,
cu sediul în ………………........................................., str. .............................................................
nr. ..., bl. ….., sc. ...., et. ..., ap. ..., cod poştal
........................, judeţul .............................,
telefon/fax ...................................., înregistrată la
registrul comerţului cu nr. ........................, având codul de
identificare fiscală .........................................., se
autorizează ca utilizator final de produse accizabile pentru punctul de
lucru având cod de utilizator ................................, situat în
........................................................., str.
................................................... nr. ..., bl. ..., sc. ...,
et. ..., ap. ..., cod poştal ..............................., judeţul
................................................., telefon/fax
………………............ .
Această autorizaţie permite achiziţionarea
în regim de scutire directă/indirectă/ exceptare de la plata
accizelor, în scopul prevăzut de Codul fiscal la art. .... alin. .... pct. .... lit. ...., a
următoarelor produse:
- denumire produs, cod NC
şi cantitate
........................................................................;
- denumire produs, cod NC
şi cantitate
........................................................................;
- denumire produs, cod NC şi cantitate
....................................................................... .
Nivelul garanţiei ....................
Autorizaţia este valabilă începând
cu data de ..........................
.
Conducătorul
autorităţii vamale teritoriale,
............................................................
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
(Anexa nr. 17 la
normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
Nr.
........... din ................
CERERE
privind
acordarea autorizaţiei de importator
Societatea importatoare
..............................................., cu sediul social în
.................... str. ........................ nr. ......., înregistrat în
registrul comerţului la nr. ......... din data de ............., codul de
identificare fiscală .................. telefon ....................., fax
........................, e-mail ............................,
reprezentată prin .................................., domiciliat în
........................, str. .......................... nr. ....., bl. .....,
sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ......, judeţul
........................., posesorul buletinului/cărţii de identitate
seria ....... nr. ......., eliberat/ă de ......................., având
funcţia de ....................................., pe baza pieselor anexate
la dosar, solicit eliberarea autorizaţiei de importator pentru
următoarele produse:
1.
...................................................
2.
...................................................
3.
...................................................
Data
.......................
Semnătura
şi ştampila
....................................
(Anexa nr. 21 la normele metodologice de aplicare a
prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
Denumirea antrepozitarului
autorizat pentru producţie/
antrepozitarului autorizat
pentru depozitare/
operatorului
înregistrat/importatorului autorizat
................................................................................................................................................................
MARCAJE DETERIORATE
|
|
|
|
|
|
|
Loc pentru lipire |
|
|
|
|
Numele şi prenumele
persoanei care le-a
utilizat
Semnătura şefului de secţie
..........................................................
……………..…………………
Semnătura ...........................
|
Nr. înregistrare …………. |
Data …………………….. |
|||
|
|
|
|||
CERERE privind acordarea
autorizaţiei de operator economic cu produse supuse
accizelor nearmonizate (ataşaţi
numărul suplimentar de pagini necesar pentru a asigura informaţiile
complete) |
|||||
1. Numele |
|
||||
2. Adresa |
Judeţul
…………………………………………..…..……… Sectorul ………. Localitatea
…………………………………………………………..……………. Str.
…………………………………………………………..……………..Nr. …… Bloc …………….... Scara …….…..…
Etaj ……………. Ap. ………….....… Cod poştal
…………..……………………………………………….……………. |
||||
3. Telefon |
|
||||
4. Fax |
|
||||
5. Adresa e-mail |
|
||||
6. Codul de identificare
fiscală |
|
||||
7. Numele şi
numărul de telefon al reprezentantului legal sau al altei persoane de contact |
|
||||
8. Descrierea
activităţilor economice desfăşurate în
România |
|
||||
9. Numele, adresa şi
codul fiscal al persoanelor afiliate cu
operatorul economic |
|
||||
10. Dacă operatorul
economic este persoană juridică,
numele, adresa şi codul numeric personal al
fiecărui administrator; se vor anexa
şi cazierele judiciare ale
administratorilor |
|
||||
11. Arătaţi
dacă operatorul economic (sau în cazul în care operatorul economic este persoană juridică,
oricare dintre administratorii săi) a fost condamnat definitiv în
ultimii 5 ani pentru infracţiunile
prevăzute în legislaţia fiscală |
o
o Da
Nu |
||||
12. Anexaţi certificatul
de atestare fiscală sau, după caz, extrasul de rol privind
obligaţiile fiscaale la bugetul de stat, precum şi
cazierul fiscal al operatorului economic |
|||||
13. Anexaţi copia
situaţiilor financiare anuale (bilanţ) din ultimii doi ani |
|||||
14. Anexaţi confirmarea
organului fiscal cu privire la calitatea de plătitor de accize |
|||||
15. Anexaţi un
certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, din
care să rezulte: capitalul social, asociaţii, obiectul de
activitate, administratorii, precum şi copia certificatului de
înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare. |
|
II. INFORMAŢII
PRIVIND LOCUL UNDE URMEAZĂ SĂ FIE RECEPŢIONATE PRODUSELE (pentru fiecare
locaţie se depune separat câte o parte a II-a) |
|
1. Adresa locului unde se
recepţionează produsele |
Judeţul
…………………………………………..…..……… Sectorul ………. Localitatea
…………………………………………………………..……………. Str.
…………………………………………………………..……………..Nr. …… Bloc …………….... Scara …….…..…
Etaj ……………. Ap. ………….....… Cod poştal
…………..……………………………………………….……………. |
2. Enumeraţi tipurile de
produse accizabile ce urmează a fi
achiziţionate şi ţările de provenienţă |
|
III. INFORMAŢII
PRIVIND GARANŢIA |
|
1. Tipul de garanţie
propusă |
|
2. Suma propusă pentru
garanţie |
|
3. În cazul unui depozit în
bani, anexaţi scrisoarea de bonitate bancară |
|
4. În cazul unei
garanţii bancare, anexaţi următoarele: Numele, adresa şi
telefonul garantului propus. Declaraţia garantului
propus cu privire la intenţia de a asigura garanţia bancară
pentru o suma şi perioadă de timp specificată.
(Scrisoare de garanţie bancară) |
Cunoscând dispoziţiile art. 474 privind falsul în declaraţii,
din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte
şi complete.
………………………………………………………………………..
………………………………………………..
Semnătura
solicitantului
Data
CERERE
privind acordarea
autorizaţiei de utilizator final
1.
Denumirea operatorului economic |
|
|||||||||||||
2. Adresă/ Număr de
identificare TVA |
Judeţul.........................................Sectorul.......... Localitatea......................................................... Strada................................................................ Bloc........Scara........Etaj.........Ap........ Cod
poştal...................... Număr de identificare
TVA................. |
|||||||||||||
3.
Telefon |
|
|||||||||||||
4. Fax |
|
|||||||||||||
5.
Adresa de e-mail |
|
|||||||||||||
6.
Codul unic de identificare |
|
|||||||||||||
7. Numele, numărul de
telefon, codul numeric personal al reprezentantului legal |
|
|||||||||||||
8.
Codul CAEN şi denumirea activităţii economice în care se
utilizează produsele accizabile |
|
|||||||||||||
9.
Numele, adresa şi codul fiscal al persoanelor afiliate cu operatorul
economic |
|
|||||||||||||
10. Locul primirii produselor
accizabile |
Judeţul/Sectorul................................. Localitatea.......................................... Strada................................................ Cod
poştal......................................... |
|||||||||||||
11. Capacitatea de depozitare |
|
|||||||||||||
12.
Tipul de produse accizabile solicitate în regim de scutire directă/
scutire indirectă/ exceptare de la plata accizelor şi cantitatea
estimată |
||||||||||||||
Denumire produsului |
Cod NC[1] |
Cantitatea estimată[2] pentru un an/3 ani |
UM |
Baza legală pentru care
se solicită autorizarea (art. ...
alin. ... pct....lit. .... din Codul fiscal) |
Destinaţia produsului |
|||||||||
Producţie |
Consum propriu |
Comercializare către utilizator final |
Navigaţie |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
13. Produse ce urmează a
fi obţinute |
||||||||||||||
Nr crt. |
Tip produs |
Cod NC |
Destinaţia produsului
obţinut |
|||||||||||
Comercializare |
Consum propriu |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
14. Sunteţi titularul
unei alte autorizaţii eliberată de autoritatea vamală
competentă? |
Tip autorizaţie[3] |
Număr/dată |
Validă/nevalidă |
|||||||||||
Da
Nu
□
□ |
|
|
|
|||||||||||
15. Documente de anexat: - certificatul constatator,
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte:
capitalul social, asociaţii, obiectul de activitate, administratorii,
punctele de lucru în care urmează a se realiza recepţia, producţia
şi comercializarea produselor, precum şi copie după
certificatul de înmatriculare sau certificatul de înregistrare, după
caz; - certificatul de atestare
fiscală; - cazierul fiscal al
solicitantului; - cazierul judiciar al
administratorului; - copii ale documentelor care
atestă forma de deţinere a utilajelor, terenurilor, şi
clădirilor (proprietate, închiriere sau contract de leasing); - copii ale licenţelor,
autorizaţiilor sau avizelor cu privire la desfăşurarea
activităţii, după caz; - fundamentarea
cantităţii pentru fiecare produs în parte, identificat prin codul
NC, ce urmează a fi achiziţionat în regim de scutire
directă/exceptare de la plata accizelor. Cunoscând dispoziţiile art. 292 privind falsul în
decalaraţii, din Codul penal, declar că datele înscrise în acest
formular, precum şi documentele anexate sunt corecte şi complete. Data
.............................................. Numele şi prenumele
administratorului..................................................................... Semnătura şi
ştampila................................................................ |
||||||||||||||
|
Nr. înregistrare …………. |
Data …………………….. |
|||
|
|||||
C E R E R E privind acordarea
autorizaţiei de antrepozit fiscal (ataşaţi
numărul suplimentar de pagini necesar pentru a asigura informaţiile
complete) |
|||||
I. INFORMAŢII
PRIVIND ANTREPOZITARUL AUTORIZAT
PROPUS |
|||||
1. Numele |
|
||||
2. Adresa |
Judeţul
……………………………………….…………… Sectorul ………. Localitatea
……………………………………………………..…………….. Strada
……………………………………….……………..Nr. … Bloc ….... Scara … Etaj …. Ap ……
Cod poştal ………………….……………. |
||||
3. Telefon |
|
||||
4. Fax |
|
||||
5. Adresa de e-mail |
|
||||
6. Codul de identificare
fiscală |
|
||||
7. Numele şi
numărul de telefon al reprezentantului legal sau al
altei persoane de contact |
|
||||
8. Activităţile
economice desfăşurate în România |
|
||||
9. Numele, adresa şi
codul de identificare fiscală al persoanei afiliate cu antrepozitarul |
|
||||
10. Dacă antrepozitarul
autorizat este persoană juridică: numele, adresa şi codul
numeric personal al fiecărui administrator; se vor anexa şi
cazierele juridicare ale administratorilor |
|
||||
11. Arătaţi
dacă antrepozitarul (sau în cazul în care antrepozitarul este
persoană juridică, oricare dintre administratorii săi) a fost
condamnat definitiv în ultimii 5 ani pentru infracţiunile prevăzute
în legislaţia fiscală |
o
o Da
Nu |
||||
12. Anexaţi certificatul
de atestare fiscală sau, după caz, extrasul de rol privind
obligaţiile fiscale la bugetul de stat, precum şi cazierul fiscal
al antrepozitarului |
|||||
13. Anexaţi copia
situaţiilor financiare anuale (bilanţ) din ultimii doi ani |
|||||
14. Anexaţi confirmarea
organului fiscal cu privire la calitatea plătitorilor de accize |
|||||
15. Anexaţi un
certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, din
care să rezulte: capitalul social, asociaţii, obiectul de
activitate, administratorii, precum şi copia certificatului de
înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare |
|||||
II. INFORMAŢII
PRIVIND ANTREPOZITUL FISCAL (pentru fiecare antrepozit
fiscal se depune separat câte o parte a II-a, precum şi orice alte
informaţii necesare) |
|
1. Adresa antrepozitului
fiscal |
Judeţul
………………………………….………..…… Sectorul ………. Locali…………………………………….………….…………..…………….. Strada ………………………………………………..…
Nr. … Bloc ….. Scara … Etaj …. Ap …… Cod
poştal ………………..……………… |
2. Descrierea
activităţilor ce urmează a se desfăşura în
antrepozitul fiscal (inclusiv natura activităţilor şi tipurile
de produse accizabile) |
|
3. Arătaţi
dacă anterior a fost respinsă, revocată sau anulată vreo
autorizaţie de antrepozit fiscal pentru locul respectiv |
|
4. Enumeraţi tipurile
şi cantităţile de produse accizabile produse şi/sau
depozitate în locul respectiv în fiecare din ultimele 12 luni (dacă este
cazul), precum şi tipurile şi cantităţile estimate pentru
fiecare din următoarele 12 luni. Tipurile de produse
accizabile urmează a fi detaliate în funcţie de acciza unitară
pe produs. |
|
Codificarea tipurilor de
produse |
Tip produs (denumire produs)
………………(cod şi subcod)…….. |
Tip produs (denumire produs) ………………(cod
şi subcod)…….. |
|
Tip produs (denumire produs)
………………(cod şi subcod)…….. |
|
5. În cazul unui loc care
urmează a fi folosit exclusiv pentru depozitarea produselor accizabile,
specificaţi capacitatea maximă de depozitare (cantitatea de produse
accizabile care poate fi depozitată la un moment dat în locul respectiv) |
|
6. Anexaţi un plan de
amplasare a antrepozitului fiscal |
|
7. Anexaţi copiile
licenţelor, autorizaţiilor sau avizelor privind
desfăşurarea activităţilor din antrepozitul fiscal. |
|
8. Dacă locul se afla în
proprietatea antrepozitarului autorizat, anexaţi copia actelor de
proprietate |
|
9. Dacă locul se afla în
proprietatea altei persoane, anexaţi următoarele: · Copia contractului de leasing sau dovada deţinerii
sub orice formă legală. · O declaraţie semnată de proprietar care
confirmă permisiunea de acces pentru personalul cu atribuţii de
control |
|
III. INFORMAŢII
PRIVIND GARANŢIA |
|
1. Tipul de garanţie
propus |
|
2. Suma propusă pentru
garanţia pentru fiecare antrepozit fiscal (şi descrierea
metodei de calcul) |
|
3. În cazul unui depozit în
bani, anexaţi scrisoarea de bonitate bancară |
|
4. În cazul unei
garanţii bancare, anexaţi următoarele: - Numele, adresa şi telefonul garantului propus. - Declaraţia garantului propus cu privire la
intenţia de a asigura garanţia bancară pentru o sumă
şi perioadă de timp specificată (Scrisoare de
garanţie bancară) |
|
5. În cazul ipotecii
anexaţi următoarele: Descriere detaliată a
bunului imobil ipotecat Dovada deţinerii
proprietăţii bunului, contractul de ipotecă şi
poliţa de asigurare. Declaraţia privind
inexistenţa altei ipoteci în legătură cu bunul imobil
ipotecat. Dovada valorii bunului mobil
ipotecat (evaluare recentă efectuată de un expert autorizat şi
independent sau document de achiziţie recent). |
Cunoscând dispoziţiile art. 474 privind falsul în declaraţii,
din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte
şi complete.
.........................................................................
..........
Semnătura
solicitantului
Data
sau
a reprezentantului fiscal
|
Nr. înregistrare |
Data |
DECLARAŢIE
privind media ponderată pentru produsul.............
I. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL DE PRODUSE ACCIZABILE
UTILIZATE CA MATERIE PRIMĂ |
|||||||||||
Nr. crt. |
Denumire produs |
Cod NC |
U.M* |
Nivel accize (euro/ u.m.) |
Cantitate utilizată** |
Accize aferente materiei
prime |
|||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
TOTAL Accize materii prime
utilizate (sumă coloana 6) |
|
|
|||||||||
TOTAL Materii prime
accizabile utilizate (sumă coloana 5) |
|
|
|||||||||
II.
INFORMAŢII PRIVIND TIPUL DE PRODUSE NEACCIZABILE UTILIZATE CA MATERIE
PRIMĂ |
|||||||||||
Nr. crt. |
Denumire produs |
U.M*. |
Cantitate utilizată ** |
|
|||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
TOTAL Materii prime
neaccizabile utilizate (sumă coloana 3) |
|
||||||||||
III. INFORMAŢII
PRIVIND PRODUSUL ACCIZABIL FINIT REALIZAT |
|||||||||||
Denumire produs |
Cod NC |
U.M. |
Nivel accize (euro/u.m.) |
||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
IV. MEDIA
PONDERATĂ TOTAL Accize materii prime
utilizate ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL Materii prime
accizabile utilizate + TOTAL Materii prime neaccizabile utilizate |
|||||||||||
Media ponderată
(euro/u.m.) |
|
||||||||||
* unitatea de măsură este cea prevăzută
în anexa 1 la titlul VII din Codul fiscal
**se completează cu cantitatea materiei prime utilizată
pentru obţinerea unei unităti de măsură aferentă
cantităţii de produs finit pentru care este prevăzut nivelul
accizelor în anexa nr. 1 la Titlul VII din Codul fiscal.
Ex: pentru obţinerea unui produs din categoria produselor
intermediare, se va completa cu cantitatea materiei prime utilizate pentru
obţinerea unei cantităţi de 1 hl de produs finit.
Cunoscând dispoziţiile art. 292 privind falsul în declaraţii,
din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte
şi complete.
..........................
.......................
Semnătura şi
ştampila
solicitantului
Data
DOCUMENT ADMINISTRATIV
DE ÎNSOŢIRE |
2. Expeditor |
2.a. Codul de acciză al
expeditorului |
Tip trimitere |
1.a. Cod tip destinaţie |
1.d. Cod de
Refeinţă Administrativ Unic – ARC |
|
||||||||||||||||||
1.e. Data şi ora
validării |
1.f. Număr
secvenţial |
9.a. Număr de
referinţă local |
9.d. Cod tip origine |
|||||||||||||||||||||
5. Destinatar |
5.a.Codul de acciză al
destinatarului / Nr. TVA |
7. Locul livrării |
7.a. Codul de acciză /
Nr. TVA |
|
||||||||||||||||||||
3. Locul de expediere |
3.a.Codul de acciză al
antrepozitului |
14. Organizatorul
transportului |
14.a. Nr. TVA |
|
||||||||||||||||||||
12. Operator garant |
12.a.Codul de acciză al
operatorului 12. b. Nr. TVA |
15. Primul
transportator
15. a. Nr. TVA |
|
|||||||||||||||||||||
|
11. Garanţia |
|
||||||||||||||||||||||
|
6.a Cod Stat Membru |
6.b. Nr. de serie al
certificatului de scutire |
4. Birou de expediţie |
8. Birou vamal de export |
10. Autoritatea
competentă a locului de expediere |
9.b. Număr
factură/aviz |
|
|||||||||||||||||
9.1.a. Număr DVI |
9.c. Data facturii |
|
||||||||||||||||||||||
9.e. Data expedierii |
9. f. Ora expedierii |
1.b. Durata transportului |
|
|||||||||||||||||||||
DETALII TRANSPORT |
13. Transport |
16.f. Informaţii
complementare |
|
|||||||||||||||||||||
16.a. Cod unitate de
transport |
16.b. Identitate
unităţi transport |
16.c. Identitate sigiliu
comercial |
16.d. Informaţii sigiliu |
|
||||||||||||||||||||
DETALII EXPEDIERE |
17. a. Nr. unic de
referinţă al articolului |
17.b. Cod produs accizabil |
17.c. Cod NC |
17.d. Cantitate |
17.e. Greutate brută |
17.f. Greutate netă |
17.g. Concentraţia
alcoolică |
17.h. Grade Plato |
|
|||||||||||||||
17.i. Marcajul fiscal |
17.k. Indicatorul marcajului fiscal utilizat |
17.l. Denumire origine |
17.n. Dimensiune producător |
17.o. Densitate |
17.p. Descriere
comercială |
17.r. Marca comercială a
produselor |
|
|||||||||||||||||
17.1.a. Tip ambalaj |
17.1.b. Nr. de ambajale |
17.1.c. Identitate sigiliu
comercial |
17.1.d. Informaţii
sigilii |
|
||||||||||||||||||||
17.2.a. Categoria de vin |
17.2.b. Codul zonei vitivinicole |
17.2.c. Ţara
terţă de origine |
17.2.d. Alte informaţii |
17.2.1.a. Codul
operaţiunii cu vinuri |
|
|||||||||||||||||||
|
18. Scurtă descriere a
documentului |
18.c. Referinţă
document |
|
|||||||||||||||||||||
Anexa nr. 40.2
DOCUMENT ADMINISTRATIV
DE ÎNSOŢIRE ÎN PROCEDURĂ
ALTERNATIVĂ |
2. Expeditor |
2.a. Codul de acciză al
expeditorului |
Tip trimitere |
1.a. Cod tip destinaţie |
1.d. Cod de
Refeinţă Administrativ Unic – ARC |
||||||||||||||||||
1.e. Data şi ora
validării |
1.f. Număr
secvenţial |
9.a. Număr de
referinţă local |
9.d. Cod tip origine |
||||||||||||||||||||
5. Destinatar |
5.a.Codul de acciză al
destinatarului / Nr. TVA |
7. Locul livrării |
7.a. Codul de acciză /
Nr. TVA |
||||||||||||||||||||
3. Locul de expediere |
3.a.Codul de acciză al
antrepozitului |
14. Organizatorul
transportului |
14.a. Nr. TVA |
||||||||||||||||||||
12. Operator garant |
12.a.Codul de acciză al
operatorului 12. b. Nr. TVA |
15. Primul
transportator
15. a. Nr. TVA |
|||||||||||||||||||||
|
11. Garanţia |
||||||||||||||||||||||
|
6.a Cod Stat Membru |
6.b. Nr. de serie al
certificatului de scutire |
4. Birou de expediţie |
8. Birou vamal de export |
10. Autoritatea
competentă a locului de expediere |
9.b. Număr
factură/aviz |
|||||||||||||||||
9.1.a. Număr DVI |
9.c. Data facturii |
||||||||||||||||||||||
9.e. Data expedierii |
9. f. Ora expedierii |
1.b. Durata transportului |
|||||||||||||||||||||
DETALII TRANSPORT |
13. Transport |
16.f. Informaţii
complementare |
|||||||||||||||||||||
16.a. Cod unitate de
transport |
16.b. Identitate
unităţi transport |
16.c. Identitate sigiliu
comercial |
16.d. Informaţii sigiliu |
||||||||||||||||||||
DETALII EXPEDIERE |
17. a. Nr. unic de
referinţă al articolului |
17.b. Cod produs accizabil |
17.c. Cod NC |
17.d. Cantitate |
17.e. Greutate brută |
17.f. Greutate netă |
17.g. Concentraţia
alcoolică |
17.h. Grade Plato |
|||||||||||||||
17.i. Marcajul fiscal |
17.k. Indicatorul marcajului fiscal utilizat |
17.l. Denumire origine |
17.n. Dimensiune producător |
17.o. Densitate |
17.p. Descriere
comercială |
17.r. Marca comercială a
produselor |
|||||||||||||||||
17.1.a. Tip ambalaj |
17.1.b. Nr. de ambajale |
17.1.c. Identitate sigiliu
comercial |
17.1.d. Informaţii
sigilii |
||||||||||||||||||||
17.2.a. Categoria de vin |
17.2.b. Codul zonei vitivinicole |
17.2.c. Ţara
terţă de origine |
17.2.d. Alte informaţii |
17.2.1.a. Codul
operaţiunii cu vinuri |
|||||||||||||||||||
|
18. Scurtă descriere a
documentului |
18.c. Referinţă
document |
|||||||||||||||||||||
RAPORT
DE PRIMIRE
Cod tip origine |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
1. Atribute a. Data şi ora
validării raportului de primire: |
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
2. e-DAI privind
deplasarea produselor accizabile a. Cod de Referinţă
Administrativ Unic – ARC: |
b. Număr secvenţial |
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
3. Destinatar |
|
|
|
|||||||||
a. Codul de acciză al
destinatarului//Nr. TVA: |
|
c. Strada |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
b. Numele operatorului: |
|
d. Numărul |
e. Codul poştal |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
f. Oraşul: |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
4. Locul livrării |
|
|
|
|||||||||
a. Codul de acciză/Nr.
TVA: |
|
c. Strada: |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
b. Numele operatorului: |
|
d. Numărul: |
e. Codul poştal: |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
f. Oraşul: |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
5. Biroul de
destinaţie |
|
|
|
|
||||||||
a. Numărul de
referinţă al biroului |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
6. Raport de primire |
|
|
|
|
||||||||
a. Data primirii produselor |
|
b. Concluzia generală a
primirii |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
c. Informaţii
complementare: |
|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
7. Corpul raportului
de primire |
||||||||||||
a. Număr unic de
referinţă al articolului: |
|
b. Indicator de minusuri sau
plusuri: |
|
c. Minusuri sau plusuri
constatate |
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
d. Cod produs accizabil |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||
e. Cantitatea refuzată: |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
7.1. Motivul
insatisfacţiei |
||||||||||||
a. Motivul
insatisfacţiei |
||||||||||||
|
||||||||||||
b. Informaţii
complementare |
||||||||||||
|
||||||||||||
Erorile existente |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
RAPORT
DE EXPORT
Cod tip origine |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
1. Atribute a. Data şi ora
validării raportului de export: |
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
2. e-DAI privind
deplasarea produselor accizabile a. Cod de Referinţă
Administrativ Unic – ARC: |
b. Număr secvenţial |
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
3. Destinatar |
|
|
|
|||||||||
a. Codul de acciză al
destinatarului//Nr. TVA: |
|
c. Strada |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
b. Numele operatorului: |
|
d. Numărul |
e. Codul poştal |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
f. Oraşul: |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
4. Locul livrării |
|
|
|
|||||||||
a. Codul de acciză/Nr.
TVA: |
|
c. Strada: |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
b. Numele operatorului: |
|
d. Numărul: |
e. Codul poştal: |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
f. Oraşul: |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
5. Biroul de
destinaţie |
|
|
|
|
||||||||
a. Numărul de
referinţă al biroului |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
6. Raport de export |
|
|
|
|
||||||||
a. Data primirii produselor |
|
b. Concluzia generală a
primirii |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
c. Informaţii
complementare: |
|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
7. Corpul raportului
de export |
||||||||||||
a. Număr unic de
referinţă al articolului: |
|
b. Indicator de minusuri sau
plusuri: |
|
c. Minusuri sau plusuri
constatate |
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
d. Cod produs accizabil |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||
e. Cantitatea refuzată: |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
7.1. Motivul
insatisfacţiei |
||||||||||||
a. Motivul
insatisfacţiei |
||||||||||||
|
||||||||||||
b. Informaţii
complementare |
||||||||||||
|
||||||||||||
Erorile existente |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
Denumirea operatorului
economic …………………………………………………………………………………………………………… |
|||||||||||||
Sediul: Judeţul …………………………………..
Sectorul …… Localitatea ……………………… Str. ………………………………………………. Nr.
…… Bl. …… Sc. ..… Et. .… Ap. ……… Cod poştal
…………………………………… Telefon/Fax …………………………………… Cod de identificare
fiscală ……………………………………………………………………. |
|
||||||||||||
CERERE de restituire a
accizelor în luna …………………………………………… anul ………………. |
|||||||||||||
Nr. crt. |
Numărul documentului de
însoţire |
Indicativul statului membru
de destinaţie |
Denumirea destinatarului
şi codul de identificare fiscală |
Descrierea produselor
expediate |
Data recepţiei
produselor |
Cantitatea
recepţionată |
Datele privind plata
accizelor în statul membru de destinaţie |
Suma de restituit |
|||||
Codul NC al produsului |
Cantitatea*) |
Nivelul accizei**) |
Data plăţii |
Numărul şi
documentul care atestă plata |
|||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
*) Pentru produsele energetice volumul va fi măsurat la
temperatura de 15şC; pentru alcool şi băuturi alcoolice volumul se
stabileşte la 20şC; în cazul ţigaretelor se va menţiona pe un
rând numărul de pachete de ţigarete şi pe următorul
valoarea acestora în lei, cu un singu număr de ordine şi
fără a repeta datele comune.
**) Se va consemna nivelul efectiv suportat. În cazul în care
acesta este imposibil de stabilit, se va aplica nivelul accizelor în vigoare în
ultimele 3 luni anterioare datei la care s-a realizat plata în statul
membru de destinaţie.
Numele şi prenumele …………………………….………………………
……………………………………………………….……..
Data
(semnătura şi ştampila)
Nr.
...................... din .................
CERERE
privind acordarea autorizaţiei de importator/expeditor
înregistrat
Societatea
.........................................., cu sediul social în
................................, str. .....................................
nr. ........, înregistrat în registrul comerţului la nr. ........... dindata de ................,
codul de identificare fiscală ..................................., telefon
......................................, fax ...............................,
e-mail ................................, reprezentată prin
...................................................., domiciliat în
.............................., str. .................. nr. ...., bl. ..., sc.
..., et. ..., ap. ..., sectorul ..., judeţul .........................,
posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ...... nr. ......,
eliberat/ă de ....................................., având funcţia de
.........................., pe baza documentelor anexate la dosar, solicit
eliberarea autorizaţiei de importator/expeditor înregistrat pentru
următoarele produse:
1.
...................................................
2.
...................................................
3.
...................................................
Data
....................
Numele şi prenumele .........................
Semnătura
şi ştampila .......................
Denumirea expeditorului înregistrat
...........................................................................................
Sediul:
Judeţul......................... sectorul......
localitatea........................
Strada................... nr....... blocul...... scara......
etaj...... ap.......
Codul poştal................
Telefon/fax.............................................
Codul de accize/Codul de identificare
fiscală...............................
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
privind livrările de produse accizabile în
luna....................anul.....................
Nr. crt. |
Cod produs accizabil |
Cod NC |
UM |
Beneficiarul livrării |
Cantitatea totală
livrată (7+12) |
|||||||||
Antrepozite/Destinatari
înregistraţi |
Alţi beneficiari
(export/organizaţii scutite) |
|||||||||||||
Denumirea operatorului |
Codul de accize |
ARC |
Data expedierii |
Cantitatea livrată |
Denumirea operatorului |
Nr. DVE/ Nr. certificat
scutire |
ARC |
Data expedierii |
Cantitatea livrată |
|||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Unităţile de măsură pentru produsele livrate
sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 de la titlul VII din Codul fiscal.
Certificată de conducerea expeditorului înregistrat
Numele şi
prenumele...........................................................................
……………………………………………
Semnătura şi
ştampila.............................................................
Data
DOCUMENT DE
ÎNSOŢIRE
pentru circulaţia
intracomunitară a produselor accizabile deja eliberate pentru consum
- faţă -
1 |
1.
Expeditor
Nr. de TVA (Nume şi adresa) |
2. Număr de
referinţă al operaţiunii |
|
|
Exemplar pentru expeditor |
||||
2.
Primitor
Nr. de TVA (Nume şi adresa) |
3. Autoritatea
competentă a statului de destinaţie (Nume şi adresa) |
|
||
5. Transportator / mijloace
de transport |
6. Numărul de
referinţă şi data declaraţiei |
|
||
7. Locul livrării |
|
|||
1 |
8. Mărci şi
număr de identificare, nr. şi tipul ambalajelor, descrierea
bunurilor |
9. Codul produsului (Codul
NC) |
|
|
|
|
10. Cantitate |
11. Greutatea brută (kg) |
|
|
12. Greutatea netă (kg) |
|
||
|
13. Preţul de facturare
/ valoarea comercială |
|
||
14. Certificate (pentru unele
vinuri şi băuturi spirtoase, - mici fabrici de bere, mici
distilerii) |
|
|||
A. Menţiuni privind
verificarea. Se completează de autoritatea competentă. |
15.Căsuţele 1 – 13
corect completate Restituirea exemplarului 3 Da o Nu o
(*) solicitată |
|
||
Societatea semnatară
şi numărul de telefon |
|
|||
Numele semnatarului |
|
|||
Locul şi data |
|
|||
Continuarea pe verso
(exemplarele 2 şi 3) |
Semnătura |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
(*) Bifaţi căsuţa corespunzătoare
INSTRUCŢIUNI DE
COMPLETARE
(versoul exemplarului 1)
circulaţia intracomunitară a produselor supuse accizelor
care au fost eliberate în consum în statul membru de livrare
1. Observaţii generale
1.1. Documentul de însoţire simplificat
este utilizat în scopul aplicării accizelor, potrivit prevederilor art. 7 din Directiva 92/12/CEE din 25
februarie 1992
1.2. Documentul trebuie completat în mod lizibil în aşa fel
încât înscrisurile să nu poată fi şterse. Informaţiile pot
fi pretipărite. Nu sunt admise ştersături sau tăieturi.
1.3. Caracteristicile generale ale documentului şi
dimensiunile căsuţelor sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial
al Comunităţii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989 pagina 3.
Hârtia trebuie să fie de culoare albă pentru toate
exemplarele şi să aibă formatul 210 mm pe 297 mm. Este
admisă o toleranţă maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus
în ceea ce priveşte lungimea.
1.4. Orice spaţiu neutilizat trebuie să fie barat,
astfel încât să nu se mai poată face adăugiri.
1.5. Documentul de însoţire simplificat constă în 3
exemplare:
- exemplarul 1 trebuie păstrat de expeditor;
- exemplarul 2 însoţeşte produsele şi este
păstrat de primitor;
- exemplarul 3 însoţeşte produsele şi trebuie
să se returneze expeditorului, cu certificarea primirii confirmată de
către persoana menţionată la căsuţa 4 dacă
expeditorul solicită aceasta în scopul restituirii accizelor.
2. Rubrici
Căsuţa 1. Expeditor: numele şi adresa complete,
numărul de TVA (dacă există) al persoanei care livrează
produsele într-un alt stat membru. Dacă există un număr de
accize trebuie de asemenea indicat.
Căsuţa 2. Numărul de referinţă al
operaţiunii: numărul de referinţă comunicat de persoana
care livrează produsele şi care va identifica mişcarea cu
înregistrările comerciale. În mod normal, acesta va fi numărul
şi data facturii.
Căsuţa 3. Autoritatea competentă a statului de
destinaţie: numele şi adresa autorităţii din statul membru
de destinaţie, căruia i-a fost declarată anticipat
expediţia.
Căsuţa 4. Primitor: numele şi adresa complete,
numărul de TVA (dacă există) al persoanei care primeşte
produsele. Dacă există un număr de accize trebuie de asemenea
indicat.
Căsuţa 5. Transportator/mijloc de transport: se
completează cu "expeditor", "primitor" sau numele
şi adresa persoanei responsabile cu prima expediere, dacă este diferită
de persoanele indicate în căsuţa 1 sau căsuţa 4, se va
indica de asemenea mijlocul de transport.
Căsuţa 6. Număr de
referinţă şi data declaraţiei:
Declaraţia şi/sau autorizaţia care trebuie
dată de autoritatea competentă din statul membru de destinaţie înainte
de începerea expediţiei.
Căsuţa 7. Locul livrării: adresa livrării
dacă este diferită de cea din căsuţa 4.
Căsuţa 8. Descrierea completă a produselor, marcaje
şi numere şi tipul ambalajelor: marcaje şi numerele exterioare
ale pachetelor, de exemplu: containere; numărul pachetelor din interior,
de exemplu: cartoane; şi descrierea comercială a produselor.
Descrierea poate continua pe o pagină separată ataşată
fiecărui exemplar. O listă a ambalajelor poate fi utilizată în
acest scop.
Pentru alcoolul şi băuturile
alcoolice, altele decât berea, trebuie să se precizeze concentraţia
alcoolică (procent în volum la 20 ş C).
Pentru bere, concentraţia alcoolică
va fi menţionată fie în ş Plato, fie
procente în volum la 20 ş C, fie
amândouă, potrivit solicitării statului membru de destinaţie
şi a statului membru de expediere.
Pentru uleiuri minerale se va menţiona
densitatea la 15 ş C.
Căsuţa 9. Codul produsului: codul NC.
Căsuţa 10. Cantitate: numărul, greutatea sau
volumul, după caz, în funcţie de accizele din statul membru de
destinaţie, de exemplu:
- ţigarete, numărul de bucăţi, exprimat în
mii;
- ţigări şi ţigări de foi, greutatea
netă;
- alcool şi băuturi alcoolice,
litri la temperatura de 20 ş C cu
două zecimale;
- produse energetice cu excepţia
păcurii, litri la temperatura de 15 ş C.
Căsuţa 11. Greutate brută: greutatea brută a
transportului.
Căsuţa 12. Greutate netă: se va indica greutatea
fără ambalaje a produselor.
Căsuţa 13. Preţul facturii/valoarea
comercială: suma totală a facturii care include şi acciza. În
cazul în care circulaţia nu are nicio legătură cu vânzarea,
trebuie introdusă şi valoarea comercială. În acest caz se adaugă
menţiunea "nu în scop de vânzare".
Căsuţa 14. Certificate: acest spaţiu este rezervat
pentru anumite certificate care sunt cerute numai pe exemplarul 2.
1. În cazul anumitor vinuri, atunci când se consideră
necesar, certificatul referitor la originea şi calitatea produselor,
conform legislaţiei comunitare.
2. În cazul anumitor băuturi spirtoase, certificatul
referitor la locul de producţie, conform legislaţiei comunitare.
3. În cazul berii produse de micii producători
independenţi conform definiţiei din directiva specifică a
Comisiei privind structura accizelor la alcool şi băuturi alcoolice,
pentru care se intenţionează solicitarea unei cote reduse a accizei
în statul membru de destinaţie, certificarea expeditorului astfel:
"Prin prezenta se certifică faptul că berea a fost produsă
de o mică berărie independentă cu o producţie a anului
anterior de ........ hectolitri de bere."
4. În cazul alcoolului etilic produs de o mică distilerie,
conform definiţiei din directiva specifică a Comisiei privind
structura accizelor la alcool şi băuturi alcoolice, pentru care se
intenţionează solicitarea unei cote reduse a accizei în statul membru
de destinaţie, certificarea expeditorului astfel: "Prin prezenta se
certifică faptul că produsul descris a fost fabricat de o mică
distilerie cu o producţie a anului anterior de ........ hectolitri de
alcool pur."
Căsuţa 15. Societatea semnatarului etc.: documentul
trebuie completat de către sau în numele persoanei responsabile pentru
circulaţia produselor. Dacă expeditorul solicită să i se
returneze exemplarul 3 cu un certificat de recepţie, acesta va fi
menţionat.
Căsuţa A. Menţiuni privind verificarea:
autorităţile competente trebuie să înregistreze pe exemplarele 2
şi 3 controalele efectuate. Toate observaţiile trebuie să fie
semnate, datate şi ştampilate de către funcţionarul
responsabil.
Căsuţa B. Certificat de primire: trebuie să fie
transmis de către primitor şi trebuie returnat expeditorului
dacă acesta din urmă îl solicită expres în scopul restituirii
accizelor.
DOCUMENT DE
ÎNSOŢIRE
pentru circulaţia
intracomunitară a produselor accizabile deja eliberate pentru consum
- faţă -
2 |
1.
Expeditor
Nr. de TVA (Nume şi adresa) |
2. Număr de
referinţă al operaţiunii |
|
|
Exemplar pentru expeditor |
||||
2.
Primitor
Nr. de TVA (Nume şi adresa) |
3. Autoritatea
competentă a statului de destinaţie (Nume şi adresa) |
|
||
5. Transportator / mijloace
de transport |
6. Numărul de
referinţă şi data declaraţiei |
|
||
7. Locul livrării |
|
|||
2 |
8. Mărci şi
număr de identificare, nr. şi tipul ambalajelor, descrierea
bunurilor |
9. Codul produsului (Codul
NC) |
|
|
|
|
10. Cantitate |
11. Greutatea brută (kg) |
|
|
12. Greutatea netă (kg) |
|
||
|
13. Preţul de facturare
/ valoarea comercială |
|
||
14. Certificate (pentru unele
vinuri şi băuturi spirtoase, - mici fabrici de bere, mici
distilerii) |
|
|||
A. Menţiuni privind
verificarea. Se completează de autoritatea competentă. |
15.Căsuţele 1 – 13
corect completate Restituirea exemplarului 3
Da o Nu o
(*) solicitată |
|
||
Societatea semnatară
şi numărul de telefon |
|
|||
Numele semnatarului |
|
|||
Locul şi data |
|
|||
Continuarea pe verso
(exemplarele 2 şi 3) |
Semnătura |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
(*) Bifaţi căsuţa corespunzătoare
-
verso-
B. CERTIFICAREA
RECEPŢIEI Produse recepţionate de primitor Data
………………………
Locul ……………………… Numărul
de referinţă …………………… Accizele au fost plătite
(*) / declarate pentru plată autorităţii competente. Data
…………………………………….
Numărul de referinţă …………………………… Alte observaţii ale
primitorului: Locul/Data
……………………………………
Numele semnatarului …………………………………… Semnătura …………………………………………………… (*) Tăiaţi
menţiunea inutilă. |
A. Menţiuni privind
verificarea (continuare) |
DOCUMENT DE
ÎNSOŢIRE
pentru circulaţia
intracomunitară a produselor accizabile deja eliberate pentru consum
- faţă-
3 |
1.
Expeditor
Nr. de TVA (Nume şi adresa) |
2. Număr de
referinţă al operaţiunii |
|
|
Exemplar pentru expeditor |
||||
2.
Primitor
Nr.
de TVA (Nume şi adresa) |
3. Autoritatea
competentă a statului de destinaţie (Nume şi adresa) |
|
||
5. Transportator / mijloace
de transport |
6. Numărul de
referinţă şi data declaraţiei |
|
||
7. Locul livrării |
|
|||
3 |
8. Mărci şi
număr de identificare, nr. şi tipul ambalajelor, descrierea
bunurilor |
9. Codul produsului (Codul
NC) |
|
|
|
|
10. Cantitate |
11. Greutatea brută (kg) |
|
|
12. Greutatea netă (kg) |
|
||
|
13. Preţul de facturare
/ valoarea comercială |
|
||
14. Certificate (pentru unele
vinuri şi băuturi spirtoase, - mici fabrici de bere, mici
distilerii) |
|
|||
A. Menţiuni privind
verificarea. Se completează de autoritatea competentă. |
15.Căsuţele 1 – 13
corect completate Restituirea exemplarului 3
Da o Nu o
(*) solicitată |
|
||
Societatea semnatară
şi numărul de telefon |
|
|||
Numele semnatarului |
|
|||
Locul şi data |
|
|||
Continuarea pe verso
(exemplarele 2 şi 3) |
Semnătura |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
(*) Bifaţi căsuţa corespunzătoare
-verso
-
B. CERTIFICAREA
RECEPŢIEI Produse recepţionate de
primitor Data
…………………………
Locul …………………………… Numărul de
referinţă ……………… Accizele au fost plătite
(*) / declarate pentru plată autorităţii competente. Data
…………………………………….
Numărul de referinţă ……………………………………… Alte observaţii ale
primitorului: Locul/Data
………………………
Numele semnatarului ……………………………………………………
Semnătura …………………………………………………… (*) Tăiaţi
menţiunea inutilă. |
A. Menţiuni privind
verificarea (continuare) |
|
Nr. înregistrare
…………………………………… |
Data ………………………………. |
||
C E R E R E privind acordarea
autorizaţiei de reprezentant fiscal |
||||
1. Numele |
|
|||
2. Adresa |
Judeţul
………………………………………………. Sectorul …………………………………………….. Localitatea ………………………………………… Str. ……………………………………………………. Nr. …………… Bl. …………… Sc.
………………. Et. ………………… Ap. ……………………………. Cod poştal
………………………………………… |
|||
3. Telefon |
|
|||
4. Fax |
|
|||
5. Adresa de e-mail |
|
|||
6. Codul de identificare
fiscală |
|
|||
7. Numele şi
numărul de telefon ale reprezentantului legal sau ale alte persoane de contact |
|
|||
8. Descrierea
activităţilor economice desfăşurate în România |
|
|||
9. Numele, adresa şi
codul fiscal ale persoanelor afiliate cu solicitantul |
|
|||
10. Dacă solicitantul
este persoană juridică, numele, adresa şi codul numeric
personal ale fiecărui administrator; se vor anexa şi cazierele judiciare
ale administratorilor |
|
|||
11. Arătaţi
dacă solicitantul (sau, în cazul în care solicitantul este persoană
juridică, oricare dintre administratorii săi) a fost condamnat
definitiv în ultimii 5 ani pentru infracţiunile prevăzute în
legislaţia fiscală. |
o
o Da
Nu |
|||
12. Anexaţi actul
constitutiv al societăţii care îi permite desfăşurarea
activităţii de reprezentant fiscal |
||||
13. Anexaţi copia
actului de reprezentare încheiat cu vânzătorul |
||||
14. Anexaţi confirmarea organului
fiscal cu privire la calitatea de plătitor de accize |
||||
15. Nivelul garanţiei Anexaţi scrisoarea de
bonitate bancară. |
|
|||
Cunoscând dispoziţiile art. 292 privind falsul în declaraţii
din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte
şi complete.
Numele şi prenumele
……………………………………..
Semnătura
solicitantului
Data ………………………………………..
……………………………………..
C E R E R E
de restituire a accizelor în cazul vânzării la
distanţă în trimestrul ………. anul …………………….
Nr. crt. |
Statul membru de
destinaţie |
Numărul de ordine
corespunzător livrării |
Descrierea produselor
expediate |
|||
Codul NC al produsului |
U.M |
Cantitatea |
Suma solicitată a fi
restituită*) |
|||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) Se va consemna nivelul efectiv suportat. În cazul în care
acesta este imposibil de stabilit, se va aplica nivelul accizelor în vigoare în
ultimele 3 luni anterioare datei la care s-a realizat plata în statul
membru de destinaţie.
Numele şi prenumele
…………………………….………………………
Data
……………………………………..
Semnătura solicitantului
…………………………………..
Denumirea destinatarului înregistrat/reprezentantului fiscal
.......................................................................................................
Cod accize/Cod identificare fiscală
...............................................
Localitatea ................................/judeţul/sector
............................
Strada
................................................................................
Nr. ....
Bloc ...... Scara ...... Etaj ..... Ap. ..... Cod poştal
.................................
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
privind achiziţiile şi livrările de produse
accizabile
în luna ...................... anul ............
Document |
Data achiziţie/ Livrare |
Provenienţa/ Destinaţia (3) |
Cod accize expeditor/ Cod identif. fiscală
destinatar |
Cod produs accizabil |
Codul NC al produsului |
Starea produsului (vrac/ îmbuteliat) (V/Î) |
Densitate la 15° C kg/l (4) |
Concentraţie grad
alcoolic/ grad Plato (5) |
Recipienţi (5) |
Cantitate |
Acciza datorată -mii lei- |
|||||
Tip (1) |
Număr |
Tip (2) |
Data |
Capacitate nominală |
nr. |
kg |
Litri |
mii bucăţi |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) eDA, DI, factura, AIM (2) Pentru
achiziţii se va înscrie "A"; pentru livrări se va înscrie
"L". (3) Se va înscrie indicativul ţării în cazul
provenienţei/destinaţiei U.E. (RO în cazul livrărilor naţionale);
se va indica "EX" în cazul livrărilor în afara U.E. (4) Se va
completa numai în cazul produselor energetice. (5) Se va completa numai în
cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice.
RECAPITULAREA
PERIOADEI |
||||||||||
Cod produs accizabil |
Codul NC al produsului |
U.M. |
Vrac/Îmbuteliat (V/Î) |
Stoc la începutul lunii |
Cantitatea întrată |
Surplus pe parcursul lunii |
Cantitate ieşită |
Pierderi |
Stoc efectiv |
Diferenţa (+) sau (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numele
şi prenumele ...............................................
Semnătura şi ştampila
operatorului
...............................................
Data
Anexa nr. 48.1
Denumirea
antrepozitului fiscal...................................................
Cod
accize....................................................................................
Localitatea............................................judeţul/sectorul...............
Strada..................................................................Nr.
...................
Cod
poştal........................................................
Domiciliul
fiscal.............................................. SITUAŢIA
privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul
fiscal
de producţie de alcool şi băuturi spirtoase
în luna....................anul..................
I. Materii prime (exprimate în tone/hectolitri alcool pur, după
caz)
Cod produs accizabil |
Cod NC |
U.M. |
Stoc iniţial (A) |
Intrări (B) |
Utilizat (C) |
Stoc final (D) |
Diferenţa (E) |
|||
Operaţii interne |
U.E. |
Import |
||||||||
Din producţie proprie |
Alte achiziţii |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(A) Stocul iniţial: cantitatea de materii prime existente la
începutul perioadei trebuie să coincidă cu stocul final al perioadei
anterioare. (B) Intrări: Cantităţile de materii prime intrate
trebuie să corespundă cu cele înscrise în documente de circulaţie
corespunzătoare fiecărei provenienţe, aferente perioadei de
raportare. (C) cantităţile de materii prime utilizate pentru
fabricarea alcoolului, în perioada de raportare. (D) Cantităţile de
materii prime existente în finalul perioadei de raportare. (E) Diferenţe:
Cantitatea rezultată pentru fiecare materie primă, după formula
următoare: Stoc iniţial + intrări - utilizat - stoc final E = A
+ B - C - D
II. Produse în curs de fabricaţie
Cod NC |
U.M. |
Stoc iniţial |
Intrări |
Ieşiri |
Stoc final |
Diferenţa |
|
|
|
|
|
Către alte depozite |
Pentru prelucrare finală |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III.
Livrări (exprimate în hectolitri alcool pur)
Cod produs accizabil |
Cod NC |
U.M. |
Stoc iniţial (A) |
Cantităţi produse
(B) |
Intrări (C) |
Ieşiri (D) |
Utilizate în activitatea
proprie (E) |
Stoc final (F) |
Diferenţa (G) |
||||||
Achiziţii interne (RO) |
Alte achiziţii (UE) |
Import |
Cu accize |
Fără accize |
|||||||||||
Regim suspensiv |
Scutire |
||||||||||||||
Teritoriul naţional |
U.E. |
Export |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cantităţile de alcool se exprimă în
hectolitri, cu două zecimale. Datele aferente (A), (B), (C), (D) şi
(E) sunt corespunzătoare operaţiunilor desfăşurate în
perioada de raportare; Diferenţa (G) = A + B + C - D - E - F
Diferenţa
= stoc iniţial + (cantităţi produse) + intrări -
ieşiri - stoc final
Data
.............................
Conducătorul
antrepozitului fiscal ..........................................
Semnătura
şi ştampila
Anexa
nr. 48.2
Denumirea antrepozitului
fiscal...................................................
Cod accize....................................................................................
Localitatea............................................judeţul/sectorul...............
Strada..................................................................Nr.
...................
Cod poştal........................................................
Domiciliul fiscal..............................................
SITUAŢIA
privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul
fiscal
de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse
intermediare
în luna....................anul..................
I. Materii prime
Cod produs accizabil |
Cod UC |
U.M. |
Stoc iniţial (A) |
Intrări (B) |
Utilizat (C) |
Stoc final (D) |
Diferenţa (E) |
|||||||||
Cantitate |
Concentraţie |
Operaţii interne |
U.E. |
Import |
||||||||||||
Cantitate |
Concentraţie |
Cantitate |
Concentraţie |
Cantitate |
Concentraţie |
Cantitate |
Concentraţie |
Cantitate |
Concentraţie |
Cantitate |
Concentraţie |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A - cantităţile de materii prime
existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să
corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. B -
Cantităţile de materii prime şi de produse în curs de
fabricaţie intrate în antrepozit - se va avea în vedere data din
documentele de circulaţie corespunzătoare fiecărei
provenienţe/raport de primire. C - cantităţi de materie
primă utilizate pe parcursul lunii la procesul de producţie al produselor
intermediare. D - Stoc final - cantităţile de materii prime existente
în antrepozit la sfârşitul lunii. E - Diferenţa -
cantităţile de produse rezultate, stabilite după formula: stoc
iniţial + intrări - utilizări - stoc final (E = A + B - C - D)
II. Produse în curs de fabricaţie
Cod produs accizabil |
Cod NC |
U.M. |
Stoc iniţial |
Intrări |
Ieşiri |
Stoc final |
Diferenţa |
|
|
|
|
|
Către alte depozite |
Pentru prelucrare finală |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Livrări (exprimate în hectolitri)
Cod produs accizabil |
Cod NC |
U.M. |
Stoc iniţial (A) |
Cantităţi produse
(B) |
Intrări (C) |
Ieşiri (D) |
Utilizate în activitatea
proprie (E) |
Stoc final (F) |
Diferenţa (G) |
||||||
Achiziţii interne (RO) |
Alte achiziţii (UE) |
Import |
Cu accize |
Fără accize |
|||||||||||
Regim suspensiv |
Scutire |
||||||||||||||
Teritoriul naţional |
U.E. |
Export |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A - cantităţile de produse existente în
antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă
cu stocul final din documentul lunii anterioare. B - Cantitatea de produse
fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei. C - Cantităţile de
produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. Se va avea în vedere data din
raportul de primire. D - Ieşiri cu accize - cantităţile de
produse eliberate pentru consum; ieşiri fără accize -
cantităţile fiecăror produse intermediare ieşite în regim
suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. E -
cantităţi de produse obţinute în antrepozit şi care
ulterior sunt utilizate ca materie primă în urma unui proces de
producţie. F - stocul final - cantităţile pe fiecare tip de
produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. G - Diferenţa -
cantităţile de produse rezultate, stabilite după formula
următoare: G = A + B + C - D - E - F
Data
.............................
Conducătorul
antrepozitului fiscal ..........................................
Semnătura şi ştampila
Anexa
nr. 48.3
Denumirea antrepozitului
fiscal................................................
Cod accize...............................................................................
Localitatea.......................................
judeţul/sectorul.................
Strada..............................................................nr...................
Cod poştal.....................................................
Domiciliul fiscal...........................................
SITUAŢIA
privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul
fiscal de producţie de bere în
luna...................anul.................
I. Materii prime
Denumire |
Kilograme |
% extract sec |
Denumire |
Kilograme |
% extract sec |
Malţ |
Alte materii de
extracţie |
||||
Orz |
Malţ colorat |
||||
Orez şi griş |
Bere |
||||
Porumb |
Altele... |
||||
Zahăr şi
glucoză |
II. Bere fabricată în hectolitri
Cod produs accizabil |
Cod NC |
U.M. |
Stoc iniţial (A) |
Cantităţi produse
(B) |
Intrări (C) |
Ieşiri |
Consum (F) |
Stoc final (G) |
Diferenţa (H) |
|||||||
Achiziţii interne (RO) |
Alte achiziţii (UE) |
Import |
Cu accize (D) |
Fără accize (E) |
||||||||||||
Grad Plato mediu |
Consum |
Regim suspensiv |
Operaţiuni scutite |
|||||||||||||
Teritoriul naţional |
U.E |
Export |
||||||||||||||
A - cantităţile de produse existente în antrepozit la
începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul
final din documentul lunii anterioare. B - Cantităţile de bere
produse în antrepozit pe parcursul lunii. C - Cantităţile de bere
intrate în antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire; D -
Ieşiri cu accize: Gradul Plato mediu - dacă berea eliberată în
consum prezintă diverse grade Plato, se va înscrie gradul mediu ponderat.
Ex: 1000 hl bere de 12 grade Plato; 2000 hl bere de 13 grade Plato; 3000 hl de
bere de 14 grade Plato
(1000 x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14)
Gradul Plato mediu ponderat =
----------------------------------––––––––––----- = 13,33
1000 + 2000 + 3000
F - consum propriu de materii prime, în
scopul realizării produsului finit; G - stocul final -
cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la
sfârşitul lunii; H - Diferenţa - cantităţile de produse
rezultate, stabilite după formula următoare: H = A + B + C - D - E -
F - G
Data...........................
Conducătorul
antrepozitului fiscal ...........................
Semnătura
şi ştampila
Anexa nr. 48.4
Denumirea antrepozitului
fiscal...................................................
Cod
accize....................................................................................
Localitatea............................................judeţul/sectorul...............
Strada..................................................................Nr.
...................
Cod
poştal........................................................
Domiciliul fiscal..............................................
SITUAŢIA
privind operaţiunile desfăşurate în
antrepozitul fiscal
de producţie tutunuri prelucrate
în luna ………..…anul .….
Cod produs accizabil |
Cod NC |
U.M. |
Stoc iniţial (A) |
Cantităţi produse (B) |
Intrări (C) |
Ieşiri |
Stoc final (F) |
Diferenţa (G) |
||||||||||
Achiziţii interne (RO) |
Alte achiziţii (UE) |
Import |
Cu accize (D) |
Fără accize (E) |
||||||||||||||
Valoare |
Cantitate |
Regim suspensiv |
Scutire |
|||||||||||||||
Teritoriul naţional |
U.E. |
Export |
||||||||||||||||
Valoare |
Cantitate |
Valoare |
Cantitate |
Valoare |
Cantitate |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
În cazul ţigaretelor, al ţigărilor de foi,
cantităţile vor fi exprimate în mii bucăţi, iar în
cazul tutunurilor de fumat se vor exprima în kg.
A – Cantităţile de produse existente în
antrepozit la începutul perioadei, şi care trebuie să corespundă
cu stocul final din documentul lunii anterioare; B – Cantitatea de produse
fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei, care se consideră finite;
C – Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în
antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul
de primire; D – Ieşiri cu accize – cantităţile de produse
eliberate în consum; E – Ieşiri fără accize –
cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de
accize sau în regim de scutire de la plata accizelor; F – Stoc final –
cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la
sfârşitul lunii; G – Diferenţa – cantităţile de produse
rezultate, stabilite după formula următoare: G = A + B + C – D
– E – F.
Data
............................................ Conducătorul
antrepozitului fiscal .................................................
Semnătura
şi ştampila
Anexa nr. 48.5
Denumirea antrepozitului
fiscal...................................................
Cod
accize....................................................................................
Localitatea............................................judeţul/sectorul...............
Strada..................................................................Nr.
...................
Cod
poştal........................................................
Domiciliul fiscal..............................................
SITUAŢIA
privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul
fiscal
de producţie de produse energetice
în luna....................anul..................
Cod produs accizabil |
Cod NC |
U.M. |
Stoc iniţial (A) |
Cantităţi produse (B) |
Intrări (C) |
Ieşiri |
Autoconsum (F) |
Stoc final (G) |
Diferenţa (H) |
|||||||
Achiziţii interne (RO) |
Alte achiziţii (UE) |
Import |
Cu accize (D) |
Fără accize (E) |
Cu accize |
Fără accize |
||||||||||
Regim suspensiv |
Scutiri |
|||||||||||||||
Teritoriul naţional |
U.E. |
Export |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cantităţiloe
de produse se vor înscrie în tone sau 1000 litri potrivit anexei de la titlul
VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, în care sunt stabilite nivelurile accizelor.
A - cantităţile de produse existente în
antrepozit la începutul perioadei, şi care trebuie să corespundă
cu stocul final din documentul lunii anterioare; B – Cantitatea de produse
fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei care se consideră finite; C
– Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în
antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul
de primire; D – Ieşiri
cu accize - cantităţile de produse eliberate în consum; E -
cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de
accize sau în regim de scutire de la plata accizelor pentru consum; E -
ieşiri fără accize – cantităţile fiecărui produs
ieşit în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor; F
– Autoconsum – cantităţile de produse consumate sau utilizate în
cadrul antrepozitului fiscal; G - Stocul final – cantităţile pe
fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii; H –
Diferenţa – cantităţile de produse rezultate, stabilite
după formula următoare: H = A + B + C – D – E – F - G
Data
............................. Conducătorul
antrepozitului fiscal ..........................................
Semnătura şi ştampila
Denumirea antrepozitului
fiscal...................................................
Cod
accize....................................................................................
Localitatea............................................judeţul/sectorul...............
Strada..................................................................Nr.
...................
Cod
poştal........................................................
Domiciliul fiscal..............................................
SITUAŢIA
privind operaţiunile desfăşurate în
antrepozitul fiscal
de depozitare
în luna ………..…anul .….
Cod produs accizabil |
Cod NC |
U.M. |
Stoc iniţial (A) |
Intrări (B) |
Ieşiri |
Stoc final (E) |
Diferenţa (F) |
||||||
Achiziţii interne (RO) |
Alte achiziţii (UE) |
Import |
Cu accize (C) |
Fără accize (D) |
|||||||||
Cantitate |
Regim suspensiv |
Scutire/ exceptare |
|||||||||||
Teritoriul naţional |
U.E. |
Export |
|||||||||||
Cantitate |
Cantitate |
Cantitate |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unităţile de măsură pentru produsele
depozitate sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 de la titlul VII din Codul
fiscal
A – Cantităţile de produse existente în
antrepozit la începutul perioadei, şi care trebuie să corespundă
cu stocul final din documentul lunii anterioare; B – Cantităţile de
produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire; C –
Ieşiri cu accize – cantităţile de produse eliberate în consum; D
– Ieşiri fără accize – cantităţile fiecărui
produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de
scutire/exceptare de la plata accizelor; E – Stoc final – cantităţile
pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii; F –
Diferenţa – cantităţile de produse rezultate, stabilite
după formula următoare: F = A + B - C – D – E.
Data
............................................
Conducătorul antrepozitului fiscal
.................................................
Semnătura
şi ştampila
CERTIFICAT DE SCUTIRE
DE ACCIZE (RO) |
|||||
Seria nr. (opţional) |
|||||
|
|||||
1.
INSTITUŢIA/PERSOANA BENEFICIARĂ Denumirea/numele
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Strada şi
numărul
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Codul poştal,
locul ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
|||||
|
|||||
2. AUTORITATEA
COMPETENTĂ PENTRU VIZARE (Denumire, adresă
şi număr de telefon) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
|||||
|
|||||
3. DECLARAŢIA
BENEFICIARULUI Instituţia/persoana beneficiară (1)
declară: (a) că produsele prevăzute la
căsuţa 5 sunt destinate (2): |
|||||
o |
Pentru uzul oficial al: |
o |
Pentru uzul personal al: |
||
o |
Unei misiuni diplomatice
străine |
o |
Unui membru al unei misiuni
diplomatice străine |
||
o |
Unei reprezentanţe
consulare străine |
o |
Unui membru al unei
reprezentanţe consulare străine |
||
o |
Unei organizaţii
internaţionale |
o |
Unui membru din conducerea
unei organizaţii internaţionale |
||
o |
Forţei armate a unui
stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord
(NATO) |
|
……………………………………………………………………………… (Denumirea insituţiei)
(vezi căsuţa 4) |
||
(b) că produsele
descrise la căsuţa 5 corespund condiţiilor şi limitelor
aplicabile scutirii, şi (c) că informaţiile
de mai sus sunt reale. Prin prezenta,
instituţia sau persoana beneficiară se obligă ca în cazul în
care produsele nu corespund condiţiilor scutirii sau în cazul în care
produsele nu au fost utilizate în scopul prevăzut, prin prezenta să
achite accizele care s-ar datora în
………………………………………
……………………………………………… Locul,
data
Numele şi statutul semnatarului
……………………………………………… Ştampila |
|||||
4. ŞTAMPILA
INSTITUŢIEI (în cazul scutirii pentru uz personal)
………………………………………
……………………………………………… Locul,
data
ŞTAMPILA
Numele şi statutul semnatarului
………………………………………………
(continuă pe verso)
Semnătura |
|||||
5.
DESCRIEREA PRODUSELOR LIVRATE PENTRU CARE SE SOLICITĂ SCUTIREA DE ACCIZE A. Informaţii cu privire
la antrepozitul fiscal autorizat/furnizorul de gaz natural şi
electricitate 1. Numele şi adresa
……………………………………………………………………………………… 2. Codul de accize ………………………………………………………………………………………… (opţional) B. Informaţii cu privire la produse
|
6. CERTIFICAREA DE
CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ Livrarea produselor descrise
la căsuţa 5 îndeplineşte § în totalitate § până la cantitatea de
………………………………………………. (număr) (4) condiţiile de scutire de accize ……………………………………………………………….………. ŞTAMPILA
……………………………………………………………………………………… Locul,
data
Numele
şi statutul semnatarului
……………………………………..
Semnătura |
7. PERMISIUNEA DE A
FOLOSI ŞTAMPILA (doar în caz de scutire pentru uz oficial) Prin scrisoarea nr.
……………………………………………………… din ……………………………………………………………………………………………. (referire la
dosar)
(data) …………………………………………………………………………………………………… i se acordă permisiunea de către
(denumirea instituţiei beneficiare) …………………………………………………………………………………………………… de a folosi ştampila în cadrul căsuţei 6 (denumirea autorităţii competente) ……………………………………………………………….………. ŞTAMPILA
……………………………………………………………………………………… Locul,
data
Numele şi statutul semnatarului
…………………………………….. Semnătura |
(1)
Tăiaţi dacă este cazul
(2)
Bifaţi rubrica potrivită
(3)
Tăiaţi spaţiul care nu este utilizat. Această
obligaţie se aplică şi în cazul în care este anexat formularul
de comandă.
(4)
Bifaţi bunurile care nu sunt scutite la căsuţa 5
INSTRUCŢIUNI
DE COMPLETARE LA ANEXA Nr. 50
1. Pentru antrepozitarul autorizat, acest certificat este
utilizat ca document justificativ pentru scutirea de la plata accizelor a
produselor destinate instituţiilor/persoanelor beneficiare, în sensul art. 12 alin. (1) din Directiva
2008/118/CE. În acest sens, se va emite un certificat distinct pentru fiecare
antrepozitar. Antrepozitarul trebuie să păstreze acest certificat în
evidenţele proprii potrivit prevederilor legale aplicabile în statul
său membru.
2. a) Specificaţiile
generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt stabilite în
Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989.
Hârtia trebuie să fie
albă pentru toate exemplarele şi trebuie să aibă 210 mm x
297 mm cu o toleranţă maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus
în ceea ce priveşte lungimea.
Certificatul de scutire se
emite în două exemplare:
- un exemplar care se
păstrează de expeditor;
- un exemplar care
însoţeşte documentul administrativ electronic tipărit.
b) Orice spaţiu neutilizat
în căsuţa 5.B se va bara, astfel încât să nu fie posibile
adăugări.
c) Documentul trebuie completat
lizibil şi într-o manieră care să nu permită ştergerea
datelor. Nu sunt permise ştersături sau corecturi. Documentul trebuie
completat într-o limbă recunoscută de statul membru gazdă.
d) Dacă descrierea
produselor (căsuţa 5.B a certificatului) se referă la un
formular de comandă întocmit în altă limbă decât cea
recunoscută de statul membru gazdă, instituţia/persoana
beneficiară va trebui să ataşeze o traducere.
e) Pe de altă parte,
dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât cea
recunoscută de statul membru al antrepozitarului, instituţia/persoana
beneficiară va anexa o traducere a informaţiilor cu privire la
produsele din căsuţa 5.B.
f) Limbă recunoscută
înseamnă una dintre limbile oficiale utilizate în statul membru sau orice
altă limbă oficială din Comunitate, pe care statele membre o
declară ca fiind utilizabilă în acest sens.
3. Prin declaraţia din
căsuţa 3 a certificatului, instituţia/persoana beneficiară
furnizează informaţiile necesare pentru evaluarea solicitării de
scutire în statul membru gazdă.
4. Prin declaraţia de la
căsuţa 4 a certificatului, instituţia confirmă detaliile în
căsuţele 1 şi 3 a) ale documentului şi certifică
faptul că persoana beneficiară face parte din personalul
instituţiei.
5. a) Trimiterea la formularul
de comandă (căsuţa 5.B) trebuie să conţină cel
puţin data şi numărul comenzii. Formularul de comandă
trebuie să conţină toate elementele înscrise în căsuţa
5 a certificatului. Dacă acest certificat trebuie vizat de autoritatea
competentă a statului membru gazdă, formularul de comandă va
trebui să fie şi el vizat.
b) Indicaţia privind codul
de accize al antrepozitarului autorizat.
c) Moneda se indică
folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului internaţional
ISOIDIS 4127, stabilit de Organizaţia Internaţională de
Standardizare.
6. Declaraţia
instituţiei/persoanei beneficiare menţionată anterior se
autentifică la căsuţa 6 prin ştampila autorităţii
competente din statul membru gazdă. Autoritatea respectivă poate
condiţiona aprobarea de acordul unei alte autorităţi din statul
membru în care se găseşte. Obţinerea acestui acord depinde de
autoritatea competentă.
7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea
competentă poate dispensa instituţia beneficiară de
obligaţia de a solicita ştampila în cazul scutirii pentru utilizare
oficială. Instituţia beneficiară menţionează
această dispensă la căsuţa 7 din certificat.
CERERE
de restituire a accizei în baza prevederilor art. 206^56 din Codul fiscal
1. Denumirea solicitantului
.................................................................................................................................................................
2. Adresa din România:
localitatea ......................................................., str.
.......................................... nr. ........, sectorul
.............., codul poştal ...................., codul de identificare
fiscală ....................................... judeţul
.............................. .
În conformitate cu prevederile art. 206^56 alin.
(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, prin prezenta cerere solicităm restituirea
accizelor aferente cantităţii de ................. litri de
............................................., achiziţionaţi conform
centralizatorului anexat.
Solicităm restituirea prin
virament în contul ........................................, deschis la
.................................... .
Numele şi prenumele
......................................
Semnătura solicitantului
....................... Data ...............
Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie /
depozitare
........................................................................................................
Sediul:
Judeţul..........................Sectorul....................Localitatea.......................
Strada.................Nr........Blocul .............Scara
..........Etaj .........Ap......
Codul
poştal.........................Telefon/fax................................................
Codul de accize/Codul de identificare
fiscală........................................
JURNAL
privind livrările de combustibil destinat utilizării
exclusiv
pentru aviaţie
în luna..............anul.................
Nr. crt. |
Cod produs accizabil |
Cod NC |
U.M. |
Beneficiarul livrării |
Cantitatea totală
livrată (6+10) |
|||||||
Antrepozite de depozitare |
Alţi beneficiari |
|||||||||||
Denumirea operatorului |
Codul de accize |
Numărul şi data
facturii |
Cantitatea livrată |
Denumirea operatorului |
Codul de identificare
fiscală |
Numărul şi data
facturii |
Cantitatea livrată |
|||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
Certificată de conducerea antrepozitului
Numele şi prenumele
................................................
.......................................
Semnătura şi ştampila .............................................
Data
Anexa nr. 52.2
Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie /
depozitare
........................................................................................................
Sediul:
Judeţul..........................Sectorul....................Localitatea.......................
Strada.................Nr........Blocul .............Scara
..........Etaj .........Ap......
Codul
poştal.........................Telefon/fax................................................
Codul de accize/Codul de identificare
fiscală........................................
JURNAL
privind livrările de combustibil destinat utilizării
exclusiv
pentru navigaţie
în luna..............anul.................
Nr. crt. |
Cod produs accizabil |
Cod NC |
U.M. |
Beneficiarul livrării |
Cantitatea totală
livrată (6+10) |
|||||||
Antrepozite de depozitare |
Alţi beneficiari |
|||||||||||
Denumirea operatorului |
Codul de accize |
Numărul şi data
facturii |
Cantitatea livrată |
Denumirea operatorului |
Codul de identificare
fiscală |
Numărul şi data
facturii |
Cantitatea livrată |
|||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
TOTAL |
|
Numele şi prenumele
................................................
........................................
Semnătura şi ştampila
.............................................
Data
Denumirea operatorului economic/antrepozitarului autorizat
........................................................................................................
Sediul:
Judeţul..........................Sectorul....................Localitatea.......................
Strada.................Nr........Blocul .............Scara
..........Etaj .........Ap......
Codul
poştal.........................Telefon/fax................................................
Codul de accize/Codul de identificare
fiscală........................................
JURNAL
privind achiziţiile/livrările de combustibil
destinat utilizării exclusiv
pentru aviaţie
în luna..............anul.................
Nr. crt. |
Numărul şi data
facturii |
Cod produs accizabil |
Cod NC |
U.M. |
Antrepozitul fiscal de la
care s-a făcut achiziţia |
Beneficiarul livrării |
|||||
Denumirea |
Codul de identificare fiscală |
Codul de accize |
Cantitatea
achiziţionată |
Denumirea operatorului economic |
Nr. de înmatriculare al
aeronavei |
Cantitatea |
|||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
TOTAL |
|
Certificată
de conducerea antrepozitului
Numele şi prenumele
................................................
........................................
Semnătura
şi ştampila .............................................
Data
Anexa nr. 53.2
Denumirea operatorului economic
........................................................................................................
Sediul:
Judeţul..........................Sectorul....................Localitatea.......................
Strada.................Nr........Blocul .............Scara
..........Etaj .........Ap......
Codul
poştal.........................Telefon/fax................................................
Codul de accize/Codul de identificare
fiscală........................................
JURNAL
privind achiziţiile/livrările de combustibil
destinat utilizării exclusiv
pentru navigaţie
în luna..............anul.................
Nr. crt. |
Provenienţa produselor energetice1) |
Numărul şi data
facturii |
Cod produs accizabil |
Cod NC |
U.M. |
Furnizor |
Beneficiarul livrării |
|||||
Denumirea |
Codul de identificare fiscală |
Codul de accize |
Cantitatea
achiziţionată |
Denumirea operatorului economic |
Nr. de înmatriculare al navei |
Cantitatea |
||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
TOTAL |
|
1) Se va specifica AF dacă aprovizionarea se face de la
un antrepozitar autorizat, DÎ dacă produsele provin din achiziţii
intracomunitare proprii în calitate de destinatar înregistrat sau IM dacă
produsele provin din operaţiuni proprii de import.
Certificată
de conducerea operatorului economic distribuitor
Numele şi prenumele
................................................
........................................
Semnătura şi ştampila
.............................................
Data
MACHETELE
timbrelor şi
banderolelor
a) Timbre pentru marcarea
ţigaretelor şi produselor din tutun
- 45 mm -
__________________
| |
| | - 22 mm -
|__________________|
b) Banderole pentru marcarea
produselor intermediare şi a alcoolului etilic
- ambalaje individuale cu capacitatea peste sau egală cu 500
ml:
- 160 mm -
____________________________________________________________
| |
|____________________________________________________________|
- 18 mm -
- 80 mm -
______________________________
| |
|______________________________| - 18 mm -
- ambalaje individuale cu capacitatea sub 500
ml:
- 120 mm -
______________________________________________
| |
|______________________________________________|
- 18 mm -
- 60 mm -
_______________________
| |
|_______________________| - 18 mm -
- ambalaje individuale cu capacitatea sub 50
ml:
- 60 mm -
_______________________
| |
|_______________________| - 18 mm -
- 40 mm -
_______________
| |
|_______________| - 18 mm -
NOTA DE COMANDĂ Nr.
........
pentru timbre şi
banderole din ......................................
(ziua) (luna) (anul)
Denumirea antrepozitarului
autorizat pentru producţie/antrepozitarului autorizat pentru
depozitare/operatorului înregistrat/operatorului neînregistrat/importatorului
autorizat
...............................................................................................................................................
Codul de identificare
fiscală ............................................
Codul de accize
................................................................
Codul de marcare
............................................................
Sediul:
Judeţul
................................. Sectorul ....... Localitatea
.........................................................
Str
.............................................................. Nr.
...............
Bl. ................ Sc.
.............. Etaj .......... Ap. ................
Cod poştal
.......................................................................
Telefon/fax
......................................................................
Dimensiunile marcajului |
Tipul de produs |
Cantitatea de marcaje - buc. - |
Preţul unitar (fără TVA) - lei - |
Valoarea - lei - |
Valoarea TVA - lei - |
Valoarea totală - lei - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL: |
* |
|
* |
|
|
|
Numele şi prenumele ……………………………………..………..
Semnătura şi ştampila solicitantului
............................
Data
aprobării comenzii .
Numărul
marcajelor aprobate .....................
Modalitatea
de plată ...................................
Conducătorul
autorităţii vamale teritoriale
Numele
şi prenumele ……………………………….
Semnătura
şi ştampila ………………………………
EVIDENŢA
achiziţionării,
utilizării şi returnării marcajelor în luna ........ anul .....
Denumirea antrepozitarului autorizat /destinatarului înregistrat
/importatorului autorizat
...................................................................................................................................................................................
Sediul:
Judeţul ..................................... Sectorul
......... Localitatea
................................................................................................
Str ....................................................................
Nr. .... Blocul .... Scara .... Etaj .... Ap. .....
Codul poştal .......................................
Telefon/fax .........................................................
Codul de identificare fiscală
............................................................................................
Codul de accize ....................................... Codul de
marcare ...........................................
Nr. crt. |
|
Numărul de timbre |
Numărul de banderole |
|
Pentru producţia
internă |
|
|
1 |
Stoc la începutul lunii |
|
|
2 |
Cumpărări în cursul
lunii |
|
|
3 |
TOTAL (rd. 1 + rd. 2) |
|
|
4 |
Marcaje utilizate pentru
produsele din producţia internă |
|
|
5 |
Marcaje deteriorate |
|
|
6 |
TOTAL marcaje utilizate (rd.
4 + rd. 5) |
|
|
7 |
Stoc la sfârşitul
lunii (rd. 3 – rd. 6) |
|
|
|
Pentru achiziţii
intracomunitare sau achiziţii din import |
|
|
1 |
Stoc la începutul lunii (la
producător) |
|
|
2 |
Stoc la începutul lunii (la
aantrepozitarul autorizat pentru depozitare/destinatarul
înregistrat/importator) |
|
|
3 |
Cumpărări în cursul
lunii |
|
|
4 |
Expediate producătorului |
|
|
5 |
TOTAL marcaje la
producător (rd. 1 + rd. 4) |
|
|
6 |
Marcaje reintroduse în
ţară |
|
|
7 |
Marcaje deteriorate în
procesul de producţie |
|
|
8 |
TOTAL marcaje utilizate de
producător (rd. 6 + rd. 7) |
|
|
9 |
Stoc la producător
la sfârşitul lunii (rd. 5 – rd. 8) |
|
|
10 |
Stoc la sfârşitul
lunii la aantrepozitarul autorizat pentru depozitare / destinatarul
înregistrat / importator (rd. 2 + rd. 3 – rd. 4) |
|
|
Certificată
de conducerea operatorului economic
Verificat de
..........................
Data ...................
Data ....................................
Numele şi prenumele ………………………………………
Semnătura
şi ştampila ………………………................
EVIDENŢA
marcajelor deteriorate
şi a celor distruse
în luna ............
anul .........
Denumirea antrepozitarului autorizat
/destinatarului/importatorului autorizat
..............................................................................................................................................................
Sediul:
Judeţul ....................................... Sectorul
......... Localitatea ...............................................................
Str
....................................................................................................................................
Nr. .............
Blocul ...... Scara .... Etaj .... Ap. ..... Codul poştal
...................
Telefon/fax
.............................................................................
Codul de identificare fiscală
………...........................................
Codul de accize .......................................................................
Codul de marcare
...................................................................
Nr. crt. |
Cauzele deteriorării |
Numărul de timbre |
Numărul de banderole |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
X |
|
|
Certificată
de conducerea operatorului economic
Data
...................................................................
Numele
şi prenumele ……………………………………..
Semnătura
şi ştampila ......................................
Autoritatea
vamală teritorială
Verificat
de ........................................................
Semnătura
........................................................
Data
...................................................................
Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului
înregistrat/importatorului autorizat
..............................................................................................................................................
MARCAJE DETERIORATE
|
|
|
|
|
|
|
Loc pentru lipire |
|
|
|
|
Numele şi prenumele persoanei care le-a
utilizat
Semnătura şefului de secţie
...............................
............................
Semnătura
...............................
Anexa nr. 60
|
Nr.
înregistrare …………. |
Data
…………………….. |
||
|
|
|
||
DECLARAŢIE privind înregistrarea micilor producători de vinuri
liniştite |
||||
1. Denumirea operatorului
economic / Numele şi prenumele |
|
|||
2. Adresa |
Judeţul
…………………………………………..…..……… Sectorul ………. Localitatea
…………………………………………………………..……………. Str.
…………………………………………………………..……………..Nr. …… Bl. …………….... Sc. …….…..…
Et……………. Ap. ………………….....… Cod poştal
…………..……………………………………………….……………. |
|||
3. Telefon |
|
|||
4. Codul de identificare
fiscală / Codul numeric personal |
|
|||
5. Descrierea
activităţii ce urmează a se desfăşura |
|
|||
6. Menţiuni privind
instalaţiile şi spaţiile de producţie deţinute |
|
|||
Semnătura şi ştampila
Data
..................................
..................................
Anexe la titlul VIII
ANEXA 1
la normele metodologice de
aplicare
a prevederilor titlului VIII
din Codul fiscal
PROCES-VERBAL DE
PRELEVARE
Nr. ........../.............
Încheiat astăzi,
..................., la sediul ..........................., dată la care
s-a procedat, în baza comenzii (nr. şi emitent)
..................................., la prelevarea a trei eşantioane de
.......................... în greutate netă totală de (sau volum net
total) ............ kg (l) din lotul .................. cu factura nr.
.................... .
Cele trei eşantioane au
următoarea destinaţie:
a) un eşantion este
destinat laboratorului, în scopul eliberării certificatului de
expertiză;
b) un eşantion este
destinat antrepozitarului autorizat/importatorului şi se va transmite cu
proces-verbal;
c) un eşantion este
destinat biroului vamal la care se efectuează vămuirea.
Eşantioanele au fost
prelevate conform normativelor în vigoare în România, şi anume:
.....................................................................
Eşantioanele au fost
ambalate, etichetate şi sigilate cu sigiliul (sigiliile) nr.
............................... .
Prezentul proces-verbal a fost
încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
Partea
semnatară |
Numele
şi prenumele |
Delegaţia
sau împuternicirea |
Semnătura |
Reprezentantul
antrepozitarului autorizat / importatorului |
|||
Împuternicitul
laboratorului agreat |
|||
Delegatul
Oficiului pentru Protecţia Consumatorului |
la normele metodologice de
aplicare
a prevederilor titlului
VIII din Codul fiscal
Autoritatea Naţională a Vămilor
Biroul vamal ..................
DOCUMENT
de liberă circulaţie a alcoolului, distilatelor şi
a băuturilor spirtoase, în vrac, provenite din import
Denumirea antrepozitarului autorizat/importatorului
.......................
Codul unic de înregistrare ................................................
Adresa
....................................................................
Data intrării în vamă
.....................................................
Furnizorul extern şi ţara de provenienţă
..................................
Numărul şi data facturii externe
..........................................
Denumirea produselor şi concentraţia alcoolică
exprimată în procente de volum
.........................................................................
Cantitate importată
.......................................................
Destinaţia
................................................................
Conducerea
biroului vamal,
.............................
Data .................
la normele metodologice de
aplicare
a prevederilor titlului VIII
din Codul fiscal
Figura 23 - Registru privind
situaţia importurilor de alcool, de distilate şi de băuturi
spirtoase în vrac şi destinaţiile acestora - se găseşte în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, la
pagina 137.
Denumirea antrepozitarului autorizat/importatorului
.......................
Codul unic de înregistrare ...............................
Sediul ...................................................
REGISTRU
privind situaţia importurilor de alcool, de distilate şi
de băuturi spirtoase în vrac şi destinaţiile acestora
______________________________________________________________________________
|
Importuri
realizate
| Modul de |
|
| valorificare |
|___________________________________________________________|__________________|
|Nr. |D.V.I. |Tipul |Cantitatea
|Valoarea |Documentul
|Cantităţile |
|crt.|(număr |produsului|(litri
|accizelor |de plată a |utilizate în |
| |şi
dată)| |alcool
pur)|(lei) |accizelor |producţia proprie |
| |
|
|
| |
|(litri alcool pur)|
|____|________|__________|___________|__________|___________|__________________|
| 0 | 1
| 2 |
3 | 4
| 5 |
6 |
|____|________|__________|___________|__________|___________|__________________|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|____|________|__________|___________|__________|___________|__________________|
Conducerea
antrepozitarului autorizat/importatorului,
.......................................................
la normele metodologice de
aplicare
a prevederilor titlului VIII
din Codul fiscal
Figura 24 - Situaţia
privind modul de valorificare a alcoolului/distilatelor - se găseşte
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004,
la pagina 138.
Denumirea antrepozitarului autorizat/importatorului
.......................
Codul unic de înregistrare ...............................
Sediul ...................................................
SITUAŢIA
privind modul de valorificare a alcoolului/distilatelor în luna
............... anul ..............
A - prelucrată
B - vândută în regim suspensiv
C - vândută în afara regimului suspensiv
D - Denumirea beneficiarului
E - Cantităţi livrate/prelucrate - litri alcool
pur -
______________________________________________________________________________
| Factură/ |Cantitate |D |Codul unic de |Autorizaţia|E
|Preţul|Valoarea|Acciza |
| Aviz | - litri |
|înregistrare |de |
|unitar|- lei - |- lei -|
| |
alcool |
|al
|antrepozit | |- lei/|
| |
| | pur
- | |beneficiarului|fiscal
| |UM - |
| |
|__________|__________|
|
|___________| |
|
| |
|număr|data| A| B | C |
|
|număr |data| |
|
| |
|_____|____|__|___|___|__|______________|______|____|__|______|________|_______|
| 0 | 1 | 2| 3 | 4 |
5| 6 |
7 | 8 | 9| 10 | 11
| 12 |
|_____|____|__|___|___|__|______________|______|____|__|______|________|_______|
| | |
| | |
|
| | | |
|
| |
|_____|____|__|___|___|__|______________|______|____|__|______|________|_______|
| | |
| | |
|
| | | |
|
| |
|_____|____|__|___|___|__|______________|______|____|__|______|________|_______|
| | |
| | |
|
| | | |
|
| |
|_____|____|__|___|___|__|______________|______|____|__|______|________|_______|
|TOTAL| x | | | | x|
x | x | x |
| x |
| |
|_____|____|__|___|___|__|______________|______|____|__|______|________|_______|
Conducerea
antrepozitarului autorizat/importatorului,
.......................................................
la normele metodologice de
aplicare
a prevederilor titlului VIII
din Codul fiscal
Figura 25 - Situaţie
centralizatoare privind modul de valorificare a alcoolului/distilatelor - se
găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din
6 februarie 2004, la pagina 139.
Autoritatea fiscală teritorială
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
privind modul de valorificare a alcoolului/distilatelor în luna
............... anul ...............
______________________________________________________________________________
|Nr |Denumirea
|
Cantitatea
|Valoarea| Acciza|
|crt|antrepozitarului|
- litri alcool pur - |-
lei - |- lei -|
| |autorizat/
|________________________________________|
| |
| |importatorului
|realizată|prelucrată|vândută |vândută
|
| |
|
|
|
| |în regim |în afara
|
| |
| |
|
|
|suspensiv|regimului|
| |
|
|
|
|
|
|suspensiv|
| |
|___|________________|_________|__________|_________|_________|________|_______|
| 0 |
1 |
2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 |
|___|________________|_________|__________|_________|_________|________|_______|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|___|________________|_________|__________|_________|_________|________|_______|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|___|________________|_________|__________|_________|_________|________|_______|
| |
|
|
|
|
|
| |
|___|________________|_________|__________|_________|_________|________|_______|
| | TOTAL
|
|
|
| |
| |
|___|________________|_________|__________|_________|_________|________|_______|
Conducătorul
autorităţii fiscale teritoriale,
...............................................
Data ....................
1. Pentru identificarea localităţilor şi încadrarea
acestora pe ranguri de localităţi se au în vedere, cumulativ,
prevederile:
a) Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a
teritoriului României, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 2/1968;
b) Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de
localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, denumită în
continuare Legea nr. 351/2001.
2. Ierarhizarea funcţională a localităţilor
urbane şi rurale, potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001, este
următoarea:
a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă
europeană;
b) rangul I - municipii de importanţă
naţională, cu influenţă potenţială la nivel
european;
c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană,
judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de
localităţi;
d) rangul III - oraşe;
e) rangul IV - sate reşedinţă de comune;
f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate
aparţinând municipiilor şi oraşelor.
3. În aplicarea prezentului titlu, localităţilor
componente ale oraşelor şi municipiilor li se atribuie aceleaşi
ranguri cu cele ale oraşelor şi ale municipiilor în al căror
teritoriu administrativ se află, potrivit prevederilor Legii nr. 2/1968.
4. (1) Delimitarea zonelor şi stabilirea numărului
acestora, atât în intravilanul, cât şi în extravilanul
localităţilor, se stabilesc prin hotărârile adoptate de
către consiliile locale potrivit art. 247 lit. b) din Codul fiscal, în
funcţie de poziţia terenului faţă de centrul
localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte
elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale,
pe baza documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a
registrelor agricole, a evidenţelor specifice cadastrului
imobiliar-edilitar sau a oricăror alte evidenţe agricole sau
cadastrale.
(2) Numărul zonelor din intravilanul localităţilor
poate fi egal sau diferit de numărul zonelor din extravilanul localităţilor.
5. Identificarea zonelor atât în intravilanul, cât şi în
extravilanul localităţilor se face prin literele: A, B, C şi D.
6. (1) În cazul în care la nivelul unităţii
administrativ-teritoriale se impun modificări ale delimitării
zonelor, consiliile locale pot adopta hotărâri în acest sens numai în
cursul lunii mai pentru anul fiscal următor. Neadoptarea de
modificări ale delimitării zonelor în cursul lunii mai corespunde
opţiunii consiliilor locale respective de menţinere a
delimitării existente a zonelor pentru anul fiscal următor.
(2) Dacă în cursul anului fiscal se modifică rangul
localităţilor ori limitele intravilanului/extravilanului, după
caz, impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, precum şi
impozitul pe teren, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al celor
juridice, se modifică potrivit noii ierarhizări a
localităţii sau noii delimitări a intravilanului/extravilanului,
după caz, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), impozitul
pe clădiri şi impozitul pe teren datorate se determină, din
oficiu, de către compartimentele de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale, fără a se
mai depune o nouă declaraţie fiscală, după ce în prealabil
le-a fost adusă la cunoştinţă contribuabililor modificarea
rangului localităţii sau a limitelor intravilanului/extravilanului,
după caz.
7. În cazul municipiului Bucureşti, atribuţiile
prevăzute la pct. 4 - 6 alin. (1) se îndeplinesc de către Consiliul
General al Municipiului Bucureşti.
8. Pentru asigurarea unei stabilităţi în ceea ce
priveşte delimitarea zonelor, se recomandă ca aceasta să
aibă caracter multianual.
9. (1) În cazul în care numărul de zone din intravilan este
acelaşi cu numărul de zone din extravilan, se utilizează
următoarea corespondenţă:
a) zona A din intravilan are corespondent zona A din extravilan;
b) zona B din intravilan are corespondent zona B din extravilan;
c) zona C din intravilan are corespondent zona C din extravilan;
d) zona D din intravilan are corespondent zona D din extravilan.
(2) La unităţile administrativ-teritoriale în cazul
cărora elementele specifice permit delimitarea a mai puţin de 4 zone,
consiliile locale pot face aceasta, numai după cum urmează:
a) în cazul în care delimitează 3 zone, acestea sunt: zona A,
zona B şi zona C;
b) în cazul în care delimitează 2 zone, acestea sunt: zona A
şi zona B;
c) în cazul în care delimitează o singură zonă,
aceasta este zona A.
(3) În cazurile în care numărul de zone din intravilan este
diferit de numărul de zone din extravilan, corespondenţa dintre zone
se face după cum urmează:
a) în intravilan se delimitează doar zona A, iar în
extravilan se delimitează zonele: A, B, C şi D; pentru acest caz,
oricare zonă din extravilan are corespondent numai zona A din intravilan;
b) în intravilan se delimitează zonele: A şi B, iar în
extravilan se delimitează zonele: A, B, C şi D; pentru acest caz,
zona A din extravilan are corespondent zona A din intravilan, iar oricare dintre
zonele: B, C şi D din extravilan au corespondent numai zona B din
intravilan;
c) în intravilan se delimitează zonele: A, B şi C, iar
în extravilan se delimitează zonele: A, B, C şi D; pentru acest caz,
zona A din extravilan are corespondent zona A din intravilan, zona B din
extravilan are corespondent zona B din intravilan, iar oricare dintre zonele C
şi D din extravilan au corespondent numai zona C din intravilan;
d) în intravilan se delimitează zonele: A, B, C şi D,
iar în extravilan se delimitează zonele: A, B şi C; pentru acest caz,
zona A din intravilan are corespondent zona A din extravilan, zona B din
intravilan are corespondent zona B din extravilan, iar oricare dintre zonele C
şi D din intravilan au corespondent numai zona C din extravilan;
e) în intravilan se delimitează zonele: A, B, C şi D,
iar în extravilan se delimitează zonele A şi B; pentru acest caz,
zona A din intravilan are corespondent zona A din extravilan, iar oricare
dintre zonele B, C şi D din intravilan au corespondent numai zona B din
extravilan;
f) în intravilan se delimitează zonele A, B, C şi D, iar
în extravilan se delimitează doar zona A; pentru acest caz, oricare dintre
zonele din intravilan au corespondent numai zona A din extravilan.
(4) Pentru aplicarea prevederilor art. 258 alin. (4) din Codul fiscal, zonele
identificate prin cifre romane au următoarele echivalenţe: zona I =
zona A, zona II = zona B, zona III = zona C şi zona IV = zona D. Aceste
echivalenţe se utilizează şi pentru zonele din extravilanul
localităţilor stabilite în anul 2003 pentru anul 2004.
(5) Prevederile alin. (3) sunt sistematizate în formă
tabelară*), după cum urmează:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
| | INTRAVILAN |Corespondenţa | EXTRAVILAN |
| | |zonelor în | |
| | |cazul în care | |
| | |nr. zonelor | |
| | |din intravilan| |
| | |este diferit | |
| | |de nr. zonelor| |
| | |din extravilan| |
|_______|_________________|______________|_________________|
| | OPŢIUNEA | ZONA | | ZONA | OPŢIUNEA |
|_______|__________|______|______________|______|__________|
|lit. a)| X | A |< ------------| A | X |
| |__________|______| ^ ^ ^ |______|__________|
| | | B | | | |_______| B | X |
| |__________|______| | | |______|__________|
| | | C | | |________ | C | X |
| |__________|______| | |______|__________|
| | | D | |__________ | D | X |
|_______|__________|______|______________|______|__________|
|lit. b)| X | A |<-------------| A | X |
| |__________|______| |______|__________|
| | X | B |<-------------| B | X |
| |__________|______| ^ ^ |______|__________|
| | | C | | |__________| C | X |
| |__________|______| | |______|__________|
| | | D | |____________| D | X |
|_______|__________|______|______________|______|__________|
|lit. c)| X | A |<-------------| A | X |
| |__________|______| |______|__________|
| | X | B |<-------------| B | X |
| |__________|______| |______|__________|
| | X | C |<-------------| C | X |
| |__________|______| ^ |______|__________|
| | | D | |____________| D | X |
|_______|__________|______|______________|______|__________|
|lit. d)| X | A |------------->| A | X |
| |__________|______| |______|__________|
| | X | B |------------->| B | X |
| |__________|______| |______|__________|
| | X | C |------------->| C | X |
| |__________|______| ^ |______|__________|
| | X | D |___________| | D | |
|_______|__________|______|______________|______|__________|
|lit. e)| X | A |------------->| A | X |
| |__________|______| |______|__________|
| | X | B |------------->| B | X |
| |__________|______| ^ ^ |______|__________|
| | X | C |_________| | | C | |
| |__________|______| | |______|__________|
| | X | D |___________| | D | |
|_______|__________|______|______________|______|__________|
|lit. f)| X | A |------------->| A | X |
| |__________|______| ^ ^ ^ |______|__________|
| | X | B |________| | | | B | |
| |__________|______| | | |______|__________|
| | X | C |__________| | | C | |
| |__________|______| | |______|__________|
| | X | D |____________| | D | |
|_______|__________|______|______________|______|__________|
*) Forma tabelară este reprodusă în facsimil.
10. Dicţionarul cuprinzând semnificaţia unor termeni
şi noţiuni utilizate în activitatea de stabilire, control şi
colectare a impozitelor şi taxelor va fi aprobat prin ordin comun al
ministrului finanţelor publice şi ministrului administraţiei
şi internelor.
11. (1) Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale
ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
Bucureşti sau judeţelor, după caz, următoarele resurse
financiare:
A. impozitele şi taxele locale, instituite prin prezentul
titlu, respectiv:
a) impozitul şi taxa pe clădiri
b) impozitul şi taxa pe teren
c) impozitul pe mijloacele de transport
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi
publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxa hotelieră;
h) taxele speciale;
i) alte taxe locale;
B. amenzile şi penalităţile aferente impozitelor
şi taxelor locale prevăzute la lit. A;
C. dobânzile pentru plata cu întârziere a impozitelor şi
taxelor locale prevăzute la lit. A;
D. impozitele şi taxele instituite prin:
a) Legea nr. 146/1997*) privind taxele judiciare de timbru,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie
1997, cu modificările şi completările ulterioare, denumită
în continuare Legea nr. 146/1997;
b) Impozitul stabilit în condiţiile art. 77^1 alin. (1) şi (3) se
distribuie în cotă de 50% la bugetul unităţilor
administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile
imobile ce au făcut obiectul înstrăinării;
c) Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie
1999, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr.
117/1999.
(2) Comuna, oraşul, municipiul, sectorul municipiului
Bucureşti şi judeţul sunt titulare ale codului de înregistrare
fiscală, precum şi ale conturilor deschise la unităţile
teritoriale de trezorerie şi contabilitate publică, prin reprezentantul
legal al acestora, în calitate de ordonator principal de credite.
(3) Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care se
indexează/ajustează/actualizează anual prin hotărâre a
Guvernului reprezintă anexă la prezentele norme metodologice, având
în structura sa:
a) valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3) din Codul fiscal;
b) impozitele şi taxele locale, inclusiv taxele
prevăzute la art. 295 alin. (11) lit. b) - d) din Codul
fiscal, care constau într-o anumită sumă în lei;
c) amenzile prevăzute la art. 294 alin. (3) şi (4) din Codul
fiscal.
*) Legea
nr. 146/1997 a fost abrogată. A se vedea Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 80/2013.
12. (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice
prevăzute de titlul IX din Codul fiscal, precum şi de prezentele
norme metodologice, în calitatea lor de contribuabil, au obligaţia să
contribuie prin impozitele şi taxele locale stabilite de consiliile
locale, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile
judeţene, după caz, între limitele şi în condiţiile legii,
la cheltuielile publice locale.
(2) Contribuabilii, persoane fizice, care
desfăşoară activităţi economice pe baza liberei
iniţiative, precum şi cei care exercită în mod autonom sau prin
asociere orice profesie liberă sunt:
a) persoanele fizice care exercită activităţi
independente în mod autonom sau asociate pe baza unui contract de asociere
încheiat în vederea realizării de activităţi, cum sunt:
asociaţiile familiale, asociaţiile agricole sau altele asemenea
şi care nu întrunesc elementele constitutive ale contribuabilului -
persoană juridică;
b) persoanele fizice care exercită orice profesii, cum sunt
cele: medicale, de avocatură, notariale, de expertiză contabilă,
de expertiză tehnică, de consultanţă fiscală, de contabil
autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, de
arhitectură, de executare judecătorească, cele autorizate
să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului,
geodeziei şi cartografiei sau alte profesii asemănătoare
desfăşurate în mod autonom, în condiţiile legii, şi care nu
întrunesc elementele constitutive ale contribuabilului - persoană
juridică.
(3) În categoria comercianţilor, contribuabili - persoane
juridice, se cuprind: regiile autonome, societăţile şi
companiile naţionale, societăţile bancare şi orice alte
societăţi comerciale care se organizează şi îşi
desfăşoară activitatea în oricare dintre domeniile specifice
producţiei, prestărilor de servicii, desfacerii produselor sau altor
activităţi economice, cooperativele meşteşugăreşti,
cooperativele de consum, cooperativele de credit sau orice alte
entităţi - persoane juridice care fac fapte de comerţ, astfel
cum sunt definite de Codul comercial*).
(4) În categoria unităţilor economice ale persoanelor
juridice de drept public, ale organizaţiilor politice, sindicale,
profesionale, patronale şi cooperatiste, instituţiilor publice,
asociaţiilor, fundaţiilor, federaţiilor, cultelor religioase
şi altora asemenea se cuprind numai acele unităţi
aparţinând acestor persoane juridice care desfăşoară
activităţi în oricare dintre domeniile prevăzute la alin. (3).
(5) Comunicarea datelor din evidenţa populaţiei ce
privesc starea civilă, domiciliul sau reşedinţa persoanelor
fizice, precum şi actualizarea acestor date în sistem informatic se asigură
de către structurile teritoriale de specialitate ale Direcţiei
Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei, la cererea
autorităţilor administraţiei publice locale, fără
plată.
*) Codul
comercial a fost abrogat parţial. A se vedea Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată.
13. Resursele financiare prevăzute la pct. 11 alin. (1) sunt
întrebuinţate în întregime de către autorităţile
administraţiei publice locale pentru executarea atribuţiilor şi
responsabilităţilor acestora, în condiţiile legii.
14. (1) La stabilirea impozitelor şi taxelor locale se va
avea în vedere respectarea următoarelor principii:
a) principiul transparenţei - autorităţile
administraţiei publice locale au obligaţia să îşi
desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faţă
de public;
b) principiul aplicării unitare - autorităţile
administraţiei publice locale asigură organizarea executării
şi executarea în concret, în mod unitar, a prevederilor titlului IX din
Codul fiscal şi ale prezentelor norme metodologice, fiindu-le
interzisă instituirea altor impozite sau taxe locale în afara celor
prevăzute de titlul IX din Codul fiscal; taxele speciale, instituite
pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul
persoanelor fizice şi juridice, se încasează numai de la acestea,
potrivit regulamentului aprobat de consiliile locale, de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti sau de consiliile judeţene, după caz, în
condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003*)
privind finanţele publice locale;
c) principiul autonomiei locale - consiliile locale, Consiliul
General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene
stabilesc impozitele şi taxele locale între limitele şi în
condiţiile titlului IX din Codul fiscal şi ale prezentelor norme
metodologice; acest principiu corespunde Cartei europene a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea
nr. 199/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
331 din 26 noiembrie 1997.
(2) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Codul fiscal,
dispoziţiile referitoare la impozitele şi taxele locale
prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz
de conflict între acestea aplicându-se dispoziţiile titlului IX din Codul fiscal.
*) Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 a fost abrogată. A se vedea
Legea nr. 273/2006.
15. (1) Impozitele şi taxele locale anuale se calculează
prin rotunjire, în sensul că fracţiunile sub 0,50 lei inclusiv se
neglijează, iar ceea ce depăşeşte 0,50 lei se întregeşte
la 1 leu, prin adaos. Rotunjirea se aplică la fiecare tip de
creanţă în parte, respectiv creanţă principală sau
creanţă accesorie.
(2) Pentru orice calcule intermediare privind impozitele şi
taxele locale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), rotunjirea se
face la leu, în sensul că orice fracţiune din acesta se
întregeşte la un leu, prin adaos.
(3) Prin sintagma calcule intermediare privind impozitele şi
taxele locale prevăzută la alin. (2) se înţelege:
a) calculul pentru perioade mai mici de un an;
b) calculul bonificaţiei prevăzute la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) şi art. 265 alin. (2) din Codul fiscal;
c) determinarea nivelurilor/valorilor ca efect al aplicării
unor coeficienţi de corecţie sau cote de impozitare;
d) determinarea ratelor pe termene de plată;
e) determinarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale
care constau într-o anumită sumă în lei, ca efect al majorării
anuale prevăzute la art. 287 din Codul fiscal;
f) orice alte calcule neprevăzute la lit. a) - e) şi
care nu privesc cuantumurile impozitelor şi taxelor locale determinate
pentru un an fiscal.
(4) Ori de câte ori, din acte, din măsurători sau din
calcule, după caz, suprafaţa pentru determinarea impozitelor şi
taxelor locale are o mărime exprimată în fracţiuni de mp,
aceasta nu se rotunjeşte.
(5) Pentru calculul termenelor se au în vedere prevederile art. 101 din Codul de procedură
civilă*), respectiv:
a) termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând în calcul
nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul;
b) termenele stabilite pe ore încep să curgă de la
miezul nopţii zilei următoare;
c) termenul care începe la data de 29, 30 sau 31 a lunii şi
se sfârşeşte într-o lună care nu are o asemenea zi se va
considera împlinit în cea din urmă zi a lunii;
d) termenele stabilite pe ani se sfârşesc în ziua anului
corespunzător zilei de plecare;
e) termenul care se sfârşeşte într-o zi de
sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va
prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare; nu se
consideră zile de lucru cele care corespund repausului
săptămânal.
(6) Potrivit prevederilor alin. (5), în cazul în care termenul de
plată a oricăror impozite şi taxe locale expiră într-o zi
de sărbătoare legală, de repaus săptămânal sau când
serviciul este suspendat, în condiţiile legii, plata se consideră în
termen dacă este efectuată până la sfârşitul primei zile de
lucru următoare. Data în funcţie de care se acordă
bonificaţia pentru plata cu anticipaţie reprezintă termen de
plată.
*) Vechiul
Cod de procedură civilă a fost abrogat. A se vedea art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă, republicată..
16. Impozitul pe clădiri se datorează bugetului local al
unităţii administrativ-teritoriale unde este situată
clădirea.
17. (1) Contribuabili, în cazul impozitului pe clădiri, sunt
proprietarii acestora, indiferent de clădire şi de locul unde sunt
situate în România. Contribuabilii datorează impozitul pe clădiri
şi în situaţia în care clădirea este administrată sau
folosită de alte persoane decât titularul dreptului de proprietate şi
pentru care locatarul sau concesionarul datorează chirie ori
redevenţă în baza unui contract de închiriere, locaţiune sau
concesiune, după caz.
(2) În cazul clădirilor proprietate publică sau
privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă,
după caz, se datorează taxa pe clădiri, care reprezintă
sarcina fiscală doar pentru persoanele juridice, concesionari, locatari,
titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, după
caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. Dacă o
persoană juridică - concesionar, locatar, titular al dreptului de
administrare sau de folosinţă - încheie ulterior contracte de
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă pentru
aceeaşi clădire cu alte persoane, taxa pe clădiri va fi
datorată de utilizatorul final.
(3) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (2) vor anexa la
declaraţia fiscală, în fotocopie semnată pentru conformitate cu
originalul, actul privind concesionarea, închirierea, darea în administrare sau
în folosinţă a clădirii respective. În situaţia în care în
acest act nu sunt înscrise valoarea de inventar a clădirii
înregistrată în contabilitatea persoanei juridice care a hotărât
concesionarea, închirierea, darea în administrare sau în folosinţă a
clădirii, precum şi data înregistrării în contabilitate a
clădirii respective, iar în cazul efectuării unor reevaluări,
data ultimei reevaluări, la act se anexează, în mod obligatoriu, un
certificat emis de către proprietari, prin care se confirmă realitatea
menţiunilor respective.
18. (1) Identificarea proprietăţilor atât în cazul
clădirilor, cât şi în cel al terenurilor cu sau fără
construcţii, situate în intravilanul localităţilor rurale
şi urbane, precum şi identificarea domiciliului fiscal al contribuabililor
se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Fiecare proprietate situată în intravilanul
localităţilor se identifică prin adresa acesteia, individualizată
prin denumirea proprie a străzii şi a numărului de ordine
atribuit după cum urmează:
a) pe partea stângă a străzii se începe cu numărul
1 şi se continuă cu numerele impare, în ordine crescătoare,
până la capătul străzii;
b) pe partea dreaptă a străzii se începe cu numărul
2 şi se continuă cu numerele pare, în ordine crescătoare,
până la capătul străzii.
(3) În cazul blocurilor de locuinţe, precum şi în cel al
clădirilor alipite situate în cadrul aceleiaşi curţi - lot de
teren, care au un sistem constructiv şi arhitectonic unitar şi în
care sunt situate mai multe apartamente, datele despre
domiciliu/reşedinţă/sediu cuprind strada, numărul, blocul,
scara, etajul, apartamentul.
(4) Sunt considerate clădiri distincte, având elemente
proprii de identificare a adresei potrivit alin. (1) - (3), după cum
urmează:
a) clădirile distanţate spaţial de celelalte
clădiri amplasate în aceeaşi curte - lot de teren, precum şi
clădirile legate între ele prin pasarele sau balcoane de serviciu;
b) clădirile alipite, situate pe loturi alăturate, care
au sisteme constructive şi arhitectonice diferite - faţade şi
materiale de construcţie pentru pereţii exteriori, intrări
separate din stradă, curte sau grădină - şi nu au
legături interioare.
(5) Adresa domiciliului fiscal al oricărui contribuabil,
potrivit prevederilor prezentului punct, se înscrie în registrul agricol, în
evidenţele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale, precum şi în orice alte evidenţe
specifice cadastrului imobiliar-edilitar.
(6) La elaborarea şi aprobarea nomenclaturii stradale se au
în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea
sau schimbarea de denumiri, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 646 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 48/2003.
(7) Fiecare proprietate situată în extravilanul
localităţilor, atât în cazul clădirilor, cât şi în cel al
terenurilor cu sau fără construcţii, se identifică prin
numărul de parcelă, acolo unde aceasta este posibil, sau prin
denumirea punctului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective,
astfel cum este înregistrată în registrul agricol.
19. *** Abrogat
20. Pentru aplicarea prevederilor art. 249 alin. (4) din Codul fiscal se
identifică următoarele situaţii:
a) clădire aflată în proprietate comună, dar
fiecare dintre contribuabili au determinate cotele-părţi din
clădire, caz în care impozitul pe clădiri se datorează de
fiecare contribuabil proporţional cu partea din clădire
corespunzătoare cotelor-părţi respective;
b) clădire aflată în proprietate comună, dar
fără să aibă stabilite cotele-părţi din
clădire pe fiecare contribuabil, caz în care impozitul pe clădiri se
împarte la numărul de coproprietari, fiecare dintre aceştia datorând
în mod egal partea din impozit rezultată în urma împărţirii.
21. Noţiunea instituţii publice, menţionată la art. 250 alin. (1) pct. 1 din Codul fiscal,
reprezintă o denumire generică ce include: Parlamentul,
Administraţia Prezidenţială, Guvernul, ministerele, celelalte
organe de specialitate ale administraţiei publice, alte
autorităţi publice, instituţii publice autonome,
unităţile administrativ-teritoriale, precum şi instituţiile
şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate
juridică, indiferent de modul de finanţare.
22. (1) Prin sintagma "încăperi care sunt folosite
pentru activităţi economice", menţionată la art. 250 alin. (1) pct. 1 - 5, 7, 11, 14,
15 şi 17 din Codul fiscal, se înţelege spaţiile utilizate pentru
realizarea oricăror activităţi de producţie, comerţ
sau prestări de servicii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, altele decât destinaţiile specifice
categoriilor de clădiri care nu sunt supuse impozitului pe clădiri. La
stabilirea impozitului pe clădiri şi a taxei pe clădiri se ia în
considerare şi orice fel de contract încheiat în urma căruia se
obţine un venit.
(2) Pentru calculul impozitului pe clădiri în cazul
incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice, se vor
efectua următoarele operaţiuni:
a) se determină suprafaţa construită
desfăşurată a clădirii;
b) se determină suprafaţa construită
desfăşurată a incintelor care sunt folosite pentru
activităţi economice;
c) se determină cota procentuală din clădire ce
corespunde incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice,
prin împărţirea suprafeţei prevăzute la lit. b) la
suprafaţa prevăzută la lit. a);
d) se determină valoarea de inventar a incintelor care sunt
folosite pentru activităţi economice, prin înmulţirea valorii de
inventar a clădirii cu cota procentuală determinată la lit. c);
e) se determină impozitul pe clădiri corespunzător
incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice, prin
înmulţirea valorii determinate la lit. d) cu cota de impozit
prevăzută la art. 253 alin. (2) sau alin. (6) din Codul
fiscal, după caz;
f) în cazul în care consiliul local/Consiliul General al
Municipiului Bucureşti a hotărât majorarea impozitului pe
clădiri potrivit art. 287 din Codul fiscal, impozitul pe
clădiri datorat este cel care corespunde rezultatului înmulţirii
prevăzute la lit. e) cu cota de majorare respectivă.
23. (1) Prin sintagma clădirile care, prin destinaţie,
constituie lăcaşuri de cult, menţionată la art. 250 alin. (1) pct. 3, se înţelege
bisericile - locaşurile de închinăciune, casele de rugăciuni -
şi anexele acestora. Termenul lăcaş este variantă a
termenului locaş.
(2) Anexele bisericilor se referă la orice incintă care
are elementele constitutive ale unei clădiri, proprietatea oricărui
cult recunoscut oficial în România, cum ar fi: clopotniţa, cancelaria
parohială, agheasmatarul, capela mortuară, casa parohială cu
dependinţele sale, destinată ca locuinţă a
preotului/preoţilor slujitori/personalului deservent, incinta pentru
aprins lumânări, pangarul, troiţa, magazia pentru depozitat diverse
obiecte de cult, aşezământul cu caracter social-caritabil,
arhondaricul, chilia, trapeza, incinta pentru desfăşurarea
activităţilor cu caracter administrativ-bisericesc,
reşedinţa chiriarhului, precum şi altele asemenea; prin
aşezământ cu caracter social-caritabil se înţelege căminul
de copii, azilul de bătrâni, cantina socială sau orice altă
incintă destinată unei activităţi asemănătoare.
(3) Beneficiază de scutirile prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal
cultele religioase care îndeplinesc condiţiile din Legea nr. 489/2006
privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.
(4) Cultele religioase recunoscute oficial în România sunt:
a) Biserica Ortodoxă Română;
b) Biserica Romano-Catolică;
c) Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică);
d) Biserica Reformată (Calvină);
e) Biserica Evanghelică Lutherană de Confesiune
Augustană (C.A.);
f) Biserica Evanghelică Lutherană
Sinodo-Presbiterială (S.P.);
g) Biserica Unitariană;
h) Biserica Armeană;
i) Cultul Creştin de Rit Vechi;
j) Biserica Creştină Baptistă;
k) Cultul Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică;
l) Biserica Creştină Adventistă de Ziua a
Şaptea;
m) Cultul Creştin după Evanghelie;
n) Biserica Evanghelică Română;
o) Cultul Musulman;
p) Cultul Mozaic;
r) Organizaţia Religioasă "Martorii lui
Iehova";
s) alte culte religioase recunoscute oficial în România.
24. (1) Nu intră sub incidenţa impozitului pe
clădiri, construcţiile care nu întrunesc elementele constitutive ale
unei clădiri, prevăzute de art. 249 alin. (5).
(2) Construcţiile care până la data de 1 ianuarie 2007
au fost avizate prin hotărârile adoptate de către consiliile
locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti ca fiind de natură
similară construcţiilor speciale, pentru care nu s-a datorat
impozitul pe clădiri pe durata existenţei construcţiei şi
care nu au elementele constitutive ale unei clădiri, sunt scutite
până la data când intervin modificări care determină datorarea de
impozit. În această ultimă situaţie, contribuabilii în
cauză au obligaţia ca în termen de 30 de zile calendaristice de la
data apariţiei modificării să depună declaraţia
fiscală.
(3) În cazul construcţiilor care până la data de 1
ianuarie 2007 aveau elementele constitutive ale clădirii şi pentru
care, prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti adoptată până la această dată
s-a respins cererea, contribuabilul respectiv datorează impozitul pe
clădiri în condiţiile titlului IX din Codul fiscal.
(4) Clădirile aflate în domeniul public al statului şi
în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat", atribuite conform legii, prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 7 din Codul fiscal,
sunt cele ce intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu
modificările şi completările ulterioare.
(5) *** Abrogat
25. *** Abrogat
26. *** Abrogat
27. Atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice,
inclusiv instituţiile publice, pentru clădirile pe care le dobândesc,
construiesc sau înstrăinează au obligaţia să depună
declaraţiile fiscale, conform art. 254 alin. (5) din Codul fiscal, la compartimentele
de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale
ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului
Bucureşti, în a căror rază se află clădirile, chiar
dacă, potrivit prevederilor Codului fiscal, pentru acestea nu
datorează impozit pe clădiri sau sunt scutite de la plata acestui
impozit.
Norme metodologice:
28. Impozitul pe clădiri în cazul contribuabililor persoane
fizice, se determină pe bază de cotă de impozitare, indiferent
de locul în care se află situată clădirea, respectiv, în mediul
urban sau mediul rural, prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea
impozabilă a clădirii.
29. (1) Pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor,
stabilită pe baza criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute
de art. 251 alin. (3) din Codul fiscal, se au
în vedere instalaţiile cu care este dotată clădirea, respectiv:
a) se încadrează pentru aplicarea valorilor impozabile
prezentate în coloana 1 acele clădiri care sunt dotate, cumulativ, cu
instalaţii de apă, de canalizare, electrice şi de
încălzire, după cum urmează:
1. clădirea se consideră dotată cu instalaţie
de apă dacă alimentarea cu apă se face prin conducte, dintr-un
sistem de aducţiune din reţele publice sau direct dintr-o sursă
naturală - puţ, fântână sau izvor - în sistem propriu;
2. clădirea se consideră că are instalaţie de
canalizare dacă este dotată cu conducte prin care apele menajere sunt
evacuate în reţeaua publică;
3. clădirea se consideră că are instalaţie
electrică dacă este dotată cu cablaje interioare racordate la
reţeaua publică sau la o sursă de energie electrică - grup
electrogen, microcentrală, instalaţii eoliene sau
microhidrocentrală;
4. clădirea se consideră că are instalaţie de
încălzire dacă aceasta se face prin intermediul agentului termic -
abur sau apă caldă de la centrale electrice, centrale termice de
cartier, termoficare locală sau centrale termice proprii - şi îl
transmit în sistemul de distribuţie în interiorul clădirii,
constituit din conducte şi radiatoare - calorifere, indiferent de
combustibilul folosit - gaze, combustibil lichid, combustibil solid, precum
şi prin intermediul sobelor încălzite cu gaze/convectoarelor;
b) se încadrează pentru aplicarea valorilor impozabile
prevăzute în coloana a doua, acele clădiri care nu se regăsesc
în contextul menţionat la lit. a), respectiv cele care nu au nici una
dintre aceste instalaţii sau au una, două ori trei astfel de
instalaţii.
(2) Menţiunea cu privire la existenţa/inexistenţa
instalaţiilor se face prin declaraţia fiscală, model stabilit
potrivit pct. 256.
(3) În situaţia în care, pe parcursul anului fiscal,
clădirea încadrată pentru aplicarea valorilor impozabile
prevăzute în coloana "Clădire fără instalaţii de
apă, canalizare, electricitate sau încălzire (lei/mp)" din
tabelul prevăzut la art. 251 alin. (3) din Codul fiscal, face
obiectul aplicării valorilor impozabile prevăzute în coloana 1-a, ca
efect al dotării cu toate cele patru instalaţii, modificarea
impozitului pe clădiri se face începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care a apărut această situaţie,
necesitând depunerea unei noi declaraţii fiscale. În mod similar se
procedează şi în situaţia în care la clădirea dotată
cu toate cele patru instalaţii, pe parcursul anului fiscal, se
elimină din sistemul constructiv oricare dintre aceste instalaţii,
prevăzute la alin. (1) lit. a), pe bază de autorizaţie de
desfiinţare eliberată în condiţiile legii.
30. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de
localităţi şi zone în cadrul acestora, atât pentru intravilan,
cât şi pentru extravilan, încadrarea clădirilor urmează
încadrarea terenurilor efectuată de către consiliile locale,
avându-se în vedere precizările de la pct. 1 - 9.
31. (1) Suprafaţa construită desfăşurată
a unei clădiri, ce stă la baza calculului impozitului pe clădiri
datorat de persoanele fizice, rezultă din actul de proprietate sau din
planul cadastral, iar în lipsa acestora, din schiţa/fişa
clădirii sau din alte documente asemănătoare.
(2) Suprafaţa construită desfăşurată a
unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor
secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafeţele
balcoanelor, ale loggiilor şi ale celor situate la subsol. În calcul nu se
cuprind suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă,
precum şi cele ale scărilor şi teraselor neacoperite.
(3) Pentru calculul impozitului pe clădiri datorat de
persoanele fizice, în cazul în care dimensiunile exterioare ale clădirii
nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, suprafaţa
construită desfăşurată se determină prin înmulţirea
suprafeţei utile a clădirii cu coeficientul de transformare de 1,20
prevăzut la art. 251 alin. (9) din Codul fiscal.
Coeficientul de transformare serveşte la stabilirea relaţiei dintre
suprafaţa utilă, potrivit dimensiunilor interioare dintre
pereţi, şi suprafaţa construită desfăşurată
determinată pe baza măsurătorilor pe conturul exterior al
clădirii.
(4) La stabilirea coeficientului de transformare menţionat la
alin. (3) s-a avut în vedere potenţială diferenţă dintre
suprafaţa construită desfăşurată şi
suprafaţa utilă a clădirii; prin potenţiala
diferenţă se cuantifică suprafaţa secţiunii
pereţilor, a balcoanelor, a loggiilor, precum şi a
cotei-părţi din eventualele incinte de deservire comună, acolo
unde este cazul.
(5) Dacă în documente este înscrisă suprafaţa
construită desfăşurată a clădirii, determinată pe
baza măsurătorilor pe conturul exterior al acesteia, pentru
determinarea impozitului pe clădiri nu se ia în calcul suprafaţa utilă
şi, implicit, nu se aplică coeficientul de transformare.
(6) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi
noţiunile de mai sus au următoarele înţelesuri:
a) acoperiş - partea de deasupra care acoperă şi
protejează o clădire de intemperii, indiferent de materialul din care
este realizat; planşeul este asimilat acoperişului în cazul în care
deasupra acestuia nu mai sunt alte încăperi/incinte;
b) balcon - platformă cu balustradă pe peretele exterior
al unei clădiri, comunicând cu interiorul prin una sau mai multe uşi;
c) clădire finalizată - construcţie care îndeplineşte,
cumulativ, următoarele condiţii:
1. serveşte la adăpostirea de oameni, de animale, de
obiecte, de produse, de materiale, de instalaţii şi de altele
asemenea;
2. are elementele structurale de bază ale unei clădiri,
respectiv: pereţi şi acoperiş;
3. are expirat termenul de valabilitate prevăzut în
autorizaţia de construire şi nu s-a solicitat prelungirea
valabilităţii acesteia ori clădirea a fost realizată
fără autorizaţie de construire; pentru stabilirea impozitului pe
clădiri, se ia în calcul numai suprafaţa construită
desfăşurată care are elementele de la pct. 2.
d) incintă de deservire comună - spaţiu închis în
interiorul unei clădiri, proprietatea comună a celor care deţin
apartamente în aceasta, afectat scărilor, lifturilor, uscătoriilor
sau oricăror alte utilităţi asemănătoare;
e) loggie - galerie exterioară încorporată unei
clădiri, acoperită şi deschisă către exterior
printr-un şir de arcade sprijinite pe coloane sau pe stâlpi;
f) nivel - fiecare dintre părţile unei clădiri
cuprinzând încăperile/incintele situate pe acelaşi plan orizontal,
indiferent că acestea sunt la subsol, la nivelul solului sau la orice
înălţime deasupra solului;
g) perete - element de construcţie aşezat vertical sau
puţin înclinat, făcut din beton armat, din cărămidă
arsă sau nearsă, din piatră, din lemn, din vălătuci,
din sticlă, din mase plastice sau din orice alte materiale, care
limitează, separă sau izolează încăperile/incintele unei
clădiri între ele sau de exterior şi care susţine
planşeele, etajele şi acoperişul;
h) suprafaţa secţiunii unui nivel - suprafaţa unui
nivel, rezultată pe baza măsurătorilor pe conturul exterior al
pereţilor, inclusiv suprafaţa balcoanelor şi a loggiilor; în
cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior
al pereţilor, suprafaţa secţiunii unui nivel reprezintă
suma suprafeţelor utile ale tuturor încăperilor/incintelor, inclusiv
a suprafeţelor balcoanelor şi a loggiilor şi a suprafeţelor
secţiunilor pereţilor, toate aceste suprafeţe fiind situate la
acelaşi nivel, la suprafeţele utile ale încăperilor/incintelor
adunând şi suprafeţele incintelor de deservire comună.
32. În categoria clădirilor supuse impozitului pe
clădiri datorat de persoanele fizice se cuprind:
a) construcţiile utilizate ca locuinţă, respectiv
unităţile construite formate din una sau mai multe camere de locuit,
indiferent unde sunt situate, la acelaşi nivel sau la niveluri diferite,
inclusiv la subsol sau la mezanin, prevăzute, după caz, cu
dependinţe şi/sau alte spaţii de deservire;
b) construcţiile menţionate la lit. a), dezafectate
şi utilizate pentru desfăşurarea de profesii libere;
c) construcţiile-anexe situate în afara corpului principal de
clădire, cum sunt: bucătăriile, cămările,
pivniţele, grajdurile, magaziile, garajele şi altele asemenea;
d) construcţiile gospodăreşti, cum sunt:
pătulele, hambarele pentru cereale, şurele, fânăriile, remizele,
şoproanele şi altele asemenea;
e) orice alte construcţii proprietatea contribuabililor,
neprevăzute la lit. a) - d), care au elementele constitutive ale
clădirii.
33. Pentru calculul impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor
fizice, sunt necesare următoarele date:
a) rangul localităţii unde se află situată
clădirea;
b) teritoriul unde se află:
1. în intravilan; sau
2. în extravilan;
c) zona în cadrul localităţii, potrivit încadrării
de la lit. b);
d) suprafaţa construită desfăşurată a
clădirii, respectiv:
1. cea determinată pe baza dimensiunilor măsurate pe
conturul exterior al acesteia; sau
2. în cazul în care clădirea nu poate fi efectiv
măsurată pe conturul exterior, suprafaţa utilă a
clădirii se înmulţeşte cu coeficientul de transformare de 1,20;
e) tipul clădirii şi instalaţiile cu care este
dotată aceasta;
f) în cazul apartamentului, dacă acesta se află amplasat
într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente;
g) data finalizării clădirii, respectiv, pentru:
1) clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de
1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
2) clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani
şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinţă.
h) în cazul celor care au în proprietate două sau mai multe
clădiri utilizate ca locuinţă, ordinea în care a fost
dobândită clădirea, precum şi care dintre aceste clădiri
sunt închiriate, în vederea majorării impozitului datorat de
contribuabilii care intră sub incidenţa art. 252 din Codul fiscal;
(h^1) majorarea stabilită în condiţiile art. 251 alin. (8) din Codul fiscal;
i) majorarea stabilită în condiţiile art. 287 din Codul fiscal pentru impozitul
pe clădiri.
33^1. Pentru aplicarea prevederilor art. 251 alin. (7), în cazul clădirii
la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul
terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră
ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.
34. (1) Exemplu de calcul pentru impozitul pe clădiri aferent
anului 2004, în cazul unui abator, proprietatea unei persoane fizice:
A. Date despre clădire, potrivit structurii prevăzute la
pct. 33:
a) rangul satului Amnaş care aparţine oraşului
Sălişte, unde este situat abatorul: V;
b) teritoriul unde se află: în extravilan;
c) zona în cadrul localităţii, potrivit încadrării
de la lit. b): C;
d) suprafaţa construită desfăşurată:
368,23 mp;
e) tipul clădirii: cu pereţi din cărămidă
arsă şi dotată cu toate cele patru instalaţii
menţionate la pct. 29 alin. (1) lit. a);
f) nu este cazul;
g) data finalizării: 1 ianuarie 1951;
h) nu este cazul;
i) Consiliul Local al Comunei Sălişte a hotărât, în
anul 2006 pentru anul 2007, stabilirea în intravilanul satului Amnaş, a
unei singure zone, respectiv zona A, iar în extravilan a 4 zone, respectiv zona
I, zona a II-a, zona a III-a şi zona a IV-a, precum şi majorarea
impozitului pe clădiri cu 20% .
B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe
clădiri, astfel cum rezultă din economia textului art. 251 din Codul fiscal:
1. Se determină suprafaţa construită
desfăşurată a clădirii: este cea determinată pe baza
măsurătorilor pe conturul exterior al clădirii, respectiv de:
368,23 mp.
2. Se determină valoarea impozabilă a acestei
clădiri:
2.1. suprafaţa construită desfăşurată
prevăzută la pct. 1 se înmulţeşte cu valoarea
impozabilă a clădirii cu pereţi din cărămidă
arsă, dotată cu toate cele patru instalaţii, respectiv cea din
tabloul prevăzut la pct. 11 alin. (3) "Nivelurile stabilite în anul
2006 pentru anul 2007 - art. 296 alin. (1)",
corespunzător rândului 1 şi coloanei 2, astfel: 368,23 mp x 669
lei/mp = 246.345,87 lei;
2.2. se identifică coeficientul de corecţie din tabelul
prevăzut la art. 251 alin. (5) din Codul fiscal,
corespunzător zonei A şi rangului V, respectiv 1,05; deoarece
numărul zonelor din intravilan este diferit de numărul zonelor din
extravilan, având în vedere prevederile pct. 9 alin. (3) lit. a) şi alin.
(4) şi ale pct. 30, pentru identificarea coeficientului de corecţie
în tabelul prevăzut la art. 251 alin. (5) din Codul fiscal, zona a
III-a din extravilan, potrivit delimitării efectuate în anul 2006 pentru
anul 2007, are echivalentă zona C căreia îi corespunde zona A;
2.3. potrivit prevederilor art. 251 alin. (5) din Codul fiscal,
valoarea impozabilă determinată la subpct. 2.1 se ajustează cu
coeficientul de corecţie determinat la subpct. 2.2, respectiv: 246.345,87
lei x 1,05 = 258.663,16 lei;
2.4. abatorul fiind finalizat la data 1 ianuarie 1951, potrivit
prevederilor art. 251 alin. (8) din Codul fiscal,
valoarea impozabilă determinată la subpct. 2.3 se reduce cu cu 10%,
sau, pentru uşurarea calculului, valoarea impozabilă se
înmulţeşte cu 0,90, respectiv: 258.663,16 lei x 0,90 = 232.796,84 lei;
potrivit prevederilor pct. 15 alin. (2) şi alin. (3) lit. c),
fracţiunea de 0,84 lei se întregeşte la un leu prin adaos, iar
valoarea impozabilă astfel calculată se rotunjeşte la 232.797
lei.
3. Se determină impozitul pe clădiri anual:
3.1. potrivit art. 251 alin. (1) din Codul fiscal, asupra
valorii impozabile a clădirii determinate la subpct. 2.4 se aplică
cota de impozitare prevăzută la art. 251 alin. (2) din Codul fiscal de
0,1%, pentru uşurarea calculului, valoarea impozabilă se
înmulţeşte cu 0,001, respectiv: 232.797 lei x 0,001 = 232,797 lei;
3.2. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal,
deoarece în anul 2006 pentru anul 2007, Consiliul Local al Comunei
Sălişte a hotărât majorarea impozitului pe clădiri cu 20%,
impozitul determinat la subpct. 3.1 se majorează cu acest procent sau,
pentru uşurarea calculului, impozitul pe clădiri se
înmulţeşte cu 1,20 respectiv: 232,797 lei x 1,20 = 279,35 lei;
potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1), fracţiunea de 0,35 fiind sub 50
de bani inclusiv, se neglijează, iar impozitul pe clădiri astfel
determinat se rotunjeşte la 279 lei.
(2) În luna mai 2006, când s-au adoptat hotărârile prin care
s-au stabilit impozitele şi taxele locale pentru anul 2004, autoritatea
deliberativă se intitula Consiliul Local al Comunei Sălişte.
Prin Legea nr. 336/2003, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 498 din 10 iulie 2006, comuna Sălişte, judeţul
Sibiu, a fost declarată oraş, astfel că, potrivit prevederilor
pct. 6 alin. (2), începând cu data de 1 ianuarie 2007, impozitul pe
clădiri în cazul persoanelor fizice, se determină potrivit noii
ierarhizări.
C. (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 251 alin. (8) din Codul fiscal, în
cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei
suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri
pătraţi, se are în vedere că valoarea impozabilă a
acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (7),
se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau
fracţiune din aceştia care depăşesc cei 150 mp.
(2) Exemplu de calcul al impozitului pe clădiri pentru anul
2007, în cazul unei locuinţe cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă, ce are toate instalaţiile,
construită în anul 2000, situată într-o localitate de rangul III,
zona B, pentru care consiliul local nu a hotărât majorarea impozitelor
şi taxelor locale conform art. 287 din Codul fiscal:
_____________________________________________________________________________
| Suprafaţa construită desfăşurată |
Impozit datorat în anul fiscal 2007 |
| mp | lei/an |
|___________________________________|_________________________________________|
| 150 mp inclusiv calcul | 150 mp x 669 RON/mp x 2,20
(coeficientul|
| pentru 150 mp | de corecţie) x 0,1% = 221 RON |
|___________________________________|_________________________________________|
| cuprinsă între 151 mp - 200 mp, | 175 mp x 669 RON/mp x
2,20 x 105% x 0,1%|
| inclusiv | = 270 RON |
| calcul pentru 175 mp | |
|___________________________________|_________________________________________|
| cuprinsă între 201 mp - 250 mp, | 225 mp x 669 RON/mp x
2,20 x 110% x 0,1%|
| inclusiv | = 364 RON |
| calcul pentru 225 mp | |
|___________________________________|_________________________________________|
| cuprinsă între 251 mp - 300 mp | 275 mp x 669 RON/mp x 2,20
x 115% x 0,1%|
| inclusiv | = 465 RON |
| calcul pentru 275 mp | |
|___________________________________|_________________________________________|
| În continuare, în funcţie de | |
| mărimea suprafeţei locuinţei, se | |
| are în vedere că pentru fiecare 50| |
| de metri pătraţi sau fracţiune din| x |
| aceştia care depăşesc 150 mp, | |
| valoarea impozabilă a clădirii se | |
| majorează cu câte 5% . | |
|___________________________________|_________________________________________|
D. (1) Valoarea impozabilă pentru oricare dintre tipurile de
clădiri, astfel cum sunt definite în tabelul prevăzut la alin. (3) al art. 251 din Codul fiscal, reprezintă
suma dintre:
a) valoarea determinată prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate pentru încăperile amplasate la celelalte
niveluri decât cele prevăzute la lit. b) şi c) cu valoarea
impozabilă corespunzătoare unuia dintre tipurile A - D, după
caz, exprimată în lei/mp, din tabelul prevăzut la alin. (3) al art. 251 din Codul fiscal; prin sintagma
"celelalte niveluri decât cele prevăzute la lit. b) şi c)"
se înţelege parterul, mezaninul şi/sau etajul/etajele, după caz;
b) valoarea determinată prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate pentru încăperile amplasate la subsol, la
demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă,
exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare unuia dintre tipurile A - D, după caz, exprimată
în lei/mp, din tabelul prevăzut la alin. (3) al art. 251 din Codul fiscal, asupra
căreia se aplică 75%;
c) valoarea determinată prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate pentru încăperile amplasate la subsol, la
demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de
locuinţă, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea
impozabilă corespunzătoare unuia dintre tipurile A - D, după
caz, exprimată în lei/mp, din tabelul prevăzut la alin. (3) al art. 251 din Codul fiscal, asupra
căreia se aplică 50%.
(2) În cazul clădirii care are încăperi amplasate la
subsol, la demisol sau la mansardă, utilizate atât ca locuinţă,
cât şi în alte scopuri decât cel de locuinţă, pentru nivelul
respectiv, valoarea se calculează prin însumarea:
a) valorii determinate potrivit prevederilor alin. (1) lit. b),
respectiv pentru încăperile amplasate la subsol, la demisol şi/sau la
mansardă, utilizate ca locuinţă;
b) valorii determinate potrivit prevederilor alin. (1) lit. c),
respectiv pentru încăperile amplasate la subsol, la demisol şi/sau la
mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă.
(3) Pentru determinarea valorii impozabile, potrivit prevederilor
alin. (1), se utilizează următoarea formulă:
V_IC = V_a + V_b + V_c = (S_a x V_t) + [S_b x (V_t x 75%)] + [S_c
x (V_t x 50%)],
unde:
V_a reprezintă valoarea determinată potrivit
prevederilor alin. (1) lit. a);
V_b reprezintă valoarea determinată potrivit
prevederilor alin. (1) lit. b);
V_c reprezintă valoarea determinată potrivit
prevederilor alin. (1) lit. c);
S_a reprezintă suprafaţa construită
desfăşurată pentru încăperile prevăzute la alin. (1)
lit. a), respectiv suprafaţa construită desfăşurată a
încăperilor amplasate la celelalte niveluri decât cele la subsol, la
demisol şi/sau la mansardă;
S_b reprezintă suprafaţa construită
desfăşurată pentru încăperile prevăzute la alin. (1)
lit. b), respectiv suprafaţa construită desfăşurată a
încăperilor amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă,
utilizate ca locuinţă;
S_c reprezintă suprafaţa construită
desfăşurată pentru încăperile prevăzute la alin. (1)
lit. c), respectiv suprafaţa construită desfăşurată a
încăperilor amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă,
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă;
V_t reprezintă valoarea corespunzătoare din tabelul
prevăzut la alin. (3) al art. 251 din Codul fiscal, exprimată
în lei/mp.
Norme metodologice:
35. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice care au
în proprietate mai multe clădiri, în afara celei/celor situate la adresa
de domiciliu, se majorează conform prevederilor art. 252 alin. (1) - (3) din Codul fiscal.
36. *** Abrogat
37. *** Abrogat
38. (1) O persoană fizică ce are în proprietate
două clădiri datorează impozit pe clădiri după cum
urmează:
a) pentru clădirea/clădirile de la adresa de domiciliu,
impozitul pe clădiri se determină potrivit art. 251 din Codul fiscal;
b) pentru cea de-a doua clădire, care este prima în afara
celei/celor de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat
potrivit art. 252 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri, determinat
potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 65% sau,
pentru uşurarea calculului, prin înmulţirea cu 1,65.
(2) Exemplu de calcul pentru impozitul pe clădiri aferent
anului 2011, în cazul unui apartament, care reprezintă prima clădire
în afara celei/celor de la adresa de domiciliu, proprietatea unei persoane
fizice, corespunzător alin. (1) lit. b):
A. Date despre apartament:
a) rangul localităţii unde este situat apartamentul: 0;
b) teritoriul unde se află: în intravilan;
c) zona în cadrul localităţii, potrivit încadrării
prevăzute la lit. b): A;
d) suprafaţa utilă a apartamentului: 107,44 mp;
e) tipul clădirii: cu pereţi din cărămidă
arsă şi dotată cu toate cele 4 instalaţii prevăzute la
pct. 29 alin. (1) lit. a);
f) amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8
apartamente;
g) data finalizării: 31 decembrie 1950;
h) prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
i) Consiliul General al Municipiului Bucureşti a
hotărât, în anul 2010 pentru anul 2011, majorarea impozitului pe
clădiri cu 20%.
B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe
clădiri, astfel cum rezultă din economia textului art. 251, 252 şi 287 din Codul fiscal:
1. Aplicarea prevederilor art. 251 se face după cum
urmează:
1.1. Se determină suprafaţa construită
desfăşurată a apartamentului prin înmulţirea
suprafeţei utile cu coeficientul de transformare de 1,20, respectiv:
107,44 mp x 1,20 = 128,928 mp, deoarece dimensiunile exterioare ale apartamentului
nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, acesta având pereţi
comuni cu apartamentele învecinate, potrivit prevederilor art. 251 alin. (9) din Codul fiscal,
coroborate cu cele ale pct. 31 din prezentele norme metodologice.
1.2. Se determină valoarea impozabilă a acestui apartament:
1.2.1. Suprafaţa construită desfăşurată
prevăzută la pct. 1 se înmulţeşte cu valoarea
corespunzătoare clădirii cu pereţi din cărămidă
arsă, dotată cu toate cele 4 instalaţii, respectiv cea din
tabloul prevăzut la pct. 11 alin. (3) - nivelurile stabilite în anul 2010
pentru anul 2011, astfel: 128,928 mp x 806 lei/mp = 103.915,968 lei.
1.2.2. Se identifică coeficientul de corecţie din
tabelul prevăzut la art. 251 alin. (5) din Codul fiscal,
corespunzător zonei A şi rangului 0, respectiv 2,60; deoarece apartamentul
este amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente,
potrivit prevederilor art. 251 alin. (6) din Codul fiscal, acest
coeficient de corecţie se reduce cu 0,10, determinând astfel coeficientul
de corecţie specific acestui apartament: 2,60 - 0,10 = 2,50.
1.2.3. Potrivit prevederilor art. 251 alin. (5) din Codul fiscal,
valoarea impozabilă determinată la subpct. 2.1 se ajustează cu
coeficientul de corecţie determinat la subpct. 1.2.2, respectiv:
103.915,968 lei x 2,50 = 259.789,92 lei.
1.2.4. Apartamentul fiind finalizat înainte de 1 ianuarie 1951,
potrivit prevederilor art. 251 alin. (7) din Codul fiscal,
valoarea impozabilă determinată la subpct. 1.2.3 se reduce cu 20%
sau, pentru uşurarea calculului, valoarea impozabilă se înmulţeşte
cu 0,80, respectiv: 259.789,92 lei x 0,80 = 207.831,936 lei.
2. Aplicarea prevederilor art. 287 din Codul fiscal se face după
cum urmează:
2.1. Potrivit art. 251 alin. (1) din Codul fiscal, asupra
valorii impozabile a apartamentului, determinată la subpct. 1.2.4, se
aplică cota de impozitare prevăzută la art. 251 alin. (2) din Codul fiscal de 0,1%
sau, pentru uşurarea calculului, valoarea impozabilă se
înmulţeşte cu 0,001, respectiv: 207.831,936 lei x 0,001 = 207,832
lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (2) şi alin. (3) lit. c),
fracţiunea de 0,832 lei se rotunjeşte prin adaos la numărul
întreg, iar impozitul astfel calculat este de 208 lei.
2.2. Deoarece, în anul 2010 pentru anul 2011, Consiliul General al
Municipiului Bucureşti a hotărât majorarea impozitului pe
clădiri cu 20%, impozitul determinat la subpct. 2.1 se majorează cu
acest procent, conform următoarei formule de calcul:
I_2011 = I_calc. Subp.2.1 + p% x I_calc. Subp.2.1,
unde:
I_2011 - impozitul calculat potrivit art. 251 din Codul fiscal, majorat cu
procentul stabilit de către Consiliul General al Municipiului
Bucureşti potrivit art. 287 din Codul fiscal pentru anul 2011;
I_calc. Subp.2.1 - impozitul calculat conform subpct. 2.1;
p% - procentul de majorare a impozitului pentru anul următor,
ce poate lua valori între 0% şi 20%, stabilit de către Consiliul
General al Municipiului Bucureşti pentru anul următor, respectiv
pentru anul 2011 de 20%.
Pentru uşurarea calculului, impozitul pe clădiri se
înmulţeşte cu 1,20, respectiv: 208 lei x 1,20 = 249,6 lei; potrivit
prevederilor pct. 15 alin. (1), fracţiunea de 0,6 lei depăşind
50 de bani se rotunjeşte la 1 leu, impozitul pe clădiri astfel
determinat se rotunjeşte prin adaos la numărul întreg, la 250 lei.
3. Aplicarea prevederilor art. 252 din Codul fiscal se face după
cum urmează:
Potrivit prevederilor art. 252 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal, deoarece apartamentul este prima clădire în afara celei de la
adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri determinat la subpct. 2.2 se
majorează cu 65% sau, pentru uşurarea calculului, impozitul pe
clădiri se înmulţeşte cu 1,65, respectiv: 250 lei x 1,65 = 412,5
lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (2) şi alin. (3) lit. c),
fracţiunea de 0,5 lei se rotunjeşte prin adaos la numărul
întreg, iar impozitul astfel calculat, datorat pentru anul 2011, este de 413
lei.
39. O persoană fizică ce deţine în proprietate 3
clădiri datorează impozit pe clădiri după cum urmează:
a) pentru clădirea/clădirile de la adresa de domiciliu,
impozitul pe clădiri se determină potrivit art. 251 din Codul fiscal;
b) pentru cea de-a doua clădire, care este prima în afara
celei de la adresa de domiciliu, presupunând că are aceleaşi
caracteristici tehnice ca şi cea prevăzută la pct. 38 alin. (2)
lit. A, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
se determină potrivit pct. 38 alin. (2);
c) pentru cea de-a treia clădire, care este a doua în afara
celei de la adresa de domiciliu, presupunând că are aceleaşi
caracteristici tehnice ca şi cea prevăzută la pct. 38 alin. (2)
lit. A, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal
se determină prin aplicarea etapelor reglementate la pct. 38 alin. (2)
lit. B subpct. 1 şi 2, după care se aplică următorul
algoritm de calcul:
250 + (150% x 250) = 625 lei,
unde:
250 - impozitul rezultat în urma calculului prevăzut la pct.
38 alin. (2) lit. B subpct. 2.1;
150% - procentul cu care se majorează impozitul pe
clădiri conform prevederilor art. 252 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal.
Pentru uşurarea calculului, impozitul majorat se poate
determina şi după următorul calcul: 250 x 2,5 = 625 lei.
40. O persoană fizică ce deţine în proprietate 4
sau mai multe clădiri datorează impozit pe clădiri după cum
urmează:
a) pentru clădirea/clădirile de la adresa de domiciliu,
impozitul pe clădiri se determină potrivit art. 251 din Codul fiscal;
b) pentru cea de-a doua clădire, care este prima în afara
celei de la adresa de domiciliu, presupunând că are aceleaşi
caracteristici tehnice ca şi cea prevăzută la pct. 38 alin. (2)
lit. A, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
se calculează potrivit pct. 38 alin. (2);
c) pentru cea de-a treia clădire, care este a doua în afara
celei de la adresa de domiciliu, presupunând că are aceleaşi
caracteristici tehnice ca şi cea prevăzută la pct. 38 alin. (2)
lit. A, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal
se calculează potrivit pct. 39 lit. c);
d) începând cu cea de-a patra clădire, care este a treia în
afara celei de la adresa de domiciliu, presupunând că are aceleaşi
caracteristici tehnice ca şi cea prevăzută la pct. 38 alin. (2)
lit. A, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal
se calculează după următorul calcul:
250 + (300% x 250) = 1.000 lei,
unde:
250 - impozitul rezultat în urma calculului prevăzut la pct.
38 alin. (2) lit. B subpct. 2.2;
300% - procentul cu care se majorează impozitul pe
clădiri, conform prevederilor art. 252 alin. (1) lit. c) din Codul
fiscal.
Pentru uşurarea calculului, impozitul majorat se poate
determina şi după următorul algoritm de calcul: 250 x 4,0 =
1.000 lei.
41. *** Abrogat
42. (1) În cazul clădirilor aflate în proprietate
comună, coproprietarii având determinate cotele-părţi din
clădire, impozitul calculat potrivit prevederilor art. 251 din Codul fiscal se împarte
proporţional cotelor-părţi respective, iar asupra
părţii din impozit rezultate se aplică majorarea
prevăzută la art. 252 alin. (1) din Codul fiscal în
funcţie de ordinea în care aceste cote-părţi au fost dobândite,
potrivit alin. (3) al aceluiaşi articol, rezultând astfel impozitul pe
clădiri datorat de fiecare contribuabil.
(2) În cazul clădirilor aflate în proprietate comună,
coproprietarii neavând stabilite cotele-părţi din clădire,
impozitul calculat potrivit prevederilor art. 251 din Codul fiscal se împarte la
numărul de coproprietari, iar asupra părţii din impozit
rezultate în urma împărţirii se aplică, după caz, majorarea
prevăzută la art. 252 alin. (1) din Codul fiscal în
funcţie de ordinea în care aceste cote-părţi au fost dobândite,
potrivit alin. (3) al aceluiaşi articol, rezultând astfel impozitul pe
clădiri datorat de fiecare contribuabil.
43. *** Abrogat
44. Prevederile pct. 35 - 43 se aplică în mod
corespunzător persoanelor care beneficiază de facilităţi
fiscale la plata impozitului pe clădiri.
45. Majorarea impozitului pe clădiri, potrivit art. 287 din Codul fiscal, se
calculează şi în cazul persoanelor fizice străine care
deţin pe teritoriul României mai multe clădiri, ordinea acestora
fiind determinată de succesiunea în timp a dobândirii lor, cu
obligativitatea depunerii declaraţiei speciale.
46. (1) Pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat
potrivit prevederilor art. 252 alin. (1) din Codul fiscal,
ordinea în care proprietăţile au fost dobândite se determină în
funcţie de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă,
rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.
(2) În cazul înstrăinării uneia dintre clădirile
care intră sub incidenţa prevederilor art. 252 alin. (1) din Codul fiscal, pentru
calculul impozitului majorat, ordinea în care proprietăţile au fost
dobândite se stabileşte potrivit noii situaţii juridice.
(3) Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice care
deţin în proprietate mai multe clădiri, dobândite prin succesiune
legală, nu se majorează. Clădirile dobândite prin succesiune
legală se iau în calcul la determinarea ordinii de dobândire,
necesară stabilirii majorării impozitului pe clădiri, potrivit
prevederilor art. 252 alin. (1) din Codul fiscal.
(4) În cazul în care în acelaşi bloc o persoană
fizică deţine în proprietate mai multe apartamente, pentru calculul
impozitului pe clădiri majorat potrivit prevederilor art.252 alin. (1) din Codul
fiscal, fiecare apartament este asimilat unei clădiri.
47. În cazul în care în acelaşi an se dobândesc mai multe
clădiri, ordinea este determinată de data dobândirii.
48. În cazul în care la aceeaşi dată se dobândesc mai
multe clădiri, ordinea este cea pe care o declară contribuabilul
respectiv.
49. În cazul persoanei fizice care deţine în proprietate mai
multe clădiri, iar domiciliul său nu corespunde cu adresa niciuneia
dintre aceste clădiri, prima clădire dobândită în ordinea
stabilită potrivit prevederilor pct. 40 este asimilată clădirii
de la adresa de domiciliu.
50. (1) Declaraţia specială pentru stabilirea
impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice care au în
proprietate mai multe clădiri, în afara celor aflate la adresa de
domiciliu, corespunde modelului aprobat.
(2) Declaraţia specială se depune la compartimentele de
specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale din
unităţile administrativ-teritoriale unde sunt situate clădirile.
(3) În cazul contribuabililor care dobândesc clădiri care
intră sub incidenţa prevederilor art. 252 alin. (1) din Codul fiscal,
declaraţia fiscală se depune în termen de 30 de zile de la data
dobândirii.
(4) Pentru veridicitatea datelor înscrise în declaraţiile
prevăzute la alin. (2) întreaga răspundere juridică o
poartă contribuabilul atât în cazul în care este semnatar al
declaraţiei respective, cât şi în cazul în care semnatar al
declaraţiei este o persoană mandatată în acest sens de
contribuabil.
50^1. (1) Declaraţia specială pentru stabilirea
impozitului pe clădiri majorat potrivit art. 252 din Codul fiscal şi datorat
de persoanele fizice, pentru perioade anterioare datei de 30 iunie 2010, este
cea prevăzută în anexa nr. 1 "Model 2009 ITL 026" la
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor,
şi al ministrului finanţelor publice nr. 75/767/2009 privind
aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor
şi taxelor locale, desfăşurată de către organele
fiscale locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364
şi 364 bis din 29 mai 2009.
(2) Declaraţia specială pentru stabilirea impozitului pe
clădiri majorat potrivit art. 252 din Codul fiscal şi datorat
de persoanele fizice, ulterior datei de 1 iulie 2010, este "Model ITL
2010-104", prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul titlu.
51. Clădirile distincte situate la aceeaşi adresă,
proprietatea aceleiaşi persoane fizice, nu intră sub incidenţa
prevederilor art. 252 din Codul fiscal.
51^1. (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 252 alin. (1) din Codul fiscal, compartimentele
de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale
au obligaţia:
a) să identifice contribuabilii care au în proprietate
clădiri în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială
aflată în raza de competenţă a acestora şi care au adresa
de domiciliu în alte unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale;
b) să întocmească şi să comunice
situaţiile cu cazurile constatate conform lit. a) celorlalte compartimente
de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale.
(2) Compartimentele de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale competente prevăzute la alin. (1) au
obligaţia de a transmite lunar, până la data de 10 a lunii în curs
pentru luna anterioară, situaţiile prevăzute la alin. (1) lit.
b) compartimentelor de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale competente.
Norme metodologice:
52. (1) Prin sintagma valoarea de inventar a clădirii, în
scopul determinării impozitului pe clădiri, se înţelege valoarea
de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea
proprietarului clădirii, şi care, după caz, poate fi:
a) costul de achiziţie, pentru clădirile dobândite cu
titlu oneros;
b) costul de producţie, pentru clădirile construite de
persoana juridică;
c) valoarea actuală, estimată la înscrierea lor în
activ, ţinându-se seama de valoarea clădirilor cu caracteristici
tehnice şi economice similare sau apropiate, pentru clădirile
obţinute cu titlu gratuit;
d) valoarea de aport pentru clădirile intrate în patrimoniu
în cazul asocierii/fuziunii, determinată prin expertiză, potrivit
legii;
e) valoarea rezultată în urma reevaluării, pentru
clădirile reevaluate în baza unei dispoziţii legale;
f) în cazul persoanelor juridice care aplică
Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE, impozitul
pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra
valorii de inventar a clădirii. Potrivit art. 253 alin. (3) din Codul fiscal,
valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii
în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului, valoare care
nu se diminuează cu amortizarea calculată potrivit legii, cu
excepţia clădirilor a căror valoare a fost recuperată
integral pe calea amortizării, pentru care legea prevede că valoarea
impozabilă se reduce cu 15%;
g) în cazul instituţiilor de credit care aplică
Standardele internaţionale de raportare financiară şi aleg ca
metodă de evaluare ulterioară modelul bazat pe cost, valoarea
impozabilă a clădirilor ce aparţin acestor instituţii este
valoarea rezultată din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat,
depus la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale.
(2) La determinarea valorii de inventar a clădirii se are în
vedere însumarea valorilor tuturor elementelor şi instalaţiilor
funcţionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scările, ascensoarele,
instalaţiile de iluminat, instalaţiile sanitare, instalaţiile de
încălzire, instalaţiile de telecomunicaţii prin fir şi
altele asemenea; aparatele individuale de climatizare nu fac parte din
categoria elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale
clădirii.
53. Consiliile locale adoptă hotărâri, în cursul
fiecărui an, privind stabilirea cotei pe baza căreia se
calculează impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice, în
condiţiile legii. În cazul municipiului Bucureşti, această
atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al
Municipiului Bucureşti.
54. (1) Prin lucrări de reconstruire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, astfel cum sunt menţionate la art. 253 alin. (3^1) din Codul fiscal, se
înţelege acele lucrări care au ca rezultat creşterea valorii
clădirii respective cu cel puţin 25%.
(1^1) În cazul în care valoarea lucrărilor de reconstruire,
consolidare, modernizare, modificare sau extindere nu depăşeşte
25% din valoarea clădirii, locatarul nu are obligaţia să o
comunice locatorului.
(1^2) În cazul în care în cursul unui an fiscal se efectuează
mai multe lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare
sau extindere, a căror valoare individuală este sub 25%, dar cumulat
depăşeşte 25%, locatarul are obligaţia de a comunica
locatorului valoarea totală, în termen de 30 de zile de la data la care se
atinge acest nivel.
(2) Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care
nu au efectuat reevaluarea în ultimii 3 ani, respectiv 5 ani anteriori anului
fiscal de referinţă se calculează pe baza cotei stabilite, prin
hotărâre a consiliului local, între 10% şi 20%, respectiv 30% şi
40%, care se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată
în contabilitatea persoanelor juridice, conform reglementărilor contabile
în vigoare.
Exemplu:
La data de 31 decembrie 2010, un contribuabil înregistrează
în contabilitate reevaluarea clădirilor, iar după această
dată nu se mai efectuează nicio reevaluare.
În anii următori, cota impozitului pe clădiri va fi:
a) între 0,25 şi 1,50%, în anii 2011, 2012 şi 2013;
b) între 10 şi 20%, în anii 2014 şi 2015;
c) între 30 şi 40%, în anul 2016 şi următorii.
55. (1) Contribuabilii care deţin clădiri cu
destinaţie turistică sunt obligaţi să depună o
declaraţie pe propria răspundere, până la data de 31 ianuarie a
anului fiscal, privind funcţionarea sau nefuncţionarea
unităţii de cazare în cursul anului, în vederea încadrării în
prevederile alin. (2), respectiv alin. (9) ale art. 253 din Codul fiscal.
(2) Pentru încadrarea la alin. (2) al art. 253 din Codul fiscal, la solicitarea
compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale, contribuabilii au obligaţia de a pune la dispoziţia
acestuia documente justificative, aferente activităţii pentru care
sunt autorizaţi, referitoare la funcţionarea unităţii de
cazare, cum ar fi: facturi de utilităţi, facturi fiscale, bon fiscal,
state de plată a salariaţilor etc.
56. Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing
financiar pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe clădiri se
datorează de locatar.
57. (1) Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice
pe perioada de leasing financiar se determină pe baza valorii negociate
între părţi, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, şi
înscrise în contract, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea
locatorului sau a locatarului. În cazul contractelor în care valoarea negociată
este în valută, plata impozitului pe clădiri se face în lei la cursul
Băncii Naţionale a României din data efectuării
plăţii.
(2) Pentru persoanele juridice, în cazul în care ulterior
recunoaşterii iniţiale ca activ a clădirii, valoarea este
determinată pe baza reevaluării, valoarea rezultată din
reevaluare va sta la baza calculării impozitului pe clădiri.
(3) În cazul contractelor de leasing financiar, locatarul,
persoana fizică sau persoana juridică, după caz, are
obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a
cărei rază de competenţă se află clădirea, în
termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de leasing,
însoţită de o copie a acestuia.
(4) În cazul contractelor de leasing financiar care se reziliază,
impozitul pe clădire este datorat de locator începând cu data încheierii
procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care
atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing. Impozitul se stabileşte pe baza valorii la care
clădirea este înregistrată în contabilitatea locatorului.
58. *** Abrogat
59. Impozitul pe clădiri este datorat de persoana
juridică atât pentru clădirile aflate în funcţiune, în
rezervă sau în conservare, cât şi pentru cele aflate în
funcţiune şi a căror valoare a fost recuperată integral pe
calea amortizării.
60. Pentru aplicarea prevederilor art. 253 alin. (8) din Codul fiscal se au
în vedere reglementările legale privind reevaluarea imobilizărilor
corporale.
60^1. În categoria clădirilor cu destinaţie
turistică menţionate la art. 253 alin. (9) din Codul fiscal
intră: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, vile turistice,
cabane turistice, sate de vacanţă, campinguri, căsuţe de
tip camping, apartamente şi camere de închiriat, pensiuni turistice,
pensiuni agroturistice, case tradiţionale, precum şi alte
unităţi cu funcţiuni de cazare turistice.
Norme metodologice:
61. (1) Prin expresia clădire dobândită se înţelege
orice clădire intrată în proprietatea persoanelor fizice sau a
persoanelor juridice.
(2) În cazul clădirilor dobândite/înstrăinate prin acte
între vii, translative ale dreptului de proprietate, data
dobândirii/înstrăinării este cea menţionată în actul
respectiv.
(2^1) În cazul persoanelor juridice, în mod obligatoriu, în orice
acte prin care se dobândeşte/înstrăinează dreptul de proprietate
asupra unei clădiri se menţionează valoarea de achiziţie a
acesteia, precum şi suprafaţa construită la sol a clădirii.
(3) În cazul clădirilor dobândite prin hotărâri
judecătoreşti, data dobândirii este data rămânerii definitive
şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.
(4) Impozitul pe clădiri, precum şi obligaţiile de
plată accesorii acestuia, datorate până la data de întâi a lunii
următoare celei în care se realizează înstrăinarea între vii a
clădirii, reprezintă sarcina fiscală a părţii care
înstrăinează. În situaţia în care prin certificatul fiscal
eliberat de către compartimentul de specialitate se atestă
existenţa unei asemenea sarcini fiscale, notarul public va refuza
autentificarea actului notarial până la prezentarea documentului în
original privind stingerea obligaţiilor respective.
62. Structurile de specialitate cu atribuţii în domeniul
urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării
executării lucrărilor de construcţii din aparatul propriu al
autorităţilor administraţiei publice locale întocmesc
procesele-verbale menţionate la art. 254 alin. (8) din Codul fiscal, care
servesc la înregistrarea în evidenţele fiscale, în registrele agricole sau
în orice alte evidenţe cadastrale, după caz, precum şi la
determinarea impozitului pe clădiri. Transmiterea proceselor-verbale
către celelalte compartimente funcţionale se face în termen de 3 zile
de la întocmire.
63. (1) Data dobândirii/construirii clădirii, potrivit
menţiunii prevăzute la art. 254 alin. (8) din Codul fiscal,
determină concomitent, în condiţiile Codului fiscal şi ale
prezentelor norme metodologice, următoarele:
a) datorarea impozitului pe clădiri;
b) diminuarea suprafeţei de teren pentru care se
datorează impozitul pe teren cu suprafaţa construită la sol a
clădirii respective.
(2) Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice se
stabileşte pe baza datelor extrase din actele care atestă dreptul de
proprietate.
64. Pentru clădirile dobândite/construite, înstrăinate,
demolate, distruse sau cărora li s-au adus modificări de natura
extinderii, îmbunătăţirii ori distrugerii parţiale a celei
existente, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădiri se
recalculează de la data de întâi a lunii următoare celei în care
aceasta a fost dobândită/construită, înstrăinată,
demolată, distrusă sau finalizată modificarea.
65. (1) Impozitul pe clădiri se datorează până la
data de la care se face scăderea.
(2) Scăderea de la impunere în cursul anului, pentru oricare
dintre situaţiile prevăzute la art. 254 alin. (2) din Codul fiscal, se
face după cum urmează:
a) începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care
s-a produs situaţia respectivă;
b) proporţional cu partea de clădire supusă unei
astfel de situaţii;
c) proporţional cu perioada cuprinsă între data
menţionată la lit. a) şi sfârşitul anului fiscal respectiv.
66. (1) Contribuabilii sunt obligaţi să depună
declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri la
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei
publice locale în a căror rază se află clădirile, în termen
de 30 de zile de la data dobândirii acestora, conform prevederilor art. 254 alin. (5) şi ale art. 290 din Codul fiscal.
(2) Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine
deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează
clădiri.
67. Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de
la data dobândirii sau de la data apariţiei oricăreia dintre
următoarele situaţii:
a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al
contribuabilului;
b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea
impozitului pe clădiri datorat;
c) intervin schimbări privind situaţia juridică a
contribuabilului, de natură să conducă la modificarea
impozitului pe clădiri;
d) intervin schimbări privind numele şi prenumele, în
cazul contribuabilului - persoană fizică sau schimbări privind
denumirea, în cazul contribuabilului - persoană juridică.
68. Contribuabilii persoane fizice care deţin mai multe
clădiri utilizate ca locuinţă sunt obligaţi să
depună şi declaraţia specială, model stabilit conform pct.
256, în condiţiile prevăzute la art. 254 alin. (5) din Codul fiscal, atât
la compartimentele de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale în a căror rază îşi au
domiciliul, cât şi la cele în a căror rază sunt situate
clădirile respective.
69. *** Abrogat
70. (1) Contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice
sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale în
condiţiile prevăzute la pct. 66 - 68, chiar dacă aceştia
beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe
clădiri, ori pentru clădirile respective nu se datorează impozit
pe clădiri.
(2) *** Abrogat
(3) *** Abrogat
Norme metodologice:
71. (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte
anual, în două rate egale, respectiv:
a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv, şi
b) rata a II-a, până la data 30 septembrie inclusiv.
(2) Calculul impozitului pe clădiri datorat pentru perioade
mai mici de un an fiscal se face după cum urmează:
a) impozitul anual determinat se împarte la 12, respectiv la
numărul de luni dintr-un an fiscal;
b) suma rezultată în urma împărţirii prevăzute
la lit. a) se înmulţeşte cu numărul de luni pentru care se
datorează impozitul pe clădiri.
(3) Pentru clădirile dobândite în cursul anului, impozitul pe
clădiri, datorat de la data de întâi a lunii următoare celei în care
aceasta a fost dobândită şi până la sfârşitul anului
respectiv, se repartizează la termenele de plată rămase, iar
ratele scadente se determină pentru impozitul anual, proporţional cu
numărul de luni pentru care se datorează impozitul pe clădiri.
(4) Exemple de calcul privind determinarea ratelor, la termene de
plată, în cazul impozitului pe clădiri:
Exemplul I. Considerând că un contribuabil datorează
impozitul pe clădiri anual de 188 lei, potrivit prevederilor art. 255 alin. (1) din Codul fiscal,
coroborate cu cele ale pct. 71 alin. (1) din prezentele norme metodologice,
acesta se plăteşte în două rate egale, astfel:
a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv, şi
b) rata a II-a, până la data 30 septembrie inclusiv.
iar impozitul pe clădiri aferent unei luni se determină,
potrivit prevederilor pct. 71 alin. (2), prin împărţirea impozitului
anual la numărul de luni dintr-un an fiscal, respectiv: 188 lei : 12 luni
= 15,66 lei, impozitul astfel calculat, potrivit prevederilor pct. 15 alin. (2)
şi alin. (3) lit. a), se rotunjeşte la 16 lei, în sensul că
fracţiunea de 0,66 lei se întregeşte la un leu, prin adaos.
Exemplul II. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna
ianuarie.
A. Se calculează impozitul pe clădiri datorat, potrivit
prevederilor pct. 71 alin. (2), proporţional cu perioada rămasă
până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 februarie,
respectiv 16 lei lei/lună x 11 luni = 176 lei.
B. Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. A se
plăteşte, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de
plată până la sfârşitul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv 80 lei
b) rata a II-a, până la data 30 septembrie inclusiv 96 lei
Exemplul III. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna
februarie.
A. Se calculează impozitul pe clădiri datorat, potrivit
prevederilor pct. 71 alin. (2), proporţional cu perioada rămasă
până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 martie,
respectiv: 16 lei lei/lună x 10 luni = 160 lei.
B. Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. A se
plăteşte, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de
plată până la sfârşitul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv 64 lei
b) rata a II-a, până la data 30 septembrie inclusiv 96 lei
Exemplul IV. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna
martie.
A. Se calculează impozitul pe clădiri datorat, potrivit
prevederilor pct. 71 alin. (2), proporţional cu perioada rămasă
până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 aprilie,
respectiv: 16 lei lei/lună x 9 luni = 144 lei.
B. Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. A se
plăteşte, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenul de
plată rămas până la sfârşitul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv x lei
b) rata a II-a, până la data 30 septembrie inclusiv 144 lei
Exemplul V. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna
aprilie.
A. Se calculează impozitul pe clădiri datorat, potrivit
prevederilor pct. 71 alin. (2), proporţional cu perioada rămasă
până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 mai,
respectiv: 16 lei lei/lună x 8 luni = 128 lei.
B. Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. A se
plăteşte, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenul de
plată rămas până la sfârşitul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv x lei
b) rata a II-a, până la data 30 septembrie inclusiv 128 lei
Exemplul VI. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna
mai.
A. Se calculează impozitul pe clădiri datorat, potrivit
prevederilor pct. 71 alin. (2), proporţional cu perioada rămasă
până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 iunie,
respectiv: 16 lei lei/lună x 7 luni = 112 lei.
B. Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. A se
plăteşte, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de
plată rămase până la sfârşitul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv x lei
b) rata a II-a, până la data 30 septembrie inclusiv 112 lei
Exemplul VII. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna
iunie.
A. Se calculează impozitul pe clădiri datorat, potrivit
prevederilor pct. 71 alin. (2), proporţional cu perioada rămasă
până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 iulie,
respectiv: 16 lei lei/lună x 6 luni = 96 lei.
B. Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. A se
plăteşte, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenul de
plată rămas până la sfârşitul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv x
b) rata a II-a, până la data 30 septembrie inclusiv 96 lei
Exemplul VIII. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna
iulie.
A. Se calculează impozitul pe clădiri datorat, potrivit
prevederilor pct. 71 alin. (2), proporţional cu perioada rămasă
până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 august,
respectiv: 16 lei lei/lună x 5 luni = 80 lei.
B. Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. A se
plăteşte, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenul de
plată rămas până la sfârşitul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv x
b) rata a II-a, până la data 30 septembrie inclusiv 80 lei
Exemplul IX. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna
august.
A. Se calculează impozitul pe clădiri datorat, potrivit
prevederilor pct. 71 alin. (2), proporţional cu perioada rămasă
până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 septembrie,
respectiv: 16 lei lei/lună x 4 luni = 64 lei.
B. Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. A se
plăteşte, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenul de
plată rămas până la sfârşitul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv x
b) rata a II-a, până la data 30 septembrie inclusiv 64 lei
Exemplul X. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna
septembrie:
A. Se calculează impozitul pe clădiri datorat, potrivit
prevederilor pct. 71 alin. (2), proporţional cu perioada rămasă
până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 octombrie,
respectiv: 16 lei/lună x 3 luni = 48 lei.
B. Având în vedere prevederile art. 254 alin. (5) din Codul fiscal, plata
se consideră în termen dacă impozitul datorat, menţionat la lit.
A, se plăteşte până la expirarea perioadei de 30 de zile de la
dobândire, înăuntrul căreia contribuabilul are obligaţia să
depună declaraţia fiscală pentru clădirile dobândite, dar
nu mai târziu de ultima zi a lunii octombrie a anului fiscal respectiv.
Exemplul XI. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna
octombrie:
A. Se calculează impozitul pe clădiri datorat, potrivit
prevederilor pct. 71 alin. (2), proporţional cu perioada rămasă
până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 noiembrie,
respectiv: 16 lei/lună x 2 luni = 32 lei.
B. Având în vedere prevederile art. 254 alin. (5) din Codul fiscal, plata
se consideră în termen dacă impozitul datorat, menţionat la lit.
A, se plăteşte până la expirarea perioadei de 30 de zile de la
dobândire, înăuntrul căreia contribuabilul are obligaţia să
depună declaraţia fiscală pentru clădirile dobândite, dar
nu mai târziu de ultima zi a lunii noiembrie a anului fiscal respectiv.
Exemplul XII. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna
noiembrie.
A. Se calculează impozitul pe clădiri datorat, potrivit
prevederilor pct. 71 alin. (2), proporţional cu perioada rămasă
până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 decembrie,
respectiv: 16 lei lei/lună x 1 lună = 16 lei.
B. Având în vedere prevederile art. 254 alin. (5) din Codul fiscal, cum
ultimul termen de plată prevăzut este depăşit, plata se consideră
în termen dacă impozitul datorat, menţionat la lit. A, se
plăteşte până la expirarea perioadei de 30 de zile de la
dobândire, înăuntrul căreia contribuabilul are obligaţia să
depună declaraţia fiscală pentru clădirile dobândite, dar
nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii decembrie a anului fiscal
respectiv.
Exemplul XIII. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna
decembrie.
Având în vedere că impozitul pe clădiri se
datorează cu data de întâi a lunii următoare celei în care
clădirea a fost dobândită, adică începând cu data de 1 ianuarie
a anului fiscal următor, pentru anul curent nu se datorează impozit
pe clădiri.
72. (1) Prin plata cu anticipaţie se înţelege stingerea
obligaţiei de plată a impozitului pe clădiri datorat
aceluiaşi buget local în anul fiscal respectiv, până la data de 31
martie inclusiv. Prevederile pct. 15 alin. (5) se aplică în mod
corespunzător.
(2) În situaţia în care contribuabilul a plătit cu
anticipaţie până la data de 31 martie inclusiv, impozitul pe
clădiri pentru care a beneficiat de bonificaţie, iar în cursul
aceluiaşi an fiscal înstrăinează clădirea, scăderea se
face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii
următoare celei în care s-a realizat înstrăinarea şi
sfârşitul anului fiscal, luându-se în calcul suma efectiv încasată la
bugetul local.
(3) Consiliile locale adoptă hotărâri privind stabilirea
bonificaţiei de până la 10% în termenul prevăzut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal. La
nivelul municipiului Bucureşti această atribuţie se
îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului
Bucureşti.
(4) Exemplu privind calculul restituirii de sume în cazul unui
contribuabil care a plătit cu anticipaţie impozitul pe clădiri:
a) un contribuabil persoană fizică a avut stabilit
pentru un an fiscal impozit pe clădiri în sumă de 214 lei;
b) în unitatea administrativ-teritorială în care se află
situată clădirea, consiliul local a stabilit prin hotărâre
acordarea unei bonificaţii de 7% pentru plata cu anticipaţie a
impozitului pe clădiri;
c) la data de 24 ianuarie contribuabilul a plătit integral impozitul
pe clădiri datorat, respectiv: 199 lei, acordându-i-se o bonificaţie
de 15 lei;
d) la data de 1 mai înstrăinează clădirea;
e) potrivit datelor prevăzute la lit. a) - d), având în
vedere prevederile alin. (2), acestui contribuabil trebuie să i se restituie
următoarea sumă: 199 lei : 12 luni = 16 lei/lună x 7 luni = 112
lei, unde "7" reprezintă numărul de luni începând cu data
de 1 iunie şi până la 31 decembrie;
f) restituirea către contribuabil se face în termen de 30 de
zile de la data depunerii cererii de restituire la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.
72^1. Pentru anul 2010, în vederea stabilirii diferenţei de
impozit pe clădiri conform prevederilor art. 252 din Codul fiscal, se aplică
următoarele prevederi:
a) se calculează impozitul pe clădiri pentru întregul an
2010, majorat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, în conformitate cu pct. 38 - 51 din prezentul titlu, cu excepţia
contribuabililor care au transmis deja dreptul de proprietate asupra imobilului
până la data de 30 iunie 2010;
b) se calculează diferenţele de impozit,
proporţional cu perioada 1 iulie 2010 - 31 decembrie 2010, conform
următoarelor situaţii:
1. În cazul în care contribuabilul a achitat integral impozitul
datorat, calculat conform prevederilor anterioare intrării în vigoare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010, până la
data de 31 martie 2010, pentru care a beneficiat de bonificaţia legal
acordată, se procedează după cum urmează:
1.1. Se calculează diferenţa de impozit potrivit
următoarei formule de calcul:
I_c - (I_achitat + B)
I_d = --------------------- x 6,
12
unde:
I_d - diferenţa de impozit datorat pentru perioada 1 iulie 2010
- 31 decembrie 2010;
I_c - impozitul calculat conform prevederilor lit. a);
I_achitat - impozitul datorat pe anul 2010 conform prevederilor
legale, anterior datei de 1 iulie 2010, diminuat cu bonificaţia
acordată ca urmare a achitării integrale până la 31 martie 2010;
B - bonificaţia acordată ca urmare a achitării
integrale a impozitului pe clădiri calculat conform prevederilor legale,
anterior datei de 1 iulie 2010;
12 - numărul de luni ale unui an calendaristic;
6 - numărul de luni rămase până la sfârşitul
anului, pentru care se stabileşte diferenţa de impozit.
1.2. În cazul în care diferenţa de impozit calculată
conform prevederilor pct. 1.1 este achitată integral până la data de
30 septembrie 2010, contribuabilul beneficiază de diminuarea
diferenţei de impozit datorat cu bonificaţia stabilită de
autorităţile deliberative.
1.3. În cazul în care contribuabilul nu achită diferenţa
de impozit calculată conform prevederilor pct. 1.1 până la data de 31
decembrie 2010, începând cu ziua următoare, contribuabilul datorează
accesorii până la data plăţii.
2. În cazul în care contribuabilul a achitat impozitul datorat
pentru semestrul I, calculat conform prevederilor anterioare intrării în
vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010,
până la data de 31 martie 2010, se procedează după cum
urmează:
2.1. Se calculează diferenţa de impozit potrivit
următoarei formule de calcul:
I_c - (I_achitatS1 + I_datoratS2)
I_d = --------------------------------- x 6,
12
unde:
I_d - diferenţa de impozit datorat pentru perioada 1 iulie
2010 - 31 decembrie 2010;
I_c - impozitul calculat conform prevederilor lit. a);
I_achitatS1 - impozitul datorat şi achitat pentru semestrul I
al anului 2010, calculat conform prevederilor legale anterioare datei de 1
iulie 2010;
I_datoratS2 - impozitul datorat şi neachitat pentru semestrul
II al anului 2010, calculat conform prevederilor legale anterioare datei de 1
iulie 2010;
12 - numărul de luni ale unui an calendaristic;
6 - numărul de luni rămase până la sfârşitul
anului, pentru care se stabileşte diferenţa de impozit.
2.2. În cazul în care contribuabilul achită integral
până la data de 30 septembrie 2010 atât impozitul datorat pentru semestrul
II, calculat conform prevederilor legale anterioare intrării în vigoare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010, cât şi
diferenţa de impozit calculată conform prevederilor pct. 2.1, atunci
pentru diferenţa de impozit contribuabilul beneficiază de diminuarea
diferenţei de impozit datorat cu bonificaţia stabilită de
autorităţile deliberative.
2.3. În cazul în care contribuabilul nu achită integral
sumele datorate cu titlu de impozit pe clădiri până la data de 30
septembrie 2010, atunci pentru diferenţa de impozit calculată conform
pct. 2.1 contribuabilul nu beneficiază de bonificaţia stabilită
de autorităţile deliberative.
3. În cazul în care contribuabilul nu a achitat impozitul datorat,
calculat conform prevederilor anterioare intrării în vigoare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010, dar îl
achită integral până la data de 30 septembrie 2010, până la
aceeaşi dată achitând şi diferenţa de impozit
calculată şi datorată conform prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 59/2010, atunci se procedează după
cum urmează:
3.1. Se calculează diferenţa de impozit potrivit
următoarei formule de calcul:
I_c - I_2010
I_d = ------------ x 6,
12
unde:
I_d - diferenţa de impozit datorat pentru perioada 1 iulie
2010 - 31 decembrie 2010;
I_c - impozitul calculat conform prevederilor lit. a);
I_2010 - impozitul calculat şi datorat pentru anul 2010,
calculat conform prevederilor legale anterioare datei de 1 iulie 2010;
12 - numărul de luni ale unui an calendaristic;
6 - numărul de luni rămase până la sfârşitul
anului, pentru care se stabileşte diferenţa de impozit
3.2. În cazul în care contribuabilul achită integral
până la data de 30 septembrie 2010 atât impozitul datorat pentru anul
2010, calculat conform prevederilor legale anterioare intrării în vigoare
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010, cât şi
diferenţa de impozit calculată conform prevederilor pct. 3.1, atunci
pentru diferenţa de impozit contribuabilul beneficiază de diminuarea
diferenţei de impozit datorat cu bonificaţia stabilită de
autorităţile deliberative.
3.3. În cazul în care contribuabilul nu achită integral
sumele datorate cu titlu de impozit pe clădiri până la data de 30
septembrie 2010, atunci pentru diferenţa de impozit calculată conform
pct. 3.1 contribuabilul nu beneficiază de bonificaţia stabilită
de autorităţile deliberative.
4. În cazul în care contribuabilul nu a achitat impozitul datorat,
calculat conform prevederilor anterioare intrării în vigoare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010, până la
data de 30 septembrie 2010 şi nici diferenţa de impozit
calculată şi datorată conform prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 59/2010, atunci se procedează după
cum urmează:
4.1. Se calculează diferenţa de impozit potrivit
următoarei formule de calcul:
I_c - I_2010
I_d = ------------ x 6,
12
unde:
I_d - diferenţa de impozit datorat pentru perioada 1 iulie
2010 - 31 decembrie 2010;
I_c - impozitul calculat conform prevederilor lit. a);
I_2010 - impozitul calculat şi datorat pentru anul 2010,
calculat conform prevederilor legale anterioare datei de 1 iulie 2010;
12 - numărul de luni ale unui an calendaristic;
6 - numărul de luni rămase până la sfârşitul
anului, pentru care se stabileşte diferenţa de impozit.
4.2. Suma dintre impozitul calculat şi datorat pentru anul
2010, conform prevederilor legale anterioare intrării în vigoare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010, şi
diferenţa de impozit calculat conform pct. 4.1 reprezintă sarcina
fiscală a contribuabilului pentru anul fiscal 2010, pentru care se
datorează accesorii, conform prevederilor legale în vigoare, de la data
celor 3 scadenţe de plată, respectiv 31 martie, 30 septembrie şi
31 decembrie 2010, proporţional cu impozitul datorat la
scadenţă.
Norme metodologice:
73. (1) Impozitul pe teren se datorează bugetului local al
unităţii administrativ-teritoriale unde este situat terenul.
(2) Contribuabili, în cazul impozitului pe teren, sunt
proprietarii terenurilor, oriunde ar fi situate acestea în România şi
indiferent de categoria de folosinţă a lor, atât pentru cele din
intravilan, cât şi pentru cele din extravilan.
(2^1) Pentru terenurile ce fac obiectul contractelor de leasing
financiar pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren se
datorează de locatar. Pentru contractele încheiate până la data de 31
decembrie 2006, locatarul, după cum contribuabilul este persoană
fizică sau persoană juridică are obligaţia de a depune
declaraţia fiscală la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale în a cărei
rază de competenţă se află terenul, până la data de 31
ianuarie 2007 însoţită de o copie a contractului de leasing.
(2^2) În cazul contractelor de leasing financiar care se
reziliază, impozitul pe teren este datorat de locator începând cu data
încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente
similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a
rezilierii contractului de leasing.
(2^3) În cazul terenurilor proprietate publică şi
privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosinţă
persoanelor fizice ori persoanelor juridice, se datorează taxa pe teren în
sarcina concesionarilor, locatarilor ori titularilor dreptului de administrare
sau de folosinţă, după caz. Dacă o persoană
juridică - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare ori
de folosinţă - încheie ulterior contracte de concesiune, închiriere,
administrare sau folosinţă pentru acelaşi teren cu alte
persoane, taxa pe teren va fi datorată de utilizatorul final.
(3) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (2) vor anexa la
declaraţia fiscală, în fotocopie semnată pentru conformitate cu
originalul, actul privind concesionarea, închirierea, darea în administrare sau
în folosinţă a clădirii respective. În situaţia în care în
act nu sunt înscrise suprafaţa terenului, categoria de folosinţă
şi suprafaţa construită la sol a clădirilor, acolo unde
sunt amplasate clădiri, la act se anexează, în mod obligatoriu, un
certificat emis de către persoana juridică care a transmis aceste
date, prin care se confirmă realitatea menţiunilor respective.
74. Se consideră proprietari de terenuri şi acei
contribuabili cărora, în condiţiile Legii fondului funciar nr.
18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din
5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare,
denumită în continuare Legea nr. 18/1991, şi ale Legii nr. 1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările
şi completările ulterioare, li s-a constituit ori reconstituit
dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere, după
caz, de la data punerii în posesie constatată prin procese-verbale,
fişe sau orice alte documente de punere în posesie întocmite de comisiile
locale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, chiar dacă nu este
emis titlul de proprietate.
75. În cazul în care terenul, proprietate privată a
persoanelor fizice sau juridice, este închiriat, concesionat sau arendat în
baza unui contract de închiriere, de concesiune ori de arendare, după caz,
impozitul pe teren se datorează de către proprietar, cu excepţia
cazurilor prevăzute la pct. 73 alin. (2^1).
76. (1) Pentru identificarea terenurilor, precum şi a
proprietarilor acestora, se au în vedere prevederile pct. 18 alin. (1), (2),
(5) şi (7).
(2) Pentru aplicarea prevederilor art. 256 alin. (4) din Codul fiscal se
aplică în mod corespunzător prevederile pct. 20.
Norme metodologice:
77. (1) Prin sintagma suprafaţa de teren care este
acoperită de o clădire, prevăzută la art. 257 lit. a) din Codul fiscal, se
înţelege suprafaţa construită la sol a clădirilor.
(1^1) În cazul terenurilor pe care sunt amplasate clădiri,
pentru stabilirea impozitului pe teren, din suprafaţa înregistrată în
registrul agricol la categoria de folosinţă "terenuri cu
construcţii" se scade suprafaţa construită la sol a
clădirilor respective.
(1^2) În cazul terenurilor pe care sunt amplasate orice alte
construcţii care nu sunt de natura clădirilor, pentru stabilirea
impozitului pe teren, din suprafaţa înregistrată în registrul agricol
la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" nu
se scade suprafaţa ocupată de construcţiile respective.
(2) Termenul unităţile, prevăzut la art. 257 lit. b) din Codul fiscal,
corespunde termenului componente din cuprinsul pct. 23 alin. (3).
(2^1) În cazul terenurilor prevăzute la art. 257 lit. f) şi g) din Codul
fiscal, pentru calculul impozitului pe teren, în situaţia în care pe
acesta se află amplasată o clădire cu încăperi care sunt
folosite pentru activităţi economice din cele prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 1, 3, 4 şi 6
din Codul fiscal, se vor efectua următoarele operaţiuni:
a) din suprafaţa terenului se scade suprafaţa
construită la sol a clădirii respective;
b) suprafaţa prevăzută la lit. a), determinată
în urma scăderii, se înmulţeşte cu cota procentuală
prevăzută la pct. 22 alin. (2) lit. c), rezultând astfel
suprafaţa terenului aferentă cotei-părţi de clădire
care corespunde încăperilor care sunt folosite pentru activităţi
economice;
c) se determină impozitul pe teren pentru suprafaţa
terenului aferentă cotei-părţi de clădire care corespunde
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, prin
înmulţirea suprafeţei determinate la lit. b) cu nivelul impozitului
corespunzător, potrivit prevederilor art. 258 din Codul fiscal.
(3) Pentru încadrarea terenurilor degradate sau poluate incluse în
perimetrul de ameliorare, prevăzute la art. 257 lit. h) din Codul fiscal, se au în
vedere următoarele reglementări:
a) Legea nr. 46/2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care
intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi
atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea
perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1.257/2011.
(4) Terenurile utilizate pentru exploatările din subsol pot
face parte din categoria celor pentru care nu se datorează impozit pe
teren, potrivit prevederilor art. 257 lit. i) din Codul fiscal, numai
dacă acestea sunt încadrate ca atare, prin hotărâre a consiliilor
locale/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(5) Pentru încadrarea terenurilor parcurilor industriale,
prevăzute la art. 257 lit. l) din Codul fiscal, se vor
avea în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001*) privind
constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, precum şi
hotărârile Guvernului României de constituire a parcurilor industriale.
(6) Pentru terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile
de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor
navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente
acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri
funciare, nu se datorează impozit pe teren, începând cu data de întâi a
lunii următoare celei în care contribuabilul depune cerere în acest sens,
la care anexează avizul conform privind categoria de folosinţă a
terenului, emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate
imobiliară. Prin sintagma infrastructură portuară se
înţelege ansamblul construcţiilor destinate adăpostirii,
acostării şi operării navelor şi protecţiei
porturilor, precum şi totalitatea căilor de comunicaţie pentru
activităţile industriale şi comerciale.
(7) Pentru încadrarea terenurilor prevăzute la art. 257 lit. n) din Codul fiscal se
aplică în mod corespunzător prevederile pct. 22.
*) Ordonanţa
Guvernului nr. 65/2001 a fost abrogată. A se vedea Legea nr. 186/2013.
Norme metodologice:
78. (1) Impozitul pe teren se stabileşte anual în sumă
fixă, în lei pe metru pătrat de teren, în mod diferenţiat, în
intravilanul şi extravilanul localităţilor, după cum
urmează:
a) în intravilan:
1. pe ranguri de localităţi, identificate prin cifrele
romane: 0, I, II, III, IV şi V;
2. pe zone, identificate prin literele: A, B, C şi D;
3. pe categorii de folosinţă, astfel cum sunt
evidenţiate în tabloul prevăzut la pct. 80;
4. prin aplicarea nivelurilor şi a coeficienţilor de
corecţie prevăzuţi la art. 258 alin. (2), (4) şi (5) din
Codul fiscal;
b) în extravilan, în funcţie de categoria de
folosinţă, de zone, identificate prin literele: A, B, C şi D,
prin aplicarea nivelurilor prevăzute la art. 258 alin. (6) din Codul fiscal,
înmulţite cu coeficienţii de corecţie corespunzători
prevăzuţi la art. 251 alin. (5).
(2) Pentru stabilirea impozitului pe teren, prevederile pct. 1 -
9, pct. 11 alin. (3), pct. 15 şi 18 se aplică în mod
corespunzător.
79. Pentru terenurile din intravilanul localităţilor,
înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă
decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se determină
prin înmulţirea nivelurilor prevăzute la art. 258 alin. (4) din Codul fiscal cu
coeficienţii de corecţie de la alin. (5) al aceluiaşi articol,
diferenţiaţi pe ranguri de localităţi.
80. La încadrarea terenurilor pe categorii de folosinţă,
în funcţie de subcategoria de folosinţă, se are în vedere
tabloul următor:
_____________________________________________________________________
| Categoria | Subcategoria | Simbol |
| de folosinţă | de folosinţă | (cod) |
|___________________|______________________________________|__________|
| 1. Terenuri | - construcţii | C |
| cu construcţii | - curţi şi construcţii | CC
|
| | - diguri | CD |
| | - cariere | CA |
| | - parcuri | CP |
| | - cimitire | CI |
| | - terenuri de sport | CS |
| | - pieţe şi târguri | CT |
| | - pajişti şi ştranduri | CPJ |
| | - taluzuri pietruite | CTZ |
| | - fâşie de frontieră | CFF |
| | - exploatări miniere şi petroliere | CMP |
| | - alte terenuri cu construcţii | CAT |
|___________________|______________________________________|__________|
| 2. Arabil | - arabil propriu-zis | A |
| | - pajişti cultivate | AP |
| | - grădini de legume | AG |
| | - orezării | AO |
| | - sere | AS |
| | - solarii şi răsadniţe | ASO |
| | - căpşunării | AC |
| | - alte culturi perene | AD |
|___________________|______________________________________|__________|
| 3. Păşuni | - păşuni curate | P |
| | - păşuni împădurite | PP |
| | - păşuni cu pomi fructiferi | PL |
| | - păşuni cu tufărişuri şi
mărăciniş | PT |
|___________________|______________________________________|__________|
| 4. Fâneţe | - fâneţe curate | F |
| | - fâneţe cu pomi fructiferi | FL |
| | - fâneţe împădurite | FPF |
| | - fâneţe cu tufărişuri şi
mărăciniş | T |
|___________________|______________________________________|__________|
| 5. Vii | - vii nobile | VN |
| | - vii hibride | VH |
| | - plantaţii hamei | VHA |
| | - pepiniere viticole | P |
|___________________|______________________________________|__________|
| 6. Livezi | - livezi clasice | L |
| | - livezi intensive şi superintensive | LI |
| | - livezi plantaţii arbuşti | LF |
| | - plantaţii dud | LD |
| | - pepiniere pomicole | LP |
|___________________|______________________________________|__________|
| 7. Păduri şi | - păduri | PD |
| alte terenuri | - perdele de protecţie | PDP |
| de vegetaţie | - tufărişuri şi
mărăcinişuri | PDT |
| forestieră | - răchitării | PDR |
| | - pepiniere silvice | PDPS |
|___________________|______________________________________|__________|
| 8. Terenuri cu ape| - ape curgătoare | HR |
| | - lacuri şi bălţi naturale | HB |
| | - lacuri de acumulare | HA |
| | - amenajări piscicole | HP |
| | - ape cu stuf | HS |
| | - canaluri | HC |
| | - marea teritorială | HM |
|___________________|______________________________________|__________|
| 9. Drumuri şi | - autostrăzi | DA |
| căi ferate | - drumuri naţionale | DN |
| | - drumuri judeţene | DJ |
| | - drumuri comunale | DC |
| | - străzi şi uliţe | DS |
| | - drumuri de exploatare (agricole, | |
| | silvice, petroliere, industriale | |
| | etc.) | DE |
| | - drumuri şi poteci turistice | DT |
| | - căi ferate | DF |
|___________________|______________________________________|__________|
| 10. Terenuri | - nisipuri zburătoare | NN |
| neproductive | - bolovănişuri, stâncării,
pietrişuri| NB |
| | - râpe, ravene, torenţi | NR |
| | - sărături cu crustă | NS |
| | - mocirle şi smârcuri | NM |
| | - gropi împrumut, deponii | NG |
| | - halde | NH |
|___________________|______________________________________|__________|
81. (1) Pentru calculul impozitului aferent terenurilor situate în
intravilanul localităţilor, atât în cazul persoanelor fizice, cât
şi în cel al persoanelor juridice, sunt necesare următoarele date:
a) rangul localităţii unde se află situat terenul;
b) zona în cadrul localităţii prevăzute la lit. a);
c) categoria de folosinţă;
d) suprafaţa terenului;
e) în cazul terenului încadrat la categoria de folosinţă
"terenuri cu construcţii", suprafaţa construită la sol
a clădirilor;
f) majorarea stabilită în condiţiile art. 287 din Codul fiscal pentru impozitul
pe teren.
(2) Pentru calculul impozitului pentru terenurile situate în
extravilanul localităţilor, atât în cazul persoanelor fizice, cât
şi în cel al persoanelor juridice, sunt necesare următoarele date:
a) suprafaţa terenului;
b) în cazul terenului încadrat la categoria de folosinţă
"terenuri cu construcţii", suprafaţa construită la sol
a clădirilor;
c) majorarea stabilită în condiţiile art. 287 din Codul fiscal pentru impozitul
pe teren.
82. (1) Exemplu de calcul privind impozitul pe teren aferent
anului 2007, în cazul unui teren amplasat în intravilan, având categoria de
folosinţă "terenuri cu construcţii":
A. Datele despre teren, potrivit structurii prevăzute la pct.
81 alin. (1):
a) rangul localităţii unde este situat terenul: 0;
b) zona în cadrul localităţii: A;
c) categoria de folosinţă: terenuri cu construcţii;
d) suprafaţa terenului: 598 mp;
e) suprafaţa construită la sol a clădirilor: 56 mp;
f) Consiliul General al Municipiului Bucureşti a
hotărât, în anul 2006 pentru anul 2007, majorarea impozitului pe teren cu
19% .
B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe
teren, astfel cum rezultă din economia textului art. 258 alin. (2) din Codul fiscal:
1. Se determină suprafaţa pentru care se datorează
impozit pe teren: din suprafaţa terenului deţinut în proprietate se
scade suprafaţa construită la sol, respectiv: 598 mp - 56 mp = 542
mp;
2. Se determină impozitul pe teren:
2.1. în tabloul prevăzut la pct. 11 alin. (3), la cap. III -
impozitul pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii,
în coloana "Nivelurile stabilite în anul 2006 pentru anul 2007 - art. 296 alin. (1)" se identifică
suma corespunzătoare unui teren amplasat în zona A din localitatea care
are rangul 0, respectiv: 7404 lei/ha, respectiv 0,7404 lei/mp;
2.2. suprafaţa de teren pentru care se datorează impozit
pe teren, prevăzută la pct. 1, se înmulţeşte cu suma
prevăzută la subpct. 2.1, respectiv: 542 mp x 0,7404 lei/ha = 401,296
lei;
2.3. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal,
deoarece, în anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007, Consiliul General al
Municipiului Bucureşti a hotărât majorarea impozitului pe teren cu
19%, impozitul determinat la subpct. 2.2 se majorează cu acest procent
sau, pentru uşurarea calculului, impozitul pe teren se
înmulţeşte cu 1,19, respectiv: lei 401,296 x 1,19 = 477.54 lei;
potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1), fracţiunea depăşind 50
de bani se majorează la 1 leu, impozitul pe teren astfel determinat se
rotunjeşte la 478 lei.
(2) Exemplu de calcul privind impozitul pe teren aferent anului
2007, în cazul unui teren amplasat în intravilan, având categoria de
folosinţă "fâneaţă":
A. Datele despre teren, potrivit structurii prevăzute la pct.
81 alin. (1):
a) rangul localităţii unde este situat terenul: 0;
b) zona în cadrul localităţii: C;
c) categoria de folosinţă: fâneaţă;
d) suprafaţa terenului: 1.214 mp;
e) suprafaţa construită la sol a clădirilor: 0 mp;
f) Consiliul General al Municipiului Bucureşti a
hotărât, în anul 2006 pentru anul 2007, majorarea impozitului pe teren cu
19% .
B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe
teren, astfel cum rezultă din economia textului art. 258 alin. (3) - (5) din Codul fiscal:
1. Se determină suprafaţa pentru care se datorează
impozit pe teren: este efectiv suprafaţa terenului, respectiv: 1.214 mp;
2. Se determină impozitul pe teren:
2.1. În tabloul prevăzut la pct. 11 alin. (3), la cap. III -
impozitul pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, în coloana
"Nivelurile stabilite în anul 2006 pentru anul 2007 - art. 296 alin. (1)" se identifică
suma corespunzătoare unui teren având categoria de folosinţă
"fâneaţă", amplasat în zona C, respectiv: 11 lei/ha,
respectiv 0,0011 lei/mp;
2.2. suprafaţa de teren pentru care se datorează impozit
pe teren, prevăzută la pct. 1, se înmulţeşte cu suma
prevăzută la subpct. 2.1, respectiv: 1.214 mp x 0,0011 lei/mp =
13,354 lei;
2.3. suma stabilită la subpct. 2.2 se înmulţeşte cu
coeficientul de corecţie 8,00 din tabelul prevăzut la art. 258 alin. (5) din Codul fiscal,
corespunzător rangului 0 al localităţii unde este amplasat
terenul, respectiv: 13,354 lei x 8,00 = 106,832 lei;
2.4. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal, deoarece,
în anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti a hotărât majorarea impozitului pe teren cu 19%, suma
determinată la subpct. 2.3 se majorează cu acest procent sau, pentru
uşurarea calculului, această sumă se înmulţeşte cu
1,19, respectiv: 106,832 lei x 1,19 = 127,13 lei; potrivit prevederilor pct. 15
alin. (1), fracţiunea de 0, fiind sub 50 de bani se neglijează,
impozitul pe teren astfel determinat se rotunjeşte la 127 lei.
(3) Exemplu de calcul privind impozitul pe teren aferent anului
2007, în cazul unui teren amplasat în extravilan:
A. Datele despre teren, potrivit structurii prevăzute la pct.
81 alin. (2):
a) suprafaţa terenului arabil, zona A, în Bucureşti,
0,0607 ha;
b) suprafaţa construită la sol a clădirilor: 245
mp;
c) Consiliul General al Municipiului Bucureşti a
hotărât, în anul 2006 pentru anul 2007, majorarea impozitului pe teren cu
19% .
B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe
teren, astfel cum rezultă din economia textului art. 258 alin. (6) din Codul fiscal:
1. Se determină suprafaţa pentru care se datorează
impozit pe teren: din suprafaţa terenului deţinut în proprietate se
scade suprafaţa construită la sol, respectiv: 607 mp - 245 mp = 362
mp.
2. Se determină impozitul pe teren:
2.1. suprafaţa prevăzută la pct. 1, potrivit art. 258 alin. (6) din Codul fiscal, se
înmulţeşte cu 36 lei/ha sau, pentru uşurarea calculului, 362 mp
se împarte la 10.000, respectiv: 0,0362 ha x 36 lei/ha = 1,303 lei;
2.2. suma stabilită la subpct. 2.1 se înmulţeşte cu
coeficientul de corecţie 2,60 corespunzător prevăzut la art. 251 alin. (5) din Codul fiscal,
corespunzător rangului 0 al localităţii unde este amplasat
terenul, respectiv: 1,303 lei x 2,60 = 3,38 lei;
2.3. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal,
deoarece, în anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007, Consiliul General al
Municipiului Bucureşti a hotărât majorarea impozitului pe teren cu
19%, suma determinată la subpct. 2.1 se majorează cu acest procent
sau, pentru uşurarea calculului, această sumă se
înmulţeşte cu 1,19, respectiv: 3,38 lei x 1,19 = 4,03 lei; potrivit
prevederilor pct. 15 alin. (1), fracţiunea de 0,03 lei fiind sub 50 de
bani se neglijează, impozitul pe teren astfel determinat se
rotunjeşte la 4 lei.
Norme metodologice:
83. (1) În aplicarea prevederilor art. 259 din Codul fiscal, se vor avea în
vedere reglementările din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată.
(2) Impozitul pe teren, precum şi obligaţiile de
plată accesorii acestuia, datorate până la data de întâi a lunii
următoare celei în care se realizează înstrăinarea între vii a
terenurilor, reprezintă sarcină fiscală a părţii care
înstrăinează.
84. (1) Ori de câte ori intervin modificări în registrul
agricol, referitoare la terenurile, la clădirile, la mijloacele de
transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate sau în
folosinţă, după caz, de natură să conducă la
modificarea oricăror impozite şi taxe locale prevăzute de titlul
IX din Codul fiscal, funcţionarii publici cu atribuţii privind
completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor în registrele
agricole au obligaţia de a comunica aceste modificări
funcţionarilor publici din compartimentele de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale, în termen de 3 zile
lucrătoare de la data modificării.
(2) Referitor la registrele agricole se vor avea în vedere, cu
precădere, următoarele reglementări:
a) Legea nr. 68/1991 privind registrul agricol, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 28 noiembrie 1991;
b) Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul
agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Hotărârea Guvernului nr. 1.632/2009 privind registrul
agricol pentru perioada 2010 - 2014;
d) Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru
perioada 2010 - 2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale, al ministrului administraţiei şi internelor,
al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică nr. 95/153/1.998/3.241/2010.
85. (1) În cazul în care terenul este administrat sau folosit de
alte persoane decât titularul dreptului de proprietate şi pentru care
locatarul, concesionarul ori arendaşul datorează chirie,
redevenţă sau arendă în baza unui contract de închiriere,
locaţiune, concesiune sau arendare, după caz, impozitul/taxa pe teren
se datorează de către proprietar, în măsura în care:
a) proprietarul nu este scutit de această obligaţie; sau
b) pentru terenul respectiv nu se datorează
impozit/taxă, potrivit prevederilor titlului IX din Codul fiscal.
(2) *** Abrogat
(3) *** Abrogat
86. În situaţiile în care terenul se află în proprietate
comună, impozitul pe teren se datorează după cum urmează:
a) în cazul în care fiecare dintre contribuabili are determinate
cotele-părţi, impozitul se datorează de fiecare dintre
contribuabili, proporţional cu partea de teren corespunzătoare
cotelor-părţi respective;
b) în cazul în care contribuabilii nu au stabilite
cotele-părţi din teren pe fiecare contribuabil, impozitul se împarte
la numărul de coproprietari, fiecare dintre aceştia datorând, în mod
egal, partea din impozit rezultată în urma împărţirii.
87. (1) Impozitul pe teren se datorează până la data de
la care se face scăderea.
(2) Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru oricare
dintre situaţiile prevăzute de lege, se face după cum
urmează:
a) începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care
s-a produs situaţia respectivă;
b) proporţional cu partea de teren supusă unei astfel de
situaţii;
c) proporţional cu perioada cuprinsă între data
menţionată la lit. a) şi sfârşitul anului fiscal respectiv.
88. În situaţia în care pe parcursul anului fiscal apar
schimbări ale categoriei de folosinţă, în condiţiile legii,
impozitul pe teren se modifică de la data de întâi a lunii următoare
celei în care se prezintă un act/acte prin care se atestă schimbarea
respectivă.
89. (1) Contribuabilii care achiziţionează terenuri sunt
obligaţi să depună declaraţiile fiscale pentru stabilirea
impozitului pe teren la compartimentele de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora
se află terenurile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii
acestora, conform prevederilor art. 259 alin. (6) din Codul fiscal.
(2) Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine
deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează teren.
(3) Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de
la data dobândirii sau de la data apariţiei oricăreia dintre
următoarele situaţii:
a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;
b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea
impozitului pe teren datorat;
c) intervin schimbări privind situaţia juridică a
contribuabilului, de natură să conducă la modificarea
impozitului pe teren.
ART. 260
90. Procedura de calcul pentru determinarea impozitului/taxei pe
teren, datorat proporţional cu perioada rămasă până la
sfârşitul anului fiscal, este similară cu cea pentru impozitul/taxa
pe clădiri, aplicându-se în mod corespunzător prevederile pct. 71.
91. Procedura de calcul în cazul bonificaţiei pentru plata cu
anticipaţie a impozitului/taxei pe teren este similară cu cea pentru
impozitul/taxa pe clădiri, aplicându-se în mod corespunzător
prevederile pct. 72.
92. Declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei
pe teren, în cazul persoanelor fizice, şi, respectiv, declaraţiile
fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren, în cazul persoanelor juridice,
sunt modelele stabilite potrivit pct. 256.
Norme metodologice:
93. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează
bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde are
domiciliul fiscal proprietarul.
94. (1) Contribuabilii care deţin în proprietate mijloace de
transport care trebuie înmatriculate/înregistrate în România datorează
impozitul pe mijloacele de transport în condiţiile titlului IX din Codul
fiscal.
(2) Prin sintagma mijloc de transport care trebuie
înmatriculat/înregistrat, prevăzută la art. 261 alin. (1) din Codul fiscal, se
înţelege orice mijloc de transport, proprietate a unei persoane fizice sau
a unei persoane juridice, care, potrivit legii, face obiectul
înmatriculării/înregistrării.
(3) Contribuabilii ale căror mijloacele de transport fac
obiectul înregistrării, din punct de vedere fiscal, se supun
aceloraşi obligaţii ca şi cei ale căror mijloace de
transport fac obiectul înmatriculării şi, implicit aceloraşi
sancţiuni.
(4) Contribuabilii ale căror mijloace de transport sunt
înregistrate la data de 1 ianuarie 2012 depun declaraţii fiscale până
la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv, iar impozitul aferent se datorează
începând cu data de 1 ianuarie 2012.
95. În cazul în care proprietarii, persoane fizice sau juridice
străine, solicită înmatricularea/înregistrarea temporară a
mijloacelor de transport în România, aceştia au obligaţia să
achite integral impozitul datorat, pentru întreaga perioadă pentru care
solicită înmatricularea/înregistrarea, la data luării în
evidenţă de către compartimentele de specialitate ale
autorităţii administraţiei publice locale.
95^1. (1) În cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui
contract de leasing financiar încheiat până la data de 31 decembrie 2006,
locatarul, după cum contribuabilul este persoană fizică sau
persoană juridică, are obligaţia depunerii unei declaraţii
fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială
îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, până la data de 31
ianuarie 2007, însoţită de o copie a contractului de leasing. Pentru
contractele de leasing încheiate după data de întâi ianuarie 2007,
locatarul are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale competente, însoţită de o copie a contractului de
leasing, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de leasing.
(2) Documentele ce trebuie să însoţească
declaraţia fiscală a contribuabililor ce utilizează mijloace de
transport în calitate de locatar sunt:
A. pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract
de leasing financiar, încheiate până la data de 31 decembrie 2006:
a) copie a contractului de leasing;
b) copie a certificatului de înmatriculare a vehiculului;
c) documentul de atribuire a codului de identificare fiscală,
potrivit art. 69 din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare (copie a actului de
identitate/certificat de înregistrare/certificat de înregistrare fiscală,
după caz);
B. pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract
de leasing financiar, încheiate după data de 1 ianuarie 2007:
a) copie a contractului de leasing;
b) copie a procesului-verbal de predare-primire a mijlocului de
transport;
c) documentul de atribuire a codului de identificare fiscală,
potrivit art. 69 din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare (copie a actului de
identitate/certificat de înregistrare/certificat de înregistrare fiscală,
după caz).
95^2. (1) În cazul contractelor de leasing financiar, locatarul,
persoana fizică sau persoana juridică, după caz, are
obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a
cărei rază este înregistrat mijlocul de transport, în termen de 30 de
zile de la data încheierii contractului de leasing, însoţită de o copie
a acestuia.
(2) În cazul contractelor de leasing financiar care se
reziliază, impozitul pe mijloacele de transport este datorat de locator
începând cu data încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor
documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca
urmare a rezilierii contractului de leasing.
(3) În cazul contractelor de leasing financiar care se
finalizează cu transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de
transport, locatarul datorează impozit pe mijlocul de transport şi
are obligaţia declarării acestuia la organul fiscal local competent,
în termen de 30 de zile.
Norme metodologice:
96. Contribuabilii care se află în situaţia
prevăzută la art. 262 lit. a) din Codul fiscal au
obligaţia să prezinte compartimentelor de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale în a căror
rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul fotocopia documentului
oficial care atestă situaţia respectivă, precum şi
documentele care atestă că mijlocul de transport este adaptat
handicapului acestora.
97. Obligaţia de a depune declaraţia fiscală, în
condiţiile art. 264 alin. (4) din Codul fiscal, revine
şi persoanelor fizice care intră sub incidenţa art. 262 lit. a) din Codul fiscal, prin
care se acordă scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport
cu tracţiune mecanică.
98. Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se
face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care
contribuabilii interesaţi prezintă compartimentelor de specialitate
ale administraţiei publice locale documentele prin care atestă
situaţiile, prevăzute de lege, pentru care sunt scutiţi.
99. Intră sub incidenţa prevederilor art. 262 lit. b) atât persoanele fizice,
cât şi persoanele juridice proprietare ale navelor fluviale de pasageri,
bărcilor şi luntrelor folosite pentru transportul persoanelor fizice
cu domiciliul în unităţile administrativ-teritoriale din Delta
Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei.
100. (1) Unităţile administrativ-teritoriale
prevăzute la pct. 99 se stabilesc prin ordine ale prefecţilor
judeţelor respective, în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentelor norme metodologice.
(2) Ordinele prefecţilor se aduc la cunoştinţă
publică, vor fi comunicate autorităţilor administraţiei
publice locale interesate, în condiţiile Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
şi vor fi publicate în monitorul oficial al judeţului respectiv,
potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 75/2003 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a
monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30
august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 534/2003,
denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 75/2003.
101. Navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele
folosite în alte scopuri decât pentru transportul persoanelor fizice sunt
supuse impozitului pe mijloacele de transport în condiţiile titlului IX
din Codul fiscal. Pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport ,
navele fluviale de pasageri sunt asimilate vapoarelor prevăzute în tabelul
de laart. 263 alin. (7)
pct. 8 din Codul fiscal.
102. Prin sintagma folosite pentru transportul persoanelor fizice,
prevăzută la art. 262 lit. b) din Codul fiscal, se
înţelege folosirea atât pentru activităţi ce privesc
necesităţile familiale, cât şi pentru activităţi
recreativ-distractive.
103. Prevederile pct. 97 se aplică deopotrivă
persoanelor fizice şi persoanelor juridice proprietare ale navelor
fluviale de pasageri, bărcilor şi luntrelor care nu sunt supuse taxei
asupra mijloacelor de transport.
104. Intră sub incidenţa prevederilor art. 262 lit. d) din Codul fiscal
operatorii de transport public local de călători a căror
activitate este reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001*)
privind serviciile regulate de transport public local de călători,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1
septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 284/2002, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr.
86/2001.
*) Ordonanţa
Guvernului nr. 86/2001 a fost abrogată. A se vedea Legea nr. 92/2007.
105. Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de
activitate servicii de transport public de pasageri, în regim urban sau
suburban, sunt scutiţi de la plata impozitului pe mijloacele de transport
numai pentru autobuze, autocare şi microbuze, prevăzute în tabelul
prevăzut la art. 263 alin. (2) pct. 6 din Codul fiscal,
utilizate exclusiv în scopul transportului public local de călători
în condiţiile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu
modificările şi completările ulterioare.
106. Contribuabilii care au ca obiect al activităţii
producţia şi/sau comerţul cu mijloace de transport nu
datorează impozitul prevăzut la cap. IV al titlului IX din Codul
fiscal pentru acele mijloace de transport care nu au fost înmatriculate
niciodată în România, înregistrate în contabilitate ca mărfuri.
106^1. Pentru vehiculele istorice, definite conform prevederilor
legale în vigoare, Registrul Auto Român eliberează C.I.V. dacă
vehiculul este atestat ca vehicul istoric şi dacă corespunde în ceea
ce priveşte verificarea stării tehnice, menţionând în
C.I.V.-urile eliberate vehiculelor istorice textul "vehicul istoric".
Norme metodologice:
107. (1) Impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică
este anual şi se stabileşte în sumă fixă pentru fiecare tip
de mijloc de transport prevăzut la art. 263 din Codul fiscal, pentru fiecare
200 cm^3 sau fracţiune din aceasta.
(2) Fiecare vehicul care are date de identificare proprii, din
punct de vedere fiscal, constituie un obiect impozabil.
108. Impozitul pe mijloacele de transport , datorată potrivit
pct. 5 din tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se
stabileşte numai pentru tractoarele înmatriculate.
109. (1) Prin sintagma "document similar",
prevăzută la art. 263 alin. (8) din Codul fiscal, se
înţelege adeverinţa eliberată de o persoană fizică sau
de o persoană juridică specializată, care este autorizată
să efectueze servicii auto, potrivit legii, prin care se atestă
capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată.
(2) Exemplu de calcul privind impozitul pe mijloacele de transport
aferent anului 2007, în cazul unui autoturism având capacitatea cilindrică
de 1.500 cm^3:
A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are
capacitatea cilindrică de 1.500 cm^3.
B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe
mijloacele de transport, astfel cum rezultă textul art. 263 alin. (2) din Codul fiscal:
1. Se determină numărul de fracţiuni a 200 cm^3:
capacitatea cilindrică a autoturismului se împarte la 200 cm^3, respectiv:
1.500 cm^3: 200 cm^3 = 7,5; pentru calcul se consideră fracţiunea de
0,5 din 200 cm^3 la nivel de unitate, rezultă 8 fracţiuni.
2. Se determină impozitul pe mijloacele de transport:
2.1. în tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se
identifică suma corespunzătoare unui autoturism cu capacitatea
cilindrică de de până la 1.600 cm^3 inclusiv, respectiv 7 lei/200
cm^3;
2.2. numărul de fracţiuni prevăzut la pct. 1 se
înmulţeşte cu suma prevăzută la subpct. 2.1, respectiv: 8 x
7 lei/200 cm^3 = 56 lei;
2.3. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal şi
considerând că în anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007 autoritatea
deliberativă a hotărât majorarea impozitului pe mijloacele de
transport cu 15%, suma determinată la subpct. 2.2 se majorează cu
acest procent sau, pentru uşurarea calculului, această sumă se
înmulţeşte cu 1,15, respectiv: 56 lei x 1,15 = 64,40 lei; potrivit
prevederilor pct. 15 alin. (1) din prezentele norme metodologice,
fracţiunea de 0,40 lei fiind sub 500 lei se neglijează, impozitul pe
mijloacele de transport se rotunjeşte la 64 lei.
(3) Exemplu de calcul privind impozitul pe mijloacele de transport
aferent anului 2007, în cazul unui autoturism având capacitatea cilindrică
de 2.500 cm^3:
A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are o
capacitate cilindrică de 2.500 cm^3.
B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe
mijloacele de transport, astfel cum rezultă din 263 alin. (2) din Codul
fiscal:
1. Se determină numărul de fracţiuni a 200 cm^3:
capacitatea cilindrică a autoturismului se împarte la 200 cm^3, respectiv:
2.500 cm^3: 200 cm^3 = 12,50; pentru calcul se consideră fracţiunea
de 0,50 la nivel de unitate, rezultă 13 fracţiuni;
2. Se determină taxa asupra mijloacelor de transport:
2.1. în tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se
identifică suma corespunzătoare unui autoturism cu capacitatea cilindrică
între 2.001 cm^3 şi 2.600 cm^3 inclusiv, respectiv: 30 lei/200 cm^3;
2.2. numărul de unităţi prevăzut la pct. 1 se
înmulţeşte cu suma prevăzută la subpct. 2.1, respectiv: 13
x 30 lei/200 cm^3 = 390 lei;
2.3. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal şi
considerând că, în anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007, autoritatea
deliberativă a hotărât majorarea impozitului asupra mijloacelor de
transport cu 20%, suma determinată la subpct. 2.2 se majorează cu
acest procent sau, pentru uşurarea calculului, această sumă se
înmulţeşte cu 1,20, respectiv: 390 lei x 1,20 = 468 lei.
110. Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi
încasarea impozitului pe mijloacele de transport se efectuează de
către compartimentul de specialitate al autorităţilor
administraţiei publice locale de la nivelul comunei, al oraşului, al
municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în a
căror rază de competenţă se află domiciliul, sediul
sau punctul de lucru al contribuabilului.
111. (1) Pentru categoriile de autovehicule de transport
marfă prevăzute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal,
impozitul anual se stabileşte în sumă fixă în lei/an, în mod
diferenţiat, în funcţie de numărul de axe, de masa totală
maximă autorizată şi de sistemul de suspensie cu care sunt
dotate.
(2) Prin masa totală maximă autorizată se
înţelege masa totală a vehiculului încărcat, declarată
admisibilă cu prilejul autorizării de către autoritatea
competentă.
(3) Numărul axelor şi masa totală maximă
autorizată, avute în vedere la calcularea impozitului , sunt cele înscrise
în cartea de identitate a autovehiculului în rândul 7 şi, respectiv,
rândul 11.
(4) Dacă sistemul de suspensie nu este înscris în caseta
liberă din cartea de identitate a autovehiculului ca informaţie
suplimentară, deţinătorii vor prezenta o adeverinţă
eliberată în acest sens de către Regia Autonomă "Registrul
Auto Român".
(5) În cazul autovehiculelor de până la 12 tone inclusiv,
destinate prin construcţie atât transportului de persoane, cât şi de
bunuri, pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, acestea sunt
asimilate vehiculelor prevăzute la pct. 7 din tabelul de la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, iar în
cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevăzute
la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal.
Intră sub incidenţa acestui alineat automobilele mixte şi
automobilele specializate/autospecializatele, astfel cum sunt definite de
prevederile legale în vigoare.
112. În cazul în care contribuabilii nu depun documentele care
să ateste sistemul suspensiei, impozitul pe mijloacele de transport se
determină corespunzător autovehiculelor din categoria "vehicule
cu alt sistem de suspensie".
113. Pentru remorci, semiremorci şi rulote impozitul anual
este stabilit în sumă fixă în lei/an, în mod diferenţiat, în
funcţie de masa totală maximă autorizată a acestora.
114. (1) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează
pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune mecanică, precum
şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă care
are carte de identitate a vehiculelor distinctă, chiar dacă
circulă în combinaţie.
(2) În cazul combinaţiilor de autovehicule, un autovehicul
articulat sau tren rutier, de transport marfă cu masa totală
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, omologate ca
atare prin cartea de identitate a vehiculului, impozitul datorat este cel
prevăzut la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal.
115. Impozitul pe mijloacele de transport se stabileşte
pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune mecanică, precum
şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă care
are cartea de identitate a vehiculelor, chiar dacă acestea circulă în
combinaţie.
115^1. Sub incidenţa prevederilor de la art. 263 alin. (7), rândul 4 din tabel,
respectiv, nave de sport şi agrement, se include orice ambarcaţiune,
indiferent de tip şi de modul de propulsie, al cărei corp are
lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor
armonizate aplicabile şi care este destinată utilizării în
scopuri sportive şi recreative definite de art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea
Guvernului nr. 2195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe
piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de
agrement.
115^2. (1) Dacă mijlocul de transport, înregistrat, nu are
caracteristicile unui autovehicul, nu intră sub incidenţa
prevederilor art. 263 alin. (2), (4), (5) sau (6) din
Codul fiscal, în vederea stabilirii impozitului pe mijloace de transport, fiind
considerat utilaj.
(2) Dacă mijlocul de transport, înregistrat, este
prevăzut cu roţi şi axe fără a avea autopropulsie se
impozitează conform art. 263 alin. (6) din Codul fiscal, pentru
categoria remorci, semiremorci sau rulote.
(3) Dacă mijlocul de transport, înregistrat, este
prevăzut cu roţi, axe şi autopropulsie, impozitul se
stabileşte conform art. 263 alin. (2), (4) sau (5) din Codul
fiscal, după caz.
(4) Dacă un mijloc de transport prevăzut la alin. (1)
şi (3) nu are carte de identitate atunci se datorează taxa
prevăzută la art. 283 alin. (2) şi (3) din Codul
fiscal.
ART. 264
116. (1) Impozitul pe mijloacele de transport , precum şi
obligaţiile de plată accesorii acestuia, datorate până la data
de întâi a lunii următoare celei în care se realizează
înstrăinarea între vii a mijlocului de transport, reprezintă
sarcină fiscală a părţii care înstrăinează.
(1^1) La înstrăinarea unui mijloc de transport, proprietarul
acestuia, potrivit art. 10 alin. (5) din Ordonanţa
Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de
identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere,
în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
230/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412
din 30 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare,
va transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului, precum şi
certificatul fiscal prin care se atestă că are achitat impozitul
aferent, până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a
realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexă la contractul de
vânzare-cumpărare.
(2) În situaţia în care prin certificatul fiscal eliberat de
către compartimentul de specialitate se atestă existenţa unei
asemenea sarcini fiscale, notarul public va refuza autentificarea actului
notarial până la prezentarea documentului, în original, privind stingerea
obligaţiilor bugetare respective.
(3) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează
până la data de la care se face scăderea.
(4) Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru oricare
dintre situaţiile prevăzute de lege, se face după cum urmează:
a) începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care
s-a produs situaţia respectivă;
b) proporţional cu perioada cuprinsă între data
menţionată la lit. a) şi sfârşitul anului fiscal respectiv.
117. (1) Sunt supuse impozitului pe mijloacele de transport numai
vehiculele ce intră sub incidenţa cap. IV al titlului IX din Codul
fiscal, respectiv:
a) mijloacele de transport cu tracţiune mecanică,
prevăzute la art. 263 alin. (2) şi (3) din Codul
fiscal;
b) autovehiculele de transport marfă cu masa totală
maximă autorizată de peste 12 tone, prevăzute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal;
c) combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau
trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă
autorizată de peste 12 tone, prevăzute la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal;
d) remorcile, semiremorcile şi rulotele, prevăzute la art. 263 alin. (6) din Codul fiscal;
e) mijloacele de transport pe apă, prevăzute la art. 263 alin. (7) din Codul fiscal.
(2) În aplicarea prevederilor art. 263 alin. (3) din Codul fiscal, pentru
determinarea impozitului pe mijloacele de transport în cazul motocicletelor,
motoretelor şi scuterelor prevăzute cu ataş, nivelurile din
tabelul de la art. 263 alin. (2) pct. 6 din Codul fiscal
se majorează cu 50% .
118. Pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 264 din Codul fiscal, referitoare la
dobândire, înstrăinare şi radiere/scoatere din evidenţe, se fac
următoarele precizări:
a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează începând
cu data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost
dobândite; în situaţiile în care contribuabilii - persoane fizice sau
persoane juridice - dobândesc în străinătate dreptul de proprietate
asupra mijloacelor de transport, oricare dintre cele prevăzute la cap. IV
al titlului IX din Codul fiscal, data dobândirii se consideră:
1. data emiterii de către autoritatea vamală română
a primului document în care se face referire la mijlocul de transport în
cauză, în cazul persoanelor care le dobândesc din alte state decât cele
membre ale Uniunii Europene;
2. data înscrisă în documentele care atestă dobândirea
din statele membre ale Uniunii Europene, pentru cele dobândite după data
de 1 ianuarie 2007.
b) impozitul pe mijloacele de transport se dă la scădere
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc
înstrăinarea sau radierea;
c) înstrăinarea priveşte pierderea
proprietăţii pe oricare dintre următoarele căi:
1. transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de
transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege;
2. furtul mijlocului de transport respectiv, furt înregistrat la
autorităţile competente în condiţiile legii şi pentru care
acestea eliberează o adeverinţă în acest sens, până la data
restituirii mijlocului de transport furat către proprietarul de drept, în
situaţia în care vehiculul este recuperat, ori definitiv, în situaţia
în care bunul furat nu poate fi recuperat;
d) radierea, în înţelesul art. 264 alin. (2) din Codul fiscal, precum
şi al prezentelor norme metodologice, constă în scoaterea din
evidenţele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor de
transport care intră sub incidenţa pct. 122 alin. (2).
119. În conformitate cu prevederile art. 264 din Codul fiscal, coroborate cu
precizările de la pct. 118 din prezentele norme metodologice, se stabilesc
următoarele două acţiuni corelative dreptului de proprietate, în
raport cu care se datorează ori se dă la scădere impozitul pe
mijloacele de transport , respectiv:
a) dobândirea mijlocului de transport, potrivit celor
prevăzute la pct. 118 lit. a), care generează datorarea impozitului
pe mijloacele de transport , începând cu data de întâi a lunii următoare
celei în care acestea au fost dobândite;
b) înstrăinarea mijlocului de transport, potrivit celor
menţionate la pct. 118 lit. c) din prezentele norme metodologice, care
generează scăderea impozitului pe mijloacele de transport , începând
cu data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost
înstrăinate.
119^1. Orice persoană fizică sau persoană
juridică ce a dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra unui
mijloc de transport are obligaţia să depună declaraţia
fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţilor
administraţiei publice locale în a cărui rază de
competenţă îşi are domiciliul fiscal, indiferent de durata
deţinerii mijlocului de transport respectiv, chiar şi în cazul în
care, în aceeaşi zi, imediat după dobândire, are loc
înstrăinarea acestui obiect impozabil.
120. (1) Prezentele norme metodologice, în cazul mijloacelor de
transport cu tracţiune mecanică, se completează cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului administraţiei
şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării,
înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de
circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006.
(2) Pentru definirea categoriilor de folosinţă ale
vehiculelor rutiere se vor avea în vedere prevederile Ordinului ministrului
lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003
pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care
trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii
în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu
modificările şi completările ulterioare.
121. (1) Potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, cartea de identitate a vehiculului este
documentul care conţine date despre vehicul şi proprietarii pe numele
cărora acesta a fost înmatriculat succesiv, numai dacă datele din
aceasta coincid cu datele din oricare dintre documentele prevăzute la
alin. (3).
(2) Pentru înregistrarea mijloacelor de transport în
evidenţele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice se utilizează declaraţiile fiscale
stabilite potrivit pct. 256, după cum contribuabilul este persoană
fizică sau persoană juridică.
(3) La declaraţia fiscală prevăzută la alin.
(2) se anexează o fotocopie de pe cartea de identitate, precum şi
fotocopia certificată "pentru conformitate cu originalul" de pe
contractul de vânzare-cumpărare, sub semnătură privată,
contractul de schimb, factura, actul notarial (de donaţie, certificatul de
moştenitor etc.), hotărârea judecătorească rămasă
definitivă şi irevocabilă sau orice alt document similar.
122. (1) Pentru mijloacele de transport scăderea impozitului
se poate face atât în cazurile înstrăinării acestora, potrivit
prevederilor pct. 118 lit. c), cât şi în cazurile în care mijloacele de
transport respective sunt scoase din funcţiune.
(2) Mijlocul de transport scos din funcţiune corespunde
mijlocului de transport cu grad avansat de uzură fizică, deteriorat
sau care are piese lipsă, fiind impropriu îndeplinirii funcţiilor
pentru care a fost creat.
Pentru mijlocul de transport pentru care contribuabilul nu mai
poate face dovada existenţei fizice, scăderea de la plata impozitului
pe mijloacele de transport se face prin prezentarea unui document din care
să reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat, în
condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea
agenţilor economici care desfăşoară activităţi de
reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de
reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a
vehiculelor uzate, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare.
În lipsa documentului prevăzut mai sus, contribuabilul care
nu mai poate face dovada existenţei fizice a mijlocului de transport cu
care figurează înregistrat în evidenţele compartimentului de
specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale va
prezenta o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte
elementele de identificare a contribuabilului şi a mijlocului de transport
respectiv, documentul prin care a dobândit acel mijloc de transport,
împrejurările care au condus la pierderea acestuia.
(3) Impozitul pe mijloacele de transport nu se dă la
scădere pentru perioada în care acestea se află în reparaţii
curente, reparaţii capitale sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv,
inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reţeaua comercială sau de
la unităţile de reparaţii de profil.
(4) *** Abrogat
(5) *** Abrogat
(6) *** Abrogat
(7) *** Abrogat
123. (1) Deţinerea unor piese sau a unor caroserii de autovehicule
nu înseamnă că acel contribuabil are un autovehicul taxabil.
(2) În caz de transformare a autoturismului prin schimbarea
caroseriei, nu se stabileşte un nou impozit , deoarece capacitatea
cilindrică a motorului nu se modifică.
124. Contribuabilii care datorează impozitul pe mijloacele de
transport sunt datori să îndeplinească obligaţiile
prevăzute de art. 264 alin. (4) din Codul fiscal, atât
în ceea ce priveşte declararea dobândirii sau înstrăinării,
după caz, a mijlocului de transport, cât şi în ceea ce priveşte
schimbările intervenite ulterior declarării, referitoare la adresa
domiciliului/sediului/punctului de lucru, sau alte situaţii care
determină modificarea cuantumului impozitului , sub sancţiunile prevăzute
de dispoziţiile legale în vigoare.
125. (1) În cazul schimbării domiciliului, a sediului sau a
punctului de lucru, pe teritoriul României, contribuabilii proprietari de
mijloace de transport supuse impozitului auobligaţia să declare,
conform art. 264 alin. (4) din Codul fiscal, în
termen de 30 de zile, la compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale din raza
administrativ-teritorială unde sunt înregistrate aceste mijloace de
transport, data schimbării şi noua adresă.
(2) În baza declaraţiei fiscale prevăzute la alin. (1),
compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei
publice locale transmite dosarul în vederea impunerii, în termen de 15 zile,
compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei
publice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, după caz,
specificând că, în baza confirmării primirii, va da la scădere
impozitul cu începere de la data de întâi a lunii în care s-a schimbat
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, urmând ca impunerea
să se stabilească cu începere de la aceeaşi dată la noua
adresă.
(3) Compartimentul de specialitate al autorităţilor
administraţiei publice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de
lucru, după caz, verifică pe teren, înainte de confirmarea primirii
dosarului, exactitatea datelor privind noua adresă, confirmând preluarea
debitului în termenul prevăzut de lege.
126. (1) În cazul înstrăinării mijloacelor de transport,
impozitul stabilit în sarcina fostului proprietar se dă la scădere pe
baza actului de înstrăinare, cu începere de la data de întâi a lunii
următoare celei în care s-a făcut înstrăinarea sau, după
caz, radierea, potrivit prevederilor pct. 118 lit. c).
(1^1) În cazul în care contractele de leasing financiar ce au ca
obiect mijloace de transport încetează, ca urmare a rezilierii din vina
locatarului, acesta va solicita radierea autovehiculelor din rolul fiscal
deschis pe numele său şi va transmite locatorului o copie a
certificatului fiscal. Locatorul în termen de 30 de zile va depune declaraţia
fiscală la autoritatea fiscală prevăzută de lege.
(2) Compartimentul de specialitate al autorităţilor
administraţiei publice locale va proceda la scăderea impozitului
şi va comunica, în termen de 15 zile, la compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale în a căror
rază administrativ-teritorială noul proprietar, în calitatea sa de
dobânditor, îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după
caz, numele sau denumirea acestuia, adresa lui şi data de la care s-a
acordat scăderea din sarcina vechiului proprietar.
(3) Compartimentul de specialitate al autorităţilor
administraţiei publice locale în a căror rază
administrativ-teritorială dobânditorul îşi are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, după caz, este obligat să confirme primirea datelor
respective în termen de 30 de zile şi să ia măsuri pentru
impunerea acestuia.
(4) În ceea ce priveşte înscrierea sau radierea din
evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale a
mijloacelor de transport, dispoziţiile prezentelor norme metodologice se
complinesc cu cele ale instrucţiunilor menţionate la pct. 120.
127. (1) În cazul contribuabililor proprietari de mijloace de
transport supuse impozitului , plecaţi din localitatea unde au declarat
că au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz,
fără să încunoştinţeze despre modificările
intervenite, impozitele aferente se debitează în evidenţele fiscale,
urmând ca ulterior să se facă cercetări pentru a fi
urmăriţi la plată, potrivit reglementărilor legale.
(2) În cazul în care prin cercetările întreprinse se
identifică noua adresă, compartimentele de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale în evidenţa
cărora se află mijloacele de transport respective vor transmite
debitele la compartimentele de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială unde
contribuabilii şi-au stabilit noua adresă, în condiţiile legii.
Norme metodologice:
128. Prevederile pct. 71 şi 72 se aplică în mod
corespunzător şi în cazul impozitului pe mijloacele de transport .
129. (1) Deţinătorii, persoane fizice sau juridice
străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de
transport în România în condiţiile art. 35 din regulamentul*) prevăzut la
pct. 122 alin. (4), au obligaţia să achite integral, la data
solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de
întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi
până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
(2) În situaţia în care înmatricularea priveşte o
perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului
fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii
prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia să achite integral
impozitul pe mijloacele de transport până la data de 31 ianuarie a
fiecărui an, astfel:
a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal,
impozitul anual;
b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă
care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an,
impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de
întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.
*) Regulamentul
prevăzut la pct. 122 alin. (4) a fost aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 85/2003, în prezent abrogată. A se vedea Hotărârea
Guvernului nr. 1391/2006.
Menţionăm că şi pct. 122 alin. (4) a fost
abrogat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2012 ().
129^1. (1) Pentru anul 2010, în vederea stabilirii diferenţei
de impozit pe mijloacele de transport, conform prevederilor art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se aplică
în mod corespunzător prevederile art. 72^1, cu excepţia lit. a),
după cum urmează:
- se calculează impozitul pe mijloacele de transport pentru
întregul an 2010, majorat conform prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 59/2010, pe baza prevederilor pct. 107 -
110, cu excepţia celor care au transmis dreptul de proprietate asupra
mijloacelor de transport până la data de 30 iunie 2010.
(2) Hotărârile consiliilor locale privind nivelul impozitului
pe mijloacele de transport cu capacitate cilindrică de până la 2.000
cm^3, adoptate pentru anul fiscal 2010, rămân aplicabile şi după
data de 1 iulie 2010.
ART. 266
130. Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a
autorizaţiilor se achită anticipat eliberării acestora.
ART. 267
131. (1) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, în
condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor locale, Consiliului
General al Municipiului Bucureşti sau consiliilor judeţene, după
caz, se stabilesc nivelurile taxelor, între limitele prevăzute în tabelul
de la art. 267 alin. (1) din Codul fiscal, taxe
care se plătesc anticipat, în funcţie de suprafaţa terenului
pentru care se solicită certificatul.
(2) Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se fac
venit la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului,
după caz, unde este amplasat terenul, indiferent dacă certificatul de
urbanism se eliberează de la nivelul consiliului judeţean. La nivelul
municipiului Bucureşti, taxele pentru eliberarea certificatelor de
urbanism se fac venit la bugetul local al sectoarelor acestuia.
132. (1) În mediul rural, consiliile locale stabilesc taxa între
limitele prevăzute în tabelul de la art. 267 alin. (1) din Codul fiscal, reduse
cu 50% . Mediul urban corespunde localităţilor de rangul 0 - III, iar
mediul rural corespunde localităţilor de rangul IV şi V.
(2) În cazul în care prin cerere se indică numai adresa,
potrivit nomenclaturii stradale, suprafaţa de teren la care se
raportează calculul taxei este suprafaţa întregii parcele, iar în
cazul în care printr-un plan topografic sau de situaţie solicitantul
individualizează o anumită suprafaţă din parcelă, taxa
se aplică doar la aceasta.
133. (1) Pentru clădirile utilizate ca locuinţă,
atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cel al persoanelor juridice,
precum şi pentru anexele la locuinţă taxele pentru eliberarea
autorizaţiei de construire se reduc cu 50% .
(2) Calculul acestei taxe se face de către structurile de
specialitate.
(3) Prin expresia anexe la locuinţă se înţelege:
grajdurile, pătulele, magaziile, hambarele pentru cereale, şurele,
fânăriile, remizele, şoproanele, garajele, precum şi altele
asemenea.
134. (1) Autorizaţia de foraje şi excavări, model
stabilit potrivit pct. 256, se eliberează de către primarii în a
căror rază de competenţă teritorială se
realizează oricare dintre operaţiunile: studii geotehnice,
ridicări topografice, exploatări de carieră, balastiere, sonde
de gaze şi petrol, precum şi oricare alte exploatări, la cererea
scrisă a beneficiarului acesteia, potrivit modelului prevăzut la
acelaşi punct.
(2) Autorizaţia nu este de natura autorizaţiei de
construire şi nici nu o înlocuieşte pe aceasta, iar plata taxei nu îl
scuteşte pe titularul autorizaţiei de orice alte obligaţii
fiscale legale, în măsura în care acestea îi sunt aplicabile.
(3) Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi
excavări are elementele constitutive ale declaraţiei fiscale şi
se depune la structura de specialitate în a cărei rază de
competenţă teritorială se realizează oricare dintre
operaţiunile prevăzute la art. 267 alin. (4) din Codul fiscal, cu cel
puţin 30 de zile înainte de data începerii operaţiunilor.
(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei prevăzute la
alin. (1) se plăteşte anticipat şi se calculează pentru
fiecare metru pătrat sau fracţiune de metru pătrat afectat de
oricare dintre operaţiunile prevăzute la alin. (1).
(5) Pentru operaţiunile în curs la data publicării
prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I,
beneficiarii au obligaţia să depună cererile pentru eliberarea
autorizaţiilor în termen de 30 de zile de la data publicării
prezentelor norme metodologice.
135. În cazurile în care lucrările specifice organizării
de şantier nu au fost autorizate o dată cu lucrările pentru
investiţia de bază, taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire este de 3% şi se aplică la cheltuielile cu organizarea de
şantier.
136. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru
organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri,
prevăzută la art. 267 alin. (6) din Codul fiscal, se
calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii autorizate a
lucrării sau a construcţiei.
137. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile
şi în spaţiile publice, şi pentru amplasarea corpurilor şi
a panourilor de afişaj, a firmelor şi a reclamelor se stabileşte
de consiliul local şi se calculează pentru fiecare metru pătrat
sau fracţiune de metru pătrat afectat acestor lucrări.
138. (1) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire, atât
persoanele fizice, cât şi persoanele juridice solicitante datorează o
taxă, reprezentând 1% din valoarea de proiect declarată în cererea
pentru eliberarea autorizaţiei, în conformitate cu proiectul prezentat, în
condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, valoare care include instalaţiile
aferente şi nu include TVA.
(2) Calculul acestei taxe se face de către structurile de
specialitate.
(3) În cazul lucrărilor de construire a clădirilor
proprietate a persoanelor fizice, dacă valoarea de proiect declarată
în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire este mai mică
decât valoarea impozabilă determinată în condiţiile art. 251 alin. (3) din Codul fiscal, taxa
se calculează prin aplicarea cotei de 1% sau reduse cu 50%, după caz,
asupra valorii impozabile.
(4) Pentru orice alte lucrări supuse autorizării, în
afara lucrărilor de construire a clădirilor proprietate a persoanelor
fizice, stabilirea taxei se face cu respectarea prevederilor alin. (1).
139. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
desfiinţare, parţială sau totală, a clădirilor se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%, în cazul persoanelor fizice,
asupra valorii impozabile a clădirii, iar în cazul persoanelor juridice,
asupra valorii de inventar a clădirii.
(2) Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al persoanelor
juridice, taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare,
parţială sau totală, a oricăror construcţii şi
amenajări care nu sunt de natura clădirilor se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii reale a construcţiilor sau
amenajării supuse desfiinţării, declarată de beneficiarul
autorizaţiei.
(3) În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei
se calculează proporţional cu suprafaţa construită
desfăşurată a clădirii supuse desfiinţării, iar
pentru celelalte construcţii şi amenajări care nu sunt de natura
clădirilor, taxa se calculează proporţional cu valoarea
reală a construcţiilor sau amenajărilor supuse desfiinţării.
(3^1) Prin grija structurilor de specialitate, în termen de cel
mult 15 zile de la data terminării lucrărilor de desfiinţare, se
întocmeşte procesul-verbal de recepţie, model stabilit potrivit pct.
256, în care se menţionează, pe lângă elementele de identificare
a contribuabilului şi a autorizaţiei de desfiinţare, data de la
care intervin modificări asupra impozitului pe clădiri şi/sau
asupra impozitului pe terenul aferent construcţiilor/amenajărilor
supuse desfiinţării, precum şi elementele care determină
modificările respective, cum ar fi: suprafaţa construită la sol
a clădirilor, suprafaţa construită desfăşurată a
clădirilor, suprafaţa terenului, valoarea impozabilă a
clădirilor şi altele care se apreciază ca fiind necesare pentru
fundamentarea modificărilor.
(4) Prin termenul desfiinţare se înţelege demolarea,
dezafectarea ori dezmembrarea parţială sau totală a
construcţiei şi a instalaţiilor aferente, precum şi a
oricăror altor amenajări.
(5) Prin termenul dezafectare se înţelege schimbarea destinaţiei
unui imobil.
140. (1) Pentru prelungirea valabilităţii certificatului
de urbanism sau autorizaţiei de construire se stabileşte o taxă
reprezentând 30% din taxa iniţială.
(2) Cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate a certificatului de urbanism sau autorizaţiei de construire
se recomandă ca structura specializată să înştiinţeze
beneficiarul acestora despre necesitatea prelungirii valabilităţii în
cazul în care lucrările de construire nu se finalizează până la
termen.
(3) În cazul în care lucrările de construire nu au fost
executate integral până la data expirării termenului de valabilitate
a autorizaţiei de construire şi nu s-a solicitat prelungirea
valabilităţii acesteia, la data regularizării taxei se
stabileşte separat şi taxa prevăzută la art. 267 alin. (10) din Codul fiscal.
141. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind
lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de
apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi
televiziune prin cablu se datorează de către furnizorii serviciilor
respective pentru fiecare instalaţie/beneficiar. Această
autorizaţie nu este de natura autorizaţiei de construire şi nici
nu o înlocuieşte pe aceasta în situaţia în care este necesară
emiterea autorizaţiei de construire.
(2) Autorizaţia prevăzută la acest punct, model
stabilit potrivit pct. 256, se emite numai de către primari, în
funcţie de raza de competenţă.
(3) Furnizorii serviciilor nu pot efectua lucrările de
racorduri sau branşamente decât după obţinerea
autorizaţiei, în condiţiile prezentelor norme metodologice, sub
sancţiunile prevăzute de lege.
(4) Autorizaţia privind lucrările de racorduri şi
branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze,
termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se
eliberează la cererea scrisă a furnizorilor de servicii, potrivit
modelului stabilit la pct. 256.
(5) Cererea pentru eliberarea autorizaţiei privind
lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de
apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi
televiziune prin cablu are elementele constitutive ale declaraţiei fiscale
şi se depune la structura de specialitate în a cărei rază de
competenţă teritorială se realizează oricare dintre
racorduri sau branşamente, prevăzute la art. 267 alin. (11) din Codul fiscal, cu
cel puţin 30 de zile înainte de data începerii lucrărilor.
142. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau
de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean,
prevăzută la art. 267 alin. (12) din Codul fiscal, se
stabileşte, prin hotărâre, de către consiliile locale şi se
face venit la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului,
după caz, unde se află amplasat terenul pentru care se emite
certificatul de urbanism. La nivelul municipiului Bucureşti această
taxă se stabileşte, prin hotărâre, de către Consiliul
General al Municipiului Bucureşti şi se face venit la bugetul local
al sectoarelor acestuia.
143. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatură stradală şi adresă se datorează pentru
fiecare certificat eliberat de către primari în condiţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor
şi adeverinţelor de către autorităţile publice
centrale şi locale, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 223/2002, prin care se confirmă realitatea existenţei
domiciliului/reşedinţei persoanei fizice sau a sediului persoanei
juridice la adresa respectivă, potrivit nomenclaturii stradale aprobate la
nivelul localităţii.
(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală şi adresă se stabileşte, prin hotărâre, de
către consiliile locale şi se face venit la bugetul local al comunei,
al oraşului sau al municipiului, după caz. La nivelul municipiului
Bucureşti această taxă se stabileşte, prin hotărâre,
de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi se face
venit la bugetul local al sectoarelor acestuia.
(3) Cererea pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală şi adresă, precum şi Certificatul de
nomenclatură stradală şi adresă reprezintă modelele
stabilite potrivit pct. 256.
(4) Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală nu se datorează şi taxa extrajudiciară de timbru.
144. (1) Taxa datorată pentru eliberarea autorizaţiei de
construire, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al persoanelor
juridice, se stabileşte pe baza valorii de proiect declarate de
solicitant, care corespunde înregistrărilor din cererea pentru eliberarea
autorizaţiei respective, şi se plăteşte anticipat
eliberării acesteia.
(2) În situaţia în care se apreciază că valoarea
reală declarată a lucrărilor este subevaluată în raport cu
alte lucrări similare, compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale din raza de
competenţă unde se realizează lucrările de construire, la
sesizarea structurii de specialitate, are obligaţia să efectueze cel
puţin inspecţia fiscală parţială, în condiţiile
Codului de procedură fiscală, pentru verificarea concordanţei dintre
valoarea reală a lucrărilor declarate pentru regularizarea taxei
şi înregistrările efectuate în evidenţa contabilă.
(3) Termenul de plată a diferenţei rezultate în urma
regularizării taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire este
de 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai
târziu de 15 zile de la data expirării valabilităţii
autorizaţiei de construire.
(4) În cazul în care în urma regularizării taxei de
autorizare beneficiarului autorizaţiei de construire i se cuvine
restituirea unei sume, iar acesta înregistrează obligaţii bugetare
restante, regularizarea se face potrivit prevederilor legale în vigoare.
(5) Noţiunea situaţia finală, prevăzută
la art. 267 alin. (14) lit. c) din Codul
fiscal, corespunde procesului-verbal de recepţie, model stabilit potrivit
pct. 256.
(6) Procesul-verbal de recepţie potrivit modelului stabilit
este un formular de natură fiscală.
145. În cazul persoanelor fizice beneficiare ale autorizaţiei
de construire pentru clădiri, dacă valoarea reală declarată
a lucrărilor de construcţie este mai mică decât valoarea
impozabilă stabilită în condiţiile art. 251 din Codul fiscal, pentru
determinarea taxei se are în vedere această din urmă valoare.
146. Nivelurile taxelor prevăzute în sumă fixă la
acest capitol se stabilesc de către consiliile locale sau consiliile
judeţene, după caz, între limitele şi în condiţiile
prevăzute în Codul fiscal. În cazul municipiului Bucureşti
această atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul
General al Municipiului Bucureşti.
Norme metodologice:
147. Taxele prevăzute la art. 268 alin. (1) din Codul fiscal
vizează numai persoanele fizice şi asociaţiile familiale
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008
privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, cu modificările şi completările
ulterioare.
148. Autorizaţiile prevăzute la art. 268 alin. (1) din Codul fiscal
corespund autorizării pentru desfăşurarea de către
persoanele fizice a unor activităţi economice în mod independent,
precum şi celor pentru înfiinţarea şi funcţionarea
asociaţiilor familiale.
149. (1) Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru
desfăşurarea unei activităţi economice sunt anuale, se
stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale, adoptate în
condiţiile art. 288 alin. (1) din Codul fiscal,
şi se achită integral, anticipat eliberării acestora, indiferent
de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal
respectiv.
(2) *** Abrogat
(3) Menţiunea privind plata acestor taxe se face pe verso-ul
autorizaţiilor.
150. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru
desfăşurarea unei activităţi economice nu se restituie
chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost suspendată sau
anulată, după caz.
151. În cazul pierderii ori degradării autorizaţiei de
funcţionare, eliberarea alteia se face numai după achitarea taxei în
condiţiile prevăzute la pct. 149 alin. (1).
152. În cazul pierderii autorizaţiei pentru
desfăşurarea unei activităţi economice, titularul său
are obligaţia să publice pierderea în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a. Dovada publicării se depune la cererea pentru eliberarea
noii autorizaţii de funcţionare.
153. (1) Pentru efectuarea de modificări în autorizaţia
pentru desfăşurarea unei activităţi economice, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, la cererea titularului
său, după eliberarea acesteia, nu se încasează taxa
prevăzută la art. 268 alin. (1) din Codul fiscal.
(2) Taxa de viză prevăzută la art. 268 alin. (1^1) din Codul fiscal se
face venit la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului,
după caz.
(3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
se stabileşte prin hotărâri ale consiliilor locale, adoptate în
condiţiile art. 288 alin. (1) din Codul fiscal şi
se achită integral, anticipat eliberării acesteia, indiferent de
perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
154. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare, prevăzute la art. 268 alin. (2) din Codul fiscal, sunt
anuale şi se achită integral, anticipat eliberării acestora,
indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului
fiscal respectiv şi se fac venit la bugetul local al unităţii
administrativ-teritoriale unde se află situate obiectivele şi/sau
unde se desfăşoară activităţile pentru care se
solicită autorizarea. În cazul municipiului Bucureşti, aceste taxe se
fac venit la bugetul local al sectorului unde se află situate obiectivele
şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru
care se solicită autorizarea.
155. (1) Taxele prevăzute la art. 268 alin. (2) din Codul fiscal:
a) se referă la autorizaţiile sanitare de
funcţionare eliberate de direcţiile de sănătate
publică teritoriale în temeiul Legii nr. 95/2006, cu modificările
şi completările ulterioare;
b) *** Abrogată
c) se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale,
adoptate în condiţiile art. 288 alin. (1) din Codul fiscal;
d) nu se restituie chiar dacă autorizaţia a fost
retrasă temporar sau definitiv.
(2) La eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare, direcţiile de sănătate publică
teritoriale vor solicita beneficiarilor autorizaţiilor respective dovada
efectuării plăţii taxelor, în contul unităţii
administrativ-teritoriale unde se află situate obiectivele şi/sau
unde se desfăşoară activităţile pentru care se
solicită autorizarea.
156. (1) Taxa prevăzută la art. 268 alin. (3) din Codul fiscal, pentru
eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri deţinute de consiliile locale/Consiliul General al
Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene se datorează de
persoanele fizice şi persoanele juridice beneficiare.
(2) Taxa prevăzută la alin. (1) se stabileşte, în
lei/mp sau fracţiune de mp, prin hotărâri ale autorităţilor
deliberative, în condiţiile art. 288 alin. (1).
157. Taxa prevăzută la pct. 156 se achită integral,
anticipat eliberării copiilor heliografice de pe planurile cadastrale sau
de pe alte asemenea planuri şi se face venit la bugetul local administrat
de către autoritatea deliberativă care deţine planurile respective.
158. (1) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător,
prevăzută la art. 268 alin. (4) din Codul fiscal:
a) se încasează de la persoanele fizice producători care
intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind
procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001,
denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. 661/2001;
b) se achită anticipat eliberării certificatului de
producător;
c) se face venit la bugetele locale ale căror ordonatori
principali de credite sunt primarii care au eliberat certificatele de
producător respective;
d) nu se restituie chiar dacă certificatul de producător
a fost anulat.
(2) Certificatul de producător se eliberează la cerere,
al cărui model este stabilit potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea
Guvernului nr. 661/2001.
(3) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător se
stabileşte prin hotărâri adoptate de consiliile locale, în
condiţiile prevederilor art. 268 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 288 alin. (1) din Codul fiscal. În
cazul municipiului Bucureşti, această taxă se stabileşte
prin hotărâre adoptată de Consiliul General al Municipiului
Bucureşti.
(4) Autorităţile deliberative pot stabili taxe pentru
eliberarea certificatelor de producător, între limitele din tabloul
prevăzut în normele metodologice la pct. 11 alin. (3), diferenţiate
pe produse.
159. Potrivit prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr.
661/2001, contravaloarea certificatelor de producător se suportă din
taxele menţionate la pct. 158 alin. (4) şi pe cale de
consecinţă autorităţile deliberative nu pot institui alte
taxe pentru eliberarea certificatelor de producător în afara acestora.
159^1 (1) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică, prevăzută la art. 268 alin. (5) se datorează
bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a
cărui rază administrativă se află amplasată unitatea
sau standul de comercializare. Autorizaţia se emite de către primarul
în a cărui rază de competenţă se află amplasată
unitatea sau standul de comercializare.
(2) Taxele pentru eliberarea privind desfăşurarea de
activităţi de alimentaţie publică, sunt anuale, se
stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale, adoptate în
condiţiile art.268
alin. (5) şi art. 288 alin. (1) din Codul fiscal,
şi se achită integral, anticipat eliberării acestora, indiferent
de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal
respectiv.
ART. 269
160. Taxele pentru eliberarea atât a certificatului de urbanism,
cât şi a autorizaţiei de construire, prevăzute la art. 269 din Codul fiscal, nu se
datorează în următoarele cazuri:
a) pentru oricare categorie de lucrări referitoare la
locaşuri de cult, inclusiv pentru construcţiile-anexe ale acestora,
cu condiţia ca acel cult religios să fie recunoscut oficial în
România;
b) pentru lucrările de dezvoltare, modernizare sau
reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului
public al statului, indiferent de solicitant;
c) pentru lucrările de interes public judeţean sau
local;
d) pentru lucrările privind construcţiile ai căror
beneficiari sunt instituţiile publice, indiferent de solicitantul
autorizaţiei;
e) pentru lucrările privind autostrăzile şi
căile ferate atribuite prin concesionare în conformitate cu Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
161. În sensul prezentelor norme metodologice, prin lucrări
de interes public se înţelege orice lucrări de construcţii
şi reparaţii finanţate din fonduri publice prevăzute în
componentele bugetului general consolidat.
Norme metodologice:
162. Beneficiarii serviciilor de reclamă şi publicitate
realizate în baza unui contract sau a unei altfel de înţelegeri încheiate
cu oricare altă persoană datorează taxa, prevăzută la art. 270 din Codul fiscal, la bugetul local
al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana
respectivă prestează aceste servicii de reclamă şi
publicitate.
163. (1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi
publicitate, se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 1%
şi 3%, inclusiv, asupra valorii serviciilor de reclamă şi
publicitate, prevăzută în contract, exclusiv taxa pe valoarea
adăugată.
(1^1) Nu se includ în valoarea serviciilor de reclamă şi
publicitate serviciile de decorare, neutralizare şi întreţinere
reclamă.
(2) Nivelul cotei se stabileşte de către consiliile
locale în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor,
potrivit art. 288 alin. (1) din Codul fiscal.
164. (1) Taxa se plăteşte lunar de către
prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, pe toată
durata desfăşurării contractului, până la data de 10 a
lunii următoare datorării taxei.
(2) Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a
contractului.
Norme metodologice:
165. (1) Pentru utilizarea unui panou, afişaj sau
structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un
loc public, care nu are la bază un contract de publicitate, consiliile
locale stabilesc, prin hotărâre, taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate, pe metru pătrat de afişaj,
plătită de utilizator la bugetul local al unităţii
administrativ-teritoriale în raza căreia este amplasat panoul,
afişajul sau structura de afişaj. La nivelul municipiului
Bucureşti această taxă se stabileşte, prin hotărâre,
de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi se face
venit la bugetul local al sectorului în raza căruia este amplasat panoul,
afişajul sau structura de afişaj.
(2) În cazul în care panoul, afişajul sau structura de
afişaj este închiriată unei alte persoane, utilizatorul final va
datora taxa în condiţiile art. 270 sau art. 271 din Codul fiscal, după caz.
166. Taxa datorată se calculează prin înmulţirea
numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru
pătrat a afişajului cu taxa stabilită de autoritatea
deliberativă.
167. (1) Suprafaţa pentru care se datorează taxa pentru
afişaj în scop de reclamă şi publicitate este determinată
de dreptunghiul imaginar în care se înscriu toate elementele ce compun
afişul, panoul sau firma, după caz.
(2) Exemplu de afiş, panou sau firmă:
Figura 26, reprezentând modelul
de afiş, panou sau firmă, se găseşte în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, la pagina 173.
(3) Suprafaţa pentru care se datorează taxa pentru
afişaj în scop de reclamă şi publicitate, potrivit exemplului de
la alin. (2), se determină prin înmulţirea L x l, respectiv 5,73 m x
4,08 m = 23,38 mp.
(4) Firma instalată la locul în care o persoană
derulează o activitate economică este asimilată afişului.
168. (1) În sensul prevederilor art. 271 alin. (4) din Codul fiscal, se fac
următoarele precizări:
a) se consideră că taxa pentru afişajul în scop de
reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat, atunci
când un contribuabil stinge obligaţia de plată datorată pentru
anul fiscal respectiv, înainte de data de 15 martie, inclusiv, a aceluiaşi
an fiscal;
b) se consideră că taxa pentru afişajul în scop de
reclamă şi publicitate se plăteşte trimestrial, atunci când
un contribuabil stinge obligaţia de plată datorată pentru anul
fiscal respectiv, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15
iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv.
(2) Taxa se calculează pentru un an fiscal sau pentru
numărul de luni şi zile rămase până la sfârşitul
anului fiscal şi se plăteşte de către utilizatorul
panoului, afişajului sau structurii de afişaj, potrivit prevederilor
alin. (1).
169. Consiliile locale, prin hotărârile adoptate în
condiţiile pct. 165 alin. (1), pot stabili obligaţia ca persoanele
care datorează această taxă să depună o
declaraţie fiscală, model stabilit conform pct. 256. În
cazul în care autorităţile deliberative optează pentru
obligaţia depunerii declaraţiei fiscale, aceasta va fi depusă la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale în a cărei rază este amplasat panoul, afişajul
sau structura de afişaj, sub sancţiunile prevăzute la art. 294 alin. (2) din Codul fiscal, în
termen de 30 de zile de la data amplasării.
.
Norme metodologice:
170. Intră sub incidenţa prevederilor art. 272 alin. (3) din Codul fiscal şi
afişele expuse în exteriorul clădirii, prin care se fac publice
spectacolele de natura celor prevăzute la art. 273 din Codul fiscal, dar numai cele
de la sediul organizatorului şi/sau locul desfăşurării
spectacolului, fiind asimilate celor amplasate în interiorul clădirilor..
Norme metodologice:
171. Persoanele fizice şi persoanele juridice care
organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice
altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional,
datorează impozitul pe spectacole, calculat în cote procentuale asupra
încasărilor din vânzarea abonamentelor şi biletelor de intrare sau,
după caz, în sumă fixă, în funcţie de suprafaţa
incintei, în cazul videotecilor şi discotecilor.
172. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar,
până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care se
organizează spectacolul, la bugetele locale ale comunelor, ale
oraşelor sau ale municipiilor, după caz, în a căror rază de
competenţă se desfăşoară spectacolele. La nivelul
municipiului Bucureşti impozitul pe spectacole se face venit la bugetul
local al sectoarelor în a căror rază de competenţă se
desfăşoară spectacolele.
Norme metodologice:
173. Organizatorii de manifestări artistice cinematografice,
teatrale, muzicale şi folclorice datorează impozit pe spectacole, în
condiţiile prezentelor norme metodologice, calculat asupra
încasărilor din vânzarea biletelor de intrare/abonamentelor, din care se
scade valoarea timbrelor cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice sau de
divertisment, după caz, determinată potrivit prevederilor:
a) Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic,
teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de
divertisment, republicată;
b) Ordinului ministrului culturii şi cultelor şi al
ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice şi privind perceperea, încasarea, utilizarea,
evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din
aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al
artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi
procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de
drepturi de autori sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autori
ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, cu modificările
şi completările ulterioare.
174. Pentru manifestările artistice şi competiţiile
sportive impozitul pe spectacole se stabileşte asupra încasărilor din
vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare, valoare care nu include
TVA, prin aplicarea următoarelor cote:
a) 2% pentru manifestările artistice de teatru, de
operă, de operetă, de filarmonică, cinematografice, muzicale, de
circ, precum şi pentru competiţiile sportive interne şi
internaţionale;
b) 5% pentru manifestările artistice de genul: festivaluri,
concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări
artistice ori distractive care au un caracter ocazional.
175. Contribuabililor care desfăşoară
activităţi sau servicii de natura celor menţionate la art. 274 alin. (2) din Codul fiscal le
revine obligaţia de a înregistra la compartimentele de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale în a căror
rază teritorială îşi au domiciliul sau sediul, după caz,
atât abonamentele, cât şi biletele de intrare şi de a afişa
tarifele la casele de vânzare a biletelor, precum şi la locul de
desfăşurare a spectacolelor, interzicându-li-se să încaseze sume
care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau
abonamente.
175^1. Persoanele care datorează impozit pe spectacole pot
emite bilete de intrare la spectacole prin sistem propriu de înseriere şi
numerotare, folosind programul informatic propriu, cu respectarea prevederilor art. 274 alin. (4) din Codul fiscal, precum
şi a conţinutului minimal obligatoriu al biletelor şi
abonamentelor de intrare la spectacol, conform Hotărârii Guvernului nr.
846/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind tipărirea,
înregistrarea, evidenţa şi gestionarea abonamentelor şi
biletelor de intrare la spectacole.
176. În cazul în care contribuabilii prevăzuţi la pct.
175 organizează aceste spectacole în raza teritorială de
competenţă a altor autorităţi ale administraţiei
publice locale decât cele de la domiciliul sau sediul lor, după caz,
acestora le revine obligaţia de a viza abonamentele şi biletele de
intrare la compartimentele de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale în a căror rază teritorială
se desfăşoară spectacolele.
177. (1) Normele privind tipărirea, înregistrarea, avizarea,
evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi al abonamentelor
se elaborează în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi
Ministerul Administraţiei şi Internelor, contrasemnate de Ministerul
Culturii şi Cultelor şi de Agenţia Naţională pentru
Sport.
(2) Formularele tipizate aflate în stoc până la data
publicării normelor prevăzute la alin. (1) vor putea fi utilizate
până la epuizare, în condiţiile adaptării corespunzătoare..
Norme metodologice:
178. (1) Prin discotecă, în sensul prezentelor norme
metodologice, se înţelege activitatea artistică şi
distractivă desfăşurată într-o incintă
prevăzută cu instalaţii electronice speciale de lumini, precum
şi de redare şi audiţie de muzică, unde se dansează,
indiferent cum este denumită ori de felul cum este organizată ca
activitate, respectiv:
a) integrată sau conexă activităţilor
comerciale de natura celor ce intră sub incidenţa
activităţilor specifice grupei 932 din CAEN - alte
activităţi recreative;
b) integrată sau conexă oricăror alte
activităţi nemenţionate la lit. a);
c) individuală;
d) cu sau fără disc-jockey.
(2) Nu sunt de natura discotecilor activităţile
prilejuite de organizarea de nunţi, de botezuri şi de revelioane.
(3) Prin videotecă, în sensul prezentelor norme metodologice,
se înţelege activitatea artistică şi distractivă
desfăşurată într-o incintă prevăzută cu
instalaţii electronice speciale de redare şi vizionare de filme; nu
este de natura videotecii activitatea care intră sub incidenţa clasei
9213 din CAEN-rev.1.
(4) În cazul videotecilor şi discotecilor nu se aplică
prevederile referitoare la tipărirea, înregistrarea, avizarea,
evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi al abonamentelor.
179. (1) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, în cazul
videotecilor şi discotecilor, prin incintă se înţelege
spaţiul închis în interiorul unei clădiri, suprafaţa teraselor
sau suprafaţa de teren afectată pentru organizarea acestor
activităţi artistice şi distractive.
(2) Pentru dimensionarea suprafeţei incintei în funcţie
de care se stabileşte impozitul pe spectacole se însumează
suprafeţele utile afectate acestor activităţi, precum şi,
acolo unde este cazul, suprafaţa utilă a incintelor în care se consumă
băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare sau cafea, indiferent
dacă participanţii stau în picioare sau pe scaune, precum şi
suprafaţa utilă a oricăror alte incinte în care se
desfăşoară o activitate distractivă conexă programelor
de videotecă sau discotecă.
(3) Prin zi de funcţionare, pentru determinarea impozitului
pe spectacole, se înţelege intervalul de timp de 24 de ore, precum şi
orice fracţiune din acesta înăuntrul căruia se
desfăşoară activitatea de videotecă sau discotecă,
chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din două zile
calendaristice consecutive.
180. (1) Cuantumul impozitului, prevăzut în sumă
fixă la art. 275 alin. (2) din Codul fiscal, se
stabileşte de către consiliile locale/Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul
fiscal următor, astfel:
I. se stabileşte o valoare cuprinsă între limitele
prevăzute la art. 275 alin. (2) din Codul fiscal;
II. asupra valorii stabilite potrivit menţiunii
prevăzute la alin. (2) se aplică coeficientul de corecţie ce
corespunde rangului localităţii respective, astfel:
a) localităţi urbane de rangul 0 .....................
8,00;
b) localităţi urbane de rangul I .....................
5,00;
c) localităţi urbane de rangul II ....................
4,00;
d) localităţi urbane de rangul III ...................
3,00;
e) localităţi rurale de rangul IV ....................
1,10;
f) localităţi rurale de rangul V .....................
1,00;
III. asupra valorii rezultate potrivit menţiunii de la lit.
b) se poate aplica majorarea anuală, hotărâtă de către
consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu
până la 20%, prevăzută de art. 287 din Codul fiscal, reprezentând
impozitul pe spectacole, în lei/mp zi, ce se percepe pentru activitatea de
videotecă sau discotecă.
(2) Contribuabilii care intră sub incidenţa art. 275 alin. (1) din Codul fiscal au
obligaţia să prezinte releveul suprafeţei incintei o dată
cu depunerea declaraţiei fiscale şi ori de câte ori intervine o
modificare a acestei suprafeţe, ţinând seama de prevederile pct. 179
alin. (1) şi (2).
181. (1) În cazul contribuabililor care organizează
activităţi artistice şi distractive de videotecă şi
discotecă, impozitul pe spectacole se determină pe baza
suprafeţei incintei afectate pentru organizarea acestor
activităţi, nefiind necesare bilete sau abonamente.
(2) Contribuabilii care organizează activităţi
artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, în
calitatea lor de plătitori de impozit pe spectacole, au obligaţia de
a depune Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe
spectacole, în cazul activităţilor artistice şi distractive de
videotecă şi discotecă, stabilită potrivit pct. 256,
până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare.
Norme metodologice:
ART. 276
182. Contractele încheiate între contribuabilii organizatori de
spectacole şi beneficiarii sumelor cedate în scopuri umanitare se vor
înregistra la compartimentele de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale în a căror rază teritorială
se desfăşoară spectacolul, prealabil organizării acestuia.
Pentru aceste sume nu se datorează impozit pe spectacol.
183. Contractele care intră sub incidenţa prevederilor art. 276 din Codul fiscal sunt cele ce fac
obiectul prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu
modificările şi completările ulterioare.
Norme metodologice:
184. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar,
până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se
realizează venitul, la bugetele locale, potrivit destinaţiilor
prevăzute la pct. 172.
Norme metodologice:
185. (1) Instituirea taxei hoteliere constituie atribuţia
opţională a consiliilor locale ale comunelor, ale oraşelor sau
ale municipiilor, după caz. La nivelul municipiului Bucureşti
această atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul
General al Municipiului Bucureşti.
(2) Hotărârea privind instituirea taxei hoteliere se
adoptă în cursul anului şi se aplică în anul fiscal
următor, în condiţiile prezentelor norme metodologice.
186. Persoanele juridice prin intermediul cărora se
realizează cazarea au obligaţia ca în documentele utilizate pentru
încasarea tarifelor de cazare să evidenţieze distinct taxa
hotelieră încasată determinată în funcţie de cota şi,
după caz, de numărul de zile stabilite de către
autorităţile deliberative.
187. Sumele încasate cu titlu de taxă hotelieră se
varsă la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului,
după caz, în a cărei rază de competenţă se află
unitatea de cazare, lunar, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna
precedentă, cu excepţia situaţiilor în care această
dată coincide cu o zi nelucrătoare, caz în care virarea se face în
prima zi lucrătoare următoare. La nivelul municipiului Bucureşti
această taxă se face venit la bugetul local al sectorului în a
cărui rază de competenţă se află unitatea de cazare.
Norme metodologice:
188. În cazul în care autorităţile prevăzute la
pct. 185 optează pentru instituirea taxei hoteliere, cota de 1% se
aplică la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare pentru
fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.
Norme metodologice:
189. Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere,
persoanele interesate trebuie să facă dovada cu: certificatul de
încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, cuponul de pensie, carnetul
de student sau orice alt document similar, însoţit de actul de identitate.
În cazul persoanelor în vârstă de până la 14 ani, actul de identitate
este certificatul de naştere sau alte documente care atestă
situaţia respectivă.
Norme metodologice:
190. Sumele încasate cu titlu de taxă hotelieră se
varsă la bugetul local al comunelor/oraşelor/municipiilor/sectoarelor
municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază de
competenţă se află unitatea de cazare, lunar, până la data
de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, cu excepţia
situaţiilor în care această dată coincide cu o zi
nelucrătoare, caz în care virarea se face în prima zi lucrătoare
următoare.
191. La virarea sumelor reprezentând taxa hotelieră,
unităţile de cazare, persoane juridice, prin intermediul cărora
se realizează cazarea, vor depune la compartimentele de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale respective o
declaraţie-decont, model prevăzut la pct. 256 din prezentele norme
metodologice, care să cuprindă sumele încasate şi virate pentru
luna de referinţă. Virarea sumelor se face în primele 10 zile ale
fiecărei luni pentru luna precedentă.
Norme metodologice:
192. Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, după caz, prin regulamentul
aprobat, vor stabili condiţiile şi sectoarele de activitate în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 45/2003*) privind finanţele publice locale, precum şi modul de
organizare şi funcţionare a serviciilor publice pentru care se propun
taxele respective şi modalităţile de consultare şi de
obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice beneficiare ale
serviciilor respective.
*) Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 a fost abrogată. A se vedea
Legea nr. 273/2006.
193. Hotărârile adoptate de către autorităţile
prevăzute la pct. 192, în legătură cu perceperea taxelor
speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi
afişate la sediul autorităţilor administraţiei publice
locale şi vor fi publicate, potrivit legii.
194. Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot
face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea
acestora. După expirarea acestui termen autoritatea deliberativă care
a adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra
contestaţiilor primite.
195. (1) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele
fizice şi juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru
care s-au instituit taxele respective.
(2) *** Eliminat
(3) Taxe speciale nu se pot institui concesionarilor din sectorul
utilităţilor publice (gaze naturale, apă, energie
electrică), pentru existenţa pe domeniul public/privat al unităţilor
administrativ-teritoriale a reţelelor de apă, de transport şi
distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale.
196. Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor art. 282 din Codul fiscal, se
încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind
utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar contul de
execuţie al acestora se aprobă de consiliul local, consiliul
judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după
caz.
Norme metodologice:
197. *** Abrogat
198. *** Abrogat
199. *** Abrogat
200. *** Abrogat
201. *** Abrogat
202. *** Abrogat
203. *** Abrogat
204. *** Abrogat
205. Procedurile prevăzute la art. 283 alin. (3) din Codul fiscal vor fi
aprobate de autorităţile deliberative interesate pentru anul fiscal
următor, în termenul prevăzut laart. 288 din Codul fiscal.
Norme metodologice:
206. Scutirea de impozit pe clădiri, impozit pe teren, taxa
asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor,
avizelor şi autorizaţiilor, de taxele speciale adoptate de consiliile
locale, precum şi de alte taxe locale stabilite conform art. 283 din Codul fiscal se acordă
pentru:
a) veteranul de război;
b) persoana fizică, cetăţean român, care în
perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până
la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după
cum urmează:
1. a fost deportată în ghetouri şi lagăre de
concentrare din străinătate;
2. a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau
în lagăre de concentrare;
3. a fost strămutată în altă localitate decât cea
de domiciliu;
4. a făcut parte din detaşamentele de muncă
forţată;
5. a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
6. este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate
din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
c) persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive
politice:
1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza
unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a
fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă
pentru infracţiuni politice;
2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în
baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către
organele de represiune;
3. a fost internată în spitale de psihiatrie;
4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
5. a fost strămutată într-o altă localitate;
d) soţul/soţia celui decedat, din categoria celor
dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei,
internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi,
deportaţi în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu
s-a recăsătorit;
e) soţul/soţia celui decedat după ieşirea din
închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din
strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a
recăsătorit;
f) soţul/soţia celui decedat în condiţiile
prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de
supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis,
internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau
strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate
face dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;
g) persoana care a fost deportată în străinătate
după 23 august 1944;
h) persoana care a fost constituită în prizonier de
către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind
constituită ca atare, înainte de această dată, a fost
reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.
207. De drepturile prevăzute la art. 284 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal
beneficiază şi persoanele care au calitatea de luptător în
rezistenţa anticomunistă, precum şi cele din rezistenţa
armată care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi
de răsturnare prin forţă a regimului comunist, conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind
acordarea calităţii de luptător în rezistenţa
anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni
săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au
fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum
şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme
şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat
în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 568/2001, cu
modificările şi completările ulterioare.
208. Scutirea de la plata:
1. impozitului pe clădiri pentru locuinţa situată
la adresa de domiciliu;
2. impozitului pe teren aferent clădirii prevăzute la
pct. 1;
3. taxei asupra mijloacelor de transport, aferentă unui
singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu,
se acordă pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii
care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.
341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654
din 20 iulie 2004, respectiv celor care au calitatea de:
a) luptător pentru victoria Revoluţiei din decembrie
1989:
a.1) luptător rănit - atribuit celor care au fost
răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
sau în legătură cu aceasta;
a.2) luptător reţinut - atribuit celor care au fost
reţinuţi de forţele de represiune ca urmare a participării
la acţiunile pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989;
a.3) luptător remarcat prin fapte deosebite - atribuit celor
care, în perioada 14 - 25 decembrie 1989, au mobilizat şi au condus
grupuri sau mulţimi de oameni, au construit şi au menţinut
baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar
comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru
rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat până la data
judecării dictatorului, în localităţile unde au luptat pentru
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi celor care
au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor
comunismului între 14 - 22 decembrie 1989;
b) urmaş de erou-martir, şi anume: soţul
supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare dintre
copiii acestuia.
209. Categoriile de persoane prevăzute la art. 284 alin. (2) din Codul fiscal, pentru
a beneficia de scutirile prevăzute de acesta, trebuie să prezinte
certificate doveditoare, potrivit Legii nr. 341/2004.
210. Scutirea de impozit pe clădiri, impozit pe teren şi
taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru
desfăşurarea unei activităţi economice se acordă
pentru:
a) persoanele cu handicap grav;
b) persoanele cu handicap accentuat;
c) persoanele invalide de gradul I.
d) *** Abrogată
211. Scutirile prevăzute la art. 284 alin. (1) - (4) din Codul fiscal
se acordă în proporţie de 100% pentru bunurile proprii şi pentru
bunurile comune ale soţilor, stabilite potrivit Codului familiei*).
*) Codul
familiei a fost abrogat. A se vedea Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.
212. Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale
prevăzute de art. 284 din Codul fiscal se acordă
persoanelor în cauză pe baza cererii acestora, proporţional cu
perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna
următoare celei în care persoanele în cauză prezintă actele prin
care se atestă situaţia respectivă. Copia actului rămâne ca
document oficial la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale, care îl certifică pentru conformitate.
213. Dacă au intervenit schimbări care conduc la
modificarea condiţiilor în care se acordă scutirile prevăzute la art. 284 din Codul fiscal, persoanele în
cauză trebuie să depună noi declaraţii fiscale în termen de
30 de zile de la apariţia schimbărilor.
214. Pentru a beneficia de scutirea de impozitul pe clădiri
prevăzută la art. 284 alin. (9) din Codul fiscal,
persoanele fizice sau juridice române care deţin în proprietate
clădirile în cauză trebuie să depună la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale o
cerere însoţită de copii de pe autorizaţia de construire pentru
lucrările de reabilitare termică şi de pe documentele din care
reiese perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea
termică. Scutirea se acordă începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care persoanele au depus cererea respectivă.
215. (1) Potrivit prevederilor art. 651 din Codul civil*), succesiunile se
deschid prin moarte.
(2) *** Abrogat
(3) *** Abrogat
(4) *** Abrogat
(5) În aplicarea prevederilor art. 68 din Legea notarilor publici şi
a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările
şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr.
36/1995, şi ale art. 75 din regulamentul**) prevăzut
la pct. 275, secretarului unităţii administrativ-teritoriale/secretarului
sectorului municipiului Bucureşti, denumit în continuare secretar, din
raza localităţii în care defunctul a avut ultimul domiciliu, atunci
când are cunoştinţă că moştenirea cuprinde bunuri imobile,
procedând la verificarea datelor înregistrate în registrul agricol, îi revine
obligaţia să trimită sesizarea pentru deschiderea procedurii
succesorale notarului public care ţine opisul de evidenţă a
procedurilor succesorale, cu menţionarea datelor prevăzute la art. 72 din acest regulament**), în cel
mult 30 de zile calendaristice de la data decesului, sub sancţiunile
prevăzute de lege.
(6) Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale se
întocmeşte obligatoriu în 3 exemplare, din care unul se înaintează
notarului public, unul compartimentului de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale pentru
cunoaşterea datelor de identitate a succesibililor, iar cel de-al treilea
rămâne la secretar, ca unic document care stă la baza
înregistrărilor din registrul prevăzut la alin. (7).
(7) Pentru urmărirea realizării atribuţiei
prevăzute la alin. (6) secretarii au obligaţia conducerii unui
registru de evidenţă a sesizărilor pentru deschiderea procedurii
succesorale, care conţine următoarele coloane: numărul curent,
numele şi prenumele defunctului, data decesului, numărul actului de
deces, numărul şi data înregistrării sesizării pentru
deschiderea procedurii succesorale în registrul general pentru înregistrarea
corespondenţei de la nivelul autorităţilor administraţiei
publice locale respective, rolul nominal unic, volumul/poziţia nr. din
registrul agricol, numărul şi data confirmării primirii de
către notarul public şi observaţii.
(8) Registrul prevăzut la alin. (7), al cărui model se
stabileşte potrivit prevederilor pct. 256, va fi numerotat, şnuruit,
sigilat şi înregistrat în registrul general pentru înregistrarea
corespondenţei, prin grija secretarului, în termen de 30 de zile de la
data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(9) În registrul de evidenţă a sesizărilor pentru
deschiderea procedurii succesorale se trec şi defuncţii cu ultimul
domiciliu în localitatea din raza de competenţă a secretarului
respectiv, cu precizarea că nu se mai înaintează la notarul public
sesizarea respectivă, iar la rubrica "observaţii" se face
menţiunea "fără bunuri imobile".
(10) Prealabil înaintării către notarul public a
sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale, secretarul va
solicita compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei
publice locale să cerceteze poziţia din rolul nominal unic al
defunctului, în ceea ce priveşte impunerea pentru cei 5 ani din urmă.
(11) Când se constată că defunctul - autor al
succesiunii, în calitate de contribuabil, a fost omis sau insuficient impus
pentru anul decesului sau pentru oricare alt an din cei 5 ani anteriori
decesului, se va proceda la consemnarea în sesizare a creanţelor bugetare
datorate, acestea socotindu-se ca o sarcină succesorală, făcând
parte din pasivul succesoral, iar moştenitorii răspund solidar în
ceea ce priveşte plata creanţelor bugetare respective.
(12) Cercetarea prevăzută la alin. (11) se face atât
asupra înregistrărilor din registrul de rol nominal unic, cât şi
asupra celor din registrul agricol.
(13) *** Abrogat
*) Vechiul
Cod civil a fost abrogat. A se vedea art. 954 alin. (1) din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată.
**) Regulamentul
prevăzut la pct. 275 a fost aprobat prin Ordinul ministrului
justiţiei nr. 710/C/1995, în prezent abrogat. A se vedea Ordinul
ministrului justiţiei nr. 2333/C/2013.
Menţionăm că şi pct. 275 a fost abrogat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1861/2006 ().
215^1. (1) Potrivit art. 10 alin. 2 din Legea locuinţei
nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
393 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările
ulterioare, denumită în continuare Legea locuinţei nr. 114/1996,
pentru contribuabilii persoane fizice, titulari ai contractelor de construire a
unei locuinţe cu credit sau ai contractelor de vânzare-cumpărare cu
plata în rate a locuinţelor noi care se realizează în condiţiile art. 7 - 9 din legea menţionată
mai sus, scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă pe
timp de 10 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost
dobândită locuinţa respectivă.
(2) Beneficiarii de credite, în condiţiile prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor
pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de
locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
28 din 28 ianuarie 1994, aprobată cu modificări prin Legea nr.
82/1995, cu modificările şi completările ulterioare,
denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994, sunt
scutiţi de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 10
ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost
dobândită locuinţa respectivă.
(3) Persoanele fizice beneficiare de credite care au dobândit
locuinţe, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994,
beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri începând
cu această dată şi până la împlinirea termenului de 10 ani,
calculat începând cu data dobândirii locuinţelor.
215^2. (1) Pentru a putea beneficia de scutirile prevăzute la
pct. 215^1 persoanele în cauză vor prezenta o cerere la compartimentele de
specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale,
împreună cu originalul şi copia actelor care le atestă
această calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinţe
cu credit, contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a
locuinţei sau contractul de dobândire a locuinţei, după caz,
şi procesul-verbal de predare-primire/preluare a locuinţei în
cauză, numai pentru o clădire. Aceste scutiri se acordă începând
cu data de întâi a lunii următoare celei în care prezintă cererea
şi documentele conexe acesteia, numai până la expirarea perioadei de
10 ani de la data dobândirii locuinţei.
(2) În cazul înstrăinării locuinţelor dobândite în
temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 şi al Legii nr. 114/1996,
noii proprietari nu mai beneficiază de scutire de la plata impozitului pe
clădiri.
(3) Declaraţiile fiscale pentru cazurile care intră sub
incidenţa alin. (2) se depun la compartimentele de specialitate ale
administraţiei publice locale în a căror rază de
competenţă sunt situate clădirile, în termen de 30 de zile de la
data înstrăinării/dobândirii acestora sau de la data de la care au
intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului pe
clădiri datorat atât de către contribuabilul care
înstrăinează, cât şi de către cel care dobândeşte.
Norme metodologice:
216. Sub incidenţa art. 285 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal
se regăseşte Fundaţia Menachem Elias a cărei legatară
universală este Academia Română.
217. Sunt scutite de impozit pe clădiri, impozit pe teren,
impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor,
avizelor şi autorizaţiilor şi de alte taxe locale prevăzute
la art. 282 şi 283 din Codul fiscal
organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de
servicii sociale în unităţi specializate care asigură
găzduire, îngrijire socială şi medicală,
asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare
şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în
dificultate.
218. Prin servicii turistice în contextul art. 285 alin. (2) din Codul fiscal se
înţelege numai combinaţia oricărora dintre
activităţile: 5510 - Hoteluri, 552 - Campinguri şi alte
facilităţi pentru cazare de scurtă durată, 5522 -
Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote şi 5523 - Alte mijloace de
cazare, pe de o parte, şi oricare dintre activităţile: 5530 -
Restaurante, 5540 - Baruri, 5551 - Cantine, 5552 - Alte unităţi de
preparare a hranei, pe de altă parte, astfel cum sunt prevăzute de
Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN,
actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de
Statistică nr. 601/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.
219. (1) Obiectivele nou-construite care aparţin
cooperaţiei de consum sau meşteşugăreşti sunt scutite
de la plata impozitului pe clădiri în proporţie de 50% pe o
perioadă de 5 ani de la data achiziţiei clădirii.
(2) Scutirea se acordă cu data de întâi a lunii
următoare celei în care se depune o cerere în acest sens şi numai
pentru clădirile realizate cu respectarea autorizaţiei de construire.
Norme metodologice:
219^1. Potrivit prevederilor art. 17 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile
ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a
Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, coroborate cu cele ale art. 285^1 din Codul fiscal, elementele
infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate
şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului
pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru eliberarea
autorizaţiei de construire.
219^2. (1) Având în vedere
şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998*) privind
reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier
naţional, pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului
administrat potrivit Codului silvic**) de către Regia Naţională
a Pădurilor, nu se datorează impozit pe teren.
(2) În categoria terenurilor
folosite în scop economic de către Regia Naţională a
Pădurilor, se încadrează următoarele terenuri:
a) răchitării, cod
EFF-PDs;
b) arbuşti fructiferi, cod
PSz;
c) păstrăvării,
cod PSp;
d) fazanerii, cod PSf;
e) crescătorii animale cu
blană fină, cod PSb;
f) centre fructe de
pădure, cod PSd;
e) puncte achiziţie
fructe, ciuperci, cod Psu;
f) ateliere împletituri, cod
Psi;
g) secţii şi puncte
apicole, cod Psa;
h) uscătorii şi
depozite de seminţe, cod PSs;
i) ciupercării, cod PSc;
i) depozite forestiere, cod
Paz.
*) Ordonanţa
Guvernului nr. 96/1998 a fost abrogată. A se vedea Legea nr. 46/2008.
**) Legea nr. 26/1996 a fost abrogată. A
se vedea Legea nr. 46/2008.
Norme metodologice:
220. (1) Facilităţile prevăzute la art. 286 alin. (1) - (4) din Codul fiscal
pot fi acordate prin hotărâri ale consiliilor locale adoptate în cursul
anului pe baza criteriilor şi procedurilor stabilite de către
acestea.
(2) La acordarea scutirilor sau reducerilor, după caz,
prevăzute la art. 286 alin. (1) - (3) din Codul fiscal,
numai în cazul persoanelor fizice, autorităţile deliberative pot avea
în vedere facilităţile fiscale acordate persoanelor fizice prin
reglementări neprevăzute în titlul IX din Codul fiscal.
(3) Facilităţile prevăzute la art. 286 alin. (8) şi (9) din Codul
fiscal pot fi acordate prin hotărâri ale consiliilor locale adoptate în
cursul anului pe baza criteriilor şi procedurilor stabilite de către
acestea, pentru lucrările de reabilitare energetică, astfel cum sunt
prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 158/2011, cu modificările ulterioare, precum şi pentru
lucrările de creştere a calităţii arhitectural-ambientale
realizate în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de
creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor,
cu modificările ulterioare.
221. *** Abrogat
221^1. (1) În vederea respectării legislaţiei comunitare
în domeniul ajutorului de stat, consiliile locale vor elabora scheme de ajutor
de stat cu obiectiv dezvoltarea regională, destinate finanţării
realizării de investiţii.
(2) Schemele de ajutor de stat vor avea în vedere criteriile
şi condiţiile prevăzute în Regulamentul Comisiei Europene nr.
1.628/2006 din 24 octombrie 2006 de aplicare a articolelor 87 şi 88 din
Tratatul ajutoarelor naţionale pentru investiţiile cu finalitate
regională şi în Liniile directoare ale Comisiei Europene privind ajutorul
regional pentru perioada 2007 - 2013. Pentru schemele de ajutor de stat ce
urmează a fi elaborate vor fi parcurse procedurile prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007..
Norme metodologice:
222. (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti sau consiliile judeţene, după caz, în termenul
prevăzut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal, pot
majora anual impozitele şi taxele locale prevăzute de Codul fiscal,
în funcţie de condiţiile specifice zonei, fără discriminare
între categoriile de contribuabili, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) şi la art. 295 alin. (11) lit. b) - d) din
acelaşi act normativ, cu până la 20% .
(2) Hotărârile adoptate au la bază nivelurile
impozitelor şi taxelor locale stabilite în sumă fixă conform
prevederilor Codului fiscal, precum şi impozitele şi taxele locale
determinate pe bază de cotă procentuală, potrivit dispoziţiilor
acestuia. Hotărârea de majorare se aplică numai pentru anul fiscal
pentru care s-a aprobat. În anul fiscal următor se vor avea în vedere
impozitele şi taxele locale actualizate cu rata inflaţiei conform
prevederilor art. 292 din Codul fiscal coroborate cu
cele din prezentele norme metodologice.
223. În anul 2007, potrivit prevederilor art. 296 alin. (3) din Codul fiscal,
majorarea anuală a impozitelor şi taxelor locale are la bază
hotărârile privind majorarea anuală cu până la 20% adoptate în anul
2006 pentru anul fiscal 2007.
Norme metodologice:
224. (1) Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului
Bucureşti/consiliile judeţene adoptă, în termen de 45 de zile
lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292 din Codul fiscal, a fiecărui
an, pentru anul fiscal următor, hotărâri privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale referitoare la:
a) stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, după caz,
când acestea se determină pe bază de cotă procentuală, iar
prin Codul fiscal sunt prevăzute limite minime şi maxime;
b) stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când
acestea sunt prevăzute în sumă fixă, în limitele prevăzute
de Codul fiscal ori de hotărârea Guvernului prin care nivelurile
impozitelor şi taxelor locale se
indexează/ajustează/actualizează în condiţiile art. 292 din Codul fiscal;
c) instituirea taxelor locale prevăzute la art. 283 din Codul fiscal;
d) stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10%,
conform prevederilor art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) şi art. 265 alin. (2) din Codul fiscal;
e) majorarea, în termenul prevăzut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal, a
impozitelor şi taxelor locale, conform art. 287 din Codul fiscal;
f) delimitarea zonelor, atât în intravilan, cât şi în
extravilan, avându-se în vedere prevederile pct. 9;
g) procedura de acordare a facilităţilor fiscale
categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 286 din Codul fiscal;
h) adoptarea oricăror alte hotărâri în aplicarea Codului
fiscal şi a prezentelor norme metodologice;
i) procedurile de calcul şi de plată a taxelor
prevăzute la art. 283 alin. (3) din Codul fiscal.
(2) Termenul de hotărâri din cuprinsul art. 288 alin. (1) din Codul fiscal
constituie actele de autoritate pe care le adoptă consiliile
locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile
judeţene în exercitarea atribuţiilor acestora, prevăzute de
lege.
(3) Hotărârile privind stabilirea impozitelor, a taxelor
locale şi a taxelor speciale, inclusiv a celor prin care se aprobă
modificări sau completări la acestea, precum şi hotărârile
prin care se acordă facilităţi fiscale se publică:
a) în mod obligatoriu, în monitorul oficial al judeţului/municipiului
Bucureşti, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 75/2003,
chiar dacă publicarea se face şi potrivit prevederilor lit. b);
b) în monitoarele oficiale ale celorlalte unităţi
administrativ-teritoriale, acolo unde acestea se editează, în condiţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 75/2003;
c) prin oricare alte modalităţi prevăzute de lege.
(4) Modelul-cadru al hotărârii privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale, care se adoptă în condiţiile alin. (1), este
stabilit potrivit prevederilor pct. 256.
225. În termen de până la 45 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii
Guvernului prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 343/2006,
autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale
adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale aplicabile
în anul fiscal 2007, în condiţiile acesteia.
226. În timpul anului fiscal consiliile locale/Consiliul General
al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene, după caz, pot
hotărî, potrivit prevederilor art. 286 alin. (4) din Codul fiscal, atât
pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice, în cazul
calamităţilor naturale, scutirea de la plata sau reducerea:
a) impozitului pe clădiri;
b) impozitului pe teren;
c) taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism;
d) taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire.
227. Compartimentele de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale vor efectua inventarierea materiei
impozabile generate de aplicarea Codului fiscal, în fiecare an, până la
data de 15 mai, astfel încât proiectele bugetelor locale depuse în
condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003*)
să cuprindă impozitele şi taxele locale aferente materiei
impozabile respective.
*) Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 a fost abrogată. A se vedea
Legea nr. 273/2006.
228. Inventarierea materiei impozabile se realizează, în mod
obligatoriu, înaintea elaborării proiectelor bugetelor locale, în scopul
fundamentării părţii de venituri a acestora, fapt pentru care
autorităţile administraţiei publice locale, prin compartimentele
de specialitate ale acestora, au în vedere următoarele:
a) identificarea actelor normative prin care sunt instituite
impozite şi taxe locale, inclusiv a hotărârilor consiliilor locale,
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor
judeţene, după caz, prin care s-au instituit/stabilit impozite
şi taxe locale, pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal
curent;
b) identificarea actelor normative în temeiul cărora s-au
acordat, pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent ori se pot
acorda facilităţi fiscale;
c) planul de amenajare a teritoriului, planul urbanistic general,
planurile urbanistice zonale, nomenclatura stradală sau orice alte
documente asemănătoare, precum şi evidenţele specifice
cadastrului imobiliar-edilitar, acolo unde acestea sunt realizate, care stau la
baza fundamentării proiectelor de hotărâri privind delimitarea
zonelor în cadrul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale;
d) întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol
care constituie sursă de date privind contribuabilii şi totodată
obiectele acestora impozabile sau taxabile, după caz, din unitatea
administrativ-teritorială respectivă;
e) verificarea, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de
construire, a gradului de realizare a lucrărilor, în scopul identificării
datei de la care clădirile sunt supuse impozitării;
f) analiza menţinerii stării de insolvabilitate a
contribuabililor înregistraţi în evidenţa separată şi, pe
cale de consecinţă, identificarea sumelor din evidenţa
separată, ce pot fi colectate în anul de referinţă;
g) întocmirea:
1. matricolei pentru evidenţa centralizată a impozitului
pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei asupra mijloacelor de
transport în cazul persoanelor fizice, model stabilit potrivit pct. 256;
2. matricolei pentru evidenţa centralizată a impozitului
pe clădiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren şi a taxei
asupra mijloacelor de transport în cazul persoanelor juridice, stabilită
potrivit pct. 256;
h) întocmirea şi ţinerea la zi a registrului de rol
nominal unic, model stabilit potrivit pct. 256;
i) orice alte documente necuprinse la lit. a) - h), în care sunt
consemnate elemente specifice materiei impozabile.
229. Rolul nominal unic reprezintă fişa unică a
contribuabilului care conţine elementele de identificare, precum şi
creanţele bugetare ale acestuia la nivelul comunei, oraşului,
municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti, individualizată
printr-un număr de rol, începând cu nr. 1 şi până la
numărul care asigură înregistrarea tuturor contribuabililor. Se
recomandă, în special, la unităţile administrativ-teritoriale cu
un număr mare de contribuabili să se deschidă registre de rol
nominal unic pentru persoane fizice şi registre de rol nominal unic pentru
persoane juridice.
230. Contribuabililor coindivizari li se deschide rolul nominal
unic după cum urmează:
a) în cazul moştenitorilor aflaţi în indiviziune, pe
numele autorului succesiunii;
b) în cazul celorlalţi coindivizari, în următoarea
ordine:
1. pe numele celui care efectuează declaraţia
fiscală;
2. pe numele celui care are domiciliul în unitatea
administrativ-teritorială respectivă;
3. pe numele celui care are reşedinţa în unitatea
administrativ-teritorială respectivă;
4. pe numele primului înscris în actul prin care se atestă
dreptul de proprietate.
231. Este interzisă atribuirea de două sau mai multe
numere de rol aceluiaşi contribuabil la nivelul aceleiaşi comune,
aceluiaşi oraş, municipiu sau sector al municipiului Bucureşti,
după caz.
232. În cazul în care pe seama contribuabilului respectiv se
stabilesc numai debite de natura amenzilor, imputaţiilor,
despăgubirilor etc., înregistrarea acestora se poate face în registrele de
rol alte venituri, model stabilit potrivit pct. 256.
233. Pentru urmărirea creanţelor fiscale la domiciliul
sau sediul contribuabililor, după caz, în funcţie de condiţiile
specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale sau
fiecărui sector al municipiului Bucureşti, se utilizează
extrasul de rol, model stabilit potrivit pct. 256, în care se înregistrează
date din registrul de rol nominal unic.
234. Registrele prevăzute la pct. 229, 232 şi 233 se
numerotează, se şnuruiesc, se sigilează şi se
înregistrează în registrul general pentru înregistrarea
corespondenţei de la nivelul autorităţilor administraţiei publice
locale respective, prin grija conducătorului compartimentului de
specialitate al acestora.
235. Registrul de rol nominal unic se deschide pe o perioadă
de 5 ani, având realizată, în mod obligatoriu, corespondenţa la
nivelul aceleiaşi autorităţi a administraţiei publice
locale atât cu rolul nominal unic pentru perioada anterioară, cât şi
cu cel al poziţiei din registrul agricol ce îl priveşte pe
contribuabilul respectiv.
236. În situaţia în care în perioada anterioară
contribuabilul în cauză nu a avut deschis rol nominal unic, se face
menţiunea "rol nou".
237. Codul de identificare fiscală - codul numeric
personal/numărul de identificare fiscală/codul de înregistrare
fiscală/codul unic de înregistrare şi adresa domiciliului fiscal,
precum şi a clădirilor şi terenurilor deţinute în
proprietate/administrare/folosinţă, potrivit pct. 18, reprezintă
elemente de identificare a contribuabilului, care se înscriu, în mod
obligatoriu, în orice act translativ al dreptului de proprietate, în registrul
de rol nominal unic, în registrul agricol, în matricole, în declaraţiile
fiscale, în procesele-verbale pentru stabilirea impozitelor şi taxelor
locale, în certificatele fiscale, în chitanţele pentru creanţe ale
bugetelor locale, în actele de control, precum şi în orice alte documente
asemănătoare.
238. (1) Prevederile pct. 228 lit. g), 229, 232 şi 233 se
aplică în mod corespunzător şi în cazul programelor informatice.
(2) Programele informatice de administrare a impozitelor şi
taxelor locale vor asigura, în mod obligatoriu, următoarele:
a) utilizarea numai a termenilor şi noţiunilor
prevăzute de titlul IX al Codului fiscal şi de prezentele norme
metodologice; acolo unde se impune o anumită abreviere, aceasta va fi
cuprinsă într-o legendă;
b) editarea oricăror documente, inclusiv a formularelor
tipizate, potrivit structurii şi informaţiilor corespunzătoare
acestora, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de
ortografie specifice limbii române, inclusiv semnele diacritice conexe acesteia,
ţinând seama de prevederile Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii
române în locuri, relaţii şi instituţii publice, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.067 din 17 noiembrie 2004.
(3) Beneficiarii programelor informatice de administrare a
impozitelor şi taxelor locale vor avea, în mod obligatoriu, manuale de
utilizare care vor conţine toate informaţiile necesare unei cât mai
facile exploatări chiar şi de cei cu minime cunoştinţe în
domeniu, ce vor fi puse la dispoziţie organelor de control.
ART. 289
239. Autorităţile administraţiei publice locale
sunt obligate să asigure accesul neîngrădit, în condiţiile Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie
2001, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 167 din 8 martie 2002, al oricăror persoane
interesate la informaţiile privind nivelurile impozitelor şi taxelor
locale stabilite conform hotărârilor adoptate de către consiliile
locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene,
după caz, modul de calcul al acestora, contribuabilii care
beneficiază de facilităţi fiscale, precum şi la
informaţiile care privesc aplicarea oricăror alte prevederi ale
prezentului titlu..
Norme metodologice:
246. Stabilirea, constatarea, controlul şi colectarea impozitelor
şi taxelor locale se efectuează de către autorităţile
administraţiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale
acestora, după caz, ţinându-se seama de atribuţiile specifice,
potrivit legii.
247. Termenul organele speciale, din cuprinsul art. 291 din Codul fiscal, corespunde
compartimentelor de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale.
248. În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri
şi impozitul pe teren se calculează de către compartimentele de
specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în
a căror rază de competenţă se află situate aceste
imobile, pe baza declaraţiei fiscale depuse de către proprietar sau
de către împuternicitul acestuia, la care se anexează o copie de pe
actul de dobândire, precum şi schiţa de plan a clădirii sau a
terenului, după caz.
249. (1) Declararea clădirilor şi a terenurilor pentru
stabilirea impozitelor aferente nu este condiţionată de înregistrarea
acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător
atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.
250. Pe baza declaraţiei fiscale şi a declaraţiei
speciale de impunere, pentru fiecare contribuabil, la nivelul fiecărui
compartiment de specialitate al autorităţilor administraţiei
publice locale, se întocmeşte Procesul-verbal - înştiinţare de
plată pentru impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice, model
stabilit potrivit pct. 256.
251. Pentru nerespectarea dispoziţiilor referitoare la depunerea
declaraţiilor speciale, compartimentele de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale în a căror
rază de competenţă se află situate clădirile ce
intră sub incidenţa art. 252 din Codul fiscal aplică
sancţiunile stabilite de lege.
252. Verificarea modului de completare a declaraţiei fiscale
se face după cum urmează:
a) compartimentul de specialitate va verifica modul de completare
a declaraţiei depuse de contribuabil;
b) în cazul în care în declaraţia depusă de contribuabil
se poate identifica tipul erorii, respectiv eroare de calcul, de completare sau
eroare de aplicare a cotelor de impozitare/taxare, stabilirea obligaţiei
de plată se va face prin corectarea erorii şi prin înscrierea sumelor
corecte, avându-se în vedere următoarele:
1. aplicarea corectă a cotelor stabilite, potrivit Codului
fiscal;
2. înscrierea corectă a sumelor reprezentând
impozitele/taxele locale datorate, rezultate din înmulţirea cotei legale
de impozitare/taxare cu baza impozabilă/taxabilă;
3. înscrierea corectă a sumelor în rubricile prevăzute
de formular şi anularea celor înscrise eronat în alte rubrici;
4. corectarea calculelor aritmetice care au avut drept rezultat
înscrierea în declaraţie a unor sume eronate;
5. dacă în declaraţia depusă se constată erori
a căror cauză nu se poate stabili sau se constată elemente
lipsă, importante pentru stabilirea creanţei bugetare, compartimentul
de specialitate va solicita, în scris, contribuabilului să se prezinte la
sediul autorităţii administraţiei publice locale pentru
efectuarea corecturilor necesare.
253. Exercitarea activităţii de inspecţie
fiscală se realizează de către autorităţile
administraţiei publice locale prin compartimentele de specialitate ale
acestora, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală
şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.
254. În îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de
serviciu funcţionarii publici din compartimentele de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale se vor identifica
prin prezentarea legitimaţiei care le atestă această calitate, a
delegaţiei semnate de conducătorul compartimentului respectiv, precum
şi a actului de identitate. Legitimaţia are modelul stabilit potrivit
pct. 256..
Norme metodologice:
255. (1) O dată la 3 ani, până la data de 30 aprilie a
anului în cauză, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice
şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin
hotărâre a Guvernului, impozitele şi taxele locale care constau
într-o anumită sumă în lei, sau care sunt stabilite pe baza unei
anumite sume în lei se indexează/ajustează/actualizează, cu
excepţia taxei prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Codul
fiscal, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima
indexare.
(2) Limitele amenzilor prevăzute la art. 294 alin. (3) şi (4) din Codul
fiscal se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
ART. 293
256. (1) Modelele formularelor tipizate pentru stabilirea,
constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor
locale şi a altor venituri ale bugetelor locale vor fi aprobate prin ordin
comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului
administraţiei şi internelor.
(2) Formularele tipizate, aflate în stoc la nivelul
autorităţilor administraţiei publice locale, la data
publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al
României, Partea I, vor fi utilizate până la epuizare, adaptându-se în mod
corespunzător, în măsura în care aceasta este posibil.
(3) Formularele cu regim special, întocmite manual sau cu ajutorul
tehnicii de calcul, utilizate la colectarea veniturilor cuvenite bugetelor
locale, se execută pe hârtie autocopiativă securizată şi
sunt cuprinse în Lista formularelor cu regim special care se aprobă în
condiţiile prevăzute la alin. (1).
(4) Autorităţile administraţiei publice locale pot
solicita executarea formularelor cu regim special având imprimate elementele de
identificare proprii, inclusiv stema unităţii
administrativ-teritoriale, aprobată în condiţiile legii, prin
transmiterea unei comenzi ferme la Compania Naţională
"Imprimeria Naţională" - S.A., în condiţiile
suportării eventualelor diferenţe de preţ.
(5) Formularele cu regim special, prevăzute la alin. (3),
intră sub incidenţa prevederilor:
a) Hotărârii Guvernului nr. 831/1997*) pentru aprobarea
modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi
contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi
utilizarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 368 din 19 decembrie 1997;
b) Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 989/2002**)
privind tipărirea, înserierea şi numerotarea formularelor cu regim
special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 31
iulie 2002;
c) Ordinului ministrului finanţelor publice şi al
ministrului administraţiei şi internelor nr. 1993/461/2004***)
privind aprobarea modelelor formularelor cu regim special în domeniul
creanţelor bugetare locale publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 69
din 20/01/2005.
*) Hotărârea
Guvernului nr. 831/1997 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr.
105/2009.
**) Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 989/2002 a fost abrogat. A se vedea
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2226/2006.
***) Ordinul
ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei
şi internelor nr. 1993/461/2004 a fost abrogat. A se vedea Ordinul
ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei
şi internelor nr. 2052 bis/1528/2006.
257. (1) La elaborarea deciziilor prevăzute la alin. (2)
şi a ordinelor comune prevăzute la pct. 256 alin. (1), la pct. 286
şi la pct. 289 alin. (3), potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 215/2001, vor fi
consultate următoarele structuri asociative:
a) Asociaţia Comunelor din România;
b) Asociaţia Oraşelor din România;
c) Asociaţia Municipiilor din România;
d) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din
România.
(2) La elaborarea deciziilor de către Comisia fiscală
centrală cu privire la aplicarea unitară a titlului IX din Codul
fiscal participă şi reprezentantul Ministerului Administraţiei
şi Internelor.
Norme metodologice:
258. *** Abrogat
259. Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu,
inspecţia fiscală se exercită de către
autorităţile administraţiei publice locale în a căror
rază administrativ-teritorială au loc spectacolele, care
verifică obligaţiile prevăzute la art. 274 alin. (4) din Codul fiscal.
260. În cazul în care se apreciază de către agenţii
constatatori că faptele comise de contribuabili sunt de gravitate
redusă, se poate aplica drept sancţiune contravenţională
avertismentul, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (1), art. 7 şi la art. 38 alin. (1) şi (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
Norme metodologice:
261. Penalităţile de întârziere datorate şi
calculate în condiţiile Codului de procedură fiscală, aferente
veniturilor bugetelor locale, constituie venituri proprii ale acestor bugete
şi se înregistrează la capitolul şi subcapitolul
corespunzătoare categoriei de venit la care se referă. În acest sens
se au în vedere şi prevederile art. 295 din Codul fiscal.
262. Nedepunerea sumelor încasate reprezentând taxe pentru
folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozit pe spectacole,
taxe hoteliere, taxe judiciare de timbru, taxe extrajudiciare de timbru,
încasate de persoane care prin atribuţiile pe care le au de îndeplinit
efectuează astfel de încasări, altele decât cele din structura
compartimentelor de specialitate, precum şi cele rezultate din vânzarea
timbrelor fiscale mobile la termenele prevăzute de lege sau de prezentele
norme metodologice, se sancţionează potrivit Codului de
procedură fiscală, având elementele constitutive ale obligaţiilor
bugetare locale calculate şi reţinute la sursă.
263. La unităţile teritoriale de trezorerie şi
contabilitate publică unde unităţile administrativ-teritoriale
şi sectoarele municipiului Bucureşti au deschis conturile de venituri
ale bugetelor locale se deschid conturi distincte pentru încasarea taxelor
asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală maximă
autorizată de peste 12 tone.
264. Compartimentul de specialitate al autorităţilor
administraţiei publice locale de la nivelul
comunelor/oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti,
după caz, virează cota de 40% din taxele asupra mijloacelor de
transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste
12 tone, prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Codul
fiscal, către bugetele judeţene şi, respectiv, către
bugetul local al municipiului Bucureşti, lunar, până cel târziu la
data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă.
265. În situaţia în care sumele ce urmează a fi
restituite din taxele ce fac obiectul divizării în cotele de 60% şi,
respectiv, 40%, potrivit art. 295 alin. (5) din Codul fiscal,
către contribuabilii care solicită aceasta în condiţiile legii
sunt mai mari decât cele constituite din cota de 40% până la data
solicitării restituirii, compartimentul de specialitate menţionat la
pct. 264 solicită, în scris, compartimentului de specialitate al
consiliului judeţean şi, respectiv, al Consiliului General al
Municipiului Bucureşti să vireze suma necesară restituirii din
cota de 40% încasată, iar acesta din urmă are obligaţia
virării sumei în cel mult 10 zile de la data solicitării.
266. Dobânzile şi penalităţile de întârziere
stabilite în condiţiile Codului de procedură fiscală, aferente
taxei asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală
maximă autorizată de peste 12 tone, urmează regula
divizării în proporţie de 60% şi, respectiv, de 40%, potrivit art. 295 alin. (5) din Codul fiscal.
267. Resursele financiare constituite din taxa asupra mijloacelor
de transport prevăzută la art. 263 alin. (4) şi (5) din Codul
fiscal se pot utiliza în exclusivitate pentru lucrări de întreţinere,
modernizare, reabilitare şi construire a drumurilor locale şi
judeţene.
268. Taxele instituite prin Legea nr. 146/1997*) privind taxele
judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările
ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 146/1997, constituie integral
venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în
funcţie de sediul autorităţilor publice care
soluţionează cererile ce intră sub incidenţa aplicării
reglementărilor privind taxele judiciare de timbru.
*) Legea
nr. 146/1997 a fost abrogată. A se vedea Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 80/2013.
269. La nivelul municipiului Bucureşti, taxa judiciară
de timbru se încasează direct la bugetele locale ale sectoarelor acestuia,
în funcţie de raza teritorială unde se află
autorităţile publice care soluţionează acţiunile
şi cererile ce intră sub incidenţa Legii nr. 146/1997*).
*) Legea
nr. 146/1997 a fost abrogată. A se vedea Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 80/2013.
270. *** Abrogat
271. *** Abrogat
272. *** Abrogat
273. *** Abrogat
274. *** Abrogat
275. *** Abrogat
276. *** Abrogat
277. *** Abrogat
278. *** Abrogat
279. Taxele instituite prin Legea nr. 117/1999 privind taxele
extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările ulterioare,
denumită în continuare Legea nr. 117/1999, constituie venituri ale
bugetelor locale.
280. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. I, II
şi III din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al
comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului
Bucureşti) sau sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în
funcţie de sediul prestatorului de servicii.
281. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. IV din
anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei,
oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau
sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de domiciliul
persoanei fizice sau de sediul persoanei juridice beneficiare a serviciului
prestat, după caz.
282. (1) Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. V
din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei,
oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau
sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de
sediul comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar care a
iniţiat procedura eliberării titlurilor de proprietate pentru care se
plăteşte taxa respectivă.
(2) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi
înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi
forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1.097 din 24 noiembrie 2004, taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute la
cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,
cu modificările ulterioare, nu se mai datorează.
283. (1) Taxele extrajudiciare de timbru rezultate din vânzarea
timbrelor fiscale mobile se fac venit la bugetul local al comunei,
oraşului, municipiului, după caz, în a cărei/cărui
rază administrativ-teritorială se află amplasată unitatea
care vinde timbre fiscale.
(2) Pentru determinarea destinaţiei sumelor rezultate din
vânzarea timbrelor fiscale mobile, unitatea, în înţelesul alin. (1), se
identifică după adresa la care se află situat punctul
propriu-zis prin care se vând timbrele.
(3) Unităţile care vând aceste timbre au obligaţia
să depună contravaloarea timbrelor fiscale la bugetele locale
beneficiare până cel târziu la data de 10 inclusiv a lunii curente pentru
luna precedentă.
(4) Nedepunerea sumelor rezultate din vânzarea timbrelor fiscale
mobile la termenul prevăzut la alin. (3) se sancţionează
potrivit Codului de procedură fiscală, având elementele constitutive
ale obligaţiilor bugetare locale calculate şi reţinute la
sursă.
284. La nivelul municipiului Bucureşti taxele extrajudiciare
de timbru rezultate din vânzarea timbrelor fiscale mobile se virează
direct de către unităţile care vând aceste timbre la bugetele
locale ale sectoarelor acestuia, în funcţie de raza teritorială în
care se află amplasate unităţile respective.
285. Taxele prevăzute la art. 295 alin. (11) lit. b) şi d) din
Codul fiscal nu intră sub incidenţa prevederilor art. 287 din Codul fiscal.
286. Formularele tipizate utilizate de către compartimentele
de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale
în activitatea de colectare a veniturilor cuvenite bugetelor locale în
condiţiile prezentului titlu se vor aproba prin ordin comun al ministrului
finanţelor publice şi ministrului administraţiei şi
internelor.
287. (1) Pentru toate cazurile în care se acordă scutiri sau
reduceri de impozite şi taxe locale, precum şi de obligaţii de
plată accesorii acestora, indiferent de categoria actului normativ prin
care s-au stabilit, lege, ordonanţă de
urgenţă/ordonanţă/hotărâre a Guvernului sau
hotărâre a autorităţii deliberative a administraţiei
publice locale, compartimentele de specialitate au obligaţia să
întocmească borderouri de scăderi.
(2) Anual, într-o anexă la hotărârea privind aprobarea
contului de încheiere a exerciţiului bugetar se vor înscrie, în mod
obligatoriu:
a) facilităţile fiscale acordate în anul fiscal de
referinţă, pe fiecare din impozitele şi taxele locale
prevăzute la pct. 11 alin. (1), precum şi pe fiecare din
reglementările care au stat la baza acordării facilităţilor
respective;
b) sumele înregistrate în evidenţa separată a
insolvabililor la data de 31 decembrie a anului fiscal de referinţă,
pe fiecare din impozitele şi taxele locale prevăzute la pct. 11 alin.
(1), precum şi pe fiecare an fiscal din cei 5 ani anteriori anului fiscal
de referinţă;
c) sumele înregistrate în lista de
rămăşiţă la data de 31 decembrie a anului fiscal de
referinţă, pe fiecare din impozitele şi taxele locale
prevăzute la pct. 11 alin. (1), precum şi pe fiecare alt venit
propriu al bugetului local respectiv.
(3) Prin sintagma anul fiscal de referinţă se
înţelege anul fiscal pentru care se adoptă hotărârea
prevăzută la alin. (2).
Art. 296
288. (1) Pentru anul 2004, impozitele şi taxele locale,
precum şi taxele asimilate acestora se datorează după cum
urmează:
a) impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, pe baza
valorilor impozabile prevăzute la cap. II în coloana "Nivelurile
stabilite în anul 2003 pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)" din anexa la
prezentele norme metodologice, având în vedere hotărârile consiliilor
locale adoptate în anul 2003, cu aplicabilitate în anul 2004 şi în ceea ce
priveşte acordarea bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie,
precum şi a facilităţilor fiscale;
b) impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor juridice, pe
baza cotelor stabilite prin hotărârile consiliilor locale adoptate în anul
2003, cu aplicabilitate în anul 2004;
c) impozitul pe teren, în cazul terenurilor amplasate în
intravilan, pe baza nivelurilor prevăzute la cap. III în coloana
"Nivelurile stabilite în anul 2003 pentru anul 2004 -art. 296 alin. (1)" din anexa la
prezentele norme metodologice, având în vedere hotărârile consiliilor
locale adoptate în anul 2003, cu aplicabilitate în anul 2004 şi în ceea ce
priveşte acordarea bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie, în
cazul persoanelor fizice;
d) impozitul pe teren, în cazul terenurilor amplasate în
extravilan, pe baza nivelurilor prevăzute la cap. III în coloana
"Nivelurile pentru anul 2004" din anexa la prezentele norme
metodologice, având în vedere prevederile art. 296 alin. (3) din Codul fiscal, precum
şi pe cele ale hotărârilor consiliilor locale adoptate în anul 2003,
cu aplicabilitate în anul 2004 în ceea ce priveşte acordarea
bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie, în cazul persoanelor
fizice, şi a facilităţilor fiscale;
e) taxa asupra mijloacelor de transport, pe baza nivelurilor
prevăzute la cap. IV în coloana "Nivelurile stabilite în anul 2003
pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)" din anexa la
prezentele norme metodologice, având în vedere hotărârile consiliilor
locale adoptate în anul 2003, cu aplicabilitate în anul 2004;
f) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor, prevăzute la art. 267 şi 268 din Codul fiscal, pe
baza nivelurilor prevăzute la cap. V în coloana "Nivelurile pentru
anul 2004" din anexa la prezentele norme metodologice, având în vedere
hotărârile adoptate de consiliile locale în termenul prevăzut la art. 296 alin. (2) din Codul fiscal;
g) taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate,
prevăzută la art. 270 din Codul fiscal, pe baza cotelor
stabilite prin hotărârile consiliilor locale adoptate în anul 2003, cu
aplicabilitate în anul 2004;
h) taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate, prevăzută la art. 271 din Codul fiscal, pe baza
nivelurilor prevăzute la cap. VI în coloana "Nivelurile pentru anul
2004" din anexa la prezentele norme metodologice, având în vedere
hotărârile adoptate de consiliile locale în termenul prevăzut la art. 296 alin. (2) din Codul fiscal;
i) impozitul pe spectacole, în cazul videotecilor şi
discotecilor, pe baza nivelurilor prevăzute la cap. VII în coloana
"Nivelurile pentru anul 2004 - art. 275 alin (2) coroborat cu art. 296 alin. (1)" din anexa la
prezentele norme metodologice, având în vedere hotărârile consiliilor
locale adoptate în anul 2003, cu aplicabilitate în anul 2004;
j) taxa hotelieră, pe baza cotelor stabilite prin
hotărârile consiliilor locale adoptate în anul 2003, cu aplicabilitate în
anul 2004;
k) alte taxe locale, pe baza nivelurilor prevăzute la cap. X
în coloana "Nivelurile pentru anul 2004 - art. 283 coroborat cu art. 296 alin. (1)" din anexa la
prezentele norme metodologice, având în vedere hotărârile consiliilor locale
adoptate în anul 2003, cu aplicabilitate în anul 2004;
l) taxele prevăzute la art. 295 alin. (11) din Codul fiscal, pe
baza nivelurilor prevăzute la pct. II - IV din anexa la prezentele norme
metodologice, în coloana "Nivelurile actualizate pentru anul 2004".
(2) În anul 2004, potrivit prevederilor art. 296 alin. (3) din Codul fiscal,
majorarea anuală a impozitelor şi taxelor locale are la bază
hotărârile consiliilor locale adoptate în anul 2003, cu aplicabilitate în
anul 2004.
(3) Pentru anul 2005, majorarea anuală, stabilită în
condiţiile art. 287 din Codul fiscal, poate fi
adoptată prin hotărâri ale autorităţilor deliberative
până la data de 31 mai 2004 şi va fi aplicată începând cu data
de 1 ianuarie 2005.
(4) În anul 2004, se aplică scutirile prevăzute la art. 284 alin. (4) din Codul fiscal, ca
excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) şi c).
289. (1) Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului
Bucureşti adoptă hotărârile prevăzute la pct. 288 alin. (1)
lit. f) şi h) potrivit prevederilor art. 296 alin. (2) din Codul fiscal.
(2) Facilităţile fiscale acordate prin alte acte
normative decât cele prevăzute în Codul fiscal îşi încetează
aplicabilitatea începând cu anul 2004.
(3) Prin ordin comun al ministrului finanţelor publice
şi ministrului administraţiei şi internelor se vor aproba
normele metodologice pentru punerea în aplicare a reglementărilor privind
taxele judiciare de timbru şi taxele extrajudiciare.
(4) Nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2005
se vor stabili avându-se în vedere nivelurile stabilite pentru anul 2004,
prevăzute în anexa la prezentele norme metodologice,
indexate/ajustate/actualizate prin hotărâre a Guvernului, potrivit
prevederilor art. 292 din Codul fiscal, pentru a
reflecta rata estimată a inflaţiei pentru anul 2005, exclusiv
majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Codul fiscal.
(5) Bonificaţia pentru plata cu anticipaţie a taxei
asupra mijloacelor de transport, potrivit prevederilor art. 265 alin. (2) din Codul fiscal, se va
stabili în luna mai a anului 2004, cu aplicabilitate în anul 2005.
290. Impozitele şi taxele locale instituite prin
reglementări anterioare intrării în vigoare a Codului fiscal se
urmăresc pe perioada de prescripţie, avându-se în vedere
reglementările respective.
290^1. (1) Nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru
anii 2007, 2008 şi 2009 se vor stabili avându-se în vedere nivelurile
stabilite pentru anul 2007, în anexa la hotărârea Guvernului adoptată
în condiţiile art. III din Legea nr. 343/2006.
(2) Pentru anii fiscali 2008 şi 2009, Consiliile
locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti adoptă
hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, până
la data de 31 mai a anului precedent şi vor fi aplicate începând cu data
de 1 ianuarie a anului următor.
Norme metodologice:
1. Prin persoane fizice rezidente în sensul art. 296^3 din Codul fiscal se
înţelege persoanele fizice care îşi au domiciliul sau
reşedinţa pe teritoriul României, precum şi străinii
şi apatrizii care sunt titulari ai drepturilor legale de şedere
şi de muncă pe teritoriul României şi au obligaţia
plăţii contribuţiilor sociale obligatorii potrivit
legislaţiei specifice sistemelor de asigurări sociale.
Norme metodologice:
2. În această categorie se includ persoanele fizice
nerezidente care realizează, pe teritoriul României, veniturile
prevăzute la art. 296^3 lit. a) din Codul fiscal şi
care, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este
parte, sunt obligate la plata contribuţiilor sociale prevăzute în
titlul IX^2 din Codul fiscal. Prin instrumente juridice internaţionale se
înţelege regulamentele comunitare privind coordonarea sistemelor de
securitate socială, precum şi acordurile şi convenţiile în
domeniul securităţii sociale la care România este parte.
ART. 296^3 lit. e)
3. În această categorie se
includ și contribuabilii nerezidenţi care au calitatea de angajatori,
respectiv persoanele fizice și juridice care nu au sediul, respectiv
domiciliul sau reședinţa în România și care, potrivit
instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte,
datorează în România contribuţiile sociale obligatorii pentru
salariaţii lor care sunt supuși legislaţiei de asigurări
sociale din România.
Prin entitate asimilată
angajatorului care are calitatea de plătitor de venituri din
activităţi dependente se înţelege orice entitate care nu are
calitatea de persoană fizică sau juridică și care, potrivit
legii, are dreptul să folosească personal angajat, cum ar fi:
cabinete/birouri profesionale, societăţi civile și altele.
ART. 296^4 lit. c)
3^1. În această categorie se includ indemnizaţiile
persoanelor alese în consiliul de administraţie/comitetul
director/consiliul superior, comitetul executiv/biroul permanent, comisia de
disciplină şi altele, cu excepţia indemnizaţiilor
cenzorilor, care se încadrează la art. 296^4 alin. (1) lit. g) din Codul
fiscal.
ART. 296^4 lit. e)
3^2. În această categorie se includ: administratorii, membrii
consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere şi
comitetului consultativ, precum şi reprezentanţii statului sau
reprezentanţii membrilor consiliului de administraţie, fie în
adunarea generală a acţionarilor, fie în consiliul de administraţie,
după caz.
Norme metodologice:
4. Sumele prevăzute la art. 296^4 alin. (1) lit. e) şi g) din
Codul fiscal, cu excepţia indemnizaţiilor de şedinţă
primite de consilierii locali, judeţeni sau ai municipiului
Bucureşti, intră în baza de calcul al contribuţiei individuale
de asigurări sociale, indiferent dacă persoanele respective sunt din
cadrul aceleiaşi societăţi ori din afara ei, indiferent
dacă sunt pensionari sau angajaţi cu contract individual de
muncă.
5. Se includ în baza de calcul al
contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate sumele
prevăzute la art. 296^4 alin. (1) lit. e) şi g)
din Codul fiscal.
Norme metodologice:
6. În cazul depăşirii limitei prevăzute la art. 296^4 alin. (1) lit. m) din Codul
fiscal, partea care depăşeşte reprezintă venit asimilat
salariilor şi se cuprinde în baza de calcul al contribuţiilor sociale
individuale.
ART. 296^4 lit. n)
6^1. În această categorie se includ remuneraţiile
acordate în baza contractului de mandat preşedintelui şi membrilor
comitetului executiv; remuneraţia cenzorului cu contract de mandat se
încadrează la art. 296^4 alin. (1) lit. g) din Codul
fiscal.
ART. 296^4 lit. o)
7. În baza lunară de calcul al contribuţiei individuale
de asigurări sociale, în cazul persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul
fiscal, se include şi suma reprezentând 35% din câştigul salarial
mediu brut, prevăzut la art. 296^4 alin. (3) din Codul fiscal, în
cazul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate,
corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul
medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală
profesională.
ART. 296^4 lit. u)
8. Avantajele asimilate salariilor includ, fără a fi
limitate la acestea, următoarele:
a) împrumuturi nerambursabile;
b) anularea unei creanţe a angajatorului asupra angajatului.
9. Veniturile care se includ în câştigul brut realizat din
activităţi dependente, care reprezintă baza lunară de
calcul al contribuţiilor sociale individuale obligatorii, sunt cele
prevăzute la art. 296^4 din Codul fiscal, care se
completează cu prevederile pct. 68 din Normele metodologice de aplicare a
titlului III din Codul fiscal, date în aplicarea art. 55 alin. (1) şi (2) din Codul
fiscal, mai puţin veniturile asupra cărora nu există
obligaţia plăţii contribuţiilor sociale potrivit
reglementărilor generale şi specifice fiecărei contribuţii
sociale, precum şi celor din legislaţia privind asigurările
sociale.
În baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii se
includ şi veniturile realizate ca urmare a activităţilor de
creare de programe pentru calculator şi cele realizate de către
persoanele cu handicap grav sau accentuat, care sunt scutite de la plata
impozitului pe venit.
La încadrarea sumelor şi avantajelor
acordate în excepţiile generale de la baza de calcul se aplică
regulile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a titlului III din
Codul fiscal.
Norme metodologice:
10. În baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale datorate de angajator bugetului asigurărilor
sociale de stat se includ sumele care fac parte din baza lunară de calcul
al contribuţiei individuale de asigurări sociale, ţinându-se
seama de excepţiile prevăzute la art. 296^15 şi 296^16 din Codul
fiscal, coroborat cu pct. 20.
Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite,
speciale şi alte condiţii de muncă se realizează potrivit
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
Exemplu de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
datorate de angajator.
Se folosesc următoarele simboluri:
N = cota de contribuţie pentru condiţii normale de
muncă (31,3%);
D = cota de contribuţie pentru condiţii deosebite de
muncă (36,3%);
S = cota de contribuţie pentru condiţii speciale de
muncă şi pentru alte condiţii de muncă (41,3%);
BCA = baza de calcul al contribuţiei individuale de
asigurări sociale (câştig brut realizat, dar nu mai mult de 5 ori
câştigul salarial mediu brut);
TV = suma câştigurilor realizate la nivel de angajator;
TVN = suma câştigurilor realizate în condiţii normale de
muncă la nivel de angajator;
TVD = suma câştigurilor realizate în condiţii deosebite
de muncă la nivel de angajator;
TVS = suma câştigurilor realizate în condiţii speciale
de muncă şi în alte condiţii de muncă la nivel de
angajator;
NA = 20,8%, care reprezintă cota de contribuţie
datorată de angajator pentru condiţii normale de muncă (31,3% -
10,5% = 20,8%);
DA = 25,8%, care reprezintă cota de contribuţie
datorată de angajator pentru condiţii deosebite de muncă (36,3%
- 10,5% = 25,8%);
SA = 30,8%, care reprezintă cota de contribuţie
datorată de angajator pentru condiţii speciale de muncă şi
pentru alte condiţii de muncă (41,3% - 10,5% = 30,8%);
BCP = baza de calcul plafonată pentru calculul
contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator (numărul
de asiguraţi x 5 câştiguri salariale medii brute);
CMB = câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea
bugetului asigurărilor sociale de stat;
CAS datorată de asigurat = BCA x 10,5%;
CAS datorată de angajator:
Varianta I. Dacă suma câştigurilor realizate nu
depăşeşte BCP:
CAS datorată de angajator = TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA
Varianta II. Dacă suma câştigurilor realizate
depăşeşte BCP:
CAS datorată de angajator = (TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA)
x BCP / TV
CMB = 2.117 lei (pentru anul 2012)
Se presupune că angajatorul are 4 salariaţi. În aceste
condiţii:
BCP este 4 salariaţi x 5 x 2.117 lei = 42.340 lei
_____________________________________________________________________________
| Nr. crt. | Suma | Suma | Suma | Suma | CAS |
| asiguraţi| câştigurilor| câştigurilor|
câştigurilor| câştigurilor| datorată |
| | realizate | realizate în| realizate în| realizate în| pentru |
| | (lei) | condiţii | condiţii | condiţii |
asigurat |
| | | normale de | deosebite de| speciale şi | (lei) |
| | | muncă | muncă | alte | |
| | | (lei) | (lei) | condiţii de | |
| | | | | muncă | |
| | | | | (lei) | |
|__________|_____________|_____________|_____________|_____________|__________|
| 1. | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 105 |
|__________|_____________|_____________|_____________|_____________|__________|
| 2. | 1.500 | 750 | 525 | 225 | 158 |
|__________|_____________|_____________|_____________|_____________|__________|
| 3. | 25.000 | 13.750 | 11.250 | 0 | 2.625 |
|__________|_____________|_____________|_____________|_____________|__________|
| 4. | 28.000 | 0 | 0 | 28.000 | 2.940 |
|__________|_____________|_____________|_____________|_____________|__________|
| Total: | 55.500 | 15.500 | 11.775 | 28.225 | 5.828 |
|__________|_____________|_____________|_____________|_____________|__________|
CAS datorată de angajator:
(15.500 x 20,8 / 100 + 11.775 x 25,8 / 100 + 28.225 x 30,8 / 100)
x 42.340 / 55.500 = (3.224 lei + 3.038 lei + 8.693 lei) x 0,76288 = 11.409 lei.
Norme metodologice:
11. În baza lunară de calcul pentru contribuţia de
asigurări sociale de sănătate datorată de angajator se
includ şi următoarele venituri realizate de persoanele prevăzute
la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul
fiscal:
a) cuantumul sumelor reprezentând indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai
pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă suportate de
angajator;
b) cuantumul sumelor reprezentând indemnizaţii de
incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de
muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002,
republicată, cu modificările ulterioare, numai pentru primele 3 zile
de incapacitate suportate de angajator.
Art. 296^5 alin. 2^1
12. În baza lunară de calcul al contribuţiei pentru
concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate datorată de angajator se includ şi
următoarele venituri realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul
fiscal:
a) cuantumul sumelor reprezentând indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate, numai pentru primele 5 zile de
incapacitate temporară de muncă suportate de angajator;
b) cuantumul sumelor reprezentând indemnizaţii de
incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de
muncă sau a unei boli profesionale.
13. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
care se suportă din fondul de asigurare pentru accidente de muncă
şi boli profesionale se va evidenţia distinct în anexa nr. 1.1
"Anexa angajator" la "Declaraţia privind obligaţiile
de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor asigurate".
Norme metodologice:
14. Prin câştig brut realizat de un salariat încadrat cu
contract individual de muncă, potrivit legii, inclusiv salariatul care
cumulează pensia cu salariul, în condiţiile legii, se înţelege
orice câştig în bani şi/sau în natură primit de la angajator de
către aceste persoane, ca plată a muncii lor sau pe perioada în care
sunt încadrate în muncă, inclusiv în perioadele de suspendare ca urmare a
statutului de salariat pe care îl deţin, cu excepţia veniturilor
prevăzute la pct. 24.
14^1. În baza lunară de calcul al contribuţiei la Fondul
de garantare se iau în calcul şi cuantumul sumelor reprezentând
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate în
baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai
pentru primele 5 zile de incapacitate suportate de angajator, precum şi
cuantumul sumelor reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară
de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002, republicată, cu
modificările ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate
suportate de angajator.
Norme metodologice:
15. Pe perioada în care persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul
fiscal beneficiază de indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, baza de calcul al contribuţiei pentru
accidente de muncă şi boli profesionale o reprezintă salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în plată,
corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul
medical.
Norme metodologice:
16. Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 1 din Codul fiscal,
contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se aplică
şi asupra indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de
muncă drept urmare a unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru
şomaj sau din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi
boli profesionale constituit în condiţiile legii, după caz.
Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii care se suportă
din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale se va evidenţia distinct în anexa 1.1 "Anexa
angajator" la "Declaraţia privind obligaţiile de plată
a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate", aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.397/2010.
Norme metodologice:
17. Contribuţia de asigurări pentru accidente de
muncă şi boli profesionale se calculează prin aplicarea cotei de
1%, prevăzută de lege, asupra drepturilor reprezentând
indemnizaţia de şomaj care se acordă pe perioada efectuării
de către şomerii care se află în plata acestui drept a practicii
profesionale în cadrul cursurilor organizate, potrivit legii, de agenţiile
pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului
Bucureşti.
18. *** Abrogat.
Norme metodologice:
19. În cazul depăşirii sumei de 150 lei pentru cadourile
oferite, partea care depăşeşte reprezintă venit din salarii
şi se cuprinde în baza de calcul prevăzută la art. 296^4 şi 296^5 din Codul fiscal.
Norme metodologice:
20. Sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări
sociale următoarele:
a) indemnizaţiile lunare de neconcurenţă
prevăzute în contractele individuale de muncă, în condiţiile
legii;
b) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de
muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale, suportate de angajator, potrivit legii;
c) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de
muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale, suportate de la Fondul naţional de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;
d) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care
se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor
şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în
retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie,
din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi
siguranţei naţionale;
e) veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul
lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul
asigurărilor de şomaj, potrivit actelor normative care
reglementează aceste domenii;
f) indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate suportate de angajator, potrivit legii, pentru partea care
depăşeşte nivelul prevăzut la art. 296^11;
g) indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate suportate de la Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate, potrivit legii, pentru partea care
depăşeşte nivelul prevăzut la art. 296^11;
h) indemnizaţiile de şedinţă primite de
consilierii locali, judeţeni sau ai municipiului Bucureşti;
i) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor
sociale de stat.
ART. 296^16 b)
21. Sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate următoarele:
a) indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate suportate de angajator, potrivit legii, numai pentru
contribuţia individuală;
b) indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate suportate de la Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate, potrivit legii;
c) veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul
lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul
asigurărilor de şomaj, potrivit actelor normative care
reglementează aceste domenii.
Art. 296^16 lit.e)
22. Sunt exceptate de la plata contribuţiei pentru concedii
şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
următoarele:
a) veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare în
activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu
statut special care îşi desfăşoară activitatea în
ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională;
b) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului
de audit, după caz, precum şi sumele primite pentru participarea în
consilii, comisii, comitete şi altele asemenea, inclusiv
indemnizaţiile de şedinţă primite de consilierii locali,
judeţeni sau ai municipiului Bucureşti;
c) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite,
potrivit legii;
d) sumele din profitul net, cuvenite administratorilor
societăţilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv,
după caz, precum şi participarea la profitul unităţii
pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
e) indemnizaţiile lunare de neconcurenţă
prevăzute în contractele individuale de muncă, în condiţiile
legii;
f) remuneraţia primită de preşedintele
asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de
mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
g) indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate suportate de la Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate, potrivit legii;
h) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care
se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor
şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în
retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie,
din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi
siguranţei naţionale;
i) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care
se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor
şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în
retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, fără
drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii
publice şi siguranţei naţionale;
j) veniturile reprezentând plăţi compensatorii suportate
de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de muncă;
k) veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul
lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul
asigurărilor de şomaj, potrivit actelor normative care
reglementează aceste domenii.
Art. 296^16 lit. c)
23. Sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări
pentru şomaj următoarele:
a) drepturile de soldă lunară acordate personalului
militar, potrivit legii;
b) remuneraţia administratorilor societăţilor
comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor
autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi
sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a
acţionarilor şi în consiliul de administraţie;
c) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de
audit, după caz, precum şi sumele primite pentru participarea în
consilii, comisii, comitete şi altele asemenea, inclusiv
indemnizaţiile de şedinţă primite de consilierii locali,
judeţeni sau ai municipiului Bucureşti;
d) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite,
potrivit legii;
e) sumele din profitul net cuvenite administratorilor
societăţilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv,
după caz, precum şi participarea la profitul unităţii
pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
f) indemnizaţiile lunare de neconcurenţă
prevăzute în contractele individuale de muncă, în condiţiile
legii;
g) remuneraţia primită de preşedintele
asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de
mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
h) indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate suportate din Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate, potrivit legii;
i) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de
muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale, suportate din Fondul naţional de asigurare pentru accidente
de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;
j) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care
se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor
şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în
retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie,
din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi
siguranţei naţionale;
k) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care
se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor
şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în
retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, fără
drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii
publice şi siguranţei naţionale;
l) veniturile reprezentând plăţi compensatorii suportate
de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de muncă;
m) veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul
lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul
asigurărilor de şomaj, potrivit actelor normative care
reglementează aceste domenii;
n) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor
sociale de stat;
o) veniturile obţinute de pensionari;
p) veniturile realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul
fiscal care nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit. e) şi g) din Codul
fiscal, dar încasează venituri ca urmare a faptului că au avut
încheiate raporturi juridice şi respectivele venituri se acordă,
potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridice; în
această categorie nu se includ sumele reprezentând salarii, diferenţe
de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferenţe de venituri
asimilate salariilor, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile, precum şi actualizarea
acestora cu indicele de inflaţie, care se supun plăţii
contribuţiei de asigurare pentru şomaj;
q) compensaţiile acordate, în condiţiile legii ori ale
contractelor colective sau individuale de muncă, persoanelor cărora
le încetează raporturile de muncă ori de serviciu sau care, potrivit
legii, sunt trecute în rezervă ori în retragere, altele decât cele
prevăzute la lit. j), k), l) şi m);
r) veniturile aferente perioadei în care raporturile de muncă
sau de serviciu ale persoanelor care au încheiat astfel de raporturi sunt
suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente perioadei de incapacitate
temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de
accidente în afara muncii şi perioadei de incapacitate temporară de
muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale, în
care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii, care
se supun plăţii contribuţiei de asigurare pentru şomaj;
s) drepturile de salariu lunar acordate poliţiştilor
şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, potrivit legii.
ART. 296^16 lit. f)
24. Sunt exceptate de la plata contribuţiei la Fondul de
garantare a creanţelor salariale următoarele:
a) veniturile de natura celor prevăzute la art. 296^15 din Codul fiscal;
b) compensaţiile acordate, în condiţiile legii ori ale
contractelor colective sau individuale de muncă, persoanelor concediate
pentru motive care nu ţin de persoana lor;
c) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor
sociale de stat sau Fondul naţional unic pentru asigurări de
sănătate, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă
şi boli profesionale;
d) drepturile de hrană acordate de angajatori
salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) veniturile acordate potrivit prevederilor legale sub forma de
participare a salariaţilor la profit.
ART. 296^16 lit. d)
25. Sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări
pentru accidente de muncă şi boli profesionale următoarele:
a) indemnizaţiile din activităţi
desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor
juridice fără scop patrimonial;
b) drepturile de soldă lunară acordate personalului
militar, potrivit legii;
c) remuneraţia administratorilor societăţilor
comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor
autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi
sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a
acţionarilor şi în consiliul de administraţie;
d) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului
de audit, după caz, precum şi sumele primite pentru participarea în
consilii, comisii, comitete şi altele asemenea, inclusiv
indemnizaţiile de şedinţă primite de consilierii locali,
judeţeni sau ai municipiului Bucureşti;
e) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite,
potrivit legii;
f) sumele din profitul net cuvenite administratorilor
societăţilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv,
după caz, precum şi participarea la profitul unităţii
pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
g) indemnizaţiile lunare de neconcurenţă
prevăzute în contractele individuale de muncă, în condiţiile
legii;
h) remuneraţia primită de preşedintele
asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de
mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
i) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de
muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale, suportate de angajator, potrivit legii;
j) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de
muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale, suportate din Fondul naţional de asigurare pentru accidente
de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;
k) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care
se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor
şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în
retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie,
din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi
siguranţei naţionale;
l) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care
se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor
şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în
retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, fără
drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii
publice şi siguranţei naţionale;
m) veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul
lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul
asigurărilor de şomaj, potrivit actelor normative care
reglementează aceste domenii;
n) veniturile realizate de poliţişti, funcţionarii
publici cu statut special şi personalul civil din cadrul
instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională;
o) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor
sociale de stat.
Contribuţia pentru asigurarea de accidente de muncă
şi boli profesionale nu se datorează pe perioada practicii
profesionale a elevilor, ucenicilor şi studenţilor.
26. *** Abrogat
Norme metodologice:
27. Pentru calculul contribuţiei de asigurări sociale în
cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de
salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de
inflaţie la data plăţii acestora, precum şi în cazul în
care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor
persoane, în vederea stabilirii punctajului lunar prevăzut de legea
privind sistemul unitar de pensii publice, sumele respective se defalcă pe
lunile la care se referă şi se utilizează cotele de
contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea
perioadă.
Norme metodologice
28. Pentru calculul contribuţiilor sociale, altele decât cele
prevăzute la pct. 27, în situaţia hotărârilor
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, prin care
se stabilesc obligaţii de plată a unor sume sau drepturi reprezentând
salarii, diferenţe de salarii, venituri asimilate salariilor sau
diferenţe de venituri asimilate salariilor, actualizate cu indicele de
inflaţie la data plăţii acestora, asupra cărora există
obligaţia plăţii contribuţiilor sociale, precum şi în
cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în
muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la care
se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări
sociale care erau în vigoare în acea perioadă.
Norme metodologice:
29. Prin loc de realizare al venitului se înţelege persoana
fizică sau juridică care are calitatea de angajator sau entitatea
asimilată angajatorului.
În cazul în care persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul
fiscal obţin venituri ca urmare a încheierii mai multor contracte
individuale de muncă cu acelaşi angajator, aceste venituri se
cumulează, după care se plafonează în vederea obţinerii bazei
lunare de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale.
În cazul în care persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul
fiscal obţin venituri ca urmare a încheierii mai multor contracte
individuale de muncă cu angajatori diferiţi, veniturile obţinute
se plafonează separat de către fiecare angajator în parte.
Norme metodologice:
30. Bazele de calcul prevăzute la art. 296^5 - 296^13 din Codul fiscal sunt
cele rezultate după aplicarea excepţiilor generale şi specifice.
31. *** Abrogat.
ART. 296^22
32. Venitul declarat de contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) din
Codul fiscal reprezintă un venit ales de către aceştia, cuprins
între 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat şi echivalentul a de 5 ori
acest câştig.
Încadrarea în categoria persoanelor obligate să se asigure se
face în funcţie de:
- venitul realizat în anul precedent, rămas după
scăderea din totalul veniturilor încasate a cheltuielilor efectuate în
scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând
contribuţii sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din
cursul anului, în cazul contribuabililor care desfăşoară
activităţi impuse în sistem real;
- venitul estimat a se realiza potrivit art. 81 alin. (1) din Codul fiscal, în
cazul contribuabililor care îşi încep activitatea în cursul anului fiscal;
- valoarea lunară a normelor de venit, obţinută
prin raportarea normelor anuale de venit la cele 12 luni ale anului după aplicarea
corecţiilor prevăzute la art. 49 din Codul fiscal, în cazul
contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse pe
bază de norme de venit.
Contribuabilii care desfăşoară activităţi
impuse în sistem real, care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub
nivelul plafonului minim prevăzut de lege, nu sunt obligaţi să
se asigure şi nu datorează contribuţie de asigurări
sociale, pentru anul fiscal următor. Contribuţiile de asigurări
sociale plătite în anul fiscal în care au fost realizate venituri sub
nivelul plafonului prevăzut de lege nu se restituie, acestea fiind luate
în calcul la stabilirea stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului
pentru pensionare.
Norme metodologice
33. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de
bază minim brut pe ţară, în cazul persoanelor prevăzute laart. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) din
Codul fiscal, care au realizat un venit lunar sub acest nivel, se
efectuează de către organul fiscal competent, în anul următor,
după depunerea declaraţiilor fiscale.
Norme metodologice
34. În cazul persoanelor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c) din Codul
fiscal, încadrarea în plafonul reprezentând echivalentul a de 5 ori
câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului
asigurărilor sociale de stat se efectuează de către
plătitorul de venituri.
ART. 296^24
35. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de
bază minim brut pe ţară, în lunile în care persoanele
prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) din Codul
fiscal au realizat venituri sub acest nivel, se efectuează de către
organul fiscal competent, în anul următor, după depunerea
declaraţiilor fiscale.
Întregirea bazei lunare de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul a
o treime din salariul de bază minim brut pe ţară, pentru
persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. g) şi h)
din Codul fiscal, în cazul în care venitul lunar determinat pe baza normelor de
venit sau pe baza venitului realizat este sub acest nivel, se efectuează
de către organul fiscal competent, în anul următor, după
depunerea declaraţiilor fiscale.
Art. 296^35.
1. În aplicarea prevederilor art. 296^35 alin. (1) din
Codul fiscal, prin valoarea construcţiilor existente în patrimoniul
contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior se înţelege
valoarea evidenţiată contabil în soldul conturilor
corespunzătoare construcţiilor, fără a lua în considerare
construcţiile înregistrate în conturi în afara bilanţului, conform
reglementărilor contabile aplicabile.
2. Contribuabilii care aplică reglementările
contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare
financiară şi care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe
specifice activităţii de explorare şi producţie a
resurselor de petrol şi gaze şi alte substanţe minerale politici
contabile specifice domeniului de activitate, în concordanţă cu cele
mai recente norme ale altor organisme de normalizare care utilizează un
cadru general conceptual similar pentru a elabora standarde de contabilitate,
alte documente contabile şi practicile acceptate ale domeniului de
activitate, pentru determinarea bazei impozabile potrivit prevederilor art.
296^35 alin. (1) din Codul fiscal, nu includ valoarea construcţiilor
casate.
3. Pentru determinarea bazei impozabile stabilite prin
prevederile art. 296^35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilii nu
includ valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie
evidenţiate potrivit reglementărilor contabile aplicabile şi
nici valoarea aferentă unor construcţii aflate în proprietatea
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, înregistrate în
conturi corespunzătoare construcţiilor, potrivit legii.
4. Pentru determinarea bazei impozabile stabilite prin
prevederile art. 296^35 alin. (1) din Codul fiscal, corelat cu
reglementările în vigoare pentru determinarea impozitului pe clădiri,
potrivit prevederilor titlului IX al Codului fiscal, contribuabilii vor avea în
vedere următoarele reguli:
a) din valoarea construcţiilor existente în patrimoniul
contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior nu se scade valoarea
clădirilor prevăzute la art. 250 din Codul fiscal, cu excepţia
celor aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului
sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
b) în cazul în care valoarea evidenţiată contabil
în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor este
diferită de valoarea care a reprezentat baza pentru determinarea
impozitului pe clădiri potrivit prevederilor titlului IX din Codul fiscal,
valoarea care se scade este valoarea evidenţiată contabil în soldul
debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor;
c) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare,
consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate
în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă este cea
definită la pct. 54 alin. (1), (1^1) şi (1^2) din Normele
metodologice date în aplicarea art. 253 din Codul fiscal.
5. În aplicarea prevederilor art. 296^35 alin. (2) din
Codul fiscal, deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare,
consolidare, modificare sau extindere se justifică în baza
comunicării către locator potrivit pct. 54 alin. (1), (1^1) şi
(1^2) din Normele metodologice date în aplicarea art. 253 din Codul fiscal.
Norme metodologice:
ART. 70
145. Venitul din pensii se determină de către
plătitor pentru drepturile cu titlu de pensie prevăzute la art. 68 din Codul
fiscal.
146. Începând cu 1 ianuarie
2008, impozitul lunar aferent venitului din pensii se calculează prin
aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii
determinat prin deducerea din venitul din pensii, în ordine, a
următoarelor:
- a contribuţiilor
obligatorii calculate, reţinute şi suportate de persoana fizică;
şi
- a unei sume neimpozabile
lunare de 1.000 lei
146^1. Drepturile primite în
conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate
privat, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu
modificările și completările ulterioare, reprezintă
venituri din pensii. La stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele
primite ca plată unică potrivit Legii nr. 411/2004, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr.
204/2006, cu modificările și completările ulterioare, se va
acorda un singur plafon neimpozabil de 1.000 lei de la fiecare fond de pensii.
La stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca
plăţi eșalonate în rate, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și ale Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările
ulterioare, se va acorda un singur plafon neimpozabil de 1.000 lei aferent
ratei lunare de la fiecare fond de pensii.
146^2. Diferenţele de
venituri din pensii primite de la acelaşi plătitor şi stabilite
pentru perioadele anterioare se impozitează separat faţă de
drepturile de pensie ale lunii curente, prin aplicarea cotei de impozit asupra
venitului impozabil lunar din pensii. Venitul lunar din pensii se
stabileşte prin deducerea din suma totală, reprezentând diferenţele
de venituri din pensie, a plafonului neimpozabil lunar de 1.000 lei şi a
contribuţiilor obligatorii."
147. Impozitul pe veniturile din pensii se
calculează, se reţine lunar de către administratorii fondurilor
de pensii şi se virează de către unităţile
plătitoare ale acestor venituri până la data
de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata
pensiilor, la organul fiscal în a cărui rază îşi au sediul
plătitorii de venituri.
148. Administratorii fondurilor
de pensii vor emite norme interne specifice privind aplicarea prevederilor pct.
147.
149. Eventualele sume
reprezentând impozit pe veniturile din pensii, reţinute, dar nedatorate la
bugetul de stat, se vor regulariza prin diminuarea viramentelor efectuate cu
ocazia plăţilor din luna următoare.
Articolul II din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010
ART. II
Articolul III din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte
măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(1) Orice venituri de
natură profesională, altele decât cele salariale, se impozitează
cu cota de impozit pe venit.
(2) În sistemul public de pensii şi în sistemul
asigurărilor pentru şomaj, prin venituri de natură profesională,
altele decât cele de natură salarială, în sensul prezentei
ordonanţe de urgenţă, se înţelege acele venituri realizate
din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1)
pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, şi/sau venituri rezultate din
activităţi profesionale desfăşurate în baza
contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil. Asupra acestor
venituri se datorează contribuţiile individuale de asigurări
sociale şi asigurări pentru şomaj.
(3) Persoanele fizice care
realizează venituri de natură profesională, pentru care,
potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, se datorează
şi se plăteşte contribuţia individuală de
asigurări sociale şi contribuţia individuală de asigurări
pentru şomaj, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii,
în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,
precum şi în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
beneficiază de prestaţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare.
(4) Prevederile alin. (3) cu
privire la statutul de asigurat obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul
asigurărilor pentru şomaj nu se aplică persoanelor pentru care
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă se prevede, potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, că asigurarea în sistemul
asigurărilor pentru şomaj este facultativă şi care
deţin statutul de asigurat în acest sistem în temeiul unui contract de
asigurare pentru şomaj, cu excepţia cazului în care aceste persoane renunţă
la contractul de asigurare.
(5) Persoanelor asigurate în
alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, şi persoanelor care au calitatea de pensionari nu
le sunt aplicabile prevederile alin. (2).
(6) Persoanele care, în mod ocazional, realizează,
pe lângă veniturile de natură salarială, şi venituri de
natură profesională definite la art. 7 alin. (1)
pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, nu datorează contribuţiile
individuale şi pentru aceste venituri de natură profesională.
(7) Persoanele care, în mod ocazional, realizează
exclusiv venituri de natură profesională definite la art. 7 alin. (1)
pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, datorează contribuţiile prevăzute
la alin. (2). În această situaţie baza de calcul anuală nu poate
depăşi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea
bugetului asigurărilor sociale de stat.
(8) Persoanele care realizează, cu caracter de
regularitate, pe lângă veniturile de natură salarială, şi
venituri de natură profesională definite la art. 7 alin. (1)
pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, datorează contribuţiile individuale
şi pentru aceste venituri de natură profesională la baza de
calcul astfel cum este prevăzută la alin. (17).
(9) Persoanele care realizează, cu caracter de regularitate,
exclusiv venituri de natură profesională definite la art. 7 alin. (1)
pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, datorează contribuţiile prevăzute
la alin. (2) la baza de calcul astfel cum este prevăzută la alin.
(17).
(10) În sensul alin. (6)
şi (7), prin venituri realizate în mod ocazional se înţelege acele
venituri realizate ca urmare a desfăşurării unei activităţi,
în mod sporadic, fără a avea un caracter de regularitate.
(11) Obligaţia
declarării, calculării, reţinerii şi plăţii
contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de
asigurări pentru şomaj, corespunzătoare veniturilor
prevăzute la alin. (2), revine plătitorului de venit.
(12) Prevederile Legii nr.
19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
referitoare la obligaţiile angajatorilor în ceea ce priveşte
declararea, calcularea, reţinerea şi plata contribuţiilor de
asigurări sociale, respectiv a contribuţiilor de asigurări
pentru şomaj, precum şi sancţiunile corelative în cazul
nerespectării acestora se aplică în mod corespunzător şi
obligaţiei prevăzute la alin. (11).
(13) Plătitorii de venit au obligaţia de a
depune, lunar, până la data de 25 a lunii
următoare celei în care s-au plătit veniturile de natură
profesională, câte o declaraţie privind evidenţa nominală a
persoanelor care realizează venituri de natură profesională,
altele decât cele de natură salarială.
(14) Declaraţiile
prevăzute la alin. (13) se depun la casele teritoriale de pensii,
respectiv la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă
judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în a căror
rază teritorială îşi are sediul plătitorul de venit.
(15) Plătitorii de venit
nu au obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi
plăţii contribuţiilor individuale de asigurări pentru
şomaj şi de asigurări sociale, corespunzătoare veniturilor
profesionale plătite, persoanelor prevăzute la alin. (4) care
deţin statutul de asigurat în temeiul unui contract de asigurare pentru
şomaj, precum şi persoanelor prevăzute la alin. (5), după
caz.
(16) Persoanele prevăzute
la alin. (3) au obligaţia de a dovedi plătitorului de venit că
fac parte din categoria persoanelor prevăzute la alin. (4) care deţin
statutul de asigurat în temeiul unui contract de asigurare pentru şomaj,
precum şi din categoria celor prevăzute la alin. (5).
(17) Baza lunară de calcul
la care se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale
şi de asigurări pentru şomaj este:
a) venitul brut diminuat cu cota de cheltuială
prevăzută la art. 50 alin. (1)
lit. a) sau, după caz, la art. 50 alin. (2)
lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe;
b) venitul brut, pentru
veniturile din activitatea desfăşurată în baza
contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil.
(18) Baza lunară de calcul
la care se datorează contribuţiile individuale de asigurări
sociale şi asigurări pentru şomaj nu poate depăşi în
cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi
aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
(19) Cotele contribuţiilor
individuale prevăzute la alin. (2) sunt cele stabilite de legea bugetului
asigurărilor sociale de stat, pentru contribuţia individuală de
asigurări sociale şi pentru contribuţia individuală de
asigurări pentru şomaj.
(20) Persoanele care realizează veniturile
prevăzute la alin. (2) datorează contribuţia individuală de
asigurări sociale şi dacă se regăsesc în situaţia
menţionată la art. 5 alin. (1) pct. I şi II din
Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(21) Persoanele care realizează veniturile
prevăzute la alin. (2) datorează contribuţia individuală de
asigurări pentru şomaj şi în situaţia în care se
regăsesc la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
(22) Contribuţiile
individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru
şomaj se virează în conturi distincte stabilite cu această
destinaţie şi comunicate de Casa Naţională de Pensii
şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi de Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
(23) Pentru perioadele în care s-au datorat şi s-au
plătit contribuţiile individuale de asigurări sociale,
numărul de puncte realizat lunar în sistemul public de pensii se
calculează potrivit art. 78 din Legea nr. 19/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, la care se aplică
coeficientul rezultat ca raport între cota de contribuţie individuală
de asigurări sociale şi cota de contribuţie de asigurări
sociale aprobată pentru locurile de muncă în condiţii normale.
(24) Pentru persoanele care realizează
venituri de natură profesională prevăzute la alin. (2), stagiul
de cotizare în sistemul public de pensii se constituie din toate perioadele
pentru care s-a datorat şi s-a plătit contribuţia
individuală de asigurări sociale, conform prezentei ordonanţe de
urgenţă.
(25) Perioadele în care s-au
datorat şi s-au plătit contribuţiile individuale de
asigurări pentru şomaj în conformitate cu prevederile prezentului
articol constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru
şomaj.
(26) Veniturile de natură
profesională prevăzute la alin. (2) pentru care se datorează
şi se plătesc contribuţiile individuale de asigurări pentru
şomaj se iau în calcul la stabilirea cuantumului indemnizaţiei de
şomaj, potrivit legii, prin aplicarea asupra acestora a unui coeficient
rezultat ca raport între cota de contribuţie individuală de
asigurări pentru şomaj şi cota de contribuţie datorată
la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, de către
persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj.
(27) Sumele reprezentând
contribuţii achitate în plus ca urmare a depăşirii plafonului
prevăzut la alin. (18) se restituie sau se compensează, la cererea
asiguratului, depusă la casele teritoriale de pensii, respectiv la agenţiile
pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti. Aceste instituţii au obligaţia de a
transmite cererile asiguraţilor către Casa Naţională de
Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi, după caz,
la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Restituirea şi/sau compensarea se fac de Casa Naţională de
Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi, după caz,
de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
prin structurile lor teritoriale, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
(28) În măsura în care
aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instrucţiuni cu privire
la contribuţia individuală de asigurări sociale, respectiv
contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj, acestea
vor fi emise prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice.
Stema unităţii
administrativ-teritoriale |
|
Anexa
nr. 1 (Anexa
nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a titlului IX din Codul fiscal,
introdusă prin HG 791/2010) |
||
|
Model
ITL 2010 - 104 |
|
|
Nr.
................/ ......./20....... |
Codul
de identificare fiscală ................................. Adresă/Cont
IBAN/tel/fax/e-mail |
ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea
compartimentului de specialitate |
DECLARAŢIA
SPECIALĂ DE IMPUNERE
Pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul
persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri,
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal
Subsemnatul(a)
............................................................ identificat prin
C.I./B.I./C.I.P./Paşaport seria........... nr. ......................
C.I.F. *) ............................. domiciliat în
ROMÂNIA/ ................................... judeţul
................................. codul poştal ..............,
municipiul/oraşul/comuna ...................................
satul/sectorul ........................ str.
...................................................................................
nr. .... bl. ...... sc. ... et. ... ap. ... tel/fax
..................................... e-mail
..........................................................., declar că
deţin în proprietate următoarele clădiri, înscrise
în ordinea numerică determinată în funcţie de anul dobândirii:
Nr.
crt. |
Judeţul
/Municipiul Bucureşti Localitatea
/ Sectorul |
Adresa unde
este situată clădirea |
Suprafaţa utilă
(m2) |
Supr.
constr. desfăşurată (m2) |
Cotă
parte din proprietate fracţie / % |
Supr.
constr. la sol (m2) |
Anul
dobândirii |
||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
str.
.........................................................................................
nr. ... bl. ... sc. ... etaj ... ap. ... |
|
|
|
2 |
|
str.
.........................................................................................
nr. ... bl. ... sc. ... etaj ... ap. ... |
|
|
|
3 |
|
str.
.........................................................................................
nr. ... bl. ... sc. ... etaj ... ap. ... |
|
|
|
4 |
|
str.
.........................................................................................
nr. ... bl. ... sc. ... etaj ... ap. ... |
|
|
|
5 |
|
str.
.........................................................................................
nr. ... bl. ... sc. ... etaj ... ap. ... |
|
|
|
6 |
|
str.
.........................................................................................
nr. ... bl. ... sc. ... etaj ... ap. ... |
|
|
|
* Declar că la adresa de domiciliu sunt proprietar / NU sunt
proprietar conform actelor anexate
* Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă
că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte
conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
* În cazul în care în acelaşi an se dobândesc mai multe
clădiri, ordinea numerică este determinată de data dobândirii
* În cazul în care la aceeaşi dată se dobândesc mai
multe clădiri, ordinea numerică este cea pe care o declară
contribuabilul respectiv.
* Pentru n clădiri se întocmesc n + 1 exemplare. 1 exemplar rămâne contribuabilului,
celelalte n exemplare se depun la compartimentele
de specialitate ale administraţiei publice locale unde sunt situate toate
clădirile, inclusiv cea de domiciliu.
* Pentru determinarea suprafeţei
construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi
efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se
aplică coeficientul de
transformare 1.20.
Data
Semnătura
[1] Codul NC va fi completat în mod obligatoriu la nivel de 8
cifre.
[2] Prin cantitatea estimată pentru un an se
înţelege cantitatea necesară pentru 12 luni consecutive, iar prin
cantitatea estimată pentru 3 ani se înţelege cantitatea necesară
pentru 36 de luni consecutive.
[3] Rubrica Tip
autorizaţie se va completa cu toate tipurile de autorizaţii emise
anterior sau în derulare.